шпаргалка

Защита интеллектуальных прав (понятие, порядок, способы, формы

[ Назад ]

ответственности).



















1. Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы,

функции). Отграничение гражданского права от иных отраслей права.

Гражданское право — это отрасль отечественного права, нормы которой регулируют

основанные на юридическом равенстве, правовой автономии и имущественной

самостоятельности имущественные и личные неимущественные отношения с участием

граждан, юридических лиц, РФ в целом, субъектов РФ и муниципальных образований.



Предмет гражданского права — это те общественные отношения, которые оно

регулирует. Эти отношения делятся на:

1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу

материальных благ, которые включают в себя:

отношения статики, то есть отношения, связанные с нахождением материальных благ

у определенного лица (право собственности, ограниченные вещные права);

отношения динамики, то есть связанные с переходом материальных благ от одного

лица к другому (обязательственное право, наследование).

Имущественные отношения складываются по поводу имущества (которое имеет денежную

и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную

оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает

человек, и она может быть полезна ему. Так понимается и право на вещь и

обязанность к вещи. Например, в договоре найма имущество всегда вещь, в договоре

купли-продажи (либо вещь, либо право на вещь, собственник продает дом вместе с

правом на землю на которой стоит дом), к наследникам переходит имущество и права

на вещи и обязанности наследодателя, например долги.

Термин «имущество» имеет в гражданском праве три значения:

совокупность вещей;

совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования (например,

денежных вкладов в банке);

совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.

2. Личные неимущественные отношения — отношения, возникающие между людьми по

поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от

степени связанности с имущественными отношениями:

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными возникают в сфере

именуемой авторским или изобретательским правом. Например, право считаться

автором своего произведения и получить за него вознаграждение — это личное

неимущественное право, связанное с имущественным. В этом случае имущественные

отношения производны от неимущественных (право автора на вознаграждение);

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например,

защита чести, достоинства и деловой репутации). Это жизнь, здоровье, честь,

достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским

правом, а только охраняются и защищаются им.



Метод правового регулирования — совокупность приемов, средств, способов,

посредством которых право воздействует на общественные отношения, упорядочивая,

регулируя и защищая их. Гражданско-правовой метод имеет следующие отличительные

черты:

1. Юридическое равенство сторон — равенство их правового положения, которое

проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном

создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой

ответственности.

2. Автономия воли сторон — в большинстве случаев гражданские права и обязанности

возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена

возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои

отношения. Часто закон устанавливает только общие рамки таких отношений либо

предоставляет сторонам несколько способов регулирования их отношений на выбор.

Постороннее вмешательство в частную жизнь допускается только в случаях,

определенных законом.

3. Имущественная самостоятельность сторон — участники гражданского оборота

выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они участвуют

в обороте и отвечают по обязательствам.

4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если стороны

самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в установленных законом

случаях защита гражданских прав производится и в административном порядке.

5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности (ГПО) — объектом

взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника. ГПО носит по

общему правилу компенсационный характер.



Правовые принципы — руководящие положения, идеи, основные начала права,

выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общественного

развития, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права,

закрепляемые в нормах действующего законодательства и имеющие общеобязательное

значение.

1. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений;

2. Неприкосновенность собственности — провозглашена в пункте 2, статье 8

Конституции, которая предусматривает признание и защиту равным образом всех форм

собственности;

3. Принцип договора — договор могут заключить любые лица, удовлетворяющие

требованиям правосубъектности; граждане и юридические лица свободны в выборе

партнера по договору;

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела —

проявляется автономия воли; органы государственной власти и МСУ не вправе

вмешиваться в частные ела субъектов гражданского права за исключением случаев их

неправомерного поведения;

5. Принцип беспрепятственного осуществления права, восстановления и защиты

нарушенных прав.

Руководствуясь вышеуказанными принципами в отношении предмета ГП путем

применения метода ГП, осуществляются функции этой отрасли (Статья 2 ГК РФ):

регулятивная и охранительная.



ГП и КП: в соответствии с конституционным принципом разделения властей ГП дает

понятия и систему гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы

ГП (Статья 3 ГК РФ).

ГП и АП: регулируют имущественные отношения, но ГП — это стоимостные

имущественные отношения в чистом виде (ответственность носит компенсационный

характер); АП — имущественно-организационные отношения (ответственность носит

штрафной характер).

ГП и УП: УП охраняет гражданско-правовые отношения (например, отношения

собственности), так же как и у ГП цель — предупреждение правонарушений. ГП

применяется и в отношениях, возникающих в связи с совершением преступления

(например, гражданский иск в уголовном судопроизводстве о возмещении

имущественного вреда, причиненного преступлением).

Из ГП исторически выделились Трудовое Право (характерно равенство сторон с их

подчинением внутреннему трудовому распорядку) и Семейное Право (регулирует

имущественные и личные неимущественные отношения, но между более узким кругом

субъектов).





2. Система гражданского законодательства. Гражданское законодательство и нормы

международного права.



В систему гражданского законодательства входят только нормы, содержащиеся в ГК и

в принятых в соответствии с ним иных ФЗ, регулирующих гражданско-правовые

отношения (п.2, Статьи 3 ГК РФ).

Состоит из:

- ГК РФ

- Принятых в соответствии с ним ФЗ



Гражданское законодательство и нормы международного права



Россия является активным участником международных экономических и культурных

связей и сотрудничества. Это означает, что все более расширяются отношения с

участием иностранных предпринимателей. В силу отмеченного обстоятельства

российское гражданское законодательство, как и законодательство других стран,

вынуждено включать немало норм, относящихся к такого рода отношениям.



Указанные нормы определяют гражданско-правовой статус иностранных физических и

юридических лиц, права иностранцев на оказавшееся на территории РФ имущество,

порядок совершения и содержания внешнеэкономических сделок (контрактов),

применения гражданско-правовых последствий причинения вреда иностранцам и

иностранцами на территории России и др. Складывающиеся при этом отношения

регулируются как общими нормами гражданского законодательства, так и нормами

специальными, рассчитанными на отношения, "осложненные участием иностранного

элемента".



Вместе с тем важную роль в регулировании такого рода отношений играет

международное право. Соответствующие указания на этот счет содержатся в самой

Конституции РФ . В силу п. 4 ст. 15 Конституции "общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации являются

составной частью ее правовой системы". Приведенное положение воспроизведено и в

п. 1 ст. 7 Кодекса.



Среди международных актов особое место занимают многосторонние договоры

(конвенции), имеющие прямое отношение к регулированию гражданских отношений.

Следует прежде всего указать на Конвенцию ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (Венскую конвенцию). Указанная Конвенция состоит из 101 статьи.

Они посвящены порядку заключения соответствующих договоров, правам и

обязанностям контрагентов, средствам правовой защиты, применяемым при нарушении

сторонами своих обязанностей, определению момента перехода риска случайной

гибели передаваемых по договору товаров, обеспечению поставок товаров отдельными

партиями и др.



Россия является участником и других аналогичных актов, включая, в частности,

Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (имеются в виду

автомобильные перевозки), Варшавскую конвенцию для унификации некоторых правил,

касающихся международной воздушной перевозки, Афинскую конвенцию о перевозке

морем пассажиров и их багажа, конвенции из области патентного права (Патентную

конвенцию по охране промышленной собственности, Многосторонний договор о

патентной кооперации, Конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных

знаков), ряд других конвенций, в том числе Всемирную (Женевскую) конвенцию об

авторском праве, Женевские вексельные конвенции и др.



Вступившие в силу для РФ международные договоры (кроме договоров, заключенных

между ведомствами) подлежат официальному опубликованию в ежемесячнике "Бюллетень

международных договоров", а в случаях необходимости также в "Российской газете"

<40>.



Кодекс в п. 2 ст. 7 предотвращает возможные коллизии международного и

национального законодательства. Вопрос решается в пользу первого: "если

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,

которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила

международного договора". В настоящее время соответствующая норма о приоритете

международного договора по отношению не только к гражданским правоотношениям, но

и к любой иной отрасли права включена в Конституцию РФ (п. 4 ст. 15).



В качестве примера "общепризнанных принципов и норм международного права" можно

указать, в частности, на недискриминацию, которая, в свою очередь, опирается

непосредственно на начала равенства государств. Сущность данного принципа

состоит в том, что "не должна допускаться дискриминация как в области

торговоэкономических отношений между различными странами, так и в отношении

правового положения иностранных юридических лиц и граждан"<41>.



Статья 7 закрепляет и принцип непосредственного применения международных

договоров Российской Федерации к гражданским правоотношениям, если только из

самого характера международного договора не вытекает, что для его применения

необходимо издание внутригосударственного акта. Примером последнего может

служить Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Конвенция в

ряде случаев содержит прямые отсылки к национальному законодательству, которое

должно решить соответствующий вопрос.















3. Применение гражданского законодательства (во времени, в пространстве и по

кругу лиц, по аналогии).



Содержащиеся в гражданское законодательство (ГЗ) Н/П призваны регулировать общ-

ные отн-я, составляющие предмет ГП. ГЗ периодически обновляется, в нем

появляются новые нормы ГП, а устаревшие нормы прекращают свое существование.

Поэтому важно четко определить, с какого момента вступает в действие та или

иная норма ГП и на какие отн-я она распространяется. Введение в действие граж-их

законов осуществляется в соответствии с федеральным законом от 14.06.94 №5-ФЗ «О

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». В соответствии со ст. 1

указанного Закона на терр-ии РФ применяются только законы, кот. официально

опубликованы.

Датой принятия фед-ого констит-ого закона считается день, когда он одобрен

палатами Фед-ого Собрания в порядке, установленном Конституцией РФ. Фед.

Констит-ные законы и фед. законы подлежат офиц-ому опублик-нию в течение 7 дней

после дня их подписания През-ом РФ. Ратифицир-ные международные договоры

публикуются одновременно с фед-ми законами об их ратификации.

Граж-кие законы вступают в силу одновременно на всей терр-ии РФ по истечении 10

дней после дня их офиц-ого опублик-ния, если самими законами не установлен иной

порядок вступления их в силу. Другой же порядок вступления в силу граж-их

законов устанав-тся тогда, когда возникает необходимость немедленного введения в

действие нового граж-ого закона (в самих законах указывается, что он вступил в

силу со дня его официального опубликования) или принимается либо сложный по

содержанию, либо большой по объему закон.

Все правовые нормы нового закона вступают в действие одновременно. Исключения

бывают если закон большой по объему, его отдельные положения могут быть введены

в действие либо раньше, либо позже основной массы содержащихся в нем норм права.

Ст. 4 ГК устанавливает общие правила, в соответствии с кот. правовые акты ГЗ не

имеют обратной силы и применяются к отн-ям, возникших после введения их в

действие. Но, обратная сила закона возможна, если это прямо предусмотрено в

самом законе (нормы ГП, кот. рассчитаны на отн-я, ранее вообще не урегул-ные

граж-ким законом, либо те нормы права, кот. устанавливают более льготный режим

для участников граж-ого оборота).

Подзаконные нормативные ГЗ вступают в действие в порядке, предусмотренном в

Указе През-та РФ от 23.05.96 №763 «О порядке опубликования и вступления в силу

актов През-та РФ, Правит-ва РФ и нормативных правовых актов фед. органов

исполнит-ной власти». Указы През-та и постановления Правит-ва, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-щие правовой статус

фед. органов исполнит-ной власти, а также организаций, вступают в силу

одновременно на всей терр-ии РФ по истечении 7 дней после дня их официального

опубликования. Может быть установлен иной порядок вступления их в силу,

указанный в самих этих актах.

Н/П/А фед. органов исполнит-ной власти, не содержащие гос-ой тайны, подлежат

официальному опублик-нию. Вступают в силу по истечении 10 дней после дня их

официального опублик-ния, если самими актами не установлен иной порядок

вступления их в силу. Акты, кот. содержащие сведения составляющие гос. тайну, не

подлежащие официальному опублик-нию, прошедшие гос-ную регистрацию в Минюсте,

вступают в силу со дня гос. рег-ии и присвоения номера, если самими актами не

уставлен более поздний срок вступления в силу.

Иногда в самом нормативном акте устанавливается срок его действия. В большинстве

гражданско-правовых нормативных актах срок их действия не определен, и они

прекращают свое действие либо в результате их прямой отмены, либо с принятием

нового нормативного акта, отменяющего или изменяющего содержание ранее

действующего.

Гражданско-правовые нормативные акты распространяют свое действие на всей терр-

ии РФ. Однако, орган издавший этот акт, может ограничить терр-ию его действия

(Крайний Север).

ГЗ распространяется на всех лиц находящихся на терр-ии РФ. К указанным лицам

относятся граждане (в т.ч. иностранные и лица без гражданства), юр.лица (в т.ч.

юрид. лица), РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.

















4. Гражданское правоотношение (понятие, структура, виды).



В результате урегулирования нормами ГП общ-ных отн-ий они приобретают правовую

форму и становятся гражданскими правоотн-ями.

ГП отношение – это само общественное отношение, урегул-ное нормой ГП. В предмет

ГП входят как имущ-ные, так и личные неимущ-ные отн-я. В результате урегул-ния

ГП имущ-ных отн-ий возникают граж-кие имущ-ные правоотн-я. Если же урегул-ны

гражданско-правовыми нормами личные неимущ-ные отн-я, возникают личные неимущ-

ные правоотн-я.

Входящие в предмет ГП общ-ные отн-я регул-ся методом юр-ого равенства сторон.

Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотн-я устанавливаются по воле

участвующих в них лиц. Типичным для ГП основанием возникновения правоотн-я

является договор.

Граж-кое правоотношение состоит мз отдельных составляющих его элементов, к числу

кот. относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотн-я.

Содержание граж-их правоотн-ий образует взаимодействие их участников,

осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам граж-ого правоотн-я,

образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически

обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной

обязанностью – юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного

лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных граж-их прав и

обязанностей является то, что они носят либо имущественный, либо личный

неимущественный характер.

Субъектами граж-их правоотн-ий могут быть: граждане РФ, иностранные граждане и

лица без гражданства; российские и иностранные юр-кие лица; РФ, субъекты РФ и

муниципальные образования.

В любом гражданском правоотношении объект представлен поведением его участников,

направленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потребности человека.

Виды гр-их правоотн-ий:

- имущ-ные и личные неимущ-ные правоотн-я (в зависимости от того, какое

правоотношение урегул-ется нормой ГП);

- относительные и абсолютные: в относительных правоотн-ях управомоченному лицу

противостоят как обязанные строго определенные лица, в абсолютных –

неопределенное число обязанных.

- вещные и обязательственные (в зависимости от способа удовлетворения интересов

управомоченного лица). В вещных правоотн-ях интерес управомоченного лица

удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем непосредственного

взаимодействия с вещью. В обязательственном правоотношении интерес

управомоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных

действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих

мат-ых благ.

Основанием установления, изменения и прекращения граж-их правоотн-ий выступают

юр-кие факты (ст. 8 ГК). Основанием граж-ого правоотн-я может служить единичный

юр-ий факт (простой юридических факт), либо два и более юридических фактов,

возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности (состав

юридических фактов или сложный состав).

Юр-кие факты – основания граж-их правоотношений, связующее звено между

гражданско-правовой нормой и регулируемым ей гражданским правоотношением

(Сделки; Акты государственных органов и органов местного самоуправления;

Создание произведений науки, литературы, искусства и изобретений; Причинение

вреда; Неосновательное обогащение; Событие).

Юр-кие факты в гражданском праве могут быть классифицированы:

1.В зависимости от характера течения, юр-кие факты делятся на события и

действия. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли

человека. Действия совершаются по воле человека. Далеко не все события и не все

действия порождают гражданско-правовые последствия, а лишь те из них, с кот. Н/П

связывают эти последствия.

Действия делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия

противоречат требованиям закона или других Н/А. Правомерные–соответствуют

требованиям ГЗ.

2.По юр-му значению все правомерные действия делятся на юр-кие поступки и юр-кие

акты. Юр-кие поступки – это такие правомерные действия, кот. порождают

гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению

человека, совершившего юр-ий поступок. Юр-кие акты – это такие правомерные

действия, кот. порождают соответствующие юр-кие последствия лишь тогда, когда

они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу

юридических актов относятся Админист-ые акты и сделки.

Админист-ые акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие

административно-правовые последствия, т.е. не относятся к числу гражданско-

правовых юридических фактов.



Сделки совершаются с намерением вызвать только гражданско-правовые последствия.

В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж-их прав и

обязанностей.

Общим между сделками и админист-ыми актами как юр-ми фактами ГП является то, что

они представляют собой правомерные действия и совершаются со специальным

намерением вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия.

Различия:

1.Админист-ые акты могут быть совершены только органами гос-ой власти или

местного самоуп-ия, а сделки совершаются субъектами ГП.

2.Админист-ые акты, направленные на установление граж-их правоотн-ий, всегда

порождают и определенные административно-правовые последствия, а сделки –

исключительно гражданско-правовые последствия.

3.Орган, совершивший админист-ый акт, направленный на установление гражданско-

правового отн-я, никогда сам не станет участником этого правоотн-я, в то время

как лицо, совершившее сделку в целях установления гражданско-правового отн-я,

непременно становится участником данного правоотн-я.















5. Пределы осуществления и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских

прав.



Права и интересы всех участников гражданских правоотношений подлежат защите,

осуществляемой в судебном порядке с соблюдением требований закона.

Всякое право, в т.ч. и СГП, имеет для субъекта реальное значение, только если

оно может быть защищено как действиями самого субъекта, так и действиями

государственных и иных уполномоченных органов. Право на защиту является

элементом, входящим в содержание любого СГП – правомочием.

Субъективное гражданское право на защиту (СГПНЗ) – это юридически закрепленная

возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера

с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих

право.

Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного субъекта в процессе

осуществления, определяются комплексом норм ГП, устанавливающих: а) само

содержание правоохранительной меры; б) основания ее применения; в) круг

субъектов, уполномоченных на ее применение; процессуальный и процедурный порядок

ее применения; материально-правовые и процессуальные права субъектов, по

отношению к которым применяется данная мера.

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ОбЧ ГЗ, ст.12

Способами защиты гражданских прав являются:

• признание права — устранение всяких сомнений в принадлежности права

конкретному лицу;

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

• признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;

• признание акта государственного органа или органа местного

самоуправления недействительным;

• самозащита права — реакция на противоправные действия другой стороны —

должна быть соразмерна нарушению и не выходить за определенные пределы;

• присуждение к исполнению обязанности в натуре;

• возмещение убытков по соглашению сторон или по решению суда;

• взыскание неустойки — может быть предусмотрено законом или договором;

• компенсация морального вреда — предусмотрена для защиты нематериальных

благ;

• прекращение или изменение правоотношения;

• неприменение судом акта государственного органа или органа местного

самоуправления, противоречащего закону;

• иные способы, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом — осуществление управомоченным лицом своих прав с

намерением причинить вред другому лицу.

Допускается свободное пользование участником гражданских правоотношений своими

правами в пределах, предусмотренных законом:

• временные пределы — закон устанавливает сроки осуществления и защиты

нарушенных прав;

• недопущение отдельных способов осуществления прав — недобросовестной

конкуренции.

Формы и способы защиты определены законом. В случае злоупотребления свои правом

лицу может быть отказано в защите принадлежащего ему права.

Каждый способ ЗГП может применяться в определенном процессуальном или

процедурном порядке – форме защиты ГП:

а) юрисдикционная форма защиты (ЗГП государственным или уполномоченным

государством органами); Юрисдикционная форма ЗГП означает возможность защиты в

судебном или административном порядке. СФ ЗГП наиболее полно соответствует

принципу равенства сторон. ЗГП в АП путем обращения к вышестоящему или

должностному лицу нетипична для ГП и осуществляется лишь в случаях указанных в

законе (отказ выдачи патента). б

) неюрисдикционная - ЗГП самостоятельными действиями управомоченного лица без

обращения к государственным или иным управомоченным органам. Такая форма ЗГП

имеет место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер

оперативного воздействия.

Под самозащитой гражданских прав (СЗГП) понимается совершение управомоченным

лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на

охрану его личных интересов, или интересов и прав других лиц и государства. К

ним относятся фактические действия собственника или иного законного владельца,

направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в

состоянии необходимой обороны (НОО) или в случае крайней необходимости (СКНО).

Меры фактического характера – это использование охранных средств и

приспособлений в виде замков, охранных систем и т.п. Использование названных мер

защиты имеет свои границы и подчинено общим нормам принципам осуществления СГП,

недопустимо использовать меры опасные для жизни и здоровья окружающих, наносящим

вред основам правопорядка и нравственным устоям общества.

НОО – один из способов СЗГП. Условия правомерности: нападение должно быть

реальным, наличным и противоправным; недопустимость превышения ее пределов

(действия должны быть соразмерны нападению). ПРНОО возможно в отношении выбора

средств защиты, интенсивности обороны и ее своевременности. Другой способ СЗГП –

действия гражданина в СКНО. Это действия, которые предпринимаются лицом для

устранения опасности угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если

эта опасность при данных обстоятельствах не может быть устранена иными

способами. Опасность для уполномоченного лица возникает не из-за действий тех

лиц которым причиняется вред, а вследствие стихийного бедствия, неисправности

механизма, особого состояния организма человека и т.д. Лицо вынуждено

использовать средства, связанные с причинением вреда.

Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства

правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю ГП и О

непосредственно управомоченным лицом как стороной в ГПО, без обращения за

защитой права к компетентным госорганам (односторонний отказ от нарушенного

другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до окончания расчетов

и т.д.). В отличии от мер СЗГП они носят юридический, а не фактический характер.



















6. Правоспособность граждан (понятие, содержание). Виды правоспособности.



1. Понятие правоспособности. Гражданская правоспособность - это способность

иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность

принадлежит всем физическим лицам независимо от того, являются ли они также

дееспособными. Правоспособность необходимо отличать от субъективного права.

Субъективное право опирается на правоспособность как на свою необходимую общую

предпосылку, но непосредственно возникает не из правоспособности, а из

предусмотренных законом юридических фактов, с которыми закон связывает правовые

последствия.

Правоспособность - предпосылка правоотношения, а субъективное право - один из

необходимых его элементов. Правоспособность воплощает отношение ее носителя с

государством, а субъективное право - с обязанным лицом, и определяет меру

дозволенного поведения ее обладателю, а также меру поведения обязанных лиц, на

которое вправе притязать управомоченный.

2. Общая и специальная правоспособность. Необходимо различать общую и

специальную правоспособность: общая - способность к приобретению прав вообще, ею

обладают все граждане; специальная - способность к обладанию правами

определенного рода. К специальной гражданской правоспособности относятся

следующие случаи:

1) возможность обладания на праве собственности определенными видами имущества;

например, оружие могут приобрести граждане, достигшие 18 лет;

2) завещательная правоспособность: правом завещать свое имущество обладают

только полностью дееспособные лица (п. 2 ст. 1118 ГК).

3. Равенство правоспособности. Недопустимость ее ограничения. Правоспособность

признается в равной мере за всеми гражданами. Равенство правоспособности не

означает, что сумма гражданских прав, принадлежащих одному гражданину, равна

сумме гражданских прав, принадлежащих другому. Равенство правоспособности

означает равную возможность в приобретении прав.

В соответствии со ст. 18 ГК граждане могут иметь имущество на праве

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской

и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

выбирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной

деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданский кодекс РФ закрепляет общее правило о недопустимости ограничения

правоспособности. Исключение могут составлять случаи, прямо названные в законе

(п. 1 ст. 22 ГК). К их числу можно отнести:

1) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, которое состоит в запрещении занимать должности на

государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься

определенной профессиональной или иной деятельностью - как вид уголовного

наказания (ст. 47 УК);

2) запрет государственному служащему осуществлять предпринимательскую

деятельность, приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные

бумаги, по которым может быть получен доход (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от

27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации"*

(51)).

В соответствии с п. 3 ст. 22 ГК полный или частичный отказ гражданина от

правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение

правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда

такие сделки допускаются законом.

Согласно п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина возникает в момент его

рождения и прекращается смертью. В ряде случаев закон охраняет интересы

зачатого, но еще не родившегося ребенка. В силу п. 1 ст. 1116 ГК к наследованию

могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия

наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.

Данные нормы не означают, что правоспособность признается за еще не родившимся

ребенком. Если он родится мертвым, его доля делится не между его наследниками, а

между наследниками ранее умершего наследодателя, что было бы невозможно, если

зачатого ребенка признать субъектом права











7. Понятие и содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности.



Гражданская дееспособность определяется - как способность гражданина своими

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).

Обладать дееспособностью означает иметь способность совершать сделки, заключать

договоры, выдавать доверенности от своего имени на реализацию своих гражданских

прав, нести гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, в том

числе и связанным с предпринимательской деятельностью.

В ГК РФ по сравнению с ранее действовавшим законодательством дается более точное

определение дееспособности, где закрепляется не только способность приобретать

гражданские права, но и способность самостоятельно осуществлять их.

Анализируя ст. 21 ГК РФ, можно определить содержание дееспособности, которое

понимается как предоставленная гражданину возможность реализации своей

правоспособности собственными действиями и включает способность гражданина

своими действиями:

• приобретать гражданские права;

• осуществлять гражданские права;

• создавать и исполнять гражданские обязанности;

• нести гражданско-правовую ответственность за противоправное поведение.

Дееспособность, как и правоспособность, - свойство, которое признается за

гражданином законом и является неотчуждаемым, а ограничение дееспособности

допускается только в случаях, установленных законом, т.е. она не может быть

ограничена по воле гражданина.

Дееспособность предполагает совершение сознательных волевых действий, поэтому

законодатель учитывает состояние возраста, здоровья и некоторые другие

обстоятельства, в котором находятся сознание и воля гражданина. По этой причине

некоторые категории физических лиц обладают различной дееспособностью, и данные

ограничения осуществляются на основе закона или судебного решения.

Полностью дееспособным гражданин становится лишь с достижением определенного

возраста, как правило, 18 лет, когда он предполагается способным самостоятельно

и осознанно решать вопросы о приобретении гражданских прав и принятии на себя

гражданских обязанностей, т.е. можно говорить о его гражданском совершеннолетии.

Закон допускает случаи, при наступлении которых гражданин считается полностью

дееспособным до достижения 18 лет:

• когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет. В этом

случае данное лицо приобретает дееспособность в полном объеме, которая за ним

сохраняется и в случае расторжения брака до достижения 18 лет (ст. 21 ГК РФ);

• несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен дееспособным,

если он работает по трудовому договору или с согласия родителей (усыновителей,

попечителя) занимается предпринимательской деятельностью (эмансипация).

Эмансипацией называется объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет,

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (в том числе по

договору, называемому контрактом) или если он, с согласия родителей,

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Эмансипация производится решением органов опеки и попечительства, если на это

дано согласие обоих родителей (усыновителей, попечителя), а при отсутствии

такого согласия вопрос решается судом (ст. 27 ГК РФ). Родители (усыновители,

попечитель) не несут ответственности как по сделкам эмансипированного

несовершеннолетнего, так и за причинение им вреда.

Вышеуказанная категория физических лиц несет самостоятельную имущественную

ответственность за совершение сделок в гражданском обороте.

До наступления полной дееспособности гражданин проходит несколько периодов (до 6

лет, от 6 до 14 лет, от 14 до 18 лет), где объем дееспособности различен.

Малолетние граждане в возрасте до 6-ти лет полностью недееспособны.

За несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет сделки совершают от их имени

только их родители, усыновители или опекуны. Данной категории несовершеннолетних

предоставлено право совершать:

1) мелкие бытовые сделки. Закон не раскрывает полностью понятия мелкой бытовой

сделки, однако анализ норм ГК РФ позволяет утверждать, что мелкими бытовыми

являются сделки, которые:

• направлены на удовлетворение элементарных материальных и культурных

потребностей лиц, их совершающих, или членов их семьи;

• исполняются, по общему правилу, при самом их совершении и соответствуют

возрасту малолетних или интересам других лиц, допущенных к совершению таких

сделок;

• носят строго потребительский характер;

• совершаются на средства, предоставленные им законным представителем или

с согласия последнего третьим лицом;

• незначительные по сумме;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (если только они не

требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации);

3) сделки по распоряжению средствами, которые предоставили малолетним их

законный представитель или с его согласия третьи лица для определенной цели

свободного распоряжения.

ГК РФ устанавливает имущественную ответственность законных представителей

малолетних как по сделкам, которые они совершают от их имени, так и по сделкам,

которые малолетний совершает самостоятельно, если законные представители не

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (ст. 28 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением тех, которые

приобрели дееспособность в соответствии с законом в более раннем возрасте)

вправе совершать любые сделки с письменного согласия своих законных

представителей. При этом специально предусмотрено, что для действительности

сделки не имеет значения, получено согласие до или после ее оформления.

Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, опекунов, они вправе

совершать сделки, которые совершают несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14

лет, кроме того:

• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

• осуществлять права автора произведений науки и литературы;

• совершать мелкие бытовые сделки.

В ГК РФ специально предусмотрено, что по достижении 16 лет несовершеннолетние

вправе быть членами кооперативов.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную

ответственность по сделкам, совершенным ими, а также и за причиненный вред ими

другим субъектам гражданского права (ст. 26 ГК РФ).









8. Значение и содержание института опеки и попечительства в гражданском

правоотношении. Патронаж.



Для защиты личных и имущественных прав и интересов частично (ограниченно)

дееспособных или полностью недееспособных граждан, для предоставления им

возможности участвовать в гражданском обороте и осуществлять свои гражданские

права и обязанности Гражданский кодекс РФ вводит институт опеки и

попечительства, который позволяет использовать помощь определенных дееспособных

лиц. К ним относятся родители, не лишенные родительских прав, и усыновители,

которые признаются опекунами и попечителями без особого назначения, а в других

случаях опекуны и попечители специально назначаются органами опеки и

попечительства. Опека учреждается над малолетними детьми, не достигшими возраста

14 лет, и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие

психического расстройства. Опекуны являются законными представителями своих

подопечных, совершают от их имени и в их интересах самостоятельно все

необходимые сделки (п. 2 ст. 32 ГК РФ).

Попечительство устанавливается для защиты интересов несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних, ограниченных в

дееспособности ввиду злоупотребления спиртными напитками или наркотиками и

ставящих свою семью в тяжелое материальное положение. Попечители дают согласие

на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не

вправе совершать самостоятельно, и оказывают подопечным содействие в

осуществлении ими своих гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей,

а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц (п. 2 ст. 33 ГК

РФ).

Опекуны и попечители должны действовать в интересах своих подопечных, поэтому

для совершения сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного, при

осуществлении которых могут быть нарушены его интересы, требуется

предварительное согласие органов опеки и попечительства. Опекун не вправе

совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок от имени

подопечного, выходящих за пределы мелких бытовых; в частности, такое

предварительное разрешение требуется для заключения договоров, подлежащих

нотариальному удостоверению, отказа от принадлежащих подопечному прав,

совершения раздела имущества, обмена жилых помещений и других сделок (ст. 37 ГК

РФ). Гражданский кодекс РФ устанавливает важное правило, связанное с защитой

имущественных интересов несовершеннолетних лиц, граждан, признанных судом

недееспособными или ограниченно дееспособными, - институт доверительного

управления имуществом, согласно которому органу опеки и попечительства

предоставлено право назначать управляющего для постоянного управления недвижимым

и ценным движимым имуществом подопечного, с которым заключается договор о

доверительном управлении таким имуществом. В этом случае назначенный ранее

опекун и попечитель сохраняют свои полномочия в отношении того имущества

подопечного, которое не передано в доверительное управление.

Кроме того, вопросы опеки и попечительства нашли свое законодательное решение в

недавно принятом законе «Об опеке и попечительстве».

Опека и попечительство устанавливается либо по месту жительства лица,

подлежащего опеке или попечительству, либо по месту жительства опекуна

(попечителя) и осуществляется на безвозмездных началах, а в случае необходимости

может устанавливаться и по месту нахождения имущества.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления, которые

осуществляют контроль и надзор за деятельностью опекунов и попечителей на

основании уставов муниципальных образований и в соответствии с законами

субъектов РФ, СК РФ, ГК РФ (ст. 121 СК РФ; ст. 31, 34 ГК РФ).

При назначении этими органами опекуна или попечителя принимаются во внимание его

личные качества, способность к несению соответствующих обязанностей, отношения,

существующие между ним и лицом, подлежащим опеке или попечительству, а также

желания, когда это возможно, подопечного (п. 2 ст. 146 СК РФ).

Не могут назначаться опекунами и попечителями лица, больные хроническим

алкоголизмом или наркоманией; лица, отстраненные от обязанностей опекунов

(попечителей); лица, ограниченные в родительских правах; бывшие усыновители,

если усыновление отменено по их вине; а также лица, которые по состоянию

здоровья (п. 1 ст. 127 СК РФ) не могут осуществлять обязанности по воспитанию

ребенка (п. 3 ст. 146 СК РФ).

Порядок назначения или отстранения опекуна или попечителя. Суд обязан в течение

трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина

недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу

опеки и попечительства, который в течение месяца с момента получения решения

суда о необходимости установления опеки и попечительства назначает опекуна

(попечителя). Если в течение указанного месячного срока опекун (попечитель) не

назначен, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) временно возлагается на

орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна (попечителя) может быть обжаловано в суде заинтересованными

лицами.

В соответствии со ст. 39 ГК РФ освобождение или отстранение опекунов и

попечителей от исполнения ими своих обязанностей возможно в следующих случаях:

• возвращение несовершеннолетнего его родителям или его усыновление;

• помещение подопечного в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение

социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение;

• при наличии уважительных причин: болезнь, отсутствие взаимопонимания с

подопечным;

• ненадлежащего выполнения опекуном, попечителем своих обязанностей, в том

числе при использовании им опеки и попечительства в корыстных целях, оставление

подопечного без надзора и необходимой помощи.

В отличие от строго регламентированного порядка назначения опекунов и

попечителей прекращение опекунских и попечительских обязанностей в ряде случаев

обусловливается одним лишь наступлением определенного юридического факта.

Так, опека над малолетним автоматически прекращается и заменяется

попечительством по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста, а по

достижении 18 лет автоматически прекращается и попечительство. Также

прекращается попечительство при вступлении несовершеннолетнего в брак (если ему

в соответствии с законом был снижен брачный возраст) и в других случаях

приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (п. 3 ст. 40

ГК РФ).

Для прекращения попечительства над лицами, злоупотребляющими спиртными напитками

или наркотическими средствами, необходимо решение суда об отмене ограничения

дееспособности; аналогичным образом решается вопрос и в отношении отмены опеки

над душевнобольными и слабоумными. Отмена ограничений несовершеннолетних в

объеме дееспособности, связанных с распоряжением заработком или стипендией,

происходит либо автоматически (по достижении 18 лет), либо по ходатайству

заинтересованных лиц в любое время до достижения 18 лет.

Следует обратить внимание на то, что Гражданский кодекс РФ расширил границы

попечительства таким понятием, как патронаж (ст. 41 ГК РФ), который

устанавливается по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, если он

по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять, защищать свои

гражданские права и исполнять гражданские обязанности*(17). Попечитель

(помощник) назначается органом опеки и попечительства только с согласия

подопечного.

Попечитель (помощник) распоряжается имуществом подопечного на основании договора

поручения или доверительного управления, заключенного им с лицом, находящимся

под патронажем, и совершает бытовые и иные сделки, направленные на содержание и

удовлетворение бытовых потребностей подопечного только с его согласия. Патронаж

над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается по требованию

гражданина, находящегося под патронажем, а также по основаниям ст. 39 ГК РФ.







9. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим. Последствия явки

гражданина.



Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте

его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое

число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января

следующего года.

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости

постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое

определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о

доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, кот. безвестно отсутствующий

обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно

отсутствующего.

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений

о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его

имуществом.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно

отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На

основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет

сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его

гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными

действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет

со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в

законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления

умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой

гибели.



В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим,

суд отменяет решение об объявлении его умершим.

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица

возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу

после объявления гражданина умершим, за исключением случаев добросовестного

приобретения.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по

возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что,

приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в

живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его

стоимость.













10. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротство)

индивидуального предпринимателя.



Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования ЮЛ

с момента ГР в качестве индивидуального предпринимателя (ст.23).

Предпринимательской признается самостоятельная производственная деятельность,

осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли.

Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской деятельностью

является: а) его дееспособность; б) ГР в качестве предпринимателя.

ГР предпринимателя производится на основании его заявления, в котором

указываются виды деятельности, которыми гражданин намерен заниматься. ГР

производится в день поступления документов. Основанием отказа может быть

недееспособность предпринимателя, намерение заняться запрещенной законом

деятельностью или отсутствие лицензии, если она нужна. Отказ или уклонение от

регистрации могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке. После уплаты

регистрационного сбора заявителю выдается свидетельство, в котором указываются

виды деятельности и срок его действия.

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедшие ГР,

не приобретает в связи с этим статуса предпринимателя. Он утрачивает этот статус

и с момента прекращения действия ГР, по истечении установленного срока,

аннулирования ГР и т.п. В таких случаях, согласно Постановлению Пленумов ВС РФ и

ВАС РФ № 6/8, споры с участием граждан, в том числе связанные с осуществлением

ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции,

однако суд при разрешении спора может применить положения ГК об обязательствах,

связанных с предпринимательской деятельностью.

Для занятия предпринимательской деятельностью необходима полная дееспособность.

Следовательно, осуществлять ее могут граждане по достижении 18 лет, если они не

ограничены в дееспособности. Последние могут заниматься предпринимательской

деятельностью с согласия попечителя. Лицо, вступившее в брак до достижения 18

лет, признается полностью дееспособным (ст.21) и поэтому вправе самостоятельно

заниматься предпринимательской деятельностью. То же относится к эмансипированным

(ст.27) (исключение – ПД для занятия которой законом установлен возрастного

ценза).

Правоспособность индивидуального предпринимателя практически приравнена к

правоспособности ЮЛ - коммерческих организаций. Он может иметь права и нести

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не

запрещенных законом. Однако он не вправе создавать предприятия, оставаясь

собственником переданного им имущества (И(С)ЧП, которые должны быть до 07.07.99

г. преобразованы в хозяйственные товарищества, общества или кооперативы). До

преобразования или ликвидации к ним применяются нормы ГК об унитарных

предприятиях.

Пункт 2 ст.23 признает предпринимателем главу крестьянского (фермерского)

хозяйства. Такое хозяйство может быть создано только одним гражданином или

совместно с членами семьи, либо партнерами с целью производства, переработки и

реализации сельскохозяйственной продукции. Крестьянское (фермерское) хозяйство

не является юридическим лицом. Его глава признается предпринимателем с момента

ГР хозяйства.

Крестьянское хозяйство подлежит регистрации в местном органе самоуправления, в

ведении которого находится данный земельный участок. Пользование имуществом

осуществляется членами хозяйства по соглашению между собой, сделки по

распоряжению имуществом хозяйства совершает глава хозяйства либо иные лица по

его доверенности.



Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя



1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить

требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской

деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С

момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве

индивидуального предпринимателя.



2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального

предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением

им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования.

Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют

силу после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.



3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его

банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в

очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).



(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)



4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель,

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств,

связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований,

предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.



Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом,

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные

требования личного характера.



5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом

либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о

несостоятельности (банкротстве).















11. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений (признаки,

правосубъектность, органы юридического лица, средства индивидуализации).



Юридическим лицом - признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

соответствующие обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака

юридического лица:

- Организационное единство. Юридическое лицо должно быть определенным образом

организовано в качестве единого целого, внутренняя структура которого отвечала

бы целям и задачам его деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его

правосубъектность.

- Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его

участниками. Юридическое лицо, созданное, в соответствии с ГК РФ, одним

учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. В

уставе определяются: наименование организации, ее местонахождение, порядок

управления деятельностью юридического лица.

- Имущественная обособленность. Определенная степень имущественной

обособленности служит основой гражданской правоспособности и необходимой

предпосылкой участия организации в имущественных правоотношениях в качестве

субъекта гражданских прав и обязанностей. ( уставного капитала, т.е.

совокупности числящегося на балансе данной организации имущества).

- Выступление в гражданском обороте от собственного имени. В этом признаке

получает законченное выражение хозяйственно-оперативная самостоятельность

юридического лица, которая означает возможность от своего имени приобретать и

осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и

ответчиком в суде.



Средствами индивидуализации юридического лица являются его наименование и место

нахождения. Наименование юридического лица состоит из указания на его

организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью,

унитарное предприятие), а также собственно названия - словесного (буквенного)

обозначения, которое дается ему учредителем (учредителями). Наименования всех

некоммерческих организаций, а также ряда коммерческих включают указание на

характер деятельности (образовательное учреждение, коммерческий банк и т.д.).

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, обладает фирменным

наименованием. Право на использование фирменного наименования (фирмы) подлежит

защите в порядке, предусмотренном Частью 4 ГК РФ.



Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной

регистрации, которая производится по месту нахождения его постоянно действующего

исполнительного органа, а в случае отсутствия такого органа - иного органа или

лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п.

2 ст. 54 ГК, п. 2 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Место нахождения

юридического лица должно быть указано в его учредительных документах указанием

на конкретный адрес.



Правосубъектность юридического лица. Юридическое лицо как субъект гражданского

права обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью. У юридических

лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно, с момента его

государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК). Правоспособность

юридических лиц, в соответствии со ст.49 ГК РФ, может быть как общей, так и

специальной, дающей им возможность приобретать и принимать только такие права и

обязанности, которые связаны с осуществляемой ими деятельностью. По общему

правилу, содержащемуся в п. 1 ст. 49 ГК, почти все коммерческие юридические лица

обладают общей правоспособностью. Исключения составляют унитарные предприятия,

которые всегда создаются для строго определенных целей, и некоторые другие

организации, в отношении которых специальная правоспособность устанавливается

законом (банки, страховые организации и др.). Юридические лица, которые обладают

специальной правоспособностью по прямому указанию закона (некоммерческие

организации, унитарные предприятия и др.), вправе совершать только такие сделки,

которые соответствуют целям деятельности, установленным для них в учредительных

документах.



Кроме того, осуществление некоторых видов деятельности требует специальных

разрешений - лицензий. Порядок лицензирования определяется Федеральным законом

«О лицензировании отдельных видов деятельности».



Учредительные документы юридического лица. Как цели деятельности юридического

лица, так и его структура закрепляются в его учредительных документах - уставе,

учредительном договоре либо в общем положении об организациях данного вида (п. 1

ст. 52 ГК). В них обязательно определяется наименование и место нахождения

юридического лица, порядок управления его деятельностью (органы управления, их

компетенция и т.д.), предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения,

предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических лиц. В

большинстве случаев учредительным документом организации является ее устав, но в

некоторых случаях эту роль выполняют два учредительных документа - устав и

учредительный договор (в обществах с ограниченной и с дополнительной

ответственностью, в ассоциациях и союзах), а иногда - только учредительный

договор (в полных и в коммандитных товариществах).



Органы юридического лица. Юридическое лицо совершает сделки через свои органы

(п. 1 ст. 53 ГК). Под ними следует понимать лицо (единоличный орган) или группу

лиц (коллегиальный орган), которые без доверенности представляют интересы

юридического лица в отношениях с третьими лицами. Орган юридического лица не

только выступает в гражданском обороте от его имени, но и управляет и руководит

его текущей деятельностью. Орган юридического лица является частью юридического

лица и не является самостоятельным субъектом права. Органы юридического лица

обязаны действовать от его имени добросовестно и разумно. В случае, если своими

действиями орган юридического лица причинит юридическому лицу убытки, на него

возлагается обязанность по их возмещению.



Представительства и филиалы юридических лиц. Для осуществления юридическим лицом

части своих функций за пределами места нахождения оно может создать

территориально обособленные структурные подразделения. Представительство

осуществляет представление интересов юридического лица и обеспечивает их защиту.

Филиал, помимо таких полномочий, осуществляет все иные или часть функций

юридического лица (например, ведет производственную деятельность).



Филиал (представительство) наделяется имуществом создавшим его юридическим лицом

и действует на основании утвержденного им положения. Филиал (представительство)

не является юридическим лицом; он составная часть юридического лица и не

обладает гражданской правосубъектностью. Такое подразделение не может выступать

в обороте от своего имени, а может лишь действовать от имени создавшего его

юридического лица. Для этого юридическое лицо назначает руководителя филиала

(представительства) и выдает ему доверенность, на основании которой руководитель

соответствующего обособленного подразделения (как физическое лицо) действует от

имени самого юридического лица. Сведения о филиалах и представительствах должны

быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.







12. Образование юридического лица (способы, порядок). Учредительные документы.

Государственная регистрация.



Процесс образования юридического лица включает действия лиц, инициирующих его

создание, и уполномоченных государственных органов, придающих этой инициативе

юридическую силу. В зависимости от степени участия в процессе создания

юридического лица выделяются несколько способов образования юридических лиц.



При явочном порядке для того, чтобы организация считалась созданной, необходимо

лишь волеизъявление учредителей. Вмешательства государственных или иных органов

в данном случае не требуется. Такой порядок используется за рубежом при создании

юридических лиц отдельных видов.

Распорядительный порядок предполагает, что для создания юридического лица

достаточно распорядительного акта учредителя,

государственной регистрации юридического лица не требуется. Этот порядок

преобладал в СССР, когда юридические лица создавались по распоряжениям

уполномоченных государственных органов.

Используемый в настоящее время в Российской Федерации нормативно-явочный порядок

заключается в том, что для образования юридического лица учредители подписывают

и представляют в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный законом.

Этот орган производит государственную регистрацию юридического лица при

отсутствии оснований для отказа в такой регистрации. Согласия какого-либо

государственного органа, в том числе регистрирующего, на создание юридического

лица не требуется. Перечень оснований для отказа в регистрации строго ограничен

законом.

Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с момента его

государственной регистрации - внесения соответствующей записи в Единый

государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК).



В порядке исключения из общего порядка при создании некоторых видов организаций

законом может быть установлена необходимость соблюдения разрешительного порядка.

Для образования юридического лица в таких случаях учредителям необходимо до

государственной регистрации юридического лица получить разрешение от органа,

уполномоченного на это соответствующим нормативным актом. Например, для банков

такой порядок установлен, прежде всего, для защиты прав широкого круга лиц -

будущих клиентов банка.



В качестве учредителей юридического лица могут выступать их первоначальные

участники (члены) (в хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах) либо

собственник их имущества или уполномоченный им орган (при создании унитарных

предприятий и учреждений.



Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации

(п. 2 ст. 51 ГК). Данная регистрация проводится органами Федеральной налоговой

службы (ФНС РФ) в едином государственном реестре юридических лиц в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



Учредительные документы юридического лица.

Учредительные документы наряду с законодательством согласно ст. 52 ГК являются

правовой основой деятельности юридического лица. В них учредители конкретизируют

общие нормы права применительно к своим интересам. Их состав для разных видов

лиц различен:

• учредительный договор для хозяйственных товариществ;

• учредительный договор и устав для обществ с ограниченной и дополнительной

ответственностью, а также для ассоциаций (союзов),

• устав для всех остальных организаций.

Учредительный договор — консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий

отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического

лица и представляющий собой разновидность договора о совместной деятельности.

Он заключается только в письменной (простой или нотариальной) форме и вступает в

силу, как правило, с момента его заключения.

Устав — локальный нормативный акт юридического лица, определяющий его статус и

регулирующий отношения между юридическим лицом и его участниками в процессе его

деятельности.

Как основополагающий правовой акт юридического лица, устав утверждается высшим

органом его управления, как правило, общим собранием участников, и вместе со

всеми учредительными документами подлежит государственной регистрации. Устав

вступает в силу с момента его регистрации одновременно с регистрацией самого

юридического лица.

Некоторые некоммерческие организации могут действовать также на основе общего

положения об организациях данного вида или общего устава общественного

объединения.



Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней

со дня представления документов в регистрирующий орган. Перечень документов,

необходимых для предоставления, четко определен в законе. Там же указано, в

каких случаях необходимо нотариальное удостоверение предоставляемых документов.

- Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту

нахождения указанного учредителями постоянно действующего исполнительного

органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения

иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без

доверенности.



Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом

соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Именно с этого

момента юридическое лицо становится правоспособным, то есть может самостоятельно

приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Регистрирующий орган

не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает или

направляет заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в

государственный реестр.















13. Реорганизация как способ прекращения юридического лица. Правопреемство при

реорганизации.







Реорганизация ЮЛ осуществляется в следующих формах:

а) слияние нескольких ЮЛ в одно;

б) присоединение одного или нескольких ЮЛ к другому;

в) разделение ЮЛ на несколько самостоятельных ЮЛ;

г) выделение из состава ЮЛ (не прекращающего свою деятельность) одного или

нескольких новых ЮЛ;

д) преобразование ЮЛ из одной ОПФ в другую. Во всех случаях, кроме «г»

прекращается деятельность хотя бы одного ЮЛ, но его права и обязанности не

прекращаются, а переходят к вновь созданным ЮЛ в порядке правопреемства.

Правопреемство происходит и при выделении, т.к. к выделившемуся ЮЛ переходит

часть прав и обязанностей остающегося ЮЛ. Следовательно, реорганизация ЮЛ всегда

несет правопреемство и в этом ее отличие от ликвидации ЮЛ, при котором никакого

правопреемства не возникает, т.к. их субъект (ЮЛ) подлежит прекращению.

Реорганизация ЮЛ по общему правилу проводится им добровольно, по решению его

учредителей или уполномоченного на это его УД органа (общего собрания).

Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования в

предусмотренных законом случаях требует предварительного согласия госорганов

(антимонопольных или иных). В случаях прямо указанных в законе реорганизация в

форме разделения и выделения может осуществляться принудительно, по решению

компетентного госоргана или суда (ЮЛ, занимающие доминирующее положение на рынке

неоднократно нарушившие требования антимонопольного законодательства).

Реорганизация ЮЛ оформляется либо передаточным актом (балансом) (слияние,

присоединение или преобразование), либо разделительным балансом (разделение и

выделение). Названные документы должны содержать положение о правопреемстве по

всем без исключения правам и обязанностям реорганизованного ЮЛ в отношении его

кредиторов и должников (ст.59). Часто в практике проводимая реорганизация ЮЛ

ухудшают положение кредиторов, поэтому закон требует уведомления всех кредиторов

о принятом учредителями решении, а последние вправе требовать прекращения или

досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения возникших

убытков. Утвержденные ПА или РБ должны быть представлены для ГР вместе с иными

документами. Реорганизация считается завершенной с момента ГР вновь возникших

юридических лиц, а в случае присоединения – ГР прекращения деятельности

присоединенного лица.

Участие уполномоченных государственных органов в процессе реорганизации

проявляется и в согласовании на реорганизацию в форме слияния, присоединения и

преобразования юридического лица, получение которого является обязательным

условием такой реорганизации в целях предупреждения доминирующего рыночного

положения хозяйствующих субъектов, что представляет собой исключение из общего

порядка, установленного ГК РФ.

В интересах кредиторов в ГК РФ включены нормы, позволяющие определить

правопреемника реорганизованного юридического лица применительно ко всем формам

реорганизации (ст. 58 ГК РФ). При слиянии юридических лиц права и обязанности

каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с

передаточным актом, а при присоединении одного юридического лица к другому к

последнему на основании передаточного акта переходят все права и обязанности

присоединенного юридического лица. В случаях реорганизации в форме разделения

либо выделения из состава одного или нескольких юридических лиц права и

обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь возникающим

юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

Таким образом, во всех случаях реорганизации юридического лица документом,

связанным с правопреемством, служит либо передаточный акт, либо разделительный

баланс. При этом ГК РФ предъявляет к ним следующие обязательственные требования.

1. Они должны включать в себя положения о правопреемстве по всем обязательствам

реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

2. Передаточный акт или разделительный баланс должен быть утвержден учредителями

(участниками) юридического лица либо органом, принявшим решение о реорганизации.

Утвержденный передаточный акт (разделительный баланс) вместе с учредительными

документами представляется для государственной регистрации вновь возникших

юридических лиц.

В ГК РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства, включены нормы,

обеспечивающие необходимые гарантии прав и законных интересов кредиторов

реорганизованного юридического лица, заключающиеся в том, что учредители

(участники) юридического лица, а также орган, принимающий в соответствующих

случаях решение о реорганизации юридического лица, должны направить всем его

кредиторам письменное уведомление о его реорганизации (ст. 60 ГК РФ).

Кредиторы реорганизованного юридического лица наделяются правом потребовать

прекращения или долгосрочного исполнения обязательства, должником по которому

выступает реорганизуемое юридическое лицо, а также могут потребовать возместить

убытки, вызванные прекращением исполнения соответствующих обязательств. Если

кредитором не будет реализовано право на досрочное прекращение либо исполнение

должником обязательств, место реорганизованного юридического лица в этом

обязательстве займут его правопреемники, определяемые на основании

соответствующего передаточного акта или разделительного баланса. В случае, когда

разделительный баланс или передаточный акт не дают возможность установить

правопреемника реорганизованного юридического лица, все вновь возникшие

юридические лица будут нести перед его кредиторами солидарную ответственность по

прежним обязательствам.

При реорганизации путем присоединения юридическое лицо считается

реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, а в

остальных случаях юридическое лицо признается реорганизованным с момента

регистрации вновь возникших юридических лиц.

















14. Ликвидация юридического лица. Порядок расчетов с кредиторами при ликвидации.



Ликвидация ЮЛ представляет собой способ прекращения его деятельности при

отсутствии преемства в его правах и обязанностях. В этом случае задача защиты

прав и интересов кредиторов приобретает еще большую важность, чем в случаях

реорганизации. ГЗ устанавливает специальный порядок ликвидации ЮЛ. Ликвидация

может осуществляться добровольно по решению учредителей либо уполномоченного на

то органа ЮЛ.

Ликвидация отличается от реорганизации тем, что она влечет за собой прекращение

правового статуса юридического лица без перехода его прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. ГК РФ предусматривает два способа

ликвидации юридических лиц: обычный и принудительный. При ликвидации в обычном

порядке, по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,

уполномоченного на то его учредительными документами, примерный перечень

оснований выглядит следующим образом:

1) истечение срока, на который создано юридическое лицо;

2) достижение цели, которая ставилась учредителями при его создании;

3) признание судом недействительной регистрации юридического лица.

Указанный перечень не является исчерпывающим, и за учредителями законодатель

оставляет возможность ликвидировать предприятие в любой момент, когда они этого

пожелают, при условии соблюдения установленного порядка ликвидации.

Основания принудительной ликвидации устанавливаются только ГК РФ, т.к.

принудительная ликвидация служит своего рода санкцией за допущенные

правонарушения. В частности, по решению суда юридическое лицо может быть

ликвидировано в следующих случаях:

1) при осуществлении деятельности, запрещенной законом, либо с иными

неоднократными или грубыми нарушениями законодательства;

2) при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией,

благотворительным или иным фондом деятельности, которая противоречит его

уставным целям;

3) в иных случаях, предусмотренных законом.

Решение о ликвидации юридического лица при наличии соответствующих оснований

может быть принято судом по иску государственного органа или органа местного

самоуправления, имеющего право на его предъявление по закону. Суд, принявший

решение о ликвидации юридического лица, возлагает обязанность по осуществлению

всех необходимых действий на его учредителей (участников) либо орган,

уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами,

который должен осуществить следующие действия:

1) о своем решении ликвидировать юридическое лицо незамедлительно сообщить

органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо

находится в стадии ликвидации, с целью защиты интересов кредиторов, которые

должны осознавать, что любые отношения с таким юридическим лицом чреваты

повышенной степенью риска;

2) назначить ликвидационную комиссию либо ликвидатора, предварительно согласовав

состав комиссии либо кандидатуру ликвидатора с органом, осуществляющим

регистрацию юридических лиц.

Порядок ликвидации юридического лица ликвидационной комиссией на первом этапе

включает в себя следующие мероприятия:

• поместить в печати объявление о ликвидации юридического лица, в котором

указать порядок и срок предъявления кредиторами своих требований к нему (срок не

может быть менее двух месяцев);

• провести работу по выявлению всех кредиторов ликвидируемого юридического

лица и уведомить их о предстоящей ликвидации;

• расшифровать дебиторскую задолженность ликвидируемого юридического лица,

чтобы определить всех его должников и принять необходимые меры на взыскание с

них сумм задолженности (необходимых случаях путем предъявления искового

заявления).

Второй этап ликвидации юридического лица включает следующее. После окончания

срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет

промежуточный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества

ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований

и результат их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс представляется

ликвидационной комиссией на согласование органу, осуществляющему регистрацию

юридических лиц, а затем на утверждение учредителям (участникам) юридического

лица либо органу, принявшему решение о ликвидации. Утвержденный промежуточный

ликвидационный баланс служит основанием для фактической выплаты денежных сумм

кредиторам по признанным ликвидационной комиссией требованиям.

На третьем этапе ликвидации юридического лица ликвидационная комиссия, исходя из

сведений, содержащихся в промежуточном ликвидационном балансе, и при

недостаточности у ликвидируемого юридического лица денежных средств для

удовлетворения всех признанных требований кредиторов, должна осуществить продажу

с публичных торгов его имущества в размере, обеспечивающем удовлетворение всех

признанных требований. При ликвидации юридического лица - учреждения, которое

отвечает перед кредиторами по обязательствам не всем своим имуществом, а лишь

имеющимися денежными средствами, при недостатке средств у ликвидируемого

учреждения кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении

оставшейся части требований за счет собственника имущества учреждения (ст. 63 ГК

РФ). Аналогичное право предоставлено и кредиторам казенного предприятия,

которое, как и учреждение, владеет имуществом на праве оперативного управления,

но оно может быть реализовано кредиторами лишь при недостаточности имущества (а

не только денежных средств) ликвидируемого казенного предприятия для

удовлетворения их требований.

На четвертом этапе ликвидации юридического лица на основании промежуточного

ликвидационного баланса ликвидационная комиссия производит выплату кредиторам

денежных сумм по признанным требованиям в порядке очередности, установленной ст.

64 ГК РФ, что исключает возможность произвольных выплат отдельным кредиторам по

усмотрению ликвидационной комиссии.

Законом установлена следующая очередность: • в первую очередь удовлетворяются

требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; • во вторую очередь

производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами,

работающими по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским

договорам; • в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;

• в четвертую очередь погашаются задолженности по обязательным платежам в бюджет

и внебюджетные фонды; • в пятую очередь производятся расчеты с другими

кредиторами в соответствии с законом.

Требования каждой очереди удовлетворяются лишь после полного удовлетворения

предыдущей. Надо отметить, что кредиторы первых четырех очередей имеют

определенное преимущество, поскольку основную часть задолженности ликвидируемое

юридическое лицо имеет перед кредиторами пятой очереди, к числу которых

относятся практически все контрагенты по гражданско-правовым договорам, за

исключением тех, чьи обязанности обеспечены залогом имущества должника (третья

очередь).

Особое положение кредиторов пятой очереди заключается также в том, что денежные

суммы выплачиваются им ликвидационной комиссией не со дня утверждения

промежуточного ликвидационного баланса, как это имеет место в отношении иных

кредиторов, а через месяц после этой даты. Данное положение связано с тем, что в

случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо

уклонения от их рассмотрения кредитор имеет право обратиться в суд с иском к

ликвидационной комиссии, который может удовлетворить его требования. Месячный

срок со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса до выплат

кредиторам пятой очереди связан с тем, чтобы не допустить к моменту принятия

судом соответствующего решения удовлетворения требований отдельных кредиторов за

счет продажи имущества ликвидируемого юридического лица.

При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно

распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам

требований, подлежащих удовлетворению, и требования кредиторов, не

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического

лица, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не

признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а

также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного

ликвидационной комиссией для их предъявления, могут быть удовлетворены за счет

оставшегося имущества должника после выплат сумм кредиторам, предъявившим свои

требования своевременно.

Пятый этап ликвидации юридического лица наступает после завершения расчетов с

кредиторами. В этот период ликвидационная комиссия должна составить

ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества юридического

лица или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с

соответствующим государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических

лиц.

Юридическое лицо считается ликвидированным с момента внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.







15. Банкротство (несостоятельность) юридического лица как способ ликвидации.



Несостоятельность (банкротство) (ст.65) наступает в случае невозможности

(неспособности) ЮЛ полного удовлетворения всех денежных требований своих

кредиторов. В этой ситуации закон предполагает равномерное и справедливое

распределение имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые как

бы конкурируют между собой в рамках предусмотренных законом определенных групп

(очередей). Порядок такого распределения называется конкурсом (конкурсным

производством). Составляющие его правила являются сутью института

несостоятельности (банкротства).

В современном правопорядке правила о Н (Б) применяются как к ЮЛ, так и к ФЛ. Из

числа ЮЛ банкротами могут быть объявлены коммерческие организации (за

исключением казенных предприятий), а из числа НО – потребительские кооперативы и

фонды, т.к. по закону банкротами не могут быть объявлены ЮЛ, по долгам которых

учредители несут субсидиарную ответственность. Объявление банкротом, а также

последующая ликвидация ЮЛ, могут быть принудительными (по решению суда) и

добровольными (по решению самого банкрота, принятому совместно с кредиторами).

Основной особенностью такой ликвидации является обязательное соблюдение

конкурсного порядка распределения имущества между кредиторами.

В ходе разбирательства дела о Н (Б) арбитражным судом на основании решения

собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-должником

(при наличии оснований для восстановления ее платежеспособности). На период

внешнего управления вводится мораторий – отсрочка удовлетворения требований

кредиторов, по долгам возникшим до начала этого управления. Внешнее управление

осуществляется внешним управляющим назначаемым судом, который приобретает права

руководителя организации должника и самостоятельно распоряжается его имуществом.

Его деятельность строится на основе плана, утвержденного собранием кредиторов на

срок не более года. План предусматривает различные мероприятия по восстановлению

платежеспособности организации. В случае недостижения этой цели суд признает

должника банкротом и открывает конкурсное производство.

С момента принятия судом заявления о банкротстве вводится период наблюдения, для

осуществления которого судом назначается временный управляющий. С этого момента

приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с

обращением взыскания на имущество должника, а все имущественные требования

должны предъявляться в конкурсном порядке. Цель этих мер – сохранение имущества

должника для соразмерного удовлетворения кредиторов. В госреестр ЮЛ вносится

соответствующая запись. Временный управляющий проводит АФСП и устанавливает

размер требований кредиторов.

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника

банкротом. Это ликвидационная процедура, влекущая прекращение деятельности ЮЛ. С

этого момента считается наступившим срок исполнения всех обязательств должника и

прекращается начисление пени (неустоек). Совершение сделок с имуществом

должника, предъявление требований кредиторами и их исполнение осуществляется

только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет). Все полномочия переходят к

конкурсному управляющему, который имеет право требовать: признания

недействительными совершенных должником сделок; расторжения заключенных

договоров; предъявлять иски об истребовании имущества должника; принимать меры

по его поиску, выявлении и возврату. Затем он проводит инвентаризацию и оценку

имущества и определяет конкурсную массу. Имущество, составляющее конкурсную

массу, продается управляющим с согласия кредиторов на открытых торгах. Из

вырученных средств производятся расчеты с кредиторами по очередности (ст.64).

Вне очереди оплачиваются судебные расходы и вознаграждение управляющего, а также

требования возникшие в период процедуры банкротства. Действия управляющего

контролируются судом и кредиторами. По завершению расчетов управляющий

представляет суду отчет с приложением реестра кредиторов и ных документов. Суд

выносит решение о завершении производства, которое является основанием о

внесении в госреестр записи о ликвидации ЮЛ. Н (Б) отдельных ЮЛ имеет свои

особенности (градообразующие организации, сельскохозяйственные организации,

банки, страховые компании и т.д.

















16. Полное товарищество и товарищество на вере (образование, имущество,

управление, ответственность).



Полное товарищество. Особенностью полного товарищества является то, что

предпринимательская деятельность его участников признается деятельностью самого

товарищества, а при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов

кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из

участников или от всех полных товарищей (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Гражданское

законодательство запрещает любые соглашения об ограничении или устранении

ответственности участников полного товарищества, объявляя их ничтожными (п. 3

ст. 75 ГК РФ). Неограниченная и солидарная ответственность по долгам

товарищества распространяется и на его участников, не являющихся его

учредителями, т.е. вступивших в товарищество после его регистрации, и даже при

выбытии из товарищества они продолжают нести ответственность по всем его долгам,

возникшим до момента выбытия, в течение двух лет со дня утверждения годового

отчета товарищества за год, в котором состоялось это выбытие (п. 2 ст. 75 ГК

РФ). Строгая ответственность участников полного товарищества является

привлекательной для потенциальных кредиторов (контрагентов), повышает

кредитоспособность товарищества, особенно если в числе товарищей есть

состоятельные лица. Создание полного товарищества свидетельствует об уверенности

самих участников в успехе дела, его надежности и их честном отношении ко всем

кредиторам. Например, в дореволюционной и НЭПовской России большинство

купеческих торговых домов действовало именно в форме полных товариществ или

товариществ на вере.

Единственным учредительным документом полного товарищества является

учредительный договор (ст. 70 ГК РФ). В управлении делами товарищества каждый

участник обычно имеет один голос, если только учредительным договором не

предусмотрено иное: например, зависимость количества голосов участника от

размера его имущественного вклада. Поэтому в решении вопросов деятельности

полного товарищества необходимо единогласие всех его участников, если

учредительным договором не предусмотрены случаи, когда решение принимается

большинством голосов товарищей (п. 1 ст. 70 ГК РФ). Участники полного

товарищества могут также договориться в учредительном договоре о совместном

ведении предпринимательской деятельности (при наличии единогласного решения всех

участников на совершение каждой сделки товарищества) либо возложить ее на одного

или нескольких более опытных и авторитетных участников (п. 1 ст. 72 ГК РФ).

Закон не требует для полного товарищества минимального складочного капитала,

т.к. гарантией прав его кредиторов служит частное (личное) имущество его

участников. В то же время у товарищества как у юридического лица должен быть

какой-то складочный капитал, сведения о размере и составе которого содержатся в

учредительном договоре, где даются сведения о размере доли каждого работника и

порядке ее внесения. Кроме того, никто из товарищей не может быть устранен от

участия как в прибылях, так и в убытках товарищества даже по взаимному

соглашению (п. 1 ст. 74 ГК РФ), т.к. для любого участника во всех случаях

сохраняется риск наступления неограниченной ответственности по долгам

товарищества всем своим имуществом.

Участник полного товарищества, при наличии серьезных оснований, в судебном

порядке может быть исключен из него по единогласному решению оставшихся

участников (п. 2 ст. 76 ГК РФ). Он также вправе выйти из товарищества по

собственному заявлению (с сохранением ответственности по долгам товарищества,

возникшим до его выхода, в течение двух лет), однако если товарищество создано

на определенный срок, добровольный выход из него допускается по уважительной

причине (ст. 77 ГК РФ). При выходе из товарищества участник вправе получить

денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, а при наличии

соответствующего условия в учредительном договоре эта доля может быть полностью

или частично выдана ему имуществом в натуре.

Участник полного товарищества может передать свою долю в имуществе товарищества

или ее часть другому товарищу либо третьему лицу, однако с обязательного

согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии такого согласия

участник может либо остаться в товариществе, отказавшись от своего

первоначального решения, либо выйти из него с выплатой ему денежного эквивалента

доли (или выдачей имущества в натуре), а при этом у других товарищей возникает

право преимущественной покупки доли выбывшего участника.

Товарищество на вере, или коммандитное, состоит из двух групп участников. Первая

группа, или полные товарищи, осуществляет предпринимательскую деятельность от

имени товарищества и несет по долгам товарищества дополнительную ответственность

всем своим имуществом, причем неограниченно и солидарно. Другая группа

участников - вкладчики, или коммандитисты, делает вклады в имущество

товарищества, но не несет ответственности по его долгам, а несут лишь риск

утраты своих вкладов в имуществе товарищества. Соответственно коммандитисты

отстранены от предпринимательской деятельности и управления делами товарищества,

а сохраняют лишь право на получение дохода на сделанный ими вклад, и поэтому они

вынуждены доверять полным товарищам в том, что касается целесообразности

использования этих вкладов. Отсюда традиционное российское название коммандиты -

товарищество на вере (ст. 82 ГК РФ).

Товарищество на вере можно считать разновидностью полного товарищества, где

допускается возможность привлечения дополнительных средств за счет имущества

вкладчиков, а не полных товарищей. Поэтому положение участников коммандиты с

полной ответственностью определяется по общим правилам о полных товариществах и

их участниках (п. 2 ст. 82 ГК РФ), а на вкладчиков, по сути, распространяются

правила об участниках хозяйственных обществ - объединений капиталов. Поэтому

единственным учредительным документом коммандитного товарищества, как и полного

товарищества, является учредительный договор, составляемый и подписываемый

только участниками с полной гражданско-правовой ответственностью.

В учредительном договоре коммандитного товарищества должно содержаться условие о

совокупном размере вкладов коммандитистов, размер которого отражается во

внутренних документах товарищества и его договорах с конкретными вкладчиками. В

образовании складочного капитала коммандитного товарищества должны обязательно

участвовать полные товарищи, хотя законодательно не определяется соотношение

вкладов полных товарищей и коммандитистов.

Вкладчики коммандиты вправе получать необходимую коммерческую информацию о

деятельности товарищества, знакомясь с его отчетами и балансами, а также

получать соответствующую их вкладу часть прибыли товарищества, выйти из

товарищества с получением своего вклада или передать его полностью или частично

как другому владельцу, как и третьему лицу (п. 2 ст. 85 ГК РФ). В последнем

случае у других вкладчиков товарищества появляется право преимущественной

покупки вклада, продаваемого выходящим участником, однако согласия полных

товарищей на передачу его вклада (или его части) коммандитистам не требуется.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное перед

полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества, оставшегося

после удовлетворения других кредиторов товарищества, а если и после этого у

товарищества сохраняется остаток имущества, они участвуют в его распределении

наравне с полными товарищами (п. 2 ст. 86 ГК РФ).

Товарищество на вере сохраняется при наличии в нем хотя бы одного полного

товарища и одного вкладчика (п. 1 ст. 86 ГК РФ), а

если выбывают все его вкладчики, то полные товарищи вправе либо принять решение

о ликвидации, либо преобразоваться в полное товарищество. Данные правила не

исключают, следовательно, участия в таком товариществе "компании одного лица" в

качестве полного товарища, а создавшего ее физического лица - в качестве

вкладчика.









17. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью (образование,

имущество, управление, ответственность).





Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью

Закон об ООО, принятый в соответствии с п. 3 статьи 87 ГК РФ, входит в систему

отрасли гражданского законодательства. Основу норм закона составляют положения

ст. 48-68, 87-95 гл. 4 "Юридические лица" ГК, содержащие общие положения об

обществах с ограниченной ответственностью.

Закон определяет правовое положение ООО, права и обязанности его участников,

порядок создания, реорганизации и ликвидации общества. Особенности правового

положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации ООО в сферах банковской,

страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства

сельскохозяйственной продукции определяются федеральными законами.

На основании п. 3 ст. 95 нормы ГК об ООО, а соответственно и положения Закона об

ООО применяются также к обществам с дополнительной ответственностью, поскольку

иное не предусмотрено специальными правилами, установленными для этих обществ.

В соответствии с абз. 2 п. 3 комментируемой статьи особенности правового

положения кредитных организаций, созданных в форме ООО, права и обязанности их

участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных

организаций. Прежде всего имеются в виду Законы о ЦБР, о банках, а также о

банкротстве кредитных организаций.

При рассмотрении споров, связанных с применением Закона об ООО, суды учитывают

разъяснения, данные Пленумом ВС РФ и Пленумом ВАС РФ в постановлении N 90/14.

В частности, в п. 2 указанного постановления высших судебных инстанций говорится

о том, что круг вопросов, по которым особенности правового регулирования

кредитных организаций и иных обществ могут устанавливаться в иных федеральных

законах, является исчерпывающим. По другим вопросам, в том числе связанным с

гарантиями и способами защиты прав участников обществ (кроме кредитных

организаций, созданных в форме ООО), применяются общие положения Закона об ООО.

Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации

ООО в области сельскохозяйственного производства относятся лишь к тем из них,

которые созданы на базе колхозов, совхозов и других предприятий, непосредственно

занятых сельскохозяйственным производством, либо вновь образованы для ведения

деятельности в этой сфере, и не распространяются на общества, действующие в

промышленности и осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции,

выполнение работ и оказание услуг для сельскохозяйственных производителей.

Как было отмечено, правовое положение общества с ограниченной ответственностью

регулируется Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с

ограниченной ответственностью", в который недавно были внесены ряд изменений

(Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ. Изменения вступают в силу со

дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон

от 18 декабря 2006 г. N 231-Ф3. Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 138-ФЗ. Изменения вступают в силу по

истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального

закона).

ООО характеризуется тем, что уставный капитал состоит из долей учредителей

(участников), у которых отсутствует ответственность по долгам созданного

общества. В связи с тем что вклады участников становятся собственностью

общества, его участники несут по его долгам ответственность ограниченной суммой

своих вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ).

В данной ситуации кредиторам общества остается рассчитывать лишь на его

имущество, отсюда и более жесткие требования закона к определению и формированию

уставного капитала общества в сравнении со складочным капиталом товарищества.

Размер уставного капитала этого общества не может быть меньше минимальной суммы,

определенной законом. Действующее законодательство устанавливает уставный

капитал в размере "суммы, равной стократному размеру минимальной оплаты труда в

месяц, установленному законодательством Российской Федерации на дату

представления учредительных документов для регистрации". При регистрации

допускается оплата данного капитала не менее чем наполовину, а при оплате

оставшейся части капитала в течение первого года деятельности общества наступают

те же последствия, что и при уменьшении его чистых активов до величины меньшей,

чем зарегистрированный уставный капитал (п. 3 ст. 90 ГК РФ). При уменьшении

стоимости чистых активов общества до размера меньше зарегистрированного

уставного капитала общество обязано объявить об этом и зарегистрировать

соответствующее уменьшение капитала (п. 4 ст. 90 ГК РФ), и данное правило

применяется по окончании второго финансового года деятельности общества,

поскольку уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение первого года

его деятельности. Любое уменьшение уставного капитала данного общества по

сравнению с зарегистрированным (даже до величины обязательного минимума)

согласно п. 5 ст. 90 ГК РФ допустимо только после письменного уведомления всех

его кредиторов, которые вправе в этом случае потребовать от общества досрочного

прекращения или исполнения имеющихся обязательств с возложением на него всех

связанных с этим убытков.

Увеличение зарегистрированного уставного капитала общества разрешается только

после полной оплаты всеми его участниками своих вкладов, с тем чтобы величина

этого капитала всегда отражала реальное состояние дел.

В соответствии с действующим законодательством учредители общества не обязаны

участвовать в его деятельности, поэтому необходимо иметь органы управления

юридического лица, компетенция которых, как и некоторые другие вопросы, может

быть установлена только уставом. В связи с тем что данное общество может

утверждаться несколькими учредителями (участниками), должно быть два

учредительных документа - учредительный договор и устав, который утверждается

учредителями после подписания учредительного договора.

Участник общества с ограниченной ответственностью может выйти из общества в

любое время и независимо от согласия других участников и при этом изъять свою

долю из имущества общества (ст. 94 ГК РФ). Порядок и сроки выдачи приходящегося

на его долю имущества или денежного эквивалента должны определяться

учредительными документами самого общества. Участники данного общества вправе

также передавать свою долю или ее часть иным участникам общества или третьим

лицам. В данном случае речь фактически идет о приеме в общество новых

участников, и поэтому гражданское законодательство разрешает самому обществу

решать в учредительных документах, допускает ли оно отчуждение доли участника

третьим лицам (п. 2 ст. 93 ГК РФ). При наличии такой возможности члены общества

приобретают преимущественное право покупки доли, продаваемой участником третьим

лицам, пропорционально размерам своих долей, если иное не установлено

учредительными документами общества или соглашением участников.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание его

участников, обладающее исключительной (не передаваемой исполнительным органам)

компетенцией в решении некоторых основных вопросов жизни общества (ст. 91 ГК

РФ). Исполнительные органы общества обладают "остаточной компетенцией", т.е.

вправе решать все вопросы управления и деятельности общества, не отнесенные к

исключительной компетенции общего собрания.

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью допускается,

помимо общих оснований, по единогласному решению его участников. Оно может

преобразоваться либо в иное общество (акционерное или с дополнительной

ответственностью), либо в производственный кооператив, но не товарищество (п. 2

ст. 92 ГК РФ).

Общество с дополнительной ответственностью, по сути, является разновидностью

обществ с ограниченной ответственностью и отличается лишь тем, что при

недостаточности его имущества для удовлетворения требования кредиторов участники

такого общества могут быть привлечены к дополнительной ответственности

принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном порядке (ст. 95 ГК РФ).

Однако размер этой ответственности ограничен: он касается не всего их имущества,

что характерно для полных товарищей, а лишь его части - одинакового для всех

участников кратного размера к сумме внесенных ими вкладов.

С этой точки зрения данное общество занимает как бы промежуточное положение

между обществами и товариществами.





18. Акционерные общества (образование, имущество, управление, ответственность).



Гражданский кодекс РФ содержит лишь наиболее общие правила о правовом статусе

акционерных обществ, а его регламентация закреплена в Федеральном законе от 26

декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". (Последние изменения

внесены Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ Изменения вступают в

силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ. Изменения вступают в силу со

дня официального опубликования названного Федерального закона; Федеральным

законом от 24 июля 2007 г. N 220-ФЗ. Изменения вступают в силу со дня

официального опубликования названного Федерального закона; Федеральным законом

от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ. Изменения вступают в силу по истечении десяти дней

после дня официального опубликования названного Федерального закона и т.д.)

Акционерное общество - наиболее распространенная форма хозяйственного общества,

и его уставный фонд разделяется на заранее определенное число одинаковых долей,

называемых акциями, которые являются ценными бумагами равной номинальной

стоимости.

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера, их

передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и участник

акционерного общества при выходе из него по общему правилу не может потребовать

от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот выход возможно лишь путем

продажи или иного отчуждения своих акций другому лицу. Поэтому при выходе

участников основной капитал акционерного общества не уменьшается.

Организация акционерного капитала с помощью акций дает возможность быстрого

отчуждения и приобретения акций, особенно с помощью биржевого механизма и

предъявительских акций, что, по сути, означает возможность почти мгновенного

переливания капитала из одной сферы деятельности в другую в соответствии со

складывающейся рыночной конъюнктурой. В нынешних российских условиях форма

акционерных обществ получила совершенно не свойственное ей развитие путем

использования не для концентрации капитала, а для его раздачи в процессе

приватизации государственного и муниципального имущества.

В то же время при наличии огромного числа мелких акционеров, как правило

некомпетентных в предпринимательской деятельности и заинтересованных только в

получении дивидендов, руководители акционерного общества приобретают фактически

бесконтрольную возможность распоряжения собранным громадным капиталом, что

создает большую опасность злоупотреблений с их стороны или со стороны его

учредителей.

В соответствии со ст. 97 ГК РФ акционерные общества подразделяются на два типа:

акционерное общество открытого типа и акционерное общество закрытого типа.

Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди

неопределенного круга лиц, а потому только оно вправе проводить открытую

подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно отчуждают принадлежащие

им акции, количество которых не может быть ограничено.

В акционерном обществе закрытого типа акции распределяются только между

учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе

проводить открытую подписку на свои акции, а его участники приобретают

имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из общества

акционерами третьим лицам. Закрытые акционерные общества получили большое

распространение из-за боязни работников приватизированных предприятий допустить

посторонних лиц к управлению делами общества. Число участников в закрытом

акционерном обществе не должно быть свыше 50.

Одной из важных форм контроля акционеров за деятельностью руководителей общества

является принцип публичного ведения дел, который означает необходимость

периодической публикации для всеобщего сведения годовых отчетов, бухгалтерских

балансов, счетов прибылей и убытков, сведения о которых не могут составлять

коммерческую тайну акционерного общества открытого типа (п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Устав является единственным учредительным документом акционерного общества, где

записана определенная система органов управления. В уставе указывается

компетенция этих органов, а также фиксируются другие необходимые сведения, в

частности о категориях выпускаемых акций, о размере его уставного капитала. В

данном случае учредительный договор заключается между учредителями при создании

такого общества и носит характер договора об их совместной деятельности, который

утрачивает силу с момента достижения своей цели - создания соответствующего

акционерного общества (п. 1 ст. 98 ГК РФ).

Акционерное общество может быть создано одним субъектом гражданского права или

может сохраняться в случае приобретения всех его акций одним участником (п. 6

ст. 98 ГК РФ), что открывает возможность создания акционерных обществ

(предприятий) с полным государственным или муниципальным участием. Однако

единственным участником акционерного общества не может быть другое хозяйственное

общество, состоящее из одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).

С целью защиты прав акционеров Закон "Об акционерных обществах" определил

исключительную компетенцию общего собрания акционеров (п. 1 ст. 103 ГК РФ), а

компетенция исполнительных органов тоже сформирована "по остаточному принципу"

(п. 3 ст. 103 ГК РФ). Компетенция - это совокупность полномочий, которыми

наделяется орган управления или должностное лицо общества для выполнения

поставленных перед ним целей. Исключительная компетенция - компетенция, которую

не могут осуществлять никакие другие лица, кроме ее обладателя. В акционерных

обществах с числом участников более 50 обязательно создание постоянно

действующего коллективного органа акционеров - наблюдательного совета (совета

директоров), который также имеет определенную исключительную (не передаваемую

другим органам общества) компетенцию. В этих же целях служит и возможность для

акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале общества составляет 10%

и более, требовать независимой аудиторской проверки деятельности акционерного

общества как открытого, так и закрытого типа.

Для обеспечения гарантии прав кредиторов акционерного общества действующее

законодательство предъявляет весьма жесткие требования к уставному капиталу.

Так, до его полной оплаты запрещена открытая подписка на акции, что по сути

означает обязанность учредителей общества оплатить акции первоначально самим по

номинальной цене (п. 3 ст. 99 ГК РФ). В этих же целях установлено правило о том,

что при уменьшении чистых активов общества ниже объявленного уставного капитала

общество не вправе выплачивать дивиденд, а должно объявить и зарегистрировать

уменьшение уставного капитала. Если стоимость таких активов становится меньше

минимума, определенного законом, акционерное общество подлежит ликвидации. Оно

обязано уведомить об этом своих кредиторов, которые получают право требовать

досрочного исполнения или прекращения своих обязательств и возмещения в связи с

этим убытков (п. 4 ст. 99, п. 1 ст. 101 ГК РФ). Уменьшение уставного капитала

общества может при этом производиться только двумя способами: либо путем

уменьшения номинальной стоимости акций, либо покупки их части самим обществом с

последующим погашением, если это прямо предусмотрено уставом общества.

Увеличение уставного капитала допускается путем повышения номинала акций либо

выпуска дополнительных акций, и в уставе акционерного общества может быть

предусмотрено преимущественное право владельцев голосующих акций на приобретение

вновь выпускаемых акций. В то же время гражданское законодательство запрещает

увеличение уставного капитала общества до его полной оплаты либо для покрытия

убытков общества (п. 2 ст. 100 ГК РФ). Кроме того, Закон "Об акционерных

обществах" запрещает обществу выпускать привилегированные акции (неголосующие)

на сумму более 25% уставного капитала, в частности, для того, чтобы не

превратить акционеров в лишенных голоса вкладчиков. В соответствии с п. 5 ст. 99

ГК РФ возможны ограничения на число или стоимость акций, принадлежащих одному

акционеру, или на количество принадлежащих ему голосов, установленные уставом

конкретного общества, т.к. в этом случае мелкие акционеры могут быть полностью

отстранены от участия в делах общества.

В пункте 2 ст. 102 ГК РФ имеются ограничения на выпуск акционерным обществом

облигаций, которые преследуют цель исключить формирование уставного капитала

общества как заемного. Действующее законодательство разрешает акционерному

обществу выпуск облигаций при условии полной оплаты уставного капитала и

успешной двухлетней работы, подтвержденной двумя годовыми балансами юридического

лица. Эмиссия облигаций не должна превышать величину уставного капитала общества

либо дополнительного обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами

специально для этих целей.

Акционерное общество в целях реальной гарантии интересов кредиторов не вправе

объявлять и выплачивать дивиденд как до полной оплаты уставного капитала, так и

при уменьшении чистых активов до суммы меньшей, чем стоимость объявленного

уставного капитала и резервного фонда общества (п. 3 ст. 102 ГК РФ).

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по решению

общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим

законодательством. При этом его преобразование допускается только в иной вид

хозяйственного общества или производственный кооператив (ст. 104 ГК РФ).













19. Кооперативы как юридические лица (образование, имущество, управление,

ответственность).



Производственный кооператив

Производственный кооператив как форма коллективного предпринимательства

относится к коммерческим организациям и регулируется Федеральным законом "О

производственных кооперативах". Производственным кооперативом признается

добровольное объединение граждан (физических лиц) на основе членства, созданное

для совместной хозяйственной деятельности, которая основана на личном трудовом

участии и объединении имущественных взносов. При этом члены такого кооператива

несут дополнительную ответственность по его долгам при недостатке имущества

самого кооператива в пределах, установленных законом и уставом юридического

лица. Кооператив - объединение граждан, не являющихся предпринимателями, но

участвующих в его деятельности личным трудом. Индивидуальные предприниматели и

коммерческие организации могут быть его участниками лишь в случаях и в пределах,

прямо предусмотренных законом и уставом кооператива.

Каждый член кооператива имеет один голос при принятии решения независимо от

размера его пая, а чистый доход распределяется между его членами с учетом прежде

всего их трудового участия в деятельности кооператива, а не пропорционально паям

(п. 4 ст. 110 ГК РФ). Это характеризует кооператив как артель - особую форму

организации трудовой и предпринимательской деятельности граждан, основанную на

началах равенства всех ее участников.

Действующее законодательство дает возможность участия в производственном

кооперативе юридических лиц (п. 1 ст. 107 ГК РФ), в первую очередь коммерческих

организаций, способных обеспечить внесение значительных имущественных взносов

для учреждения материально-финансового положения кооперативов. Однако не

исключается участие в них и некоммерческих организаций (благотворительных и иных

фондов, потребительских кооперативов), а также физических лиц, вносящих лишь

имущественный вклад, но не привлекающихся к личной трудовой деятельности. При

этом их участие в производственном кооперативе должно быть ограничено, чтобы не

превращать его в хозяйственное общество.

Устав кооператива является его единственным учредительным документом, и основные

требования к его содержанию предусмотрены в п. 2 ст. 108 ГК РФ, где особо

выделяются условия об уплате паевого и других взносов (в частности,

вступительного), в том числе для "финансовых участников", о трудовом участии

членов кооператива в его деятельности; о размере субсидиарной ответственности

членов кооператива по долгам последнего (обычно кратного паевому взносу или

долевому участию). При отсутствии в уставе производственного кооператива

условий, указанных в ГК РФ, он не подлежит регистрации.

В пункте 3 ст. 108 ГК РФ предусмотрен обязательный минимум членов

производственного кооператива, т.к. в отличие от хозяйственного общества

кооператив не может действовать в качестве "компании одного лица" и должен быть

ликвидирован, если в нем осталось менее 5 участников. Максимальное количество

членов кооператива закон не устанавливает, и можно отметить, что именно

кооператив представляет собой оптимальную правовую форму коллективного

предпринимательства граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и

не желающими допустить участия в их совместной деятельности посторонних лиц,

например, на приватизированных предприятиях.

Члены производственного кооператива имеют право на участие в управлении его

делами и получение части прибыли, ликвидационную квоту (остаток имущества,

распределяемый между членами кооператива после его ликвидации и удовлетворения

претензий кредиторов); свободный выход из кооператива с получением своего пая;

передачу пая или его части другим лицам.

Вместе с тем члены кооператива обязаны вносить соответствующие имущественные

взносы (паевые, вступительные и иные, предусмотренные уставом или решением

общего собрания); участвовать личным трудом в его деятельности, соблюдать

трудовую и производственную дисциплину (кроме "финансовых участников", на

которых эта обязанность не распространяется); нести иные обязанности, прямо

предусмотренные законом или уставом (например, по сохранению коммерческой тайны

кооператива).

Производственный кооператив является единственным собственником своего имущества

(п. 2 ст. 48 ГК). Деление его имущества на паи не приводит к созданию общей

долевой собственности, а является лишь способом определения размеров возможных

требований члена кооператива к этой коммерческой организации (т.е. его

обязательственных прав) в случае его выхода из кооператива или определения

ликвидационной квоты (п. 1 ст. 109 ГК РФ). В производственном кооперативе

обязательно образуются паевой (уставной) фонд, резервный (страховой), а также

неделимые (целевые) и другие фонды.

ГК РФ допускает возможность создания кооперативами различных неделимых фондов,

выплаты из которых не производятся при выходе его членов из кооператива. Они

неделимы в период работы кооператива, причем члены кооператива в это время не

обладают никакими, в том числе и обязательственными, правами на данное

имущество, и фонды подлежат разделу между членами кооператива только в случае

его ликвидации, после удовлетворения претензий кредиторов. Поэтому кредиторы

членов кооператива не вправе обращать взыскание по их личным долгам на неделимые

фонды (п. 5 ст. 111 ГК РФ). Неделимые фонды могут составлять лишь часть

имущества этого юридического лица, и решение об их создании должно быть принято

единогласно всеми членами кооператива, если только в его уставе прямо не

установлен иной порядок, т.к. члены кооператива, участвуя в их образовании, в

дальнейшем лишаются всяких прав на находящееся в таких фондах имущество.

Важной особенностью производственного кооператива является распределение

полученной прибыли по трудовому участию, а не по размеру пая (п. 4 ст. 109 ГК

РФ). Учет размера пая, т.е. имущественного участия, допускается для "финансовых

участников" либо если это прямо предусмотрено законом и уставом кооператива, в

соответствии с которым учитывается сочетание критериев трудового и

имущественного участия, при котором одна часть дохода (обычно меньшая) делится

по паям, а другая - по трудовому участию. Аналогичным образом подлежит разделу и

остаток имущества, образующийся при ликвидации кооператива, и где, в отличие от

обществ и товариществ, подлежит обязательному учету размер трудового участия

члена ликвидируемого кооператива.

Структура управления кооперативом, предусмотренная ст. 110 ГК РФ, построена с

учетом принципа кооперативной демократии и преследует цель обеспечения участия в

управлении делами кооператива всех его членов. Поэтому общее собрание является

высшим органом кооператива, который вправе принять решение по любому вопросу его

деятельности. Кроме того, за ним закрепляется исключительная компетенция, в

соответствии с которой полномочия общего собрания ни при каких условиях не могут

быть делегированы исполнительным органам кооператива, в том числе и по решению

самого общего собрания (п. 3 ст. 110 ГК РФ). Исключительная компетенция общего

собрания может быть расширена законом или уставом, но не может быть сужена. Для

больших кооперативов, где число участников превышает 50, предусмотрена

возможность (но не обязанность) создания наблюдательного совета как постоянно

действующего представительного органа, осуществляющего контроль за деятельностью

исполнительных структур, который также получает исключительную компетенцию.

Члены кооператива, по общему правилу, вправе передать свой пай или его часть

другим лицам, что влечет необходимость личного трудового участия нового члена в

деятельности кооператива. В этом случае, если член кооператива выходит из него и

полностью передает новому члену свой пай, никаких выплат юридическое лицо ему не

производит. Законом или уставом кооператива может быть предусмотрен запрет

отчуждения пая или его части посторонним лицам или допускается его продажа

только с согласия кооператива, причем члены кооператива могут пользоваться

правом преимущественной покупки такого пая (ст. 250 ГК РФ). Наследники умершего

члена кооператива, к которым перешел пай или его часть, принимаются в члены

кооператива при условии, когда такая возможность прямо предусмотрена его

уставом. В противном случае они получают компенсацию в виде денежного

эквивалента пая либо соответствующего имущества.

При выходе из кооператива его бывший участник также получает право требовать

выдачи ему части имущества кооператива, причитающегося на его пай, кроме

неделимых фондов, и, чтобы не поставить кооператив в затруднительное положение,

ГК РФ разрешает производить соответствующую выдачу (выплату) по окончании

финансового года и утверждении баланса кооператива. Уставом кооператива должно

быть определено, какое именно имущество (денежный эквивалент, имущество в

натуре, сочетание этих видов) получит выходящий член кооператива, а в случае

отсутствия этих норм в уставе юридического лица право выбора исполнения

принадлежит кооперативу в соответствии со ст. 320 ГК РФ.

ГК РФ предусматривает возможность реорганизации путем преобразования кооператива

лишь в форму хозяйственного товарищества или общества, которое осуществляется по

единогласному решению всех его участников (п. 2 ст. 112 ГК РФ





20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (образование,

имущество, управление, ответственность).



Понятие "предприятие", как особая организационно-правовая форма коммерческой

организации, являющейся собственником своего имущества (п. 1 ст. 113 ГК РФ),

сохранено принятым Гражданским кодексом РФ только для государственной и

муниципальной собственности, т.к. такой субъект не свойственен нормальному

товарному обороту, участниками которого всегда являются самостоятельные

собственники имущества, и его наличие в нашем гражданском обороте является

особенностью переходного характера российской экономики. Появление

государственных предприятий, юридических лиц - не собственников, вызывалось тем

очевидным обстоятельством, что само государство как основной, а нередко и

монопольный собственник важнейших видов имущества не могло непосредственно

участвовать в хозяйственном обороте, поэтому создавало свои "предприятия" на

особом вещном праве "хозяйственного ведения" или "оперативного управления", не

известном ни одному развитому правопорядку, сохраняя за собой право

собственности на их имущество.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия в известной мере

самостоятельно участвуют в гражданских правоотношениях, как правило, собственник

утверждает их уставы, определяет объем и характер их правоспособности, назначает

органы управления, но не отвечает перед их кредиторами по обязательствам

созданных юридических лиц.

В современных условиях отечественной экономики и сложившихся традиций

общественного сознания Гражданский кодекс РФ сохранил данную гражданско-правовую

форму за теми юридическими лицами, которые созданы только государственными и

муниципальными образованиями (ст. 124 ГК РФ). Эти организации объявлены теперь

"унитарными", т.е. принадлежащими собственнику-учредителю целиком, без деления

их имущества (или его части) на какие-либо вклады, паи или доли, в том числе

между работниками (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ содержит как общие

правила об унитарных предприятиях (ст. 113), так и правила об их разновидностях

- унитарных предприятиях, основанных соответственно на праве хозяйственного

ведения (ст. 114) и на праве оперативного управления, или "казенных" (ст. 115).

Гражданско-правовая форма унитарного предприятия предполагает наличие у такой

коммерческой организации уставного фонда, размер которого не может быть менее

минимума, определенного законом (для предприятий, основанных на праве

хозяйственного ведения), и отражается в его уставе, являющемся единственным

учредительным документом такого юридического лица (п. 1 ст. 113, п. 3 ст. 114 ГК

РФ). В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК унитарное предприятие имеет целевую

правоспособность, а не общую, как другие коммерческие организации. Объем и

характер этой правоспособности должны быть прямо установлены в уставе. Фирменное

наименование предприятия обязательно должно содержать указание на его

собственника, например "федеральное государственное унитарное предприятие",

"муниципальное унитарное предприятие". Органом предприятия является его

единоличный руководитель (директор), назначенный собственником, а не общим

собранием трудового коллектива или каким-либо иным аналогичным органом и

подотчетный ему (п. 4 ст. 113 ГК РФ).

Унитарное предприятие не отвечает своим имуществом по долгам учредителя-

собственника, а собственник-учредитель не отвечает по долгам унитарного

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, однако несет

дополнительную ответственность по долгам казенного предприятия (п. 5 ст. 115 ГК

РФ). По своим обязательствам перед третьими лицами (контрагентами) унитарное

предприятие отвечает всем принадлежащим ему имуществом (п. 5 ст. 113 ГК РФ), что

при соответствующих условиях влечет банкротство такой коммерческой организации.

Однако банкротство казенного предприятия исключается (п. 1 ст. 65 ГК РФ), т.к.

по его обязательствам несет субсидиарную ответственность само государство, как

субъект гражданского права. Если банкротство вызвано исполнением указаний

собственника-учредителя, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности

по долгам созданного им юридического лица, включая и унитарное предприятие,

основанное на праве хозяйственного ведения (п. 3 ст. 56, п. 3 ст. 114 ГК РФ).

К имуществу унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,

предъявляются особые требования, поскольку именно оно составляет минимальную

гарантию удовлетворения возможных имущественных требований его кредиторов. К

моменту государственной регистрации такого предприятия оно должно полностью

оплатить (за счет собственника) весь уставный фонд (п. 4 ст. 114 ГК РФ), к

которому предъявляются фактически те же требования, что и к уставному капиталу

хозяйственных обществ (п. 5 ст. 114 ГК РФ). При уменьшении чистых активов такого

предприятия менее объявленного размера уставного фонда необходимо объявить и

зарегистрировать такое уменьшение, а при уменьшении их ниже установленного

законом минимума предприятие вообще может быть ликвидировано, если собственник-

учредитель не пополнит имущество своего предприятия до необходимого размера. В

случае же уменьшения уставного капитала предприятия его кредиторы должны быть

уведомлены об этом и вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих

обязательств (п. 6 ст. 114 ГК РФ).

За унитарным предприятием сохраняется право создавать другие унитарные

предприятия путем выделения, т.е. дочерние предприятия (п. 7 ст. 114 ГК РФ), и

на эти отношения распространяются общие нормы гражданского законодательства о

выделении как способе реорганизации юридических лиц (ст. 57-60 ГК РФ). Созданное

дочернее предприятие не является собственником переданного ему учредителем

имущества, а получает на него ограниченное вещное право хозяйственного ведения.

В связи с тем что унитарное предприятие-учредитель и само дочернее предприятие

не являются и не становятся собственниками своего имущества, создание нового

юридического лица - коммерческой организации в форме дочернего предприятия -

представляет собой распоряжение имуществом собственника, и на него

распространяются соответствующие ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 295 ГК

РФ. В соответствии с ними любое распоряжение недвижимым имуществом требует

прямого согласия собственника, что и подразумевает передачу дочернему

предприятию части имущества учредителя "в установленном порядке".

Правовое положение дочернего предприятия характеризуется тем, что в качестве

коммерческой организации - не собственника оно имеет учредителем другого

несобственника - унитарное предприятие, причем последнее выполняет в отношении

дочернего предприятия все функции собственника. Унитарное предприятие-учредитель

("материнское предприятие") утверждает дочернему устав, определяя содержание его

целевой правоспособности, и назначает ему руководителя (директора), а также

вправе контролировать его деятельность, получать часть прибыли от ее результатов

и давать согласие на распоряжение недвижимым имуществом дочернего предприятия

(ст. 295 ГК РФ). Учредитель ("материнское предприятие") не отвечает по долгам

дочернего предприятия, за исключением случая, когда банкротство последнего

вызвано исполнением указаний учредителя (п. 3 ст. 56 ГК РФ), дочернее

предприятие также не отвечает по обязательствам "материнского".

Новым видом юридического лица является казенное предприятие (которое также

является унитарным), основанное на праве оперативного управления и имеющее более

ограниченное вещное право по сравнению с правом хозяйственного ведения. Создание

таких юридических лиц обусловлено наличием организаций, действующих в качестве

производственных предприятий от имени государства в целом и не нуждающихся

поэтому в значительных по объему правомочиях по отношению к закрепленному за

ними имуществу, включая и оборотные фонды, в том числе готовую продукцию

(например, государственное производственное объединение "Гознак", предприятия

связи, некоторые оборонные и другие подобные предприятия).

Казенные предприятия, будучи одновременно коммерческими организациями -

профессиональными участниками имущественного оборота, не должны ставить своих

контрагентов в тяжелое положение. Поэтому гражданское законодательство

устанавливает дополнительную ответственности учредителя-собственника по долгам

таких предприятий (п. 5 ст. 115 ГК РФ). В имущественном отношении их положение

отчасти сходно с положением государственного (госбюджетного) учреждения, хотя

последнее финансируется собственником по смете, а казенное предприятие имеет

самостоятельный баланс и само получает известные доходы от результатов своей

деятельности.

Согласно ст. 115 ГК РФ казенные предприятия могут быть только федеральными, и

поэтому они создаются, ликвидируются и реорганизуются только по решению

федерального правительства. Особенности правового положения унитарных

предприятий, включая казенные, должны быть установлены специальным законом (п. 6

ст. 113 ГК РФ), а до его принятия и введения в действие учредительные документы

действующих государственных и муниципальных предприятий сохраняют силу (п. 6 ст.

6 Закона о введении в действие части первой ГК РФ).





21. Некоммерческие организации как юридические лица.



Некоммерческие организации (ст.116-123) не являются постоянными,

профессиональными участниками гражданского оборота. Их выступление в роли

самостоятельных ЮЛ обусловлено необходимостью материального обеспечения их

основной, главной деятельности, не связанной с участием в имущественных

отношениях. В связи с этим, НКО в отличие от КО имеют целевую (специальную)

правоспособность и используют имеющееся у них имущество лишь для достижения

целей, предусмотренных их учредительными документами. В качестве таких целей не

может выступать получение прибыли и распределение ее между участниками

(учредителями). С учетом этого ГЗ в большинстве случаев не предусматривает для

НКО минимального размера УФ (УК), а также возможности банкротства (кроме

потребительских кооперативов, благотворительных и иных фондов).

Большинство НКО представляют собой корпорации, основанные на принципах членства,

но чаще встречаются ЮЛ, не являющиеся корпорациями (фонды, учреждения,

автономные НКО). НКО могут существовать в ОПФ, предусмотренных ГК

(потребительский кооператив, общественная и религиозная организация

(объединение), благотворительный и иной фонд, учреждение, ассоциация (союз)) и

иными ФЗ (некоммерческое партнерство, автономная НКО, ТПП, ТБ, товарищество

собственников жилья (кондоминиумы)).

Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства

организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей

участников путем объединения ими имущественных взносов (ст.116). К их числу

относятся: ЖК, ЖСК, гаражные, дачные, садовые товарищества, кассы взаимопомощи,

общества взаимного страхования и т.д. Устав единственный УД, содержит помимо

общих сведения о размере и порядке внесения паевых взносов, о порядке покрытия

убытков. Членами могут быть как граждане, так и ЮЛ. ПК не могут создаваться

одним учредителем или состоять из одного члена (потребительские общества – не

менее 5 ФЛ и (или) 3 ЮЛ). ПК имеет паевой (уставный) фонд, создаваемый за счет

взносов участников. Высший орган – общее собрание, имеющее исключительную

компетенцию. ИО формируются из членов и не могут быть наемными. Каждый участник

ПК обладает 1 голосом.

Товариществом собственников жилья признается организация, созданная на началах

членства гражданами или иными собственниками жилья для совместного использования

находящихся в их общей собственности объектов недвижимости, обслуживающих

принадлежащие им жилые помещения. Стали создаваться вследствие появления

собственников жилья полученного в порядке приватизации. Могут возникать на базе

ЖК и ЖСК. Создаются не менее чем 2 домовладельцами.

Общественной и религиозной организацией признается основанное на началах

членства объединение граждан, созданное ими на базе общности не материальных

интересов для совместного удовлетворения духовных и иных не материальных

потребностей, в том числе для совместного осуществления и защиты некоторых своих

прав и интересов (ст.117).

Фондом признается не имеющая членства организация, созданная на основе

добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных,

благотворительных, образовательных и иных общественно полезных (некоммерческих)

целях (ст.118).

Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и

финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под

его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-

культурных и иных некоммерческих функций (ст.120).

Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение ЮЛ,

созданное ими с целью координации их деятельности, а также представления и

защиты их интересов (ст.121). Самостоятельной разновидностью является торгово-

промышленная палата, которая представляет собой добровольное объединение на

началах членства коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,

созданное ими с целью содействия развитию предпринимательства, организации

взаимодействия предпринимателей, а также представления и защиты их интересов.

Некоммерческим партнерством признается основанное на членстве объединение

граждан и ЮЛ, созданное ими для содействия своим членам в достижении

некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской деятельности

(фондовые биржи).

Автономной НКО признается не имеющая членства организация, созданная на базе

имущественных взносов учредителей для оказания различных услуг (в том числе

некоммерческого характера) и являющаяся собственником своего имущества (частные

учреждения образования, здравоохранения, культуры).

Товарной биржей признается основанное на началах членства объединение

предпринимателей, созданное ими с целью организации специальных публичных торгов

по продаже определенных товаров.











22. Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства юридических лиц

как субъекты гражданских правоотношений.



Дочерним признается хозяйственное общество, действия которого определяются

другим (основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в силу

преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным

между ними договором, либо иным образом (п. 1 ст. 105 ГК; п. 2 ст. 6 ФЗ «Об

акционерных обществах»; п. 2 ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью»).

В силу этого взаимоотношения двух компаний могут быть признаны взаимоотношениями

«материнской» и дочерней компаний при наличии одного из трех условий.

Во-первых, при наличии преобладающего участия одной компании в уставном капитале

другой, что дает ей возможность оказывать влияние на решения, принимаемые

последней. Закон не требует при этом наличия контрольного пакета акций

(например, 50% плюс одна акция) или долей участия, поскольку преобладание -

вопрос оценочный. Может сложиться ситуация, когда в акционерном обществе с

большим количеством акционеров для контроля может оказаться достаточным и 5%

акций.

Во-вторых, возможно наличие договора о подчинении одной компании указаниям

другой, например, в виде соглашения с управляющей компанией, которой передаются

полномочия исполнительного органа общества.

В-третьих, имеется в виду любая иная возможность одной компании определять

решения другой компании.

Дочернее общество не является какой-либо особой организационно-правовой формой

или разновидностью хозяйственных обществ. Всякое хозяйственное общество может

быть признано дочерним при наличии хотя бы одной из названных выше ситуаций, в

том числе только в отношении конкретной сделки.

Последствия признания общества дочерним следующие:

общество, которое вправе давать дочернему обществу обязательные указания,

отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение

таких указаний;

при доказанности вины основного общества в банкротстве дочернего возникает его

субсидиарная ответственность перед кредиторами го общества. Дочернее же общество

ни при каких условиях не отвечает по долгам основного.

Зависимым признается хозяйственное общество, в уставном капитале которого другое

(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% участия (голосующих акций

или долей) (п. 1 ст. 106 ГК; п. 4 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 4 ст.

6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Такая ситуация сама не всегда ведет к контролю одной компании над другой (если

только данное участие не является преобладающим в сравнении с долями других

участников общества), а потому и не возникает ответственности преобладающего

общества по долгам зависимого.

Закон устанавливает два последствия такой зависимости. Во-первых, преобладающее

общество должно публично объявить о своем участии в зависимом обществе для

сведения всех других участников имущественного оборота. Это, в частности, может

означать публичную информацию об учредителях того или иного общества и о размере

их участия в его уставном капитале. Во-вторых, антимонопольное законодательство,

а также законодательство о банках, страховых и инвестиционных компаниях может

предусматривать ограничения (пределы) такого участия, в том числе взаимного.

Как и дочерние общества, зависимые также не составляют какой-либо

самостоятельной организационно-правовой формы или разновидности хозяйственных

обществ.











23. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования как субъекты гражданских правоотношений (правоспособность, участие в

гражданских правоотношениях, ответственность по обязательствам, иммунитет

государства).



РФ, субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения,

автономная область, автономные округа, городские, сельские поселения)и др

муниципальные образования выступают в отн-ях, регулируемых гражданским

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отн-ий -

гражданами и юр-ми лицами. К данным субъектам ГП, применяются нормы,

определяющие участие юридических лиц в отн-ях, регулируемых гражданским

законодательством.

РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не являются юр-ми лицами, однако Н/П

о юридических лицах применяются к ним, если иное не установлено законом или не

вытекает из их существа.

Особенность указанных субъектов состоит в том, что они, в отличие от иных

участников граж-их правоотн-ий, преследуют не частные интересы, в силу чего

обладают универсальной правоспособностью ("целевой"). РФ, субъекты РФ,

муниципальные образования приобретают права и обязанности посредством действий

компетентных государственных органов (органов местного самоуправления).

Имущественную базу данных субъектов составляет государственная (муниципальная)

казна, управляемая государственным (муниципальным) казначейством.

В случаях и в порядке, предусмотренных фз-ми, указами През-та, постановлениями

Правит, нормативными актами субъектов и муницип образований, по их специальному

поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного

самоуправления, а также юр-кие лица и граждане.

Правомочия собственности в отношении федерального государственного имущества

осуществляются, прежде всего, Правительством РФ, а также Министерством

имущественных отн-ий РФ, Российским фондом федерального имущества, другими

федеральными органами исполнит-ной власти. Государство (муниципальные

образования) совершает сделки, выпускает государственные (муниципальные) ценные

бумаги. Государство заключает соглашения о разделе продукции. Обычно

государственные органы и органы местного самоуправления наделяются статусом

юридического лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование

отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности

имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юр-ми лицами

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества,

которое может находиться только в гос-ой или муниципальной собственности.

Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в гос-ой

или муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных законом.

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по

обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации и

наоборот.

По общему правилу государство не отвечает по обязательствам государственных

юридических лиц и наоборот. Данные правила не распространяются на случаи, когда

РФ приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта, МО или

юр лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по

обязательствам РФ.

Вместе с тем, государство (МО) возмещает убытки, причиненные в результате

незаконных действий (бездействия)

государственных органов (органов местного самоуправления), должностных лиц этих

органов, в том числе издания не соответствующего закону акта государственного

органа либо органа местного самоуправления (ст.16 ГК). РФ также возмещает

собственнику убытки, причиненные в результате принятия закона, прекращающего

право собственности, включая стоимость соответствующего имущества (ст.306 ГК).

За счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта

РФ либо казны муниципального образования в полном объеме возмещается вред,

причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, независимо

от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,

прокуратуры и суда (ст.1070 ГК). Некоторое время существовала даже норма о

возмещении государством вреда, причиненного в результате совершения преступления

потерпевшему.

Порядок управления федеральной собственностью, находящейся за рубежом, определен

постановлением Правит-ва РФ 1995г.













24. Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика).



Согласно ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и

услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные

блага.

По своим свойствам указанные объекты различны. Одни существуют в материальной

форме (вещи), другие представляют собой действия человека (работы), третьи могут

быть восприняты лишь на уровне осознания (нематериальные блага).

С учетом этого объекты гражданских прав подразделяются на материальные и

нематериальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услуги, а

также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект

(например, ремонтные работы, услуги по хранению вещей); имущественные права

требования (такие, как денежные средства на банковском счете, доля в уставном

капитале). Ко второй группе причисляют: результаты творческой деятельности

(изобретения, произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их

производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и

т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и

достоинства, право на личную неприкосновенность и др.).

Признак оборотоспособности объектов гражданских прав влечет за собой их

классификацию на полностью оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятые из

оборота (ст.129 ГК РФ).

Большинство объектов гражданских прав являются полностью оборотоспособными: они

могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании

сделок либо в порядке правопреемства (например, при реорганизации юридического

лица, в порядке наследования).

Ограниченно оборотоспособными являются объекты, которые могут принадлежать лишь

определенным участникам оборота либо находиться в обороте по специальному

разрешению или с соблюдением предусмотренных законом условий. Например, лишь на

основании специальных разрешений осуществляется оборот оружия и боеприпасов,

наркотических средств и психотропных веществ.

Изъятыми из оборота являются объекты, прямо указанные в законе. К ним относятся

вещи, которые находятся, как правило, в федеральной собственности и не могут

переходить в собственность иных лиц: например, земельные участки, занятые

зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной

деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы.

Объектами граж-их прав являются материальные и духовные блага, по поводу кот.

субъекты ГП вступают между собой в правовые отн-я. К объектам ГП относят вещи,

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, работы и услуги, информация,

результаты интеллектуальной деятельности (в том числе права на них),

нематериальные блага.

Вещи – данные природой и созданные человеком ценности материального мира,

выступающие в качестве объектов гр. прав.

Классификация вещей:

-движимые/недвижимые. К недвижимости относят: земельные участки, участки недр,

обособленные водные объекты, леса, здания сооружения, воздушные и морские суда,

суда внутреннего плавания, космические объекты, предприятия. Остальное – если

не отнесено законом к недвижимости – является движимыми вещами.

- вещи не ограниченные в обороте/ограниченные в обороте и изъятые из оборота.

-потребляемые/ непотребляемые. Потребляемые – те, кот. в процессе использования

утрачивают полностью или по частям свои потребительские качества либо

преобразуются в другую потребляемую вещь (стройматериалы). Непотребляемые – те,

кот. амортизируются в течение длительного периода (машины, дома).

-индивидуально-определенные/ родовые. Инд-опр. вещи - единые в своем роде,

юридически не заменимы. Родовые – обладают общими признаками для вещей данного

рода.

-делимые/неделимые. Делимые – те, кот. не меняют в результате раздела своего

первоначального хозяйственного или иного назначения. Неделимые - те, кот. в

результате раздела утрачивают свое назначение либо существенно теряют в своей

ценности, кроме того, неделимыми признаются совокупные вещи (сервиз, библиотека,

гарнитур, обувь, лыжи).

-главная вещь и принадлежность. Принадлежность следует судьбе главной вещи, если

иное не установлено законом.

-плоды, продукция и доходы

-одушевленные/неодушевленные вещи.













25. Вещи как объекты гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи.

Государственная регистрация недвижимости.



Вещами в гражданском праве признаются предметы материального мира, имеющие

экономическую форму товара. Вещи являются наиболее распространенным видом

объектов гражданских прав.

Правовой режим той или иной группы вещей позволяет классифицировать вещи по

различным основаниям.

1.По степени связанности с землей вещи подразделяются на движимые и недвижимые.

Согласно ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного

строительства. Определяющим признаком, позволяющим отнести объект к недвижимому

имуществу, является его прочная связь с землей. При отсутствии прочной связи с

землей объект недвижимостью не является. Так, не относятся к недвижимому

имуществу сборные павильоны, не имеющие фундамента; саженцы деревьев. Кроме

того, ряд объектов, не имеющих связи с землей, ГК РФ также отнесен к недвижимому

имуществу: это подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,

суда внутреннего плавания, космические объекты. Помимо прочего, правовой режим

недвижимости может быть распространен законом и на иные объекты, не имеющие

непосредственной связи с землей. Например, законами к объектам недвижимости

отнесены квартиры, комнаты в квартирах, иные жилые помещения в жилых домах и

других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания (п. 1 ст. 16

Жилищного кодекса); нежилые помещения, расположенные в зданиях и сооружениях

(ст. 1 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость).

Особым объектом недвижимости ст. 132 ГК называет предприятие как имущественный

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В

состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества,

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги,

а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию,

работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания),

и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Это понятие предприятия не следует смешивать с другим значением указанного

термина, используемого для обозначения организационно-правовой формы

государственных и муниципальных унитарных предприятий - субъектов права (ст.

113-115 ГК).

Понятия и перечня движимого имущества гражданское законодательство не содержит.

Вещи, не отнесенные законом к недвижимому имуществу, являются движимыми (п. 2

ст. 130 ГК). К движимым вещам, таким образом, относятся деньги, ценные бумаги,

иные материальные объекты гражданских прав, прежде всего, разного рода товары,

вещи бытового и индивидуального пользования.

Практическое значение данной классификации состоит в том, что сделки с

недвижимым имуществом должны заключаться в письменной форме, а вещные права на

него, их ограничения, возникновение, переход и прекращение этих прав, подлежат

государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 4 ФЗ от 21 июля 1997 г. №

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним»). Государственная регистрация осуществляется специально уполномоченными

органами - создаваемыми в системе Министерства юстиции Российской Федерации

учреждениями Федеральной регистрационной службы. Государственная регистрация

производится путем внесения соответствующей записи в Единый государственный

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В подтверждение регистрации

правообладателю выдается свидетельство.

Государственная регистрация некоторых видов недвижимого имущества производится в

порядке, установленном специальными законами, - ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на

них не распространяется. Например, гражданские воздушные суда регистрируются в

Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (ст. 33 Воздушного

кодекса РФ). Морские суда - в Государственном судовом реестре, в судовой книге

или бербоут-чартерном реестре (ст. 33 КТМ РФ).

Государственная регистрация прав нанедвижимое имущество Появившийся в

законодательстве институт недвижимости потребовал принципиально новых форм

регулирования со стороны государства, одной из которых явилась государственная

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридический акт

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК.

Государственная регистрация является единственным доказательством существования

зарегистрированного права. Она производится на всей территории РФ по

установленной Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями и

дополнениями) системе записей о правах по каждому объекту недвижимого имущества

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г.











26. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги

(понятие, признаки, виды).



Деньги (валюта) и валютные ценности как объекты гражданских прав являются

разновидностями вещей. В частности, деньги как таковые (независимо от их

материального носителя) прежде всего служат законным платежным средством,

обязательным к приему на всей территории Российской Федерации. Одним из правовых

актов, регламентирующих денежную систему России, является Федеральный закон от

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Валютными ценностямисогласно подп. 5 п. 1 ст. 1 Федерального закона от

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» признаются

иностранная валюта и внешние ценные бумаги. Валютными операциями признаются

операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные

ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве платежа

иностранной валюты и платежных документов в ней, ввоз и пересылка в Российскую

Федерацию, вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценностей,

осуществление международных денежных переводов. В свою очередь, операции с

иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на

текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. К

первым, в частности, относятся переводы в Российскую Федерацию и из Российской

Федерации иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту

товаров, работ и услуг, а также кредитов или дивидендов, ко вторым – прямые

инвестиции, т. е. вложения в уставный капитал и портфельные инвестиции, т. е.

приобретение ценных бумаг.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Согласно норме ст. 142 Гражданского

кодекса ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление

или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам, в

частности, относятся облигация, вексель, чек, акция, а также, согласно ст. 2

Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее

– Закон об ипотечных ценных бумагах), ипотечные ценные бумаги – облигации с

ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. По субъектам прав,

удостоверенных ценными бумагами, последние делятся на предъявительские ценные

бумаги (например, банковская сберегательная книжка или документарная процентная

бумага на предъявителя), именные (именная акция) и ордерные ценные бумаги

(переводной вексель). Для передачи другому лицу прав, удостоверенных

предъявительской ценной бумагой, достаточно вручить ее этому лицу. Для передачи

прав, удостоверенных именной ценной бумагой, необходимо составить договор о

передаче (по модели уступки прав – цессии). Для передачи прав, удостоверенных

ордерной ценной бумагой, нужно совершить на бумаге передаточную надпись –

индоссамент. По объективной форме различают документарные и бездокументарные

ценные бумаги. Кроме того, по содержанию и другим критериям ценные бумаги

подразделяются также на денежные (чек, вексель, облигация),

товарораспорядительные (закладная, коносамент, складское свидетельство),

корпоративные (акции), эмиссионные, инвестиционные, фондовые и т. п.









27. Понятие и защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой

репутации граждан и юридических лиц.



На основании ст.152 ГК, гражданин вправе защищать свои честь, достоинство и

деловую репутацию, а юридическое лицо – только деловую репутацию. Кроме того,

могут подаваться иски о защите чести и достоинства умерших граждан.

Порядок применения ст.152 ГК разъяснен в постановлении Пленума Верховного Суда

РФ от 18 августа 1992г. №11 "О некот. вопросах, возникших при рассмотрении

судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации

граждан и юридических лиц".

Честь – общественная оценка человеческой личности. Достоинство – самооценка

человеческой личности. Деловая репутация – оценка окружающими деловых качеств

гражданина (юридического лица).

В частности, у граждан и юридических лиц есть право требовать в суде

опровержения распространенных сведений, порочащих их честь, достоинство и

деловую репутацию, если распространившее их лицо не докажет, что они

соответствуют действительности. Для судебного опровержения сведений необходимо,

чтобы эти сведения носили порочащий характер, то есть затрагивали морально-

этическую сферу деятельности человека, заслуживали осуждения со стороны

общества, порочащими, в частности, являются сведения, умаляющие честь,

достоинство и (или) деловую репутацию гражданина (юридического лица) в

общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения

законодательства, правил деловой этики, моральных принципов, это должны быть

сведения о фактах, а не оценочные суждения. Распространение порочащих сведений

должно заключаться в их доведении до сведения хотя бы одного третьего лица.

Если порочащие сведения распространены посредством средств массовой информации,

ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации

являются автор публикации и редакция данного средства массовой информации, если

автор неизвестен, то только средство массовой информации (кроме случаев, когда

средство массовой информации указывает источник порочащих сведений).

Если порочащие сведения распространены посредством служебной характеристики,

ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации

являются лицо, подписавшее данную характеристику, и организация, от имени

которой она выдана.

В случае невозможности установления лица, распространившего порочные сведения,

существует возможность заявления иска о признании указанных сведений не

соответствующими действительности, бремя доказывания возлагается на заявителя.

Сведения, признанные судом порочащими, содержащиеся в документе, исходящем от

организации, опровергаются путем замены указанного документа. Сведения,

признанные судом порочащими, распространенные через средство массовой

информации, должны быть опровергнуты этим же средством массовой информации. На

средство массовой информации может быть также возложена обязанность (по

специальному иску) опубликовать ответ истца, даже если опубликованные сведения

соответствовали действительности и не были порочащими, но ущемляли права или

охраняемые законом интересы истца.

В остальных случаях порядок опровержения порочащих сведений определяется судом,

в зависимости от характера их распространения. Суд также определяет срок

опровержения порочащих сведений.

В иске о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации гражданин также

вправе потребовать возмещения нанесенных убытков и морального вреда. Моральный

вред выражается в физических и (или) нравственных страданиях, испытываемых

гражданином в результате допущенного в отношении него правонарушения. В

частности, согласно ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный

вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,

продавцом) его (потребителя) прав и законных интересов, возмещается причинителем

вреда, при наличии виновности последнего в нарушении прав (законных интересов)

потребителя.











28. Сделки в гражданском праве (понятие, признаки, условия действительности,

виды).



Понятие сделки. Среди всех правомерных действий граждан и юридических лиц как

юридических фактов наиболее распространены всевозможные сделки. Согласно ст. 153

Гражданского кодекса сделкой признаются действия граждан и юридических лиц,

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей. Из данного определения следуют основные общие признаки сделки. Во-

первых, сделка представляет собой правомерные действия. Во-вторых, сделка – это

всегда волевой акт, поскольку для ее совершения необходимо желание лица,

совершающего сделку. В-третьих, сделка направлена на возникновение, прекращение

или изменение гражданских правоотношений. Наконец, сделка порождает гражданские

правоотношения.

Виды сделок. Классификация сделок производится по различным основаниям.

1. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, волеизъявление которых

требуется для совершения сделок, последние подразделяются на односторонние,

двух– и многосторонние сделки (или договоры). Здесь следует иметь в виду что под

стороной, совершающей сделку, понимается сторона, выражающая свое волеизъявление

к порождению каких-либо правовых последствий. Лица, которые участвуют в сделке,

но при этом не выражают своего волеизъявления, именуются как третьи лица или

участники сделки.

Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли

одной стороны (п. 1 ст. 154 Гражданского кодекса). Типичный пример односторонней

сделки – составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса. Все

эти действия не требуют чьего-либо согласия и совершаются одним лицом. Права по

односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у

третьих лиц, к интересу которых сделка совершена. Но обязанным по односторонней

сделке является лицо, совершившее сделку, так как возникновение обязанности у

третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим

установлениям права. Односторонняя сделка может породить юридические обязанности

для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных

законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 Гражданского кодекса). Сделки,

для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются

двух– и многосторонними. Такие сделки именуются договорами. Примером

двусторонней сделки является договор розничной купли-продажи, многосторонней

сделки – договор о совместной деятельности (или договор простого товарищества).

2. По экономическому содержанию различают сделки возмездные (договор аренды)

ибезвозмездные (договор дарения, договор безвозмездного пользования (ссуды)).

3. По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, различают

сделкиреальные (от лат. res – вещь) и консенсуальные (от лат. consensus –

соглашение). Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых

достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-

продажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и

покупателем. Однако, следуя указанному примеру, сделка, совершаемая только при

условии передачи вещи одним из участников, является реальной, так как права и

обязанности по ней не могут возникнуть до момента передачи вещи. При этом не

следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения.

Так, стороны вправе договориться о том, что передача вещи по договору купли-

продажи может совпасть с моментом заключения договора, однако такое соглашение

не делает договор купли-продажи реальным.

4. По значению основания сделки для ее действительности различают сделки

каузальные(от лат. causa – причина) и абстрактные. Каузальной является сделка,

действительность которой прямо зависит от наличия основания. Однако законом

могут быть предусмотрены случаи, когда основание выступает юридически

безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности

абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе.

Типичным примером абстрактной сделки является вексель, выдаваемый в качестве

платы за конкретные товары или услуги и представляющий собой не обусловленное

никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную денежную

сумму. Согласно норме ст. 370 Гражданского кодекса абстрактной признается и

банковская гарантия, так как она не зависит от основного обязательства, в

отношении которого предоставлена.

5. В зависимости от периода времени, в течение которого сделка должна быть

исполнена,различают сделки срочные и бессрочные. Бессрочная сделка вступает в

силу немедленно, так как в ней не определен ни момент ее вступления в действие,

ни момент ее прекращения. Срочными называются сделки, в которых определен либо

момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба

указанных момента.

6. В зависимости от определения условий сделки последние делятся nay слоеные

ибезусловные. При этом условные сделки, в свою очередь, разделяются на

совершенные под отлагательным или под отменительным условием. Так, если стороны

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, от

поступления в вуз одного из участников сделки), то сделка считается совершенной

под отлагательным условием. Совершенной под отменительным условием считается

сделка, по которой в зависимость от наступления аналогичного обстоятельства

стороны поставили прекращение прав и обязанностей.

7. В зависимости от объема финансовых вложений, необходимых для реализации

условий сделки, различают мелкие бытовые и крупные сделки. Первые разрешено

самостоятельно заключать, в частности, малолетним (от 6 до 14 лет), подросткам

(от 14 до 18 лет) и лицам, ограниченным в дееспособности по решению суда.

Категория крупных сделок впервые упоминается в Законе об акционерных обществах.

В соответствии с п. 1 ст. 78 данного Закона крупной сделкой обычно считается

сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом)

общества или общим собранием акционеров (ст. 79 указанного Закона).

8. По предмету сделок можно выделить сделки с недвижимостью (купля-продажа,

аренда, залог недвижимости, передача ее в доверительное управление и т. п.),

сделки с ценными бумагами, в том числе вексельные сделки по выдаче, акцепту,

индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и

оплате векселя, а также многие другие сделки, регулируемые как специальным,

например вексельным, законодательством, так и ст. 153–181, 307–419 Гражданского

кодекса













29 . Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.



Сделки – это акты осознанных, целенаправленных, волевых действий Ф и ЮЛ,

совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий

(ст.153-165).



Форма сделок: ФС – это способ выражения, закрепления или засвидетельствования

воли субъектов, совершающих сделку. Она может быть изъявлена устно (воля

выражается словами, сделка может совершаться устно, если законом или соглашением

сторон не установлена ПФ), письменно (наиболее адекватно, документально

закрепляет волю субъектов сделки и обеспечивает доказательства действительной

направленности их намерений, бывает простая письменная и нотариальная),

совершением конклюдентных действий (поведение, посредством которого

обнаруживаются намерения лица вступить в сделку (опуская деньги в автомат, лицо

изъявляет волю на покупку товара), молчанием или бездействием (если законом или

соглашением сторон им присваиваются такое свойство (пролонгация договора)).

Простая письменная форма:

а) любая сделка, для которой не установлено обязательное нотариальное

удостоверение (сделки ЮЛ между собой и Г, сделки между гражданами на сумму более

чем в 10 раз превышающую МРОТ);

б) сделки, заключение которых в ПФ прямо предписано законом (коммерческое

представительство, залог, поручительство, задаток, купля-продажа недвижимости,

банковский кредит и т.п.). Последствия несоблюдения ППФ: лишение сторон в случае

спора ссылаться на свидетельские показания; в случаях прямо указанных в законе,

влечет ее недействительность (внешнеэкономические сделки).

Нотариальная Форма – если это предусмотрено законом или соглашением сторон,

облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку

содержание сделки удостоверенной нотариусом, презюмируется как очевидные и

достоверные.



Последствия недействительности сделок. Различают два вида последствий

недействительности сделок. Обычно при недействительности сделки согласно норме

п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса каждая из сторон обязана возвратить другой

стороне все полученное по сделке, а при невозможности сделать это в натуре

возместить стоимость в деньгах (двусторонняя реституция). Если сделка исполнена

лишь одной из сторон, то только она вправе требовать возврата переданного

(односторонняяреституция).







30. Недействительность сделок (понятие, виды и последствия недействительности).



Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не

обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-

правовые последствия, наступление которых желали объекты.

Недействительные сделки могут быть 2 видов:

а) оспоримая сделка – на основании установленным законом или иными НПА, в силу

признания таковой судом;

б) ничтожная сделка – независимо от такого признания.

ОС: Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что

действия, совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии

предусмотренных законом оснований недействительными по иску управомоченных лиц,

т.е. не будучи оспоренной, порождает ГП последствия как действительная.

НС: Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие,

совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее

участников правовые последствия в силу несоответствия закону (скупка краденного,

нотариально не удостоверенный залог), т.е. недействительна из факта ее

совершения, независимо от желания участников. Сделка, не соответствующая

требованиям закона или иным НПА, ничтожна, если закон не устанавливает, что

такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Противоправность абсолютного большинства действий, совершается в виде НС.



Основания ничтожности сделок:

Общие основания:

а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности

(незаконные (драгметалы, внешнеэкономические, нарушающие монопольное право

государства) и антисоциальные);

б) мнимые (совершаемая без намерения создать юридические последствия) и

притворные (совершенная с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную)

сделки;

в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие

психического расстройства;

г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет;

д) сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом;

е) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательной ГР.

Специальные основания: ограничения, закрепленные в различных нормах ГЗ по

совершению сделок: направленных на ограничение ПС и ДС граждан; совершенных

опекуном, без предварительного согласия органов опеки, если они повлекли

отчуждение имущества; сделок опекунов и попечителей с подопечными, за

исключением передачи имущества в дар или безвозмездное пользование; сделок,

влекущих отказ от права или ограничение права участника ПТ знакомиться со всей

документацией; сделки между участниками ПТ об ограничении или устранении их

ответственности по обязательствам; сделки по страхованию, заключенные лицом не

являющимся страхователем и т.д.

Основания оспоримости сделок:

а) сделки ЮЛ, выходящие за пределы его правоспособности (несоответствие целям

деятельности в УД, без лицензии);

б) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение

сделок (3 условия: полномочия должны быть ограничены (договор, УД,

доверенность), лицо должно превысить полномочия, другая сторона знала или должна

была знать об ограничениях);

в) сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18 лет;

г) сделки, совершенные Г, ограниченным судом в ДС;

д) сделки, совершенные Г, не способным понимать значения своих действий или

руководить ими (сделки, совершенные гражданином, впоследствии признанным

недееспособным);

е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения;

ж) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного

соглашения представителя 1 стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств.

Правовые последствия недействительности сделок:

а) двусторонняя реституция – т.е. возврат в первоначальное состояние,

заключающийся в том, что каждая сторона обязана возвратить другой все полученное

по сделке, а при невозможности возвратить в натуре возместить его стоимость в

деньгах;

б) односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона,

другая же (недобросовестная) исполненного не получает;

в) иные (возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества;

г) недопущение реституции и обращение всего по недействительной сделке в доход

государства (для сделок противных основам правопорядка и нравственности).

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть

предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о

признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее

недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня,

когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся

основанием для признания сделки недействительной.











31. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя

(понятие, виды, содержание института представительства). Доверенность как форма

реализации института представительства.



Понятие и виды представительства.

Субъективные ГП и О могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными

лицами, но и их представителями. Использование представителя как способа ОСГП и

ИО диктуется причинами юридического (неполная ДС лиц до 18 лет, ограничение ДС

гражданина, признание гражданина не ДС и т.п.) и фактического (болезнь,

отсутствие в МПЖ, юридическая безграмотность, нежелание лично ОСГП и ИО,

загруженность, отсутствие специальных познаний и т.п.) порядка.

При представительстве сделка, совершаемая одним лицом (представителем) от имени

другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности

(а), указании закона (б) либо акте уполномоченного на то госоргана или ОМСУ (в),

непосредственно создает, изменяет или прекращает ГП и О представляемого.

Субъектами представительства являются 3 лица: представляемый, представитель,

третье лицо. Представляемый – это гражданин или ЮЛ, от имени и в интересах

которого представитель совершает юридически значимые действия – сделки (им может

быть любой гражданин с момента рождения или ЮЛ с момента законного

возникновения). Представитель – это гражданин или ЮЛ, наделенное полномочиями

совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого

(гражданин должен быть ДС, а ЮЛ – правоспособно, а если ЮЛ обладает ограниченной

ПС – представительство не должно противоречить целям деятельности). Третье лицо

– гражданин или ЮЛ, с которым вследствие действия представителя устанавливаются,

изменяются или прекращаются СГП и О представляемого (все лица, обладающие

гражданской правосубъектностью). Цель представительства – совершение

представителем 2-сторонних и 1-сторонних сделок в интересах и за счет

представляемого. Сделки, совершаемые представителем – это его собственные и

самостоятельные волевые действия, создающие, изменяющие или прекращающие СГП и О

у другого лица. Полномочие как возможность представителя совершать сделки от

имени и в интересах представляемого – это особое субъективное право, которое

реализуется представителем в отношениях с третьими лицами.

Представителя необходимо отличать от других лиц, действующих в чужих интересах,

но от своего имени: посыльный (сделок не совершает, а только передает документы,

информацию и т.п. от пославшего третьему лицу), коммерческий или иной посредник

(содействует заключению сделки, но никаких юридических действий, создающих П и О

для других лиц, не совершает), конкурсный или арбитражный управляющий (совершает

ЮЗД от своего имени и в интересах банкрота и его кредиторов), душеприказчик при

наследовании (лицо на которое возлагаются обязанности по исполнению завещания от

своего имени, в результате чего ГП последствия возникают у третьих лиц),

рукоприкладчик (лицо, содействующее оформлению сделки, подписывая ее за лицо

лишенное возможности это сделать в силу болезни, физических недостатков или

неграмотности).

Виды представительства: а) договоры поручения и договор агентирования (по

которым одна сторона (поверенный или агент) обязуется совершать от имени и за

счет другой стороны (доверителя или принципала) определенные ЮД); в) выдача

доверенности (добровольное представительство); г) коммерческое представительство

(на основании договора заключенного в письменной форме и содержащего указания на

полномочия представителя или по доверенности, представляемые только

предприниматели); д) акт уполномоченного ГО или ОМСУ, предписывающий субъектам

действовать в качестве представителя третьих лиц (решения Президента РФ,

Правительства РФ или иных федеральных органов, субъектов РФ или ОМСУ – законные

представители).

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому

лицу для представительства перед третьими лицами (ст.185). Таким образом,

доверенность – это документ, фиксирующий полномочие представителя на совершение

сделки. Д адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий

представителя перед ними.

По общему правилу Д может выдаваться только ДС гражданам. Граждане в возрасте от

14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать Д в пределах тех прав, которые они

осуществляют сами: распоряжение своим заработком или стипендией; осуществление

прав автора произведения Н, К или И; осуществление пра автора иного результата

своей интеллектуальной деятельности; внесение вкладов в кредитные учреждения и

распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок (не требующих НУ и ГР);

приобретение с 16 лет членства в кооперативе и вытекающих из него прав. Для

совершения иных сделок, Д выдаются с согласия родителей, усыновителей или

попечителей.

ЮЛ, обладающие специальной ПС, могут выдавать доверенности для совершения

сделок, не противоречащих целям их деятельности, закрепленным в законе или УД.

КО, обладающие общей ПС, вправе выдавать Д на совершение любых сделок в

соответствии с законом и правилами лицензирования. Если КО, в УД определила цели

деятельности, хотя это не требуется законом, то Д выданная для совершения сделок

противоречащим этим целям может быть оспорена по правилам ст.173 (НД сделок,

выходящих за ПС ЮЛ).

В качестве доверителя могут выступать 1 или несколько (участники общей долевой

собственности) лиц одновременно. Д может быть выдана на 1 или нескольких лиц.

Выдача Д – односторонняя сделка, поэтому ее совершение не требует согласия

представителя. Но принятие Д или отказ от нее – это его право. Лицо, выдавшее Д

вправе в любое время ее отменить, а представитель в любое время вправе

отказаться от Д.

По содержанию и объему полномочий различают 3 вида Д: генеральные или общие

доверенности (дают право представителю на совершение разнообразных сделок в

течении определенного периода времени – Д директору филиала ЮЛ); специальные

доверенности (дают право на совершения ряда однородных действий –

представительство в суде); разовые доверенности (дают право на совершение строго

определенной сделки).

Д – это документ, который должен быть совершен в письменной форме. Для его

действительности требуется наличие на нем обязательных реквизитов: дата

совершения (отсутствие делает Д ничтожной); подпись доверителя (гражданин –

собственноручная, ЮЛ – руководитель и печать, ГУП и МУП – руководитель, главбух,

печать). Срок действия не может превышать 3 лет, если он отсутствует, то Д

действительна в течении 1 года. Исключение: НУ Д выданные для совершения сделок

за границей без указания срока, действительны до ее отмены доверителем.

Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, Д должна быть нотариально

удостоверена, за исключением случаев, прямо указанных в законе. К нотариально

удостоверенным Д приравниваются: Д военнослужащих и других лиц, находящихся в

военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями,

старшим или дежурным врачом; доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации

воинских частей, где нет нотариальных контор – рабочих и служащих,

удостоверенные командирами (начальниками) этих частей; доверенности лиц,

находящихся в МЛС, удостоверенные начальником МЛС; доверенности совершеннолетних

ДС граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения,

удостоверенные администрацией этого учреждения. Д выдаваемые на получение

зарплаты, иных платежей связанных с трудовыми отношениями, выплат различного

вида вознаграждений, пенсий, пособий, стипендий, вкладов, получение

корреспонденции – могут удостоверяться организацией, где доверитель работает,

ЖЭУ, по МЖ, администрацией стационарного лечебного учреждения, где он находится.

Д на получение корреспонденции – организациями связи. Получение вклада –

соответствующим банком.

Передоверие – передача полномочия представителем другому лицу (заместителю)

возможна в 2 случаях: это предусмотрено в доверенности; сложившиеся

обстоятельства вынуждают совершить передоверие для охраны интересов доверителя.

Действие д прекращается: истечение срока Д; отмена Д доверителем; отказ

представителя от исполнения поручения; прекращение ЮЛ от чьего имени выдана Д;

прекращение ЮЛ, которому выдана Д; смерть гражданина выдавшего Д, признание его

не ДС, ограниченно ДС или безвестно отсутствующим; тоже в отношении гражданина –

представителя.



















32. Сроки в гражданском праве (понятие, виды, порядок исчисления).





Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих случаях

оказывает важное влияние на их развитие. Но юридическое значение имеет не сам по

себе процесс течения времени, определенная последовательность существования

различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые сроками.

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые

последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е.

является юридическим фактом.

Обычно срок (его наступление либо истечение) относят к юридическим фактам -

событиям, поскольку течение времени объективно и не зависит от воли людей.

Однако установление и определение длительности сроков имеет волевое

происхождение. Ведь сроки в гражданском праве устанавливаются законом или

подзаконными актами, сделками или судебными решениями (ч. 1 ст. 190 ГК).

Некоторые сроки могут быть приостановлены или восстановлены, что также говорит

об их волевой природе. Поэтому большинство сроков имеют двойственный характер:

будучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения

времени. В силу этого они представляют собой особую категорию юридических

фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям. Они

занимают особое, самостоятельное место в системе юридических фактов гражданского

права.

При этом следует иметь в виду, что юридическое значение обычно имеет либо начало

(наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает

гражданско-правовые последствия лишь в совокупности с другими юридическими

фактами (т.е. как часть юридического состава), например гарантийный срок или

срок исковой давности.

Гражданско-правовые сроки могут классифицироваться по различным основаниям: по

способам исчисления, основаниям установления, характеру определения, по

назначению. Так, они могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так

и точным моментом. Сроки могут устанавливаться нормативным актом, соглашением

сторон или односторонней сделкой, а также судебным решением. По характеру

определения законом или договором можно выделить сроки императивные и

диспозитивные, определенные и неопределенные.

Императивные сроки не могут быть изменены соглашением субъектов гражданских

правоотношений. В отличие от них диспозитивные сроки могут изменяться

соглашением сторон.

Определенные сроки исчисляются путем указания их длительности либо точных

моментов их начала и окончания. Неопределенные сроки устанавливаются путем

указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной

ситуации («разумный срок» исполнения обязательства в соответствии с п. 2 ст. 314

ГК и т.п.), либо вообще не определяются.

По назначению различают сроки возникновения гражданских прав или обязанностей,

сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей

и сроки защиты гражданских прав. Сроки возникновения гражданских прав или

обязанностей порождают субъективные гражданские права или обязанности, в чем и

состоит их назначение. Например, истечение срока приобретательной давности в

соответствии со ст. 234 ГК влечет возникновение права собственности на вещь.

Сроки осуществления гражданских прав - это сроки, в течение которых

управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования

совершения определенных действий от обязанного лица. В свою очередь, среди этих

сроков выделяют сроки существования гражданских прав, пресекательные и

гарантийные сроки. Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки

действия субъективных прав во времени. С истечением данного срока субъективное

гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается.

Пресекательныесроки устанавливают пределы существования гражданских прав. Они

предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их

прав под угрозой прекращения этих прав. Для принятия наследства наследником

предоставляется шесть месяцев с момента открытия наследства, по истечении

которых право на принятие наследства по общему правилу утрачивается. Гарантийные

сроки - периоды времени, в течение которых продавец, изготовитель гарантирует

пригодность товара для использования по обычному назначению, а приобретатель

вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены

товара либо применения иных установленных законом или договором последствий.

Сроки исполнения обязанностей - периоды, в течение которых обязанные лица должны

исполнить лежащие на них обязательства. Нарушение сроков исполнения обязанностей

(просрочка) является основанием для применения к нарушителю мер гражданско-

правовой ответственности.

Сроки защиты гражданских прав - предоставленные управомоченным лицам периоды

времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или

принудительном осуществлении своих прав. К ним относятся претензионные сроки и

сроки исковой давности.Претензионные сроки устанавливают обязанность

управомоченного лица обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований

к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они

могут устанавливаться соглашением сторон, законом или обычаями делового оборота.



Сроки, определенные периодами времени, исчисляются по установленным законом

правилам. В соответствии со ст. 191 ГК они начинают течь на следующий день после

наступления календарной даты или события, которыми определено их начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего

года срока. К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков,

исчисляемых месяцами. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила

для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем

месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Срок, исчисляемый месяцами,

истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в

полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным

пятнадцати дням. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на

такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний

день этого месяца. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день

последней недели срока.

Указанные правила исчисления сроков носят императивный характер. Закон

предусматривает исключение на случай, когда окончание срока приходится на

нерабочий (выходной) день. В этом случае днем окончания срока в соответствии со

ст. 193 ГК считается ближайший рабочий день. Данное правило не распространяется

на начало течения срока, а выходные дни не исключаются при подсчете его

продолжительности.







33. Исковая давность как средство защиты нарушенных субъективных гражданских

прав (понятие, механизм применения, приостановление, прерывание и восстановление

срока исковой давности).



Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права

путем предъявления иска в суд (ст.195). Назначение ИД – предоставить

потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его

права. По истечении ИД потерпевший лишается возможности принудительной

(судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Этим сроки

ИД отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утраты прав. ИД

призвана устранить неустойчивость и неопределенность в отношениях между

участниками ГО, ведь в случае ее отсутствия потерпевший мог бы сколь угодно

долго держать должника под угрозой применения государственно-принудительных мер

воздействия, не реализуя свой интерес в защите нарушенного права. Установленные

ГЗ сроки ИД носят императивный характер и стороны не вправе изменять их

соглашением сторон. Сроки ИД продолжают течь и в случае правопреемства

участников ГПО. ГЗ установлены требования, на которые не распространяется ИД:

требования о защите личных НИ прав и других НМ благ, кроме случаев,

предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

(требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на

возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3

года, предшествовавшие предъявлению иска); требования собственника или иного

владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не

были соединены с лишением владения (ст.304); другие требования в случаях,

установленных законом.

Общий срок ИД, распространяющийся на большинство требований субъектов ГП,

установлен в 3 года (ст.196). Для отдельных требований ГЗ может установить

специальные сроки ИД – как сокращенные, так более длительные, чем ОСИД (ст.197):

иск о признании НД оспоримой сделки можно предъявить в течении 1 года, а

требование о применении последствий НД для ничтожной сделки – 10 лет (ст.181);

специальные сроки ИД предусмотрены транспортным законодательством (ст.797). Для

ССИД установлен тот же режим, что и для общих, в т.ч. правила исчисления,

приостановления, перерыва и последствия истечения.

Применение ИД: Предъявление иска в суд возможно и после истечения срока ИД

(ст.199). Суд не вправе отказать в рассмотрении такого требования, так как

именно в результате разбирательства можно установить истекли ли давностные сроки

и не имелись ли обстоятельства, влекущие их перерыв, приостановление или

восстановление. Таким образом, право на иск в процессуальном порядке реализуется

заявителем независимо от истечения сроков ИД, но право на иск в материальном

смысле (получение принудительной защиты) возможно только в пределах давностного

срока. ИД применяется судом по заявлению стороны в споре, сделанному до момента

вынесения решения, т.е. действует, как возражение против иска, которое ответчик

может выдвигать или нет. Если ответчик не ссылается на истечение ИД, суд не

вправе учитывать это обстоятельство при вынесении решения.

Момент начала течения СИД определяется днем, когда потерпевший узнал или должен

был узнать о нарушении своего права, именно с этого момента появляется право на

иск как в материальном, так и процессуальном смысле. В зарубежных правопорядках,

где предусмотрены более длительные СИД, начальным моментом является день, когда

было совершено правонарушение, что легче определить, чем субъективное осознание

нарушения прав. В ряде случаев ГЗ непосредственно определяет момент начала ИД –

по обязательствам с точно определенным сроком исполнения обязательств; в

транспортных обязательствах.

При возникновении обстоятельств, которые ГЗ признает уважительной

причиной препятствующей предъявлению иска, течение ИД приостанавливается, при

условии, что данные обстоятельства возникли или существовали в последние 6

месяцев давностного срока.

Приостановление СИД возможно лишь, когда:

а) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы;

б) истец или ответчик находились в ВС, переведенных на военное положение;

в) Правительство РФ на основании ФЗ была введена отсрочка обязательств

(мораторий);

г) действие закона или иного НПА, регулирующего соответствующие отношения, было

приостановлено.

После прекращения названных обстоятельств, течение ИД продолжается на оставшийся

период, а практически удлиняется до 6 месяцев, в интересах потерпевшего. Особым

случаем приостановления ИД ГЗ называет оставление предъявленного иска в суде без

рассмотрения, возможного по причинам, предусмотренным ГПК.

Определенные действия сторон, предпринятые ими в период СИД, прерывают его, а

после перерыва ИД давностный срок начинает течь заново. ИД прерывается 2

обстоятельствами:

а) предъявлением иска в установленном порядке (принятие судом иска к

рассмотрению);

б) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего

долга (частичная уплата, просьба об отсрочке и т.п.).

В исключительных случаях ГЗ допускает восстановление СИД по решению суда, когда

суд признает уважительной причину пропуска СИД по обстоятельствам, связанным с

личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).

Причины пропуска СИД могут признаваться уважительными, если они имели место в

последние 6 месяцев срока давности (ст.205).













34. Понятие, форма и содержание права собственности. Основания возникновения и

прекращения права собственности. Момент возникновения права собственности. Бремя

собственности.



Экономические отношения собственности представляют собой отношения присвоения

конкретными лицами определенного имущества (материальных благ), влекущие его

отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие возможность хозяйственного

господства над присвоенным имуществом, соединенную с необходимостью несения

бремени его содержания.

Право собственности может быть рассмотрено в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле, ПС – это комплексный многоотраслевой юридический институт,

т.е. совокупность правовых норм, входящих в подотрасли вещного,

конституционного, административного и уголовного права, которые устанавливают

принадлежность имущества определенным лицам, закрепляют за ними возможности его

использования и предусматривают юридические способы охраны прав собственников. В

субъективном смысле ПС есть возможность определенного поведения, дозволенного

законом управомоченному лицу.

Содержание правомочий собственника можно раскрыть с помощью традиционной для

российского ГП «триады правомочий»: владения, пользования и распоряжения. ПМВ –

это основанная на законе возможность иметь в своем хозяйстве данное имущество.

ПМП – представляет собой возможность эксплуатации, хозяйственного или иного

использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его

потребления. ПМР – означает возможность определения юридической судьбы имущества

путем изменения его принадлежности, состояния или назначения. В своей

совокупности названные правомочия исчерпывают все предоставленные собственнику

возможности. ПС может быть ограничено законом установлением целевого

использования имущества (земельные участки и жилые помещения), что служит защите

публичных интересов. Ограничения на ПС могут быть наложены и в иных случаях

установленных законом или договором.

Таким образом, сведение ПС к абстрактной «триаде» не всегда полно характеризует

предоставляемые собственнику возможности. Дело заключается не в количестве

правомочий, а в той мере реальной юридической власти над своим имуществом,

которая предоставляется и гарантируется действующим правопорядком. Главным в ГП

является возможность осуществления ПС по своему усмотрению, руководствуясь

собственными интересами. ГЗ возлагает на собственника бремя содержания и риск

случайной гибели или порчи своего имущества, если законом не установлено иное

(аренда).

Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться

принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его

содержания.



Основаниями возникновения ПС являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной

жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС

называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо

праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого

фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание.

ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются

на 2 группы:

а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника);

б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).

К первоначальным способам относятся:

• создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их

переработавшее (если стоимость переработки выше));

• переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов,

ягод, лов рыбы, добыча животных);

• самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно

и открыто в течении 15 лет));

• приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого

собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки,

клады).

К производным способам приобретения ПС относятся:

• на основании договора или сделки на отчуждение вещи;

• в порядке наследования после смерти гражданина;

• в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ.

Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных

способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо

учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников

(залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права).

Прекращение ПС может происходить только в случаях прямо предусмотренных законом:

1) по воле собственника:

а) отчуждение своего имущества (различного рода сделки);

б) добровольный отказ от своего права (путем публичного объявления об этом или

реальных действий (выброс имущества) – здесь важно помнить, что до приобретения

права собственности на вещь другим лицом права и обязанности первоначального

собственника не прекращаются);

2) особый случай – приватизация Г и М имущества;

3) гибель (отсутствие чей-то вины) или уничтожение имущества;

4) принудительное изъятие имущества у ЧС на возмездных основаниях (выкуп,

реквизиция, национализация и т.п.);

5) безвозмездное принудительное изъятие имущества (по его обязательствам и

конфискация).















35. Право собственности граждан (понятие, объекты, содержание, основания

возникновения и прекращения).



Термин «право собственности» понимается в двух значениях: право собственности в

объективном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право

собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регул-щих отн-я

собственности. Право собственности в субъективном смысле – юридически

обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия (ст. 209 ГК) -

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим

имуществом (п.1), он вправе по своему усмотрению (п.2) совершать в отношении

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других

лиц.Владение – юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере

своего хозяйственного господства.

Пользование – юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его

полезных свойств.

Распоряжение – юридически обеспеченная возможность определения юридической

судьбы имущества.

Право собственности – абсолютное правоотношение, обязанными лицами в нем

выступают все лица, помимо собственника, на них возлагается юридическая

обязанность воздерживаться от любых действий, препятствующих собственнику

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему

усмотрению.

По общему правилу (ст.210 ГК), собственник несет бремя содержания принадлежащего

ему имущества.

Объектом субъективного права собственности (который иногда именуют просто

"собственностью") всегда является вещь.

В ст.128 ГК говорится об объектах интеллектуальной собственности (результатах

интеллектуальной деятельности человека), однако право собственности как вещное

право в собственном смысле этого слова не применяется к таким объектам, кот. не

являются вещами. Право собственности и право интеллектуальной собственности –

абсолютно различные правовые понятия, поэтому само название указанного правового

института "интеллектуальная собственность" представляется некорректным.

Формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции):

1.Частная (граждан и юридических лиц).

2.Государственная (РФ и субъектов РФ).

3.Муниципальная (городов, поселков, других муниципальных образований).

В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм (ст.212 ГК).

Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую

форму собственности они представляют, возникает общая собственность.

Общая собственность не образует ни самостоятельной формы собственности, ни

отдельного вида собственности.

Основаниями возникновения права собственности называются юр-кие факты, в

результат кот. возникают эти права. Они делятся на первоначальные и производные.

1. Первоначальные – право собственности на вещь возникает впервые либо

независимо от воли предыдущего собственника:

1.1. Производство вещи (изготовление новой вещи для себя из своих материалов).

По общему правилу, право собственности на новую вещь, правомерно изготовленную

или созданную лицом для себя, приобретается этим лицом.

1.2. Спецификация (изготовление новой вещи из чужих материалов). По общему

правилу право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем

переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником

материалов (с возмещением стоимости переработки). Однако если стоимость

переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на

новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило

переработку для себя (с возмещением стоимости переработки). Право собственности

на новую недвижимую вещь возникает с момента его гос-ой рег-ии. Не приобретается

право собственности на самовольную постройку – объект недвижимости, созданный на

земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо

без получения необходимых разрешений, либо с существенным нарушением

градостроительных и строительных норм и правил. По общему правилу самовольная

постройка подлежит сносу, но в исключительных случаях суд может признать право

собственности на самовольную постройку (либо лица, осуществившего самовольную

постройку, либо лица, на чьем земельном участке осуществлена самовольная

постройка).

1.3. Конфискация вещей.

1.4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (например, сбор

ягод, лов рыбы).

1.5. Приобретение собственности членом потребительского кооператива, полностью

внесшим свой пай (например, приобретение в собственность квартиры членом

жилищно-строительного кооператива).

1.6. Приобретение права собственности на продукцию, плоды и доходы от

принадлежащих вещей.

1.7. Обращение в собственность брошенных вещей

1.8. Находка и клад

1.9. Приобретательная давность

2. Производные:

2.1. Правопреемство (в результате смерти гражданина, реорганизации юридического

лица).

2.2. По договору (например, купли-продажи, мены, дарения).

По общему правилу (ст.35 Конституции РФ), принудительное изъятие имущества у

собственника не допускается. Перечень исключений из этого правила содержится в

п.2 ст.235 ГК, изъятие осуществляется на основании судебного решения.

Основания прекращения права собственности помимо воли собственника:

1. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст.237 ГК).

2. Прекращение права собственности лица на имущество, которое по закону не может

ему принадлежать (ст.238 ГК). В течение года с момента возникновения права

собственности на такое имущество (если законом не установлен иной срок) его

отчуждение должно быть осуществлено собственником, в противном случае такое

имущество, с учетом его характера и назначения, на основании судебного решения,

вынесенного по заявлению государственного органа (органа местного

самоуправления), подлежит принудительной продаже с публичных торгов либо

передаче в государственную (муниципальную) собственность с соответствующим

возмещением бывшему собственнику.

3. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка под

ним (ст.239 ГК). В случае изъятия земельного участка для государственных

(муниципальных) нужд либо ввиду его ненадлежащего использования, если

соответствующим государственным органом (органом МСУ будет доказано, что

использование земельного участка в тех целях, для кот. он изымается, невозможно

без прекращения права собственности на объект недвижимости, расположенный на

данном земельном участке.

4. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст.240 ГК). Если

собственник допускает порчу культурных ценностей, отнесенных к особо ценным и

охраняемых государством, или обращается с ними таким образом, что это грозит их

гибелью, такие ценности могут быть изъяты у собственника на основании судебного

решения, в порядке их выкупа государством либо принудительной продажи с

публичных торгов.

5. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.241 ГК). Если

собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с

установленными правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отн-я к

животным, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском к

собственнику о принудительном выкупе этих животных, выкупная цена определяется

соглашением сторон, при невозможности его достижения – судом.

6. Реквизиция имущества (ст.242 ГК) – принудительное изъятие государством

имущества у собственника в государственных (общ-ных) интересах, с возмещением

собственнику стоимости реквизированного имущества. Реквизиция допускается только

при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, аварии, эпидемии) для их

ликвидации, по решению уполномоченных государственных органов, размер

компенсации за реквизированное имущество может быть оспорен в судебном порядке.

При прекращении чрезвычайных обстоятельств, являвшихся причиной реквизиции

имущества, его бывший собственник вправе потребовать возврата имущества

7. Конфискация (ст.243 ГК) – принудительное и безвозмездное изъятие государством

имущества у граждан и юридических лиц, в виде санкции за совершенное

правонарушение (например, преступление), назначается только на основании

судебного решения.

















36. Право собственности юридических лиц (понятие, объекты, порядок формирования

обособленного имущества, содержание).





Право собственности граждан – разновидность частной собственности, в связи с

которой граждане могут владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью по

своему усмотрению.

Источники формирования собственности граждан – их собственный труд и независимая

самостоятельная экономическая деятельность.

Виды собственности граждан:

1) собственность, источником которой является собственный труд в качестве

наемного рабочего;

2) собственность, источником формирования которой является предпринимательская

деятельность, основанная на собственном труде;

3) собственность, источник формирования которой – привлечение наемного труда.

Субъекты: все граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.

Объектом может быть все имущество, кроме имущества, изъятого из гражданского

оборота (богатства континентального шельфа и морской экономической зоны,

некоторые виды вооружений и др.). Количество и стоимость имущества, находящегося

в собственности граждан, не ограничивается (кроме случаев, предусмотренных

законом).

В отношении некоторых объектов установлен специальный правовой режим, в

частности на жилье (должно использоваться по назначению для удовлетворения

потребностей собственника и членов его семьи), на транспортные средства,

подлежащие специальной регистрации, оружие, на приобретение которого требуется

специальное разрешение, сильнодействующие яды, применяемые в лечебных, научных и

производственных целях, и другие объекты, обо-ротоспособность которых

ограничена.

Собственник имущества может передать это имущество в залог или доверительное

управление, использовать для осуществления предпринимательской деятельности.

Субъекты права собственности юридических лиц: хозяйственные товарищества и

общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и

религиозные организации, ассоциации и союзы.

Объекты права собственности юридических лиц: любое движимое и недвижимое

имущество (кроме видов имущества, которое в соответствии с законом не может

принадлежать юридическим лицам).

Количество и стоимость имущества, находящегося в их собственности, не

ограничивается, исключая случаи, когда ограничения прямо установлены законом в

целях защиты конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других

лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Собственность юридического

лица прекращается, если установлено, что имущество, находящееся в его

собственности, не может ему принадлежать.

Коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а

также учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками

имущества, переданного им их учредителями в качестве вкладов, а также имущества,

приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. Некоммерческие

организации могут быть собственниками имущества, приобретенного ими, и могут

использовать его только в объемах, необходимых для достижения целей,

установленных учредительными документами.

Юридические лица могут быть собственниками любого имущества, за исключением

того, которое не может принадлежать на праве собственности юридическим лицам в

силу прямого указания в законе.















37. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, виды,

субъекты, объекты, содержание).



Эти формы собственности призваны обеспечивать интересы больших групп людей

(население РФ в целом и ее субъектов). Государственная собственность –

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, а также

имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ: республикам,

краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным

округам. Основной чертой, характеризующей право государственной собственности,

является множественность субъектов. Права собственника от имени РФ и субъектов

РФ осуществляют органы государства. Имущество, находящееся в собственности

государства, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями на

праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения.

В состав государственной собственности входят:

1) объекты, являющиеся основой национального богатства; объекты, необходимые для

обеспечения деятельности федеральных органов власти и управления (казна,

валютный фонд и др.);

2) объекты оборонного производства (космические и летательные аппараты и др.);

3) объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства

(объекты речного и морского флота).

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственности

городским поселениям, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям.

Права собственника от имени муниципального образования осуществляются органами

местного самоуправления. Органы государственной власти и должностные лица не

имеют права на осуществление правомочий собственника в отношении муниципального

имущества. Муниципальную собственность составляютследующие объекты:

1) жилой и нежилой фонды, находящиеся в управлении местной администрации;

жилищно-эксплуа-тационные предприятия;

2) ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие объекты муниципальной

собственности, объекты инженерной инфраструктуры городов, объекты городского

пассажирского транспорта и внешнего благоустройства;

3) другие объекты, находящиеся в оперативном управлении местной администрации;

4) предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

населения; опто-во-складские предприятия, предприятия и подразделения

производственно-технической комплектации;

5) учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, культуры и

спорта и др. (указанное имущество регистрируется в реестре муниципальной

собственности).

Наиболее распространенный способ осуществления права государственной и

муниципальной собственности – передача государственного и муниципального

имущества предприятиям и учреждениям:

1) на праве оперативного управления (государственное или муниципальное

предприятие вправе использовать имущество в соответствии с целями своей

деятельности, задачами собственника и назначением имущества);

2) на праве хозяйственного ведения (государственное или муниципальное

предприятие не вправе без согласия собственника продавать, сдавать в аренду,

отдавать в залог или вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных

обществ недвижимое имущество. Относительно движимого имущества все указанные

действия совершаться могут при отсутствии прямого ограничения в законе).









38. Право собственности некоммерческих организаций (понятие, виды, объекты,

порядок формирования обособленного имущества, содержание).





Некоммерческие организации имеют специальную правоспособность, и в этой связи их

возможности по использованию принадлежащего им на праве собственности имущества

ограничены теми целями, для которых они созданы.

К некоммерческим организациям, имущество которых принадлежит им на праве

собственности, относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные

организации (объединения), фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и

союзы), государственные корпорации,некоммерческие партнерства, автономные

некоммерческие организации и другие организации, предусмотренные

законодательством (например, адвокатские бюро,юридические консультации и

коллегии адвокатов, предусмотренные Федеральным законом от 31 мая 2002 г. "Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"*(221)).

Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

Ассоциации (союзы), в которые входят коммерческие организации, заниматься

предпринимательской деятельностью не вправе. Если члены такой ассоциации

принимают решение о занятии предпринимательской деятельностью, ассоциация

подлежит преобразованию в коммерческую организацию или должна создать для такой

деятельности хозяйственное общество либо участвовать в таком обществе.

Для некоммерческих организаций законодательство не предусматривает необходимости

образования фондов, гарантирующих интересы кредиторов. Участники некоммерческих

организаций, как правило, не имеют никаких имущественных прав в отношении этих

организаций и их имущества; они не могут распределять между собой прибыль от

предпринимательской деятельности организации, не могут получать какого-либо

имущества при выходе из организации, а также в случае ликвидации организации.

При этом в случае ликвидации имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами,

направляется на те цели, ради которых была создана организация, или направляется

на благотворительные цели. Если это невозможно, имущество переходит государству

(п. 1 ст. 20 Закона о некоммерческих организациях).

Исключения установлены для членов потребительских кооперативов, которые имеют

право участвовать в распределении прибыли от предпринимательской деятельности

кооператива. Также исключением являются участники некоммерческих партнерств,

которые могут претендовать при выходе из партнерства или в случае его ликвидации

на часть имущества партнерства в пределах стоимости имущества, внесенного в

качестве членских взносов (п. 3 ст. 8 Закона о некоммерческих организациях)













39. Право общей собственности (понятие, виды, основания возникновения, правовой

режим).



Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством

объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества одновременно

нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам).

Отношения ОС могут возникнуть между любыми субъектами ПС (Ф и ЮЛ, Г и МО),

причем в любых сочетаниях. Субъекты ОС по своему усмотрению владеют, пользуются

и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но эти правомочия они осуществляют

сообща, совместно.

Право ОС в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих,

регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое

имущества одновременно за 2 и более лицами. Право ОС в субъективном смысле –

право 2 или более лиц сообща и по собственному усмотрению владеть, пользоваться

и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

Виды права ОС: общая собственность может быть:

а) с определением долей участников (долевая собственность);

б) без определения долей участников (совместная собственность). Соответственно

этому различают право ДС и право ОС. Общая собственность с участием граждан

может быть долевой и совместной, а с участием ЮЛ, г и ММО - только долевой.

Отношения СС могут иметь место только в случаях предусмотренных законом:

а) ОСС супругов;

Право общей долевой собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих

отношения по принадлежности составляющего единое целое имущества (например, ЖД)

одновременно нескольким лицам (нескольким наследникам собственника ЖД) в

определенных долях. Основания возникновения ПОДС – это различные ЮФ. Например,

совершение несколькими лицами ГП сделок (купли-продажи или договора СД),

изготовление или создание ими неделимой вещи, наследование неделимой вещи

несколькими лицами. В состав общего имущества поступают также плоды, продукция и

доходы от использования имущества в ОДС, которые распределяются между

участниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено договором между

ними. Если размер долей не определен законом и не установлен соглашением, доли

считаются равными. Владение и пользование ОДС (имуществом) осуществляется по

соглашению сторон, а в случае отсутствия согласия – по решению суда.

Распоряжение имуществом осуществляется по соглашению сторон. Каждый участник

должен соразмерно своей доле уплачивать налоги, сборы и иные платежи по общему

имуществу, а также участвовать в издержках по его содержанию и сохранению. При

отчуждении доли в ОДС участники имеют преимущественное право покупки продаваемой

доли.

Право общей совместной собственности – это совокупность правовых норм,

регулирующих отношения по принадлежности одновременно нескольким лицам

составляющего единое целое имущества, в котором их доли заранее не определены.

Участники ОСС, если иное не определено соглашением между ними, сообща владеют и

пользуются общим имуществом. Распоряжение ОСС осуществляется по согласию всех

участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников

совершается сделка, так как каждый из участников СС вправе совершать сделки по

распоряжению общим имуществом, если иное не оговорено соглашением между - ними.

Сделка совершенная одним из участников может быть признана недействительной по

требованию других участников. Раздел общего имущества между участниками, а также

выдел доли одного из них осуществляется после предварительного определения доли

каждого участника в ОСС.

Основанием возникновения ОСС супругов является регистрация брака, а все нажитое

супругами во время брака имущество, за некоторым исключениями, относится к СС,

независимо от того, кем и за чей счет приобретено, и на чье имя оформлено.

Прекращаются расторжением брака или смертью одного из супругов.

Основанием возникновения ОСС крестьянско-фермерских хозяйств регистрация данного

вида предпринимательской деятельности в установленном порядке (выдача акта на

право пользования землей (пожизненного и наследуемого) или на право

собственности на землю. В ОСС членов К (Ф) Х находятся: земельный участок,

насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения,

продуктивный и рабочий скот, птица, с/х и иная техника и оборудование,

транспорт, инвентарь и другое имущество. Владение, пользование и распоряжение

имуществом К (Ф) Х осуществляется с согласия всех лиц, совместно ведущих

хозяйство. В случае спора решение принимается в суде. Сделки в интересах

хозяйства обычно совершаются его главой. При прекращении деятельности К (Ф) Х

его имущество подлежит разделу в порядке предусмотренном законом (252 и 254 ГК).















40. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.



Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения

принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан.

Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного

проживания и проживания членов его семьи.

Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на ос¬новании

договора.

Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение

собственником в принадлежащем ему жилом помещении предпри¬ятий, учреждений,

организаций допускается только после перевода такого поме¬щения в нежилое.

Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом

жилищным законодательством.

Квартира как объект права собственности

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему

помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве

соб¬ственности на общее имущество дома.

Общее имущество собственников квартир в много¬квартирном доме

1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве об¬щей

долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома,

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за

пре¬делами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве

собственно¬сти на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия,

влеку¬щие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру.

Товарищество собственников жилья

1. Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного

до¬ма, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества

собственников квартир (жилья).

2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией,

создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах

собственни¬ков жилья.

Права членов семьи собственников жилого помещения

1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом

помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмот¬ренных

жилищным законодательством.

Дееспособные члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом

помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обяза¬тельствам,

вытекающим из пользования жилым помещением.

2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу

является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами

семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.

3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения

нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника

помещения.

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под

опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения

либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи

собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом

за¬трагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается

с согласия органа опеки и попечительства.

Прекращение права собственности на бесхозяйствен¬но содержимое жилое помещение

Если собственник жилого помещения использует его не по назначению,

систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается

с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может

преду¬предить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они

влекут разрушение помещения — также назначить собственнику соразмерный срок для

ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и инте¬ресы

соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных

причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа мест¬ного

самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов тако¬го жилого

помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом

расходов на исполнение судебного решения.

















41. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.



Охрана экономических отношений собственности как материальной основы любого

общественного строя является важнейшей задачей всякой правовой системы. Такая

охрана осуществляется практически всеми отраслями права, в той или иной мере.

Свои особые формы охраны данных отношений предусматривает и ГП. При этом

различные нормы и институты ГП играют неодинаковую роль: одни охраняют отношения

собственности путем их признания, другие обеспечивают необходимые условия

реализации ВП, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для нарушителей

ВП. Поэтому различаются и понятия «охрана прав» и «защита прав». Гражданско-

правовая охрана права собственности и иных ВП осуществляется с помощью всей

совокупности ГПН, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие данных

отношений.

Гражданско-правовая защита ПС и ИВП – более узкое понятие, применяемое только к

случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско-правовых

способов (мер), которые могут быть применены к нарушителям отношений,

оформляемых с помощью вещных прав. Таким образом, ЗПСиИВП является составной

частью защиты ГП, а к числу ГП способов такой защиты можно отнести как

специальные (вещно-правовые), так и общие способы защиты ГП.

В зависимости от характера нарушения ВП и содержания предоставляемой защиты в ГП

применяются различные способы, юридически обеспечивающие интересы собственника

или иного субъекта ВП:

1) Вещно-правовые способы защиты применяются при непосредственном нарушении ПС

или иного ОВП, имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи и

осуществляются с помощью абсолютных исков (иски к любым нарушившим ВП 3 лицам):

а) виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого незаконного владения

– «иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею

несобственнику");

б) негаторный иск («требование об устранении препятствий в осуществлении ПС,

которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом», например,

ограничение доступа к имуществу);

2) Обязательно-правовые способы защиты ИП применяются в случае нарушения ВП

косвенным способом, как последствие нарушения других, чаще всего

обязательственных прав (арендатор, перевозчик, хранитель отказываются вернуть

вещь собственнику или возвращают с повреждением). Такие способы носят

относительный характер и могут иметь своим объектом любое имущество (включая как

вещи, так и различные права). Так как российское ГП не допускает конкуренции

исков, свойственной ААС, то при наличии договорных или обязательственных

отношений должны предъявляться специальные, ОП, а не ВП требования в защиту

своих прав, так как между участниками существуют относительные ПО, а не

абсолютные;

3) Особым иском, используемым обычно для защиты ПС, является требование об

освобождении имущества из под ареста (об исключении имущества из описи). Арест

имущества (опись и запрет им пользоваться) допускаются ГПК в качестве меры,

обеспечивающей исполнение судебного решения или приговора о конфискации. Иногда

в опись ошибочно включают вещи принадлежащие другим лицам, собственники которого

вправе предъявить требование об освобождении этого имущества из-под ареста к

должнику и к кредиторам (осужденному и государству). Это разновидность иска о

признании права;

4) самостоятельную группу представляют иски к публично власти, т.е. требования,

предъявляемые к государственным органам (или ОМСУ):

а) требования о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в

результате незаконных действий (бездействия)

госорганов, ОМСУ или их ДЛ, в т.ч. путем издания Н или НН (ненормативного) акта,

противоречащего закону или иному НПА;

б) требование о признании недействительным ННА ГО или ОМСУ, не соответствующего

законы или иным НПА и нарушающего ВП или незаконно ограничивающего возможность

его осуществления.

В случае когда публичная власть своими правомерными действиями ущемляет права

собственников или иных субъектов ВП применяются специальные меры защиты

(например, национализация, собственник должен подчиниться закону, но вправе

требовать полной компенсации).















42. Обязательственные правоотношения в гражданском праве (понятие, содержание,

основания возникновения, субъекты и объекты).



Обязательство (определение закреплено в п. 1 ст. 307 ГК РФ) - это такое

гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника

исполнения его обязанности. Существо обязательства сводится к обязыванию

конкретных лиц к определенному поведению в рамках имущественного (гражданского)

оборота, т.е. товарообмена. Обязательство в самом общем виде

представляет собой взаимоотношение участников гражданского (экономического)

оборота (товарообмена), урегулированное нормами обязательственного права, т.е.

одну из разновидностей гражданских правоотношений. Содержание всякого

правоотношения, составляют права и обязанности его участников (субъектов). Этим

обязательство отличается от фактических (неюридических) отношений, не

пользующихся признанием со стороны государства и не содержащих в силу этого прав

и обязанностей. Так, закон не придает значения "обязательству" выплатить

карточный "долг". Обязательство является одной из разновидностей

гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс

товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. В этом

качестве они отличаются от гражданских правоотношений неимущественного

характера, которые не приобретают форму обязательств. Обязательства отличаются и

от других имущественных гражданских правоотношений – вещных и исключительных.

Эти гражданские правоотношения, оформляющие принадлежность материальных и

нематериальных благ, по своей юридической природе, являются абсолютными,

поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит неопределенный круг

обязанных лиц, которые должны воздерживаться от неправомерных посягательств на

чужое имущество и не препятствовать управомоченным лицам осуществлять их права.

Предметом вещных правоотношений могут быть только вещи, причем индивидуально

определенные, а предметом отношений "интеллектуальной" и "промышленной

собственности" – выраженные в объективной форме конкретные нематериальные

объекты. Тогда как предметом обязательства является поведение обязанных лиц,

связанное с передачей самых различных объектов имущественного оборота, в том

числе вещей, определенных не только индивидуальными, но и родовыми признаками, с

производством работ, оказанием услуг и т.д. Содержание обязательственного,

как и всякого другого, правоотношения составляют права и обязанности его сторон

(участников). Управомоченная сторона (субъект) обязательства именуется

кредитором, другая сторона – называется должником, т.е. лицом, обязанным к

выполнению долга. Соответственно этому субъективная обязанность должника по

совершению определенных действий (или воздержанию от каких-либо действий) в

обязательственном правоотношении называется долгом, а субъективное право –

правом требования. Таким образом, обязательство представляет собой относительное

гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в

пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного

характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от

должника исполнения его обязанности. Как и другие правоотношения,

обязательства возникают из различных юридических фактов, называемых в праве

основаниями возникновения обязательств (п. 2 ст. 307 ГК). Наиболее

распространенное основание возникновения обязательств составляет договор. В то

же время договорные обязательства составляют основную разновидность

обязательств. Обязательства возникают и из иных, односторонних сделок. Важно

иметь в виду, что обязательственные правоотношения возникают и из сделок, не

предусмотренных законом, но не противоречащих ему и порождающих гражданские

права и обязанности в силу общих начал и смысла гражданского законодательства

(п. 1 ст. 8 ГК). В ряде случаев основаниями возникновения обязательств

становятся акты публичной власти. К их числу относятся, во-первых, правовые акты

государственных органов и органов местного самоуправления ненормативного

(индивидуального) характера, если они прямо названы в этом качестве законом

(п.п. 2 п. 1 ст. 8 ГК). В соответствии со сложившейся системой

обязательственного права обязательства разделяются по различным группам (видам).

В основе их общепринятой систематизации лежит деление большинства обязательств

по основаниям возникновения на две большие группы: договорные и внедоговорные.

Однако такое деление не является всеохватывающим. В частности, за его рамками

остаются обязательства, возникающие из односторонних сделок и из юридических

поступков и событий. Все обязательства разделяются также на

регулятивные (договорные и иные обязательства правомерной направленности) и

охранительные (из причинения вреда и из неосновательного обогащения, по сути

представляющие собой разновидности гражданско-правовой ответственности). По

основаниям возникновения деление обязательств производится на три группы (п. 2

ст. 307 ГК): – обязательства из договоров и иных сделок; – обязательства из

неправомерных действий; – обязательства из иных юридических фактов.

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств

разделяются на типы:

обязательства по передаче имущества в собственность;

обязательства по передаче имущества в пользование;

обязательства по производству работ;

обязательства по реализации результатов творческой деятельности;

обязательства по оказанию услуг;

обязательства из многосторонних сделок.

С точки зрения особенностей гражданско-правового статуса участников обособляются

обязательства, связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской

деятельности. Речь идет об обязательствах, субъектами которых являются

предприниматели – профессиональные участники имущественного оборота. Учитывая

это, закон устанавливает для них некоторые особые правила (в том числе

предусматривающие повышенные требования в вопросах ответственности и т.д.) (ст.

310; ст. 315, п. 2; ст. 401, п. 3; ст. 428 ГК и др.). Наряду с этим выделяются

обязательства с участием граждан-потребителей, в которых они как экономически

более слабая сторона пользуются особой, повышенной правовой защитой. В этих

обязательствах закон в ряде случаев намеренно отступает от основополагающего

частноправового принципа юридического равенства сторон, предоставляя гражданам-

потребителям дополнительные возможности защиты своих прав и интересов, например

путем установления повышенной, в том числе безвиновной, ответственности

предпринимателей (услугодателей) перед потребителями. Среди

внедоговорных (правоохранительных) обязательств выделяется два типа – деликтные

обязательства и обязательства из неосновательного обогащения, внутри которых

имеются отдельные виды (например, обязательства из причинения вреда жизни и

здоровью и обязательства из причинения вреда имуществу). Вместе с

тем договорные обязательства могут быть не только сложными, но и смешанными

(комплексными), состоящими из нескольких различных договорных обязательств.

Например, стороны договора оптовой купли-продажи (поставки) могут одновременно

установить в нем обязательства и по перевозке, и по хранению, и по страхованию

соответствующих товаров. С позиции определенности предмета исполнения выделяются

альтернативные и факультативные обязательства. Обязательства подразделяются

также на основные (главные) и дополнительные (зависимые, или акцессорные).

Дополнительные обязательства обычно обеспечивают надлежащее исполнение главных

обязательств, например обязательства по выплате неустойки или по залогу

имущества обеспечивают своевременный и полный возврат банковского кредита. По

предмету исполнения обособляются денежные обязательства, играющие особую роль в

имущественном обороте.

Обязательства различаются также по иным критериям, в том числе по своим

юридическим особенностям:

содержанию и соотношению прав и обязанностей,

определенности или характеру предмета исполнения,

количеству участвующих субъектов или участию иных лиц.









43. Принципы исполнения обязательств (понятие, виды, содержание).



Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора

конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от

определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности

соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или

НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота.

Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре,

указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и

в надлежащем месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях

освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение

обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на

прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем

часто одностороннюю.

Принципы исполнения обязательств:

а) принцип надлежащего исполнения (соблюдение договорной дисциплины и

действующего законодательства);

б) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства

(запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных –

запрет одностороннего изменения условий договора);

в) принцип реального исполнения (совершение именно тех действий (бездействия),

которые предусмотрены содержанием обязательства);

г) принцип разумности и добросовестности (общие принципы осуществления ГП и

исполнения О – разумный срок, разумная цена, разумные меры);

д) принцип добросовестности и честной деловой практики (МНО);

е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО).

Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что

он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается

перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего

обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно

кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства,

оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение

обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору)

и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается

переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом

3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает

данную ситуацию от договорного обязательства , заранее заключенного в пользу

другого лица.

Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя

из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится

затруднительным или невозможным.

Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты

(дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В

последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные

поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При

невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит

исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется

существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть

определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада).

Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок

для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его

исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное

исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила,

если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его

существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его

ответственность за возникшие у кредитора убытки.

Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может

вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства (обязательство

по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя; кредитные

обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда место исполнения

обязательства невозможно определить, исполнение производится в месте

определяемом ГЗ (ст.316):

а) О по передаче недвижимости – в месте нахождения НД;

б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи

перевозчику, а для О в сфере предпринимательской деятельности – известное

кредитору место изготовления или хранения имущества;

в) для денежных О – место нахождения (жительства) кредитора;

г) для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.













44. Обязательства со множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве

(понятие, виды, содержание).







В простом случае обязательственного отношения участвовали один кредитор

(creditor – reus stipulandi) и один должник (debitor – reus promittendi). «Reus»

от слова «res» сначала означало участвующего в деле как на активной, так и на

пассивной стороне; позднее за словом «reus» сохранилось значение ответчика в

гражданском деле, подсудимого – в уголовном деле. «Promittere» значило обещать,

принимать на себя обязательство; «stipulari» значило выговорить в свою пользу по

любому виду обязательства: должник обещает, кредитор «стипулирует».

Но были обязательственные отношения с несколькими должниками, с несколькими

кредиторами.

Если предмет обязательства был делим, то обязательство дробилось между

несколькими участниками, – долевые обязательства. По Законам XII Таблиц

наследственные долги делились автоматически на доли.

Долевая ответственность действует во всех случаях, когда она законом или

договором не устранена. Nomina ipso iure divisa. Nomen – (от лат. – «имя»,

«запись имени должника в книге римского домохозяина») – долговое требование,

долг.



Солидарная ответственность (от лат. in solidum – «целиком») наступала, если

желали возложить ответственность на каждого из должников во всем объеме или

предоставить право требования каждому из кредиторов во всем объеме. Это должно

было быть положительно оговорено в сделке (договоре, завещании). В этом случае

каждый из нескольких субъектов обязательства обязан был исполнить целиком или

был вправе требовать исполнения целиком с учетом того, что обязательство

подлежало исполнению только единожды.

Солидарные обязательства отличаются от другой разновидности совокупной

ответственности, при которой наступало умножение ответственности. Например, если

несколько человек убили раба или если несколько человек бросили бревно и

задавили раба, то по закону Аквилия 289 г. до н. э. имущественная

ответственность возлагалась на каждого из соучастников. Это положение,

освященное авторитетом старореспубликанских юристов (auctoritate veterum),

покоилось на том, что в данном случае ответственность носила штрафной характер.

«Ex lege Aquilla quod alius praestitit, alium non revelat, cum sit poena» – «То,

что один уплатил по закону Аквилия, не освобождает другого, поскольку речь идет

о штрафе, о наказании».

То же самое наступает по actio furti при ответственности нескольких лиц,

совместно совершивших кражу. Эта кумулятивная ответственность была исключением;

в других деликтных исках, не носивших штрафного характера, наступала

ответственность не по принципу умножения ответственности соучастников, а

солидарная.

Виды солидарной ответственности:

– солидарная в тесном смысле слова, когда удовлетворение, полученное кредитором

от одного из совокупных должников или одним из совокупных кредиторов от

должника, погашало обязательство;

– корреальная, когда предъявление иска кредитором к одному из совокупных

должников или одним из совокупных кредиторов к должнику погашало обязательство.

При наличии нескольких солидарных или корреаль-ных должников говорили о

пассивной солидарности (корреальности), а при наличии нескольких солидарных или

корреальных кредиторов говорили об активной солидарности (корреаль-ности).













45. Прекращение обязательств (понятие, основание, способы, содержание).



Прекращение обязательств — утрата сторонами субъективных прав и обязанностей,

составляющих содержание обязательственного правоотношения:

• кредитор не вправе предъявить должнику требование из обязательства;

• должник не несет ответственности перед кредитором за неисполнение

обязательства.

Основания прекращения обязательства — правопрекращающие юридические факты,

предусмотренные законом или договором:

По воле сторон:

• надлежащее исполнение (ст. 408 ГК); • отступное (ст.409 ГК); • зачет (ст. 410

ГК); • новация (ст. 414 ГК); • прощение долга (ст. 415 ГК)

Независимо от воли сторон: • совпадение должника и кредитора (ст. 413 ГК); •

невозможность исполнения (ст. 416 ГК);

• издание акта государственного органа (ст. 417 ГК) .

• прекращение стороны в обязательстве: в связи со смертью гражданина (ст. 418

ГК), в связи с ликвидацией юридического лица (ст. 419);

Прекращение обязательства оформляется так же, как и его установление. Если при

установлении обязательства должник выдал кредитору долговой документ, кредитор

обязан вернуть его с надписью о прекращении обязательства. При невозможности его

вернуть кредитор обязан удостоверить прекращение обязательства выдачей

соответствующей расписки.

Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном

прекращении обязательства и в случаях, когда оно не было письменно оформлено.

Наличие долгового документа у должника оценивается как возврат его должнику

вследствие исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 408 ГК прекращение обязательства обусловлено не всяким, а

надлежащим исполнением, т.е. соответствующим условиям обязательства, требованиям

законодательства, а при их отсутствии — обычаям делового оборота или обычно

предъявляемым требованиям. Надлежащее исполнение — достижение цели, ради которой

установлено обязательство.

Надлежащее исполнение обязательства оформляется выдачей кредитором должнику

расписки об исполнении либо возвратом должнику долгового документа. При отказе в

их выдаче должник вправе задержать исполнение, а кредитор считается

просрочившим. Надлежащим исполнением считается также внесение долга в депозит

нотариуса или суда, если это допустимо законом.

Обязательство не будет надлежаще выполненным при нарушении должником хотя бы

одного из его условий. В этом случае обязательство не прекращается, а

дополняется новыми обременениями для должника — уплатой неустойки, возмещением

убытков кредитору. Только после совершения должником всех вытекающих из

обязательства действий оно признается прекращенным.

Согласно ст. 409 ГК обязательство может быть прекращено предоставлением взамен

исполнения отступного. Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются

соглашением сторон. Вид отступного может быть различным: передача денег,

предоставление имущества, выполнение работ, оказание услуг и т. д.

Предоставление отступного может быть предусмотрено как при установлении

обязательства, так и в ходе его исполнения.

В соответствии со ст. 410 обязательство прекращается полностью или частично

зачетом встречного требования, срок которого наступил или определен моментом

востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Зачет в отношении обязательства с истекшим сроком исковой давности может быть

применен только при добровольном согласии на это должника. Не допускается зачет

требований:

• с истекшим сроком исковой давности;

• о возмещении вреда жизни и здоровью;

• о взыскании алиментов;

• о пожизненном содержании;

• в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

При уступке требований должник вправе зачесть против требования нового кредитора

свое встречное требование к первому кредитору, если срок его исполнения наступил

до получения должником уведомления об уступке требования.

Прекращение обязательства в соответствии со ст. 413 ГК при совпадении должника и

кредитора в одном лице, которое наиболее часто возникает при правопреемстве:

• наследование должником имущества кредитора;

• реорганизация юридического лица в форме слияния или присоединения лиц, имеющих

взаимные обязательства.

Согласно ст. 414 ГК новация — соглашение сторон о замене первоначального

обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

Особенность новации по отношению к изменению обязательства — стороны специально

договариваются о прекращении ранее действовавшего обязательства и замене его

новым. Новация прекращает и дополнительные обязательства, связанные с

первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Поскольку новое обязательство заменяет первоначальное, недействительность

первоначального означает и недействительность нового обязательства.

Не допускается новация в отношении обязательства по возмещению вреда жизни и

здоровью и по уплате алиментов.

Согласно ст. 415 ГК обязательство прекращается освобождением кредитором должника

от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении

имущества кредитора.

Согласно ст. 416 ГК обязательство прекращается невозможностью его исполнения,

если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Невозможность исполнения должна наступить в силу объективных обстоятельств,

сделавших невозможным исполнение для данного лица. Отсутствие вины доказывается

лицом, нарушившим обязательство.

При виновной невозможности исполнения обязательство не прекращается, а

преобразуется в обязанность для виновной стороны возместить причиненные

контрагенту убытки.

При случайной невозможности исполнения обязательство прекращается. Во взаимном

обязательстве уже произведенное исполнение сохраняет силу при наличии встречного

удовлетворения, а при его отсутствии — подлежит возврату должнику.

Гибель индивидуально-определенной вещи как предмета обязательства, приводит к

невозможности исполнения, и обязательство прекращается. Родовые вещи юридически

заменимы, и пока замена осуществима, обязательство объективно может быть

исполнено, поэтому гибель родовой вещи не означает прекращения обязательства.

Издание акта государственного органа согласно ст. 417 ГК является основанием

прекращения обязательства Законность издания акта можно оспорить в суде. При

признании его недействительным обязательство восстанавливается, если оно не

утратило интерес для сторон. Сторона, понесшая от издания акта убытки, вправе

требовать их возмещения из соответствующей казны.

В соответствии со ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью стороны, с

личностью которой оно неразрывно связано (алименты, выплаты за причинение вреда

здоровью).











46. Способы обеспечения исполнения обязательств (понятие, значение, виды).



Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение

должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Недаром

в русском ГП кредитора в обязательстве традиционно именуют «веритель». Вера

любого кредитора основывается на убеждении, что, вступая в обязательство, он

вступает в ПО которые обеспечиваются принудительной силой государства и

действительно, надлежащее исполнение ГП обязанностей обеспечивается такими

мерами в виде ответственности или защиты. Вместе с тем, практика экономического

оборота показывает, что таких мер во многих случаях недостаточно для

удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого нарушены

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Вследствие

этого, в механизме ГП регулирования, используются правовые средства обеспечения

исполнения обязательств, которые в действующем российском ГЗ закреплены в нормах

гл.23 (ст.329-381).

К таким специальным способам исполнения обязательств относятся неустойка,

залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия,

задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Суть

специальных способов обеспечения ИО можно объяснить следующим образом: кредитор,

вступая в обязательство кредитует должника (предоставляет имущество). При этом

кредитор заключает с должником или 3 лицом соглашение о том, чтобы ему

предоставили дополнительный (сверх гарантий выданных должником) кредит – личный

или реальный, который предоставляется в силу предписания закона при наступлении

определенных ЮФ. Личный кредит – когда личную ответственность помимо должника

принимает на себя 3 лицо (поручительство, банковская гарантия). Реальный кредит

– выделение из имущества известного лица отдельного объекта, которое

удовлетворит кредитора, в случае неисполнения должником обязательства (задаток,

залог, удержание). Помимо этого, исполнение обязательства обеспечивается также

санкцией в виде возмещения убытков за НИ или ННИ обязательства, а также

дополнительной санкцией – неустойкой, которая является элементом самого

обеспечиваемого обязательства.

Виды способов обеспечения обязательств:

1) Акцессорные способы, т.е. дополнительные (задаток, поручительство, залог,

удержание). Соглашение об установлении одного из названных способов ОИО

порождает принадлежностное (акцессорное) обязательство, призванное обеспечить

исполнение основного (главного) обязательства.

Правила:

а) недействительность основного О влечет НД дополнительного;

б) НД соглашения об обеспечение ИО не влечет НД самого обязательства;

в) при переходе права требования к новому кредитору переходят права,

обеспечивающие исполнение основного обязательства.

2) Неакцессорные способы – это такие обязательства, которые не зависят от

основного обязательства, в обеспечение которого они выданы (банковская

гарантия). Такие обязательства просто являются взаимосвязанными с основными.

Обеспечительное обязательство действительно. Даже в случае признания НД

основного.

3) Меры оперативного воздействия – это реально закрепленные в ГЗ или в договоре

правовые конструкции обеспечивающие исполнение обязательств (односторонний отказ

от нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза до полной

оплаты).

4) Гарантийная передача права собственности (в зарубежном праве), при которой

право собственности на определенные вещи временно передается кредитору в

обеспечение погашения долга, а при надлежащем исполнении обязательства, ПС

возвращается должнику.

5) Договор репо – это сделка купли-продажи ЦБ, содержащая обязательство продавца

выкупить их обратно в определенный срок по заранее фиксированной цене (цены

фиксируются так, что продажная цена является суммой кредита, а выкупная – суммой

кредита и процентов).

6) Сделки совершенные под отлагательным условием, например, в целях обеспечения

ИО по кредитному договору заемщик продает кредитору под отлагательное условие

определенное имущество, которое переходит в собственность кредитора при условии

неисполнения заемщиком-продавцом своих обязательств по кредитному договору

(договора цессии, аренды, доверительного управления имуществом).

7) Разнообразные конструкции предварительного договора купли-продажи. Цессии,

залога, аренды, доверительного управления и т.п., заключаемые как под условием,

так и без такового.











47. Неустойка как способ обеспечения обязательств.



Неустойкой (штрафом, пеней) признается опре¬деленная законом или договором

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения обя¬зательства, в частности в случае просрочки

исполне¬ния.

Отличительные черты неустойки:

• размер неустойки известен сторонам уже в мо¬мент возникновения

обязательства;

• неустойка взыскивается за сам факт наруше¬ния обязательства, независимо

от того, причинены ли реально кредитору убытки;

• возможность для сторон самостоятельно уста¬навливать размер неустойки,

условия и порядок ее взыскания (разумеется, с учетом законодательных

ограничений);

• соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме

независимо от формы основ-ного обязательства;

• суд вправе уменьшить неустойку, если она несо¬размерна последствиям

нарушения обязательства,

• неустойка - это мера гражданско-правовой ответ¬ственности.

Виды неустойки:

• по источнику установления:

- договорная,

- законная, то есть неустойка, определенная в за¬коне. Она применяется

независимо от того, преду-смотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Размер законной неустойки не может быть уменьшен, но может быть увеличен по

соглашению сторон, если закон этого не запрещает;

•в зависимости от соотношения с взыскани¬ем убытков:

- зачетная - убытки возмещаются в части, не по¬крытой неустойкой.

- штрафная - убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки;

- альтернативная - по выбору кредитора взы¬скиваются либо убытки, либо

неустойка;

- исключительная - взыскивается только неус¬тойка, но не убытки.

УДЕРЖАНИЕ

Удержание - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у

которого на-ходится вещь, подлежащая передаче должнику или третьему лицу,

указанному должником, вправе в слу¬чае неисполнения должником в срок

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору свя¬занных с ней

издержек и других убытков удерживать ее, пока соответствующее обязательство не

будет исполнено. В предпринимательских отношениях удерживанием могут

обеспечиваться и др. требования (ст. 353 ГК).

В предпринимательской сфере правом удерживания могут обеспечиваться любые

обязательства.

Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижимая вещь. Не могут быть

удержаны деньги, ЦБ, результаты интеллектуальной деятельности.

Право удержания возникает на основании:

- закона

- договора

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после

того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее при¬обретены

третьим лицом. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее

стои¬мости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требовании,

обеспеченных залогом.

ЗАДАТОК

Задаток - способ обеспечения исполнения обяза¬тельства, при котором денежная

сумма, признавае¬мая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет

причитающихся с нее по договору пла-тежей другой стороне в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта

сумма считается уп-лаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Функции задатка:

• платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному

обязательству);

• удостоверчтельная (задаток выдается в под¬тверждение заключения

договора);

• обеспечительная (задаток зачитывается в счет основного обязательства и в

этой части гаранти¬рует его исполнение). Если за неисполнение до¬говора

ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если

ответственна сторо¬на, получившая задаток, то она обязана уплатить другой

стороне двойную сумму задатка;

• компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора,

обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не

предусмотрено договором).













48. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие, основание,

виды, договор о залоге).



Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Задаток и удержание.

Залог - способ обеспечения исполнения обя¬зательства, при котором кредитор имеет

право в слу¬чае неисполнения должником

обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимо-сти

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому

принадлежит это имущество. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно

имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойки и т.п.

Особые виды залога:

• ипотека - залог недвижимости;

• залог вещей в ломбарде - в этом случае даже если сумма, вырученная от продажи

заложенного имущества, недостаточна для удовлетворения тре¬бований

залогодержателя (то есть ломбарда), по-следний we вправе обратить взыскание на

иное имущество должника;

• залог товаров в обороте - в этом случае до¬пускается изменение состава и

натуральной формы предмета залога (товарных запасов, сырья и т. п.) при условии,

что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

Залог может возникнуть:

• в силу договора;

• на основании закона при наступлении указанных в нем основании, если законом не

предусмотрено иное, то к этой разновидности залога применяются нормы о залоге,

возникающем в силу договора.

Предмет залога:

• вещи, кроме изъятых из оборота, если иное непредусмотрено договором, они

остаются у залогода-теля, кроме недвижимости и товаров обороте, ко¬торые никогда

не передаются залогодержателю;

• ипотека земельного участка не распростра¬няется на находящуюся на нем

недвижимость;

• ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой

земельного уча-стка, на котором они находятся, или принадлежаще¬го залогодателю

права аренды этого участка;

• имущественные права, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью

кредитора, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом; при

залоге имущественного права, удосто¬веренного ценной бумагой, она передается

залогодержателю либо в депозит нотариуса, если догово¬ром не предусмотрено иное.

- Закон допускает перезалог уже заложенного имущества (ст. 324 ГК).

- Замена предмета залога допускается только с со¬гласия залогодержателя, если

законом или догово¬ром не установлено иное.

- Залог обеспечивает требование в том объеме, ка¬кой оно имеет к моменту

удовлетворения, включая проценты, неустойки и т. п.

Форма договора о залоге:

• обязательная письменная форма;

• обязательное нотариальное удостоверение до¬говора о залоге недвижимости

(ипотеке), а также о залоге движимого имущества или прав на имущест¬во в

обеспечение обязательств по нотариально удостоверенному договору;

• обязательная государственная регистрация до¬говора об ипотеке.

Содержание договора о залоге:

• условие о предмете договора и его оценке;

• существо, размер и срок исполнения обязатель¬ства, обеспечиваемого залогом;

• указание на то, у какой стороны находится заложенное имущество.

Стороны залогового обязательства: залогода¬тель - лицо, предоставившее имущество

в залог; залогодержатель - лицо, получившее имущество в залог (кредитор по

основному обязательству).

Залогодатель вправе:

• пользоваться предметом залога;

• распоряжаться предметом залога с разрешения залогодержателя.

Обязанности лица, у которого находится предмет залога (залогодателя или

залогодержателя), по обес¬печению сохранности предмета залога:

• страховать за счет залогодателя заложенное имущество;

• принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества,

для защиты его от посягательств и требовании со стороны третьих лиц;

• немедленно уведомлять другую сторону о воз¬никновении угрозы утраты или

повреждения зало-женного имущества.

Залог прекращается:

• с прекращением обеспеченного залогом обяза¬тельства;

• при продаже с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда

его реализация оказалась невозможной;

• по требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения

заложенного имущества,

• в случае гибели заложенной веши или прекраще¬ния заложенного права, если

залогодатель не вос-пользовался правом восстановления предмета зало¬га или

правом на его замену.











49. Задаток и удержание как способы обеспечения обязательств.



ЗАДАТОК

Задаток - способ обеспечения исполнения обяза¬тельства, при котором денежная

сумма, признавае¬мая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет

причитающихся с нее по договору пла-тежей другой стороне в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта

сумма считается уп-лаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Функции задатка:

• платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству);

• удостоверчтельная (задаток выдается в под¬тверждение заключения договора);

• обеспечительная (задаток зачитывается в счет основного обязательства и в этой

части гаранти¬рует его исполнение). Если за неисполнение до¬говора ответственна

сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если ответственна

сторо¬на, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную

сумму задатка;

• компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана

возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не

предусмотрено договором).



УДЕРЖАНИЕ

Удержание - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у

которого на-ходится вещь, подлежащая передаче должнику или третьему лицу,

указанному должником, вправе в слу¬чае неисполнения должником в срок

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору свя¬занных с ней

издержек и других убытков удерживать ее, пока соответствующее обязательство не

будет исполнено. В предпринимательских отношениях удерживанием могут

обеспечиваться и др. требования (ст. 353 ГК).

В предпринимательской сфере правом удерживания могут обеспечиваться любые

обязательства.

Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижимая вещь. Не могут быть

удержаны деньги, ЦБ, результаты интеллектуальной деятельности.

Право удержания возникает на основании:

- закона

- договора

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после

того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее при¬обретены

третьим лицом. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее

стои¬мости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требовании,

обеспеченных залогом.















50. Поручительство, банковская гарантия как способы обеспечения исполнения

обязательств.



Поручительство - способ обеспечения исполне¬ния обязательства, при котором

поручитель обязыва-ется перед кредитором другого лица отвечать за ис¬полнение

последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства должен

быть совершен письменно.

Права поручителя:

• право выдвигать возражения, которые мог бы представить должник против

требований кредитора, даже если должник признал свой долг или отказался от

возражений;

• к поручителю, исполнившему обязательство, пе¬реходят права кредитора по этому

обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержа¬телю, в том

объеме, в котором поручитель удовле-творил требования кредитора;

• право требовать от должника проценты на сумму, выплаченную кредитору, и

возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Ответственность поручителя:

• поручитель и должник отвечают перед креди¬тором солидарно, если законом или

договором не предусмотрена субсидиарная (дополнительная) от¬ветственность

поручителя,

• поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательства должником (если иное не предусмотрено договором).

Поручительство прекращается:

• с прекращением обеспеченного им обязательства;

• в случае изменения обязательства, влекущего неблагоприятные последствия для

поручителя, без его согласия;

• с переводом на другое лицо долга по обеспечен¬ному поручительством

обязательству, если поручи-тель не дал согласие отвечать за нового должника;

• если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником

или поручителем,

• по истечении указанного в договоре срока, на которое оно дано;

• если такой срок не установлен, то, если кредитор в течение одного года со дня

наступления срока обя¬зательства не предъявит иска к поручителю;

• если срок исполнения основного обязательства не может быть определен или

определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не

предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора

поручительства.

Банковская гарантия - способ обеспечения обя¬зательства, при котором банк, иное

кредитное или страховое учреждение (гарант) дает по просьбе другого лица

(принципала) письменное обязательст¬во уплатить кредитору принципала

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обяза-тельства

денежную сумму по представлении бене¬фициаром письменного требования о ее

уплате.

Отличительны черты банковской гарантии:

• обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного

обязательства, в обеспечение которого банковская гарантия выдана, поэтому не¬

действительность или прекращение основного обяза¬тельства не влечет

недействительности или прекра¬щения банковской гарантии;

• гарант всегда обязан уплатить бенефициару по его письменному требованию ту

сумму, которая была предусмотрена гарантией;

• отказ гаранта от уплаты возможен, если требова¬ние или приложенные к нему

документы не соответ-ствуют условиям гарантии либо предоставлены га¬ранту по

окончании определенного в гарантии срока;

• банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не

предусмотрено иное;

• за выдачу банковской гарантии принципал вы¬плачивает гаранту вознаграждение;

• принадлежащее бенефициару по банковской га¬рантии право требования к гаранту

не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное;

• соглашением гаранта с принципалом определя¬ется право гаранта потребовать от

принципала в порядке регресса суммы, уплаченные бенефициару по банковской

гарантии.

Банковская гарантия прекращается:

• уплатой бенефициару выданной суммы;

• окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

• вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее

гаранту;

• письменным заявлением бенефициара об осво¬бождении гаранта от его

обязательства.







51. Гражданско-правового договор.

Договор - соглашение двух или более сторон, направленное на установление,

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе в области

хозяйственных отношений.

Система договорных отношений предполагает широкое использование предприятиями в

предпринимательской деятельности различных гражданско-правовых договоров.

Договор по отношению к различным взаимоотношениям предприятий принимает

различные формы, важнейшими из которых являются следующие: купля-продажа,

поставка продукции производственно - технического назначения, подряд, аренда,

перевозка грузов, оказание услуг, аренды (лизинга), договор на проведение

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поручение, комиссия и

др. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух, трех

или более сторон. Положения ГК РФ о договорах основаны на трех началах:

1) свободе договора;

2) защите стороны договора;

3) укреплении договорной дисциплины между партнерами.

Не допускается принуждения к заключению договора, за исключением случаев, когда

обязанность заключить договор предусмотрена законодательством. Договор должен

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными

правовыми актами, действующими в момент его заключения. Если после заключения

договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные,

чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его

действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров

Возмездный договор - договор, по которому сторона должна получить плату или иное

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездным

является договор, по которому одна из сторон обязуется предоставить что-либо

другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, а в

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.

п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными

органами.

В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть

определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено

по цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за

аналогичные товары, работы или услуги. Спор о порядке и сроках согласования

цены, возникший при заключении договора, может быть передан в арбитражный суд.

Арбитражными судами подлежат рассмотрению по существу также споры, возникшие при

заключении договора по вопросу применения при расчетах регулируемой или

договорной цены; по цене с предприятиями, допустившими нарушения

антимонопольного законодательства, к которым применены в установленном порядке

меры воздействия.

Содержание ГПД - это совокупность согласованных его сторонами условий,

закрепляющих права и обязанности контрагентов и составляющие содержание

договорного обязательства. Условия в ГПД излагаются в виде отдельных пунктов.

Приложения и дополнения – в качестве частей ГПД. Существенными условиями ГПД

признаются все условия, которые требуют согласования, ибо при отсутствии

соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным,

т.е. несуществующим (ст.432). Это: условия о предмете договора; условия прямо

названные в законе или иных НПА как существенные; условия обязательные для

данного вида договора; условия, относительно которых по заявлению одной из

сторон должно быть достигнуто соглашение. Иные условия ГПД: конкретизирующие

срок исполнения; оговаривающие дополнительные вопросы качества, комплектности и

т.д.; условия об ответственности и другие.

Виды ГПД:

1) Соглашения (сделки) –

а) реальные (помимо соглашения, либо предается вещь, либо совершаются

определенные действия) и консенсуальные (порождающие ГП и О сразу по заключению

соглашения) сделки;

б) возмездные (содержит встречные обязательства сторон по предоставлению

материального или иного блага) и безвозмездные (отсутствует встречное

удовлетворение другой стороны) сделки;

в) каузальные (четко определена правовая цель, которая преследуется: Д купли-

продажи – конкретный товар) и абстрактные (оторвана от своего основания, ее

действительность не зависит от цели сделки: выдача векселя) сделки,

г) фидуциарные (основанные на особых, лично-доверительных отношениях -

поручение) сделки. Возмездные сделки бывают: меновые и рисковые или алеаторные

(пари и сделки по проведению игр).

2) Договорные обязательства:

а) по направленности на определенный результат, различают договора направленные

на передачу имущества: в собственность (или иное ВП), в пользование, на

производство работ, на оказание услуг;

б) односторонние и двусторонние;

в) договоры в пользу 3 лица;

г) дополнительные или акцессорные (обеспечивающие исполнение основных: залог,

поручительство);

д) по субъектному составу: предпринимательские и с участием граждан-

потребителей;

е) поименованные (названные в ГЗ) и непоименованные (законом не названные, но не

противоречащие общим началам и смыслу ГЗ);

ж) имущественные (оформляющие акт товарообмена: обязательственные и вещные

(дарение – момент заключения Д совпадает с моментом исполнения)) и

организационные (не обмен, а его организация: предварительный Д, генеральный Д,

УД);

з) публичный договор;

и) договор присоединения.













52. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора.

Основаниями для расторжения (изменения) договора служат: соглашение сторон,

существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные

законом или договором. Расторгнуть или изменить можно только такой ГПД, который

признается действительным и заключенным.

а) Соглашение сторон – это основной способ РиИ ГПД. Законом могут быть

установлены ограничения для некоторых ГПД, например: договор в пользу 3 лица – с

момента выражения 3 лицом своего намерения воспользоваться правом по договору,

он может быть расторгнут (изменен) только с его согласия.

б) Судом по требованию одной из сторон: в случае нарушения условий договора

другой стороной, квалифицируемые как существенные (нарушение влекущее для

контрагента такой ущерб, что он в значительной мере лишается того, на что был

вправе рассчитывать при заключении договора – найм жилья – при не поступлении

платы в течение 6 месяцев);

в) Судом в случаях прямо предусмотренных ГК, другими законами или договором

(включение в договор условия, явно обременительных для присоединившейся

стороны);

г) Судом, на основе одностороннего права расторжения или изменения ГПД

предусмотренного договором или законом (договор поручения).

Порядок расторжения или изменения ГПД: Зависит в основном от применяемого

способа расторжения или изменения договора. По соглашению сторон – применяется

форма идентичная той, по которой ГПД заключался. Договором или обычаем делового

оборота может быть предусмотрена иная форма Р или И ГПД. В судебном порядке –

должна предшествовать досудебная процедура урегулирования спора, заключающаяся в

направлении контрагенту предложения изменить или расторгнуть ГПД. Иск в суд

предъявляется в следующих случаях: а) отказ контрагента от расторжения или

изменения ГПД; б) неполучение ответа в течении 30 дней, если иной срок не

установлен законом, договором или не содержался в предложении. Р или И ГПД в

следствие одностороннего отказа одной из сторон – необходимо обязательное

письменное уведомление контрагента. Указанное требование признается соблюденным,

если одна сторона в любой форме (почта, телеграф, телетайп, телефон и т.д.)

уведомлена об отказе от исполнения условий договора другой стороной.

Последствия расторжения или изменения ГПД: а) прекращаются или изменяются

обязательства, возникающие из этого ГПД; б) определяется судьба исполненного по

договору до момента его расторжения (изменения); в) решается вопрос об

ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора.

Момент с которого обязательства считаются измененными или прекращенными зависят

от того как осуществлено И или Р ГПД: а) по соглашению сторон – с момента

заключения соглашения об И или Р ГПД и определяется правилами установленными для

определения момента заключения ГПД; б) по решению суда (по требованию одной из

сторон) – с момента вступления решения суда в законную силу; в) вследствие

одностороннего отказа в случаях предусмотренных законом или договором – с

момента уведомления об отказе от договора.

Что касается исполненного по договору (переданного имущества, выполненной

работы, оказанной услуги и т.п.), стороны лишены права требовать возвращения

того, что было ими исполнено до И или Р ГПД. Данная норма диспозитивна и

сторонами или законом может быть установлен иной порядок.

Р или И ГПД может сопровождаться предъявлением одной из сторон другой стороне

требования о возмещении причиненных этим убытков (в случае, если это произошло

вследствие существенного нарушения условий договора одной стороной).

Особый случай представляет собой расторжение или изменение ГПД в связи с

существенным изменением обстоятельств (ст.451).







53. Гражданско-правовая ответственность .

Гражданско-правовая ответственность вид юридической ответственности.

Ответственность - определенные неблагоприятные последствия, возлагаемые на лицо,

нарушив- шее обязательство. Гражданско-правовая ответственность применяется для

защиты гражданских прав и имеет прежде все- го предупредительно-воспитательное

значение. Для гражданско-правовой ответственности характерно принуждение к

несению отрицательных имущественных последствий, возникающих в связи с

неисполнением, ненадлежащим исполнением обязанностей из договора и из причинения

внедоговорного вреда. Имущественные потери должны быть переложены на нарушителя

для восстановления имущественного положения потерпевшей стороны. Форма

гражданско-правовой ответственности - форма выражения каких-то дополнительных

обременении, возлагаемых на правонарушителя (на- пример, возмещение убытков,

уплата неустойки, отобрание вещи и др.). Состав гражданского правонарушения -

совокупность условий, необходимых для привлечения к ответственности. В состав

гражданского правонарушения включаются противоправность, вина, вред и причинная

связь. Ответственность в некоторых случаях возможна при отсутствии большинства

элементов состава. Противоправность - несоответствие поведения лица закону или

договору, влекущее за собой нарушение имущественных или неимущественных прав

другого лица. Противоправное поведение может быть как действием, так и

бездействием. Противоправность действия (бездействия) является обязательным

условием для привлечения к ответственности. Как осознанность, так и

неосознанность по- ведения не влияют на противоправность. Вина - психическое,

умышленное или неосторожное отношение субъекта к своему поведению и его

результату. Виновным в совершении правонарушения может быть не только гражданин,

но и юридическое лицо. Вина юридического лица заключается в вине любого его

работника, исполняющего обязательство организации. Умысел выражается в

предвидении правонарушителем вредного результата и желание или сознательное

допущение его наступления. Неосторожность - сторона предвидит возможность

наступления вредного результата, но легко- мысленно рассчитывает на его

предотвращение либо не предвидит возможности наступления таких последствий, хотя

может и должна предвидеть их. Вред - всякое умаление охраняемого законом блага.

Вред, носящий имущественный характер, носит название ущерба. Причинная связь -

связь между противоправным деянием и наступившими последствиями. Виды

гражданско-правовой ответственности: 1) договорная (санкция за нарушение

договорного обязательства) и внедоговорная (применяется к правонарушителю, не

состоящему с потерпев- шим в договорных отношениях); 2) долевая, солидарная и

субсидиарная ответственность. Освобождение от ответственности возможно при

отсутствии условий привлечения к ней: если неисполнение обязательства и

причинение вреда были правомерными; если нет убытков, подлежащих возмещению;

если убытки не находятся в причин- ной связи с поведением ответственного лица;

если нет вины нарушителя (исключая случаи, когда за- коном или договором

предусматривается ответственность независимо от вины).





54. Общие положения о договоре купли-продажи.

Правовой формой реализации продукции выступает Договор купли-продажи, который

относится к числу договоров, направленных на получение прибыли. Договор купли-

продажи регулируется гл. 30 ГК РФ «Купля-продажа», а также другими законами,

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами

отдельных министерств и ведомств, обычаями делового оборота. Договор купли-

продажи - это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется

принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). Предметом

договора купли-продажи являются любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в

собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут сделаны или

приобретены продавцом.

Существенные условия договора купли-продажи:

1) наименование товара;

2) количество товара.

Цена товара в договоре купли-продажи определяется по соглашению сторон. При

отсутствии в договоре условия о цене, она определяется как цена, обычно

взимаемая в сходных условиях за аналогичный товар. Основная обязанность продавца

по договору купли-продажи - передать товар в строгом соответствии с условиями

договора.

Моментом исполнения продавцом обязанности по передаче товара считается:

1) момент вручения товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность

продавца по доставке товара;

2) момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен

быть передан покупателю в местонахождении товара;

3) во всех иных случаях момент сдачи товара перевозчику или организации связи

для доставки получателю.

Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, кроме случаев,

когда покупатель согласится принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены

товара; расторжения договора купли-продажи и возмещения причиненных убытков.

Вместе с передачей товара продавец обязан передать покупателю его принадлежности

и относящиеся к нему документы. Обязанность покупателя состоит в совершении

действий по принятию товара в свое ведение. Покупатель обязан принять товар, за

исключением случаев, когда законом ему предоставлено право потребовать замены

товара или отказаться от исполнения договора. Договор купли-продажи -

консенсуальный двусторонний договор. Общие нормы о договоре купли-продажи

применяются также к купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, если

законом не установлены специальные правила их купли-продажи. Если иное не

вытекает из содержания или характера имущественных прав, то и к купле-продаже

применяются общие нормы о договоре купли-продажи.

Общие положения о договоре купли-продажи применяются к отдельным его видам

(розничной купле-продаже, поставке, поставке для государственных нужд,

контрактации, энергоснабжению, продаже недвижимости, продаже предприятия), если

иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.





55. Договор розничной купли-продажи

Договор розничной купли-продажи – договор, по которому одна сторона (продавец -

индивидуальный предприниматель) обязуется передать другой стороне (покупателю)

товар для личного, семейного или домашнего пользования. Сторонами договора

являются юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую

деятельность, и гражданин. Предметом договора могут быть существующие вещи и те,

которые будут произведены. При достижении сторонами соглашения и выдаче

продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара (кассового или

товарного чека), договор считается заключенным. Договор заключается в форме

публичной оферты - предложения о заключении договора, содержащего все

существенные условия, обращенного к неопределенному кругу лиц, которое может

быть акцептовано в любой момент только одним лицом.

Продавец обязан представить покупателю информацию о товаре до заключения

договора. Информация должна быть полной и достоверной и содержать:

1) наименование товара;

2) наименование и местонахождение изготовителя;

3) потребительские свойства товара;

4) правила и условия использования;

5) гарантийный срок;

6) срок годности.

Сведения отображаются в технической документации, которая прилагается к товару,

на этикетках, маркировкой или иным способом.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом. Она

устанавливается для всех покупателей по общему правилу. Оплата производится в

момент заключения договора. Объявленная при заключении договора цена не подлежит

изменению. Договором может быть предусмотрена предварительная оплата, продажа в

кредит. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента приобретения

непродовольственного товара обменять купленный товар на аналогичный, но других

размеров, формы, расцветки и комплектации. Не подлежат обмену продовольственные

товары. Покупатель при обмене доплачивает разницу, если аналогичный товар

дороже, если дешевле, то продавец возмещает разницу. Понесенные покупателем

убытки не возмещаются. Продавец обязан предупреждать покупателя о явных и

скрытых недостатках товара. Покупатель, который приобрел товар ненадлежащего

качества, вправе требовать.

1) замены товара;

2) уменьшения покупной цены;

3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков;

4) возмещения расходов по устранению недостатков.

Обнаруженные недостатки должны быть удалены незамедлительно. По договору

недостатки устраняются в семидневный срок с момента предъявления требования, а

при необходимости дополнительной проверки качества - в течение двадцати дней. За

нарушение сроков и невыполнение требований потребителя о предоставления ему

аналогичного товара продавец уплачивает покупателю неустойку за каждый день

просрочки в размере одного процента от цены товара. При обмене товара

ненадлежащего качества может производиться перерасчет цены. Продавец не должен

возмещать разницу в цене, если она понижалась, а покупатель, если цена

повысилась. Неисполнение продавцом обязательств по возмещению убытков и уплате

неустойки не освобождает его от исполнения обязательств в натуре.







56. Договор поставки

Договор поставки - один из договоров, наиболее широко применяемых в

предпринимательской деятельности. Это не самостоятельный вид договора, а

разновидность договоров купли-продажи. Договор поставки предусматривает, что

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется

передать в обусловленный срок производимые или закупаемые товары покупателю для

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных

с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Основные признаки:

1) правовой статус поставщика. В качестве продавца (поставщика) в договоре

поставки выступает предприниматель. Это может быть коммерческая организация,

юридическое лицо либо гражданин (индивидуальный предприниматель).

Поставщик продает либо производимые им товары, либо товары, закупленные им для

продажи;

2) цель приобретения товара. Товар приобретается либо для использования в

предпринимательской деятельности, либо в деятельности, не связанной с личным,

домашним, семейным использованием товара;

3) срок исполнения обязательства поставки наряду с наименованием и количеством

товара приобретает значение существенного условия договора;

4) по договору поставки возможна оптовая продажа товаров единовременно (в срок)

либо отдельными партиями в течение длительного периода в обусловленный срок;

5) момент заключения договора и момент его исполнения, как правило, не

совпадают. Стороны при заключении договора выбирают любую из форм расчетов. При

отсутствии в договоре условия о форме расчетов расчеты осуществляются платежными

поручениями.

Важное значение имеет в договоре определение срока и порядка оплаты товаров. При

этом может быть предусмотрена оплата как до, так и после передачи товара. Если в

договоре предусмотрена предварительная оплата товаров, то стороны могут

обусловить конкретную дату передачи товаров, исчисляемую со дня поступления

денежной суммы на счет поставщика. Любое изменение цены допускается только по

соглашению сторон договора.

Ответственность по договору поставки наступает в случае нарушения сроков

поставки или недопоставки товаров, в этом случае с поставщика взыскивается

установленная законом или договором поставки неустойка до момента фактического

исполнения обязательств.

В случае поставки товара ненадлежащего качества покупатель вправе предъявить

поставщику требования: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного

устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на

устранение недостатков товара. Расторжение договора поставки или одностороннее

его изменение допускается в случаях существенного нарушения условий договора

одной из сторон: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые

не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного

нарушения сроков поставки товаров; неоднократного нарушения сроков оплаты

товаров и т. д. Договор составляется в двух экземплярах, все изменения и

дополнения должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими

сторонами.





57. Договор энергоснабжения. Договор контрактации

Договор энергоснабжения - вид договора купли-продажи, по которому

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечить

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением

энергии. Публичный договор заключается со всеми потребителями энергии, но при

наличии определенных предпосылок, которые обусловлены, прежде всего,

особенностями и физическими свойствами предмета договора энергии, процесс

производства которой жестко связан с потреблением.

Например, электроэнергию невозможно накапливать в значительных объемах,

«складировать», ее выработка практически равна потребленной. Этим вызван ряд

особенностей договора энергоснабжения, отличающих его от других видов договора

купли - продажи и прежде всего от договора поставки. Передавать энергию от

энергоснабжающей организации до потребителя возможно лишь при наличии

присоединенной сети. Энергоснабжающая организация объективно заинтересована,

чтобы у партнера (потребителя энергии) были исправными энергопотребляющее

оборудование, сети, приборы, соблюдался заданный режим потребления энергии. В

этом заинтересован и сам потребитель, поскольку иначе невозможно удовлетворить

его потребность в энергии. Заключение договора энергоснабжения возможно, если

потребитель выполнил технические условия по присоединению энергопринимающего

устройства к действующим энергетическим сетям, что должно быть удостоверено

органами Госэнергонадзора, а также при условии обеспечения учета потребляемой

энергии.

При заключении и исполнении договора энергоснабжения, кроме норм ГК РФ (ст.

539), применяются общие положения о договоре, законы, указы Президента РФ,

постановления Правительства РФ, а также правила пользования электрической

энергией, устанавливающие условия энергоснабжения.

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или

соглашением сторон. Государственное регулирование тарифов на электрическую и

тепловую энергию осуществляют Федеральная и региональные энергетические

комиссии. При нарушении обязательств по договору энергоснабжения каждая сторона

несет ограниченную ответственность, установленную ст. 547 ГК РФ: право стороны

требовать в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

договору энергоснабжения возмещения только реального ущерба, т. е. понесенных

расходов и стоимости поврежденного или утраченного имущества.

Все имущественные споры по данному договору разрешаются в соответствующих

судебных и арбитражных органах. Договор заключается на определенный срок,

вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за

месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от

настоящего договора или его пересмотре.

Договор контрактации - соглашение, по которому производитель

сельскохозяйственной продукции обязуется передать произведенную

сельскохозяйственную продукцию заготовителю для переработки или продажи, а

заготовитель обязуется принять и оплатить ее

Производитель - юридическое лицо, выращивающее или производящее

сельскохозяйственную продукцию, либо гражданин, занимающийся предпринимательской

деятельностью. Заготовитель - коммерческая организация или индивидуальный

предприниматель, закупающие сельскохозяйственную продукцию для последующей

продажи или переработки. Предмет договора - сельскохозяйственная продукция,

сырье и продукты их переработки. Момент заключения договора и его исполнение не

совпадают. Количество передаваемой сельскохозяйственной продукции не всегда

выражается точной цифрой, а ассортимент выращиваемых товаров определяется

заготовителем до посева. Продавец может потребовать от покупателя получения

сельскохозяйственной продукции непосредственно у производителя, вывоза ее своими

средствами, возврата отходов от переработки. Договор контрактации -

разновидность договора купли-продажи и договора поставки.

Количество продукции, подлежащее передаче, может определяться не в точных

размерах, а в двух предельных цифрах - наименьшей и наибольшей. Заготовитель не

вправе отказываться от принятия наибольшего количества, а производитель

продукции вправе сдать меньшее количество из указанного в договоре. Заготовитель

не может отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции при доставке ее

производителем в местонахождение заготовителя или в иное указанное им место.

Отказ возможен в случае несоответствия продукции условиям договора о количестве,

ассортименте, таре и упаковке. Заготовитель обязан возвратить производителю

отходы от переработанной продукции. При отказе возвращения отходов бремя

доказывания невозможности возврата отходов лежит на заготовителе.

Обстоятельства непреодолимой силы - природные стихийные явления, резкие

температурные колебания, влекущие гибель урожая или его позднее созревание,

пожары, уничтожившие урожай, градобитие, паводки или наводнения - освобождают

производителя от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

Устанавливается повышенная ответственность заготовителя за несвоевременную

оплату закупленной сельскохозяйственной продукции. Заготовитель уплачивает

производителю продукции пеню в размере 2% от суммы несвоевременно оплаченной

продукции за каждый день просрочки платежа, а при просрочке оплаты более

тридцати дней - в размере 3%. При этом взыскание пени производится в

безакцептном порядке банком заготовителя (покупателя). Предусматривается

неустойка за виновное неисполнение обязательств производителем

сельскохозяйственной продукции по ее передаче в обусловленный срок. Неустойка 50

проц.





58. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.

Договор продажи недвижимости - договор, по которому одна сторона (продавец)

обязуется передать в собственность другой стороны (покупателю) недвижимое

имущество. Недвижимым имуществом являются земельные участки, здания, сооружения,

квартиры, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические

объекты.

Право собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления на

недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации. Договор

купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента его подписания.

Исключение составляют договор продажи жилых помещений и договор купли-продажи

предприятия, так как они подлежат государственной регистрации, которая

проводится специальным учреждением юстиции по местонахождению недвижимого

имущества. При купле-продаже недвижимости момент заключения договора и момент

перехода права собственности на нее не совпадают. До регистрации перехода права

собственности покупатель, получив предмет договора, не вправе им распоряжаться,

а продавец теряет право распоряжаться этим имуществом. При покупке недвижимости

покупатель одновременно с приобретением права собственности приобретает

соответствующие права на земельный участок. В случае, если продавец недвижимости

является собственником земельного участка, он вправе продать его либо передать

покупателю на праве аренды или пользования. Если продавец недвижимости не

является собственником земельного участка, к покупателю переходят права

пользования земельным участком, что принадлежали самому продавцу. При продаже

недвижимого имущества указываются его местоположение, наименование, назначение и

площадь. При отсутствии данных о предмете договор считается незаключенным. Цена

продаваемой недвижимости определяется по соглашению сторон. При необходимости

стороны поручают определение цены оценщикам. Соглашение о цене или о ее

изменении заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет

недействительность сделки. Исполнение договора состоит из:

1) подписания сторонами передаточного акта или иного документа;

2) вручения имущества покупателю.

Стороны могут отказаться от составления передаточного акта, оговорив, что

недвижимость переходит в момент фактического поступления во владение покупателя

либо указанного им лица или момент подписания передаточного акта может быть

признан вручением недвижимости и исполнением договора. Ответственность за риск

случайной гибели или случайного повреждения имущества до государственной

регистрации права собственности несет собственник. Продавец вправе потребовать

оплаты недвижимости, процентов и убытков, если покупатель принял имущество,

зарегистрировал переход права собственности, но отказывается оплатить недвижимое

имущество. Особый характер недвижимости предопределяет разумный срок для

выявления ее недостатков по качеству, который носит длительный характер, но не

менее двух лет. Договором могут быть предусмотрены и более длительные сроки.

Договор продажи предприятия – разновидность договора продажи недвижимости,

предметом (продажи) которого является вид недвижимого имущества – предприятие.

Предприятие - имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности и включающий все виды имущества: земельные

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права

требования, долги, а также права на обозначение. Продавец - субъект

предпринимательства (коммерческая организация или индивидуальный

предприниматель), которому предприятие принадлежит на праве собственности.

Продавец предприятия не может передать покупателю права, полученные им на

основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью.

Покупатель - субъект предпринимательства, приобретающий особый имущественный

комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Поскольку

предприятие относится к недвижимому имуществу, договор заключается в письменной

форме. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации.

Необходимыми приложениями к договору являются документы, удостоверяющие состав и

стоимость предприятия: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение

независимого аудитора, перечень включаемых в состав предприятия долгов. При

отсутствии таких документов в государственной регистрации договора может быть

отказано. Договор продажи предприятия не может считаться заключенным, если в нем

не определена цена. Цена предприятия определяется сторонами свободно на основе

полной инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о составе и

стоимости. Особый порядок оценки предприятия, предполагающий определение его

стоимости с привлечением независимого аудитора, вводится в интересах покупателя,

с тем чтобы при согласовании цены с продавцом у него имелась достоверная

информация о действительной стоимости предприятия. При продаже предприятия

исключительно важно урегулировать судьбу входящих в его состав обязательств. В

первую очередь это касается пассивных обязательств, т. е. тех, по которым

продавец предприятия является должником.

Все кредиторы продавца по обязательствам, включаемым в состав предприятия,

должны быть уведомлены о продаже предприятия до его передачи покупателю.

Моментом передачи предприятия покупателю считается день подписания обеими

сторонами передаточного акта. Именно с этого момента на покупателя переходят

связанные с предприятием риски. Именно с момента передачи покупатель вместе с

рисками получает также право использовать входящее в состав предприятия

имущество в своей предпринимательской деятельности и извлекать из него выгоды.

Поскольку договор продажи предприятия считается заключенным лишь с момента его

государственной регистрации, передача предприятия покупателю по передаточному

акту может иметь место лишь после того, как договор будет в установленном

законом порядке зарегистрирован.





59. Договор дарения, мены.

Договор дарения– соглашение, в силу которого одна сторона (даритель)

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу

либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед

собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Данный договор регулируется

гл. 32 ГК РФ.

Договор дарения является:

1) консенсуальным – когда даритель обещал подарить конкретную вещь;

2) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи;

3) безвозмездным;

4) односторонним.

Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из сторон могут

выступать граждане и юридические лица, а также публичные образования.

Предметом договора дарения могут являться любые не изъятые из оборота вещи, а

так же существует возможность дарения имущественного права.

Форма договора:

1) устная;

2) письменная (в случае обещания подарить), с обязательной государственной

регистрацией (в случае дарения недвижимости).

Не допускается совершение договора

1) если и дарителем, и одаряемым выступают коммерческие организации;

2) если одаряемыми являются работники лечебных, воспитательных учреждений,

учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, а дарителями –

граждане, находящиеся в таких учреждениях на лечении, содержании или воспитании,

супруги и родственники этих граждан;

3) если одаряемыми являются государственные служащие и служащие органов

муниципальных образований и дар передается гражданином или юридическим лицом в

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных

обязанностей;

4) если дарителями являются малолетние и граждане, признанные недееспособными, и

договор совершается от их имени их законными представителями. Исключение

составляют обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти установленных

законом минимальных размеров оплаты труда.

Даритель вправе отказаться от исполнения договора без возмещения убытков,

причиненных этим одаряемому, в случаях:

1) если после заключения договора имущественное или семейное положение либо

состояние здоровья дарителя изменилось настолько, чтоисполнение договора в новых

условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из

членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю

телесные повреждения.

В случае смерти дарителя право на отказ от исполнения договора реализуют его

наследники.

Договор мены заключается в обмене одного товара на другой. Договор мены -

соглашение, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность

другой стороне один товар в обмен на другой. Договор мены заключается как в

предпринимательской деятельности, так и в отношениях с гражданами. До перехода к

рыночным отношениям договор мены использовался очень редко, поскольку

товарообменные сделки между предприятиями допускались в строго ограниченных

случаях.

К договору мены применяются основные правила о купле-продаже, поскольку эти

договоры по своей юридической природе близки друг к другу. Каждая из сторон

признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем

товара, который она обязуется принять в обмен. Цель договора - получение товара,

а не денежного эквивалента, как в договоре купли-продажи. Расчеты в денежной

форме между сторонами по настоящему договору не производятся. Товары, подлежащие

обмену, предполагаются равноценными, а расходы на передачу и принятие

осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие

обязанности. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары

признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже

цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах

непосредственно до или после исполнения ею обязанности передать товар, если иной

порядок оплаты не предусмотрен договором. Товары должны быть переданы

одновременно в оговоренный при заключении договора срок. Приемка передача

товаров осуществляется сторонами по количеству и качеству непосредственно в день

передачи товара в присутствии представителей сторон. Полномочия представителей

должны быть удостоверены доверенностью. Право собственности на обмениваемые

товары переходит к каждой из сторон с момента передачи товара другой стороне. За

нарушение любой из сторон обязательств по настоящему договору нарушившая свое

обязательство сторона должна уплатить другой стороне штраф в размере

оговариваемого при заключении договора процента от суммы договора и пеню за

каждый день просрочки. Ответственность сторон в иных случаях определяется в

соответствии с действующим законодательством.

Уплата неустойки не освобождает нарушившую обязательства сторону от исполнения

лежащих на ней обязательств.

Меры ответственности сторон не предусмотренные в данном договоре, применяются в

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории

РФ.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а

в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их

на рассмотрение в арбитражный или народный суд, выбранный сторонами для

разрешения споров. Договор составляется в двух экземплярах, которые идентичны и

имеют одинаковую силу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными на то представителями сторон.



60. Договор ренты

Договор ренты– соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты)

передает в собственность другой стороне (плательщику ренты) имущество, а

плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо

предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ).

Договор ренты является:

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи получателем ренты

имущества плательщику ренты;

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта

аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование

имуществом;

3) односторонне обязывающим – получатель ренты наделяется правами, а плательщик

ренты несет обязанности.

Отношения сторон носят длительный характер.

Сторонами договора ренты являются плательщик ренты и получатель ренты.

Получателями ренты выступают, как правило, граждане независимо от их возраста,

трудоспособности, состояния здоровья, а постоянной ренты – так же и

некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует

целям их деятельности. Плательщиками ренты могут быть как граждане, так и

юридические лица.

Предметом договора ренты может быть любое недвижимое и движимое имущество, в том

числе денежные средства, не ограниченные и не изъятые из гражданского оборота.

Форма договора– нотариальная. Договор, который предусматривает отчуждение

недвижимого имущества под выплату ренты, кроме того, подлежит государственной

регистрации.

Если под выплату ренты передается денежная сумма или иное движимое имущество, то

существенным условием договора ренты является условие, устанавливающее

обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его

обязательств одним из способов, предусмотренных в ст. 329 ГК РФ (залог,

поручительство, банковская гарантия) либо застраховать в пользу получателя ренты

риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих

обязательств.

Имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может передаваться ее получателем в

собственность плательщика ренты за плату или бесплатно (п. 1 ст. 585 ГК РФ). В

первом случае имущество отчуждается с условием не только предоставления

периодических рентных платежей, но и передачи определенной денежной суммы. К

отношениям сторон по передаче и оплате имущества в этом случае применяются

правила о купле-продаже, а в случае, когда такое имущество передается бесплатно,

– правила о договоре дарения.

Постоянная рента.

Получателями постоянной ренты могут быть как граждане, так и не коммерческие

организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их

деятельности.

Обязанность по выплате этой ренты не ограничена какимлибо определенным сроком.

Вследствие этого закон предусматривает возможность перехода прав получателя

ренты к другим гражданам или некоммерческим организациям в результате сделки

(уступки требования) либо наследования или правопреемства при реорганизации

юридических лиц, если иное не установлено законом или договором.

Выплата постоянной ренты производится в денежной форме в размере, определенном

договором. Однако договором может быть предусмотрена ее выплата также путем

предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, которые соответствуют

по стоимости денежной сумме ренты. Периодичность выплаты постоянной ренты

определяется договором, при отсутствии в нем такого условия рента должна

выплачиваться по окончании каждого календарного квартала.

Договор постоянной ренты может быть прекращен в случае отказа плательщика от

дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа, а так же в случае требования такого

выкупа со стороны получателя ренты. Плательщик вправе отказаться от выплаты

ренты путем ее выкупа не ранее чем через 3 месяца с момента письменного

заявления получателю об отказе, если более длительный срок не предусмотрен

договором.

Пожизненная рента.

В отличие от постоянной ренты получателями пожизненной ренты могут быть только

граждане. Она устанавливается на период жизни гражданина, который передает

имущество под выплату ренты, либо другого указанного им гражданина.

В случае смерти получателя ренты обязательство по ее выплате прекращается. В

отличие от постоянной ренты право на получение пожизненной ренты не переходит по

наследству и не может быть передано путем уступки права требования.

Пожизненная рента может быть установлена в пользу нескольких граждан, доли

которых в праве на ее получение признаются равными, если иное не установлено

договором. Такое обязательство прекращается в случае смерти последнего ее

получателя.

Пожизненное содержание с иждивением– разновидность пожизненной ренты –

соглашение, в силу которого получатель ренты – гражданин передает принадлежащие

ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность

плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с

иждивением гражданина и(или) указанного им третьего лица или лиц.







61. Общие положения об аренде

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (най-модатель)

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во

временное владение и пользование или во временное пользование.

Договор аренды консенсуальный, возмездный, двусторонне-обя-зывающий.

Стороны договора — арендодатель и арендатор (об объекте аренды см. ст. 607

ГК). Основная обязанность арендодателя состоит в передаче арендатору

объекта аренды во владение и пользование или только в пользование. Основные

обязанности арендатора состоят в уплате арендной платы и возврате

арендованного имущества.

Объектом аренды могут быть только индивидуально-определенные

непотребляемые вещи. Индивидуализация в договоре аренды объекта аренды

является существенным условием этого договора, без достижения соглашения по

которому такой договор не может считаться заключенным.

Помимо собственника, арендодателем может быть также унитарное предприятие,

за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, однако

сдавать в аренду недвижимое имущество обладатель права хозяйственного

ведения вправе только с согласия собственника. Учреждение может по своему

усмотрению сдавать в аренду имущество, приобретенное им на доходы от

разрешенной предпринимательской деятельности.

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора

является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в

письменной форме. Договор аренды недвижимого имущества, как правило,

подлежит государственной регистрации.

Срок договора аренды не относится к числу его существенных условий. В

случае отсутствия в договоре такого условия он считается заключенным на

неопределенный срок с правом каждой из сторон отказаться от договора при

условии предварительного предупреждения об этом за три месяца для аренды

недвижимого и один месяц для аренды движимого имущества.

Арендатор несет ответственность за недостатки сданного в аренду имущества

независимо от его вины. Знание арендатора о недостатках в момент заключения

договора или необнаружение им недостатков по грубой неосторожности,

проявленной во время осмотра или проверки,] имущества при его принятии,

устраняют ответственность арендодателя.

По общему правилу, обязанность капитального ремонта арендованного

имущества лежит на арендодателе, а текущего ремонта — на арендаторе.

Пределы осуществления арендатором права пользования арендованным

имуществом определяются условиями договора, а если такие условия не

установлены, — то назначением имущества. Как правило, распоряжаться

арендованным имуществом и своими правами на него арендатор может только

определенными способами (сдача арендованного имущества в субаренду,

передача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу,

предоставление арендованного имущества в безвозмездное пользование,

передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный

капитал коммерческих организаций) и только с согласия арендодателя.

Преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок имеет

только арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды и до

истечения его срока своевременно уведомивший арендодателя в письменной

форме о своем желании заключить договор аренды на новый срок.

Договор аренды с правом выкупа является, по существу, смешанным договором,

соединяя черты договора аренды и купли-продажи, поэтому к такому договору

могут субсидиарно применяться отдельные нормы о купле-продаже. Поскольку к

моменту выкупа арендованное имущество уже находится во владении арендатора,

право собственности на движимое имущество переходит к арендатору с момента

внесения им выкупной цены. Право собственности на недвижимость переходит к

арендатору с момента регистрации перехода этого права.







62. Договор проката

Договор проката– это соглашение, в силу которого арендодатель, осуществляющий

сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности,

обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное

владение и пользование (ст. 626 ГК РФ).

Договор проката является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям договора проката;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

проката;

4) публичным – арендодатель при наличии у него возможности предоставить в прокат

имущество не имеет права отказать в заключении договора обратившемуся к нему

лицу, установить в нем различные условия для разных арендаторов.

Сторонами договора проката являются арендодатель и арендатор. Арендодателем

поданному договору выступает предприниматель (коммерческая организация,

индивидуальный предприниматель), для которого сдача имущества в аренду является

постоянным видом деятельности. На стороне арендатора может выступать любое лицо.

Предметом договора проката может быть только движимое имущество.

Имущество, которое предоставляется по этому договору, используется для

потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из

существа обязательства. В связи с этим арендаторами по данному договору являются

в основном граждане, которые используют имущество для личного, семейного,

домашнего использования. К таким отношениям применяет ся законодательство о

защите прав потребителей.

Форма договора– письменная.

Договор проката не может быть заключен на неопределенный срок. Максимальный его

срок установлен в императивном порядке и равен 1 году (п. 1 ст. 627 ГК РФ).

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о

преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды к договору

проката не применяются (п. 2 ст. 627 ГК РФ). Арендатор может отказаться от

договора проката в любое время при условии письменного предупреждения об этом

арендодателя не менее чем за 10 дней (п. 3 ст. 672 ГК РФ).

Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, –

обязанность арендодателя. Не допускаются:сдача в субаренду имущества,

предоставленного по договору проката, передача им своих прав и обязанностей по

договору другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное

пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада

в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные

кооперативы.







63. Договор аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.

Договор аренды транспортных средств - соглашение, по которому арендодатель

предоставляет во временное владение и пользование за плату арендатору

транспортное средство и оказывает услуги по управлению им и его технической

эксплуатации. Договор содержит обязательства, которые связаны с предоставлением

транспортного средства в аренду, во временное владение и пользование за плату с

оказанием арендатору услуг по управлению и его технической эксплуатации.

Договор аренды транспортного средства является:

1) реальным – считается заключенным с момента передачи транспортного средства

арендатору арендодателем;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

аренды.

Форма договора

– письменная, без обязательной регистрации.

Предмет договора

– транспортное средство любого вида, способное к самостоятельному перемещению в

пространстве.

По договору аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время)

арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во

временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению

им и по его технической эксплуатации.

Арендодатель в дополнение к его общим обязанностям должен:

1) поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства;

2) предоставлять арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации

транспортного средства;

3) нести расходы по оплате услуг членов экипажа, расходы на их содержание;

4) страховать транспортное средство и страховать ответственность за ущерб,

который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.

5) вправе без согласия арендодателя заключать договоры перевозки и иные

договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства

Арендатор обладает исключительным правом возобновления договора аренды на

неопределенный срок и правом заключить договор на последующий период (после

истечения срока договора).

Договор заключается в письменной форме независимо от срока действия.

Арендодатель обязан:

1) поддерживать надлежащее состояние транспортного средства;

2) осуществлять текущий и капитальный ремонты и обеспечивать необходимыми для

эксплуатации принадлежностями в течение всего срока действия договора

Штатный состав транспортного средства и его квалификация должны отвечать

обязательным правилам и условиям договора. Члены экипажа, обслуживающего

транспортное средство, являются работниками арендодателя. Расходы по оплате

услуг членов экипажа и расходы на их содержание несет арендодатель, с которым

они состоят в трудовых отношениях. Обязанность по страхованию транспортного

средства несет арендодатель. С согласия арендодателя арендатор может сдавать

арендованное транспортное средство в субаренду. При осуществлении коммерческой

деятельности с согласия арендодателя арендатор может от своего имени заключать с

третьими лицами договоры перевозки и иные договоры исходя из целей использования

взятого в аренду транспортного средства. Имущественную ответственность несет

арендодатель как владелец источника повышенной опасности. Основанием

освобождения от ответственности являются обстоятельства непреодолимой силы либо

умысел потерпевшего, вследствие которых причинен ущерб.

При аренде транспортного средства без экипажа арендатор в течение всего срока

действия договора обязан поддерживать его в надлежащем его состоянии, включая

текущий и капитальный ремонты. Арендатор получает его в полное владение и

пользование и принимает на себя обязанности по осуществлению комплекса работ,

связанных с его обслуживанием и сохранением работоспособности. Своими силами

осуществляет управление транспортным средством и комплекс работ по

эксплуатационно-техническому обслуживанию. Эти обязанности арендатор

осуществляет самостоятельно либо привлекает соответствующих работников. Также

арендатор несет расходы по содержанию, страхованию и эксплуатации транспортного

средства.

Арендатор может сдавать арендованное транспортное средство в субаренду без

согласия арендодателя, использовать для перевозок по договорам с третьими лицами

и для других целей, если они не противоречат условиям договора аренды и

назначению транспортного средства. Арендатор выступает как владелец источника

повышенной опасности по отношению к третьим лицам и несет ответственность за

вред, причиненный транспортным средством, его механизмами, устройствами и

оборудованием.







64. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятия.

Договор аренды здания, сооружения– это соглашение, в силу которого арендодатель

обязуется передать во временное владение ипользование или во временное

пользование арендатору здание или сооружение, а арендатор обязуется вносить

арендную плату (п. 1 ст. 650 ГК РФ).

Договор аренды здания, сооружения является:

1) реальным – считается заключенным с момента передачи здания, сооружения

арендатору арендодателем;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

аренды.

Предметом договора аренды здания, сооружения является здание или сооружение,

которые неразрывно связаны с землей и являются недвижимым имуществом. Арендатор

здания или сооружения приобретает также право на пользование в течение срока

аренды той частью земельного участка, которая занята этой недвижимостью и

необходима для ее использования (п. 1 ст. 652 ГК РФ). Аренда здания или

сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на

праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если

это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом

или договором с собственником земельного участка

В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или

сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения

сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята зданием

или сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших

до продажи земельного участка.

Помимо предмета, существенным условием договора является условие об арендной

плате. При отсутствии данного условия договор аренды здания или сооружения

считается не заключенным. Арендная плата, предусмотренная в договоре за

пользование зданием (сооружением), включает и плату за пользование земельным

участком, на котором оно расположено (или передаваемой вместе с ним

соответствующей частью участка), если иное не установлено законом или договором

(п. 2 ст.654 ГК РФ).

Форма договора

– письменная. Он заключается путем составления единого документа, подписанного

сторонами. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

Договор аренды на срок не менее года подлежит государственной регистрации и

считается заключенным с момента такой регистрации (ст.651 ГК РФ).

Передача арендодателем здания или сооружения и принятие его арендатором

производится по передаточному акту или иному документу о передаче, подписанному

сторонами.

Договор аренды предприятий - соглашение, по которому арендодатель обязуется

предоставить арендатору во временное владение и пользование за плату предприятие

и входящие в его состав земельные участки, здания, сооружения, оборудование и

другие основные средства, имущественные и иные исключительные права.

Цель аренды - продолжение арендатором промышленной (хозяйственной) и

коммерческой эксплуатации.

Объект аренды - государственное или муниципальное предприятие. Арендодатель -

соответствующий уполномоченный государственный или муниципальный орган.

Материальные ценности, относящиеся к оборотным средствам предприятия, передаются

арендатору на условиях, в порядке и в пределах, определенных договором.

Арендатор может приобретать принадлежащие арендодателю права владения и

пользования объектами, являющимися собственностью третьих лиц, но находящимися в

пользовании у арендодателя по договору или на другом законном основании.

Арендодатель может уступить арендатору права требования, перевести на него

долги, относящиеся к предприятию. Полученные на основании лицензии права не

подлежат передаче арендатору. Перевод долга на другое лицо допускается только с

согласия кредитора и обязывает арендодателя до передачи предприятия в аренду

письменно уведомить об этом кредиторов. Кредитор, получивший уведомление и не

сообщивший арендодателю письменно о своем согласии на перевод долга, вправе в

течение трех месяцев потребовать прекращения или досрочного исполнения

обязательств и возмещения причиненных этим убытков. Неуведомленный кредитор

может предъявить иск об исполнении или прекращении обязательств и возмещении

убытков в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче

предприятия в аренду. Предприятие передается на основе передаточного акта. До

этого проводится инвентаризация, составляется баланс, отражающий все активы и

долги предприятия. Передаточный акт составляется на основе данных, полученных по

итогам инвентаризации и отраженных в его балансе, при этом перечисляются

объекты, входящие в состав предприятия и передаваемые в аренду, указаны их

балансовая стоимость, процент износа и остаточная стоимость. Передаточный акт

подписывается арендодателем и арендатором. Арендатор вправе продавать,

обменивать, предоставлять взаймы материальные ценности, входящие в состав

имущества арендованного предприятия. При использовании этих прав арендатор не

вправе ни уменьшать стоимость предприятия и ни нарушать положения договора

аренды, определяющие сохранение профиля производства или устанавливающие те или

иные ограничения в пользовании отдельными объектами. Арендатор обязан

поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии в течение всего

срока аренды, проводить текущий и капитальный ремонты.

При прекращении договора арендатор возвращает арендодателю имущественный

комплекс со всеми входящими в состав предприятия объектами, соответствующими

правами и обязательствами. Возврат производится по акту, подписываемому обеими

сторонами.



65. Договор лизинга

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное

лизингополучателем имущество у определенного им же продавца и предоставить

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для

предпринимательских целей.

Договор финансовой аренды является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям;

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта

аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование

имуществом;

3) взаимным.

Лизингодатель– лизинговая компания, созданная прежде всего в форме акционерного

общества, имеющая лицензию на дачу имущества в лизинг.

Лизингополучатель– юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую

деятельность, или индивидуальный предприниматель.

Предмет договора– любые непотребляемые вещи, используемые для

предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных

объектов.

Форма договора

– письменная (подлежитгосударственной регистрации, если иное не установлено

законом).

Права и обязанности лизингодателя:

1) приобрести в свою собственность избранное арендатором имущество у указанного

им же продавца на основании договора купли-продажи;

2) обеспечить передачу арендованного имущества арендатору в состоянии,

соответствующем условиям договора и назначению имущества;

3) лизингодатель не отвечает за недостатки переданного в лизинг имущества;

4) предупредить арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду

имущество;

5) производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества,

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором аренды;

6) досрочно потребовать расторжения договора и возмещения убытков или досрочного

внесения арендной платы при нарушении арендатором условий договора аренды.

Права и обязанности арендатора: 1) пользоваться арендованным имуществом в

соответствии с условиями договора аренды или

сназначением имущества;

2) своевременно вносить плату за пользование имуществом;

3) при прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального из носа или в

состоянии, обусловленном договором;

4) поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии, производить за свой

счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества;

5) требовать соответственного уменьшения арендной платы либо расторжения

договора при неисполнении арендодателем условий договора;

6) нести риск случайной гибели или порчи имущества.

Виды лизинга. В зависимости от срока полезного использования объекта лизинга и

экономической сущности договора лизинга различают:

Финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора лизинга сравним со сроком

полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании договора

лизинга остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и объект лизинга

может без дополнительной оплаты перейти в собственность лизингополучателя. По

сути, является одним из способов привлечения лизингополучателем целевого

финансирования (в целях приобретения объекта лизинга).

Операционный (оперативный) лизинг. Срок договора лизинга существенно меньше

срока полезного использования объекта лизинга. Обычно предметом лизинга являются

уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя активы (может не быть третьей стороны

— продавца). По окончании договора объект лизинга либо возвращается

лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо выкупается

лизингополучателем по остаточной стоимости. Лизинговая ставка обычно выше, чем

по финансовому лизингу. По экономической сущности является разновидностьюаренды.

В Российской Федерации операционный лизинг законодательно не регулируется,

поэтому контракты, по сущности являющиеся операционным лизингом, заключаются в

виде договоров аренды.



66. Договор социального найма.

По договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого

помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда

(действующие от его имени уполномоченный государственный орган или

уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо

(наймодатель) – обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) –

жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях,

установленных ЖК РФ.

Существенным отличием договора социального найма от договора найма жилого

помещения является возможность отсутствия у отдельных категорий граждан платы за

наем как непременного условия договора социального найма. Малоимущие граждане –

основная группа нанимателей по договорам социального найма – освобождаются от

этой платы.

Договор социального найма является бессрочным. Изменение оснований и условий,

дающих право на получение жилого помещения, например улучшение материального

благосостояния нанимателя, не является основанием расторжения договора. Этими

двумя признаками договор социального найма отличается от договоров найма

специализированных жилых помещений.

Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в

соответствии с ЖК РФ и договором социального найма данного жилого помещения.

Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма

данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом в этом

доме.

Договор является консенсуальным, взаимным (двусторонне обязывающим).

Предметом договора социального найма жилого помещения должно быть жилое

помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры).

Самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут

быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования,

а также общее имущество в многоквартирном доме.

Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на

основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального

использования.

Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается Правительством

РФ.

Переход права собственности на занимаемое по договору социального найма жилое

помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного управления таким

жилым помещением не влечет за собой расторжение или изменение условий договора

социального найма жилого помещения.

В Конституции РФ сформулировано основополагающее правило бесплатного

предоставления жилых помещений.

Бесплатное предоставление жилья государство гарантирует только малоимущим

гражданам и некоторым другим лицам, перечень которых определяется законом.

Данное правило нашло свое отражение в новом ЖК РФ.

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в

жилых помещениях, жилые помещения предоставляются в муниципальном жилищном фонде

по договорам социального найма.

Предметами договора социального найма жилого помещения могут быть только

помещения, относящиеся к государственному или муниципальному жилищному фонду и

предназначенные для социального использования.

Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются, если

международным договором РФ не предусмотрено иное:

1) иностранным гражданам;

2) лицам без гражданства.

Субъектами договора социального найма, с одной стороны, являются государственные

и муниципальные органы, выступающие от лица собственников соответствующих жилых

фондов, а с другой стороны — малоимущие и (или) нуждающиеся в улучшении жилищных

условий граждане.

Договор социального найма заключается в письменной форме между наймодателем —

государственной либо муниципальной организацией или органом местного

самоуправления и гражданином. В договоре определяются права и обязанности

сторон. В соответствии со ст. 62 ЖК РФ предметом договора социального найма

жилого помещения должно быть жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого

дома или квартиры). При этом отдельным предметом договора не могут быть

неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования.

Срок владения и пользования жилищем, предоставленным по договору социального

найма, не ограничивается. За гражданами, проживающими в домах государственного,

муниципального и жилищных фондов, сохраняется право найма независимо от площади

занимаемого жилого помещения.





67. Договор коммерческого найма

Договор коммерческого найма – это соглашение, по которому наймодатель передает

нанимателю жилое помещение без ограничения размеров за договорную плату во

временное пользование и владение, а наниматель обязуется использовать его в

соответствии с назначением и своевременно выполнять обязанности по договору.

Заключению договора коммерческого найма жилых помещений не предшествуют

многочисленные предпосылки (нуждаемость, малоимущность), которые, как правило,

необходимы для достижения соглашения по всем существенным условиям договора,

платежам. ГК РФ различает два договора коммерческого найма жилого помещения:

1) долгосрочный договор, который заключается на срок, не превышающий пяти лет.

Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет;

2) краткосрочный договор найма, заключаемый на срок до одного года.

Объектом (предметом) договора коммерческого найма могут быть изолированное жилое

помещение, пригодное для постоянного проживания, в виде:

1) квартиры;

2) жилого дома;

3) части квартиры или жилого дома.

В многоквартирном доме объектом договора коммерческого найма наряду с жилым

помещением, занимаемым нанимателем по договору, является также часть общего

имущества собственников квартир (общее помещение дома, механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за

пределами и внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (ст. 290 ГК РФ,

ч. ст. 673 ГК РФ).

Наниматель обязан использовать жилье строго по назначению, обеспечивая его

сохранность. В отличие от договора социального найма, где размер предоставляемых

жилых помещений определяется исходя из нормы, устанавливаемой органом местного

самоуправления, размер площади не лимитируется и определяется соглашением

сторон. Размер платы устанавливается соглашением сторон. Если стороны не

договорились о другом, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные

платежи.

В отличие от договора социального найма жилого помещения, благоустроенность не

является обязательным требованием к предмету договора коммерческого найма.

Следует иметь в виду, что наемная плата сначала не лимитировалась, но потом

Федеральный закон от 6.05.2003 г.[5], а сейчас и ЖК РФ регламентировал наемную

плату и коммунальные услуги в жилищном фонде публичных форм собственности.

Сторонами в договоре найма жилого помещения являются наймодатель и наниматель.

Наймодателем может выступать любой собственник жилого помещения (юридическое

лицо, гражданин, Российская Федерация, субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, действующее непосредственно или через уполномоченных

лиц). Нанимателем может быть только гражданин. Юридическому лицу жилое помещение

может быть передано только по договору аренды с обязательным условием

использования этого помещения для проживания граждан.

Как правило, в качестве нанимателя в договоре найма выступает один человек. Но

как справедливо заметил С.М. Корнеев, закон указывает и множественность лиц на

стороне нанимателя[6].

В ст. 675 ГК РФ содержится важное условие, обеспечивающее стабильность и защиту

прав нанимателей. При смене собственника жилого помещения, в том числе при

переходе жилого помещения из государственной или муниципальной собственности в

частную собственность юридических лиц и граждан, договор найма жилого помещения

не может быть изменен. Происходит лишь замена стороны в договоре (наймодателя),

сам же договор сохраняет действие на указанных в нем условиях.

В жилом помещении могут постоянно проживать, помимо нанимателя, и другие

граждане. При этом все они непременно должны быть перечислены в договоре найма.

Правовое положение указанных лиц существенно отличается от положения членов

семьи нанимателя в договоре социального найма, где они являются сонанимателями.

В договоре коммерческого найма применена и последовательно развита правовая

конструкция ответственного титулосодержателя.

Суть правового положения постоянно проживающих граждан состоит в том, что они не

являются субъектами договора найма, в силу факта вселения наравне с нанимателем

приобретают права по пользованию жилым помещением и ряд других прав, указанных в

ГК РФ. В соответствии со ст. 677 ГК РФ обязанности по договору найма, а также

ответственность за действия постоянно проживающих в жилом помещении граждан,

нарушающих условия договора, несет сам наниматель.

Замена нанимателя в договоре коммерческого найма всегда является изменением

правоотношений, так как изменяется субъективный состав, права и обязанности

нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих.

Согласно п. 2 ст. 677 ГК РФ граждане, постоянно проживающие с нанимателем, имеют

равные с ним права, но не приравнены в вопросах ответственности. Поэтому замена

нанимателя повлечет изменение прав и обязанностей у прежнего и нового

нанимателя. В научной литературе случаи замены нанимателя относят к изменению

правоотношения найма жилого помещения.

Вместе с тем п. 4 ст. 677 ГК предусмотрено, что наниматель и постоянно

проживающие с ним лица могут заключить между собой соглашение о солидарной

ответственности по договору жилищного найма, о чем должен быть уведомлен

наймодатель. В этом случае они все становятся сонанимателями, и права

наймодателя в таком договоре регулируются ст. 323 ГК о правах кредитора при

солидарной обязанности должников.

После заключения договора найма и в период его действия другие граждане на

правах постоянно проживающих могут быть вселены в жилое помещение только с

разрешения наймодателя, а также при согласии других постоянно проживающих на

жилой площади лиц. Такое вселение допускается при условии соблюдения учетной

нормы жилого помещения.

Условия о необходимости получить разрешение наймодателя и согласие постоянно

проживающих лиц, а также соблюдать требование о норме жилой площади не

распространяются на случаи вселения несовершеннолетних детей (ст. 54-55 СК РФ).

Право следования коренным образом отличает право нанимателя жилого помещения при

переходе права собственности на него от наймодателя к третьему лицу от права

совместно проживающих с собственником членов его семьи. С 01.01.2005 г.,

согласно новой редакции п. 2 ст. 292 ГК РФ, переход права собственности на жилой

дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права

пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не

установлено законом.

Наниматель в договоре найма может быть заменен одним из совершеннолетних,

постоянно проживающих в жилом помещении лиц, если этого требует наниматель и

согласны другие постоянно проживающие граждане, а также наймодатель (п. 1 ст.

686 ГК).

И.В. Чечулина более 20 лет назад предлагала в п. 1 ст. 686 ГК РФ слова

«совершеннолетних граждан» заменить на «одним из дееспособных граждан»[7].

Законодатель не принял это предложение. В результате существует различие в

правовом регулировании замены нанимателя в коммерческом и социальном найме

жилого помещения.

Замена в п. 1 ст. 686 ГК РФ слов «одним из совершеннолетних граждан» создает

возможность быть нанимателем по договору коммерческого найма для

эмансипированных несовершеннолетних и лиц, вступивших в брак до 18-летнего

возраста.

Замена нанимателя как стороны в договоре может произойти и при его выбытии из

жилого помещения по любой причине (в том числе и в связи со смертью). В этом

случае согласия наймодателя на замену нанимателя не требуется: нанимателем по

общему согласию становится один из постоянно проживающих граждан, а при

недостижении согласия все становятся сонанимателями (п. 2 ст. 686).

В соответствии со ст. 674 ГК договор найма жилого помещения заключается в

письменной форме. Письменный договор найма жилого помещения является

единственным документом, дающим нанимателю право на вселение и пользование

помещением. Стороны вправе заключить договор и в нотариальной форме, которую

обязаны соблюдать при изменении и расторжении договора. В договоре должны быть

указаны граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем

(не обязательно члены семьи). При отсутствии в договоре таких указаний вселение

этих граждан производится в соответствии с правилами ст. 679 ГК РФ.

В целях обеспечения стабильности отношений, складывающихся по поводу

коммерческого найма жилья, а также наймодателя и в особенности нанимателя, ГК РФ

устанавливает преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый

срок (ст. 684), т.е. пролонгацию.

К договорам коммерческого найма на срок до одного года (кратковременный наем)

нормы о пролонгации не применяются, если иное не предусмотрено договором.

Для соблюдения указанного права наймодателю необходимо не позднее чем за три

месяца до истечения срока найма жилого помещения предложить нанимателю заключить

договор на тех же или иных условиях. При прежних либо новых условиях договора

наниматель не вправе требовать увеличения числа лиц, постоянно с ним проживающих

по договору найма жилого помещения.

В тех случаях, когда наймодатель по каким-то причинам решил не сдавать внаем

жилое помещение более года, он обязан предупредить нанимателя об отказе от

продления договора. Если же наймодатель не сделал такого предупреждения, а

наниматель при этом не отказался от продления соглашения, договор считается

продленным на тех же условиях и на тот же срок.

Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать

помещение в наем, но в течение года со дня истечения срока договора с

нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, наниматель

вправе требовать признания такого договора недействительным и (или) возмещения

убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор. Договор может быть

продлен и на новых условиях.

Существенные изменения обстоятельств являются основанием для изменения или

расторжения договора, если иное не предусмотрено и не вытекает из существа

обязательства. Также могут быть случаи, когда жилые помещения перестают быть

пригодными для постоянного проживания, находятся в аварийном состоянии (п. 3 ст.

687 ГК РФ). Не являются основаниями такие изменения обстоятельств, как инфляция

в пределах, прогнозируемых Правительством, увеличение расходов на содержание

жилых помещений, т.к. они не относятся к непредвиденным.

ГК РФ предусматривает случаи расторжения договора коммерческого найма жилого

помещения. Расторжение договора возможно по взаимному согласию сторон (п. 1 ст.

450 ГК РФ).

ГК РФ устанавливает правило, по которому наниматель жилого помещения вправе с

согласия постоянно проживающих с ним лиц в любое время расторгнуть договор найма

с письменным предупреждением наймодателя за три месяца (п. 1 ст. 687).

Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по

требованию наймодателя в случаях:

– невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если

договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме – более

двух раз по истечении установленного сроком договора платежа;

– разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за

действия которых он отвечает;

– использования жилого помещения не по назначению либо при систематическом

нарушении прав и интересов соседей.

В таких случаях наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости

устранения нарушения. Если же наниматель или другие граждане, за действия

которых он отвечает, и после предупреждения продолжают использовать жилое

помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель

вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения.

По всем этим случаям по решению суда нанимателю может быть предоставлен срок до

года для устранения указанных нарушений. Если в течение определенного судом

срока наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых

мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя может принять

решение о расторжении договора. Непродолжительные сроки, установленные для

погашения ответчиком долга, могут оформляться определением суда об отложении

разбирательства по делу. При этом по просьбе нанимателя суд вправе отсрочить

исполнение решения на срок не более одного года.

По требованию любой из сторон договор может быть расторгнут в судебном порядке,

если помещение перестает быть пригодным для проживания, а также в случае

аварийного состояния.

В качестве последствия расторжения договора найма жилого помещения ГК РФ

предусматривает выселение из жилого помещения на основании решения суда (ст.

684). А в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения

право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника

этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением

между собственником и бывшим членом его семьи (п. 4 ст. 31 ЖК РФ). С учетом

бесчисленного множества случаев, когда после развода бывший муж или жена требуют

долю в квартире супруга (и еще чаще – в квартире его родителей), такой подход

выглядит справедливым. Но есть и минус – супруг, приходящий жить на чужую

площадь, всю жизнь будет жить там на «птичьих правах».

Защищаться можно, заключив заранее соответствующее соглашение (брачный договор).

Жилищный кодекс защитил интересы тех семей, кто в свое время приватизировал

квартиру на одного из супругов. Для таких случаев предусмотрено, что члены семьи

также имеют право на свою долю в квартире. Чтобы защитить интересы детей, в ЖК

РФ четко указана обязанность владельца жилья позаботиться о предоставлении

другой площади бывшим членам семьи.

В п. 2 ст. 683 ГК РФ выделена разновидность коммерческого найма жилых помещений

– краткосрочный найм. При заключении такого вида договора существенно

уменьшается объем прав и обязанностей нанимателя: он не вправе вселять в

занимаемое жилое помещение временных жильцов и поднанимателей, не имеет

преимущественного права на возобновление договора на новый срок. В данном случае

не допускается и замена нанимателя в договоре. Между тем при заключении

краткосрочного договора коммерческого найма в нем не требуется указывать лиц,

совместно проживающих с нанимателем. Но указанные ограничения применяются лишь в

том случае, если при заключении договора в нем не было установлено иное, то есть

стороны вправе отказаться от всех или части ограничений, оговорив это в тексте

договора найма.









68. Договор безвозмездного пользования.

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды)– соглашение, когда одна

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное

временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется

вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом

нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Договор безвозмездного пользования является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям;

2) безвозмездным;

3) взаимным.

Предмет договора– любое имущество, как движимое, так и недвижимое, но оно должно

быть обособленным и не терять своих натуральных свойств в процессе

использования, т. е. быть непотребляемой вещью.

Стороны договора– ссудодатель и ссудополучатель. На той и другой стороне может

выступать любой участник гражданского оборота.

Форма договора:

а) устная (при незначительности сделки на сумму менее 10 МРОТ);

б) письменная (если предмет договора – недвижимость, то с обязательной

государственной регистрацией).

Он применяется в бытовых отношениях между гражданами, будучи формой их

взаимопомощи и товарищеского сотрудничества в удовлетворении обычных,

повседневных потребностей (например, сосед одолжил на время у другого соседа

пылесос или необходимый ему для домашних нужд инструмент). Договор ссуды может

заключаться и между индивидуальными и коллективными предпринимателями.

Правило ст. 343 ГК о предельном сроке ссуды в один год в отношениях между

государственными и общественными организациями, во-первых, не распространяется

на иных собственников; во-вторых, и по существу является устаревшим способом

принудительного обеспечения "хозяйского отношения" к государственному и

общественному имуществу, не соответствующим характеру вещного права полного

хозяйственного ведения, имеющегося у коммерческих организаций-несобственников.

Его сохранение целесообразно лишь для учреждений как юридических лиц

некоммерческого характера, использующих имущество на праве оперативного

управления.

возобновленным также на неопределенный срок, т.е. с возможностью его

одностороннего расторжения в любое время при соответствующем предупреждении

другой стороны (ч. 2 ст. 342, ст. 279 ГК).

Предоставленное ссудодателем во временное пользование имущество должно

соответствовать условиям договора и своему назначению. За его недостатки

ссудодатель отвечает перед ссудополучателем в более узких рамках, чем

арендодатель перед арендатором. В последнем случае ответственность, как

известно, исключается лишь при наличии прямых оговорок о недостатках имущества и

строится как не зависящая от вины най-модателя (ч. 3 ст. 281 ГК). В договоре

ссуды ссудополучатель отвечает лишь за те недостатки, которые не были им

оговорены умышленно или по грубой неосторожности (ст. 345 ГК), т.е. даже не при

всякой форме своей вины. Это ограничение его ответственности тоже вытекает из

безвозмездного характера взаимоотношений сторон.

Ссудополучатель обязан обеспечить сохранность взятой во временное пользование

вещи, которую следует вернуть ссудодателю.







69. Общие положения о подряде

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а

заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда

регулирует процесс производительной деятельности, сопровождающейся созданием

определенного овеществленного результата.

Договор подряда является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

подряда.

Заказчиком и подрядчиком могут выступать граждане и юридические лица.

Предмет договора– результат выполненной работы.

Форма договора подряда– простая письменная.

Существенное условие договора подряда– срок.

Права и обязанности подрядчика:

1) обязан выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих

материалов;

2) обязан выполнить работу доброкачественно;

3) обязан своевременно предупредить заказчика о том, что соблюдение указаний

последнего грозит годности или прочности исполняемой работы;

4) работа должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ или иной нормативно-

технической документации;

5) обязан экономно, бережно расходовать материал заказчика, предоставить отчет в

израсходовании материала и возвратить заказчику остаток;

6) обязан проверить доброкачественность предоставляемого заказчиком материала

при его примерке;

7) обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком

имущества;

8) обязан передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного

использования предмета;

9) вправе требовать выплаты вознаграждения при заключении договора или аванса

только в случаях и размере, предусмотренных законом или договором подряда;

10) право на получение вознаграждения за выполненную работу.

Права и обязанности заказчика:

1) обязан уплатить вознаграждение подрядчику;

2) обязан принять выполненную работу;

3) обязан осмотреть работу и при обнаружении явных отступлений от условий

договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об

этом подрядчику;

4) вправе, не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика,

контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения,

конкретизировать требования к результату, не изменяя существа самого задания;

5) вправе отказаться от договора в случае обнаружения недостатков и

невозможности их устранения;

6) несет ответственность за нарушение условий договора.





70. Договор бытового подряда.

Договор быт.подряда такой вид дог-ра подряда, в кот.1 сторона (подр-к),

осущ.предприним.деят-ть в сфере быт.услуг, обязуется вып-ть по зад-ю заказ-ка

опред.работу, предназнач. Удовлет-ть бытовые/личные потреб-ти зак-ка, а зак-к

обяз-ся принять и уплатить эту работу.

Дог-р быт.подряда м.б.в устной и письм.форме, путем оформления

квитанции(жетона).

Предмет дог.быт.подряда – рез-т работы, предназ-ой вып-ть быт/др.личные потреб-

ти граждан.Работа м.вып-ся из матер-в как подр-ка, так и заказ-ка. Расчет за

выполн.работу произ-ся после выпол-я, сдачи ее подряд-ком.

Заказ-ку предост-но право в любой момент до сдачи его работы отказ-ся от выполн-

ия дог.быт.подряда, выплатив подр-ку часть установл-ой цены, пропорц-но части

выполненной работы, а также возместив ему расходы, произ-ые в целях исполнения

дог-ра до получ-ия извещения о расторжении дог-ра.

Подр-к, в случае неявки-иного уклон-я зак-ка от приемки выпол-ой работы, вправе

письм.. предупредить зак-ка по истеч. 2х месс.с мом.предупр, продать рез-ты

работы за разум.цену, а выручен.сумму за вычетом причитающихся ему частей,

внести в депозит.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина

(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или

другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить

работу (ст. 730 ГК).

Договор бытового подряда является двусторонним, консенсуальным и возмездным.

Наряду с общими чертами, присущими подряду в целом, договор бытового подряда

имеет ряд специфических черт.

Прежде всего, спецификой отличается субъектный состав данного договора. На

сторонеподрядчика всегда выступает коммерческая организация или гражданин-

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по выполнению

соответствующего вида работ.

Что касается заказчика, то им может быть только гражданин, вступающий в

отношения с подрядчиком для удовлетворения своих бытовых нужд или иных личных

потребностей. В связи с этим к отношениям по договору бытового подряда с

участием заказчика-гражданина, не урегулированным § 2 гл. 37, применяются Закон

о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним

(п. 3 ст. 730 ГК).



71. Договор строительного подряда.

Договор строительного подряда — соглашение, по кото¬рому подрядчик обязуется

построить по заданию заказчи¬ка определенный объект либо выполнить строительные

или иные специальные монтажные работы и сдать их заказчи¬ку, а заказчик

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять

результат и упла¬тить обусловленную цену.

Но своей правовой природе договор строительного подря¬да является двусторонним,

консенсуальным, возмездным.

Договором строительного подряда опосредуются рабо¬ты, связанные с реконструкцией

соответствующих объектов, монтажные, пуско-наладочные работы, работы по

капиталь¬ному ремонту (если иное не предусмотрено договором).

Если по договору выполняются работы для удовлетворения бытовых или личных

потребностей граждан-заказчиков, то применяются также нормы о бытовом подряде'.

Сторонами договора строительного подряда выступают подрядчик и заказчик.

Заказчик (застройщик) — инвестор или лицо, уполномоченное инвестором,

привлекающее под¬рядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения

договора строительного подряда. Заказчиками по договору строительного подряда

могут быть физические и юридические лица. Подрядчик — специализированная

строительная организация, имеющая разрешение на вы¬полнение обусловленных

договором работ. При реализа¬ции строительного проекта задействуются, как

правило, несколько строительных, монтажных и других организаций. Они

привлекаются по договору субподряда.

Предметом договора является выполнение работ и их результат.

Срок выполнения работ по договору строительного подряда указывается в договоре

по согласованию сторон и является существенным условием договора. Срок

выполне¬ния работ определяется сроком начала работы и сроком ее окончания,

которые должны быть указаны в договоре. Форма договора письменная, путем

составления единого документа.По договору бытового подряда подрядчиком,

осуществляющим предпринимательскую деятельность, выполняется по заданию

гражда¬нина (заказчика) определенная работа, предназначенная для удовле¬творения

личных, домашних, семейных потребностей. К отношениям по договору бытового

подряда применяется законодательство о защите прав потребителей.

Договор заключается на строительство здания, на выполнение монтажных,

пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом.

Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения.





72. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – это соглашение,

в силу которого подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию

заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские

работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758 ГК РФ). В

большинстве случаев капитальному строительству должно предшествовать проведение

изыскательских и проектных работ.

Договор подряда на выполнение проектных изыскательских работ является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав иобязанностей у обеих сторон договора

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Предмет договора– проектные работы либо изыскательские работы, либо и проектные,

и изыскательские работы. Проведение изыскательских и проектных работ является

необходимой предпосылкой для осуществления капитального строительства.

Изыскательские работы направлены на получение материалов об условиях будущего

строительства и условиях функционирования объекта, подлежащего строительству.

Инженерные изыскания подразделяются на основные испециальные.

Проектные работы включают в себя подготовку проектной документации для

строительства или реконструкции объекта капитального строительства, а также

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального

строительства.

Стороны договора

– подрядчик, который выступает соответственно в роли проектировщика или

изыскателя, и заказчик. Проведение изыскательских и проектных работ требует

наличия специальных познаний и навыков, поэтому на стороне подрядчика выступают,

как правило, специализированные организации или граждане, обладающие

соответствующей лицензией. Заказчиком может быть любое лицо.

Форма договора

– письменная.

Подрядчик обязан:

1) выполнить работы в точном соответствии с заданием, иными исходными данными,

договором и установленными нормативными требованиями;

2) согласовать готовую техническую документацию с заказчиком;

3) передать заказчику по акту сдачи-приемки готовую техническую документацию и

результаты изыскательских работ.

Заказчик обязан:

1) оплатить работу, а также возместить подрядчику дополнительные расходы,

которые вызваны изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не

зависящих от подрядчика;

2) содействовать подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях,

предусмотренных договором.





73. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ.

По договору на выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и

технологических работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим

заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение

опытноконструкторских и технологических работ – разработать образец нового

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик

обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ.

Предмет договора– результат творческого решения исполнителем поставленной

научной, технической или технологической задачи. Результат договоров на

выполнение НИОКР всегда должен облекаться в вещественную форму – научный отчет

(заключение), образец изделия, конструкторская документация и т. д. либо

изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы, осуществляемые

для государственных или муниципальных нужд.

Существенными условиями государственного контракта являются также способы

обеспечения исполнения договорных обязательств.

Обязанности государственного заказчика по оплате работ обеспечиваются

соответствующими органами государственного управления РФ, субъекта РФ или

муниципальным образованием (в зависимости от источника финансирования).

Допустимо применение любых обеспечительных мер, предусмотренных гражданским

законодательством: поручительство, банковская гарантия, неустойка и др.

Стороны контракта– государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В

качестве государственного или муниципального заказчика могут выступать органы

государственной власти РФ и субъектов РФ или орган местного самоуправления, а

также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами (только

бюджетные организации). В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо

или гражданин, отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов.

Форма договора– письменная.

Ответственность сторон государственного контракта имеет некоторые особенности.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной

государственным или муниципальным контрактом, подрядчик вправе потребовать

уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.







74. Договор возмездного оказания услуг. Отграничение от подрядных работ.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

возмездного оказания услуг.

Исполнитель (услугодатель):

1) физическое лицо;

2) юридическое лицо, в ряде случаев обладающие специальной лицензией на

осуществление конкретного рода деятельности.

Заказчик (услугополучатель):

1) физическое лицо;

2) юридическое лицо.

В качестве предмета договора возмездного оказания услуг выступает полученный

заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий либо

осуществления им определенной деятельности. Полезный эффект, полученный

заказчиком по договору, носит нематериальный характер и в противоположность

договору подряда никогда не выражается в появлении новой вещи или изменении

потребительских свойств уже существующей.

Цена– не определяется законодательными актами.

Срок исполнения– определяется по соглашению сторон.

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является срок.

Содержание договора составляют обязанности исполнителя оказать услугу, а

заказчика – ее оплатить. Обязанность исполнителя может быть конкретизирована

путем описания той услуги, которая должна быть оказана, определением места и

срока ее исполнения. Без определения этих обстоятельств оказание услуг

невозможно, поскольку процесс оказания услуги и ее результат неотделимы.

Права и обязанности исполнителя (услугодателя):

1) обязан оказать услугу, конкретизированную договором с указанием времени и

места ее исполнения;

2) имеет право при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика,

требовать оплаты в полном объеме, предусмотренном договором;

3) право на компенсацию расходов, фактически понесенных до момента наступления

невозможности исполнения;

4) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при

условии возмещения заказчику убытков.

Права и обязанности заказчика (услугопринимателя):

1) обязан оплатить предоставленные услуги;

2) компенсировать исполнителю расходы, фактически понесенные до момента

наступления невозможности оказания услуги;

3) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при

условии возмещения исполнителю убытков.







75. Общие положения об обязательствах по перевозке (транспортные обязательства)

(понятие, виды перевозок, правовое регулирование, ответственность).

Предметом транспортных обязательств является оказание нематериальных услуг

перевозчика, в отношении других лиц (грузоотправителя, пассажира и др.),

связанные с перемещением грузов, багажа, пассажиров. Одной из сторон

обязательства является Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить

пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта

отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж

управомоченному на его получение лицу (получателю).

Обязанности перевозчика: подать отправителю груза транспорт под погрузку в

установленный срок (ст. 791 Гражданского кодекса РФ), осуществить погрузку

(выгрузку) груза, если это не входит в обязанности грузоотправителя

(грузополучателя) (ст. 791 Гражданского кодекса РФ), доставить груз, пассажира в

пункт назначения в установленный срок (ст. 792 Гражданского кодекса РФ).

В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов и пассажиров могут

быть классифицированы на:

договор воздушной перевозки, договор железнодорожной перевозки,

договор морской перевозки, договор перевозки по внутренним водным путям,

договор автомобильной перевозки, договор перевозки в прямом смешанном сообщении.

В силу обязательства перевозки перевозчик обязуется доставить груз или пассажира

в указанный пункт назначения, а отправитель груза, пассажир или иное лицо

обязуются уплатить провоздную плату.(ст. 785, 786)

Перевозка делится на: по видам транспорта: (железнодорожный; внутренневодный;

морской; автомобильный; воздушный); в зависимости от числа транспортных

организаций, участвующих в перевозке: местные (перевозка в местном сообщении) в

ней участвует 1 транспортное предприятие; прямая (перевозка 2-мя или более

транспортными организациями одним видом транспорта).

Перевозка,осуществляемая по одному транспортному документу (по одной накладной

без переоформления груза в пути)- прямая; смешанная перевозка (участие

нескольких транспортных организации, относящихся к различным видам транспорта).

Ответственность наступает у первого перевозчика,он один состоит в договорных

отношениях с отправителем как за свои действия так и за действия других

перевозчиков (Ветрянский сторонник этой позиции). Существует и другой взгляд -

это западная доктрина. Договор грузоотправитель заключает с оператором, который

организует транспортный процесс. Оператор несет ответственность перед

грузоотправителем.

Основаниями для освобождения ответственности являются: непреодолимая сила, а

также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных

действий; прекращение или ограничение перевозки грузов в определенных

направлениях; в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами

и кодексами.

перевозчик несет ответственность за задержку отправления, транспортного

средства, перевозящего пассажира, или опоздание

прибытия (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях)

перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, если не докажет, что задержка

или опоздание имели место вследствие: непреодолимой силы, устранения

неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или

иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика (ст. 795 Гражданского кодекса

РФ). Так, например, при перевозках морским транспортом штраф составляет 50 %

платы за проезд пассажира и провоза багажа (ст. 196 Кодекса торгового

мореплавания РФ).

В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного

средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, если не

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа

произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и

устранение которых от него не зависело.



Размер ответственности перевозчика носит ограниченный характер. Так, ущерб,

причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного

или недостающего груза или багажа;

4. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью

пассажира, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правовое регулирование: ГК (гл. 40), состоящая из 17 ст.-в ней отражаются самые

главные положения. Транспортное .Устав автомобильного транспорта Воздушный

кодекс, Транспортный устав ж/д, Кодекс торгового мореплавания Кодекс внутреннего

водног транспорта





76. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров.

ГК РФ не дает общего определения договора перевозки, а выделяет отдельно

договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Договор перевозки груза– соглашение, в силу которого перевозчик обязуется

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется

уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ).

Договор перевозки груза является:

1) реальным;

2) консенсуальным – при договоре фрахтования;

3) возмездным;

4) взаимным;

5) публичным.

Стороны договора– перевозчик и грузоотправитель. Перевозчиком может быть

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающие лицензией на те

виды перевозки, которые ими осуществляются. В качестве грузоотправителей обычно

выступают предприниматели, которые заключают договор перевозки во исполнение

своего обязательства перед контрагентом по другому договору.

Предмет договора– услуги по территориальному перемещению грузов из пункта

отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств.

Договор перевозки пассажира– соглашение, в силу которого перевозчик обязуется

перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение

багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при

сдаче багажа и за провоз багажа (ст. 786 ГК РФ).

Договор является:

1) консенсуальным;

2) возмездным;

3) взаимным.

Стороны договора– перевозчик и пассажир. Перевозчиком может быть лицо,

обладающее лицензией на перевозку пассажиров соответствующим видом транспорта. В

качестве пассажира выступает гражданинпотребитель.

Предмет договора– услуги по территориальному перемещению пассажиров из пункта

отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств.

Форма договора– письменная. Для договора перевозки грузов должна быть еще

товарная накладная, для договора перевозки пассажиров – проездной билет.

Перевозчик обязуется доставить вверенный ему пассажиром багаж в указанный пункт

назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир

обязуется уплатить за провоз багажа установленную плату.

Соглашение о перевозке багажа не рассматривается в качестве самостоятельного

договора, обязанность доставить багаж вытекает из договора перевозки пассажира в

случае реального предъявления багажа к перевозке.





77. Договор на организацию перевозки груза

Экономическая цель договора перевозки груза — пере¬мещение товара (груза) по

времени и в пространст¬ве, доставка его в пункт назначения и выдача груза

управомоченному на получение груза лицу.

Общие условия перевозки определяются транспортными ус¬тавами и кодексами, иными

законами и издаваемыми в соот¬ветствии с ними правилами.

Транспортные кодексы являются законами, транспортные уставы —подзаконными

актами.

Деятельность транспорта и его отношения с клиентурой регулируютсяУставом

железных дорог РФ, Воздушным кодек¬сом РФ, Кодексом торгового мореплавания РФ.

На речном транспорте действует Устав внутреннего речного транспорта РФ, на

автомобильном — Устав автомобильного транспорта РФ.

Условия перевозки груза отдельными видами транспорта, а также ответственность

сторон по этим перевозкам определяют¬ся соглашением сторон, если Гражданским

Кодексом РФ, транспортными уставами и кодексами, иными законами, изда¬ваемыми в

соответствии с ними правилами, не установлено иное.

Договор перевозки обслуживает договоры купли-продажи, подряда, материально-

техническое снабжение всех форм предпринимательства, оптовую торговлю, снабжение

населения всеми видами товаров, формирование государственных резервов.

Транспортные услуги и предоставление различных перево¬зочных средств оказываются

на возмездной основе.

Исполнение обязанностей продавца по договору купли-продажи, поставке товаров

неразрывно связано с договором перевозки. Обязанность продавца передать товар

покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику, если

договором не предусмотрено иное.

В договорах купли-продажи и поставки товаров должны быть предусмотрены условия о

"франка". Этот термин опреде¬ляет порядок распределения транспортных расходов

между продавцом и покупателем: "франко-склад продавца", "франко-вагон", "франко-

склад покупателя" и др.

Необходимость перевозки товаров (грузов) — неизбежный элемент

предпринимательской деятельности, перевозка должна осуществляться наиболее

рациональным и экономичным спо¬собом, так как провозная плата входит в цену

товара.

Перевозка грузов осуществляется различными видами транс¬порта, но сущность

самого акта перевозки такова, что законода¬тельством установлена единая модель

договора перевозки.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доста¬вить вверенный ему

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение

груза лицу (полу¬чателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза

установленную плату.

Заключение договора перевозки подтверждается составлением и выдачей отправителю

транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз,

предусмотренного соответствую¬щим транспортным уставом или кодексом).

Договор перевозки считывается заключенным в момент сда¬чи груза перевозчику для

доставки и росписи представителя перевозчика о его приемке. Договор является

реальным, воз¬мездным и срочным.

Договор перевозки заключается между двумя лицами — от¬правителем иперевозчиком,

а право на получение груза на осно¬вании транспортной накладной приобретает

третье лицо — по¬лучатель.

Сам договор перевозки порожден объективной действи¬тельностью — пространственным

несовпадением отправителя и получателя. Получатель не участвует, не может

участвовать в заключении договора перевозки, но он приобретает по этому

договору права и обязанности, несет по нему ответственность. Правовым основанием

такого положения получателя является транспортная накладная, где он определен

как лицо, управомоченное на получение груза. Между отправителем груза и его

получателем существуют определенные экономические и обяза¬тельственные

отношения, для исполнения этих обязательств и отправляется груз определенному

получателю.

Перевозка груза осуществляется в прямом или в прямом смешанном сообщении по

единому транспортному документу. Взаимоотношения транспортных организаций при

перевозке грузов в прямом смешанном сообщении определяются соглашени¬ем между

организациями соответствующих видов транспорта.

Перевозка грузов осуществляется государственными и ком¬мерческими организациями,

основанными на частной собст¬венности.

Перевозка коммерческой организацией признается перевозкой транспортом общего

пользования, если из закона, иных правовых актов или выданной этой организации

лицензии вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов по

обраще¬нию любого гражданина или юридического лица.

Договор перевозки груза транспортом общего пользования является публичным

договором.

За перевозку груза взимается перевозная плата, установлен¬ная соглашением

сторон. Плата за перевозку грузов транспор¬том общего пользования определяется

на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными

уста¬вами и кодексами.

Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для пере¬возки грузы для

обеспечения причитающихся ему провозной пла¬ты и других платежей по перевозке,

если иное не установлено за¬коном, иными правовыми актами, договором перевозки

или не вытекает из существа обязательства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный

принятой от него заявкой, договором пе¬ревозки, исправные транспортные средства

в состоянии, при¬годном для перевозки соответствующего груза.

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транс¬портных средств, не

пригодных для перевозки соответствую¬щего груза.

Погрузка (выгрузка) осуществляется перевозчиком или от¬правителем (получателем)

в порядке, предусмотренном догово¬ром и с соблюдением установленных правил.

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и сред¬ствами отправителя

(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором,

если такие сроки не уста¬новлены транспортными уставами и кодексами и

издаваемыми в соответствии с ними правилами.

Основная обязанность перевозчика на всех видах транспор¬та — доставить груз в

целости и сохранности в установленные сроки, в указанный в накладной пункт

назначения и выдать его управомоченному получателю.

Отправитель груза обязан предъявить груз в установленный срок, в исправной таре

и упаковке, соответствующей стандар¬там и техническим условиям для перевозки

данного груза. Он обязан правильно, точно и полно оформить транспортный

до¬кумент и уплатить за перевозку установленную плату.

Транспортные средства должны иметь исправные запорные устройства, исправные

пломбы. Отправителю предоставлено право проверять соблюдение всех этих

существенных условий договора.





78. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке (основания

ответственности и основания освобождения от ответственности, порядок разрешения

споров).

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке1. В случаенеисполнения

либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозкестороны несут

ответственность, установленную настоящим Кодексом,транспортными уставами и

кодексами, а также соглашением сторон.2.Соглашения транспортных организаций с

пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной

законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев,

когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена

транспортными уставами и кодексами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств участники

договора перевозки несут ответственность, предусмотренную ГК, транспортными

уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Основным является вопрос об

ответственности перевозчика, поскольку исполнение им своих обязательств имеет

решающее значение в договоре перевозки, по которому груз поступает в ведение

перевозчика и должен быть им доставлен в пункт назначения в сохранности и в

установленные сроки. Для охраны интересов грузовладельцев ГК придает нормам об

ответственности перевозчика императивный характер. Соглашения транспортных

организаций с грузовладельцами об ограничении или устранении установленной

законом ответственности перевозчика не действительны, за исключением случаев,

когда возможность таких соглашений предусмотрена транспортными уставами и

кодексами (п. 2 ст. 793 ГК). Такая возможность допускается лишь КТМ в

исключительных случаях, при перевозках вне рамок обычных коммерческих операций,

а также на период с момента принятия груза перевозчиком до его погрузки на судно

и после выгрузки до сдачи грузополучателю (ст. 175).

Устанавливая для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, повышенную

(независимую от вины) ответственность (п. 3 ст. 401), ГК предусматривает, что

ответственность перевозчика за несохранность груза и просрочку его доставки

возникает только при наличии его вины, которая предполагается, пока не доказано

обратное. Законодательством вводятся также определенные ограничения по объему

ответственности перевозчика. Такой подход является традиционным для

транспортного права, он выражен в большинстве международных транспортных

конвенций. Интересы грузовладельцев в этих случаях призвано обеспечить

страхование грузов.

2. Основания ответственности перевозчика. Согласно п. 1 ст. 796 ГК за утрату,

недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие после его принятия к

перевозке и до выдачи грузополучателю, перевозчик несет ответственность, если не

докажет, что несохранность произошла вследствие обстоятельств, которые

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. В

развитие этого положения транспортные уставы и кодексы предусматривают перечень

таких обстоятельств. К ним кроме непреодолимой силы относятся особые,

естественные свойства груза, вызвавшие утрату им своих потребительских свойств,

недостатки тары и упаковки, которые не могли быть замечены при наружном осмотре

в ходе приема груза к перевозке, сдача к перевозке груза с превышением норм

влажности или без указания в накладной его особых свойств (ст. 166 КТМ, ст. 95

УЖТ, ст. 132 УАТ, ст. 118 КВВТ).

Статья 118 УЖТ, ст. 168 КТМ, ст. 133 УАТ предусматривают ряд случаев, когда

перевозчику достаточно лишь определенных обстоятельств для того, чтобы

освободиться от ответственности за несохранность груза. В этих случаях

доказывание вины перевозчика в несохранности груза возлагается на

грузовладельца. К таким обстоятельствам, в частности, относится сопровождение

груза представителем отправителя или получателя, прибытие груза в исправной таре

и за пломбами отправителя, наличие естественных причин, связанных с перевозкой

грузов в открытом подвижном составе, и др. В названных ситуациях имеются

достаточные основания считать, что перевозчик к несохранности груза непричастен.

Специальное правило КТМ (ст. 167) освобождает перевозчика от ответственности,

если тот докажет, что утрата, повреждение груза произошли вследствие ошибок

капитана, членов экипажа судна либо лоцмана в судовождении или управлении судном

(навигационная ошибка). Данное правило, правда, не распространяется на перевозки

в каботаже.

ГК не содержит указаний об основаниях ответственности перевозчика на случай,

если груз не был доставлен в пункт назначения в установленный или в разумный

срок. Транспортные уставы и кодексы за просрочку доставки груза, как и при

несохранности груза, предусматривают возложение на перевозчика ответственности

при наличии его вины (ст. 97 и 29 УЖТ, ст. 166 КТМ, ст. 137 УАТ, ст. 120

Воздушного кодекса, ст. 116 КВВТ), которая презюмируется. Доказывая ее

отсутствие, морской перевозчик может ссылаться на те же обстоятельства, которые

освобождают его от ответственности за несохранность груза, включая и

навигационную ошибку. Среди обстоятельств, освобождающих от ответственности за

просрочку воздушного перевозчика, ст. 120 Воздушного кодекса называет устранение

неисправности судна.

3. Объем ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика при

несохранности груза ограничивается его стоимостью. Это правило ст. 796 ГК также

является традиционным для транспортного права и одновременно изъятием из общего

правила ст. 15 и 393 ГК.

Ущерб, причиненный в случае утраты или недостачи груза, возмещается перевозчиком

в размере стоимости утраченного или недостающего груза, а в случае повреждения

груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость. Стоимость

несохранного груза должна определяться исходя из его цены, указанной в счете

продавца или в договоре, а при отсутствии такого указания - исходя из цены,

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п.

2 ст. 796 ГК).

Воздушный кодекс (ст. 119) помимо этого устанавливает предел ответственности

авиаперевозчика в размере 2 МРОТ за каждый килограмм веса несохранного груза.

Практически это означает дополнительное ограничение ответственности по сравнению

с ГК, однако сам подход отражает опыт международно-правовой регламентации и

способствует более оперативному урегулированию претензий грузовладельца.

КТМ, следуя правилам международных конвенций, устанавливает иные пределы

ответственности перевозчика, которые не распространяются на перевозки в

каботаже. Согласно ст. 170 КТМ ответственность морского перевозчика не может

превышать 666,67 расчетных единиц*(146) за место либо 2 расчетных единиц за

килограмм массы брутто утраченного или поврежденного груза (в зависимости от

того, какая сумма выше).

При утрате груза, сданного к перевозке с объявлением ценности, перевозчик

согласно п. 2 ст. 796 ГК отвечает в размере объявленной стоимости. Объявление

стоимости груза освобождает грузовладельца от необходимости доказывать ее

размер. При этом перевозчик не может быть лишен права доказывать превышение

объявленной ценности над действительной стоимостью груза (ст. 138 УАТ).

Наряду с возмещением установленного ущерба перевозчик возвращает грузовладельцу

провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного

или поврежденного груза, если она не входит в стоимость груза (п. 3 ст. 796 ГК).

По правилам перевозок виновный в несохранности груза перевозчик должен также

оплатить стоимость экспертизы и иные расходы, связанные с определением размера

причиненного грузу ущерба.

Судебной практикой учитывается и стоимость возвратной тары многократного

пользования, а также дополнительные провозные платежи, когда экспертиза дает

заключение о том, что несохранный груз может быть восстановлен только в

производственных условиях изготовителя.

За просрочку доставки груза в пункт назначения большинство транспортных уставов

и кодексов предусматривают штраф. На автомобильном транспорте он равен 15%, на

железнодорожном и внутреннем водном - 9% провозной платы за каждые сутки

просрочки, а на воздушном - 25% МРОТ за каждый час просрочки. Согласно УЖТ этот

штраф ограничивается размером платы за перевозку, по УАТ - 90%, а по КВВТ и

Воздушному кодексу - 50% провозной платы (ст. 97 УЖТ, ст. 137 УАТ, ст. 116 КВВТ,

ст. 120 Воздушного кодекса).

На морском транспорте такая санкция не предусмотрена и грузовладельцу

возмещаются убытки, возникшие в результате просрочки доставки груза, в пределах

провозной платы (п. 2 ст. 170 КТМ). Поскольку уставы и кодексы на всех видах

транспорта, кроме автомобильного (ст. 152 УАТ), специально не оговаривают

исключительный характер предусмотренных неустоек (штрафов), то в силу п. 1 ст.

394 ГК соответствующие грузовладельцы также вправе требовать возмещения

причиненных просрочкой убытков в части, не покрытой неустойкой.

Груз, не прибывший в пункт назначения по истечении 30 дней с момента, когда он

должен был прибыть, считается утраченным, и у грузополучателя возникает право

требовать возмещения в порядке ст. 796 ГК. На воздушном транспорте право на

предъявление претензии об утрате груза появляется уже через 10 дней (ст. 126

Воздушного кодекса). При смешанном сообщении установлен особый срок - груз

считается утраченным, если он не прибыл через 4 месяца со дня его приема к

перевозке (ст. 45 УЖТ, ст. 139 УАТ).

4. Ответственность отправителя и получателя груза. Ответственность за

несоблюдение условий договора перевозки груза несут также грузовладельцы -

отправители и получатели груза. Прежде всего, они несут ответственность за

несвоевременные расчеты с перевозчиком за перевозку груза, которая выражается в

уплате процентов (ст. 395 ГК). Отправитель отвечает за неправильное указание в

транспортном документе сведений о грузе, снижающее стоимость перевозки или

влияющее на безопасность транспорта. Грузоотправитель несет ответственность за

отправление запрещенных для перевозок грузов, нарушение требований правил

перевозок и таможенных правил, вызвавшее задержку транспортных средств органами

государственного контроля, за повреждение им транспортных средств и т.п.

Ответственность грузовладельцев в одних случаях ограничивается значительными

штрафами, в других - предусматривается возмещение убытков перевозчику. При

несвоевременном вывозе грузов со станции (порта) назначения с грузополучателя

взыскивается повышенная плата за хранение.







79. Договор займа

Договор займа — это соглашение, в силу которого одна сторона (заимодавец)

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им

вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Заемным обязательствам

посвящена глава 42 ГК РФ. Договор займа направлен на передачу одним лицом

имущества в собственность другого лица с условием возврата аналогичного

имущества в установленный срок. Договор займа отличается от договора аренды тем,

что по договору займа вещи передаются в собственность заемщика и возврату

подлежат не те же самые, а аналогичные вещи (того же рода и качества). Поэтому

предметом договора займа могут быть денежные средства или вещи, определенные

родовыми признаками, как правило, потребляемые, тогда как по договору аренды

предметом являются непотребляемые, индивидуально-определенные вещи.

Сторонами договора займа являются заимодавец и заемщик, в качестве которых могут

выступать любые субъекты гражданского права с учетом их праводееспособности.

Если займодавцем выступает ломбард, то заемщиком может быть только гражданин1.

Договор займа всегда является реальным, он считается заключенным с момента

передачи денег или других вещей. Это односторонне обязывающий договор, поскольку

с момента передачи суммы займа заимодавец наделяется правами, а заемщик —

обязанностями. Договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Договор займа по общему правилу предполагается возмездным. Особенность договора

займа состоит в том, что встречное предоставление со стороны заемщика выражается

в уплате процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных

договором. При отсутствии в договоре таких условий проценты выплачиваются

ежемесячно до дня возврата суммы займа в размере ставки банковского процента

(ставки рефинансирования), существующей в месте жительства (месте нахождения)

заимодавца на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части

(п. 2 ст. 809 ГК РФ).

Договором займа может быть предусмотрено безвозмездное предоставление суммы

займа. Отличие безвозмездного договора займа от договора дарения состоит в том,

что по договору займа переданная заемщику сумма должна быть возвращена

заимодавцу через определенное время, т. е. данный договор направлен на

предоставление возможности использовать сумму займа в течение определенного

срока. Возврат суммы займа не рассматривается как встречное предоставление.

Договор займа предполагается беспроцентным в следующих случаях: во-первых, если

сторонами договора являются граждане, сумма займа не превышает 50 минимальных

размеров оплаты труда и договор не связан с осуществлением предпринимательской

деятельности хотя бы одной из сторон; во-вторых, когда предметом договора

выступают не денежные средства, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

Однако и в этих случаях стороны могут предусмотреть в договоре уплату процентов.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сторонами

являются граждане и сумма займа превышает 10 минимальных размеров оплаты труда;

если заимодавцем является юридическое лицо — независимо от суммы. Согласно

пункту 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему

заимодавцем определенной денежной

суммы или определенного количества вещей. Несоблюдение письменной формы договора

займа не влечет его недействительности, однако лишает стороны возможности в

случае спора ссылаться на свидетельские показания. Специальные требования к

форме и последствия их несоблюдения установлены для договора займа, заключаемого

ломбардом: он оформляется выдачей заемщику залогового билета, нарушение

требований к его форме является основанием для признания залогового билета

недействительным по иску одной из сторон.

Поскольку договор займа является реальным, наличие у заимодавца соответствующего

письменного документа подтверждает передачу заемщику указанной в нем суммы

займа. Согласно пункту 1 ст. 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа

по его безденежности. Он должен доказать, что деньги или другие вещи в

действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве,

чем указано в договоре. Если договор должен совершаться в письменной форме,

заемщик вправе ссылаться на свидетельские показания, только если договор был

заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения

представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Если заемщик докажет безденежность договора займа, то договор займа считается

либо незаключенным — когда деньги или другие вещи в действительности не были

получены от заимодавца, либо заключенным на то количество денег или вещей,

которое было в действительности получено заемщиком от заимодавца. Заемное

обязательство может быть оформлено облигацией. Облигацией признается эмиссионная

ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица,

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости

облигации или иного имущественного эквивалента, а также право на получение

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные

имущественные права. Заключение договора займа путем выпуска и продажи облигаций

допускается в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Таким

образом может оформляться договор государственного займа (ст. 817 ГК РФ). Право

выпуска облигаций предоставлено также хозяйственным обществам.

По соглашению сторон заемщик может выдать заимодавцу вексель, в этом случае их

отношения будут регулироваться специальным законодательством о переводном и

простом векселе1. Вексель не является формой договора займа, это ценная бумага,

которая удостоверяетничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой

вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводный вексель)

выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы

денежные суммы (ст. 815 ГК РФ).



80. Договор финансирования под уступку денежного требования.

Договор финансирования под уступку денежного требования - соглашение, по

которому финансовый агент передает клиенту денежные средства в счет денежного

требования кредитора к должнику, вытекающего из предоставления клиентом товаров,

выполнения работ или услуг третьему лицу, а клиент уступает финансовому агенту

это денежное требование. Уступка денежного требования может использоваться как

способ обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента перед финансовым

агентом.

Договор может включать условия:

1) о ведении финансовым агентом бухгалтерского учета;

2) об оказании финансовых услуг, связанных с переуступленными требованиями.

Финансовый агент осуществляет контроль за своевременностью поступлений

отсроченных платежей. Размер его вознаграждения определяется суммами и сроками

финансирования клиента, дополнительными услугами. Предметом уступки может быть

не одно, а несколько требований. Финансовый агент вправе отказаться от

требований, в оплате которых у него возникли сомнения. Клиент несет

ответственность перед финансовым агентом за недействительность уступаемого

денежного требования, но не отвечает за его неисполнение или ненадлежащее

исполнение. Денежное требование считается недействительным, если клиент узнал о

неоплате должником переуступленных требований в момент переуступки. Если

обстоятельства не были известны клиенту в момент переуступки требования, то его

ответственность наступает только при наличии в договоре условий о праве регресса

финансового агента к клиенту. В этом случае предусматривается неполная

предварительная оплата суммы требования. Остаток суммы выплачивается после

совершения должником платежей по переуступленному требованию. Финансирование под

уступку денежного требования может быть:

1) конвенционным (открытым);

2) неконфиденциальным (неоткрытым).

При открытом должник осуществляет платеж клиенту, который в соответствии с

договорами факторинга и оказания услуг пересылает финансовому агенту полученные

денежные средства по переданным денежным требованиям. Договор бывает двух видов:

1) клиент уступает финансовому агенту за оговоренную сумму денежное требование;

2) клиент берет на себя риск того, что должник не выполнит полностью свои

обязательства и остаток по долгам клиент будет выплачивать финансовому агенту.

При осуществлении платежа должник засчитывает свои денежные требования к

клиенту, если они уже имелись у должника к моменту, когда должник узнает об

уступке требования финансовому агенту. Если клиент нарушил свои обязательства

перед должником, должник вправе требовать от клиента возврата сумм, уплаченных

по этим требованиям финансовому агенту. Клиент не вправе предъявлять указанное

требование финансовому агенту. Финансовый агент обязан возвратить полученные

суммы тогда, когда он не оплатил переуступленное ему требование либо оплатил его

после того, как ему стало известно о праве должника отказаться от платежа по

переуступленному требованию.

Цена договора– стоимость уступаемого требования клиента к должнику.

Форма договора:

а) простая письменная;

б) письменная с нотариальным удостоверением уступки требования;

в) письменная с государственной регистрацией.

Срок договора определяется соглашением сторон.





81. Договор банковского вклада. Виды

Договор банковского вклада - соглашение, по которому банк, принимает поступившую

от вкладчика или поступившую для него денежную сумму (вклад), обязуется

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных

договором. Вкладчики - физические и юридические лица. Договор заключается в

простой письменной форме. Отсутствие факта зачисления на корреспондентский счет

банка средств вкладчика, перечисленных в безналичном порядке, рассматривается

как невнесение вклада, исключающее удовлетворение иска о возврате депозита.

Срочные вклады - это вклады, по которым клиент не может требовать возврата

внесенных им средств ранее наступления определенного в договоре обстоятельства.

Вклады до востребования и срочные вклады

Согласно ст. 837 ГК основное деление вкладов на виды производится по срокам их

возврата. В связи с этим договор банковского вклада может быть заключен либо на

условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования), либо на

условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока

(срочный вклад). Вместе с тем договором может быть предусмотрено внесение

вкладов и на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.

Независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по

первому требованию вкладчика. Следовательно, вкладчик в любой момент вправе

безмотивно требовать в одностороннем порядке изменения или расторжения договора

банковского вклада. При этом условие договора об отказе гражданина от права на

получение вклада по первому требованию ничтожно. Исключением из данного правила

является вклад, внесенный юридическим лицом на иных условиях возврата (т. е. не

до востребования), предусмотренных договором.

По вкладам иным, чем вклад до востребования (в том числе срочным), когда банк

должен возвратить вкладчику по его требованию сумму до истечения срока либо до

наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, он

выплачивает проценты в размере, применяемом по вкладам до востребования, если

договором не предусмотрен иной их размер.

В тех случаях, когда сумма срочного вклада по истечении срока либо сумма вклада,

внесенного на иных условиях возврата, по наступлении предусмотренных договором

обстоятельств не востре-буется вкладчиком, договор считается продленным на

условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.

Целевые вклады - разновидность срочных вкладов, которые вносятся на десять лет

на имя лиц, не достигших 16-летнего возраста. Условные вклады вносятся на имя

другого лица, которое может распоряжаться вкладом лишь при соблюдении условий

или при наступлении обстоятельств, указанных вносителем в момент открытия счета.

Банк выплачивает клиенту проценты в размере существующей в местонахождении

вкладчика ставки банковского процента (ставки рефинансирования) на день уплаты

банком вкладчику суммы его вклада. Вклады до востребования. В этом случае банк

вправе в одностороннем порядке изменять (уменьшать или увеличивать) размер

процентной ставки за пользование средствами вкладчика. Сроки и порядок выплаты

процентов по вкладу согласовываются сторонами. При отсутствии соглашения

вкладчик вправе требовать уплаты процентов ежеквартально, причем невыплаченные

проценты увеличивают сумму вклада, на которую потом начисляются проценты. Если

вклад должен быть возвращен до окончания соответствующего периода, банковские

проценты начисляются на сумму исходя из фактического времени пользования

средствами клиента и выплачиваются одновременно с возвратом основной суммы

вклада. Доказательством заключения договора банковского вклада служит

сберегательная книжка, которая может быть именной и на предъявителя.

Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой, предоставляющей

владельцу все права по договору банковского вклада. Отсутствие сберегательной

книжки не может быть восполнено договором банковского вклада в виде документа,

подписанного вкладчиком и банком. Она должна содержать записи обо всех суммах

денежных средств, зачисленных на счет, списанных со счета и об остатке на счете

на момент предъявления сберегательной книжки в банк. При утрате именной

сберегательной книжки банк по заявлению вкладчика должен выдать ему новую

сберегательную книжку. Факт внесения в банк денежных средств в качестве вклада

удостоверяется сберегательным сертификатом, держателем которого может быть

только гражданин. Держателем депозитного сертификата может быть только

юридическое лицо. Срок обращения сберегательных сертификатов - три года.

Сертификаты могут быть:

1) на предъявителя, которые передаются путем простого вручения;

2) именные, передаваемые путем заключения договора об уступке права требования

(цессии).





82. Договор банковского счета. Виды счетов.

Договор банковского счета - соглашение, по которому банк обязуется принимать и

зачислять поступающие на счет клиента денежные средства, выполнять распоряжения

клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведении других операций по

счету. Банк может использовать находящиеся на счете клиента денежные средства.

Виды банковских счетов:

1) депозитный; (вкладной счет) предназначен для хранения временно свободных

денежных средств. Особенностью данного счета является основание открытие:

договор банковского вклада.

2) расчетный - счет, открываемый банком организации или индивидуальному лицу для

осуществления денежных операций, связанных с их экономической деятельностью

3) текущий; – счет, открываемый банком организации для получения финансирования,

снятия денежных средств. Чаще всего текущие счета открывают некоммерческие

организации, или субъекты хозяйственной деятельности, не являющимися

юридическими лицами.

4) текущий валютный; - открывается для зачисления и расчетов денежными

средствами, выраженными в иностранной валюте.

5) корреспондентский;

6) финансирования капитальных вложений.

Помещенные на банковский счет денежные средства клиента считаются вкладом до

востребования. Банк выплачивает клиенту предусмотренные договором проценты. При

заключении договора банковского счета клиенту открывается счет. Для открытия

счета представляются следующие документы:

1) заявление на открытие счета,

2) свидетельство о государственной регистрации;

3) решение о создании предприятия;

4) копия устава;

5) карточка с образцами подписей и оттиска печати;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

7) справка из органов статистики;

8) регистрация в качестве плательщика страховых взносов;

9) документ, подтверждающий полномочия должностных лиц.

Банк осуществляет операции по счету в установленные сроки: перечисление и

зачисление средств на счет клиента не позднее следующего операционного дня после

получения платежного документа. Банк обязан выполнить поручение клиента о

безналичном перечислении денежных средств не позднее дня, следующего за датой

поступления расчетного документа, путем списания средств со счета и отправки

расчетных документов в другой банк. За пользование денежными средствами банк

уплачивает клиенту проценты, сумма которых зачисляется на счет ежеквартально. У

сторон договора возникают взаимные обязательства: банк имеет право потребовать

оплаты своих услуг, уплаты процентов по кредиту, а клиент вправе требовать

проценты за пользование денежными средствами. Банк несет ответственность за

несвоевременное зачисление денежных средств, причитающиеся клиенту;

необоснованное списание средств со счета; невыполнение указаний клиента о

перечислении денежных средств со счета. Банк гарантирует клиенту тайну

банковского счета, банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

За разглашение банковской тайны должностные лица банка несут уголовную

ответственность. Не допускается ограничения права клиента на распоряжение

денежными средствами. Исключение составляет арест денежных средств, т. е.

временное прекращение расходных операций по счету, произведенное без расторжения

договора банковского счета. Договор банковского счета может быть расторгнут

клиентом в любое время подачей заявления. По заявлению банка договор

расторгается судом, если сумма денежных средств на счете клиента ниже

установленного минимального размера и при отсутствии операций по этому счету в

течение года. При расторжении договора клиенту выдается остаток денежных средств

со счета.





83. Расчетными правоотношения

являются опосредованные нор¬мами права отношения, связанные с осуществлением

расчетов между сторонами возмездного имущественного отношения при участии

кредитной организации. Расчетными правоотношениями являются также

правоотношения, возникающие при производ¬стве платежей в бюджеты всех уровней и

в государственные внебюджетные фонды.

Основные условия расчетных отношений между юридическими

лицами сводятся к следующему:

расчетные операции осуществляются, как правило, через коммер¬ческие банки с

открываемых предприятиями расчетных и иных счетов;

все расчеты между юридическими лицами по платежам, сумма которых превышает

размеры, установленные Правительст¬вом РФ, осуществляются только в безналичном

порядке;

формы безналичных расчетов определяются в соответствии с за¬конодательными

актами и нормативными актами Центрального банка РФ, Предприятия могут выбирать

любую из установлен¬ных форм расчетов исходя из собственных интересов. Банки не

вправе препятствовать осуществлению расчетов по формам, предусмотренным в

договоре контрагентов;

списание средств со счета предприятия может производиться банком только по

распоряжению владельца счета, за исключени¬ем случаев, предусмотренных

действующим законодательством;

банк не вправе определять и контролировать направления исполь¬зования денежных

средств, находящихся на счете предприятия, и устанавливать другие не

предусмотренные законодательными актами или договором ограничения его права

распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению;

платежи могут совершаться как после отгрузки товарно¬материальных ценностей,

выполнения работ и оказания услуг, так и авансом или путем предварительной

оплаты;

платежи производятся при наличии на счетах плательщиков собственных средств или

в установленном порядке за счет бан¬ковского кредита;

зачисление средств на счет предприятия - получателя средств осуществляется лишь

после списания сумм со счета плательщика;

формы расчетных документов, по которым проводятся расчет¬ные операции,

устанавливаются Банком России;

предприятия и банки обязаны своевременно рассчитываться по своим обязательствам,

строго соблюдать договорную и рас¬четную дисциплину.

Расчетные отношения регламентируются нормами различных отраслей права.

Важнейшими нормативными актами, регули-рующими данную сферу общественных

отношений, являются ГК РФ, Федеральный закон "О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)", Федеральный закон "О банках и бан¬ковской

деятельности". Расчетные отношения регламентируют¬ся также постановлениями

Правительства РФ, нормативными актами Банка России.

Банк России является органом, координирующим, регулирую¬щим и лицензирующим

организацию расчетных, в том числе клиринговых систем в Российской Федерации.

Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществле¬ния

безналичных расчетов. Обеспечение эффективного и беспе¬ребойного

функционирования системы расчетов является одной из основных целей деятельности

Банка России. В нормативных ак¬тах Центрального банка РФ, регулирующих расчетные

опера¬ции, сочетаются организационные и имущественные элементы, непосредственно

связанные с движением денежных средств предприятий и организаций через банки.

Под формой расчетов понимаются предусмотренные правовыми формами условия

безналичных платежей, отличающиеся способом зачисления средств на счет

кредитора, видом расчетного документа и порядком документооборота. При

осуществлении безналичных расчетов допускаются следующие расчеты.

1. Платежными поручениями – банк обязуется по поручению плательщика за счет

средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет

указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный

законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не

предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в

банковской практике обычаями делового оборота.

Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете

плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком.

Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечислить

соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на

счет лица, указанного в поручении, в предусмотренный срок.

2. По аккредитиву – банк, действующий по поручению плательщика об открытии

аккредитива и в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи

поручителю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо

дать полномочия другому банку произвести платежи получателю средств или

оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель.

При расчетах могут использоваться следующие виды аккредитивов:

а) покрытые (депонированные) – банк-эмитент при его открытии обязан перечислить

сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему

кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства

банка-эмитента;

б) непокрытые (гарантированные) – исполняющему банку предоставляется право

списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента;

в) отзывные – аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-

эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива

не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств;

г) безотзывные – аккредитив, который не может быть отменен без согласия

получателя средств.

Ответственность за нарушение условий аккредитива несет перед плательщиком банк-

эмитент, перед банком-эмитентом – исполняющий банк





84. Договор хранения (понятие, форма, содержание, ответственность, специальные

виды хранения).

Договор хранения - соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется

хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту

вещь в сохранности. Договор заключается в интересах поклажедателя и не

предполагает пользования вещью хранителем. Вещь передается хранителю во

временное владение. Стороны договора: поклажедатель и хранитель, в качестве

которых могут выступать любые лица. Поклажедатель может не быть собственником

имущества. Хранитель должен быть дееспособным лицом. Предметом хранения являются

вещи, документы, ценные бумаги, деньги при условии их обезличивания. Не могут

передаваться на хранение недвижимое имущество, животные. Договор может быть:

1) реальным, при котором правоотношения сторон возникают с момента передачи вещи

с согласия хранителя;

2) консенсуальным, который обязывает хранителя принять вещь на хранение в

будущем, права и обязанности сторон возникают в момент заключения договора.

Договор хранения может заключаться на заранее определенный срок и на срок до

востребования вещи поклажедателем. Хранитель не может досрочно вернуть

переданную ему вещь. Если срок не был установлен точно, хранитель вправе

потребовать от поклажедателя возврата вещи по истечении срока. Поклажедатель

обязан предупредить хранителя о свойствах передаваемых на хранение вещей, если

они могут причинить вред имуществу или здоровью хранителя или третьих лиц.

Хранитель - предприниматель, отвечающий за гибель или повреждение вещи, если не

докажет, что причиной были чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях

обстоятельства. Договор хранения заключается в интересах поклажедателя, который

несет необходимые расходы для обеспечения сохранности вещи, риск ее случайной

гибели или повреждения лежит на хранителе вещи. Пользоваться вещами, сданными на

хранение, можно только с согласия поклажедателя. Хранитель отвечает за

уничтожение или повреждение вещи, если он виновен в возникновении обстоятельств,

которые к этому привели; возмещает убытки поклажедателю с зачетом суммы,

полученной от реализации вещи. Сроки и условия уплаты вознаграждения хранителю

определяются сторонами и могут быть изменены по их соглашению. Хранитель

возвращает поклажедателю вещи, переданные на хранение, и полученные от них плоды

и доходы. При возмездном хранении хранитель отвечает за причиненные убытки в

полном объеме и возмещает как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. При

безвозмездном хранении ответственность ограничена реальным ущербом. Размер

ответственности хранителя часто определяется суммой оценки, указанной в выданной

хранителем квитанции или ином документе. Объявленная ценность может не

соответствовать действительной стоимости вещи. Размер убытков определяется

последствиями, которые вызваны свойствами принятого на хранение имущества.

Поклажедатель в любое время может отказаться от договора хранения. При отказе от

передачи вещи на хранение хранитель вправе потребовать возмещения убытков,

причиненных ему досрочным расторжением договора.

Форма договора.

В письменной форме должны совершаться договоры хранения:

1) между юридическими лицами;

2) между юридическими лицами и гражданами;

3) между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не

менее чем в 10 раз установленный государством МРОТ;

4) договоры хранения, предусматривающие обязанность хранителя принять вещь на

хранение, независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на

хранение.



Специальные виды

1. Складское хранение. По договору складского хранения товарный склад

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Договор складского хранения – консенсуальный, взаимный, возмездный, публичный

(если договор заключается товарным складом общего пользования). Предмет договора

– товары. Стороны договора – поклажедатель (как правило, лицо, осуществляющее

предпринимательскую деятельность) и хранитель (организация, осуществляющая в

качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая

связанные с хранением услуги). Форма договора – как правило, письменная.

Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его

заключение и принятие товара на склад удостоверены: складским свидетельством;

складской квитанцией.

Обязанности товарного склада: 1) при приеме товаров на хранение за свой счет

произвести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарных

мест либо меру – вес, объем) и внешнее состояние; 2) предоставлять

товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы,

если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры,

необходимые для обеспечения сохранности товаров; 3) незамедлительно составить

акт об обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы

согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной

порчи, и в тот же день известить товаровладельца.

2. Хранение в ломбарде. Договор хранения в ломбарде – реальный,

одностороннеобязывающий, возмездный, публичный. Предмет договора – как правило,

ценные вещи. Стороны договора – поклажедатель (гражданин) и ломбард

(специализированная организация с лицензией на оказание услуг на определенной

территории). Форма договора – заключение договора хранения в ломбарде

удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.

Обязанности ломбарда: 1) оценить сдаваемую на хранение вещь по соглашению сторон

в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми

в торговле в момент и в месте их принятия на хранение; 2) страховать в пользу

поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки;

3) хранить невостребованную поклажедателем в обусловленный соглашением с

ломбардом срок вещь в течение двух месяцев с взиманием за это платы,

предусмотренной договором хранения.

3. Хранение ценностей в банке. Договор хранения ценностей в банке –

консенсуальный, взаимный, возмездный, публичный. Предмет договора – ценные

бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в

том числе документы. Стороны договора – поклажедатель (любое лицо) и банк. Форма

договора – заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей

банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого

является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. По договору

хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется

право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны

быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо

иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его

содержимому.

4. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор хранения в

камерах хранения транспортных организаций – реальный, взаимный, возмездный,

публичный. Предмет договора – вещи пассажиров и др. граждан независимо от

наличия у них проездных документов. Стороны договора – поклажедатель и

транспортная организация. Форма договора – в подтверждение принятия вещи на

хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю

выдается квитанция или номерной жетон. Обычное условие договора – срок хранения

(определяется транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в

соответствии с ними правилами).

5. Хранение в гардеробах организаций. Договор хранения в гардеробах организаций

– реальный, одностороннеобязывающий, безвозмездный (если вознаграждение за

хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи

на хранение). Предмет договора – как правило, верхняя одежда, головные уборы и

иные подобные вещи.

Обязанности хранителя: принять все предусмотренные договором хранения меры для

того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.







85. Договор складского хранения

Договор складского хранения– соглашение, согласно которому товарный склад

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Договор является:

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи от

поклажедателя к хранителю;

2) консенсуальным – в случае, когда соглашением сторон предусмотрена обязанность

хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором

срок;

3) взаимным;

4) возмездным;

5) публичным.

Стороны договора– хранитель и поклажедатель.

Предмет договора– родовые вещи, которые идентифицируются для целей хранения.

Форма договора– письменная.

Хранение в ломбардеудостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной

сохранной квитанции. При сдаче на хранение вещи стороны оценивают вещь по

обоюдному согласию в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества,

обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение.

На ломбард возлагается обязанность страховать принятые на хранение вещи в полной

сумме их оценки в пользу поклажедателя за свой счет.

Хранение ценностей в банкеудостоверяется выдачей банком поклажедателю именного

сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи

хранимых ценностей поклажедателю. В качестве хранителя выступает банк.Предмет

договора– ценности (драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи, в том

числе документы).

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе– разновидность договора

хранения ценностей в банке, отличительными признаками которого являются место

хранения – индивидуальный банковский сейф (ячейка сейфа, изолированное помещение

в банке), а также право поклажедателя (клиента) самостоятельно помещать ценности

в сейф и изымать их из сейфа, для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, а

также карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или

документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.

Хранение в камерах хранения транспортных организацийподтверждается квитанцией

или номерным жетоном, при предъявлении которого производится выдача вещи.

Договор является публичным, заключается с гражданами независимо от наличия у них

проездных документов.

Хранение в гардеробах организаций. Особенности: предмет – верхняя одежда,

головные уборы и иные подобные вещи гражданина; его краткосрочность;

безвозмездный характер, хотя хранение может осуществляться и за вознаграждение.





86. Обязательства страхования

Обязательства по страхованию представляют собой самостоятельный вид гражданско-

правовых обязательств, оформляющих отношения по оказанию финансовых услуг.

В силу обязательства по страхованию одно лицо - страховщик - обязано при

наступлении в определенный срок (или без указания срока) предусмотренных

обстоятельств (страхового случая) произвести обусловленную страховую выплату

другому лицу - страхователю или иному лицу (выгодоприобретателю, застрахованному

лицу) и вправе требовать оплаты страховых премий, а страхователь обязан

уплачивать страховые премии и вправе требовать предоставления соответствующих

страховых выплат.

Глава 48 ГК регламентирует три группы обязательств по страхованию:

- обязательства из договора страхования (абз. 1 п. 1 ст. 927);

- обязательства, возникающие из специальных видов страхования, существующие как

самостоятельные договорные формы, содержащие условия о страховании (страхование

иностранных инвестиций, от некоммерческих рисков, морское страхование,

медицинское страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий -

ст. 970);

- обязательства из договоров страхования с императивным требованием

обязательного заключения по прямому предписанию закона, а не на основе принципа

договорной свободы сторон (п. 2 ст. 927) - обязательное страхование.

Страховые обязательства, имеющие источником своего возникновения традиционные

договоры имущественного или личного страхования, регулируются главным образом

нормами гл. 48 ГК как собственно ("чистые") договорные страховые правоотношения;

в случаях включения в такие договоры условий, относящихся к отдельным

специальным видам страхования (морское, медицинское и др.), они становятся

смешанными гражданско-правовыми договорами (п. 3 ст. 421 ГК).

По признаку его обязательности или необязательности для страхователя различают

добровольное и обязательное страхование.

Добровольное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого по

усмотрению страхователя.

Обязательным является страхование, которое осуществляется в силу закона,

обязывающего страхователя заключить договор страхования в соответствии с

установленными им правилами (п. 2 ст. 927 ГК).

Особенность обязательного страхования состоит в том, что оно представляет собой

страхование в пользу третьего лица, т.е. причиненный ущерб при таком страховании

возмещается не страхователю, а иному лицу.

Согласно ст. 935 ГК законом на обязанных в нем лиц может быть возложена

обязанность страховать:

жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай

причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договора

с другими лицами.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования

лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со

страховщиком.

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением

обязательного страхования пассажиров, осуществляемого за их счет.

Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть

застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом или в

установленном им порядке (ст. 936 ГК).

Заключение договоров страхования при обязательном страховании является

обязательным для страховщиков лишь при заключении договоров личного страхования

в силу того, что такие договоры отнесены к публичным(абз.2п. 1 ст. 927 ГК).





87. Договор имущественного и личного страхования.

Страхование - это вид общественно полезной деятельности, при которой организации

и граждане страхуют себя заранее от неблагоприятных последствий в сфере личных

нематериальных и материальных благ методом внесения денежных средств в особый

фонд страховщика, который оказывает страховые услуги, а эта организация

выплачивает за счет денежных средств этого фонда. Страховщик - юридическое лицо,

имеющее лицензию на осуществление страхования. Договором имущественного

страхования считается договор, в силу которого страховщик обязуется взамен

уплаты страхователем страховой премии возместить выгодоприобретателю или

страхователю при наступлении страхового случая убытки в застрахованном имуществе

в пределах страховой суммы. Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого

страхователь заключил договор страхования. Особенностями договора имущественного

страхования являются:

1) наличие особого имущественного интереса у страхователя, например

А) риск ответственности по обязательствам, которые возникают при причинении

вреда жизни, имуществу или здоровью других лиц. Например, риск гражданской

ответственности;

Б) риск гибели, повреждения или недостачи какого-либо имущества;

В) риск убытков от предпринимательской деятельности;

2) цель - компенсировать понесенные убытки, а не извлечение дополнительных

доходов.

Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование в том случае, если

имущество или предпринимательский риск застрахованы частично их действительной

стоимости. Двойного страхования закон не допускает. При комбинированном

страховании одно лицо страхуется от нескольких рисков.

Страховщик обязан по заявлению страхователя перезаключить договор страхования, в

случае увеличения действительной стоимости имущества - возмещать расходы для

уменьшения убытков. Под суброгацией понимается переход к страховщику,

выплатившему страховое возмещение в пределах выплаченной суммы. Сокращенный срок

исковой давности составляет два года. Страхование гражданской ответственности

подразделяется на:

1) страхование договорной ответственности;

2) страхование ответственности за причинение вреда.

При страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу страхуется риск ответственности самого страхователя, на которого

возлагается такая ответственность. По договору страхования предпринимательского

риска страхуется только риск самого страхователя и только в его пользу.

Перестрахование - это страхование рисков, которые возникли в сфере

профессиональной деятельности страховщиков. Риск выплаты страхового возмещения

может быть застрахован как полностью, так и частично. Страховщик по договору

имущественного страхования, который заключил договор перестрахования, по

договору страхования считается страхователем. Страхование ответственности за

причинение вреда является разновидностью имущественного страхования.

Личное страхование - отношения по защите личных интересов физических лиц при

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов,

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Соответственно под договором личного страхования в соответствии со ст.934 ГК РФ

понимается соглашение в соответствии с которым, одна сторона (страховщик)

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую

другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения

вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре

гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового

случая).

К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с вероятностными

событиями в жизни отдельного человека. Согласно классификации страхования,

принятой в Российской Федерации, к отрасли личного страхования относят виды

страхования, в которых объектом страхования являются имущественные интересы,

связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением

страхователя или застрахованного. В настоящее время в России наиболее часто

применяются следующие виды личного страхования:

- страхование жизни;

- страхование от несчастных случаев и болезней;

- медицинское страхование;

- пенсионное страхование;

- накопительное страхование

- и другие.

Остановимся более подробно на каждом из видов личного страхования.

Страхование жизни

Объектом этого вида страхования являются имущественные интересы Застрахованного,

связанные с его жизнью.

Страховым случаем при страховании жизни является свершившееся событие,

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает

обязанность страховщика произвести страховую выплату застрахованному или

выгодоприобретателю, а именно:

- дожитие застрахованного до установленной даты окончания действия договора

страхования;

- смерть застрахованного в период действия договора от любой причины, за

исключением случаев самоубийства и некоторых других;

- дожитие застрахованного до сроков, установленных договором страхования для

выплаты страховой ренты.

Договоры страхования жизни заключаются на срок не менее 1 года.

Страхование от несчастных случаев и болезней

Выделение этого вида личного страхования обусловлено следующими

обстоятельствами: несчастный случай или болезнь причиняют вред здоровью как

личному нематериальному благу, и этот интерес должен страховаться по договору

личного страхования. Но кроме вреда здоровью болезнь вызывает дополнительные

расходы, т.е. причиняет вред имуществу застрахованного. Причинение этого вреда

также является событием в его жизни, а п. 1 ст. 934 ГК РФ позволяет осуществлять

личное страхование на случай любого такого события, т.е. формально страхование

на случай таких расходов может проводиться в форме личного. Но эти же расходы

могут страховаться и по специальному договору медицинского страхования (ст. 3

Закона "О медицинском страховании граждан в РФ") и по договору имущественного

страхования (ст. 929 ГК РФ).

Таким образом, здесь, как и при страховании предпринимательского риска, правовые

последствия оказываются поставленными в зависимость не от содержания отношений,

а от формы, в которую отношения облечены.

В объем ответственности страховщика по договорам страхования от несчастных

случаев и болезней включаются обязанности произвести обусловленную договором

страхования или законом страховую выплату при наступлении следующих случаев:

- нанесения вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или

болезни;

- смерти застрахованного в результате несчастного случая или болезни;

- утраты (постоянной или временной) трудоспособности (общей или

профессиональной) в результате несчастного случая и болезни, за исключением

видов страхования, относящихся к медицинскому страхованию.

Медицинское страхование

Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в

охране здоровья. Это один из самых распространенных видов личного страхования.

Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении

страхового случая получения медицинской помощи за счет накопленных средств и

финансировать профилактические мероприятия.

Медицинское страхование также осуществляется в двух видах: обязательном и

добровольном.

Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного

социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи,

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме

и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского

страхования.

Пенсионное страхование

Касаемо этого вида личного страхования, страховщики используют термин

"страхование пенсии" или "пенсионное страхование". Однако, как отмечают

исследователи, это название выбрано неудачно. В постановлении Правительства РФ

от 7 августа 1995 г. №790 "О мерах по реализации концепции реформы системы

пенсионного обеспечения в Российской Федерации" указано, что дополнительные

пенсии могут накапливаться как в пенсионных фондах, так и в страховых компаниях.

Однако уже в совместном заявлении ЦБ РФ и Правительства РФ от 22 февраля 1996 г.

функции дополнительного пенсионного обеспечения сохранены только за пенсионными

фондами. В постановлении Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. №222 "О

программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов"

также четко указано, что дополнительное пенсионное обеспечение будет

осуществляться через пенсионные фонды, а страховщики не упомянуты.

Все перечисленное выше создает базу для неоднозначных толкований. При

возникновении спора такая неопределенность может повредить его объективному

разрешению. Наиболее удачным и недвусмысленным с правовой точки зрения в таких

случаях является название - страхование жизни с выплатой аннуитетов.

Накопительное страхование

Накопительное страхование жизни занимает в личном страховании особое место. Для

того чтобы подчеркнуть различие, все остальные виды как личного, так и

имущественного страхования называют рисковыми.

Накопительное страхование жизни производится на случай наступления одного из

событий - смерти застрахованного лица или его дожития до определенного возраста.

Таким образом, выплата по накопительному страхованию жизни, в отличие от

рискового, производится всегда.

В связи с этим говорят об отсутствии случайности в накопительном страховании по

сравнению с рисковым. Однако, случайность здесь отсутствует только в факте

выплаты, но не в ее сроке и не в размере. Зависимость правовых последствий от

случайности существенно отличает страховые отношения от всех остальных.







88. Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения.

Договор поручения - соглашение, по которому одна сторона (поверенный) обязуется

от имени и за счет другой стороны (доверителя) совершить определенные

юридические действия. Сторонами договора являются дееспособные граждане и

юридические лица.

Договор поручения является:

1) консенсуальным;

2) взаимным;

3) безвозмездным.

Предметом договора могут быть определенные юридические действия и указания

доверителя. Договор заключается в устной или письменной формах. Доверитель

выдает поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором

действий. Нотариального удостоверения договора не требуется.

Срок действия договора определяется сроком действия выданной доверенности. По

истечении срока действия доверенности договор прекращается, если только не

выдана новая доверенность. Полученная поверенным от доверителя информация

является конфиденциальной. Поверенный создает в отношении доверителя права и

обязанности по сделке. Поверенный - коммерческий представитель, который вправе

удерживать в обеспечение своих прав по договору находящиеся у него вещи

доверителя, отступать в интересах доверителя от его указаний без

предварительного запроса, если такое право предоставлено доверителем заранее.

Доверитель должен давать поверенному правомерные, осуществимые и конкретные

указания. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его

исполнения поверенный возвращает доверителю доверенность, срок действия которой

еще не истек.

Доверитель вправе отменить поручение, при этом он возмещает издержки, понесенные

поверенным при выполнении поручения независимо от того, предусмотрено ли

возмещение договором. Если доверитель выбрал заместителя, т. в. лицо, которому

передается поручение, поверенный не отвечает за ведение им дел. Однако отвечает

за ведение дел заместителем, если сам осуществил передоверие.

Поверенный может поручить выполнение части договора третьим лицам, если это

предусмотрено договором. Поверенный обязан сообщать доверителю сведения о ходе

выполнения поручения, а в случае полного исполнения поручения представить полный

отчет о проделанных действиях. Любая сторона имеет возможность прекращения

договора в одностороннем порядке. Стороны уведомляют друг друга о прекращении

договора не позднее тридцати дней, если поверенный является коммерческим

представителем. Без предварительного уведомления доверитель вправе отменить

поручение при реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим

представителем. Отказ от договора не сопровождается возложением обязанностей

возмещения убытков другой стороне. Доверитель обязан возместить поверенному

издержки, которые он уже понес, и оплатить работу, выполненную до прекращения

договора.

При отмене доверителем поручения или отказе поверенного - коммерческого

представителя от исполнения поручения доверитель и поверенный обязаны возместить

убытки, причиненные контрагенту односторонним отказом от исполнения договора

поручения.

В случае смерти поверенного или ликвидации юридического лица, являющегося

поверенным, наследники или ликвидатор юридического лица обязаны принять меры,

обеспечивающие интересы доверителя.

Действия в чужом интересе без поручения совершаются исходя из выгоды и пользы

заинтересованного лица. Действия должны совершаться при отсутствии прямого

поручения и любого другого указания. Если заинтересованное лицо узнает о

совершаемых действиях, то между ним и лицом, совершившим определенные в его

интересах действия, возникает гражданско-правовой договор. Действия должны

производиться в целях предотвращения вреда личности или имуществу

заинтересованного лица. Действия фактические или юридические должны быть

объективно выгодными для заинтересованного лица. Фактические действия состоят в

предотвращении вреда личности или имуществу заинтересованного лица. Юридические

выражены в совершении сделки в интересах другого лица, исполнении его

обязанностей перед третьими лицами. Действия в чужом интересе не должны

преследовать противоправных целей и носить противоправный характер, входить в

противоречие с реальными и вероятными намерениями заинтересованного лица,

сопровождаться грубыми ошибками и небрежностью действующего лица. Лицо,

действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом

заинтересованному лицу, а также:

1) немедленно извещать о своих действиях заинтересованное лицо;

2) совершив минимум необходимого, приостановить свои действия и дождаться

решения заинтересованного лица об одобрении или неодобрении предпринятого.

При одобрении заинтересованным лицом действий юридического характера считается,

что стороны состоят в договоре поручения; если действия выразились в выполнении

определенной работы, то стороны считаются состоящими в договоре подряда.

Достаточно устного одобрения действий заинтересованным лицом. Действующее лицо

обязано незамедлительно прекратить совершение действий в интересах

заинтересованного лица, если оно не одобрило совершаемых действий. В противном

случае все последствия последующих действий нести будет действующее лицо.

Возможно совершение действий в интересах другого лица против его воли, если

действия направлены на предотвращение опасности для жизни спасаемого лица.

Заинтересованное лицо возмещает реальный ущерб и убытки, которые понесло лицо,

действовавшее в его интересе, за исключением убытков, возникших в результате

действий, совершенных после их неодобрения, понесенные действующим лицом

необходимые расходы. Но не обязано возмещать упущенную выгоду. Лицо,

действовавшее в чужом интересе, имеет право получить от заинтересованного лица

вознаграждение, а заинтересованное лицо выплатить его, если

1) действия в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица

результату;

2) выплата вознаграждения предусмотрена законом, соглашением с заинтересованным

лицом или обычаями делового оборота.

Обязанности по сделке в чужом интересе несет лицо, в интересах которого она

совершена, если:

1) сделка одобрена заинтересованным лицом;

2) кредитор согласен на переход обязанности от лица, совершившего сделку, к

заинтересованному лицу.









89. Договор комиссии. Агентский договор.

Договор комиссии - соглашение, по которому комиссионер обязуется по поручению

комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени

за счет комитента. Договор предусматривает:

1) выполнение комиссионером поручения от своего имени;

2) выполнение комиссионером юридических действий;

3) получение комиссионером вознаграждения за оказанные услуги;

4) приобретение комиссионером прав и обязанностей по сделке с третьими лицами.

Договор заключается на определенный срок или бессрочно; с указанием или без

указания территории исполнения; с определением ассортимента товаров, подлежащих

покупке или продаже, или без него.

Договор консенсуальный и возмездный. Если стороны не согласовали размер

вознаграждения и он не указан в договоре, вознаграждение выплачивается после

исполнения договора в сумме, взимаемой за аналогичные услуги. При представлении

доказательств комиссионер вправе получить возмещение понесенных расходов,

вознаграждение или возмещение понесенных расходов, когда договор не исполнен по

причинам, зависящим от комитента.

Запрещено определять вознаграждение в виде разницы между назначенной комитентом

ценой и более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку.

Комиссионер обязан исполнить поручение комитента на наиболее выгодных для него

условиях и в соответствии с его указаниями. Если комиссионер совершил более

выгодную сделку, чем предполагал комитент, дополнительная выгода делится между

комитентом и комиссионером поровну.

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение сделки третьим лицом.

Он несет ответственность, если не проявил осмотрительности в выборе лица, с

которым совершил сделку. Комиссионер может заключить договор субкомиссии, по

которому он приобретает права и обязанности комитента. Если нет согласия

комиссионера, комитенту запрещается вступать в непосредственные отношения с

субкомиссионером. Комиссионер вправе отступать от указаний комитента при условии

его уведомления в разумный срок о допущенных отступлениях. Комиссионер вправе в

обеспечение своих требований удерживать находящиеся у него вещи, подлежащие

передаче комитенту. Комитент несет риск случайной гибели, порчи имущества и

расходы по его содержанию. Комиссионер несет ответственность за сохранность

имущества комитента. Комиссионер, допустивший в отсутствие своей вины

несохранность имущества комитента, освобождается от ответственности. Комиссионер

отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, если не докажет

отсутствия своей вины. В течение тридцати дней комиссионер обязан отчитаться

перед комитентом. Не отчитавшийся комиссионер возвращает комитенту принадлежащие

ему денежные средства.

Комитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора

комиссии в любое время, отменив поручение. При этом комиссионер может

потребовать возмещения убытков, которые он несет вследствие отмены поручения.

Если договор заключен без указания срока, комитент уведомляет комиссионера о

прекращении договора за тридцать дней.

Агентский договор - соглашение, по которому одна сторона (агент) обязуется по

поручению другой стороны (принципала) совершить юридические и иные действия за

вознаграждение от своего имени за счет принципала или от имени и за счет

принципала. Агенты и принципалы - субъекты гражданского права, которые обладают

полной дееспособностью. Агентский договор - консенсуальный, возмездный и

заключается в простой письменной форме. Полномочия агента определяются либо

договором путем перечисления поручаемых действий, либо в общем виде с передачей

общих полномочий на совершение сделок от имени принципала. Договор может быть

постоянным или длительным в зависимости от того, заключен договор на

определенный срок или без указания периода действия. Срок договора исчисляется

днями, неделями, месяцами, годами или конкретной датой. Агент обязан выполнять

поручения в соответствии с договором и представлять принципалу отчеты. Он вправе

привлекать третьих лиц для исполнения поручения, отказываться от исполнения

договора. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение. Если в договоре

отсутствуют условия о размере и порядке выплаты вознаграждения, он считается

заключенным. Вознаграждение выплачивается в течение недели с момента

представления агентом отчета за прошлый период. В случае, если цена не

определена в договоре, исполнение договора оплачивается по цене, которая

взимается за аналогичные услуги. Договор может содержать двусторонние или

односторонние ограничения прав принципала и агента. Для принципала

предусматривается обязательство не заключать аналогичных договоров с другими

агентами либо воздерживаться от самостоятельного осуществления аналогичной

деятельности на данной территории. Агент не может не заключать с другими

принципалами аналогичных договоров на определенной территории.

Агент обязан представлять принципалу отчет в установленном порядке и оговоренный

срок. К отчету прилагаются доказательства произведенных агентом расходов. Об

имеющихся возражениях по отчету принципал сообщает агенту в течение тридцати

дней. Не своевременно заявивший о наличии возражений по отчету принципал

лишается права дальнейшего предъявления претензий к агенту по принятому отчету.

При отсутствии в договоре условия о сроках представления отчетов они

представляются агентом по мере исполнения договора или по окончании действия

договора.

Агент вправе заключить субагентский договор, оставаясь ответственным за действия

субагента перед принципалом. Основной договор может запрещать заключение

субагентского договора. Субагентский договор может заключаться на условиях

основного договора или с указанием его конкретных условий. Субагент может

заключать сделки от своего имени в интересах принципала и агента, который

становится принципалом.

Агентский договор может быть прекращен отказом любой стороны от исполнения

договора, если он заключен без определения срока окончания его действия;

вследствие смерти агента, признания его недееспособным или ограниченно

дееспособным; признания агента - индивидуального предпринимателя несостоятельным

(банкротом).



90. Договор доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом - самостоятельная деятельность в

которой одна сторона (учредитель) передает другой стороне (управляющему) на

определенный срок в доверительное управление имущество, сторона осуществляет

управления им. Договор доверительного управления имуществом является:

1) реальным Он заключается с момента передачи имущества управляющему в

доверительное управление;

2) возмездным, когда в договоре определен размер и форма вознаграждения

управляющему,

3) безвозмездным, когда в законе или в договоре предусмотрено, что доверительный

управляющий действует безвозмездно;

4) свободным, если заключается по усмотрению сторон

Целью договора доверительного управления имуществом является не только

извлечение доходов из имущества, но также и увеличение и поддержание имущества в

надлежащем и пригодном состоянии. Сторонами в договоре доверительного управления

имуществом являются учредитель доверительного управления и доверительный

управляющий. Учредителем доверительного управления имуществом может быть любой

собственник имущества Договор должен быть заключен в письменной форме. Он может

быть составлен как составлением одного документа, подписанного сторонами, так и

при обмене документами путем телеграфной, телефонной, электронной и иной связи,

которая устанавливает, что документ исходит от стороны по договору. Договор не

считается заключенным, если стороны не пришли к соглашению о том, какое

имущество передается в доверительное управление. Существенными условиями для

договора доверительного управления имуществом являются:

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

2) наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого

осуществляется управление имуществом;

3) размер и форма вознаграждения управляющему;

4) срок действия договора.

Права и обязанности доверительного управляющего:

1) Надлежащее осуществление доверительного управления вверенным ему имуществом;

2) поддержание вверенного ему имущества в надлежащем состоянии, обеспечение его

сохранности;

3) принятие необходимых мер в целях недопущения обесценивания вверенного ему

имущества;

4) право на вознаграждение, форма которого различна: в основном вознаграждение в

форме процентов от дохода, полученного в результате доверительного управления

имуществом;

5) возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном

управлении имуществом.

Права и обязанности учредителя управления:

1) осуществлять контроль за деятельностью управляющего, при этом не вмешиваясь в

оперативно-хозяйственную деятельность по управлению имуществом;

2) требовать от управляющего передачи доходов и иных поступлений, полученных в

результате управления имуществом;

3) выплачивать вознаграждение доверительному управляющему;

4) обеспечивать доверительного управляющего документами, необходимыми для

эффективного управления имуществом;

5) не вмешиваться в деятельность по управлению его имуществом.





91. Договор коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) - соглашение, в силу которого одна

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю)

за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс

прав, принадлежащих правообладателю. Существенными условиями договора

коммерческой концессии являются предмет и цена. Предметом договора коммерческой

концессии могут быть исключительные права, принадлежащие правообладателю, к

которым относятся права на фирменное наименование, на коммерческое обозначение

правообладателя, на товарный знак, знак обслуживания, право использовать

принадлежащие правообладателю объекты промышленной собственности изобретения,

промышленные образцы, а также охраняемая коммерческая информация. В качестве

правообладателя способна выступать фирма, пользующаяся добротной рыночной

репутацией, высоким деловым авторитетом, мощным производственным или

коммерческим потенциалом. Пользователем может быть независимый субъект рынка,

который отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, обладатель

собственного капитала, осуществляющий коммерческую деятельность по своему

усмотрению и на свой риск. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в

письменной форме, а также подлежит государственной регистрации органом,

осуществляющим государственную регистрацию юридического лица или индивидуального

предпринимателя, выступающего в качестве правообладателя. Если правообладатель

зарегистрирован в иностранном государстве, то регистрацию осуществляет орган,

зарегистрировавший пользователя

Обязанности правообладателя:

1) предоставить пользователю комплекс прав;

2) передать пользователю техническую и коммерческую документацию, иную

информацию, необходимую пользователю для осуществления предоставленных ему прав;

3) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с

осуществлением этих прав;

4) выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их

оформление.

Обязанности пользователя:

1) уплатить вознаграждение правообладателю;

2) использовать фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение

правообладателя, а также другие права;

3) обеспечивать соответствие качества продукции качеству аналогичной продукции

пользователя;

4) соблюдать указания правообладателя по использованию комплекса прав;

5) использовать все дополнительные услуги, на которые заказчики вправе

рассчитывать, приобретая продукцию непосредственно у правообладателя;

6) не разглашать информацию, полученную от правообладателя.

Стороны могут предусмотреть в договоре иные не противоречащие законодательству

обязанности. Договор коммерческой концессии прекращается в случаях

одностороннего отказа от договора;

2) смерти правообладателя, если наследник в течение шести месяцев со дня

открытия наследства не зарегистрируется в качестве индивидуального

предпринимателя,

3) Объявления правообладателя или пользователя несостоятельными (банкротами) ;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.





92. Договор простого товарищества.

По договору простого товарищества(осовместной деятельности) двое или несколько

лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без

образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не

противоречащей закону цели.

Договор простого товарищества является:

1) консенсуальным;

2) возмездным – стороны взаимно обязуются внести вклады в общее дело;

3) как двусторонним, так и многосторонним– наличие общей для всех товарищей цели

позволяет участвовать в договоре неограниченному числу лиц;

4) взаимным.

Предмет договора

– совместное ведение деятельности, направленной на достижение общей для всех

участников цели.

Существенные условия договора простого товарищества:

1) о соединении вкладов;

2) о совместных действиях товарищей;

3) об общей цели, ради достижения которой осуществляются эти действия.

Участниками договора простого товарищества могут являться любые субъекты

гражданского права.

Процедура заключения договора простого товарищества подчиняется общим правилам о

заключении договоров. Специфику имеет порядок заключения договора простого

товарищества с участием трех или более лиц. В этом случае оферта должна быть

доведена до каждого отдельного участника и акцептована им.

Форма договора простого товарищества должна соответствовать общим требованиям

законодательства о форме сделок. В некоторых случаях законодатель устанавливает

требование о регистрации простого товарищества как договорного объединения лиц.

Каждый товарищ имеет право:

1) на получение результатов от общего дела;

2) на долю вобщем имуществе;

3) вести общие дела товарищества;

4) на получение информации о состоянии общих дел и общего имущества товарищей;

5) отказаться от участия в бессрочном договоре или расторгнуть в отношении себя

и остальных участников срочный договор простого товарищества.

Товарищи обязаны:

1) внести вклад в общее имущество товарищей;

2) участвовать в расходах по содержанию общего имущества;

3) нести убытки от деятельности простого товарищества;

4) отвечать по общим долгам и обязательствам перед третьими лицами всем своим

имуществом;

5) вести дела в общих интересах добросовестно и разумно;

6) предоставлять другим участникам договора полную и достоверную информацию о

состоянии общих дел и общего имущества;

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности простого

товарищества треть им лицам;

8) нести ответственность перед то варищами за ущерб, причиненный общему

имуществу и деятельности партнеров.



Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные

предприниматели и (или) коммерческие организации”.

Это легальное определение договора простого товарищества.

Основными признаками договора простого товарищества являются:

Количество участников – двое и более лиц.

Соединение вкладов, в качестве которых могут выступать деньги и другое

имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловая репутация,

деловые связи, а также другие виды. Стоимость всех вкладов предполагается

равной, если иное не вытекает из договора простого товарищества или фактических

обстоятельств. Причем, денежная оценка вкладов производится по соглашению между

участниками (товарищами).

Правовому режиму общего имущества товарищей посвящена статья 1043 ГК РФ. Следует

отметить, что, по общему правилу, внесенное товарищами имущество, которым они

обладали на праве собственности, произведенная в результате совместной

деятельности продукция и полученные доходы и плоды от такой деятельности

являются их общей долевой собственностью. Однако, данное правило может быть

изменено в договоре. Кроме того, иное может быть установлено в законе или

вытекать из существа обязательства. Договором простого товарищества также

предусматриваются обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок

возмещения связанных с этим расходов. Пользование общим имуществом товарищей

осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия – в

установленном судом порядке. Ведение бухгалтерского учета общего имущества

товарищей может быть поручено одному из товарищей другими товарищами договора

простого товарищества.

Совместное действие всех товарищей – этому посвящена ст. 1044 ГК РФ. При ведении

общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей. Однако,

договором может быть установлено, что ведением дел осуществляется отдельными

товарищами или всеми товарищами.

Специально установлено несколько правил по заключению сделок товарищами. При

совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех

товарищей. В отношениях с третьими лицами полномочия товарища на совершение

сделки от имени всех товарищей может удостоверяться либо доверенностью, выданной

ему остальными товарищами, либо самим договором простого товарищества,

заключенного в письменной форме. Следует иметь в виду, что в отношениях с

третьими лицами товарищи не вправе ссылаться на ограничения прав товарища,

совершившего сделку, если не докажут, что в момент заключения данной сделки это

третье лицо знало или должно было знать о существовании таких ограничений. Если

товарищ, права которого ограничены, все же совершил сделку от имени всех

товарищей или заключил сделку в интересах всех товарищей от своего имени, он

может потребовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если

имелись достаточные основания полагать, что эта сделка были необходимы в

интересах всех товарищей. Хотя следует отметить, что критерий оценки

необходимости заключенных сделок в интересах всех товарищей является очень

сложным. Однако, товарищи, понесшие убытки вследствие таких сделок, вправе

требовать их возмещения.

4. Целью заключения договора простого товарищества является извлечение прибыли,

а также может быть поставлена иная, не противоречащая закону цель. Поскольку

основной целью договора простого товарищества является извлечение прибыли, то

необходимо рассмотреть порядок распределения получаемой прибыли между

товарищами, установленной в

ст. 1048 ГК РФ. Если иное не предусмотрено договором простого товарищества или

другим соглашением сторон, прибыль, полученная товарищами в результате

осуществления ими совместной деятельности, распределяется пропорционально

стоимости вкладов товарищей. Кроме того, согласно

ст. 1046 ГК РФ, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением

совместной деятельности, определяется соглашением сторон, а при его отсутствии

каждый товарищ несет убытки и расходы пропорционально стоимости своего вклада в

общее дело. Соглашение, устраняющее кого-либо из товарищей от участия в прибыли

или освобождающее кого-то из них от участия в покрытии общих расходов и убытков,

является ничтожным.

Ответственность по договору простого товарищества

Отметим несколько положений об ответственности товарищей по договору простого

товарищества:

Если договор простого товарищества не связан с ведением предпринимательской

деятельности, то каждый товарищ отвечает по договорным обязательствам всем своим

имуществом пропорционально стоимости своего вклада в общее дело. По общим

обязательствам, возникающим не из договора, товарищи отвечают солидарно.

Если договор простого товарищества связан с осуществлением предпринимательской

деятельности, то все товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам

независимо от оснований их возникновения.

Если договор простого товарищества был прекращен по иным основаниям, чем по

основанию заявления кого-либо из товарищей об отказе от дальнейшего в нем

участия или по требованию кого-либо из товарищей о его расторжении, то лицо,

участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по

общим обязательствам, возникшим во время его участия в договоре, как возникшее

во время его участия в договоре, как если бы оно было участников договора.

С момента прекращения действия договора простого товарищества товарищи несут

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении

третьих лиц.

Прекращение договора простого товарищества

1. Если договором простого товарищества или последующим соглашением не

предусмотрено, что он сохраняет свое действие в отношении остальных товарищей,

то договор простого товарищества прекращает свое действие в следующих случаях:

а) Объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным

или безвестно отсутствующим.

б) Объявление кого-либо из товарищей банкротом.

в) Отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре

простого товарищества.

г) Расторжение срочного договора простого товарищества по требованию одного из

товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами.

д) Выдел доли товарища по требованию его кредитора.

е) Смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в договоре

юридического лица, если, кроме указанного выше фактора, договором простого

товарищества предусмотрена замена товарища или юридического лица соответственно

наследником или правопреемником.

Истечение срока действия договора простого товарищества







93. Обязательства из односторонних действий.

Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды, публичный

конкурс, проведение игр) обладают рядом общих и особенных черт. В каждом из них

с инициативой выступает субъект, который заинтересован в совершении определенных

действий со стороны отозвавшегося лица (предоставление информации, наиболее

ценного технического решения или гуманитарного проекта, предоставление денежных

средств в качестве платы за возможность участвовать в игре), которое, в свою

очередь, имеет основания рассчитывать на получение материального вознаграждения.

Специфика правового регулирования каждого из вариантов определяется

экономической сущностью интереса, его общественной оценкой и необходимостью

защиты слабейшей стороны.

Рассматриваемые отношения регулируются различными нормами, но их характеризует

одно общее качество: в каждом случаеобязательство возникает из односторонних

действий лица (которое условно может быть обозначено как призвавший), публично

обещавшего награду, публично объявившего конкурс или организовавшего проведение

игр (пари).

Призвавшее лицо в каждом случае назначает условия, определяет порядок

выполнения данных условий для определенного или чаще неопределенного круга лиц,

которые после выполнения ими названных условий (или при наступлении

обусловленных обстоятельств) имеют право на получение вознаграждения со стороны

призвавшего. Лицо, принявшее условия, действовавшее в соответствии с ними и,

следовательно, претендующее на получение вознаграждения, может быть условно

обозначено как отозвавшееся.

Отозвавшийся заранее неперсонифицирован (кроме варианта проведения закрытого

конкурса), но призвавший может ограничить круг лиц, для которых делается

объявление (например, конкурс объявляется среди физических лиц определенного

возраста или жителей конкретного региона).

Таким образом, общая схема отношения представляется следующей: призвавший,

заинтересованный в совершении обусловленных действий со стороны чаще всего

неопределенного круга лиц, делает об этом публичное объявление с указанием

условий и обещанием вознаграждения для отозвавшихся лиц, действия которых будут

соответствовать условиям призвавшего.

Законодатель не ограничился в регулировании обязательств из односторонних

действий только общими нормами об обязательствах, так как необходимо

конкретизировать правоотношения, наиболее чреватые конфликтными ситуациями.

Предвидение законодателем вероятных споров между призвавшим и отозвавшимися, а

также необходимости обеспечения интересов третьих лиц и общества в целом вызвало

потребность в специальном регулировании отдельных видов обязательств из

односторонних действий.





94. Обязательства вследствие причинения вреда

Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его возникновения

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории

внедоговорных обязательств.

Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное

за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях.

Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из

причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение

вреда, — в качестве должника.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и

юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом

другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение

потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако

для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные

условия.

Условиями во всех случаях являются:

— наличие вреда;

— противоправность поведения причинителя вреда;

— причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя

вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает

независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим,

если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред,

причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины

причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,

причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на

лицо, не являющееся причинителем вреда.

Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.

В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если

докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,

предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред

причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не

нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся

действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.

Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими

действиями, решается в ГК РФ по разному для каждого из них: вред, причиненный в

состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были

превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней

необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю

вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла

быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая

неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда,

влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего

и причинителя вреда.

"Принцип генерального деликта"

Причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием

возникновения обязанности возместить причиненный вред.

Потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя

вреда, ни его вину.

Причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав их

отсутствие.

Принцип генерального деликта получил наиболее полное выражение в ст. 1382

Гражданского кодекса Франции, согласно которой "какое бы то ни было действие

человека, которое причинило другому ущерб, обязывает того, по вине которого

ущерб произошел, к возмещению ущерба"

В ГК принцип генерального деликта выражен в п. 1 ст. 1064, установившем, что

вред, причиненный субъекту гражданского права, "подлежит возмещению в полном

объеме лицом, причинившим вред".

Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом

генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого

принципа, но определяет условия, при наличии которых вред подлежит возмещению.

Законом определены общие условия ответственности за причиненный вред

а) противоправность поведения причинителя вреда; б) причинная связь между его

противоправным поведением и вредом; в) вина







95. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

(малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в

момент причинения вреда, а именно:

— За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут,

что вред возник не по их вине.

— Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем

воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или

другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это

учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что

вред возник не по вине учреждения.

— Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором

образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного

осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании

договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред

возник не по его вине в осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных,

лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не

прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им

имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители (усыновители),

опекуны либо другие граждане, умерли или не имеют достаточных средств для

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами,

суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также

других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или

частично за счет самого причинителя вреда.

По достижении возраста от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут

ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их

вине.

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,

нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном

учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном

учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение

обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что

вред возник не по его вине.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения

по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати

до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия

либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или

иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения

совершеннолетия приобрел дееспособность.

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за

вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после

лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение

вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун

или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что

вред возник не по их вине. Обязанность опекуна или организации, обязанной

осуществлять надзор по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным

недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его

дееспособным. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения

вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда

обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и

причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается

самим причинителем вреда.

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать

значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других

обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично

на причинителя вреда.

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в

состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими,

употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Если

вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или

руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред

может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его

трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о

психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его

недееспособным.



96. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его

работником

В качестве потерпевших (кредиторов) в деликтном обязательстве могут выступать

граждане (физические лица), юридические лица, а также государство (Российская

Федерация, субъекты Федерации) и муниципальные образования.

Эти же субъекты выступают и в качестве ответственных лиц при условии, что они

являются причинителями вреда либо в силу закона на них возлагается

ответственность за вред, причиненный другими лицами.

В связи с тем что юридические лица представляют собой коллективные образования

вне зависимости от порядка их создания (унитарные предприятия, созданные

собственником учреждения, корпорации, т.е. юридические лица, построенные на

принципе членства - участия), возложение на них ответственности связано с

определенными особенностями.

Еще в 1949 г. С.Н. Братусь выдвинул концепцию об ответственности юридического

лица за действия всех его работников как за собственные действия и собственную

вину *(587). Впоследствии эта концепция была развита в трудах многих авторов *

(588), воспринята законодателем и впервые закреплена в Основах 1961 г. (ч. 3 ст.

88) и ГК 1964 г. (ст. 445).

Смысл введения в Основы и ГК соответствующих норм заключался в том, чтобы

юридически закрепить тенденцию более широкого понимания ответственности

организаций. Они должны отвечать как за вину органов, выражающуюся, как правило,

в ненадлежащем выборе работников и надзоре за ними, так и за виновные действия

любого работника, совершенные при исполнении трудовых функций.

Тенденция дальнейшего расширения ответственности юридических лиц проявилась и в

действующем ГК. Статья 1068, как и ранее, установила, что юридическое лицо или

гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых,

служебных, должностных обязанностей, которые составляют условия ее применения:

первое из них относится к субъекту действия (работник юридического лица); второе

- к характеру действий (при исполнении своих трудовых, служебных, должностных

обязанностей). Расширение ответственности юридического лица по сравнению с ранее

действовавшим законодательством состоит в ином определении понятия "работник".

Законодатель отошел от его традиционного содержания. В соответствии со ст. 1068

ГК для целей деликтной ответственности работником признается не только тот, кто

выполняет работу на основании трудового договора (контракта), но и те граждане,

которые выполняют работу по гражданско-правовому договору - при условии, что при

этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего

юридического лица (или гражданина) и под его контролем за безопасным ведением

работ. Следует отметить, что соответствующая новелла внесена в законодательство

исключительно в интересах потерпевших. Юридические лица и в особенности те,

которые осуществляют свою деятельность в сфере малого бизнеса, а также

индивидуальные предприниматели, как правило, не создают устойчивых коллективов

работников, а для осуществления своей предпринимательской деятельности чаще

заключают гражданско-правовые договоры на выполнение отдельных работ.

И, наконец, учитывая, что коммерческие юридические лица, основанные на праве

частной собственности, - это корпоративные организации, многие из которых

осуществляют свою деятельность через своих участников (членов) без заключения с

ними трудовых договоров (речь идет о полных и коммандитных товариществах, а

также производственных кооперативах), ГК специально подчеркнул, что

хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред,

причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними

предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или

кооператива.

Поскольку деятельность юридического лица - это деятельность его работников,

необходимые элементы правонарушения: противоправность действий, причинная связь

и вина причинителя - устанавливаются применительно к действиям конкретного

работника (конкретных работников), причинившего вред. Вместе с тем действиями

юридического лица признаются не любые действия его работников, а такие, которые

они осуществляют в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Нередки

случаи, когда непосредственного причинителя (конкретного работника) установить

нельзя, поскольку вред явился результатом коллективных действий (например,

причинение вреда в результате профессионального заболевания работника,

загрязнение окружающей среды деятельностью предприятия и т.п.). В таких случаях

юридическое лицо выступает как единый причинитель, и необходимые элементы

правонарушения устанавливаются применительно к такой коллективной деятельности.



97. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти,

органами местного самоуправления, а также должностными лицами

Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного

самоуправления

1. Статья 16 ГК соответствует ст. 53 Конституции РФ, в которой провозглашено,

что "каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их

должностных лиц".

Вслед за Конституцией ст. 16 ГК закрепляет общий принцип имущественной

ответственности за причиненный в сфере управления вред. Но если ст. 53

Конституции предполагает возмещение вреда, причиненного только гражданину и

только органами государственной власти, то комментируемая статья в качестве

потерпевших, которые имеют право на возмещение вреда, называет как граждан, так

и юридических лиц, а в качестве причинителей - не только органы государственной

власти и их должностных лиц, но и любые государственные органы, органы местного

самоуправления и их должностных лиц.

В статье 16 ГК (как и в ст. 53 Конституции РФ) указано, что вред возмещается

государством. При ее применении необходимо различать два возможных варианта:

прямую и дополнительную (субсидиарную) ответственность государства.

При прямой ответственности потерпевший адресует свои требования самому

государству, от имени которого выступают уполномоченные им органы, а источником

возмещения служат средства соответствующих бюджетов Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. В указанной форме

ответственность государства наступает в случаях, предусмотренных законом.

Примером может служить п. 2 ст. 127 Основ, установивший, что "вред, причиненный

гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается

государством независимо от вины должностных лиц органов дознания,

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном

законодательными актами". Еще один пример: ст. 306 ГК, которая предусматривает,

что при принятии Российской Федерацией закона, прекращающего право

собственности, обязанность возмещать причиненные при этом убытки также

возлагается на государство.

При дополнительной (субсидиарной) ответственности государства соответствующие

требования адресуются конкретным государственным органам и органам местного

самоуправления, которые возмещают вред за счет средств, находящихся в их

распоряжении. В силу ст. 120 ГК дополнительную ответственность несет государство

как собственник, финансирующий государственные органы. В отличие от прямой

дополнительная ответственность не требует специальных указаний в законе, она

наступает всегда, если в нем не предусмотрена прямая ответственность.

2. Объем имущественной ответственности за причиненный государственными органами

и органами местного самоуправления вред, а также условия и порядок ее

наступления определяются нормами, содержащимися в ГК, а также в отдельных

законах. Как правило, в них предусмотрено, что обязанность возмещения

причиненного вреда возлагается на органы, должностными лицами которых причинен

вред, и что вред возмещается в полном объеме.

Так, в ст. 26 Закона о конкуренции, посвященной взысканию убытков, причиненных

хозяйствующим субъектам неправомерными действиями (бездействием) органов власти

и управления, предусмотрено: "В случае, если принятым в нарушение настоящего

Закона актом органа власти или управления, в том числе Антимонопольного комитета

РСФСР (территориального управления), либо неисполнением или ненадлежащим

исполнением указанными органами своих обязанностей причинены убытки

хозяйствующему субъекту, он вправе обратиться в суд или арбитраж с иском к

органу власти или управления о возмещении этих убытков".

В статье 60 Закона РФ "О залоге" предусмотрено, что "убытки, причиненные

залогодержателю в результате издания акта, указанного в пункте 1 настоящей

статьи (речь идет об издании органом государственного управления или органом

местного самоуправления не соответствующего законодательству акта. - Авт.),

подлежат возмещению в полном объеме соответствующим органом государственного

управления или органом местного самоуправления".

Аналогичным образом решается вопрос в ст. 38 Закона о товарных биржах и биржевой

торговле: "Высшие и местные органы государственной власти и управления, а также

их должностные лица, деяния которых повлекли за собой неисполнение биржевых

сделок и (или) нанесение ущерба сторонам сделки, несут полную ответственность и

возмещают нанесенный ущерб в полном объеме, включая упущенную выгоду. Ущерб

возмещается из соответствующих бюджетов". И здесь есть основания полагать, что

адресатом заявленного требования выступают сами органы, должностными лицами

которых причинен вред.

В ряде актов по вопросам ответственности содержится лишь общая отсылка к

гражданскому законодательству.

Так, ст. 20 Закона РФ от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой

полиции"<59> предусмотрено, что "вред, причиненный гражданам, предприятиям,

учреждениям и организациям противоправными действиями сотрудника налоговой

полиции, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном уголовным и гражданским

законодательством".

В статье 40 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 года "О милиции"<60> указано, что

"вред, причиненный гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям

сотрудником милиции, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским

законодательством".

Отсылка к общему гражданскому законодательству, как полагаем, означает, что

убытки, причиненные незаконными действиями (бездействием) должностных лиц,

возмещаются соответствующими государственными органами или органами местного

самоуправления на основании ст. 126, 127 Основ.

3. Применительно ко всем рассматриваемым случаям речь идет о возмещении убытков,

которые причинены в результате незаконных действий (бездействия) государственных

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том

числе изданием актов, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Признание акта "не соответствующим закону или иному правовому акту" производится

в соответствии со ст. 13 ГК.

"Незаконными" в гражданском праве признаются действия, нарушающие не только

закон, но и иные нормативные акты любого уровня.

"Бездействие" предполагает невыполнение государственными органами, органами

местного самоуправления, а также их должностными лицами возложенных на них

обязанностей, неосуществление тех действий, которые они в соответствии с законом

или иным нормативным актом обязаны были совершить.

Сами должностные лица, незаконными действиями (бездействием) которых причинен

ущерб, непосредственной ответственности перед потерпевшим не несут и к ним не

должны предъявляться требования о возмещении ущерба. На самих должностных лиц

может быть возложена материальная ответственность лишь в порядке регресса.

Имеется в виду, что орган, возместивший ущерб потерпевшему (либо государство),

впоследствии имеет право взыскать уплаченную сумму с виновного должностного

лица.

Споры о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями (бездействием)

государственных органов и органов местного самоуправления, а также их

должностных лиц, разрешаются в суде, если требования предъявлены гражданином,

либо в арбитражном суде, если требования предъявлены организацией или

гражданином-предпринимателем.









98. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов

дознания, следствия, прокуратуры и суда.

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,

предварительного следствия, прокуратуры и суда

Положения ст. 1070 ГК РФ вызывают наибольшее количество вопросов, касающихся

юридических казусов, возникающих при толковании данной статьи. Согласно п. 1

вышеуказанной статьи вред, причиненный гражданину в результате незаконного

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о

невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или

исправительных работ, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных

законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном

объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного

следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. В соответствии с

п. 2 ст. 1070 ГК РФвред, причиненный гражданину или юридическому лицу в

результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия,

прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей

статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены общими

положениями о возмещении вреда, т.е. при наличии вины причинителя вреда. Таким

образом, разумно предположить, что вред, причиненный в частности в результате

незаконного задержания по подозрению в совершении преступления, подлежит

возмещению в соответствии с положениями п. 2 ст. 1070 ГК РФ, т.е. только при

наличии вины соответствующих должностных лиц, что само по себе является

нарушением ряда конституционных прав и свобод человека. В связи с чем

Определением Конституционного cуда РФ от 4 декабря 2003 г. № 440-О было

разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1070 ГК РФ в его

конституционно-правовом истолковании вред, причиненный гражданину в результате

незаконного задержания в качестве подозреваемого, подлежит возмещению за счет

казны в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания,

предварительного следствия и прокуратуры.

Вместе с тем согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ во взаимодействии с п. 2 той же статьи

вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина

судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу, что также

породило не мало споров о конституционности вышеуказанной нормы вследствие

отсутствия в гражданском законодательстве правового механизма возмещения вреда в

результате незаконных действий судей при осуществлении гражданского

судопроизводства и обязательности установления вины судьи вступившим в законную

силу приговором суда. В связи с чем Постановлением Конституционного суда РФ от

25 января 2001 г. № 1-П разъяснено, что положения пункта 2 статьи 1070 ГК РФ в

его конституционно-правовом смысле, выявленном в постановлении, и во взаимосвязи

со статьями 6 и 41 Конвенции по защите прав человека и основных свобод, не могут

служить основанием для отказа в возмещении государством вреда, причиненного при

осуществлении гражданского судопроизводства в иных случаях (а именно, когда спор

не разрешается по существу) в результате незаконных действий (или бездействия)

суда (судьи), в том числе при нарушении разумных сроков судебного

разбирательства, – если вина судьи установлена не приговором суда, а иным

соответствующим судебным решением, признаны не противоречащими Конституции РФ.

Однако до настоящего момента вышеуказанные разъяснения Конституционного суда РФ

в законодательном порядке в жизнь не претворены, что продолжает порождать

соответствующие нарушения прав.





99. Ответственность за вред, причиненный деятельностью создающей повышенную

опасность для окружающих

В науке издавна существовал спор относительно понятия источника повышенной

опасности. Так, под источником повышенной опасности понимаются: - деятельность,

которая не поддается всеобъемлющему контролю

человека, - предметы материального мира, владение и пользование которыми

связано с повышенной опасностью.

Определение источника повышенной опасности дано в п. 17 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»143. Источником повышенной

опасностинадлежит признать любую деятельность, осуществление которой создает

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за

ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке,

хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного

или иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Так, к источникам повышенной опасности относится: - использование транспортных

средств, механизмов, электрической

энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,

сильнодействующих ядов и т.п.;

- осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.

Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких источников,

должна наступать как при целенаправленном их использовании, так и при

самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в случае

причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля).

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несут как

юридические лица, так и граждане – владельцы источника повышенной опасности.

Владелец источника повышенной опасности - юридическое лицо или гражданин,

которые владеют источником повышенной опасности: - на праве собственности, - на

праве хозяйственного ведения, - или праве оперативного управления, - либо на

ином законном основании (на праве аренды, по доверенности

на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Не признается владельцем источника повышенной опасности и не несет

ответственность за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником

повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника

(шофер, машинист, оператор и др.

). Владельцем источника повышенной опасности является работодатель, который

несет ответственность за работника.

В том случае, если вред был причинен третьим лицам в результате взаимодействия

источников повышенной опасности, например, столкновения транспортных средств, то

владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность.

Вред,причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их

владельцам (например, водителям автотранспортных средств), возмещается на общих

основаниях.

Особенностью ответственности владельца источника повышенной опасности является

отсутствие вины в качестве обязательного условия. Так, в п.Сургут на улице в

результате столкновения автомобиля

382

КамАЗ, управляемого Ю., и автомобиля ВАЗ-2108, управляемого Л., погиб пассажир

автомобиля ВАЗ-2108 А., водителю Л. и другому пассажиру Б. причинены

соответственно тяжкие телесные повреждения и телесные повреждения средней

тяжести.

Причиной столкновения стало то, что около автобусной остановки с правой стороны

по ходу движения автомобиля КамАЗ в нарушение Правил дорожного движения на

проезжую часть выбежала пешеход К., создав помеху для движения КамАЗа. Водитель

Ю. во избежание наезда на пешехода К. выехал на полосу встречного движения, где

и произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2108.

Ю. не располагал технической возможностью избежать наезда на пешехода К. путем

экстренного торможения. Состав преступления в действиях Ю. отсутствует. В

отношении К. уголовное дело прекращено вследствие акта амнистии, хотя она

нарушила требования пп.4.3, 4.5 Правил дорожного движения и в ее действиях

установлен состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.268 Уголовного кодекса

РФ.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим

вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет,

что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Такаяответственность владельцев

источников повышенной опасности предусмотрена ст.1079 Гражданского кодекса РФ.

Согласно п.1 ст.1079 Гражданского кодекса РФ юридические лица и граждане,

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих

(использование транспортных средств и т.

д.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если

не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла

потерпевшего. Пункт 3 названной статьи предусматривает, что владельцы источников

повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в

результате взаимодействия этих источников (столкновение транспортных средств и

т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 данной статьи.

Несмотря на то, что действия водителей Л. и Ю. в момент столкновения автомобилей

не были противоправными и они к уголовной или административной ответственности

не привлекались, поскольку не нарушали ни норм уголовного, ни норм

административного закона, владельцы автомобилей несут ответственность за вред,

причиненный третьим лицам в

результате взаимодействия источников повышенной опасности, в данном случае -

смерть А.144

Основаниями для освобождения от ответственности являются: • Действие

непреодолимой силы. • Умысел потерпевшего. • Владелец источника повышенной

опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично

также при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя

вреда. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении

вреда не допускается.

• Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с

учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен

действиями, совершенными умышленно.

• Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате

противоправных действий других лиц (например, при угоне автотранспортного

средств). Ответственность завред, причиненный источником повышенной опасности, в

таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины

владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого

источника из его обладания ответственностьможет быть возложена как на владельца,

так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности

(например, когда собственник автотранспортного средства не закрыл двери или

оставил ключи зажигания в замке).



100. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина

Подлежит возмещению вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, при

исполнении договорных обязательств, исполнении обязанностей военной службы,

службы в милиции и др.

Объем возмещения при причинении вреда:

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он мог бы иметь;

дополнительные расходы — на лечение, дополнительное питание, санитарнокурортное

лечение, подготовку к другой профессии.

Доход, полученный при утрате нетрудоспособности, — пенсии, пособия, не

учитывается при возмещении вреда. Размер возмещения может быть увеличен законом

или договором.

Размер утраченного заработка (дохода) устанавливается с помощью специального

показателя — степени утраты потерпевшим трудоспособности (общей или

профессиональной). Профессиональной трудоспособностью является способность

человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

Степень утраты профессиональной трудоспособности выражается в процентном

исчислении стойкого снижения способности осуществлять профессиональную

деятельность. Степень утраты трудоспособности как общей, так и профессиональной

устанавливается в государственных учреждениях медикосоциальной экспертизы.

Размер возмещения утраченного заработка определяется в процентах к

среднемесячному заработку — сумме заработка за предшествующие 12 месяцев,

деленной на 12. Если потерпевший работал менее 1 года, то размер среднемесячного

заработка определяется — сумма заработка за фактически отработанное время

делится на фактически проработанное число месяцев.

При определении среднемесячного заработка должны учитываться устойчивые

изменения, улучшающие имущественное положение потерпевшего — повышение

заработной платы, перевод на более высокооплачиваемую должность и т.д.

В состав заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты труда как по

месту основной работы, так и по совместительству, доходы от предпринимательской

деятельности, авторский гонорар.

Если потерпевший не работал, то учитывается по его желанию для расчета

среднемесячного заработка заработок до увольнения или обычный размер

вознаграждения работника его квалификации.

Изменение размера возмещения возможно в следующих случаях:

потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения, если его

трудоспособность уменьшилась изза повреждения здоровья с момента присуждения ему

возмещения;

потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения, если имущественное

положение ответственного лица улучшилось, а размер был меньшим;

лицо, которое обязано возмещать вред, вправе требовать уменьшения размера

возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла;

ответственный гражданин вправе требовать в судебном порядке уменьшения размера

возмещения, если его имущественное положение ухудшилось в связи с инвалидностью

либо достижением пенсионного возраста. Исключение — случаи умышленного

причинения вреда;

размер возмещения подлежит индексации при повышении стоимости жизни.

Причиненный вред возмещается ежемесячно. По уважительным причинам суд может

принять решение о выплате причитающихся платежей единовременно, но не более чем

за 3 года.

Расходы на лечение обычно выплачиваются единовременно, но могут быть отложены на

будущее время. Сроки устанавливаются судом по заключению медицинской экспертизы

или по иным основаниям.

Отдельные виды вреда, причиненного:

повреждением здоровья несовершеннолетнего: ответственное лицо обязано возместить

такой вред.

В возмещение вреда, причиненного не имеющему собственного заработка

несовершеннолетнему до 14 лет, включаются расходы на лечение, медицинскую

реабилитацию и т.д., а от 14 до 18 лет — расходы на лечение, медицинскую

реабилитацию и т.д., а также утраченный заработок, который он мог бы иметь

исходя из установленного законом прожиточного минимума.

В возмещение вреда причиненного несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, имеющему

собственный заработок, входят расходы на лечение, медицинскую реабилитацию и

т.д., а также утраченный заработок, который имел несовершеннолетний, но не менее

установленного законом прожиточного минимума.

Несовершеннолетний вправе требовать увеличения размера возмещения в размере

получаемого им заработка от трудовой деятельности, осуществляемой им после

причинения вреда; в результате смерти кормильца: на его возмещение имеют право

следующие лица: нетрудоспособные:

состоявшие на иждивении умершего или имеющие ко дню его смерти право на

получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти;

состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет

после его смерти;

трудоспособные — один из родителей, супруг или другой член семьи:

неработающие и ухаживающие за детьми, внуками, братьями и сестрами до 14 лет,

состоявшими на иждивении умершего;

осуществляющие уход за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, ставшие в

период такого ухода нетрудоспособными.

Размер возмещения вреда определяется той частью заработка (дохода) умершего,

которую они получили бы при его жизни на свое содержание. При этом учитываются

наряду с заработком умершего и другие его доходы — пенсия, пожизненное

содержание и т.д.

Размер возмещения не подлежит изменению, кроме случаев: рождения ребенка после

смерти кормильца, назначение или прекращение выплаты лицам, занятым уходом за

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего,

увеличения возмещения, предусмотренного законом или договором.

Вред возмещается в течение определенного срока: до достижения 18 лет

несовершеннолетними иждивенцами; до окончания учебного заведения по очной форме

обучения — учащимся старше 18 лет, но не более чем до 23 лет;

до достижения 14 лет детьми, внуками, братьями и сестрами — лицам,

осуществляющим уход за ними,

в течение срока инвалидности — инвалидам, пожизненно — женщинам старше 55 лет и

мужчинам старше 60 лет.

Лицо, ответственное за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязано возместить

имущественный вред, вызванный расходами на погребение, которые не засчитываются

в размер возмещения.







101. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или

услуг.

Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы (услуги) обязаны возместить

вред, причиненный:

жизни, здоровью или имуществу гражданина, имуществу юридического лица;

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или

услуги;

изза недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге).

При этом не имеет значения, состоял ли потерпевший в договорных отношениях или

нет с продавцом, изготовителем или исполнителем. Данные правила применяются

только к отношениям в потребительской сфере и не применяются к отношениям в

предпринимательской сфере.

За вред, причиненный вследствие недостатков товаров, отвечает продавец или

изготовитель товара по выбору потерпевшего, а вследствие недостатков работы или

услуги — лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу.

Вред подлежит возмещению:

если он причинен в течение установленных сроков годности или срока службы товара

(работы, услуги);

в течение 10 лет со дня производства товара (работы, услуги), если срок годности

и срок службы не установлен.

Вред подлежит возмещению независимо от срока, в случае если:

срок годности или срок службы не установлен в нарушение требований закона;

лицоприобретатель не было предупреждено о необходимых действиях по истечении

срока годности и последствиях невыполнения данных требований;

лицуприобретателю не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре

(работе, услуге).

От предусмотренной законом ответственности продавец, изготовитель, исполнитель

освобождаются, если:

вред возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы; потребителем нарушены

установленные правила пользования товаром, результатом работы, услуги или их

хранения.





102. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или

сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или

сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица

(потерпевшего).

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или

сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом имущество,

составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено

потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том

числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно

приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал

или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он

отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или

сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также

убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель

не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности

обогащения. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без

намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему

то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во

время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему

право другому лицу на основании несуществующего или недействительного

обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе

возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить

или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было

извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о

неосновательности обогащения. При этом на сумму неосновательного денежного

обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того

времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности

получения или сбережения денежных средств.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества и возмещении

его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения

понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того

времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод.

Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно

удерживал имущество, подлежащее возврату.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока

исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой

давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные

суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при

отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее

возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило

имущество в целях благотворительности.

Объекты и субъекты авторского права.

Объектами авторского права являются произведения литературы, науки и искусства.

Для признания объектами авторского права произведения должны обладать двумя

признаками: творческим характером; объективной формой выражения, т.е. такой

формой, которая позволяет иным, кроме самого автора, лицам знакомиться с

произведением. Авторским правом охраняются также части произведения, включая его

название, при условии, что они носят творческий характер.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы,

концепции, принципы, открытия, факты, т.е. авторское право охраняет форму

произведения, а не его содержание.

Произведение охраняется авторским правом независимо от его назначения,

достоинств и способа выражения.

Субъекты авторского права подразделяются на субъектов первоначального и

производного авторского права. Субъектами первоначального авторского права

являются физические лица, чьим творческим трудом создано произведение. В ряде

случаев произведения создаются не одним автором, а несколькими, которые в этом

случае называются соавторами.

Первоначальное авторское право возникает в силу самого факта создания

произведения, независимо от соблюдения каких-либо формальностей. Для оповещения

о своих правах автор или иной обладатель авторского права вправе поместить знак

охраны авторского права в виде буквы “С” в окружности (О) с указанием имени

обладателя авторского права и года первого опубликования произведения.

Применение этого знака на территорий РФ носит не правоустанавливающий, а лишь

информационный характер.

Субъектами производного авторского права являются наследники автора. Срок

действия авторского права составляют жизнь автора и 50 лет после его смерти,

начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Наследники

осуществляют все авторские правомочия имущественного характера. Не передаются по

наследству такие личные неимущественные правомочия, как право авторства, право

на имя, право на защиту репутации автора произведения. Однако наследники имеют

не ограниченное сроком право на защиту этих прав.

Субъектами производного авторского права являются также правопреемники автора,

под которыми понимаются физические и юридические лица, получившие от автора

имущественные правомочия. Правопреемники пользуются полученными авторскими

правомочиями в пределах, определенных авторским договором.





103. Наследственное правоотношение

Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе

материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке

наследования независимо от основания наследования. Состав наследственных

правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных

правоотношений.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследники, призванные к

наследованию. Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений,

так как его нет в живых. С наступлением смерти наследодателя прекращается его

правоспособность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта.

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства,

но зачатые при жизни наследодателя. Наследники призываются к наследованию

независимо от того, являются ли они на момент принятия наследства дееспособными,

совершеннолетними, лицом, не имеющим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только позавещанию. При этом

юридическое лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для

призвания юридического лица к наследованию не важно, является ли оно

коммерческой или некоммерческой организацией. Однако если завещание совершено в

пользу секты, не являющейся юридическим лицом на территории РФ, то оно может

быть признано недействительным на основании противоречия публичному

правопорядку. Также могут привлекаться к наследованию и иные международные

организации (ООН) и иностранные государства. Что же касается наследодателя,

совершение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в момент просветле-

нияпсихической болезни и другое является основанием признания завещания

недействительным. В данном случае наследование происходит по закону.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и

обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять

наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать

непричинение препятствий в осуществлении наследником своего права. При принятии

наследства наследник становится участником самых различных правоотношений. При

принятии наследства наследник может быть обременен обязанностью, переходящей

вместе с наследуемом имуществом (уплата долга в заемном обязательстве). Однако

наследник имеет право отказаться от вступления в данные правоотношения путем

отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства.

Наследство - совокупность материальных и нематериальных прав, переходящих в

порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или

закона.

Существует определенное время и место открытия наследства.

Время открытия наследства определяется ГК РФ, и к этому времени относится день

смерти наследодателя; или день, когда вступило в законную силу решения суда об

объявлении гражданина умершим; или день смерти, указанный в решении суда, если

предполагается гибель гражданина.

На момент открытия наследства определяются наследники, а также устанавливаются

факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, а

также, кто из иждивенцев проживал с умершим не менее одного года. Еще на момент

открытия наследства определяется состав наследства и различные сроки, а именно,

начало течениясрока для вступления в наследство или отказа от него, или на

предъявление претензий кредиторами, или выдачи свидетельства о праве на

наследство. Также на этот моментустанавливается законодательство, которым будут

руководствоваться и ряд других немаловажных вопросов, которые касаются

наследства.

В статье 1114 п.2 ГК РФ сказано, что «Граждане, умершие в один и тот же день,

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не

наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники

каждого из них».

Местом же открытия наследства, как правило, является последнее постоянное место

жительства умершего гражданина, то есть наследодателя. Если же место жительства

установить не получается, тогда местом открытия наследства может быть место

нахождения наследственного имущества.

Получается, что именно на месте открытия наследства решаются вопросы о принятии

или отказе от наследства, так же вопросы по оформлению наследственных прав или

предъявляются иски к наследственному имуществу.

Таким образом, становится понятно, что время и место открытия наследстваявляются

первой ступенью в получении наследства, и в этот момент решаются важные вопросы





104. Наследование по завещанию

Завещание – это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно

принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, изложенное в установленной

законом форме.

В части наследования по завещанию определено следующее:

1) свобода завещания, т. е. завещатель вправе по своему усмотрению завещать

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве,

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая

причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить

или изменить совершенное завещание;

2) письменная форма, подписание лично завещателем и нотариальное удостоверение.

К нотариальным завещаниям приравниваютсязавещания военнослужащих, удостоверенные

командованием соответствующей воинской части, и др.;

3) обязательная доля в наследстве. Нельзя лишить наследства тех наследников,

которых закон обеспечивает обязательной наследственной долей;

4) тайна завещания;

5) закрытое завещание – завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя

при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его

содержанием;

6) завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещатель вправе изложить свою волю в простой письменной форме, причем

собственноручно написать и подписать его в присутствии двух свидетелей;

7) завещательный отказ (легат). Он представляет собой обременение, которое

наследодатель вправе возложить на своих наследников как по закону, так и

позавещанию;

8) завещательное возложение. Завещатель вправе возложить на одного или

нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое—

либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на

осуществление общеполезной цели.

Недостойные наследники – это наследники, которые своими умышленными

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого—либо из его

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной

взавещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти

обстоятельства подтверждены в судебном порядке.



Кроме указанных лиц, не имеют права наследовать следующие лица:

а) родители после детей, в отношении которых они были лишены в судебном порядке

родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;

б) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона

обязанностей по содержанию наследодателя.





105. Наследование по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Разница в наследовании по

закону и завещанию - в определении круга наследников. После того, как этот круг

определен, все последующие действия, связанные с принятиемнаследства и

оформлением наследственных прав, осуществляются в одинаковом порядке.

Наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по

завещанию, но и совместно с ним, если часть имущества осталась не завещанной.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

1-я очередь - супруг, дети, родители;

2-я очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка;

3-я очередь - дяди и тети;

4-я очередь - прадедушки и прабабушки;

5-я очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;

6-я очередь - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и

племянники, двоюродные дяди и тети;

7-я очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;

8-я очередь - нетрудоспособные иждивенцы.

Особый случай - наследование по праву представления. Право представления - это

право потомков наследника, умершего до открытия наследства, получить из

наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был

жив в момент открытия наследства.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущей

очереди (т.е. они либо отсутствуют, либо не имеют право наследовать, либо

отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял

наследство, либо они отказались от него).

К первой очереди наследников по закону отнесены дети, супруг и родители

наследодателя. Если все они живы на момент открытия наследства, то они наследуют

в равных долях все имущество, которое осталось после наследодателя. При

отсутствии одного или нескольких из них оставшиеся вступают в наследство также в

равных долях.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия

наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к

наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди,

если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении

(независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет). К

наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников,

но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с

наследниками той очереди, которая призывается.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо

никто из них не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования

(ст. 1117 ГК), либо никто из наследников не принял наследства, либо все

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что

отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК), имущество умершего

считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по

закону в собственность РФ (ст. 1151 ГК).





106. Приобретение наследства

Закон устанавливает определенную обязанность для наследника, без которой

невозможно осуществить наследование. Дляприобретения наследства наследник должен

его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не

требуется.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При

призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по

завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате

открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство,причитающееся

ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не

допускается принятие наследствапод условием или с оговорками. Принятие

наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия

наследстваостальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим

наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического

принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права

наследника на наследственноеимущество, когда такое право подлежит

государственной регистрации (ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о

праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства

либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если

заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по

почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия,

или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (ст. 1153 ГК РФ).

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально

предусмотрено полномочие на принятиенаследства. Для принятия наследства законным

представителем доверенность не требуется. Признается, пока не доказано иное, что

наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о

фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от

посягательств или притязаний третьих лиц;

3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц

причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия

наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство

может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу

решения суда об объявлении его умершим. Если данный срок наследник пропустил, то

суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство,

если наследник не знал и не должен был знать об открытиинаследства или пропустил

этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,

пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в

течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По

признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в

наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав

нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные

свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для

его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это

всех остальных наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ).

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после

открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на

принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а

если всенаследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию

(наследственная трансмиссия). Право на принятиенаследства в порядке

наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после

смерти такого наследника.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть

осуществлено его наследниками на общих основаниях (ст. 1156 ГК РФ).

Законодатель также наделил наследника правом на отказ от наследства. Наследник

вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в

пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании

выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе

отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятиянаследства,

в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по

заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по

истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока

уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ

от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний,

недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с

предварительного разрешения органа опеки и попечительства (ст. 1157 ГК РФ).

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных

наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву

представления или в порядкенаследственной трансмиссии.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя

завещано назначенным им наследникам;

2) от обязательной доли в наследстве;

3) если наследнику подназначен наследник.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием, а также

в части (ст. 1158 ГК РФ).

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу

или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на

наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. Отказ

от наследствачерез представителя возможен, если в доверенности специально

предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от

наследства доверенность не требуется (ст. 1159 ГК РФ).

После принятия наследства выдается свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое

нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению

наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем

наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное

имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается

свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к

Российской Федерации (ст. 1162 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по

истечении шести месяцев со дня открытия наследства(ст. 1163 ГК РФ).







107. Наследование отдельных видов имущества

Наследование в корпоративных отношениях. Речь идет о наследовании имущественных

прав, называемых "корпоративными", т.е. принадлежавшими наследодателю как

участнику какого-либо юридического лица. Это право может выражаться в виде:

а) доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере;

б) вклада в складочном капитале товарищества на вере;

в) доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной)

ответственностью;

г) акций в акционерном обществе;

д) пая в производственном кооперативе.

Если для вступления наследника в товарищество или производственный кооператив

либо для перехода к нему доли в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью требуется согласие остальных участников товарищества (членов

кооператива, участников общества) и в таком согласии наследнику отказано, он

вправе получить от товарищества (кооператива, общества) действительную стоимость

унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

2. Особенности наследования отдельных видов недвижимого имущества. Если в состав

наследства входит предприятие (как объект недвижимого имущества - ст. 132 ГК),

при этом в числе наследников имеется индивидуальный предприниматель или

коммерческая организация - наследник по завещанию, то они при разделе наследства

имеют преимущественное право на получение такого предприятия в счет своей

наследственной доли (ст. 1178 ГК).

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения

земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого

земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,

находящиеся на нем лес и растения.

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей

собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка,

установленного для участков соответствующего целевого назначения. При

невозможности раздела земельный участок переходит к наследнику, имеющему

преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли.

Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст.

1170 ГК. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не

воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным

участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. К таким вещам относится

оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные

средства и другие вещи*(297). На принятие наследства, в состав которого входят

такие вещи, специального разрешения не требуется.

Вместе с тем в отношении некоторых из этих вещей законом могут предусматриваться

специальные правила. Например, Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. "Об

оружии"*(298) (ст. 20) допускает наследование гражданского оружия при наличии у

наследника лицензии на его приобретение. До решения вопроса о наследовании

такого имущества и получения лицензии оружие незамедлительно изымается для

ответственного хранения органами внутренних дел. Наследование боевого

короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не допускается. Если в

выдаче разрешения отказано, право собственности на оружие подлежит прекращению в

соответствии со ст. 238 ГК, а суммы, вырученные от реализации оружия, передаются

наследнику.

4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве

средств к существованию. Возможна ситуация, когда наследодатель имел право на

получение заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий,

пособий по социальному страхованию, сумм возмещения вреда, причиненного жизни

или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в

качестве средств к существованию, однако не успел их получить по причине смерти.

В этом случае право получить указанные суммы принадлежит проживавшим совместно с

умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. Они могут

потребовать выплат этих сумм в течение 4 месяцев со дня открытия наследства.

Если такие лица отсутствуют или не предъявляют требования о выплате в

установленный срок, то эти суммы наследуются на общих основаниях.

5. Наследование государственных наград. Государственные награды не входят в

состав наследства. Положение о государственных наградах Российской Федерации*

(299) предусматривает, что награды и документы к ним остаются у наследников. При

отсутствии наследников они возвращаются в Управление Президента РФ по

государственным наградам. Другие награды, а также почетные, памятные и иные

знаки (в том числе награды и знаки в составе коллекций) входят в состав

наследства и наследуются на общих основаниях



108. Понятие, объекты и основные институты права интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности определяется международными актами и

Гражданским кодексом РФ

интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

• литературным, художественным и научным произведениям;

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телевизионным

передачам;

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• научным открытиям:

• промышленным образцам:

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям:

• защите против недобросовестной конкуренции:

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в

производственной, научной, литературной и художественной областях. Новая

редакция ст. 128 ГК определяет интеллектуальную собственность как охраняемые

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, объектами

охраны), являются (ст. 1225 ГК): 1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 3) базы

данных; 4) исполнения; 5) фонограммы 6) сообщение в эфир или по кабелю радио–

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7)

изобретения; 8) полезные модели: 9) промышленные образцы; 10) селекционные

достижения; 11) топологии интегральных микросхем: 12) секреты производства (ноу-

хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15)

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.



Понятие интеллектуальной собственности определяется международными актами и

Гражданским кодексом РФ (ГК).

Согласно Конвенции, учреждающей ВОИС, интеллектуальная собственность включает

права, относящиеся к:

• литературным, художественным и научным произведениям;

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телевизионным

передачам;

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• научным открытиям:

• промышленным образцам:

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям:

• защите против недобросовестной конкуренции:

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в

производственной, научной, литературной и художественной областях. Новая

редакция ст. 128 ГК определяет интеллектуальную собственность как охраняемые

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, объектами

охраны), являются (ст. 1225 ГК): 1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 3) базы

данных; 4) исполнения; 5) фонограммы 6) сообщение в эфир или по кабелю радио–

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7)

изобретения; 8) полезные модели: 9) промышленные образцы; 10) селекционные

достижения; 11) топологии интегральных микросхем: 12) секреты производства (ноу-

хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15)

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Задачами (функциями) права интеллектуальной собственности являются: 1)

стимулирование деятельности по созданию объектов интеллектуальной собственности;

2) создание условий для использования результатов интеллектуальной деятельности

в интересах общества; 3) обеспечение условий для добросовестной конкуренции.

В рамках подотрасли интеллектуального права можно выделить правовые институты:

1. Авторское право. 2. Смежные права.(фоногр) 3. Патентное

право. 4. Право на селекционное достижение. 5. Право на топологии интегральных

микросхем. 6. Право на секрет производства (ноу-хау). 7. Права на средства

индивидуализации.







109. Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом.

Способы распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной

деятельности:

договор об отчуждении исключительного права;

лицензионный договор;

Данные виды договоров заключаются в письменной форме и регистрируются в ФГБУ

ФИПС. Несоблюдение письменной формы договора или требования о государственной

регистрации влечет за собой недействительность таких договоров.

Договор об отчуждении исключительного права (договор уступки) — по договору об

отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме

другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор — по лицензионному договору правообладатель исключительного

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой

стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в

предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права

использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением права

выдачи лицензий другим лицам за лицензиаром (неисключительная лицензия) или же

предоставление такого права без права выдачи лицензий другим лицам

(исключительная лицензия).





110. Авторское право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права авторов).

Авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В

объективном смысле - это подотрасль гражданского права, которая регулирует

отношения по использованию и охране прав на произведения науки, литературы и

искусства. В субъективном смысле это имущественные и личные неимущественные

права авторов и других лиц на объекты авторских прав.

Объекты авторских прав

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства.

ЗоАП не дает определения произведения, но называет его виды. К ним относятся:

литературные произведения (включая программы для ЭВМ);

драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные

произведения;

хореографические произведения и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,

комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными

фотографии;

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

другие произведения.



Субъектами авторского права, являются лица, которым принадлежит субъективное

авторское право в отношении произведения. Согласно положениям ЗоАП, а также с

учетом норм ГК РФ - это могут быть граждане РФ, иностранцы, их наследники, иные

правопреемники, а также государство в целом. Права на произведения для каждой

категории субъектов возникают в связи с различными юридическими фактами -

создание произведения, переход авторских прав по наследству, авторскому договору

и т.д.

Субъектами авторского права являются прежде всего авторы произведений, то есть

лица творческим трудом которых данное произведение создано (ст. 5 ЗоАП), а также

создатели производных (зависимых) произведений, таких как переводы, переработки,

аранжировки и т.д. Для последующего использования производных произведений

необходимо получить согласие как автора оригинального произведения, так и автора

переработки, перевода.

Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических

факта: создание произведения и переход авторских прав в результате

правопреемства, например по наследству или по договору. Обладателями

субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как

российские, так и иностранные.

Личные неимущественные права. Одним из главных личных неимущественных

прав, возникающих в связи с созданием произведения, является право авторства.Оно

характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором

произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта

от других лиц.

Имущественные права автора. Прежде всего автор пользуется таким имущественным

правом, как право на воспроизведение. Это право на повторное придание

произведению объективной формы, допускающей его восприятие третьими лицами.

ГК РФ (ст. 1270) закрепляет за автором самостоятельное право на

распространение экземпляров произведения любым способом, в частности право на

продажу экземпляров произведения и сдачу их в прокат.

Другими имущественными правами автора являются: право на публичный показ и

на публичное исполнение; право на передачу произведения в эфир и право сообщать

произведение для всеобщего сведения по кабелю; право автора переделывать,

аранжировать или другим образом переделывать произведение; право автора на

практическую реализацию соответствующих проектов и др.





111. Права, смежные с авторскими (понятие, субъекты, объекты, субъективные права

авторов).

Смежные права подразумевают права, сходные с авторскими, иными словами,

правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права.

Объектами смежных прав являются:

исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров —

постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме,

допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

фонограммы, т.е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков

либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в

аудиовизуальное произведение;

сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее

заказу за счет ее средств другой организацией;

базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного

использования составляющих их содержание материалов;

произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в

общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется

регистрации их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных

прав в соответствии с международными договорами Российской Федерации

осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций

эфирного или кабельного вещания, не перешедших в общественное достояние в стране

их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока

действия исключительного права на эти объекты и не перешедших в общественное

достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного

Гражданским кодексом РФ действия исключительного права.

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель

исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о

принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав,

который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на

каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов — латинской буквы «P» в

окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года

первого опубликования фонограммы. При этом под экземпляром фонограммы понимается

ее копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или

косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков либо их

отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под отображением звуков

понимается их представление в цифровой форме, для преобразования которой в

форму, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих

технических средств.

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без

выплаты вознаграждения допускается только в исключительных случаях, специально

оговоренных Гражданским кодексом РФ (об этих случаях, интересных для СМИ мы уже

говорили выше, применительно к авторским правам). В других случаях необходимо

заключение специального договора: договора об отчуждении исключительного права

на объект смежных прав либо лицензионного договора о предоставлении права

использования объекта смежных прав.

Ответственность за нарушение смежных прав схожа с ответственностью за

нарушение прав авторских.





112. Патентное право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права

патентообладателей).

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или

личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным

изобретением, полезной моделью или промышленным образцом55.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны

результатов технического или художественно-конструкторского творчества

средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения,

полезные модели и

В дальнейшем именуются также объектами промышленной собственности.

промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе

повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами.

Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение

специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление

особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает толькопатентное

право.

Источники патентного права. Вследствие функциональной связи норм патентного

права с нормами других институтов и отраслей права его источниками служат

преимущественнокомплексные нормативные акты. В большинстве из них гражданско-

правовые нормы преобладают, но не образуют акты в целом.

Источниками патентного права являются Гражданский кодекс РФ, Патентный закон РФ

от 23 сентября 1992 г.56, другие акты, содержащие нормы патентного права, в том

числе издаваемые Государственным

патентным ведомством РФ патентные правила и разъяснения по применению

патентногозакона.

Источниками патентного права служат также международные соглашения, например

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Патентоспособность изобретения. Объектами патентного права являются

патентоспособные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением,

полезной моделью илипромышленным образцом в правовом смысле. В отличие от

технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением либо

плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или

промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным

условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию.

Объекты патентного права. К объектам патентного права относятся изобретения,

полезные модели и промышленные образцы. Изобретению предоставляется правовая

охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно

применимо.

Субъектами патентного права могут быть как граждане, так и юридические лица. К

их числу относятся авторы-создатели творческих решений, патентообладатели, их

правопреемники, Патентное ведомство, патентные поверенные и иные лица,

наделенные соответствующими правами и обязанностями в данной сфере.







113. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий (понятие, объекты, субъективные права правообладателей).

Средства индивидуализации приравниваются согласно п.1ст.1225 Гражданского

кодекса РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. К ним

относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также

наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Рассмотрим

кратко особенности и различия между этими объектами.



Фирменные наименования и коммерческие обозначения служат для индивидуализации

участников гражданского оборота, а товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров – для индивидуализации товаров и/или

услуг. Первые регистрируются административными органами или вообще не

регистрируются(коммерческое обозначение), в то время как вторые регистрируются

Патентным ведомством и без такой регистрации недействительны.

Различия также заключаются в сроке действия сравниваемых обозначений и

необходимости его продления, поскольку фирменное наименование и коммерческое

обозначения не ограничены сроком действия, а товарные знаки, знаки обслуживания

и наименования мест происхождения товаров действуют сроком 10 лет с даты подачи

заявки на их регистрацию, с возможностью продления этого срока каждый раз на 10

лет.

К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг относятся

нематериальные объекты, представляющие собой различные обозначения (словесные,

изобразительные, звуковые и т.п.), позволяющие выделить лицо, его товар, работу

или услугу из числа им подобных. Средства индивидуализации получают правовую

охрану в интересах лиц, участвующих в гражданском обороте в качестве

предпринимателей.

Статья 128 ГК приравнивает средства индивидуализации к результатам

интеллектуальной деятельности, распространяя на них правовой режим

исключительных прав (интеллектуальной собственности). ГК относит к средствам

индивидуализации фирменное наименование и коммерческое обозначение, товарный

знак и знак обслуживания, а также наименование места происхождения товар

К правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий глава 76 ГК РФ относит:

• право на фирменное наименование;

• право на товарный знак и право на знак обслуживания;

• право на наименование места происхождения товара;

• право на коммерческое обозначение.

Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и

производимых ими товаров, работ и услуг.

Фирменное наименование — коммерческое имя предприятия. Под этим именем оно

выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия.

Это личное неимущественное благо. Поскольку фирменное наименование содержит

указания на принадлежность предприятия и его организационно-правовую форму, оно

выполняет информационную функцию.

Коммерческое обозначение - это принятое фирмой и широко известное наименование,

символизирующее деятельность предприятия, используемое в ее деятельности,

которое охраняется без специальной регистрации(согласно ст. 6-bis Парижской

конвенции), например, обозначения «Майкрософт», «Макдоналдс», «Газпром». Такие

обозначения можно встретить повсеместно в качестве названий ресторанов, кафе,

магазинов и.т.д

Субъекты права на фирменное наименование. Ими могут быть только юридические

лица, являющиеся коммерческими организациями





114. Защита интеллектуальных прав (понятие, порядок, способы, формы

ответственности).

Нарушивший интеллектуальные права другого лица несет наказание в соответствии с

законом. При этом (ст. 1250 ГК РФ) отсутствие винынарушителя не освобождает его

от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает

применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В

частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий,

нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности либо

создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины

нарушителя и за его счет.

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита

осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения,

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения

суда о допущенном нарушении.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,

нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к

лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления

к ним;

о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат

интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное

право и причинившему ему ущерб;

об изъятии материального носителя — к его изготовителю, импортеру, хранителю,

перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного

правообладателя — к нарушителю исключительного права.

В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к

материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто

предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные

процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на

материальные носители, оборудование и материалы.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражен

результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного

права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители

считаютсяконтрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и

уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не

предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые

или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности, по решению суда подлежат изъятию из оборота и

уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в

доход Российской Федерации.

Согласно статье 1300 ГК РФ «информацией об авторском праве признается любая

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного

правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая

содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или

появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого

произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых

содержится такая информация».

В отношении произведений не допускается:

удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя

информации об авторском праве;

воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное

исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения

произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного

правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.

В случае нарушения указанных положений, автор или иной правообладатель

вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты

компенсации в соответствии со статьей 1301 ГК РФ.

Указанная компенсация предусмотрена двух видов:

компенсация «по усмотрению суда», т.е. окончательный размер компенсации

определяет суд, данный размер должен соответствовать максимальному и

минимальному пределам, установленным законодательством (от 10 000 до 5 000 000

рублей). Для определения размера компенсации суд может использовать размер

понесенных правообладателем расходов на восстановление права, наличие умысла со

стороны нарушителя, соразмерность компенсации, требования разумности и

справедливости;

компенсация «в двукратном размере стоимости». Двукратный размер определяется или

от стоимости экземпляров произведений, или от стоимости права использования

произведения. При этом стоимость права использования определяется исходя из

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное

использование произведения.

Кроме того, нарушителям авторских прав следует помнить обадминистративной

(ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной ответственности(ст. 145 УК РФ). Уголовная

ответственность наступает в случае причинения правообладателю крупного ущерба

(см. раздел 5.1.1. первой главы).

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |