Понятие и особенности договора простого товарищества


1. По договору простого товарищества двое или несколько лиц (товарищей)

обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования

юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не

противоречащей закону цели.

2. Отличительные черты договора простого товарищества:

• многосторонний характер договора;

• заключение договора не приводит к образованию юридического лица;

• консенсуальный характер договора;

• если договор товарищества заключается с целью осуществления

предпринимательской деятельности, то его участниками могут быть лишь

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и некоммерческие

организации, в учредительных документах которых предусмотрена возможность

занятия предпринимательской деятельностью, не противоречащей целям их

создания;

• предмет договора - достижение общей определенной в договоре цели;

• каждый товарищ обязан внести свой вклад в общее дело. Условие о таких

вкладах является существенным для договора простого товарищества, и без его

согласования договор не считается заключенным. Вклад может состоять не

только из определенного имущества, но и, по согласованию товарищей, из

профессиональных и иных знаний, навыков, умений, деловой репутации и

деловых связей. Денежная оценка таких вкладов производится по соглашению

товарищей. Если иное не предусмотрено договором, вклады товарищей

признаются равными;

• имущество, которое товарищи внесли в качестве вкладов в общее имущество,

а также полученная в результате деятельности товарищей прибыль являются

общей долевой собственностью товарищей, если иное не предусмотрено законом

или договором. Пользование общим имуществом осуществляется по соглашению

товарищей, а если такое соглашение не достигнуто, то по решению суда.

3. Ведение общих дел товарищей.

По общему правилу каждый из товарищей вправе действовать от имени

остальных, а его полномочия должны быть подтверждены доверенностью или

договором простого товарищества, заключенным в письменной форме.

Договором может быть предусмотрен и иной способ ведения общих дел

товарищей:

• дела ведет специально уполномоченный для этого товарищ;

• дела ведутся совместно всеми товарищами, когда для совершения какого-либо

действия необходимо согласие всех товарищей. Права товарищей при ведении

общих дел равны и не зависят от размера вклада.

4. Права и обязанности товарищей:

• обязанность внести вклады в общее имущество;

• право на участие в ведении общих дел товарищей;

• право на ознакомление со всей документацией по ведению дел товарищества.

Условие договора об отказе товарища от этого права ничтожно;

• право на получение прибыли от совместной предпринимательской деятельности

пропорционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной порядок

распределения прибыли не предусмотрен договором;

• обязанность нести расходы и убытки от совместной деятельности

пропорционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной порядок

распределения расходов и убытков не предусмотрен договором. Условия

договора, полностью освобождающие товарища от участия в

покрытии расходов и убытков или от участия в прибыли, ничтожны.

5. Ответственность товарищей.

Товарищи отвечают по общим обязательствам:

• солидарно - по договорам, заключенным при ведении предпринимательской

деятельности, и по общим внедоговорным обязательствам;

• в долевом порядке - по договорам, не связанным с ведением

предпринимательской деятельности.

В случае нехватки личного имущества товарища для ответственности по

обязательству, не связанному с ведением общих дел товарищей, взыскание

может быть возложено на его долю в общем имуществе товарищей. В этом случае

кредитор по такому обязательству вправе потребовать выдела доли этого

товарища из общего имущества. Если выделение доли в натуре невозможно или

против ее выделения возражают другие товарищи, кредитор вправе требовать

продажи должником своей доли в общем имуществе другим товарищам по рыночной

цене. В случае отказа других товарищей от выкупа доли кредитор вправе

потребовать ее продажи с публичных торгов.

6. Основания прекращения договора простого товарищества:

• достижение предусмотренной договором цели;

• истечение срока действия договора, если он предусмотрен;

• объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным (банкротом);

• смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в договоре

юридического лица, если договором не предусмотрена возможность замещения

товарища правопреемником;

• отказ товарища от участил в бессрочном договоре с уведомлением об этом

других товарищей не менее чем за три месяца;

• расторжение иного договора простого товарищества по требованию товарища

по уважительной причине с возмещением другим товарищам причиненного этим

реального ущерба;

• выдел доли товарища по требованию кредитора.

В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из договора, в

котором участвовало более двух товарищей, договор может быть оставлен в

силе между оставшимися товарищами по их соглашению.

С момента прекращения договора простого товарищества его участники

продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим

общим обязательствам.

В случае выбытия одного из товарищей из договора без прекращения договора

он продолжает нести ответственность перед третьими лицами по общим

обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, в том же порядке

(солидарном или долевом), что и во время его участия в договоре.

После прекращения договора общее имущество подлежит разделу между

товарищами. При этом товарищ, внесший в качестве вклада индивидуально-

определенную вещь, вправе истребовать ее обратно.


Договор коммерческой концессии (франчайзинг)


По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или

без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности

пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю,

право на фирменное наименование, коммерческое обозначение.

Этот договор предусматривает использование комплекса исключительных прав,

деловой репутации и коммерческий опыт правообладателя в определенном

объеме.




Безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов.


1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными

поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в

иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями

делового оборота.

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм

расчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Платежным поручением является распоряжение владельца счета (плательщика)

обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести

определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или

другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок,

предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, если это

установлено договором банковского счета.

Платежными поручениями производятся:

а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные

работы, оказанные услуги;

6) перечисления денежных средств в бюджета всех уровней и во внебюджетные

фонды;

в) перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов

(займов)/депозитов и уплаты процентов по ним;

г) перечисления по распоряжениям физических лиц или в пользу физических лиц

(в том числе без открытия счета);

д) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных

законодательством или договором.

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут

использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для

осуществления периодических платежей.

Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных

средств на счете плательщика.

При отсутствии или недостаточности денежных, средств на счете плательщика,

а также если договором банковского счета не определены условия оплаты

расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств, платежные

поручения помешаются в картотеку и оплачиваются по мере поступления средств

в очередности, установленной законодательством.

Допускается частичная оплата платежных поручений из картотеки. При

частичной оплате платежного поручения первый экземпляр платежного ордера,

которым произведена оплата, помешается в документы дня банка. Последний

экземпляр платежного ордера служит приложением к выписке из лицевого счета

плательщика. При осуществлении последней частичной оплаты по платежному

поручению первый экземпляр платежного ордера, которым был произведен этот

платеж, вместе с первым экземпляром оплачиваемого платежного поручения

помещается в документы дня. Оставшиеся экземпляры платежного поручения

выдаются клиенту одновременно с последним экземпляром платежного ордера,

прилагаемым к выписке из лицевого счета.

Банк обязан информировать плательщика по его требованию об исполнении

платежного поручения не позже следующего рабочего дня после обращения

плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором банковского

счета. Порядок информирования плательщика определяется договором

банковского счета.

Форма расчетного документа, предназначенная для заполнения физическими

лицами, разрабатывается кредитными организациями самостоятельно с таким

условием, что в нем должны быть предусмотрены все необходимые для

перечисления средств реквизиты, на основании которых кредитной организацией

заполняется платежное поручение.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое

банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в

пользу получателя средств по предъявлении последним документов,

соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому

банку (исполняющему) произвести такие платежи. Виды аккредитивов:

• покрытый (депонированный), по которому банк-эмитент перечисляет за счет

средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива

(покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия

аккредитива;

• непокрытый (гарантированный), когда банк-эмитент предоставляет

исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него

корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания

денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по

гарантированному аккредитиву определяется по соглашению между банками;

• отзывной - аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-

эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без

предварительного согласования с получателем средств и без каких-либо

обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва

аккредитива;

• безотзывной - аккредитив, который может быть отменен только с согласия

получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может

подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Порядок

предоставления подтверждения по безотзывному подтвержденному аккредитиву

определяется соглашением между банками. Каждый аккредитив должен содержать

указание на его вид. Аккредитив предназначен для расчетов с одним

получателем средств. Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт

уполномоченного плательщиком лица.

Получатель средств может отказаться от использования аккредитива до

истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена

условиями аккредитива.

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном договоре, в

котором отражаются следующие условия:

• наименование банка-эмитента;

• наименование банка, обслуживающего получателя средств;

»/ наименование получателя средств;

• сумма аккредитива;

• вид аккредитива;

• способ извещения получателя средств об открытии аккредитива;

• способ извещения плательщика о номере счета для депонирования средств,

открытого исполняющим банком;

• полный перечень и точная характеристика документов, представляемых

получателем средств;

• сроки действия аккредитива, представления документов, подтверждающих

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), и требования к

оформлению указанных документов;

• условие оплаты (с акцептом или без акцепта);

• ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка

расчетов по аккредитиву.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления

суммы аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи

по аккредитиву.

За нарушения, допущенные при исполнении аккредитивной формы расчетов, банки

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:

• по истечении срока аккредитива (в сумме аккредитива или его остатка);

• на основании заявления получателя средств об отказе от дальнейшего

использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность

такого отказа предусмотрена условиями аккредитива (в сумме аккредитива или

его остатка);

• по распоряжению плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива,

если такой отзыв возможен по условиям аккредитива (в сумме

аккредитива или в сумме его остатка).

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен направить в банк-эмитент

уведомление в произвольной форме.

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством

которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании

расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика

платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе

привлекать другие банки (исполняющий банк).

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата

которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или

без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассовых поручений,

оплата которых производится без распоряжения плательщика (в бесспорном

порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем

средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий

получателя средств (взыскателя).

Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, обязан доставить их

по назначению. Данное обязательство, а также порядок и сроки возмещения

затрат по доставке расчетных документов отражаются в договоре банковского

счета с клиентом.

Кредитные организации (филиалы) организуют доставку расчетных документов

своих клиентов самостоятельно.

Платежные требования и инкассовые поручения клиентов кредитных организаций

(филиалов), предъявляемые к счету кредитной организации (филиала),

направляются в учреждение или подразделение Банка России, обслуживающее

данную кредитную организацию (филиал).

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика и

при отсутствии в договоре банковского счета условия об оплате расчетных

документов сверх имеющихся на счете денежных средств платежные требования,

акцептованные плательщиком, платежные требования на безакцептное списание

денежных средств и инкассовые поручения помещаются в картотеку с указанием

даты.

Исполняющий банк обязан известить банк-эмитент о помещении расчетных

документов в картотеку не позднее дня, следующего за днем помещения

расчетных документов в картотеку.

Банк-эмитент доводит извещение о постановке в картотеку до клиента по

получении извещения от исполняющего банка.

Оплата расчетных документов производится по мере поступления денежных

средств на счет плательщика в очередности, установленной законодательством.

Допускается частичная оплата платежных требований, инкассовых поручений,

находящихся в картотеке.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента по

получению платежа на основании платежного требования или инкассового

поручения банк-эмитент несет перед ним ответственность, установленную

законодательством.

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее денежные

средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков,

чекодержателем - лицо (юридическое или физическое), в пользу которого выдан

чек, плательщиком - банк, в котором находятся денежные средства чекодателя.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя.

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его

предъявления к оплате.

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, для получения

платежа считается предъявлением чека к оплате.

Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в

подлинности чека. Порядок возложения убытков, возникших вследствие оплаты

плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, регулируется

законодательством.

Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. Хранение бланков чеков

осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, выпускаемые

кредитными организациями.

Чеки кредитных организаций могут использоваться клиентами кредитной

организации, выпускающей эти чеки, а также в межбанковских расчетах при

наличии корреспондентских отношений.

Чеки, выпускаемые кредитными организациями, не применяются для расчетов

через подразделения расчетной сети Банка России.

Чек должен содержать все обязательные реквизиты, установленные ГК РФ, а

также может содержать дополнительные реквизиты, определяемые спецификой

банковской деятельности и налоговым законодательством.

Форму чека кредитная организация определяет самостоятельно.

В случае, когда сфера обращения чеков ограничивается кредитной организацией

и ее клиентами, чеки используются на основании договора о расчетах чеками,

заключаемого между кредитной организацией и клиентом.

Чеки, выпускаемые кредитными организациями, могут применяться в

межбанковских расчетах на основании договоров, заключаемых с клиентами, и

межбанковских соглашений о расчетах чеками в соответствии с

внутрибанковскими правилами проведения операций с чеками.




Договор банковского счета


1. По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту счет,

зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц денежные средства,

выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче сумм со счета,

осуществлять другие операции по счету.

Открытие банковского счета - необходимая предпосылка осуществления любых

банковских операций.

2. Виды банковских счетов:

• депозитные;

• расчетные, которые открываются коммерческим организациям, филиалам

коммерческих организаций по заявлениям самой организации, индивидуальным

предпринимателям;

• текущие, которые открываются некоммерческим организациям, филиалам и

представительствам юридического лица;

• валютные;

• корреспондентские субсчета банков (счета банков в других банках).

Правом на открытие счетов обладают банки, получившие соответствующую

лицензию Центрального банка России.

3. Банк обязан:

• заключить договор с клиентом на объявленных банком условиях;

• обеспечить клиенту возможность беспрепятственного распоряжения

средствами, находящимися на его счету, не определяя и не контролируя

направления использования клиентом денежных средств;

• совершать банковские операции по счету, которые предусмотрены договором,

законом, банковскими правилами и обычаями делового оборота;

• зачислять на счет клиента поступившие денежные средства не позже дня,

следующего за днем поступления в банк платежного документа, если более

короткий срок не предусмотрен договором;

• выдавать или перечислять со счета клиента денежные средства не позже дня,

следующего за днем поступления в банк платежного документа, если иной срок

не предусмотрен договором;

• хранить сведения, составляющие банковскую тайну;

• информировать клиента о произведенном зачете встречных требований в

порядке и сроки, предусмотренные договором, а при отсутствии таких условий

в договоре - в порядке и сроки, которые являются обычными в банковской

практике для информирования вкладчиков о состоянии денежных средств на

счете.

В договоре банковского счета может быть предусмотрено условие о

кредитовании банком счета клиента, то есть обязательство банка осуществлять

по распоряжению клиента в установленных пределах платежи даже при

отсутствии денежных средств на счете. В этом случае в договор должны быть

включены условия о размере процентной ставки за пользование клиентом

средствами банка, срок и размер кредитования, сколько раз за определенный

период времени банк обязан оплачивать счета клиента. Кредитование

счета осуществляется по правилам займа и кредита, если договором не

предусмотрено иное.

Кроме уплаты процентов за кредитование счета клиент оплачивает банку и

услугу по расчетно-кассовому обслуживанию, а банк уплачивает клиенту

проценты за пользование остатками средств на счете. Указанные взаимные

требования банка и клиента прекращаются зачетом, производимым банком

ежеквартально, если договором не установлены иные сроки.

Банк вправе требовать расторжения договора банковского счета в судебном

порядке в случае, если:

• сумма на счете окажется ниже минимального размера, предусмотренного

банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет

восстановлена клиентом в течение месяца после предупреждения банка;

• операции по счету не проводятся в течение года, если иное не

предусмотрено договором. Клиент вправе:

• требовать от банка возмещения убытков, причиненных разглашением сведении,

составляющих банковскую тайну;

• расторгнуть договор в любое время.

В случае расторжения договора банк обязан вернуть клиенту остаток денежных

средств на счете и сумму установленных процентов либо перечислить эти суммы

на указанный клиентом счет не позднее семи дней после получения уведомления

клиента о расторжении договора банковского счета. После этого банк

закрывает счет клиента.

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися

на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные

средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в

случаях, предусмотренных законом.

4. Основания списания денежных средств со счета клиента:

• распоряжение клиента;

• решение суда;

• другие случаи, установленные законом или договором между банком и

клиентом. Списание денежных средств со счета клиента по требованиям третьих

лиц возможно лишь по письменному указанию клиента, содержащему сведения об

этих лицах и случаях, в которых банк должен произвести списание.

При наличии на счете клиента денежных средств, достаточных для

удовлетворения всех требований, списание денежных средств производится в

порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание

(календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

При недостаточности на счете денежных средств для удовлетворения всех

предъявленных требований применяется следующая очередность списания

денежных средств:

• первая очередь - исполнительные документы по требованиям о возмещении

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также требования о

взыскании алиментов;

• вторая очередь - исполнительные документы для расчетов по выплате

выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору

(контракту), и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

• третья очередь - платежные документы для расчетов по оплате труда с

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по

отчислениям в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и

Государственный фонд занятости населения РФ;

• четвертая очередь - платежные документы, предусматривающие платежи в

бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в

третьей очереди;

• пятая очередь - исполнительные документы, предусматривающие

удовлетворение других денежных требований;

• шестая очередь - другие платежные документы.

Списание средств по требованиям одной очереди производится в порядке

очередности их поступления или наступления сроков платежа.

5. В случае несвоевременного зачисления на счет клиента поступивших

денежных средств либо необоснованного списания денежных средств со счета, а

также невыполнения указаний клиента о перечислении или выдаче денежных

средств с его счета банк обязан платить клиенту проценты за просрочку в

размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России, а

также возместить убытки в части, не покрытой процентами.




Договор банковского вклада


1. По договору банковского вклада одна сторона (банк), принявшая

поступившую от другой стороны (вкладчика) либо для вкладчика денежную сумму

(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на условиях

и в порядке, предусмотренных договором.

Договор банковского вклада является односторонним и реальным, то есть он

считается заключенным с момента принятия банком вклада.

2. Виды вкладов (договора банковского вклада):

• вклад до востребования, то есть вклад на условиях возврата по первому

требованию вкладчика;

• срочный вклад, то есть вклад на условиях возврата по истечении

определенного договором срока;

• вклад на иных условиях возврата, не противоречащих закону.

Договор банковского вклада, по которому вкладчиком выступает гражданин,

является публичным договором.

Права и обязанности банка и вкладчика по обслуживанию банковского счета, на

котором находится вклад, устанавливаются в соответствии с нормами договора

банковского счета, если иное не предусмотрено нормами о договоре

банковского счета или не вытекает из существа договора. Юридические лица не

вправе перечислять другим лицам денежные средства, находящиеся во вкладах.

На отношения сторон по договору банковского вклада с участием в качестве

вкладчика гражданина распространяются нормы Закона РФ "О защите прав

потребителей».

3. Договор банковского вклада должен быть заключен в простой письменной

форме. Несоблюдение формы договора банковского вклада влечет его

недействительность. Письменная форма договора банковского вклада считается

соблюденной и в случае, когда банк выдал вкладчику сберегательную книжку,

сберегательный (депозитный) сертификат или иной документ, отвечающий

требованиям закона, банковских правил и обычаям делового оборота.

Пока не доказано иное, основанием для расчета банка с вкладчиком служат

сведения, указанные в сберегательной книжке (если она была выдана).

Сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный (удостоверяющий вклад

гражданина) и депозитный (удостоверяющий вклад юридического лица)

сертификаты являются ценными бумагами.

4. Стороны договора банковского вклада.

• банк, получивший лицензию Центрального банка России на совершение

операций по привлечению во вклады денежных средств населения и юридических

лиц;

• вкладчик - юридическое или физическое лицо.

5. Права в обязанности сторон по договору банковского вклада:

• проценты по договору банковского вклада выплачиваются вкладчику в размере

учетной ставки банковского процента, если иной размер процентов не

установлен договором банковского вклада;

банк обязан выдать гражданину по его первому требованию даже сумму срочного

вклада, но с уплатой не процентов, предусмотренных договором, а процентов

по вкладу до востребования, если иной размер процентов не установлен

договором;

банк обязан выдать сумму срочного вклада юридического лица по его

требованию до наступления срока, только если это прямо предусмотрено в

договоре;

если по истечении срока возврата вклад не востребован, то договор

банковского вклада считается продленным до востребования, если договором не

предусмотрено иное;

банк вправе изменять размер процентов по вкладам до востребования с

предупреждением об этом вкладчика за один месяц, если иное не предусмотрено

договором;

банк не вправе уменьшать размер процентов по срочным вкладам граждан.

Условие договора, предусматривающее такое право банка, ничтожно;

• в договоре банковского вклада банка с юридическим лицом стороны вправе

предусмотреть условие о возможности банка уменьшать размер процентов по

срочному вкладу юридического лица;

• проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем

поступления вклада в банк, до дня, предшествующего дню возврата вкладчику

суммы вклада либо списания ее со счета по иным основанием;

• проценты на сумму вклада начисляются ежеквартально, если иной порядок не

предусмотрен договором. Невостребованные проценты увеличивают сумму вклада,

на которую начисляются проценты;

• на счет вкладчика зачисляются денежные суммы, поступившие от третьих лиц,

если договором банковского вклада не предусмотрено иное;

• возможно заключение договора банковского вклада в пользу третьего лица

при указании его имени или наименования. Лицо, заключившее договор

банковского вклада в пользу третьего лица, вправе воспользоваться правами

вкладчика, если к моменту обращения его в банк лицо, в пользу которого

заключен договор, не успело воспользоваться своими правами или отказалось

от них.

6. Банк обязан страховать вклады, а в предусмотренных законом случаях

обеспечивать возврат вкладов и иными способами.

В договоре банковского вклада с юридическим лицом должно быть условие о

способе обеспечения возврата вклада.

В случае неисполнения банком обязательств по обеспечению возврата вклада, а

также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий вкладчик вправе

потребовать досрочного возврата вклада, уплаты установленных договором

процентов за весь период пользования банком средствами и возмещения

убытков, причиненных расторжением договора.

Лицо, не имеющее права на привлечение денежных средств во вклады либо

нарушившее правила привлечения денежных средств во вклады, в случае

заключения договора банковского вклада с гражданином обязано по требованию

вкладчика вернуть сумму вклада, уплатить установленные договором проценты и

возместить причиненные убытки. В случае заключения таким лицом договора

банковского вклада с юридическим лицом договор признается недействительным.


Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга)


1. По договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга)

одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой

стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления

клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а

клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное

требование.

2. Договор факторинга является двусторонним и возмездным.

Уступка денежного требования может быть осуществлена в качестве способа

обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента перед финансовым

агентом. В таком случае это денежное требование переходит к финансовому

агенту только при неисполнении клиентом обеспеченного данным требованием

обязательства.

Договор факторинга может предусматривать условия о ведении финансовым

агентом бухгалтерского учета, обработки счетов, о контроле за оплатой

выставляемых счетов, оказании иных финансовых услуг клиенту.

Переуступка денежного требования действительна и при наличии ее запрета в

договоре клиента с третьим лицом (должником), на котором основано его

денежное требование. В этом случае должник лишь получает право требовать

возмещения убытков и возложения на клиента иной предусмотренной законом или

договором ответственности за нарушение условий договора.

Последующая уступка денежного требования финансовым агентом допускается,

только если это прямо предусмотрено договором факторинга.

3. Финансовым агентом может быть банк или иная кредитная организация либо

любая коммерческая организация, получившая разрешение (лицензию) на занятие

соответствующей деятельностью.

4. Объектом договора финансирования под уступку денежного требования

может быть:

• существующее денежное требование, то есть требование, по которому

наступил срок платежа;

• будущее требование, которое считается перешедшим к финансовому агенту с

момента возникновения права на получение денежных средств с должника;

• несколько денежных требований.

Финансовый агент вправе отказаться от требований, оплата которых вызывает

сомнение. Уступлены могут быть только конкретные денежные требования с

указанием их сумм, сроков выплаты, иных признаков.

5. Особенности исполнения денежного требования должником:

• должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он

получил письменное уведомление от клиента или финансового агента об уступке

денежного требования, содержащее сведения об уступленном требовании и

финансовом агенте, которому следует произвести платеж;

• в случае получения уведомления от финансового агента должник вправе

потребовать от него предоставления доказательств уступки требования, а при

их неполучении в разумный срок - произвести платеж клиенту;

• платеж финансовому агенту освобождает должника от обязательств перед

клиентом;

• финансовый агент приобретает право на все суммы, которые он получит от

должника во исполнение требования, даже если они значительно превышают его

расходы, а клиент не несет ответственности перед финансовым агентом за то,

что полученные им суммы могут оказаться меньше цены, за которую он приобрел

требование, если договором факторинга не предусмотрено обратное;

•/ при осуществлении платежа финансовому агенту должник вправе предъявить к

зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые

уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об

уступке требования финансовому агенту;

«/ в случае нарушения клиентом обязательств перед должником, дающих

последнему право отказаться от платежа, он вправе потребовать от клиента

(но не от финансового агента) возвращения уже уплаченных сумм;

• финансовый агент обязан возвратить полученные по уступленному ему

требованию платежи, если он не оплатил требование или оплатил его после

того, как узнал о праве должника отказаться от платежа по уступленному

требованию.

6. Клиент несет ответствеость за недействительность уступаемого требования,

но не за его неисполнение, если договором не предусмотрено иное.

Требование считается недействительным, если обстоятельства, дающие должнику

право отказаться от платежа, были известны клиенту к моменту уступки

требования. В противном случае ответственность клиента наступает только при

наличии условия о возможности регрессного требования финансового агента к

клиенту.




Кредитный договор. Формы кредита.


По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Договор должен быть

заключен в письменной форме.

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного

кредитным договором кредита полностью или частично при наличии

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная

заемщику сумма не будет возвращена в срок.

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично,

уведомив об этом кредитора до установленного договором срока.

Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной

стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками

(договор товарного кредита).

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой

стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками,

может предусматриваться предоставление кредита, в том числе аванса,

предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или

услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом.




Договор займа.


По договору займа одна сторона (займодавец) передает в

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных

им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с

момента передачи денег или других вещей. Договор займа между гражданами

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее

чем в десять раз минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда

займодавцем является ю/л, - независимо от суммы. В подтверждение договора

займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной

документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной

суммы или определенного количества вещей. Если иное не предусмотрено

законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок

сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты со дня, когда она должна

быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу. Если договором займа

предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении

заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа,

займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы

займа.


Доверительное управление имуществом


По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на

определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона

обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя

управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий

вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором

доверительного управления любые юридические и фактические действия в

интересах выгодоприобретателя.

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие

имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому

имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными

бумагами, исключительные права и другое имущество. Не могут быть

самостоятельными объектами – деньги.

Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному

органу или органу местного самоуправления.

Существенные условия договора доверительного управления: - состав

имущества; - наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах

которого осуществляется управление имуществом; - размер и форма

вознаграждения управляющему; - срок действия договора.

Доверительный управляющий несет ответственность за убытки причиненные

утратой имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную

выгоду.






Договор поручение


По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от

имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридичсекие

действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают

непосредственно у доверителя.

Может быть указан срок, в течение которого поверенный вправе действовать от

имени доверителя или без такого указания.

Доверитель обязан выдать доверенность поверенному на совершение юридических

действий, возмещать поверенному понесенные издержки, обеспечивать

поверенного средствами для исполнения поручения.








Договор комиссии.




По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению

другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько

сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной

комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным

комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим

лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Комитент обязан

уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял

на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, также

дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в

–договоре комиссии. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить

на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями

комитента. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные

комиссионером за счет комитента, являются собственностью комитента.

Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение

находящегося у него имущества комитента. По исполнении поручения

комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все

полученное по договору комиссии. Комитент обязан принять от комиссионера

все исполненное по договору комиссии






Договор возмездного оказания услуг.




По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. К ним

относятся договора услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,

консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому

обслуживанию и иные. Если иное не предусмотрено договором, исполнитель

обязан оказать услуги лично. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги

в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуге

подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или

договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность

исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не

отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы,

если иное не предусмотрено законом или договором. Заказчик вправе

отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически

понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения

обязательств по договору лишь при условии полного возмещения заказчику

убытков.




Общие положения о договоре подряда


1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда является консенсуальным, двусторонним и возмезд-ным.

2. Кроме собственно договора подряда выделяются некоторые специальные виды

договора подряда, на которые общие положения о договоре подряда

распространяются, если это не противоречит специальным нормам об этом

договоре:

• бытовой подряд;

• строительный подряд;

• подряд на производство проектных и изыскательских работ;

• подрядные работы для государственных нужд.

3. Основные условия договора подряда:

• работа выполняется из материала подрядчика, его силами и средствами, если

иное не предусмотрено договором;

• способы и методы выполнения задания определяются подрядчиком;

• риск случайной гибели материалов и иного используемого имущества несет

предоставившая их сторона, если иное не установлено законом или договором;

• риск случайной гибели результата работы до ее приемки заказчиком несет

подрядчик;

•^ существенные условия договора подряда - сроки начала и окончания работ.

Если эти сроки не согласованы, то договор считается незаключенным. Именно

нарушение этих условий договора рассматривается как просрочка и влечет

соответствующие последствия. Стороны могут установить и промежуточные сроки

выполнения работ, а также установить меры ответственности за их нарушение;

• если в договоре подряда не определена цена работ, то договор считается

заключенным, а оплата производится по цене, которая при сравнимых

обстоятельствах взимается за аналогичные работы. Цена работ состоит из:

а) компенсации издержек подрядчика;

б) вознаграждения подрядчика.

При производстве сложных работ цена обычно определяется сметой Смета может

быть:

а) твердой, когда ее изменение допускается только в случае существенного

возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставляемых

подрядчиком или оказываемых ему третьими лицами услуг либо иного

имущественного изменения обстоятельств, за которые стороны не отвечают (ст.

451 ГК «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением

обстоятельств»);

б) приблизительной, возможность изменения которой заложена в самом

договоре, например: в случае возникновения необходимости проведения

дополнительных работ и соответственного повышения цены работ. В этом случае

подрядчик сообщает об указанной необходимости заказчику, а заказчик либо

соглашается с изменением сметы, либо расторгает договор и оплачивает

подрядчику уже произведенную часть работ. Если же подрядчик произвел

дополнительные работы без уведомления заказчика, то заказчик вправе при

приемке результата работы оплатить его по ранее согласованной цене;

• в случае получения подрядчиком в ходе работ экономии без ухудшения

качества работ заказчик обязан оплатить результат работ по установленной в

договоре цене. Договором может быть предусмотрено распределение полученной

экономии между подрядчиком и заказчиком;

• неблагоприятные последствия просрочки передачи или приемки результата

работ несет просрочившая сторона;

• риск случайной невозможности достижения результата работ несет подрядчик,

так как именно он определяет методы и способы выполнения работ, если в

договоре не предусмотрено иное;

• качество работ должно соответствовать условиям договора, а при их

отсутствии - обычно предъявляемым к таким работам требованиям.

4. Возможно участие в договоре подряда нескольких лиц как на стороне

подрядчика, так и на стороне заказчика. В этом случае они являются

солидарными должниками (кредиторами):

• при неделимости предмета обязательства;

• при выполнении работ в связи с осуществлением предпринимательской

деятельности;

• в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по договору подряда третье

лицо без согласия заказчика, если иное не установлено законом или

договором. В этом случае заказчик заключает договор подряда с генеральным

подрядчиком, а последний - договор подряда с субподрядчиком.

Генеральный подрядчик одновременно выступает как подрядчик по договору

генерального подряда и как заказчик по договору субподряда. Генеральный

подрядчик несет перед заказчиком ответственность за действия субподрядчика,

а перед субподрядчиком - ответственность за действия заказчика.

Непосредственное предъявление требований заказчиком субподрядчику и

наоборот, минуя генерального подрядчика, возможно, только если это

предусмотрено в законе или в договоре (точнее, в обоих договорах:

генерального подряда и субподряда).

5. Подрядчик обязан:

v/ принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества,

полученного от заказчика;

• использовать материалы экономно. В случае использования материалов

заказчика по окончании работ дать отчет об их использовании и возвратить

остаток материалов заказчику (либо по соглашению сторон уменьшить цену

работ);

• своевременно приступить к работе и сдать в установленный срок готовый

результат заказчику;

• соблюдать требования и качество работы;

• немедленно предупредить заказчика и приостановить выполнение работ до его

решения в следующих случаях:

а) при обнаружении непригодности для выполнения работ материалов,

оборудования или технической документации, предоставленной заказчиком;

б) при возможных неблагоприятных для заказчика последствий при Указанных им

способах выполнения работ;

в) при иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и влияющих на

качество или сроки выполнения работ.

При невыполнении указанной обязанности по уведомлению заказчика Подрядчик

лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата работ;

• передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации предмета договора;

•^ подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов. Подрядчик

вправе:

«/ не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в

случае нарушения заказчиком условий договора;

^ требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком содействия

в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено Договором;• при

уклонении заказчика от приемки работ по истечении одного месяца и после

двукратного предупреждения продать результат работы, а выручку, за вычетом

причитающихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или

суда;

• удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказчика

при нарушении последним условии договора. Заказчик обязав:

• уплатить подрядчику обусловленную цену работы после окончательной сдачи

работы, если она выполнена надлежащим образом, если договором не

предусмотрен иной порядок оплаты (например, полная или частичная

предварительная оплата);

• оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выполнении

работ (подсоединение к сетям электро- и газоснабжения, обеспечение водой,

жильем и пр.);

• заказчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов

и оборудования;

• осмотреть и принять результат работы в соответствии с условиями договора,

а при обнаружении недостатков - немедленно заявить об этом подрядчику;

• известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки

скрытых недостатках. Заказчик вправе:

• в любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в

деятельность подрядчика;

• отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим

убытков, если подрядчик явно не успевает закончить работу в срок;

• в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения

договора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и возместив убытки

от расторжения договора в пределах разницы между ценой, определенной за всю

работу, и выплаченной за уже выполненную работу суммой;

• при очевидной недоброкачественности работы установить подрядчику разумный

срок для устранения допущенных недостатков. При неисполнении этого

отказаться от исполнения договора либо поручить другому лицу исправление

недостатков за счет подрядчика и потребовать возмещения вызванных этим

убытков;

• в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве работы

заказчик вправе потребовать:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения цены;

в) возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если

договором предусмотрено право заказчика на их устранение).

Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в согласованный

срок либо появляются вновь после их устранения, то заказчик вправе

расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных этим убытков.

Требования могут быть предъявлены заказчиком в течение двух лет со дня

передачи работы, если иное не установлено законом, договором или обычаями

делового оборота. Срок исковой давности по требованиям к качеству -один

год, а по требованиям к качеству зданий и сооружений - три года;

• договором подряда может быть установлен гарантийный срок на результат

работы, в течение которого заказчик вправе требовать безотказной службы

предмета договора и заявлять требования, связанные с его качеством.




Договор финансовой аренды (лизинг)


1.По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести

в собственность выбранное арендатором имущество и предоставить ему это

имущество за плату во временное владение и пользование для

предпринимательских целей.

2. Обычно лизинговые отношения касаются трех лиц: продавца имущества, его

приобретателя - арендодателя и арендатора, которые связаны друг с другом

двумя разными договорами: купли-продажи и лизинга.

В договоре купли-продажи указывается, что имущество приобретается с целью

сдачи его в аренду.

В случае просрочки передачи имущества по вине арендодателя арендатор вправе

потребовать расторжения договора лизинга.

Договором лизинга может быть предусмотрено, что по окончании срока аренды

имущество переходит в собственность арендатора.

3. В случае ненадлежащего исполнения продавцом имущества договора купли-

продажи (нарушения условий о качестве, комплектности и т. п.) арендатор

наделяется правами и обязанностями, как если бы он был покупателем. Однако

расторгнуть договор он вправе только с согласия арендодателя.

Если иное не предусмотрено договором лизинга, то арендодатель не несет

перед арендатором ответственности за ненадлежащее исполнение продавцом

имущества договора купли-продажи, за исключением случаев, когда по условиям

договора лизинга продавца выбирал арендодатель. В последнем случае

арендодатель несет солидарную с продавцом имущества ответственность за

ненадлежащее исполнение договора купли- продажи.

28 Залог: понятие, основания, виды.

Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду

прав на чужие вещи. На ранних стадиях развития римского права формой залога

являлась фидуция, которая представляла собой продажу закладываемой вещи с

правом ее обратного выкупа в условленный срок. Другой, более развитой

формой залога был пигнус, при котором должник передавал кредитору в

обеспечение долга вещь во владение, а не в собственность, как при фидуции.

Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека, при которой

вещь переданная в залог, оставалась во владении собственника и не

переходила кредитору. Сегодня понятие «ипотека» используется в нескольких

значениях: а) форма залога с оставлением предмета залога у залогодержателя;

б) особое вещное право на имущество, позволяющее обеспечить требования

кредитора путем распоряжения объектом ипотеки; в) залог недвижимого

имущества.

Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в

залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве

могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их

личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога

выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени

собственника имущества, а не от имени должника.

В сегодняшнем отечественном ГП под залогом понимается правоотношение, в

котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем

исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед

другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. Избирая залог в

качестве средства обеспечения своих интересов, кредитор руководствуется

принципом «верю не лицу, а вещи». При залоге вещи имеет место реальный

кредит, как средство ОИО в случае, если должник не оправдает доверия. С

юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление

юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой

залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его

ценность независимо от воли должника.

По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е.

может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное)

обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Прекращение

залога не влечет прекращения ОО. Уступка залогодержателем своих прав по

договору о залоге другому лицу действительна, если такому же лицу уступлены

права требования по ОО. С переводом на другое лицо долга по обязательству,

обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал

кредитору согласия отвечать за нового должника. Если не доказано иное,

уступка прав по договору об ипотеке (залог недвижимости) означает и уступку

прав по обеспеченному ипотекой обязательству.

Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ

устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом

обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту

удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков,

причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов

залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.

Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору

купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской

залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу

договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок

исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное

имущество).

Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества

залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что

«заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не

пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем,

следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную

ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по

исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном. Действующим законодательством

сфера применения заклада сужена и распространяется в основном на ЦБ; б)

Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма

залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное

имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

Залогодатель сохраняет право пользоваться заложенным НД имуществом в

соответствие с его назначением, а условия договора об ипотеке,

ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными.

Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав;

б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог –

оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о

залоге («под замком и печатью залогодержателя»).






Общие положения о договоре аренды


1. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во

временное владение и пользование или пользование. Признаки договора аренды:

• по договору аренды происходит передача имущества во владение и

пользование или пользование без перехода права собственности;

• аренда - срочный договор;

• аренда - возмездныи договор;

• объектом аренды могут быть только индивидуально-определенные

непотребляемые вещи. Для договора аренды обязательна письменная форма в

случаях, если:

• договор заключен на срок более одного года;

• одна из сторон - юридическое лицо.

Для договора аренды недвижимого имущества необходима государственная

регистрация, если иное не предусмотрено законом.

срок аренды имущества обычно устанавливается в договоре. Если же срок

аренды в договоре не определен, договор считается заключенным на

неопределенный срок. В этом случае любая сторона может односторонне

расторгнуть договор, предупредив об этом другую сторону за один месяц, при

аренде недвижимого имущества - за три месяца.

Законом могут быть установлены предельные сроки аренды отдельных видов

имущества (природных объектов и пр.).

Арендатор имеет преимущественное право на продление договора аренды на

новый срок при наличии следующих условий:

• надлежащее исполнение обязательств по ранее заключенному договору:

использование имущества по назначению, обеспечение его сохранности,

своевременное внесение арендной платы и т. д.;

• готовность арендатора заключить договор на условиях, предлагаемых другими

потенциальными арендаторами;

• письменное уведомление арендодателя о желании арендатора продолжить

арендные отношения в срок, предусмотренный договором, а если

такой срок не предусмотрен, то в разумный срок.

Если арендодатель отказал в заключении договора аренды на новый срок, но в

течение года заключил договор с другим лицом, арендатор вправе по своему

выбору требовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по

заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить

с ним договор, либо только возмещения указанных убытков.

В случае если по истечении срока договора аренды арендатор продолжает

пользоваться арендованным имуществом без заключения нового договора, а

арендодатель против этого не возражает, то договор аренды считается

возобновленным на неопределенный срок.

4. Основной обязанностью арендодателя по договору является обязанность

передать арендованное имущество арендатору. При неисполнении этой

обязанности арендатор вправе:

• потребовать передачи имущества;

• расторгнуть договор.

В любом случае у арендатора возникает право на возмещение причиненного

ущерба. При передаче имущества без принадлежностей или необходимых

документов арендатор вправе потребовать возмещения причиненного ущерба, а

также либо передачи принадлежностей и документов, либо расторжения

договора.

В случае обнаружения препятствующих или затрудняющих пользование

арендованным имуществом недостатков, которые не были оговорены при

заключении договора, не были заранее известны арендатору и не могли быть

обнаружены во время осмотра или проверки исправности имущества при его

передаче, арендатор вправе потребовать:

• безвозмездного устранения недостатков;

• соразмерного уменьшения арендной платы;

• возмещения расходов на самостоятельное устранение недостатков, если

арендодатель своевременно не заменил имущество или не устранил недостатки

сам. Такие расходы могут быть возмещены путем непосредственного удержания

соответствующих сумм из арендной платы;

• досрочного расторжения договора.

5. Основная обязанность арендатора по договору аренды - своевременное

внесение арендной платы. Если в договоре не определен размер арендной

платы, то используется размер арендной платы, обычно применяемый при аренде

аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

Стороны могут изменить размер арендной платы в сроки, установленные

договором, но не чаще одного раза в год.

Арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы, если по

обстоятельствам, за которые он не несет ответственности, существенно

ухудшаются условия пользования имуществом либо его качество.

В случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы

(неоднократная либо длительная задержка оплаты) арендодатель вправе

потребовать досрочного внесения платежей, но не более чем за два срока

подряд.

6. В случае использования арендатором имущества не по назначению

арендодатель вправе потребовать расторжения договора. Арендатор вправе с

согласия арендодателя:

• сдавать арендованное имущество в субаренду;

• передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу (перенаем);

• передавать имущество в безвозмездное пользование;

• передавать принадлежащие ему по договору аренды права в залог;

• вносить принадлежащие ему по договору права в качестве вклада в

уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого

взноса в производственный кооператив.

Эти права арендатора в определенных случаях могут быть ограничены законом.

Если иное не предусмотрено договором, обязанности по содержанию

арендованного имущества распределяются следующим образом:

• арендодатель осуществляет капитальный ремонт;

• арендатор осуществляет текущий ремонт.

Распределение затрат на улучшение арендованного имущества производится

следующим образом:

• отделимые улучшения остаются у арендатора;

•арендатор имеет право на возмещение затрат на неотделимые улучшения,

только если они произведены с согласия арендодателя.




Ответственность по договору поставки в основном регламентируется общими


положениями о купле-продаже, но существуют следующие особенности:

1) покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 475 ГК

«Последствия передачи товара ненадлежащего качества», при нарушении

поставщиком условий договора о качестве и комплектности товара, только если

поставщик незамедлительно после получения уведомления о допущенных

недостатках не заменит недоброкачественный товар либо не доукомплектует

его;

2) если поставщик допустил недопоставку, либо своевременно не заменил

недоброкачественный товар или не доукомплектовал его, покупатель вправе

приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика

всех разумных и необходимых расходов на их приобретение (например, разницу

в цене);

3) неустойка за недопоставку или просрочку поставки товара взыскивается до

фактического исполнения обязательства в пределах срока действия договор.




Особенности исполнения договора поставки:


1) обязанность поставщика восполнить недопоставку. Поставщик, допустивший

недопоставку товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить

недопоставленное количество товара в следующем периоде в пределах срока

действия договора, если иное не предусмотрено договором. В случае, когда

товары отгружаются в соответствии с договором поставки нескольким

получателям (например, по разным отгрузочным разнарядкам), товары,

поставленные одному получателю сверх установленного количества, не

засчитываются в счет покрытия недопоставки товаров другому получателю. Не

засчитывается в счет покрытия недопоставки товаров одного наименования

поставка в большем, чем предусмотрено договором, количестве товаров Другого

наименования, входящих в тот же ассортимент. Ассортимент товаров,

недопоставка которых подлежит восполнению, определяется:

• по соглашению сторон;

• при отсутствии соглашения недопоставка восполняется в ассортименте,

установленном для того периода, когда была допущена недопоставка;2)

установленный порядок погашения однородных обязательств в случае, когда

поставщик осуществляет поставку одинаковых товаров покупателю по нескольким

договорам. В этом случае при недопоставке либо неполной оплате товара

исполненным считается договор, указанный соответственно поставщиком или

покупателем, а если таких указаний нетто договор, срок исполнения по

которому наступал раньше. В случае наступления срока исполнения нескольких

договоров одновременно исполнение засчитывается пропорционально в погашение

обязательств по всем договорам.


Исполнение договора поставки




1. Количество и наименование товара - существенные условия договора

поставив. Эти условия регламентируются общими положениями о купле-продаже.

В долгосрочном договоре поставки может быть определено только общее

количество и групповой ассортимент поставляемых товаров, а количество

товаров в отдельной партии и их развернутый ассортимент может

устанавливаться в прилагаемых к договору спецификациях. Качество и

комплектность поставляемых товаров регламентируются общими положениями о

купле-продаже.

2. Условие о сроке не является существенным для договора поставки, и при

его отсутствии в договоре применяются правила его определения,

установленные ст. 314 ГК «Срок исполнения обязательства). Если в договоре,

предусматривающем поставку товара отдельными партиями, не указаны периоды

поставки, поставка осуществляется помесячно равными партиями.

Период поставки - это промежуток времени в пределах срока действия

договора, в течение которого производится поставка предусмотренной

договором партии товара.

Досрочная поставка товара допускается только с согласия покупателя.

Досрочно поставленные товары зачитываются в счет количества товаров,

подлежащих поставке в следующем периоде.

Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых

просрочена, письменно уведомив об отказе продавца, если иное не установлено

договором.

Поставщик обязан отгрузить товар покупателю либо лицу, указанному в

договоре в качестве получателя. Если договором предусмотрено право

покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям

(отгрузочные разнарядки), поставщик обязан отгрузить товар указанным в

отгрузочной разнарядке получателям. Покупатель обязан предоставить

поставщику отгрузочные разнарядки в указанный в договоре срок, а если срок

в договоре не указан- не позднее чем за тридцать дней до наступления

периода поставки. В случае неисполнения покупателем этой обязанности

поставщик вправе:

• отказаться от исполнения договора;

• потребовать оплаты товара.

3. Покупатель обязан принять товар, переданный в соответствии с законом и

условиями договора поставки. При невыполнении покупателем этой обязанности

поставщик вправе потребовать оплаты товара.

Покупатель обязан совершить все необходимые действия по принятию товара,

предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором или обычаями

делового оборота (например, принятие груза, доставленного железнодорожным

транспортом, предусматривается Транспортным уставом железных дорог).

Покупатель обязан осмотреть товар и проверить его количество и качество. О

всех недостатках товара покупатель должен незамедлительно сообщить

поставщику.

Если покупатель вправе в соответствии с законом, иными правовыми актами или

договором отказаться от принятия товара (например, товар поставлен

досрочно), он обязан принять товар на ответственное хранение, а поставщик

должен незамедлительно забрать товар. В случае неисполнения поставщиком

своей обязанности забрать товар покупатель вправе:

• реализовать товар с передачей вырученной суммы поставщику либо отправить

товар поставщику;

• потребовать возмещения расходов на ответственное хранение товара,

его реализацию или возврат продавцу.

Цена товара и порядок расчетов по договору поставки определяются в

соответствии с общими положениями о купле-продаже.

Покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и

средства пакетирования, в которых был передан товар, если иное не

предусмотрено договором. Прочая тара по общему правилу возврату не

подлежит.


Заключение договора поставки


1. К отношениям сторон по заключению договора поставки применяются общие

положения о свободе договора, и понудить лицо к заключению договора

поставки можно только в случаях, специально предусмотренных в законе

(например, поставщик, занимающий доминирующее положение на рынке, не вправе

отказаться от заключения договоров с потребителями при наличии возможности

производства или поставки продукции).

2. Стороны вправе по своему соглашению обратиться в суд для разрешения

спора об условиях договора, возникшего при заключении договора поставки.

Если такого соглашения нет, суд вправе разрешить спор, только если одна из

сторон в соответствии с законом обязана заключить договор. В этом случае

суд также вправе обязать сторону, уклоняющуюся от заключения договора,

заключить его.

3. Если при заключении договора между сторонами возникли разногласия по

отдельным условиям, сторона, предложившая заключить договор и получившая от

другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в

течение тридцати дней со дня получения этого предложения (если иной срок не

установлен законом или соглашением сторон) принять меры по согласованию

соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об

отказе от заключения договора. Несмотря на то что между сторонами еще нет

никаких договорных отношений, сторона, получившая предложение по

соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию

условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от

заключения договора, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от

согласования условий договора. Такими убытками могут быть, в частности,

расходы, произведенные другой стороной для организации исполнения договора

по истечении тридцати дней после получения стороной, предложившей заключить

договор, протокола разногласий по отдельным условиям договора.

4. При заключении долгосрочного (более года) договора поставки в нем,

наряду с обычными условиями о количестве, ассортименте, цене и пр., обычно

предусматриваются условия о сотрудничестве сторон: об улучшении качества и

ассортимента товаров, производстве шефмонтажа оборудования и т. п. Часто в

долгосрочных договорах поставки оговаривается только общее количество

поставляемого товара, а количество товара, передаваемого в отдельный период

поставки, согласуется сторонами в процессе исполнения договора.

5. Форма договора поставки определяется в соответствии с общими положениями

о форме сделтси, поэтому чаще всего договор поставки заключается в простои

письменной форме.

Обычно договор поставки состоит из:

самого текста договора;

спецификации (спецификациях), в которой конкретизируется ассортимент и

количество товара. К договору поставки могут прилагаться:

протокол согласования цены;

график поставки товаров (декадный, суточный и пр.);

отгрузочная разнарядка (указание покупателя об отгрузке товара не ему, а

непосредственно указанному им покупателю).




Виды договора купли-продажи:


• розничная купля-продажа;

• поставка;

• поставка для государственных нужд;

• энергоснабжение;

• продажа недвижимости;

• продажа предприятия.

Критерии разграничения видов договора купли-продажи:

• стороны договора;

• цель приобретения товара;

• объект договора.

1. Существенные условия договора купли-продажи:

• наименование товара;

• количество товара.

2. Продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве.

Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении (метрах,

штуках, тоннах и иных единицах измерения) либо в денежном выражении.

Условие о количестве товара считается согласованным также и в случае, когда

договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок

определения количества товара, подлежащего передаче.

При передаче продавцом меньшего количества товара, чем предусмотрено

договором, покупатель вправе:

• потребовать передачи недостающего товара;

• отказаться целиком от переданного товара.

В случае передачи большего количества товара, чем предусмотрено договором,

покупатель обязан уведомить продавца о нарушении договора и вправе:

• отказаться от излишне переданного товара;

• принять излишне переданный товар, если продавец не распорядился им в

разумный срок.

3. Продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассортименте.

Ассортимент - это перечень товаров определенного наименования, различаемых

по отдельным признакам (вилам, моделям, размерам, цветам и пр.), с

указанием количества подлежащих передаче товаров каждого вида.

Если в договоре нет условия об ассортименте, хотя из наименования товаров

следует, что они подлежат передаче в ассортименте, продавец вправе:

•самостоятельно определить ассортимент товаров, исходя из известных ему

потребностей покупателя;

•отказаться от исполнения договора.

При нарушении продавцом условия об ассортименте покупатель вправе не

принять и не оплачивать товар, переданный не в ассортименте.

4. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. Качество

товара устанавливается:

• в договоре купли-продажи;

• в отношении некоторых товаров условие о качестве определено

законодательно в государственных стандартах (ГОСТ), отраслевых стандартах

(ОСТ) и пр. В этом случае стороны могут лишь увеличить требования к

качеству товаров в договоре, но не уменьшить;

• при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан

передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого

рода обычно используется. Если продавцу известны цели приобретения товара

покупателем, он обязан передать покупателю товар, пригодный для

использования в этих целях. Товар, переданный покупателю, должен

соответствовать условию о качестве в момент передачи покупателю, а также в

пределах разумного срока после передачи. Продавец вправе предоставить

покупателю дополнительную гарантию качества товара (п. 2 ст. 470 ГК

«Гарантия качества товара»).

При нарушении продавцом условия о качестве товара покупатель вправе

требовать:

• соразмерного уменьшения покупной цены;

• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

• возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без

несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо

проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков)

покупатель вправе:

• отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за

товар денежной суммы;

• потребовать замены товара.

5. Если иное не установлено договором и не вытекает из характера товара,

продавец обязан затарить и (или) упаковать товар:

• в соответствии с условиями договора;

• в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов;

• если в договоре нет условия о таре и (или) упаковке, то способом

обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения

и транспортировки.

В случае нарушения продавцом требовании о таре и (или) упаковке покупатель

вправе:

• потребовать затарить и (или) упаковать товар;

• потребовать заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку;

• предъявить требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего

качества (ст. 475 ГК «Последствия передачи товара ненадлежащего качества»).

6. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям

договора о комплектности, а если договором предусмотрена передача товаров в

комплекте, то передать все веши, включенные в комплект.

Комплектность характеризует товар как сложную вещь, состоящую из однородных

самостоятельных вещей, которые образуют единое целое, предполагающее их

использование по общему назначению (например, гарнитур мебели). Комплект

товаров не образует единой сложной вещи, а предполагает согласованный

сторонами набор различных как однородных, так и разнородных вещей.

В случае нарушения продавцом условия о комплектности товара или о комплекте

товаров покупатель вправе потребовать:

• соразмерного уменьшения покупной цены;

• доукомплектования товара в разумный срок.

Если продавец в разумный срок не доукомплектовал товар, то покупатель

вправе:

• потребовать замены товара на комплектный:

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной

денежной суммы.








Понятие договора купли-продажи


1. Договор купли-продажи - это договор, по которому одна сторона (продавец)

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него

определенную сумму (цену).

Предмет договора купли-продажи - любые не изъятые из оборота вещи,

находящиеся в собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут

созданы или приобретены продавцом.

Договор купли-продажи является консенсуальным, двусторонним, возмездным.

Общие нормы о договоре купли-продажи применяются также к купле-продаже

ценных бумаг и валютных ценностей, если законом не установлены специальные

правила их купли-продажи. Если иное не вытекает из содержания или характера

имущественных прав, то и к их купле-продаже применяются общие нормы о

договоре купли-продажи.

2. Договор купли-продажи регулируется главой 30 ГК «Купля-продажа», а также

другими законами (например. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1

от 7 февраля 1992 года в редакции ФЗ РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ),

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными

актами отдельных министерств и ведомств, обычаями делового оборота.

Ряд вопросов купли-продажи (заключение, цена и пр.) регулируется также

нормами общих положений Части первой ГК РФ об обязательствах и договорах.

Общие положения о договоре купли-продажи применяются к отдельным его видам

(розничная купля-продажа, поставка, поставка для государственных нужд,

контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия),

если иное не предусмотрено правилами ГК об этих видах договоров.




Основания изменения и расторжения договора


1. Основаниями изменения и расторжения договора являются:

- соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором;

- судебное решение по требованию одной из сторон.

2. Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях:

• при существенном нарушении договора другой стороной (существенным

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что

была вправе рассчитывать при заключении договора);

• при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при

заключении договора; в этом случае необходимо наличие следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого

изменения не произойдет;

- изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла

преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и осмотрительность;

- исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее

договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для

заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени

лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев делового оборота или из существа договора не вытекает, что

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона;

• иные основания, установленные законом или договором (например,

односторонний отказ от договора поручительства).

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же

форме, что и договор.

3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном

виде, а при расторжении - прекращаются с момента заключения соглашения

(если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора) или

вступления в законную силу решения суда.




Заключение договора


1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным

условиями договора,

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить

договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой

стороной (ст. 432 ГК). Договор считается заключенным в момент получения

лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК).

2. Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам

предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с

адресатом, которым будет принято предложение.

Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в ней выражена

воля лица заключить договор с любым, кто отзовется (например, предложение

заключить публичный договор).

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если

извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой

офертой, оферта считается неполученной.

Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока,

установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо

не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была

сделана.

3. Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и

безоговорочном принятии.

Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем выполнения в

срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий (отгрузка

товара, выполнение работ и т. д.), если иное не предусмотрено законом,

иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу

не признается акцептом (ст. 438 ГК).

Если в договоре не указано место его заключения, договор признается

заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического

лица, направившего оферту.

4. Закон предусматривает случаи, когда заключение договора является

обязанностью одной из сторон (ст. 445 ГК). Это касается публичного договора

(ст. 426 ГК), договора присоединения (ст. 428 ГК), предварительного

договора (ст. 423 ГК) и некоторых других.

Ст. 445 определяет порядок заключения таких договоров, а также

предусматривает возможность определения их условий в судебном порядке.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, заключение

которого для нее обязательно, может быть принуждена к его заключению судом.

На ней также лежит обязанность возместить причиненные Другой стороне

убытки.

5. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен

путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на

аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу

- лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной

организатором торгов, предложило лучшие условия.

Торги могут быть открытыми (допускается участие любого лица) и закрытыми

(допускаются только специально приглашенные лица).

Торги, в которых участвовал только один участник, признаются

несостоявшимися.




Банковская гарантия.


В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное

обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с

условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении

бенефициаром письменного требования об уплате.

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его

обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу

банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту

не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.

По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить

об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к

нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с

приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную

заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и

приложенные к нему документы условиям гарантии.




Залог: понятие, основания, виды.


Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду

прав на чужие вещи. На ранних стадиях развития римского права формой залога

являлась фидуция, которая представляла собой продажу закладываемой вещи с

правом ее обратного выкупа в условленный срок. Другой, более развитой

формой залога был пигнус, при котором должник передавал кредитору в

обеспечение долга вещь во владение, а не в собственность, как при фидуции.

Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека, при которой

вещь переданная в залог, оставалась во владении собственника и не

переходила кредитору. Сегодня понятие «ипотека» используется в нескольких

значениях: а) форма залога с оставлением предмета залога у залогодержателя;

б) особое вещное право на имущество, позволяющее обеспечить требования

кредитора путем распоряжения объектом ипотеки; в) залог недвижимого

имущества.

Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в

залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве

могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их

личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога

выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени

собственника имущества, а не от имени должника.

В сегодняшнем отечественном ГП под залогом понимается правоотношение, в

котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем

исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед

другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. Избирая залог в

качестве средства обеспечения своих интересов, кредитор руководствуется

принципом «верю не лицу, а вещи». При залоге вещи имеет место реальный

кредит, как средство ОИО в случае, если должник не оправдает доверия. С

юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление

юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой

залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его

ценность независимо от воли должника.

По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е.

может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное)

обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Прекращение

залога не влечет прекращения ОО. Уступка залогодержателем своих прав по

договору о залоге другому лицу действительна, если такому же лицу уступлены

права требования по ОО. С переводом на другое лицо долга по обязательству,

обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал

кредитору согласия отвечать за нового должника. Если не доказано иное,

уступка прав по договору об ипотеке (залог недвижимости) означает и уступку

прав по обеспеченному ипотекой обязательству.

Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ

устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом

обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту

удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков,

причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов

залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.

Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору

купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской

залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу

договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок

исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное

имущество).

Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества

залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что

«заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не

пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем,

следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную

ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по

исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном. Действующим законодательством

сфера применения заклада сужена и распространяется в основном на ЦБ; б)

Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма

залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное

имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

Залогодатель сохраняет право пользоваться заложенным НД имуществом в

соответствие с его назначением, а условия договора об ипотеке,

ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными.

Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав;

б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог –

оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о

залоге («под замком и печатью залогодержателя»).

Поручительство.По договору поручительства поручитель обязывается перед

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для

обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор

поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение

письменной формы влечет недействительность договора поручительства. При

неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательств поручитель

и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором

поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Поручитель

вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы

представит должник. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят

права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как

залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования

кредитора. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им

обязательства; с переводом на другое лицо долга по обязательству, если

поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; если

кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником

или поручителем; по истечении срока, на который оно дано.




Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в


счет причитающихся с нее по договору платежей др. стороне, в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Функции задатка :

1. Платежная.

2. Служит доказательством наличия договорных отношений.

3. Является. средством обеспечения исполнения оснований договора.

Если от исполнения дог-ра откажется сторона давшая задаток, она не вправе

требовать его обратно; если по вине стороны, получившей задаток, то она д.

вернуть его в двойном р-ре. Кроме того, виновная сторона д. возместить

убытки, понесенные в связи с нарушением исполнения обязательствава..

Задаток отличается от аванса тем, что последний возвращается в сл.

неисполнения обяз-ва.

Задаток как способ обеспечения исполнения обяз-ва применяется в осн. на ур-

не бытовых отн-й -- в отн-ях с участием граждан.

Соглашение о задатке д.б. совершено в письм. форме. Однако несоблюдение

этого требования не влечет недействит-ти соглашения о задатке. Тогда в сл.

спора стороны не вправе ссылаться в подтверждение соглашения о задатке на

свидетельские показания.




Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание.


Потребностями развитого имущественного оборота часто диктуется

необходимость замены участников обязательств. Возникающая у кредитора по

денежному обязательству необходимость получения причитающихся ему денег

ранее наступления оговоренного с должником срока способствует появлению

различных форм оборота соответствующих прав требования (долговых

обязательств). В этих случаях кредиторы уступают свои права на будущее

получение денег другим лицам (в частности банкам) получая в обмен

немедленное исполнение за вычетом оговоренного процента за услугу,

зависящего от надежности должника или «ликвидности требования». В таких

ситуациях имущественные права и обязанности становятся самостоятельными

объектами гражданского оборота и приводят к развитию различных форм

биржевой торговли (торговля фьючерсами – контракты которые будут исполнены

в будущем).

Поэтому в период действия обязательств по общему правило возможна замена

участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена

кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена

должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников

не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно

предусматривается законом (ст.387).

В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда:

прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение

вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или

соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в

форме цессии, а также суброгации.

Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной

между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием)

сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом

юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно

ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве -

именно так называется гл.24 ГК. Поэтому один из главных вопросов, на

который должно быть обращено внимание при заключении договора об уступки

требования, это - действительно ли происходит перемена лиц в том

обязательстве, требование по которому уступается. При несоблюдении этого

договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки

требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и

уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые

существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный

кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все

документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не

могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку

вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение,

“сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений

между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть

произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку

требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда

первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции

(оказание услуг) (Постановление Президиума ВАС от 10.09.96 г. (абзац 6 и

7)). Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право

выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.

Развитый ИО допускает возможность частичной уступки права, т.е. цессия не

всегда должна быть связана с полной заменой кредитора в обязательстве.

Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и

состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально

произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для

страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение

застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за

причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает

только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.

При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не

всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться

неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного

согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может

осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо

указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения

обоих должников и кредитора.






Гражданско-правовая ответственность.


Это особая мера имущества. воздействия на лицо, нарушившее гражданское законодательство,

права и интересы др. лиц.

Основные формы : взыскание убытков, неустойки.

Ответственность состоит в наступлении для правонарушителя неблагоприятных материальных.

последствий, выражающихся в уменьшении его имущества.

Условия наступления:

1) противоправность поведения должника

2) наличие убытков, возникших у кредитора вследствие нарушения обяз-в

должником

3) непосредственная причинная связь м-ду нарушением обяз-в должником и

возникшими у кредитора убытками

4) вина в противоправном поведении, приведшем к нарушению обя-в и

возникновению убытков.



Ответст-ть за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными

гражданами.

Несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.

За вред, причиненный ими, отвечают его родители (усыновители) или опекуны,

если не докажут, что вред причинен не по их вине. Если малолетний причинил

вред, когда он нах-ся под надзором образовательного, воспитательного,

учебного или иного учреждения, кот. обязано осущ-ть за ним надзор, отв-ть

возлагается на учреждение, если оно не докажет,что вред возник не по его

вине.

Отв-ть несут оба родителя, в т.ч. и тот, кот. проживает отдельно от

ребенка.

Если будет доказано, что причинение малолетним вреда имело место как по

вине учреждения, так и по вине родителей, вред возмещается по принципу

долевой отв-ти.

Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Такие несовершеннолетние несут отв-ть на общих основаниях. Однако чаще

всего они не м. возместить ущерб ввиду отсуствия у них достаточных ср-в.

Тогда отв-ть несут родители, попечители, соотв. учреждения. Но если у

несовершеннолетнего появились свои доходы, то эта отв-ть с родителей, ...

снимается.

Недееспособными, ограниченно недееспос., а также лицами, не способными

понимать значение своих действий.

Граждане, признанные недееспос., не м. совершать гр.-прав. сделок, а также

нести отв-ть за причиненный вред. Вред возмещается их опекунами или орг-

ями, обязанными осущ-ть за ними надзор.

Однако сам причинитель вреда м. отвечать за свои действия в сл., если

опекун умер или не имеет достаточно ср-в для возмещения вреда, а также если

сам причинитель вреда обладает такими ср-вами.

Вред, причиненный ограниченными в дееспос., возмещается самим причинителем.

Лицо, признанное невменяемым отв-ти не несет.




Доверенность — это односторонняя сделка, в которой определяются


полномочия представителя. Юридическому лицу доверенность может быть выдана

только на совершение сделок, которые не противоречат целям его

деятельности, указанным в уставе (положении) юридического лица По

действующему законодательству к нотариально удостоверенным довереностям

приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на извлечении в

госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные

начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными

врачами этих военно-лечебных учреждений;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей и

военно-учебных заведений, где нет органов, совершающих нотариальные

действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей

военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей,

учреждений и заведений;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы. По объему

полномочий, которыми наделяется представитель, принято различать три вида

доверенности:

1) общая доверенность предусматривает полномочия на совершение

представителем нескольких разнородных юридических действий (например,

доверенность по управлению имущесвтом представляемого);

2) специальная доверенность дает представителю право на совершение

нескольких однородных юридических действий (например, доверенность на

получение всех грузов от железной дороги, поступающих в адрес предприятия);

3) разовая доверенность устанавливает полномочия представителя на

совершение какого-либо одного юридического действия (например, доверенность

на однократное получение товарно-материальных ценностей).

По общему правилу доверенность может быть выдана на срок не более трех лет.

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного

года со дня ее оформления.

Доверенность, в которой не указана дата ее оформления, недействительна.

Представитель может выдать доверенность от имени представляемого другому

лицу, т.е. совершать передоверие, при одном из следующих условий:

а) если представитель уполномочен на то доверенностью;

б) если передоверие совершает представитель, вынужденный к этому силой

обстоятельств, для охраны интересов представляемого. В силу закона действие

доверенности прекращается вследствие:

:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана

доверенность;

5) прекращения деятельности юридического лица, в отношении которого выдана

доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность. Об

этом оно обязано известить лицо, которому доверенность выдана. С

прекращением Действия доверенности теряет силу передоверие.




Виды представительства.

Представительство делится на виды в зависимости от оснований (юридических фактов) своего возникновения. В связи с этим различаются следующие основные виды представительства:

добровольное (договорное) представительство;

законное представительство;

представительство юридических лиц;

общественное представительство.



1. Добровольное (договорное) представительство - это представительство,

которое возникает в результате соглашения (договора) между представителем.

Примером такого соглашения являются отношения, возникающие в силу договора

поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от

имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические

действия.

2. Законное представительство - это представительство, основанное не на

договоре, а непосредственно на законе либо административном акте. Оно

осуществляется в целях защиты прав и интересов следующих категорий лиц:

недееспособных граждан (малолетних, душевнобольных, слабоумных); граждан,

обладающих частичной дееспособностью (несовершеннолетних в возрасте от 15

до 18 лет); граждан, признанных ограниченно дееспособными.

3. Представительство юридических лиц-это представительство, основанное на

уставе (положении) юридического лица.

Этот вид представительства может осуществляться как непосредственно органом

юридического лица (например, руководителем предприятия), так и добровольным

представителем.

4. Общественное представительство - это представительство профессиональных

союзов и других общественных организаций.

По характеру своей уставной деятельности профсоюзы призваны оказывать

юридическую помощь членам профсоюзов, в том числе путем представительства в

суде по делам рабочих и служащих. Правом представительства пользуются

также и такие общественные организации, как общество изобретателей и

рационализаторов, общества потребителей, по авторским правам и др. В

указанных случаях представителями лиц, права и интересы которых защищаются,

выступают (на основании поручения) уполномоченные соответствующих

общественных организаций.




Понятие и сущность представительства


Представительством называется совершение одним лицом (представителем) на

основании имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от

имени другого лица (представляемого), в результате чего права и обязанности возникают,

изменяются и прекращаются непосредственно

у представляемого.


Основания и правовые последствия недействительности сделок


1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям,

установленным законом.

Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки

требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному

основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не

подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.

Специальные основания делятся на 4 группы:

нарушение требований о содержании сделки;

совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;

нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;

несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.

2. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совершенные

с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169

ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо

умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены

жесткие конфискационные санкции.

3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на

сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными

гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.

К первой группе относятся:

сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);

сделки малолетних (ст. 172 ГК);

сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);

сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК);

сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или

руководить ими (ст. 177 ГК).

К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности

юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за пределы

их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на

занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст. 23 ГК относится

и к индивидуальным предпринимателям).

4. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки

или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность

сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки

лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на

свидетельские показания, но не влечет недействительности сделки.

Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в

соответствии с законом влечет недействительность сделки (см., например, ст.

162, 331 ГК и др.).

Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального

удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон начала

ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или

государственной регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).

5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления подлинной

воле сторон являются:

мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);

сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица (ст.

174 ГК);

сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);

сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при стечении

тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).

Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующие

ей правовые последствия, а притворной - сделка, прикрывающая другую сделку.

6. Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка

не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее

недействительностью. Главное последствие недействительности сделки -

недопустимость ее исполнения.

Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали

стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной (п. 2

ст. 170ГК).

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать

действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних

(п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.

Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной

сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167

ГК). Это - двусторонняя реституция.

В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего

полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо

односторонняя реституция.

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение

другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее

частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без

включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность

обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения

обязательства не влечет недействительность основного обязательства (п. п.

2, 3 ст. 328 ГК).






Оспоримые и ничтожные сделки


Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого

сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет

возникновение неблагоприятных для сторон последствий.

Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как

последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не

является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.

2. Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между

ними следующие:

• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом, а

ничтожные - вне зависимости от такого признания;

• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть

предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия

недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого

заинтересованного лица либо по инициативе суда;

• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как

оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и

считаться недействительной с момента вынесения судебного решения;

• иск о применении последствий недействительности сделки может быть

предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о

признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка,

либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки

недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости (ст.

168 ГК).


Оспоримые сделки




Оспоримой является сделка, совершенная под влиянием, обмана, насилия,

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой

стороной, а также сделка, которую гражданин вынужден был совершить на

крайне невыгодных для себя условиях вследствие стечения тяжелых

обстоятельств. Эти сделки могут быть признаны недействительными как по иску

потерпевшего, так и по иску организации. К сделкам, недействительным ввиду

того, что волеизъявление неправильно отражает внутреннюю волю, относятся

как уже сказано, и сделки, совершенные посредством злонамеренного

соглашения представителя одной стороны с другой стороной. К сделкам,

недействительным ввиду формирования внутренней воли под воздействием

факторов, нарушающих нормальный процесс волеобразования, относят сделки,

совершенные под влиянием обмана или сведений, не соответствующих

действительности. В случае признания сделки недействительной по одному

из указанных оснований, потерпевшему возвращается другой стороной все

полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре

- возвращается стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке

потерпевшим от другой стороны, а также причитающееся ему в возмещении

переданного другой стороне, обращается в доход государства. Кроме того,

потерпевшему возмещаются другой стороной все полученное этой виновной

стороной и понесенные им расходы, утрата, а также повреждения его имущества

(статья 60 Гражданского кодекса). Данное правило получило в гражданском

праве наименование односторонней реституции.

Оспоримой, согласно статье 59 Гражданского кодекса является сделка,

совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.

Правовым последствием такой сделки является двухсторонняя реституция. Кроме

того, виновная в заблуждении сторона обязана возместить другой

положительный ущерб в имуществе, вызванный заблуждением. Заблуждение

следует отличать от обмана, наличие которого влечет иные более тяжелые

правовые последствия. Оспоримой, согласно статье 56 Гражданского кодекса

является сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но

находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог

понимать значения своих действий или руководить ими. Такая сделка

признается судом недействительной по иску этого гражданина. Правовые

последствия такой сделки -двусторонняя реституция.


Недействительные сделки.




К абсолютно недействительным относятся сделки не соотв требованиям закона.

Последствие Н-сделки – двусторонняя реституция. Не соотв требованиям закона

и явл недейств сделка сов юр лицом. в противоречии с целями, указанными в

его уставе, в положении о нем или в общем положении об организации данного

вида (статья 52 Гражданского кодекса). Последствия такой сделки -

двухсторонняя реституция. Абсолютно недействительными являются, согласно

статье 58 Гражданского кодекса, сделки, совершенные лишь для вида, без

намерения создать юридические последствия (мнимые сделки) Согласно статье

58 Гражданского кодекса к абсолютно недействительным относятся притворные

сделки, т.е. сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку. Притворная

сделка тоже заключается для вида, и в этом она сходна с мнимой сделкой. Но

в отличие от мнимой, притворная сделка скрывает за собой какую-то другую

сделку, совершенную уже с действительным намерением породить вызываемые ею

гражданско-правовые последствия. 0бычно же притворная сделка совершается

для того, чтобы прикрыть какую-либо противозаконную сделку. Тогда по

мотивам противозаконности признается недействительной как прикрываемая, так

и сама притворная сделка. Следующий вид недействительных сделок - это

оспоримые сделки, они становятся недействительными, если будут признаны

таковыми решением суда по иску заинтересованных лиц или прокурора.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса, по иску родителей, усыновителей и

попечителей признается недействительной сделка, совершенная

несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет без их согласия. Последствия

такой сделки - двухсторонняя реституция и возмещение убытков, понесенных

несовершеннолетним.




Условия действительности сделки.




Для признания сделки действительной она должна отвечать ряду условий:

необходимо, чтобы ее участники были

правоспособными и дееспособными; содержание сделки не должно противоречить

закону; воля и волеизъявление должны совпадать; сделка должна быть

совершена в установленной форме, если это предусмотрено законом. Для

действительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления. В

сделке, являющейся волевым актом, следует различать два момента: внутренний

(субъективное намерение лица совершить сделку) и внешний (объективное

выражение воли лица). Между внутренней волей лица и волеизъявлением как

формой выражения чувств и мыслей человека может возникнуть расхождение,

противоречие. Сделка считается действительной и все другие доказательства в

ее подтверждение, кроме свидетельских показаний, допускаются. Данное

правило имеет большое практическое значение. В случае отказа одной из

сторон от исполнения устно заключенной сделки, для которой предписана

письменная форма, другая сторона может оказаться в трудном положении, если

у нее не будет письменных доказательств и она не сможет доказать факт

совершения сделки и ее условия. Но для доказательства наличие сделок могут

использоваться любые письменные доказательства.




Форма сделки


Способ, посредством которого выражается воля сторон при

совершении сделки, называется формой сделки. Форма сделок может быть устной

и письменной. Воля может быть выражена также путем совершения действий или

молчания. Письменная форма бывает простой и нотариальной. По общему

правилу, для простых бытовых сделок достаточно устной формы. Устной

является сделка, которая совершается путем непосредственных переговоров

между сторонами. Сюда относятся переговоры сторон при их личной встрече,

переговоры по телефону, радио, факсу, не сопровождающиеся составлением

какого-либо письменного документа.

Республике Беларусь сделки между гражданами на сумму не свыше десяти

минимальных заработных плат, а также сделки, исполняемые при самом их

совершении, независимо от суммы сделки, могут совершаться устно, если в

законе не установлено иное (статья 45 Гражданского кодекса).В случае

совершения сделки между организациями или между организацией и гражданином

в устной форме, организация, оплатившая товар или услуги, должна получить

от другой стороны документ, удостоверяющий получение денег и основание их

получения.Простая письменная форма означает, что совершение сделки должно

быть подтверждено письменно сторонами, сопершающнми-сделку или же их

представителями. Письменной формой признается не только составление одного

документа, подписанного сторонами, но и обмен письмами, телеграммами,

долговая расписка или другие письменные документы, подтверждающие

заключение и условия сделки. В простой письменной форме должны совершаться

все сделки организаций между собой и с гражданами, если они не исполняются

при самом их совершении, а также сделки между гражданами на сумму свыше

десяти минимальных заработных плат Нотариальная форма сделки предусмотрена

гражданским законодательством лишь для некоторых сделок: договоров купли-

продажи дома, дачи (статья 235 Гражданского кодекса дарения на сумму более

пятидесяти минимальных заработных плат и договор дарения валютных ценностей

на сумму свыше десяти минимальных заработных плат (статья 255 Гражданского

кодекса), а также завещания (статья 535 Гражданского кодекса) и др. Помимо

устной и письменной формы, гражданское законодательство допускает

заключение сделок еще в двух специфических формах: посредством совершения

действия, означающего заключение сделки, и в форме молчания. Вступление в

сделку посредством совершения действий, означающих ее заключение, имеет

место, например, при пользовании автоматами, когда лицо опустив в автомат

соответствующую сумму или жетон, получит товар или же услугу (хранение в

автоматических камерах). Указанного рода действия принято именовать

конклюдентными. Примером молчания, имеющего юридическое значение, может

быть следующий. В силу статьи 269 Гражданского кодекса, если наниматель

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора

имущественного найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя, то

договор считается возобновленным на неопределенный срок. В данном случае

закон придает юридическое значение факту "отсутствия возражений" (молчанию)

со стороны наймодателя.




Виды сделок


Классификация сделок может проводиться по различным критериям: по числу

сторон, действия которых необходимы для совершения сделок; по моменту, к

которому приурочивается заключение сделки, и так далее. В зависимости от

числа сторон, совершающих сделки, последние подразделяются на одно-, двух-

и многосторонние (статья 43 Гражданского кодекса). Односторонней признается

сделка, для совершения которой достаточно действия од-

ной стороны. Таковы, например, завещание, акт принятия наследства,

объявление конкурса. Для совершения двухсторонней сделки необходимы

встречные действия двух сторон. Например, продавца и покупателя при купле-

продаже, наймодателя и нанимателя при имущественном найме. Многосторонней

считается такая сделка, которая совершается действиями трех и более сторон.

Действия сторон совершаются для достижения не противоположных, а одинаковых

целей. Примером может служить сделка о совместной деятельности По

соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон принято

различать возмездные и безвозмездные сделки. Возмездные сделки порождают

правоотношения, в которых каждая из сторон вправе требовать от другой так

или иначе определенного имущественного предоставления. В безвозмездных

сделках, обязанность совершить то или иное имущественное предоставление

лежит лишь на одной стороне, которой никакого встречного удовлетворения не

причитается. В то же время существуют такие правоотношения, природа которых

не исключает их построения как на возмездных, так и на безвозмездных

началах. Например, договор хранения, по общему правилу считается

безвозмездным, но он может быть возмездным, если это предусмотрено законом

или договором (статья 420 Гражданского кодекса).С учетом момента, к

которому приурочивается совершение сделки, следует разграничивать

консенсуальные и реальные сделки. Для совершения консенсуальной сделки

достаточно волеизъявления сторон по существенным условиямсделки (а

применительно к договорам - соглашения сторон} Для совершения реальной

сделки одного волеизъявления (соглашения сторон) недостаточно; как правило

необходима также передача имущества, предусмотренного волеизъявлением

сторон, и лишь после этого сделка считается совершенной, а права и

обязанности - возникшими.

По значению основания сделки для ее действительности выделяются каузальные

и абстрактные сделки. Под основанием сделки подразумевается юридическая

цель, достижению которой подчинена сделка. Сделки, юридическая сила которых

обусловлена наличием основания, именуются каузальными сделками. К их числу

относятся почти все сделки, заключаемые участниками гражданского оборота.

Лишь в редких случаях встречаются абстрактные сделки, содержание которых не

дает представления об основании их совершения и которые, будучи совершены в

установленном порядке, порождают юридические последствия вообще

безотносительно к наличию основания. Биржевые сделки - сделки, заключаемые

на бирже. Они подразделяются на кассовые, т.е. при которых передача акций,

товаров и уплата денег совершаются сразу или в ближайшие 2-3 дня и срочные,

при которых эти операции совершаются через определенный срок.




Несостоятельность (банкротство).


Несостоятельность (банкротство) (ст.65) наступает в случае невозможности

(неспособности) ЮЛ полного удовлетворения всех денежных требований своих

кредиторов. В этой ситуации закон предполагает равномерное и справедливое

распределение имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые

как бы конкурируют между собой в рамках предусмотренных законом

определенных групп (очередей). Порядок такого распределения называется

конкурсом (конкурсным производством). Составляющие его правила являются

сутью института несостоятельности (банкротства).

В современном правопорядке правила о Н (Б) применяются как к ЮЛ, так и к

ФЛ. Из числа ЮЛ банкротами могут быть объявлены коммерческие организации

(за исключением казенных предприятий), а из числа НО – потребительские

кооперативы и фонды, т.к. по закону банкротами не могут быть объявлены ЮЛ,

по долгам которых учредители несут субсидиарную ответственность. Объявление

банкротом, а также последующая ликвидация ЮЛ, могут быть принудительными

(по решению суда) и добровольными (по решению самого банкрота, принятому

совместно с кредиторами). Основной особенностью такой ликвидации является

обязательное соблюдение конкурсного порядка распределения имущества между

кредиторами.

В ходе разбирательства дела о Н (Б) арбитражным судом на основании решения

собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-

должником (при наличии оснований для восстановления ее платежеспособности).

На период внешнего управления вводится мораторий – отсрочка удовлетворения

требований кредиторов, по долгам возникшим до начала этого управления.

Внешнее управление осуществляется внешним управляющим назначаемым судом,

который приобретает права руководителя организации должника и

самостоятельно распоряжается его имуществом. Его деятельность строится на

основе плана, утвержденного собранием кредиторов на срок не более года.

План предусматривает различные мероприятия по восстановлению

платежеспособности организации. В случае недостижения этой цели суд

признает должника банкротом и открывает конкурсное производство.

С момента принятия судом заявления о банкротстве вводится период

наблюдения, для осуществления которого судом назначается временный

управляющий. С этого момента приостанавливается производство и исполнение

по всем делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а

все имущественные требования должны предъявляться в конкурсном порядке.

Цель этих мер – сохранение имущества должника для соразмерного

удовлетворения кредиторов. В госреестр ЮЛ вносится соответствующая запись.

Временный управляющий проводит АФСП и устанавливает размер требований

кредиторов.

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника

банкротом. Это ликвидационная процедура, влекущая прекращение деятельности

ЮЛ. С этого момента считается наступившим срок исполнения всех обязательств

должника и прекращается начисление пени (неустоек). Совершение сделок с

имуществом должника, предъявление требований кредиторами и их исполнение

осуществляется только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет). Все

полномочия переходят к конкурсному управляющему, который имеет право

требовать: признания недействительными совершенных должником сделок;

расторжения заключенных договоров; предъявлять иски об истребовании

имущества должника; принимать меры по его поиску, выявлении и возврату.

Затем он проводит инвентаризацию и оценку имущества и определяет конкурсную

массу. Имущество, составляющее конкурсную массу, продается управляющим с

согласия кредиторов на открытых торгах. Из вырученных средств производятся

расчеты с кредиторами по очередности (ст.64). Вне очереди оплачиваются

судебные расходы и вознаграждение управляющего, а также требования

возникшие в период процедуры банкротства. Действия управляющего

контролируются судом и кредиторами. По завершению расчетов управляющий

представляет суду отчет с приложением реестра кредиторов и ных документов.

Суд выносит решение о завершении производства, которое является основанием

о внесении в госреестр записи о ликвидации ЮЛ. Н (Б) отдельных ЮЛ имеет

свои особенности (градообразующие организации, сельскохозяйственные

организации, банки, страховые компании и т.д.




Объекты гражданских прав


- это то, по поводу чего возникают и на что

направлены гражданские права и обязанности.

2. Различают следующие виды объектов гражданских прав:

вещи, включая деньги и ценные бумаги;

иное имущество, в том числе имущественные права;

работы и услуги;

информация;

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права

на них (интеллектуальная собственность);

нематериальные блага (ст. 128 ГК).

В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делятся на:

объекты, клятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие

объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие);

объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь

определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте

допускается по специальному разрешению (например, огнестрельное оружие).

Такие объекты определяются в порядке, установленном законом;

свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического

лица) либо иным способом.




Реорганизация юридического лица.


При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица

или часть их переходят к иным субъектам права, т. е. происходит

универсальное правопреемство. Реорганизация может осуществляться путём

слияния нескольких организаций в одну новую, присоединения юридического

лица к другому, разделения на несколько новых организаций, выделения из

состава организации других юридических лиц или преобразования-смены

организационно-правовой формы юридического лица. Реорганизация проводится

по решению участников юридического лица, добровольно, но может и

принудительно-на основании антимонопольного закона. Реорганизация

оформляется либо разделительным балансом, либо передаточным актом. Её

обязательным условием является предварительное уведомление кредиторов



11. Ликвидация юридического лица.

Ликвидация-способ прекращения деятельности без перехода прав и

обязанностей. Добровольно-по решению его участников или органа юридического

лица, уполномоченного на то учредительными документами.

Принудительно-по решению суда.

Порядок ликвидации-назначается ликвидационная комиссия, определяются сроки

и порядок ликвидаци, лквидационная комиссия принимает на себя все

полномочия по управлению; ликвидационная комиссия публикует в прессе

сообщение о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления

претензий кредиторами, выявляет всех кредиторов и уведомляет их о

ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица;

ликвидационная комиссия оценивает состав кредиторской задолженности,

принимает решение по выявленным требованиям и составляет промежуточный

ликвидационный баланс; в соответствии с балансом удовлетворяются требования

кредиторов, если не хватает денежных средств, продаётся с торгов имущество;

после погашения кредиторской задолженности составляется окончательный

ликвидационный баланс и распределяетя оставшееся имущество между

участниками юридического лица, все документы передаются регистрирующему

органу.




Филиалы и представительства.


АО подлежит государственной регистрации и несет ответственность всем

имуществом. Может быть открытым или закрытым. В ОАО участники могут

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Для этого

проводится открытая подписка либо свободная продажа. В ЗАО акции

распределяются среди учредителей или заранее оговоренных лиц. ОАО или ЗАО

отличаются по числу акционеров. В ОАО – неограниченно, в ЗАО – не более 50

человек. Если большее число акционеров, то следует реорганизация в ОАО.

Различают также размеры уставного капитала: не менее 1000 МРОТ в ОАО, для

ЗАО – не менее 100 МРОТ. Уставный капитал составляется из номинальной

стоимости акций, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер

имущества, гарантирующий интересы кредиторов. При учреждении АО все акции

размещаются среди учредителей и все они именные. АО могут выпускать

обыкновенные и привеллигерованные акции. Обыкновенные акции являются

голосующими, а привеллегированные не участвуют в голосовании. Они могут

быть нескольких типов, но сумма их номиналов не может более 25 % уставного

фонда. Дивиденды их заранее определены. У обыкновенных акций дивиденды

определяются по результатам деятельности предприятия. В западном варианте

предусматривается кумулятивные акции. По ним дивиденды накапливаются и

выплачиваются в последствии. Привилегированные акции не имеют голоса, за

исключением случаев, предусмотренных законом, в частности по вопросу

реорганизации и ликвидации АО.

АО имеет право создавать резервный фонд в размерах не менее 15% уставного

фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, погашения

облигаций и выпуска акций в случае отсутствия других средств.

Высшим органом АО является общее собрание. В его компетенцию входит:

- внесение изменений и дополнений в устав АО или утверждение нового устава;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества;

- определение численности совета директоров (наблюдательного совета),

избрание его членов и досрочное прекращение членства;

- определение количества выпускаемых акций;

- определение уставного капитала;

- избрание исполнительной власти;

- избрание ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора обществом;

- утверждение годовых отчетов;

- определение прибыли и установление суммы убытка;

- определение порядка ведения собрания.

Решение принимается большинством в три четверти голосов голосующих акций

(если не принимаются другие решения).

Наблюдательный совет, в виде совета директоров осуществляет общее

руководство деятельности АО. В его компетенцию входят:

- определение приоритетных направлений деятельности АО;

- созыв годового и не очередного собрания;

- утверждение повестки дня;

- определение даты собрания и составление списков акционеров;

- вынесение на общее собрание самых существенных вопросов АО;

- увеличение уставного капитала;

- рекомендации по размеру дивидендов.

- определение рыночной стоимости имущества АО

- образование исполнительного органа АО

Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на 1 год,

член совета может переизбираться неограниченное число раз. Руководство

текущей деятельностью осуществляется директором или управляющим.

В последнем варианте закона об АО внесены следующие изменения и дополнения:

- увеличены полномочия совета директоров, поэтому по своей идеи этот закон

является менеджеровский (власть управляющего увеличивается);

- впервые в законе введено понятие рыночной стоимости фирмы;

введены ограничения для генерального директора (он теперь не может быть

председателем директоров).

Основными преимуществами АО являются:

1) Возможность сбора крупных капиталов в ограниченный промежуток времени.

2) При выходе его участников из АО основной капитал не будет уменьшен, т.к.

вновь входящие будут приобретать акции выходящих из членов АО. Именно

поэтому АО имеют возможность осуществлять перелив капитала из малодоходных

отраслей в высокодоходные.

3) За счет больших капиталов АО могут осуществлять весь цикл от науки до

производства.

4) Члены АО несут только ограниченный риск в пределах приобретенных акций.

Недостатки:

1) Отдаленность основной массы акционеров от системы управления АО.

2) В связи с этим скапливаются огромные капиталы в руках ограниченного

числа лиц.

3) Появляется возможность злоупотребления крупным капиталом.



9. Унитарные предприятия - коммерческая организация, не наделенная правом

собственности на закрепленное за ней собственником имущество (п. 1ст.

113ГК).

Унитарные предприятия могут учреждаться только Российской Федерацией,

субъектами федерации или муниципальными органами, которые являются

собственниками закрепленного за унитарными предприятиями имущества.

Унитарные предприятия обладают специальной правоспособностью.

1. Выделяют предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и

предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные

предприятия). Различия между ними следующие:

казенное предприятие может быть создано только Российской Федерацией;

субсидиарную ответственность по долгам казенного предприятия несет

Российская Федерация;

казенное предприятие не может быть признано банкротом;

казенное предприятие вправе самостоятельно распоряжаться только

произведенной продукцией (если иное не установлено законом или иными

правовыми актами);

собственник закрепленного за казенным предприятием имущества в праве изъять

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество.

Собственник закрепленного за унитарным предприятием имущества вправе:

создавать, ликвидировать предприятие;

определять цели деятельности и утверждать устав предприятия;

назначать органы управления предприятия;

получать установленную часть доходов предприятием.






Хозяйственные товарищества




1. Полное товарищество - товарищество, участники которого (полные товарищи)

в соответствии с заключенным между ними договором занимаются

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п.1

ст. 69 ГК). Полное товарищество ликвидируется, если в нем остается только

один участник.

2. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в

котором наряду с полными товарищами (на которых распространяются нормы ГК о

полном товариществе) участвуют вкладчики (коммандитисты), которые несут

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм

внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом

предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК).

Вкладчики не участвуют в управлении товариществом, они вправе только:

знакомиться с годовым отчетом товарищества;

получать часть прибыли товарищества;

преимущественно перед полными товарищами получать причитающуюся им часть

оставшегося после ликвидации товарищества имущества;

выйти из товарищества по окончании финансового года.

В случае выхода из товарищества всех коммандитистов оно ликвидируется либо

преобразуется в полное товарищество. Коммандитное товарищество сохраняется,

если в нем участвует хотя бы один полный товарищ и один вкладчик.

5. Общество с ограниченной ответственностью - упрежденное одним или

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли,

размеры которых определены учредительными документами.

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его

обязательствам и несут риски убытков, связанных с деятельностью общества, в

пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК).

Специальным законом должно быть установлено максимально возможное число

участников общества и минимальный размер его уставного капитала, в случае

недостижения которого общество подлежит ликвидации.

Высшим органом общества является собрание его участников, а текущее

управление осуществляется выборным исполнительным органом. Общество с

ограниченной ответственностью вправе по единогласному решению всех его

участников преобразоваться в акционерное общество или производственный

кооператив.

6. Общество с дополнительной ответственностью - учрежденное одним или

несколькими лицами общество, уставный капитал которого поделен на Доли

определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим

имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,

определяемом учредительными документами общества. К обществу с

дополнительной ответственностью применяются нормы ГК об обществах с

ограниченной ответственностью (ст. 95 ГК).

6. Акционерное общество - общество, уставный капитал которого разделен на

определенное число акций; акционеры не отвечают по его обязательствам и

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах

стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК).

Акции удостоверяют долю акционера в уставном капитале. Простые акции дают

право на участие в управлении обществом. Привилегированные акции не дают

права на участие в управлении обществом, но предоставляют право на

преимущественное получение дивидендов в твердо установленном размере, а

также на преимущественное получение части имущества АО, оставшегося после

ликвидации общества.

Высшим органом акционерного общества является общее собрание акционеров.

Текущее управление осуществляется избираемым исполнительным органом. В

обществе с числом акционеров больше 50 обязательно создание наблюдательного

совета (совета директоров). Акционерное общество может быть по решению

общего собрания акционеров преобразовано в общество с ограниченной

ответственностью или в производственный кооператив.

С 1.01.96 года введен закон РФ «Об акционерных обществах». Согласно ГКРФ

акционерным признается общество, капитал которого разделен на определенное

число акций. Участники АО не отвечают по обязательствам самого общества и

несут риск убытка только в пределах стоимости своих акций. Основным

документом является устав, который должен содержать:

1. полное и сокращенное фирменное название

2. место нахождение

3. тип общества (ОАО или ЗАО)

4. количество, номинал категорий акций, типы привеллигерованных

акций, права владельцев акций

5. размер уставного капитала

6. структуру и компетенцию управления и принятия решений

7. порядок подготовки и проведения собраний

8. перечень вопросов для решения, которых необходимо либо

единогласие, либо квалифицированное большинство



7. Различия между открытыми и закрытыми акционерными обществами:

закрытое общество не может производить открытую эмиссию акций;

в закрытом обществе у акционеров существует преимущественное право покупки

акций общества;

число акционеров закрытого общества не может быть больше 50;

минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества -

1000 минимальных размеров оплаты труда, а закрытого - 100;

открытое акционерное общество обязано публиковать для всеобщего обозрения

свой годовой отчет.

Любое акционерное общество обязано вести реестр акционеров. Акционерное

общество ликвидируется, если на конец финансового года стоимость чистых

активов общества становится меньше установленного минимального размера

уставного капитала.

Дочерние и зависимые общества не являются отдельной организационно-правовой

формой юридических лиц.










Хозяйственные общества


1. Хозяйственные общества и товарищества - наиболее распространенные виды

коммерческих организации, образуемые для систематического занятия

предпринимательской деятельностью.

Товарищество - это объединение лиц, а общество - объединение капиталов.

Этим обусловлены следующие различия между ними:

• участники товарищества должны непосредственно (лично) участвовать в

деятельности товарищества, тогда как в обществе достаточно просто

участвовать капиталом.

Участниками товарищества могут быть только юридические лица и

индивидуальные предприниматели, тогда как участниками общества могут быть

любые субъекты гражданского права;

• действия полных товарищей являются действиями самого товарищества, тогда

как права и обязанности для общества приобретаются действиями его органов;

• одно и то же лицо одновременно может участвовать только в одном

товариществе, но может быть участником неограниченного числа обществ;

• товарищество характеризуется полной имущественной ответственностью

товарищей своим личным имуществом по обязательствам товарищества (в

субсидиарном порядке), тогда как участники общества никакой имущественной

ответственности не несут (кроме общества с дополнительной

ответственностью), так как их вклады - собственность общества,

следовательно, они несут только риск убытков в размере этих вкладов;

• для общества установлен минимальный размер уставного капитала, тогда как

в отношении товариществ такой нормы нет.

Нормы Гражданского кодекса исчерпывающе регулируют статус хозяйственных

товариществ, тогда как в отношении общества предусматривается издание

специальных законов (в настоящее время приняты Федеральные законы "Об

акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года (с изм. на 24 мая 1999

года), "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998

года (с изм. на 31 декабря 1998 года)).






Юридические лица. Понятие и признаки.


Понятие и признаки юр лица раскрываются в ст. 23 ГК: юр лицами признаются

организации, кот имеют отдельное имущество, могут от своего имени

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести

обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде или в

третейском суде.

Из этого определения можно выделить такие существенные признаки юр лица:

организационное единство (юр лицо - не отдельный гражданин, а коллективное

образование, имеющее свою внутреннюю структуру);

наличие отдельного имущества;

участие в гражданском обороте от своего имени;

способность нести самостоятельную имущественную ответственность;

способность быть истцом и ответчиком в судах.

Правоспособность юр лица.

Как субъект имущественных и личных неимущественных отношений юр лицо

наделяется гражданской право- и дееспособностью. В отличие от граждан, у

которых вначале возникает правоспособность, а по достижении 18-ти лет

дееспособность, у юр лиц гр право- и дееспособность возникают одновременно;

поэтому в законе (ст. 26 ГК) говорится только о гр правоспособности юр

лица, которой по содержанию тождественна дееспособность.

Правоспособность юр лица возникает в момент гос регистрации, а в случаях,

предусмотренных зак актами - с момента регистрации устава. Если гр

правоспособность граждан явл общей, то правоспособность юр лица явл

специальной: оно имеет гр правоспособность в соответствии установленным

целям своей деятельности.

Порядок возникновения и прекращения юр лиц.

Зак-вом предусматривается несколько способов возникновения юр лиц:

распорядительный, нормативно-явочный, разрешительный, договорной.

Суть распорядительного порядка состоит в том, что собственник имущества или

уполномоченный им орган принимает решение (распоряжение) о создании

организации и утверждает ее устав или положение о ней ( так создаются

предприятия).

Нормативно-явочный порядок состоит в том, что условия создания юр лица

зафиксированы в законе в виде общего разрешения гос-ва, но для

возникновения конкретной организации необходимы проявление инициативы

(явки) ее организаторов и регистрация в соответствующем органе.

Юр лица могут создаваться на договорной основе, т.е. путем уложения

учредительного договора гражданами или организациями, кот добровольно

объединяются для достижения определенных целей.

Разрешительный порядок создания юр лица означает, что одним из необходимых

условий его возникновения явл разрешение (согласие) соответствующего органа

или предприятия.

При наступлении предусмотренных в законе обстоятельств юр лицо прекращает

свою деятельность. Такими обстоятельствами могут быть:

достижение поставленных перед ним целей;

окончание определенного срока, на кот была рассчитана деятельность юр лица.

Формами прекращения юр лица явл ликвидация и реорганизация.




Гражданское право : понятие, предмет, функции.

Как и любая отрасль гр.ое пр. регулирует общ-е отнош-я. Предмет гр.ого

права также составляют общ-е отнош-я. Гр.ое пр. имеет дело с имущ-енными

отнош-ями. Под имущ-енными понимают такие общ-е отнош-я, которые возникают

по поводу различ. рода мат-ых благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущ-а

в широком смысле этого слова. Др. составл-ей частью предмета гр.ого права в

соотв. со Ст. 2 ГК являются личные неимущ.е отнош-я. Из самого названия

вытекает, что личные неимущ.е отнош-я обладают, по крайней мере, двумя

признаками. (1), указанные отнош-я возникают по поводу неимущ.х (духовных)

благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражд-а и т.п.

(2), личные неимущ.е отнош-я неразрывно связаны с личностью участвующих в

них лиц. =>, под личными неимущ.ми отнош-ями следует понимать возникающие

по поводу неимущ.х благ общ-е отнош-я, в которых осущ-ется индивидуализация

личности гражд-а или организации посредством выявления и оценки их

нравственных и иных социальных качеств.

Если понятие предмета – какие общ-е отнош-я регулируются, то понятие

метода - как эти общ-е отнош-я регулируются нормами гр.ого права.

Общ-ые отнош-я, составл-ие предмет гр.ого права, носят взаимооценочный

характер. Взаимная же оценка участников общ-х отнош-й может правильно

формироваться лишь при условии равенства сторон. Поэтому имущ-енно-

стоимостные и личные неимущ.е отнош-я получают наи> полн. развитие только в

том случае, если они регулируются на основе юр-ого равенства сторон. Из

этого вытекает, что в гр.ом праве применяется метод юр-ого равенства

сторон. Это означает, что ни одна из сторон в гр.ом пр.отнош-и не может

предопределять поведение др. стороны только в силу занимаемого ею в

пр.отнош-и полож-я, как это имеет место, напр., в административном пр.отнош-

и. Применение метода юр-ого равенства сторон обеспечивает участникам гр.их

пр.отнош-й независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять

инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные

зак.ом.

=>, гр.ое пр. можно определить как совокупность пр.вых норм, регулирующих

на началах юр-ого равенства сторон имущ-енные и личные неимущ.е отнош-я.




Прекращение обязательства -


это прекращение прав и обязанностей сторон, которые составляют содержание обязательства и связывают дол¬жника с кредитором. Основания прекращения обязательств: . прекращение обязательства надлежащим исполнением ;. зачет ; расторжение договора ;. отступное; • прощение долга ;. невозможность исполнения ; новация ; • совпадение кредитора и должника в одном лице ; смерть гражданина или ликвидация юридического лица; • издание акта государственного органа . . Обязательство прекращается его надлежащим исполнением, то есть ис¬полнением обязательства в соответствии с законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота. Исполнение обязательства - односторонняя сделка. Исполнение основ¬ного обязательства влечет прекращение как основного обязательства, так и обязательства, его обеспечивающего. Должник при исполнении обязательства вправе требовать от кредитора расписку, удостоверяющую факт исполнения. Вместо выдачи расписки может быть сделана соответствующая запись в долговом документе при его возврате должнику. В случае невозможности возврата долгового до¬кумента (например, его потеря) в расписке должна быть сделана соот¬ветствующая запись. Нахождение долгового документа у должника удо¬стоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. Отступное - это прекращение обязательства, когда по соглашению сто¬рон исполнение обязательства заменяется передачей определенного ма¬териального эквивалента (передачей вещи, уплатой денежной суммы). Обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, либо не указан, или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Могут быть зачтены только: • встречные требования, то есть кредитор по одному из которых одно¬временно является должником по другому; • однородные требования, то есть требования об исполнении одно¬родных обязанностей (например, требование об уплате денег); . требования, срок которых наступил либо не указан или определен моментом востребования. Не допускается зачет требования: • если по заявлению другой стороны и требованию подлежит примене¬нию срок исковой давности и этот срок истек; •о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; •о взыскании алиментов; •о пожизненном содержании; •в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Новация - это соглашение сторон о замене первоначального обязатель¬ства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с пер¬воначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Нова¬ция не допускается в отношении обязательств: . по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью; • по уплате алиментов. Примером новации может служить замена любого долга, возникшего из гражданско-правовых обязательств, заемным обязательством. 5. Прощение долга - это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Прекращение обязательства прощением долга до¬пускается, если это не нарушает прав других лиц в отношении имуще¬ства кредитора. Расторжение договора как основание прекращения обязательства рас¬смотрено в общих положениях о договоре. Основания прекращения обязательств вне зависимости от воли сторон: . невозможность исполнения обязательства; . издание государственным органом акта, делающего невозможным исполнение обязательства полностью или в части; . совпадение должника и кредитора в одном лице; . смерть гражданина; . ликвидация юридического лица. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она выз¬вана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. В предпринимательских отношениях такими обстоятельствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных ус¬ловиях обстоятельства (непреодолимая сила): стихийное бедствие, воен¬ные действия и т. п. (п. 3 ст. 401 ГК). В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредито¬ра (просрочка кредита и пр.), последний не вправе требовать возраще¬ния исполненного им по обязательству. . Особо выделяется невозможность исполнения обязательства полностью или в части, наступившая в результате издания акта государственного органа. Стороны, понесшие убытки из-за издания такого акта, вправе требовать их возмещения (ст. 13, 16 ГК). В случае признания акта госу¬дарственного органа в установленном порядке недействительным обя¬зательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон и исполнение не утратило интерес для кредитора. Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (например, должник по договору займа унаследовал после смерти заимодателя право требования, вытекающее из этого же договора зай¬ма, то есть стал одновременно и должником, и кредитором по одному и тому же обязательству). Обязательства строго личного характера прекращаются смертью гражда¬нина (например, алиментные обязательства или обязательства по воз¬мещению вреда, причиненного жизни или здоровью). Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательств ликвидируемого юридического лица возлагается на другое лицо (например, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина).


Размер гражданско-правовой ответственности.


Лицо, причинившее вред или убытки, должно возместить их в полном объеме. Снижение размера гражданско-правовой ответственности допускается: • если вред наступил по вине обеих сторон (например, в дорожно-транспортном происшествии); • если кредитор содействовал увеличению размера убытков либо не принял разумных мер к их уменьшению. В случаях, установленных законом, стороны могут увеличить размер ответственности (например, предусмотренная ст. 332 ГК возможность повышения размера законной неустойки). Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки: • зачетная неустойка - убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой; • исключительная неустойка - взыскивается только неустойка, но не убытки; . штрафная неустойка - убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки; • альтернативная неустойка - по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка. Если иное не установлено законом или договором, неустойка считает¬ся зачетной (п. 1 ст. 394 ГК).





Основания гр-прав ответственности. Гр-прав ответственность явл негативным для нарушителя последствием совершенного им правонарушения. Юр основанием такой ответственности явл закон, а фактической - состав гр правонарушения. Она наступает при наличии таких условий: противоправного поведения (действия или бездействия) лица; вредного результата такого поведения; причинной связи между противоправным поведением и вредными последствиями; вины лица, кот причинило вред.Первые три условия явл объективными, а четвертое - субъективным основаниями гр ответственности. Основания освобождения от ответственности. Основаниями освобождения от гр ответственности, кроме отсутствия состава гр правонарушения, явл случай и непреодолимая сила. Случай имеет полный набор оснований для ответственности, но в нем отсутствует вина. Непреодолимая сила - это чрезвычайное и неотвратимое для данных условий событие (например стихийное бедствие).




Виды ответственности.


По основаниям возникновения прав и обязанностей, за нарушение кот предусматривается ответственность, она делится на договорную и внедоговорную. В гр-прав обязательстве со стороны кредитора или должника могут действовать двое или больше лиц. В зависимости от распределения прав и обязанностей между субъектами обязательства с множественностью лиц различают частичные (паевые), солидарные и дополнительные (субсидиарные) обязательства. Ответственность за нарушение этих обязательств тоже бывает частичной, солидарной или субсидиарной.При частичной ответственности каждая из обязанных сторон возмещает убытки и платит неустойку пропорционально размеру своей части совместного долга.Солидарная ответственность. Если в обязательстве с неделимым предметом обязательства есть один кредитор и несколько должников, то кредитор имеет право требовать выполнения как от всех должников вместе, так и от каждого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга.Субсидиарная ответственность наступает тогда, когда существуют основное и дополнительное к нему обязательство и одно и другое нарушены. Примером может служить ответственность родителей (опекунов) за ущерб причиненный несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет. Также действующим зак-вом предусмотрена полная, ограниченная и повышенная (кратная) ответственность.


Задаток


способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная сумма, признаваемая задатком, выдается одной из договари¬вающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не до¬казано иное. . Функции задатка: • платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству);

• удостоверительная (задаток выдается в подтверждение заключения до¬говора); • обеспечительная (задаток засчитывается в счет основного обязатель¬ства и в этой части гарантирует его исполнение). Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если ответственна сторона, получившая задаток, то она обя¬зана уплатить другой стороне двойную сумму задатка; • компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не предусмотрено договором).




Банковская гарантия


способ обеспечения обязательства, при котором банк, иное кредитное или страховое учреждение (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство упла¬тить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о се уплате. Отличительны черты банковской гарантии:

• обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного обязательства, в обеспечение которого банковская гарантия выдана, поэтому недействительность или прекращение основного обязательства не влечет недействительности или прекращения банковской гарантии; • гарант всегда обязан уплатить бенефициару по его письменному требо¬ванию ту сумму, которая была предусмотрена гарантией; • отказ гаранта от уплаты возможен, если требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо предос¬тавлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока; • банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное; • за выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту вознаг¬раждение; • принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требова¬ния к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное; • соглашением гаранта с принципалом определяется право гаранта по¬требовать от принципала в порядке регресса суммы, уплаченные бене¬фициару по банковской гарантии. Банковская гарантия прекращается: . уплатой бенефициару суммы, на которую она выдана; . окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; • вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвра¬щения ее гаранту;

. письменным заявлением бенефициара об освобождении гаранта от его обязательства.




Залог


это способ обеспечения исполнения обязательства, при кото¬ром кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспе¬ченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество. Отношения по залогу в основном урегулированы ГК Российской Феде¬рации и Законом Российской Федерации "О залоге" от 20 мая 1992 года. Стороны залогового обязательства: • залогодатель - лицо, предоставившее имущество в залог (это может быть как сам должник, так и третье лицо); залогодержатель - лицо, получившее имущество в залог (кредитор по основному обязательству).. Залог может возникнуть: . в силу договора; . на основании закона при наступлении указанных в нем оснований; если законом не предусмотрено иное, то к этой разновидности залога применяются нормы о залоге, возникающем в силу договора. Форма договора о залоге: • обязательная письменная форма; • обязательное нотариальное удостоверение договора о залоге недвижи¬мости (ипотеке), а также о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по нотариально удостоверенному договору; • обязательная государственная регистрация договора об ипотеке. Содержание договора о залоге: . условие о предмете договора и его оценке; • существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемо¬го залогом; . указание на то, у какой стороны находится заложенное имущество. Предмет залога: • вещи (в том числе недвижимые), за исключением изъятых из оборота; если иное не предусмотрено договором, они остаются у залогодателя, кроме недвижимости и товаров обороте, которые никогда не переда¬ются залогодержателю, ипотека земельного участка не распространяется на находящуюся на нем недвижимость, напротив, ипотека здания или сооружения допускается только с одно¬временной ипотекой земельного участка, на котором они находятся, или принадлежащего залогодателю права аренды этого участка; • имущественные права, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, и иных прав, уступка которых другому лицу зап¬рещена законом; при залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нота¬риуса, если договором не предусмотрено иное.

Закон допускает перезалог уже заложенного имущества (ст. 324 ГК). Если иное не предусмотрено договором, залогодатель вправе: . пользоваться предметом залога; • распоряжаться предметом залога с разрешения залогодержателя




Неустойка


(штраф, пеня) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди¬тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель¬ства, в частности в случае просрочки исполнения. Отличительные черты неустойки: • размер неустойки известен сторонам уже в момент возникновения обя¬зательства; • неустойка взыскивается за сам факт нарушения обязательства, неза¬висимо от того, причинены ли реально кредитору убытки; • возможность для сторон самостоятельно устанавливать размер неус¬тойки, условия и порядок ее взыскания (разумеется, с учетом законо¬дательных ограничений); • соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме независимо от формы основного обязательства; • суд вправе уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна послед¬ствиям нарушения обязательства; • неустойка - это мера гражданско-правовой ответственности. Виды неустойки: • по источнику установления: - договорная', - законная, то есть неустойка, определенная в законе. Она применяет¬ся независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты согла¬шением сторон. Размер законной неустойки не может быть уменьшен, но может быть увеличен по соглашению сторон, если закон этого не запрещает; • в зависимости от соотношения с взысканием убытков: - зачетная - убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. - штрафная - убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки; - альтернативная - по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка; - исключительная - взыскивается только неустойка, но не убытки.




Способы обеспечения исполнения обязательств


это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления определенных неблагоприятных последствий путем наделения кредито¬ра дополнительными правами по предупреждению или устранению не¬благоприятных для него последствий на случай неисполнения или не¬надлежащего исполнения обязательства.Признаки способов обеспечения исполнения обязательств: • имущественный характер; • обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обяза¬тельства; устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сто¬рон; дополнительный (акцессорный) характер, то есть они обеспечивают ис¬полнение основного обязательства, поэтому прекращение или недей¬ствительность основного обязательства влечет прекращение или недей¬ствительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии); они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполне¬нием или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредито¬ру или нет; • возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Виды способов обеспечения исполнения обязательств: • неустойка; . залог; удержание; • поручительство; . банковская гарантия; . задаток; • другие способы, предусмотренные законом или договором.




Способ исполнения обязательства


порядок совершения должником дей¬ствий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми ак¬тами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового обо¬рота или существа обязательства.

Передачей вещи, отчужденной без обязательства доставки, признается сдача вещи перевозчику для отправки приобретателю или сдача вещи в организацию связи для пересылки приобретателю. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денеж¬ного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения по¬гашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. Должник вправе исполнить обязательство путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не мо¬жет быть исполнено непосредственно кредитору вследствие: • отсутствия кредитора в месте исполнения обязательства; . недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; . отсутствия определенности по поводу того, кто является кредито¬ром (в частности, в связи со спором по этому поводу между кредито¬ром и третьими лицами); . уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. Исполнение обязательства одной стороной, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой сторо¬ной, называется встречным (встречным представлением). В случае непредставления обязанной стороной обусловленного догово¬ром исполнения обязательства сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать воз¬мещения убытков (например, продавец товара вправе отказаться от ис-полнения своей обязанности по передаче вещи в случае неисполнения покупателем предусмотренного договором условия о ее предваритель¬ной оплате




Исполнение обязательства


это совершение должником действий, со¬ставляющих его обязанность (передача имущества, оказание услуг и др.), либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий. Принципы исполнения обязательств: • принцип надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требо¬ваний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обыч¬но предъявляемыми требованиями (подробнее смотри § 2 настоящей главы); • принцип исполнения обязательства в натуре, то есть совершение дол¬жником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обя¬зательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы; уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, тогда как уплата неустойки и возмещение убыт¬ков, причиненных неисполнением обязательств, наоборот, освобожда¬ют должника от исполнения обязательства в натуре;

• недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Обязательство должно быть исполнено в установленный срок.

Обязательство с определенным сроком исполнения должно быть ис¬полнено в установленный день исполнения или в любой момент вре¬мени в пределах периода, установленного для его исполнения. Если обязательство не предусматривает срок его исполнения и не со¬держит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства, Досрочное исполнение обязательства возможно: •1если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа;

. 2для обязательства, связанного с осуществлением его сторонами пред¬принимательской деятельности только в случаях, когда это предусмот¬рено законом, иными правовыми актами, договором либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. Неисполнение обязательства в установленный срок называется просроч¬кой исполнения.



Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условии договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК. В этом случае исполнение должно быть произведено:

• по обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахож¬дения имущества;

• по обязательству передать товар, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору;

• по другим обязательствам предпринимателя передать товар - в мес¬те изготовления или хранения товара;

• по денежным обязательствам - в месте жительства кредитора - физи¬ческого лица либо в месте нахождения кредитора - юридического лица;

. до всем другом обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.




Заключение договора


это достижение сторонами в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, предусмотренном законодательством (ст.432). Таким образом, ГПД считается заключенным при соблюдении 2 необходимых условий: а) сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора; б) достигнутое соглашение по своей форме соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода договорам. Заключение ГПД предполагает выражение воли каждой из сторон (волеизъявления) и ее совпадение. Обычно, говоря о заключении ГПД, имеют в виду договор как двух или многостороннюю сделку. 1. Договор считается энключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существен¬ным условиями договора. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предло¬жения) другой стороной (ст. 432 ГК). Договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК). 2. Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам пред¬ложение, которое содержит все существенные условия договора и вы¬ражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заклю¬чившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в ней выражена воля лица заключить договор с любым, кто отзовется (на¬пример, предложение заключить публичный договор), Оферта связывает направившее се лицо с момента ее получения адре¬сатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновре¬менно с самой офертой, оферта считается неполученной. Оферта, полученная адресатам, не может быть отозвана в течение сро¬ка, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была сделана. Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и безоговорочном принятии. Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем вы¬полнения в срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней дей¬ствий (отгрузка товара, выполнение работ и т. д.). если иное не предус¬мотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу не признается акцептом (ст. 43S ГК).Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. . Закон предусматривает случаи, когда заключение договора является обя¬занностью одной из сторон (ст. 445 ГК). Это касается публичного договора договора присоединения (ст. 42S ГК), предварительного договора (ст. 423 ГК) и некоторых других. Ст. 445 определяет порядок заключения таких договоров, а также пре¬дусматривает возможность определения их условий в судебном порядке. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, зак¬лючение которого для нее обязательно, может быть принуждена к его заключению судом. На ней также лежит обязанность возместить причи¬ненные другой стороне убытки.Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наибо¬лее высокую цену, а по конкурсу - лицо. которое по заключению конкур¬сной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предло¬жило лучшие условия. Торги могут быть открытыми (допускается участие любого лица) и закрытыми (допускаются только специально приглашенные лица). Торги, в которых участвовал только одни участник, признаются несос¬тоявшимися.



# Основаниями изменения и расторжения договора

являются: - соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или дого¬вором; - судебное решение по требованию одной из сторон. Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях: : • при существенном нарушении договора другой стороной (существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишает¬ся того. на что была вправе рассчитывать при заключении договора); • при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны ис¬ходили при заключении договора; в этом случае необходимо наличие следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения не произойдет;

- изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и осмот¬рительность; - исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соот¬ветствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что вправе была рассчи¬тывать при заключении договора; - из обычаев делового оборота или из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона; • иные основания, установленные законом или договором (например, односторонний отказ от договора поручительства). Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же форме, что и договор. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в изменен¬ном виде, а при расторжении - прекращаются с момента заключения соглашения (если иное не вытекает из соглашения или характера изме¬нения договора) или вступления в законную силу решения суда.




Договор

это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п 1 сг420ГК) Договор - это двусторонняя или многосторонняя сделка поэтому к до¬говорам применяются все нормы, касающиеся таких сделок. Виды договоров: 1. По времени возникновения правоотношения'. • консексуальные - для заключения договора достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям (купля-продажа, подряд, по¬ручение и др.); • реальные - для заключения договора, кроме соглашения сторон, не¬обходима еще и передача предмета договора (заем, хранение и др.).2. По соотношению прав и обязанностей сторон: • односторонние (односторонне обязывающие) - у одной стороны толь¬ко права, а у другой только обязанности (например, договор займа), • двусторонние (двусторонне обязывающие) -• каждая сторона облада¬ет и правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда и др.).3. Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встреч¬ное представление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления. 4. По субъекту, в пользу которого совершен договор: • договоры в пользу их участников; • договоры в пользу третьих лиц, по которым должник обязан произве¬сти исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право тре¬бовать от должника исполнения обязательства в свою пользу; •от договора в пользу третьего лица следует отличать договор об ис¬полнении третьему лицу, в этом случае третье лицо не имеет самостоя¬тельного права требовать от должника исполнения обязательства. В зависимости от юридической направленности: • основные: • предварительные, в силу которых стороны обязуются заключить в бу¬дущем договор на условиях, предусмотренных предварительным дого¬вором; предварительный договор должен быть заключен в форме, уста¬новленной для основного договора, а если она не установлена, то в письменной форме; прсддоговор должен содержать существенные ус¬ловия основного договора и срок, в который стороны обязуются зак¬лючить основной договор. Публичный договор - договор, заключенный коммерческой организаци¬ей и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполне¬нию работ или оказанию услуг, которые такая организация по характе¬ру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, услуги связи, гостиничное об¬служивание и т. п.); по общему правилу коммерческая организация «е вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении условий публичного договора. * По особенностям заключения выделяют договор присоединения, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандар¬тных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как пу¬тем присоединения к предложенному договору в целом (например, до¬говоры пользования электрической или тепловой энергией). Классификация договоров по их предмету приведена в особенной части обязательственного права (смотри ч. II ГК Российской Федерации).




Обязательство со множественностью лиц


- это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц. Виды множественности лиц в обязательстве: . активная (несколько лиц на стороне кредитора); . пассивная (несколько лиц на стороне должника); . смешанная. Виды обязательств со множественностью лиц: . долевые; . солидарные; -субсидиарные. Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.

В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в па¬дающей на него доле. Если не установлено иное. все доли признаются равными.

Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное. В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в па¬дающей на него доле. Если не установлено иное. все доли признаются равными. Законом или договором могут быть установлены солидарные обязаннос¬ти или требования (например, в случае неделимости предмета обяза¬тельства), В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать: • исполнения обязательства от всех должников совместно, • исполнения обязательства от любого из них в отдельности (как пол¬ностью, так и в части долга); • возмещения недополученного у одного из должников от остальных солидарных должников. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от исполнения обязательства кредитору. Долж¬ник. исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли. Отличительные черты солидарного требования кредиторов: • любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме; . до предъявления такого требования должник вправе исполнить обя¬зательство любому из кредиторов по своему усмотрению; . исполнение обязательства полностью одному из кредиторов освобож¬дает должника от исполнения остальным; . кредитор, получивший исполнение обязательства, обязан возместить причитающееся другим кредитором в равных долях, если иное не выте¬кает из отношений между ними (например, из соглашения об ином распределении долей). В силу субсидиарного обязательства дополнительный должник обязан исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ па предъявленное требование (ст. 199 ГК). Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными пра¬вовыми актами или соглашением сторон.




Общая совместная собственность

возникает только на основании зако¬на и характеризуется отсутствием четкого определения доли каждого сособственника.Право общей совместной собственности возникает на: • имущество супругов; . имущество крестьянского (фермерского) хозяйства; • общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме и др. Сособственники могут трансформировать общую совместную собствен¬ность в общую долевую путем установления доли каждого из них в пра¬ве общей собственности. . Участники общей совместной собственности владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников. Действия по рас¬поряжению таким имуществом вправе совершать любой из сособ¬ственников. При этом предполагается согласие других сособственников (п.Зст.253ГК).Сделка по распоряжению общим имуществом, совершенная одним из сособственников вопреки воле других сособственников, может быть признана судом недействительной только в случае, если другая сторо¬на знала или должна была знать о несогласии остальных сособственни¬ков на совершение сделки. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, или выдел доли одного из сособственников влечет прекращение права общей совместной собственности. При выделе доли одного из участни¬ков широко используется не выдел имущества в натуре, а предоставле¬ние выделяющемуся участнику денежной компенсации, а имущество крестьянского (фермерского) хозяйства вообще не может быть разде¬лено при выделе доли одного из его участников.



Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, при¬надлежит им на праве общей собственности . Общая собственность возникает: . при поступлении в собственность нескольких лиц неделимой вещи (например, автомобиля) либо вещи, не подлежащей разделу в силу закона (например, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства); . в иных случаях, установленных законом или договором. Участниками права общей собственности могут быть любые субъекты гражданского права. Виды общей собственности: • общая долевая, то есть общая собственность с определением доли каж¬дого сособственника в праве общей собственности (но не в имуще¬стве, являющемся объектом этого права). Если в законе не указано, что общая собственность является совместной, то она признается до¬левой (п. 3 ст. 244 ГК); • общая совместная, то есть без определения доли каждого сособственника. Она возникает только в силу закона например, общая совмест¬ная собственность супругов). Доли в праве общей собственности могут быть определены при: - ее разделе; - при ее трансформации в общую долевую собственность по соглаше¬нию сособственников. Доля в праве общей собственности полностью входит в имущество сособственника, следовательно, на нее может быть обращено взыскание по его обязательствам. При продаже или мене доли одного из сособ¬ственников другие сособственники имеют преимущественное перед тре¬тьими лицами право ее покупки (кроме случаев продажи доли с публич¬ных торгов).








Общая долевая собственность


характеризуется определением доли каж¬дого сособственника в праве общей собственности. Если иное не пре¬дусмотрено в законе или договоре, доли всех сособственников призна¬ются равными. Сособственник, внесший в общее имущество существенные неотделимые улучшения при соблюдении установлен¬ного порядка его использования, имеет право на соответствующее уве¬личение своей доли. . Владение и пользование общим имуществом осуществляются по согла¬шению всех сособственников, а при недостижении соглашения - в по¬рядке, устанавливаемом судом. Каждый сособственник имеет право на пользование частью имущества, соответствующей его доле. . Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников, однако своей долей в праве общей собственности каждый участник вправе распорядиться самостоятельно (с учетом пра¬ва преимущественной покупки других участников).При нарушении права преимущественной покупки других сособствен¬ников любой из них вправе в течение трех месяцев требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя доли. Имуществе, находящееся в общей долевой собственности, может быть разделено по соглашению всех сособственников, а при недостижении соглашения - каждый участник права общей долевой собственности может требовать выдела своей доли в судебном порядке. Выдел доли производится в натуре, кроме случаев: . невозможности выдела без несоразмерного хозяйственного ущерба общему имуществу; • невозможности выдела части общего имущества, точно соответству¬ющей доле выделяющегося сособственника; • неделимости объекта общей собственности^ силу закона (напри¬мер, большинство ценных бумаг); • доля выделяющегося сособственника невелика и его интерес к ее использованию незначителен. Во всех вышеуказанных случаях выделяющийся сособственник получа¬ет денежную компенсацию, соответствующую стоимости его доли. Раздел общего имущества всегда влечет прекращение права общей доле¬вой собственности, тогда как выдел доли одного из сособственников по общему правилу не приводит к указанным последствиям (кроме слу¬чаев нахождения имущества в общей долевой собственности двух лиц).








Субъекты права хозяйственного ведения:


• государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных предприятий);. учреждения в отношении доходов, полученных от занятия предпри¬нимательской деятельностью;. созданные до официального опубликования ГК Российской Федера¬ции государственные и муниципальные предприятия, основанные на праве полного хозяйственного ведения.Объект права хозяйственного ведения - предприятие как имущественный комплекс (см. ст. 132 ГК). Субъект права хозяйственного ведения владеет, пользуется и распоряжа¬ется принадлежащим ему имуществом в пределах, установленных ГК:• он не вправе распоряжаться переданным ему недвижимым имуще¬ством без согласия собственника;• остальным имуществом он вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовы¬ми актами. Правомочия собственника на имущество, находящееся в хозяйственном ведении:• создание предприятия, определение предмета и цели его деятельности, назначение руководителя предприятия;• реорганизация и ликвидация предприятия;• контроль за сохранностью и использованием данного имущества;• получение части прибыли от использования имущества. Право хозяйственного ведения прекращается:. по основаниям прекращения права собственности;• в случае правомерного изъятия имущества по решению собствен¬ника.

Субъекты права оперативного управления:• казенные предприятия; • учреждения.Объект права оперативного управления - по своей сути аналогичен объек¬ту права хозяйственного ведения.Субъект права оперативного управления в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения.Казенное предприятие вправе распоряжаться закрепленным за ним иму¬ществом лишь с согласия собственника этого имущества, а учреждение вообще не вправе распоряжаться переданным ему имуществом. Собственник имущества, находящегося на праве оперативного управле¬ния, вправе:. осуществлять все полномочия собственника имущества, находяще¬гося в хозяйственном ведении;. изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначе¬нию имущество и распорядиться им по своему усмотрению.






Основания прекращения права собственности -

это юридические факты, влекущие прекращение права собственности лица на определенное иму¬щество. Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к воз¬никновению права собственности другого лица на это же имущество (за исключением гибели или уничтожения имущества). Вицы оснований прекращения права собственности: • гибель или уничтожение имущества;• прекращение права собственности по воле собственника: - отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-про¬дажи, мены, дарения и т. п.;- отказ от права собственности (ст. 236 ГК), который не влечет его прекращения до приобретения права собственности на это имущество другим лицом; • принудительное прекращение права собственности: а) безвозмездное: - конфискация - безвозмездное изъятие имущества у собственника, про¬изводимое в административном или судебном порядке в установленных законом случаях как санкция за совершение преступления или иного правонарушения (ст. 243 ГК); - обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК); б) возмездные: - отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле¬жать данному лицу (ст. 238 ГК); - выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК); - выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК); - принудительная продажа жилых помещений (ст. 293 ГК); - реквизиция (ст. 242 ГК) - принудительное изъятие имущества собствен¬ника в интересах государства по решению государственных органов в порядке и на условиях, установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер, с выплатой собственнику стоимости имущества; - национализация - изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов.


Понятие права собственности:


в объективном смысле - совокупность гражданско-правовых норм, ре¬гулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам (институт права собственности): - нормы, устанавливающие принадлежность вещей определенным ли¬цам; - нормы, определяющие полномочия собственника по использованию принадлежащего ему имущества; - нормы, устанавливающие средства защиты прав собственника; в субъективном смысле - мера возможного поведения собственника.Собственник вправе по своему усмотрению: - владеть вещью, то есть фактически иметь ее в своем хозяйстве. Владе¬ние вещью на законном основании называется титульным (законным);- пользоваться вещью, то есть эксплуатировать (использовать) вещь путем извлечения из нее присущих полезных свойств; - распоряжаться вещью, то есть определять ее юридическую судьбу (отчуждать ее, сдавать во временное пользование и т. п.). Наряду с этим собственник, по общему правилу, несет бремя содер¬жания имущества (ст. 210 ГК) и риск его случайной гибели, или по¬вреждения (ст. 211 ГК). Право собственности бессрочно и опирается непосредственно на за¬кон. Право собственности защищено от нарушений со стороны любых третьих лиц (абсолютная защита). По субъекту права право собственности делится на следующие формы собственности: . право собственности граждан;• право собственности юридических лиц; • право собственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (государственная собственность); • право собственности муниципальных образований (муниципальная собственность).Все перечисленные формы собственности одинаково защищаются за¬коном (п. 4 ст. 212 ГК), однако обладают определенными особенностя¬ми в области объектов, оснований возникновения и прекращения, и пр.

Способы приобретения права собственности - это юридические факты, которые влекут возникновение у лица права собственности. Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы любыми субъектами гражданского права, тогда как вторые могут при¬вести к возникновению права собственности у строго определенных субъектов права (конфискация, реквизиция и т. п.). Способы приобретения права собственности делятся на: • первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впер¬вые либо помимо воли предыдущего собственника; • производные, когда право собственности возникает по воле предыдуще¬го собственника и с согласия нового. В этом случае объем прав нового собственника зависит от объема прав, принадлежавшего бывшему соб¬ственнику. Соответственно, на нового собственника переходят все су¬ществовавшие обременения права собственности (сервитута, другие вещные и иные права третьих лиц на перешедшее к новому собствен¬нику имущество). Первоначальные способы: • создание новой вещи (ст. 218 ГК); определенными особенностями обла¬дает приобретение права собственности на вновь созданное недвижи¬мое имущество (ст. 219 ГК); • приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы от имущества лицом, использующим это имущество на законном основа¬нии (ст. 136, 218 ГК); • переработка вещи (ст. 220 ГК); • приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад - ст. 225, 226, 228, 230, 233 ГК); • обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор гри¬бов, лов рыбы и пр. - ст. 221 ГК); • приобретательная давность: лицо, не являющееся собственником, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собствен¬ным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуще¬ством в течение 5 лет, приобретает право собственности на это имуще¬ство. 4 Производные способы: • приобретение права собственности по договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделке об иотчуждении имущества; • наследование по закону или завещанию (п. 2 ст. 218 ГК); • приобретение права на имущество юридического лица при его реорга¬низации', • приобретение членом жилищного, дачного, гаражного или иного по¬требительского кооператива права собственности на соответствующее помещение после полного внесения своего паевого взноса (п. 4 ст. 218 ГК).


Оспоримые и ничтожные


Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого

сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет

возникновение неблагоприятных для сторон последствий.

Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как

последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не

является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.

2. Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между

ними следующие:

• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом, а

ничтожные - вне зависимости от такого признания;

• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть

предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия

недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого

заинтересованного лица либо по инициативе суда;

• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как

оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и

считаться недействительной с момента вынесения судебного решения;

• иск о применении последствий недействительности сделки может быть

предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о

признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка,

либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки

недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости (ст.

168 ГК).




Оспоримые сделки


Оспоримой является сделка, совершенная под влиянием, обмана, насилия,

угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой

стороной, а также сделка, которую гражданин вынужден был совершить на

крайне невыгодных для себя условиях вследствие стечения тяжелых

обстоятельств. Эти сделки могут быть признаны недействительными как по иску

потерпевшего, так и по иску организации. К сделкам, недействительным ввиду

того, что волеизъявление неправильно отражает внутреннюю волю, относятся

как уже сказано, и сделки, совершенные посредством злонамеренного

соглашения представителя одной стороны с другой стороной. К сделкам,

недействительным ввиду формирования внутренней воли под воздействием

факторов, нарушающих нормальный процесс волеобразования, относят сделки,

совершенные под влиянием обмана или сведений, не соответствующих

действительности. В случае признания сделки недействительной по одному

из указанных оснований, потерпевшему возвращается другой стороной все

полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре

- возвращается стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке

потерпевшим от другой стороны, а также причитающееся ему в возмещении

переданного другой стороне, обращается в доход государства. Кроме того,

потерпевшему возмещаются другой стороной все полученное этой виновной

стороной и понесенные им расходы, утрата, а также повреждения его имущества

(статья 60 Гражданского кодекса). Данное правило получило в гражданском

праве наименование односторонней реституции.

Оспоримой, согласно статье 59 Гражданского кодекса является сделка,

совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.

Правовым последствием такой сделки является двухсторонняя реституция. Кроме

того, виновная в заблуждении сторона обязана возместить другой

положительный ущерб в имуществе, вызванный заблуждением. Заблуждение

следует отличать от обмана, наличие которого влечет иные более тяжелые

правовые последствия. Оспоримой, согласно статье 56 Гражданского кодекса

является сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но

находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог

понимать значения своих действий или руководить ими. Такая сделка

признается судом недействительной по иску этого гражданина. Правовые

последствия такой сделки -двусторонняя реституция.




Недействительные сделки.


К абсолютно недействительным относятся сделки не соотв требованиям закона.

Последствие Н-сделки – двусторонняя реституция. Не соотв требованиям закона

и явл недейств сделка сов юр лицом. в противоречии с целями, указанными в

его уставе, в положении о нем или в общем положении об организации данного

вида (статья 52 Гражданского кодекса). Последствия такой сделки -

двухсторонняя реституция. Абсолютно недействительными являются, согласно

статье 58 Гражданского кодекса, сделки, совершенные лишь для вида, без

намерения создать юридические последствия (мнимые сделки) Согласно статье

58 Гражданского кодекса к абсолютно недействительным относятся притворные

сделки, т.е. сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку. Притворная

сделка тоже заключается для вида, и в этом она сходна с мнимой сделкой. Но

в отличие от мнимой, притворная сделка скрывает за собой какую-то другую

сделку, совершенную уже с действительным намерением породить вызываемые ею

гражданско-правовые последствия. 0бычно же притворная сделка совершается

для того, чтобы прикрыть какую-либо противозаконную сделку. Тогда по

мотивам противозаконности признается недействительной как прикрываемая, так

и сама притворная сделка. Следующий вид недействительных сделок - это

оспоримые сделки, они становятся недействительными, если будут признаны

таковыми решением суда по иску заинтересованных лиц или прокурора.

Согласно статье 54 Гражданского кодекса, по иску родителей, усыновителей и

попечителей признается недействительной сделка, совершенная

несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет без их согласия. Последствия

такой сделки - двухсторонняя реституция и возмещение убытков, понесенных

несовершеннолетним.




Условия действительности сделки.


Для признания сделки действительной она должна отвечать ряду условий:

необходимо, чтобы ее участники были

правоспособными и дееспособными; содержание сделки не должно противоречить

закону; воля и волеизъявление должны совпадать; сделка должна быть

совершена в установленной форме, если это предусмотрено законом. Для

действительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления. В

сделке, являющейся волевым актом, следует различать два момента: внутренний

(субъективное намерение лица совершить сделку) и внешний (объективное

выражение воли лица). Между внутренней волей лица и волеизъявлением как

формой выражения чувств и мыслей человека может возникнуть расхождение,

противоречие. Сделка считается действительной и все другие доказательства в

ее подтверждение, кроме свидетельских показаний, допускаются. Данное

правило имеет большое практическое значение. В случае отказа одной из

сторон от исполнения устно заключенной сделки, для которой предписана

письменная форма, другая сторона может оказаться в трудном положении, если

у нее не будет письменных доказательств и она не сможет доказать факт

совершения сделки и ее условия. Но для доказательства наличие сделок могут

использоваться любые письменные доказательства.




Форма сделки

Способ, посредством которого выражается воля сторон при совершении сделки, называется формой сделки. Форма сделок может быть устной
и письменной. Воля может быть выражена также путем совершения действий или молчания. Письменная форма бывает простой и нотариальной. По общему правилу, для простых бытовых сделок достаточно устной формы. Устной
является сделка, которая совершается путем непосредственных переговоров между сторонами. Сюда относятся переговоры сторон при их личной встрече,переговоры по телефону, радио, факсу, не сопровождающиеся составлением какого-либо письменного документа.

Республике Беларусь сделки между гражданами на сумму не свыше десяти

минимальных заработных плат, а также сделки, исполняемые при самом их

совершении, независимо от суммы сделки, могут совершаться устно, если в

законе не установлено иное (статья 45 Гражданского кодекса).В случае

совершения сделки между организациями или между организацией и гражданином

в устной форме, организация, оплатившая товар или услуги, должна получить

от другой стороны документ, удостоверяющий получение денег и основание их

получения.Простая письменная форма означает, что совершение сделки должно

быть подтверждено письменно сторонами, сопершающнми-сделку или же их

представителями. Письменной формой признается не только составление одного

документа, подписанного сторонами, но и обмен письмами, телеграммами,

долговая расписка или другие письменные документы, подтверждающие

заключение и условия сделки. В простой письменной форме должны совершаться

все сделки организаций между собой и с гражданами, если они не исполняются

при самом их совершении, а также сделки между гражданами на сумму свыше

десяти минимальных заработных плат Нотариальная форма сделки предусмотрена

гражданским законодательством лишь для некоторых сделок: договоров купли-

продажи дома, дачи (статья 235 Гражданского кодекса дарения на сумму более

пятидесяти минимальных заработных плат и договор дарения валютных ценностей

на сумму свыше десяти минимальных заработных плат (статья 255 Гражданского

кодекса), а также завещания (статья 535 Гражданского кодекса) и др. Помимо

устной и письменной формы, гражданское законодательство допускает

заключение сделок еще в двух специфических формах: посредством совершения

действия, означающего заключение сделки, и в форме молчания. Вступление в

сделку посредством совершения действий, означающих ее заключение, имеет

место, например, при пользовании автоматами, когда лицо опустив в автомат

соответствующую сумму или жетон, получит товар или же услугу (хранение в

автоматических камерах). Указанного рода действия принято именовать

конклюдентными. Примером молчания, имеющего юридическое значение, может

быть следующий. В силу статьи 269 Гражданского кодекса, если наниматель

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора

имущественного найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя, то

договор считается возобновленным на неопределенный срок. В данном случае

закон придает юридическое значение факту "отсутствия возражений" (молчанию)

со стороны наймодателя.




Виды сделок


Классификация сделок может проводиться по различным критериям: по числу

сторон, действия которых необходимы для совершения сделок; по моменту, к

которому приурочивается заключение сделки, и так далее. В зависимости от

числа сторон, совершающих сделки, последние подразделяются на одно-, двух-

и многосторонние (статья 43 Гражданского кодекса). Односторонней признается

сделка, для совершения которой достаточно действия од-

ной стороны. Таковы, например, завещание, акт принятия наследства,

объявление конкурса. Для совершения двухсторонней сделки необходимы

встречные действия двух сторон. Например, продавца и покупателя при купле-

продаже, наймодателя и нанимателя при имущественном найме. Многосторонней

считается такая сделка, которая совершается действиями трех и более сторон.

Действия сторон совершаются для достижения не противоположных, а одинаковых

целей. Примером может служить сделка о совместной деятельности По

соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон принято

различать возмездные и безвозмездные сделки. Возмездные сделки порождают

правоотношения, в которых каждая из сторон вправе требовать от другой так

или иначе определенного имущественного предоставления. В безвозмездных

сделках, обязанность совершить то или иное имущественное предоставление

лежит лишь на одной стороне, которой никакого встречного удовлетворения не

причитается. В то же время существуют такие правоотношения, природа которых

не исключает их построения как на возмездных, так и на безвозмездных

началах. Например, договор хранения, по общему правилу считается

безвозмездным, но он может быть возмездным, если это предусмотрено законом

или договором (статья 420 Гражданского кодекса).С учетом момента, к

которому приурочивается совершение сделки, следует разграничивать

консенсуальные и реальные сделки. Для совершения консенсуальной сделки

достаточно волеизъявления сторон по существенным условиямсделки (а

применительно к договорам - соглашения сторон} Для совершения реальной

сделки одного волеизъявления (соглашения сторон) недостаточно; как правило

необходима также передача имущества, предусмотренного волеизъявлением

сторон, и лишь после этого сделка считается совершенной, а права и

обязанности - возникшими.

По значению основания сделки для ее действительности выделяются каузальные

и абстрактные сделки. Под основанием сделки подразумевается юридическая

цель, достижению которой подчинена сделка. Сделки, юридическая сила которых

обусловлена наличием основания, именуются каузальными сделками. К их числу

относятся почти все сделки, заключаемые участниками гражданского оборота.

Лишь в редких случаях встречаются абстрактные сделки, содержание которых не

дает представления об основании их совершения и которые, будучи совершены в

установленном порядке, порождают юридические последствия вообще

безотносительно к наличию основания. Биржевые сделки - сделки, заключаемые

на бирже. Они подразделяются на кассовые, т.е. при которых передача акций,

товаров и уплата денег совершаются сразу или в ближайшие 2-3 дня и срочные,

при которых эти операции совершаются через определенный срок.




Ценные бумаги.


Ценные бумаги - денежные документы, кот свидетельствуют право владения или отношения займа, определяют отношения между лицом, кот их выпустило, и их владельцем и предусматривают, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также возможность передачи денежных и других прав, кот следуют из этих документов, другим лицам. В зависимости от способа определения уполномоченного лица ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. В соответствии со ст. 3 Закона "О ценных бумагах и фондовой бирже" могут выпускаться и обращаться такие виды ценных бумаг: акции; облигации внутренних республиканских и местных займов; облигации предприятий; казначейские обязательства республики; сберегательные сертификаты; вексели; приватизационные бумаги. Объектами гр прав могут быть действия другого лица. Однако не какие-либо, а только такие, вследствие которых создается определенная вещь, материальное благо (пошив одежды, ремонт квартиры). Среди действий как объектов гр прав особое место занимают услуги - определенная деятельность, кот создает не вещь, а благо для удовлетворения общественных потребностей (транспортные, охранные услуги). Результатами творческой деятельности явл произведения науки, литературы, искусства независимо от формы, назначения, ценности, а также способа воспроизводства. Они становятся объектами гр прав только при воплощении в определенные вещи (рукопись, картина). Результатами творческой деятельности явл также открытия, изобретения, рационализаторское предложение и промышленный образец. Эти продукты становятся объектами гр прав с момента признания их такими и соответствующего оформления. Служебная и коммерческая тайна как определенное нематериальное благо явл объектом гр оборота




Понятие и виды объектов гражданский правоотношений


Объекты гражданских прав (правоотношений) - это то, ради чего субъекты вступают в отношения и не что направлены их субъективные права и обязанности с целью осуществления своих зак прав и интересов.Объекты гр права по целевому назначению и правовому режиму делятся на такие виды: вещи, включая деньги; валютные ценности и ценные бумаги; имущественные права; действия, в том числе услуги; результаты творческой деятельности; служебная и коммерческая тайна; личные неимущественные блага;

Вещи, их классификация. Имущество.

Под вещами в гражданском праве имеют ввиду все предметы материального мира, кот могут удовлетворять определенные потребности человека и быть в его владении. Вещи, в зависимости от особенностей их правового режима, делятся на такие виды: средства производства и предметы потребления, изъятые из гражданского оборота, ограниченные в обороте или не изъятые из гр оборота; индивидуально определенные и родовые; заменимые и не заменимые; потребляемые и не потребляемые; делимые и не делимые; главные и принадлежности; плоды и доходы; деньги; валютные ценности и ценные бумаги; движимые и недвижимые вещи. Изъятие вещей из гр оборота означает, что некот объекты могут принадлежать на праве собственности только определенным субъектам гр права. Индивидуально определенные - это вещи, кот отличаются от других по индивидуальным признакам: выделенные из общей массы вещей данного рода; единые в своем роде; отличаются от других по нескольким признакам .Родовыми называются вещи, кот имеют единые родовые признаки вещей данного вида. Они измеряются весом, числом, объемом. Не потребляемыми называются вещи, пользоваться которыми можно только при долгом сохранении их назначения (станки, дома, одежда). К делимым вещам принадлежат вещи, кот вследствие раздела в натуре не изменяют своего хозяйственного или другого назначения (продукты питания). Под неделимыми понимают вещи, кот при разделе утрачивают основное назначение . Плоды - природное происхождение самой вещи (приплод животных). Доходы - то, что приносит вещь, находясь в эксплуатации и гражданском обороте (арендная плата).




Понятие представительства.


Представительством наз такие отношения, при кот соглашение, заключенное одним лицом (представителем) от имени другого лица , создает права и обязанности непосредственно для лица, кот представляют.В зависимости от того, кем определяется представитель и на чем основываются его полномочия, различают обязательное и добровольное представительство. Признаками обязательного представительства явл то, что представитель и его полномочия устанавливаются нормативными актами, а также то, что лицо, кот представляют не принимает участие в назначении представителя, и оно не может лично отменить или изменить полномочия представителя. Добровольное представительство - это представительство, кот основывается на воле лица, кот представляют и кот лично определяет полномочия представителя, как правило, путем выдачи доверенности или путем заключения договора поручения. Понятие полномочий представителя и их особенности. Полномочия представителя - это тот круг прав и обязанностей, кот возлагаются на него. Представитель обязан действовать в пределах предоставленных ему полномочий. Соглашение, заключенное от имени другого лица лицом, не уполномоченным на заключение соглашения или с превышением полномочий, создает, изменяет и прекращает гр права и обязанности для лица, кот представляют, только в случае дальнейшего одобрения соглашения этим лицом .

Доверенность. В соответствии со ст. 64 ГК доверенностью признается письменное уполномочивание, кот выдается одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Разовая доверенность выдается на осуществление определенного юр действия или одного соглашения. Специальная доверенность выдается на осуществление многих однородных юр действий. Генеральные доверенности выдаются на осуществления многих и разных соглашений в неограниченном количестве. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Перепоручительство. Представитель может перепоручить осуществлять необходимые действия другому лицу, если уполномочен на это доверенностью или вынужден к этому обстоятельствами для охраны интересов лица, кот выдало доверенность.






Правовые последствия недействительности сделок.

Недействительная сдел¬ка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействитель¬ности сделки - недопустимость ее исполнения. Возможно "превращение" притворной сделки в ту сделку, которую при¬крывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недей¬ствительной ). По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может при¬знать действительными сделки недееспособных и сдел¬ки малолетних, если они совершены к выгоде недееспо¬собной стороны. Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействи¬тельной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке . Это - двусторонняя реституция. В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъя¬тие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо односторонняя реституция. По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на воз¬мещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упу¬щенной выгоды). Недействительность части сделки не влечет недействительности про¬чих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совер¬шена и без включения недействительной ее части Недействительность основного обязательства обычно влечет недействи¬тельность обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обя¬зательства .




Ликвидация


полное прекращение юридического лица без перехода к кому-либо его прав и обязанностей. Юридическое лицо считается прекращенным с момента государствен¬ной регистрации его реорганизации или ликвидации. Этому предшеству¬ет длительный подготовительный период, который обязательно вклю¬чает учет имущества юридического лица, уведомление кредиторов и удовлетворение их интересов. . Виды ликвидации юридического лица: . с распределением оставшегося имущества между учредителями (участ¬никами) юридического лица (ликвидация хозяйственных обществ и товариществ, кооперативов); - с передачей оставшегося имущества собственнику (унитарные предпри¬ятия и финансируемые собственником учреждения); . с передачей оставшегося имущества на цели, определенные в учредитель¬ных документах юридического лица (общественные и религиозные объе¬динения, фонды).




Реорганизация


прекращение юридического лица с переходом его прав обязанностей в порядке правопреемства к другому юридическо¬му лицу (ранее существовавшему или вновь созданному); Виды реорганизации юридических лиц: • слияние - возникновение вместо нескольких старых юридических лиц одного нового; • присоединение - вливание одного юридического лица в другое; • разделение - возникновение вместо одного старого юридического лица нескольких новых; • выделение - выделение из юридического лица нового юридического лица без прекращения старого; • преобразование - изменение организационно-правовой формы юриди¬ческого лица.




Виды ю.л. и их классификация.

1. Форма собственности.

-- гос. ю.л.(все унитарные предпр. , и также некотор. учреждения ) -- негос. ю.л. Значения --гос. ю.л. ( даже коммерч. хар-ра ) с необходимостью должны преследовать общегосударст. интересы. 2.Цели д-ти. -- коммерческие орг-ции

-- некоммерч. орг-ции Разделяют по тому , каковы основные цели их д-ти : извлечение прибыли , а также ее распределение м/д участниками , либо иные цели не связанные предпринимат-вом. По общему правилу , некоммер. орг-ции вправе осуществлять предпринм-ую д-ть лишь постольку , поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. 3.Состав учредителей: -- ю.л.. -- ю.л. (союзы , ассоциации) -- г-во ( унитарные предпр.) или же любые , за отдельными исключениями , S права (все остальные ю.л.) 4. Хар-р прав участников. -- орг-ции , на имущество кот-ых учредители имеют право собственности или иное вещное право : гос-ые и муницип-ые унитарные предприят. , а также учреждения. -- орг-ции , в отн-ниях к-ых их участники имеют обязательственные права : хоз. товарищества и об-ва , кооперативы .орг-ции , в отн-нии к-рых их участники не имеют имущественных прав : общ-ые объединения и религиозные орг-ции , фонды и объединения ю.л. 5.Объем вещных прав. орг-ции. -- ю.л. , обладающие правом оперативного у-ия на имущество: учреждения и казенные пред-ия. -- ю.л. , обладающие правом хоз. ведения на имущество : гос. и муниц. унитарные пред-ия (кроме казенных).

-- ю.л. , обладающие правом собственности на имущество -- все др. ю.л. 6. Порядок образования. : -- образуемые в разрешительном порядке -- образуемые в нормативно- явочном порядке. 7. Учредительные д-ты. --договорные ю.л--хоз. Товарищества -- договорно-уставные -- об-ва с огрниченной или доп. ответственностью , ассоциации и союзы , а также уставные ю.л. 8. Членство. -- корпорации -- хар-ся наличием членства , общей для многих участников цели , независимостью своего сущ-ия от смены участников. -- учреждения -- напротив , обычно создаются одним учредителем , кот. сам опр-яет и цели ю.л. , и состав имущества , необходимый для их достижения




Юридические лица. Понятие и признаки.

Понятие и признаки юр лица раскрываются в ст. 23 ГК: юр лицами признаются организации, кот имеют отдельное имущество, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде, арбитражном суде или в третейском суде. Из этого определения можно выделить такие существенные признаки юр лица: организационное единство (юр лицо - не отдельный гражданин, а коллективное образование, имеющее свою внутреннюю структуру); наличие отдельного имущества;

участие в гражданском обороте от своего имени; способность нести самостоятельную имущественную ответственность; способность быть истцом и ответчиком в судах.

Правоспособность юр лица. Как субъект имущественных и личных неимущественных отношений юр лицо наделяется гражданской право- и дееспособностью. В отличие от граждан, у
которых вначале возникает правоспособность, а по достижении 18-ти лет дееспособность, у юр лиц гр право- и дееспособность возникают одновременно;
поэтому в законе (ст. 26 ГК) говорится только о гр правоспособности юр лица, которой по содержанию тождественна дееспособность.
Правоспособность юр лица возникает в момент гос регистрации, а в случаях,
предусмотренных зак актами - с момента регистрации устава. Если гр правоспособность граждан явл общей, то правоспособность юр лица явл специальной: оно имеет гр правоспособность в соответствии установленным целям своей деятельности.


Гражданская правоспособность


это признаваемая правом возможность граждан иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. Гражданская правоспособность возникает с момента рождения и пре¬кращается вместе со смертью гражданина.Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать иму¬щество; заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной за¬коном, деятельностью; создавать юридические лица; заключать любые, не противоречащие закону, сделки и участвовать в обязательствах; из¬бирать место жительства; иметь авторские права на произведения на¬уки, литературы и искусства; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими дей¬ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.. Дееспособность возникает в полном объеме: • с наступлением совершеннолетия, то есть с достижением восемнадца¬тилетнего возраста; • с момента вступления в брак в случаях, когда это допустимо до дости¬жения совершеннолетия; • с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, де¬еспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельно¬стью (эмансипация).

6 Полностью недееспособными являются: • дети до 6 лет; • признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опекун. От имени недееспособных граждан все сделки совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) самостоя¬тельно могут совершать: • мелкие бытовые сделки; • сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не тре¬бующие нотариального удостоверения или государственной регистра¬ции; . сделки по распоряжению средствами, предоставленными законны¬ми представителями или с их разрешения третьими лицами для опреде¬ленной цели или для свободного использования. Остальные сделки от их имени совершают их законные представители. . Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоя¬тельно могут: . совершать сделки малолетних; . распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; • осуществлять права авторов интеллектуальной собственности; . по достижении 16 лет быть членами кооперативов; • . вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Иные сделки они совершают с письменного согласия законных пред¬ставителей. Они самостоятельно несут ответственность за причинен¬ный вред. Законные представители в этом случае несут субсидиарную ответственность, если у совершеннолетнего нет достаточных средств для возмещения причиненного вреда.



Дееспособность - неотчуждаемое свойство гражданина, которое может быть ограничено только в установленных законом случаях. Ограниче¬ние дееспособности возможно в двух случаях:• при наличии достаточных оснований несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть лишен или ограничен в праве распоряжаться доходами, если ранее он не приобрел полной дееспособности путем снижения брачного возраста или эмансипации; • дееспособный гражданин может быть ограничен судом в дееспособнос¬ти, если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль¬ное положение. Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную ответственность по своим обязательствам. Со¬вершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия попечителя. При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его граниченно дееспособным.

8 Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или нс полностью дееспособных граждан. Опекуны и попечители являются законными представителями подопечных. Различия между опекой и попечительством: • опека устанавливается над малолетними и над гражданами, признан¬ными судом недееспособными, а попечительство - над несовершенно¬летними, ограниченными судом в дееспособности; . опекуны совершают все необходимые сделки от имени подопечных и в их интересах, тогда как попечители лишь дают согласие на соверше¬ние подопечными сделок, которые те не вправе совершать самостоя¬тельно. 2. Органы опеки и попечительства назначают опекуна или попечителя с его согласия, а также осуществляют надзор за их действиями. Опекуном или попечителем может быть только совершеннолетнее дееспособное лицо, не лишенное родительских прав. Доходы подопечного, которыми он не вправе самостоятельно распоря¬жаться, расходуются опекуном или попечителем в интересах подопеч¬ного с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Без такого согласия можно производить только необходимые для содержа¬ния подопечного расходы. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не могут со¬вершать с подопечным сделки, за исключением сделок, направленных исключительно к выгоде подопечного. При необходимости постоянно¬го управления недвижимым или ценным имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с выбранным им лицом договор до¬верительного управления имуществом подопечного






Основания гражданских правоотношений.


Основанием гражд. правоотн-я м. служить единичн. юр. факт. Юр. факт -- обстоят-ва , с кот. нормат. акты связывают какие-либо юр. последствия: возникновение , изменение или прекращение гражд. правоотн-й. Классификация юр. фактов: 1) события -- обстоят-ва, протекающие независимо от чел-ка 2) действия -- совершаются по воле чел-ка. а) правомерные б) неправомерные (пртиворечат требованиям з-на или др. нормат. актов) По юр. значению : 1) юр. поступки -- правомерн. действия, кот. порождают гражд.-прав. последствия независимо, а иногда и вопреки намерению чел-ка, совершившего юр. поступок. 2) юр. акты -- правомерн. действия, кот. порождают соотв. юр. последствия лишь тогда, когда они совершены со спец. намерением вызвать эти последствия. а) администр. акты -- совершаются с намерением вызвать соотв. адм.-прав. последствия. б) сделки -- …...гражд.-прав. последствия.




Гражданское правоотношение


- это урегулированное нормами граждан¬ского права фактическое общественное отношение, участники кото¬рого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей. 4. Субъекты гражданского правоотношения - это лица, обладающие граж¬данскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с учас¬тием в конкретном гражданском правоотношении. Ими могут быть лю¬бые субъекты гражданского права: - физические лица; - юридические лица; - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници¬пальные образования. Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, назы¬вается управомоченным лицом а участник, несущий обя¬занности, - обязанным лицом . Обычно каждый участник гражданского правоотношения является од¬новременно и должником и кредитором (например, продавец по дого¬вору купли-продажи несет обязанность по передаче веши и в то же вре¬мя имеет право на получение платы за нее). . Содержание гражданского правоотношения - это субъективные граждан¬ские права и обязанности субъектов гражданского правоотношения. Субъективные права и обязанности тесно связаны между собой, и каж¬дому субъективному праву одного лица соответствует определенная субъективная обязанность другого лица. Так, в договоре займа праву заимодавца получить назад данные в заем деньги соответствует обязан¬ность заемщика вернуть долг




Гражданское право : понятие, предмет, функции.


Как и любая отрасль гр.ое пр. регулирует общ-е отнош-я. Предмет гр.ого права также составляют общ-е отнош-я. Гр.ое пр. имеет дело с имущ-енными отнош-ями. Под имущ-енными понимают такие общ-е отнош-я, которые возникают по поводу различ. рода мат-ых благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущ-а в широком смысле этого слова. Др. составл-ей частью предмета гр.ого права в соотв. со Ст. 2 ГК являются личные неимущ.е отнош-я. Из самого названия вытекает, что личные неимущ.е отнош-я обладают, по крайней мере, двумя признаками. (1), указанные отнош-я возникают по поводу неимущ.х (духовных) благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражд-а и т.п. (2), личные неимущ.е отнош-я неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. =>, под личными неимущ.ми отнош-ями следует понимать возникающие по поводу неимущ.х благ общ-е отнош-я, в которых осущ-ется индивидуализация личности гражд-а или организации посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств. Если понятие предмета – какие общ-е отнош-я регулируются, то понятие метода - как эти общ-е отнош-я регулируются нормами гр.ого права. Общ-ые отнош-я, составл-ие предмет гр.ого права, носят взаимооценочный характер. Взаимная же оценка участников общ-х отнош-й может правильно формироваться лишь при условии равенства сторон. Поэтому имущ-енно- стоимостные и личные неимущ.е отнош-я получают наи> полн. развитие только в том случае, если они регулируются на основе юр-ого равенства сторон. Из этого вытекает, что в гр.ом праве применяется метод юр-ого равенства сторон. Это означает, что ни одна из сторон в гр.ом пр.отнош-и не может предопределять поведение др. стороны только в силу занимаемого ею в пр.отнош-и полож-я, как это имеет место, напр., в административном пр.отнош- и. Применение метода юр-ого равенства сторон обеспечивает участникам гр.их пр.отнош-й независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные зак.ом. =>, гр.ое пр. можно определить как совокупность пр.вых норм, регулирующих на началах юр-ого равенства сторон имущ-енные и личные неимущ.е отнош-я.




Гражданский Кодекс, Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора




1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.


Гражданский Кодекс, Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора




1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.




Гражданский Кодекс, Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств




1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.




Гражданский Кодекс, Статья 450. Основания изменения и расторжения договора






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности пункта 1 статьи 450 см. определение Конституционного Суда РФ от 24.05.2005 N 170-О.



1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб на нарушение конституционных прав положениями статьи 451 см. Определения Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 N 281-О, от 14.10.2004 N 391-О.




Гражданский Кодекс, Статья 449. Последствия нарушения правил проведения торгов




1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица.

2. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.



Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА




Гражданский Кодекс, Статья 448. Организация и порядок проведения торгов




1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми.

В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.

2. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать во всяком случае сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

В случае, если предметом торгов является только право на заключение договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок.

3. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса.

В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб.

Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им участникам реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок после направления извещения последовал отказ от торгов.

4. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

5. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка.

Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.




Гражданский Кодекс, Статья 447. Заключение договора на торгах




1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги.

2. В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущественного права либо специализированная организация. Специализированная организация действует на основании договора с собственником вещи или обладателем имущественного права и выступает от их имени или от своего имени.

3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов.

4. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом.

5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися.

6. Правила, предусмотренные #Гражданский Кодекс, Статья ми 448 и 449 настоящего Кодекса, применяются к публичным торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством.




Гражданский Кодекс, Статья 446. Преддоговорные споры




В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.




Гражданский Кодекс, Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке




1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

3. Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами.

4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки.




Гражданский Кодекс, Статья 444. Место заключения договора




Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.




Гражданский Кодекс, Статья 443. Акцепт на иных условиях




Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом.

Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.




Гражданский Кодекс, Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием




В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием.

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным.




Гражданский Кодекс, Статья 441. Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта




1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени.

2. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.




Гражданский Кодекс, Статья 440. Заключение договора на основании оферты, определяющей срок для акцепта




Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока.




Гражданский Кодекс, Статья 439. Отзыв акцепта




Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным.




Гражданский Кодекс, Статья 438. Акцепт




1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.

2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.




Гражданский Кодекс, Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта




1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).




Гражданский Кодекс, Статья 436. Безотзывность оферты




Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.




Гражданский Кодекс, Статья 435. Оферта




1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора.

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.




Гражданский Кодекс, Статья 434. Форма договора




1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 433. Момент заключения договора




1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (#Гражданский Кодекс, Статья 224).



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 3 статьи 433 см. Определение Конституционного суда РФ от 05.07.2001.



3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.




Гражданский Кодекс, Статья 432. Основные положения о заключении договора




1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.




Гражданский Кодекс, Статья 431. Толкование договора




При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.



Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА




Гражданский Кодекс, Статья 430. Договор в пользу третьего лица




1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.

4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.




Гражданский Кодекс, Статья 429. Предварительный договор




1. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

3. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

4. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор.

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

5. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.

6. Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.




Гражданский Кодекс, Статья 428. Договор присоединения




1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

3. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.




Гражданский Кодекс, Статья 427. Примерные условия договора




1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати.

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса.

3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия.




Гражданский Кодекс, Статья 426. Публичный договор




1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

3. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.

4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.




Гражданский Кодекс, Статья 425. Действие договора




1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.




Гражданский Кодекс, Статья 424. Цена




1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.




Гражданский Кодекс, Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры




1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.




Гражданский Кодекс, Статья 422. Договор и закон




1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.




Гражданский Кодекс, Статья 421. Свобода договора




1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (#Гражданский Кодекс, Статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.




Гражданский Кодекс, Статья 420. Понятие договора




1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса.

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.




Гражданский Кодекс, Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица




Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).



Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ



Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА




Гражданский Кодекс, Статья 418. Прекращение обязательства смертью гражданина




1. Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

2. Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 417. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа




1. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со #Гражданский Кодекс, Статья ми 13 и 16 настоящего Кодекса.

2. В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью исполнения




1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

2. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.




Гражданский Кодекс, Статья 415. Прощение долга




Обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 414. Прекращение обязательства новацией




1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).

2. Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.

3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, Статья 413. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице




Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице.




Гражданский Кодекс, Статья 412. Зачет при уступке требования




В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования.




Гражданский Кодекс, Статья 411. Случаи недопустимости зачета




Не допускается зачет требований:

если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

о взыскании алиментов;

о пожизненном содержании;

в иных случаях, предусмотренных законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 410. Прекращение обязательства зачетом




Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.




Гражданский Кодекс, Статья 409. Отступное




По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.




Гражданский Кодекс, Статья 408. Прекращение обязательства исполнением




1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части.

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим.




Гражданский Кодекс, Статья 407. Основания прекращения обязательств




1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 406. Просрочка кредитора




1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса.

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.

3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.



Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ




Гражданский Кодекс, Статья 405. Просрочка должника




1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 404. Вина кредитора




1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

2. Правила пункта 1 настоящей статьи соответственно применяются и в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей вины.




Гражданский Кодекс, Статья 403. Ответственность должника за действия третьих лиц




Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.




Гражданский Кодекс, Статья 402. Ответственность должника за своих работников




Действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства




1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.




Гражданский Кодекс, Статья 400. Ограничение размера ответственности по обязательствам




1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).

2. Соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору присоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 399. Субсидиарная ответственность




1. До предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника.

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 398. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь




В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск.

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, Статья 397. Исполнение обязательства за счет должника




В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.




Гражданский Кодекс, Статья 396. Ответственность и исполнение обязательства в натуре




1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило для него интерес (пункт 2 статьи 405), а также уплата неустойки, установленной в качестве отступного (#Гражданский Кодекс, Статья 409), освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.




Гражданский Кодекс, Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений пункта 1 статьи 395 см. определения Конституционного суда РФ от 19.04.2001 N 99-О, от 07.02.2002 N 30-О, от 14.10.2004 N 292-О.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о неприменении судом при рассмотрении дела пункта 1 статьи 395 см. определение Конституционного суда РФ от 13.07.2000 N 197-О.



1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.




Гражданский Кодекс, Статья 394. Убытки и неустойка




1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность (#Гражданский Кодекс, Статья 400), убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением.





О практике применения положений о процентах за пользование чужими денежными средствами см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998.






Гражданский Кодекс, Статья 393. Обязанность должника возместить убытки




1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

2. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

3. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

4. При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.




Гражданский Кодекс, Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора




Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.



Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ




Гражданский Кодекс, Статья 391. Условие и форма перевода долга




1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

2. К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 389 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 390. Ответственность кредитора, уступившего требование




Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.



§ 2. Перевод долга




Гражданский Кодекс, Статья 389. Форма уступки требования




1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

2. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

3. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге (пункт 3 статьи 146).




Гражданский Кодекс, Статья 388. Условия уступки требования




1. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

2. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.




Гражданский Кодекс, Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона




Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств:

в результате универсального правопреемства в правах кредитора;

по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом;

вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая;

в других случаях, предусмотренных законом.




Гражданский Кодекс, Статья 386. Возражения должника против требования нового кредитора




Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.




Гражданский Кодекс, Статья 385. Доказательства прав нового кредитора




1. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу.

2. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.




Гражданский Кодекс, Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу




Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.




Гражданский Кодекс, Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам




Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.




Гражданский Кодекс, Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу




1. Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям.

2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.




Гражданский Кодекс, Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком




1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (#Гражданский Кодекс, Статья 416) задаток должен быть возвращен.

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.



Глава 24. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ



§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу




Гражданский Кодекс, Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке




1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.




Гражданский Кодекс, Статья 379. Регрессные требования гаранта к принципалу




1. Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была выдана гарантия.

2. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, если соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное.



§ 7. Задаток




Гражданский Кодекс, Статья 378. Прекращение банковской гарантии




1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств.

Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 и 4 настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия.

2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом принципала.




Гражданский Кодекс, Статья 377. Пределы обязательства гаранта




1. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара




1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.

2. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.

Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом.




Гражданский Кодекс, Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара




1. По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.

2. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.




Гражданский Кодекс, Статья 374. Представление требования по банковской гарантии




1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.




Гражданский Кодекс, Статья 373. Вступление банковской гарантии в силу




Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии




Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 371. Безотзывность банковской гарантии




Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 370. Независимость банковской гарантии от основного обязательства




Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.




Гражданский Кодекс, Статья 369. Обеспечение банковской гарантией обязательства принципала




1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

2. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.




Гражданский Кодекс, Статья 368. Понятие банковской гарантии




В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.




Гражданский Кодекс, Статья 367. Прекращение поручительства




1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.

2. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

3. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

4. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.



§ 6. Банковская гарантия




Гражданский Кодекс, Статья 366. Извещение поручителя об исполнении обязательства должником




Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.




Гражданский Кодекс, Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство




1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними.




Гражданский Кодекс, Статья 364. Право поручителя на возражения против требования кредитора




Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал свой долг.




Гражданский Кодекс, Статья 363. Ответственность поручителя




1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.




Гражданский Кодекс, Статья 362. Форма договора поручительства




Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.




Гражданский Кодекс, Статья 361. Договор поручительства




По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.




Гражданский Кодекс, Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества




Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.



§ 5. Поручительство




Гражданский Кодекс, Статья 359. Основания удержания




1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом.

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 358. Залог вещей в ломбарде




1. Принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)

2. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета.

3. Закладываемые вещи передаются ломбарду.

Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог.

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами.

4. Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы.

5. В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, установленном для реализации заложенного имущества (пункты 3, 4, 6 и 7 статьи 350). После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

6. Правила кредитования граждан ломбардами под залог принадлежащих гражданам вещей устанавливаются законом в соответствии с настоящим Кодексом.

7. Условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие права залогодателя по сравнению с правами, предоставляемыми ему настоящим Кодексом и иными законами, ничтожны. Вместо таких условий применяются соответствующие положения закона.



§ 4. Удержание




Гражданский Кодекс, Статья 357. Залог товаров в обороте




1. Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором.

2. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения.

3. Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции.

4. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.




Гражданский Кодекс, Статья 356. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом




С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.




Гражданский Кодекс, Статья 355. Уступка прав по договору о залоге




Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования (статьи 382 - 390).

Уступка залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом.

Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству.




Гражданский Кодекс, Статья 354. Последствия принудительного изъятия заложенного имущества




1. Если право собственности залогодателя на имущество, являющееся предметом залога, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации залогодателю предоставляется другое имущество или соответствующее возмещение, право залога распространяется на предоставленное взамен имущество либо, соответственно, залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения своего требования из суммы причитающегося залогодателю возмещения. Залогодержатель вправе также потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

2. В случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законом порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо (#Гражданский Кодекс, Статья 301), либо в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (#Гражданский Кодекс, Статья 243), залог в отношении этого имущества прекращается. В этих случаях залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 353. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу




1. В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу.

Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залогодержателем не установлено иное.

2. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из залога последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.




Гражданский Кодекс, Статья 352. Прекращение залога




1. Залог прекращается:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

2) по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 343 настоящего Кодекса;

3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 настоящего Кодекса;

4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной (пункт 4 статьи 350).

2. О прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором зарегистрирован договор об ипотеке.

3. При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя (пункт 3 статьи 343) залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.




Гражданский Кодекс, Статья 351. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение взыскания на заложенное имущество




1. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

1) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге;

2) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога (#Гражданский Кодекс, Статья 345);

3) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 настоящего Кодекса.

2. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях:

1) нарушения залогодателем правил о последующем залоге (#Гражданский Кодекс, Статья 342);

2) невыполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 и пунктом 2 статьи 343 настоящего Кодекса;

3) нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом (пункт 2 статьи 346).




Гражданский Кодекс, Статья 350. Реализация заложенного имущества




1. Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое в соответствии со статьей 349 настоящего Кодекса обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок.

2. По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года. Отсрочка не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки.

3. Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях.

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену.

4. При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге прекращается.

5. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

6. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю.

7. Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.




Гражданский Кодекс, Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество




1. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодателем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Такое соглашение может быть признано судом недействительным по иску лица, чьи права нарушены таким соглашением.

2. Требования залогодержателя удовлетворяются за счет заложенного движимого имущества по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Однако на предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если законом не установлен иной порядок.

3. Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, когда:

1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.




Гражданский Кодекс, Статья 348. Основания обращения взыскания на заложенное имущество




1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.

2. В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.




Гражданский Кодекс, Статья 347. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога




1. Залогодержатель, у которого находилось или должно было находиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя (статьи 301, 302, 305).

2. В случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользоваться переданным ему предметом залога, он может требовать от других лиц, в том числе и от залогодателя, устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (статьи 304, 305).




Гражданский Кодекс, Статья 346. Пользование и распоряжение предметом залога




1. Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы.

2. Если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя.

Соглашение, ограничивающее право залогодателя завещать заложенное имущество, ничтожно.

3. Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно представляя залогодателю отчет о пользовании. По договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.




Гражданский Кодекс, Статья 345. Замена и восстановление предмета залога




1. Замена предмета залога допускается с согласия залогодержателя, если законом или договором не предусмотрено иное.

2. Если предмет залога погиб или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества




1. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге.

2. Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии со статьей 401 настоящего Кодекса.

Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере его действительной стоимости, а за его повреждение - в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в которую был оценен предмет залога при передаче его залогодержателю.

Если в результате повреждения предмета залога он изменился настолько, что не может быть использован по прямому назначению, залогодатель вправе от него отказаться и потребовать возмещение за его утрату.

Договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя возместить залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога.

Залогодатель, являющийся должником по обеспеченному залогом обязательству, вправе зачесть требование к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом.




Гражданский Кодекс, Статья 343. Содержание и сохранность заложенного имущества




1. Залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (#Гражданский Кодекс, Статья 338), обязан, если иное не предусмотрено законом или договором:

1) страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования;

2) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

2. Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.

3. При грубом нарушении залогодержателем обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.




Гражданский Кодекс, Статья 342. Последующий залог




1. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей.

2. Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге.

3. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, предусмотренные пунктом 1 статьи 339 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности.




Гражданский Кодекс, Статья 341. Возникновение права залога




1. Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении залога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге.

2. Право залога на товары в обороте возникает в соответствии с правилами пункта 2 статьи 357 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 340. Имущество, на которое распространяются права залогодержателя




1. Права залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяются на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором.

На полученные в результате использования заложенного имущества плоды, продукцию и доходы право залога распространяется в случаях, предусмотренных договором.

2. При ипотеке предприятия или иного имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все входящее в его состав имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права, в том числе приобретенные в период ипотеки, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части.

4. При ипотеке земельного участка право залога распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ)

При наличии в договоре такого условия залогодатель в случае обращения взыскания на заложенный земельный участок сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) той его частью, которая необходима для использования здания или сооружения в соответствии с его назначением. Условия пользования этой частью участка определяются соглашением залогодателя с залогодержателем, а в случае спора - судом.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ)

5. Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находятся здания или сооружения, принадлежащие не залогодателю, а другому лицу, то при обращении залогодержателем взыскания на этот участок и его продаже с публичных торгов к приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении этого лица имел залогодатель.

6. Договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на основании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем.




Гражданский Кодекс, Статья 339. Договор о залоге, его форма и регистрация




1. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

2. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.

Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ)

3. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.

4. Несоблюдение правил, содержащихся в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, влечет недействительность договора о залоге.




Гражданский Кодекс, Статья 338. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю




1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

Имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте не передаются залогодержателю.

2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя.

4. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 337. Обеспечиваемое залогом требование




Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.




Гражданский Кодекс, Статья 336. Предмет залога




1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

2. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен.




Гражданский Кодекс, Статья 335. Залогодатель




1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.

2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения.

Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе заложить ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 295 настоящего Кодекса.

3. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право.

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 334. Понятие и основания возникновения залога




1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.

2. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда настоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила.

3. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.

Правила настоящего Кодекса о залоге, возникающем в силу договора, соответственно применяются к залогу, возникающему на основании закона, если законом не установлено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 333. Уменьшение неустойки






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положения части 1 статьи 333 см. Определения Конституционного Суда РФ от 07.10.1999 N 137-О, от 21.12.2000, от 10.01.2002 N 11-О, от 22.01.2004 N 13-О.



Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса.



§ 3. Залог




Гражданский Кодекс, Статья 332. Законная неустойка




1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает.





Об отказе в принятии к рассмотрению обращения о признании несоответствующими Конституции РФ положений статьи 333 см. определение Конституционного Суда РФ от 13.04.2000 N 45-О.



По вопросу, касающемуся практики применения арбитражными судами статьи 333, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17.




Гражданский Кодекс, Статья 331. Форма соглашения о неустойке




Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.




Гражданский Кодекс, Статья 330. Понятие неустойки




1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств




1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности этого обязательства (основного обязательства).

3. Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом.



§ 2. Неустойка




Гражданский Кодекс, Статья 328. Встречное исполнение обязательств




1. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.

2. В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

3. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоставить такое исполнение.

4. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если договором или законом не предусмотрено иное.



Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



§ 1. Общие положения




Гражданский Кодекс, Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит




1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.




Гражданский Кодекс, Статья 326. Солидарные требования




1. При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме.

До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению.

2. Должник не вправе выдвигать против требования одного из солидарных кредиторов возражения, основанные на таких отношениях должника с другим солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует.

3. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам.

4. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.




Гражданский Кодекс, Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из должников




1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками:

1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого;

2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников.

3. Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекращении солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из должников.




Гражданский Кодекс, Статья 324. Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности




В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует.




Гражданский Кодекс, Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности




1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.




Гражданский Кодекс, Статья 322. Солидарные обязательства




1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

2. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 321. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должников




Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.




Гражданский Кодекс, Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства




Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.




Гражданский Кодекс, Статья 319. Очередность погашения требований по денежному обязательству




Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.




Гражданский Кодекс, Статья 318. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина




Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина: в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в других случаях - индексируется с учетом уровня инфляции в порядке и случаях, которые предусмотрены законом.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)





По вопросу, касающемуся процентов, погашаемых ранее основной суммы долга, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 N 13/14.




Гражданский Кодекс, Статья 317. Валюта денежных обязательств




1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (#Гражданский Кодекс, Статья 140).

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.




Гражданский Кодекс, Статья 316. Место исполнения обязательства




Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.





По вопросу о применении статьи 317 арбитражными судами см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70.




Гражданский Кодекс, Статья 315. Досрочное исполнение обязательства




Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 314. Срок исполнения обязательства




1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом




1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со #Гражданский Кодекс, Статья ми 382 - 387 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 312. Исполнение обязательства надлежащему лицу




Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.




Гражданский Кодекс, Статья 311. Исполнение обязательства по частям




Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства




Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 309. Общие положения




Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.




Гражданский Кодекс, Статья 308. Стороны обязательства




1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам.

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.



Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ




Гражданский Кодекс, Статья 307. Понятие обязательства и основания его возникновения




1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.




Гражданский Кодекс, Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу закона




В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.



Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА



Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ



Глава 21. ПОНЯТИЕ И СТОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




Гражданский Кодекс, Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником




Права, предусмотренные #Гражданский Кодекс, Статья ми 301 - 304 настоящего Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника.




Гражданский Кодекс, Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения




Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.




Гражданский Кодекс, Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения




При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества.

Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.




Гражданский Кодекс, Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя




1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.




Гражданский Кодекс, Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения




Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности статьи 302 см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 194-О.



По вопросу о защите прав собственника имущества путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П.




Гражданский Кодекс, Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому собственнику




1. При переходе права собственности на государственное или муниципальное предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику государственного или муниципального имущества такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения или право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.

(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)

2. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.



Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ

ВЕЩНЫХ ПРАВ





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности статьи 301 см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 194-О.




Гражданский Кодекс, Статья 299. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления




1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника.




Гражданский Кодекс, Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 1 статьи 298 см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 463-О.



1. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

2. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.




Гражданский Кодекс, Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия




1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.




Гражданский Кодекс, Статья 296. Право оперативного управления




1. Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

2. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.




Гражданский Кодекс, Статья 295. Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении




1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества.

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, Статья 294. Право хозяйственного ведения




Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение




Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.



Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ




Гражданский Кодекс, Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения




1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.

Дееспособные члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением.

(абзац введен Федеральным законом от 15.05.2001 N 54-ФЗ)

2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.

(в ред. Федеральных законов от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 30.12.2004 N 213-ФЗ)

3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника помещения.

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 291. Товарищество собственников жилья




1. Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества собственников квартир (жилья).

2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах собственников жилья.




Гражданский Кодекс, Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме




1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру.





О создании и деятельности товарищества собственников жилья см. раздел VI Жилищного кодекса РФ.




Гражданский Кодекс, Статья 289. Квартира как объект права собственности




Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома (#Гражданский Кодекс, Статья 290).




Гражданский Кодекс, Статья 288. Собственность на жилое помещение




1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

2. Жилые помещения предназначены для проживания граждан.

Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи.

Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора.

3. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается.

Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом жилищным законодательством.





Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о проверке конституционности статьи 289 см. определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 N 135-О.




Гражданский Кодекс, Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих лицам, не являющимся его собственниками




Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и другим лицам, не являющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования участка этими лицами осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены земельным законодательством.



Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ




Гражданский Кодекс, Статья 286. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования




1. Орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный принимать решения об изъятии земельных участков по основаниям, предусмотренным #Гражданский Кодекс, Статья ми 284 и 285 настоящего Кодекса, а также порядок обязательного заблаговременного предупреждения собственников участков о допущенных нарушениях определяются земельным законодательством.

2. Если собственник земельного участка письменно уведомит орган, принявший решение об изъятии земельного участка, о своем согласии исполнить это решение, участок подлежит продаже с публичных торгов.

3. Если собственник земельного участка не согласен с решением об изъятии у него участка, орган, принявший решение об изъятии участка, может предъявить требование о продаже участка в суд.




Гражданский Кодекс, Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства




Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в частности если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки.




Гражданский Кодекс, Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его назначением




Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.




Гражданский Кодекс, Статья 283. Прекращение прав владения и пользования земельным участком при его изъятии для государственных или муниципальных нужд




В случаях, когда земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, прекращение этих прав осуществляется применительно к правилам, предусмотренным #Гражданский Кодекс, Статья ми 279 - 282 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 282. Выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда




Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть предъявлен в течение двух лет с момента направления собственнику участка уведомления, указанного в пункте 3 статьи 279 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 281. Выкупная цена земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд




1. Плата за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд (выкупная цена), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником участка. Соглашение включает обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемый участок.

2. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

3. По соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд, другой земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену.




Гражданский Кодекс, Статья 280. Права собственника земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд




Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или муниципальных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его назначением. Однако собственник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены земельного участка (#Гражданский Кодекс, Статья 281) затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке в указанный период.




Гражданский Кодекс, Статья 279. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд




1. Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа.

В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

2. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд принимается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Государственные органы, уполномоченные принимать решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, порядок подготовки и принятия этих решений определяются федеральным земельным законодательством.

3. Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника.

4. Решение государственного органа об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием ее даты.

5. Выкуп для государственных или муниципальных нужд части земельного участка допускается не иначе как с согласия собственника.




Гражданский Кодекс, Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок




Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.




Гражданский Кодекс, Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений




Применительно к правилам, предусмотренным #Гражданский Кодекс, Статья ми 274 - 276 настоящего Кодекса, сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком.




Гражданский Кодекс, Статья 276. Прекращение сервитута




1. По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.

2. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.




Гражданский Кодекс, Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок




1. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу.

2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут установлен.




Гражданский Кодекс, Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)




1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута.

4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного пользования.

5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.




Гражданский Кодекс, Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении находящихся на нем зданий или сооружений




При переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания (сооружения) переходят права на земельный участок, определяемые соглашением сторон.

Если иное не предусмотрено договором об отчуждении здания или сооружения, к приобретателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята зданием (сооружением) и необходима для его использования.




Гражданский Кодекс, Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования земельным участком




1. При прекращении права пользования земельным участком, предоставленного собственнику находящегося на этом участке недвижимого имущества (#Гражданский Кодекс, Статья 271), права на недвижимость, оставленную ее собственником на земельном участке, определяются в соответствии с соглашением между собственником участка и собственником соответствующего недвижимого имущества.

2. При отсутствии или недостижении соглашения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, последствия прекращения права пользования земельным участком определяются судом по требованию собственника земельного участка или собственника недвижимости.

Собственник земельного участка вправе требовать по суду, чтобы собственник недвижимости после прекращения права пользования участком освободил его от недвижимости и привел участок в первоначальное состояние.

В случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном участке, запрещен в соответствии с законом и иными правовыми актами (жилые дома, памятники истории и культуры и т.п.) либо не подлежит осуществлению ввиду явного превышения стоимости здания или сооружения по сравнению со стоимостью отведенной под него земли, суд с учетом оснований прекращения права пользования земельным участком и при предъявлении соответствующих требований сторонами может:

признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости, либо

установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок.

3. Правила настоящей статьи не применяются при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд (#Гражданский Кодекс, Статья 283), а также прекращении прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования (#Гражданский Кодекс, Статья 286).




Гражданский Кодекс, Статья 271. Право пользования земельным участком собственником недвижимости




1. Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка.

Если из закона, решения о предоставлении земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или договора не вытекает иное, собственник здания или сооружения имеет право постоянного пользования частью земельного участка (статьи 268 - 270), на котором расположено это недвижимое имущество.

2. При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся перехода права на земельный участок при переходе права на недвижимость, см. также статью 35 Земельного кодекса РФ.



Переход права собственности на земельный участок не является основанием прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим участком.

3. Собственник недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по своему усмотрению, в том числе сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это не противоречит условиям пользования данным участком, установленным законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 270. Распоряжение земельным участком, находящимся в постоянном пользовании




Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, вправе передавать этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование только с согласия собственника участка.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся распоряжения земельным участком, находящимся в постоянном пользовании, см. также Земельный кодекс РФ.






Гражданский Кодекс, Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного пользования




1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование.

2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его собственностью.




Гражданский Кодекс, Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком




1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется гражданам и юридическим лицам на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование.

2. Право постоянного пользования земельным участком может быть также приобретено собственником здания, сооружения и иного недвижимого имущества в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 271 настоящего Кодекса.

3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, см. также Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ.






Гражданский Кодекс, Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении




1. Владелец земельного участка может передавать его другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование.

2. Продажа, залог земельного участка и совершение его владельцем других сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, не допускаются.




Гражданский Кодекс, Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения




1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству.

2. Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.




Гражданский Кодекс, Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения земельным участком




Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.




Гражданский Кодекс, Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков




1. Земельные участки и находящееся на них недвижимое имущество могут предоставляться их собственниками другим лицам в постоянное или срочное пользование, в том числе в аренду.

2. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с собственником.

3. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 263. Застройка земельного участка




1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о назначении земельного участка (пункт 2 статьи 260).

2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке.

Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на принадлежащем ему земельном участке, определяются статьей 222 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок




1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка.

2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собственнику.




Гражданский Кодекс, Статья 261. Земельный участок как объект права собственности




1. Территориальные границы земельного участка определяются в порядке, установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству.

2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем лес и растения.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю




1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (#Гражданский Кодекс, Статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.

2. На основании закона и в установленном им порядке определяются земли сельскохозяйственного и иного назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его назначением.

Сноска исключена. - Федеральный закон от 16.04.2001 N 45-ФЗ.




Гражданский Кодекс, Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства




1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Такое хозяйственное товарищество или кооператив как юридическое лицо обладает правом собственности на имущество, переданное ему в форме вкладов и других взносов членами фермерского хозяйства, а также на имущество, полученное в результате его деятельности и приобретенное по иным основаниям, допускаемым законом.

2. Размер вкладов участников товарищества или членов кооператива, созданного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливается исходя из их долей в праве общей собственности на имущество хозяйства, определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 258 настоящего Кодекса.



Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

(в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства




1. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным #Гражданский Кодекс, Статья ми 252 и 254 настоящего Кодекса.

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным настоящим Кодексом и земельным законодательством.

2. Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество.

3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства




1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное.

2. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.




Гражданский Кодекс, Статья 256. Общая собственность супругов




1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное.

3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.

4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.




Гражданский Кодекс, Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе




Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.




Гражданский Кодекс, Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли




1. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество.

2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными.

3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений участников совместной собственности.




Гражданский Кодекс, Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности




1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом.

2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или другими законами не установлено иное.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов, см. статью 35 Семейного кодекса РФ.






Гражданский Кодекс, Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли




1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.

2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.

3. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.

4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.

Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.

5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.




Гражданский Кодекс, Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору




Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

Момент перехода доли в праве общей собственности по договору, подлежащему государственной регистрации, определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 223 настоящего Кодекса.





По вопросу, касающемуся практики рассмотрения судами споров о выделе доли собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4.




Гражданский Кодекс, Статья 250. Преимущественное право покупки




1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.

Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.

5. Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены.




Гражданский Кодекс, Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности




Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.




Гражданский Кодекс, Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности




Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.




Гражданский Кодекс, Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности




1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

2. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.




Гражданский Кодекс, Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности




1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса.





Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 определены условия пользования собственниками (сособственниками) домом, находящимся в долевой собственности.




Гражданский Кодекс, Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности




1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.

2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.

3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.




Гражданский Кодекс, Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности




1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

2. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 243. Конфискация






КонсультантПлюс: примечание.

Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ конфискация имущества как вид наказания исключена из Уголовного кодекса РФ.



1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).



По вопросу о применении пункта 2 статьи 243 см. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000.



2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке. Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.



Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ




Гражданский Кодекс, Статья 242. Реквизиция




1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция).

2. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде.

3. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества.




Гражданский Кодекс, Статья 241. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними




В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.




Гражданский Кодекс, Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей




В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.

При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов.




Гражданский Кодекс, Статья 239. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится




1. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном соответственно #Гражданский Кодекс, Статья ми 279 - 282 и 284 - 286 настоящего Кодекса.

Требование об изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению, если государственный орган или орган местного самоуправления, обратившийся с этим требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое имущество.

2. Правила настоящей статьи соответственно применяются при прекращении права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных отводов, участков акватории и других участков, на которых находится имущество.




Гражданский Кодекс, Статья 238. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать




1. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.

2. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.

3. Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.




Гражданский Кодекс, Статья 237. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника




1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.

2. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.




Гражданский Кодекс, Статья 236. Отказ от права собственности




Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.




Гражданский Кодекс, Статья 235. Основания прекращения права собственности




1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (#Гражданский Кодекс, Статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (#Гражданский Кодекс, Статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (#Гражданский Кодекс, Статья 239);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);

5) реквизиция (#Гражданский Кодекс, Статья 242);

6) конфискация (#Гражданский Кодекс, Статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, #Гражданский Кодекс, Статья ми 282, 285, 293 настоящего Кодекса.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 234. Приобретательная давность




1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

2. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания.

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со #Гражданский Кодекс, Статья ми 301 и 305 настоящего Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.



Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ




Гражданский Кодекс, Статья 233. Клад




1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был обнаружен клад.

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное.

При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не выплачиваются и полностью поступает собственнику.

3. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, направленных на обнаружение клада.




Гражданский Кодекс, Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и вознаграждение за них




В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют право на возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.

Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение в соответствии с пунктом 2 статьи 229 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных




1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них.

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления.

2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения - судом.




Гражданский Кодекс, Статья 230. Безнадзорные животные




1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в милицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника.

2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляют милиция или орган местного самоуправления.

3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости.




Гражданский Кодекс, Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение нашедшему вещь




1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, вправе получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную собственность - от соответствующего органа местного самоуправления возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь.

2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом.

Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить.




Гражданский Кодекс, Статья 228. Приобретение права собственности на находку




1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в милицию или в орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в милицию или в орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее.

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность.




Гражданский Кодекс, Статья 227. Находка




1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в орган местного самоуправления.

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение.

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.




Гражданский Кодекс, Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался




1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.




Гражданский Кодекс, Статья 225. Бесхозяйные вещи




1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался.

2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался (#Гражданский Кодекс, Статья 226), о находке (статьи 227 и 228), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе (#Гражданский Кодекс, Статья 233), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу приобретательной давности.

3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.




Гражданский Кодекс, Статья 224. Передача вещи




1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента.

3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.




Гражданский Кодекс, Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору




1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2004 N 217-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 222. Самовольная постройка




1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Абзац утратил силу с 1 сентября 2006 года. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ.

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ)

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 93-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 221. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей




В случаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем в лесах, водных объектах или на другой территории допускается сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных, право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 220. Переработка




1. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов.

Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя.

2. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения права собственности на новую вещь этим лицом последнее обязано возместить собственнику материалов их стоимость.

3. Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причиненных ему убытков.




Гражданский Кодекс, Статья 219. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество




Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.




Гражданский Кодекс, Статья 218. Основания приобретения права собственности




1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего Кодекса.

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом.

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.




Гражданский Кодекс, Статья 217. Приватизация государственного и муниципального имущества




Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества.

При приватизации государственного и муниципального имущества предусмотренные настоящим Кодексом положения, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.



КонсультантПлюс: примечание.

О приватизации государственного и муниципального имущества см. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ.





Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ




Гражданский Кодекс, Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками




1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:

право пожизненного наследуемого владения земельным участком (#Гражданский Кодекс, Статья 265);

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (#Гражданский Кодекс, Статья 268);

сервитуты (статьи 274, 277);

право хозяйственного ведения имуществом (#Гражданский Кодекс, Статья 294) и право оперативного управления имуществом (#Гражданский Кодекс, Статья 296).

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества.

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество.

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 215. Право муниципальной собственности




1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.




Гражданский Кодекс, Статья 214. Право государственной собственности




1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.

5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.




Гражданский Кодекс, Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц




1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса.

3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.

4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах.




Гражданский Кодекс, Статья 212. Субъекты права собственности




1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом.

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности.

4. Права всех собственников защищаются равным образом.




Гражданский Кодекс, Статья 211. Риск случайной гибели имущества




Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 210. Бремя содержания имущества




Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 209. Содержание права собственности






Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о признании несоответствующими Конституции РФ положений пункта 1 и 2 статьи 209 см. Определение Конституционного суда РФ от 13.11.2001 N 254-О.





1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (#Гражданский Кодекс, Статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.





Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о признании несоответствующими Конституции РФ положений статьи 210 см. Определение Конституционного суда РФ от 13.11.2001 N 254-О.




Гражданский Кодекс, Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется




Исковая давность не распространяется на:

требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;

требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (#Гражданский Кодекс, Статья 304);

другие требования в случаях, установленных законом.



Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА





О некоторых вопросов практики разрешения споров, связанных с защитой прав собственности и других вещных прав, см. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8.



Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Гражданский Кодекс, Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным требованиям




С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).




Гражданский Кодекс, Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности




Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности.




Гражданский Кодекс, Статья 205. Восстановление срока исковой давности




В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.




Гражданский Кодекс, Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения




Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.




Гражданский Кодекс, Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности




Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.




Гражданский Кодекс, Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности




1. Течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности.




Гражданский Кодекс, Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве




Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.




Гражданский Кодекс, Статья 200. Начало течения срока исковой давности




1. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

3. По регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.




Гражданский Кодекс, Статья 199. Применение исковой давности




1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.




Гражданский Кодекс, Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности




Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.




Гражданский Кодекс, Статья 197. Специальные сроки исковой давности




1. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

2. Правила статей 195, 198 - 207 настоящего Кодекса распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 196. Общий срок исковой давности




Общий срок исковой давности устанавливается в три года.




Гражданский Кодекс, Статья 195. Понятие исковой давности




Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.




Гражданский Кодекс, Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока




1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.



Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ





По вопросу, касающемуся применения норм ГК РФ об исковой давности, см. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18.




Гражданский Кодекс, Статья 193. Окончание срока в нерабочий день




Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.




Гражданский Кодекс, Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени




1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.

2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.




Гражданский Кодекс, Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени




Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.




Гражданский Кодекс, Статья 190. Определение срока




Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.




Гражданский Кодекс, Статья 189. Последствия прекращения доверенности




1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 6 пункта 1 статьи 188 настоящего Кодекса.

2. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось.

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.



Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ



Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ




Гражданский Кодекс, Статья 188. Прекращение доверенности




1. Действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

3) отказа лица, которому выдана доверенность;

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, - отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.




Гражданский Кодекс, Статья 187. Передоверие




1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 настоящего Кодекса.

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.




Гражданский Кодекс, Статья 186. Срок доверенности




1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.




Гражданский Кодекс, Статья 185. Доверенность




1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

4. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.

(абзац введен Федеральным законом от 12.08.1996 N 111-ФЗ)

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.




Гражданский Кодекс, Статья 184. Коммерческое представительство




1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.

2. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон и в других случаях, предусмотренных законом. При этом коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

3. Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности.

Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.

4. Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом




1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.




Гражданский Кодекс, Статья 182. Представительство




1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок.

3. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

4. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.





По вопросу, касающемуся применения статьи 183, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 N 57.




Гражданский Кодекс, Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам




(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 109-ФЗ)





Трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки применяется также к требованиям, ранее установленный Гражданским кодексом РФ срок предъявления которых не истек до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 N 109-ФЗ (Федеральный закон от 21.07.2005 N 109-ФЗ).



1. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.

2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.



Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ




Гражданский Кодекс, Статья 180. Последствия недействительности части сделки




Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.





Об отказе в принятии к рассмотрению заявления о проверке конституционности статьи 181 см. определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 440-О.



По вопросу о применения статьи 181 см. Постановление Пленума Верховного Суда от 12.11.2001 N 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18.




Гражданский Кодекс, Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств




1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, то потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.




Гражданский Кодекс, Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения




1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 167 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.




Гражданский Кодекс, Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими




1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности




1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом недействительной по иску попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 175. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет




1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными.




Гражданский Кодекс, Статья 174. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки




Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.




Гражданский Кодекс, Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности




Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.





По вопросу, касающемуся применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок, см. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.05.1998 N 9.




Гражданский Кодекс, Статья 172. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет




1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним). К такой сделке применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего.

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным




1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.




Гражданский Кодекс, Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 1 статьи 170 см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 463-О.



1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.




Гражданский Кодекс, Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности




Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.




Гражданский Кодекс, Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам




Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ статьи 169 см. Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 N 226-О.




Гражданский Кодекс, Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки






Об отказе в принятии к рассмотрению заявления о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 167 см. определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 440-О.



О применении положений пунктов 1 и 2 статьи 167 см. Определения Конституционного суда РФ от 20.02.2002 N 48-О, от 25.03.2004 N 98-О.



Признаны не противоречащими Конституции РФ содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 167 общие положения о последствиях недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке, поскольку данные положения - по их конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со статьей 302 - не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если это непосредственно не оговорено законом (Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П).



1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности пункта 2 статьи 167 см. определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 23-О.



2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.





Об отказе в принятии к рассмотрению заявления о проверке конституционности статьи 168 см. определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 440-О.




Гражданский Кодекс, Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки






Об отказе в принятии к рассмотрению заявления о проверке конституционности пункта 1 статьи 166 см. определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 440-О.



1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.




Гражданский Кодекс, Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений пункта 1 статьи 165 см. Определения Конституционного суда РФ от 05.07.2001 N 132-О, от 05.07.2001.



1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.



§ 2. Недействительность сделок




Гражданский Кодекс, Статья 164. Государственная регистрация сделок




1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.




Гражданский Кодекс, Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки




1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 160 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.




Гражданский Кодекс, Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки




1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.




Гражданский Кодекс, Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме




1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.




Гражданский Кодекс, Статья 160. Письменная форма сделки




1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.




Гражданский Кодекс, Статья 159. Устные сделки




1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.




Гражданский Кодекс, Статья 158. Форма сделок




1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, Статья 157. Сделки, совершенные под условием




1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.




Гражданский Кодекс, Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок




К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.




Гражданский Кодекс, Статья 155. Обязанности по односторонней сделке




Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.




Гражданский Кодекс, Статья 154. Договоры и односторонние сделки




1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).




Гражданский Кодекс, Статья 153. Понятие сделки




Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.




Гражданский Кодекс, Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации




1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.

3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.

4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 7 статьи 152 см. определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 508-О.



7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.



Подраздел 4. СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО



Глава 9. СДЕЛКИ



§ 1. Понятие, виды и форма сделок




Гражданский Кодекс, Статья 151. Компенсация морального вреда




Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ статьи 152 см. определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2003 N 157-О.



По вопросу, касающемуся рассмотрения судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц, см. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10, от 24.02.2005 N 3.




Гражданский Кодекс, Статья 150. Нематериальные блага




1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (#Гражданский Кодекс, Статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.





По вопросу, касающемуся применения законодательства о компенсации морального вреда, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10.




Гражданский Кодекс, Статья 149. Бездокументарные ценные бумаги




1. В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.). К такой форме фиксации прав применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, обязано по требованию обладателя права выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве.

Права, удостоверяемые путем указанной фиксации, порядок официальной фиксации прав и правообладателей, порядок документального подтверждения записей и порядок совершения операций с бездокументарными ценными бумагами определяются законом или в установленном им порядке.

2. Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться только при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав. Передача, предоставление и ограничение прав должны официально фиксироваться этим лицом, которое несет ответственность за сохранность официальных записей, обеспечение их конфиденциальности, представление правильных данных о таких записях, совершение официальных записей о проведенных операциях.



Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА




Гражданский Кодекс, Статья 148. Восстановление ценной бумаги




Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам производится судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.




Гражданский Кодекс, Статья 147. Исполнение по ценной бумаге




1. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требования законного владельца ценной бумаги об исполнении удостоверенного ею обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся до него по ценной бумаге они приобретают право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге.

2. Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается.

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков.




Гражданский Кодекс, Статья 146. Передача прав по ценной бумаге




1. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.

2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). В соответствии со статьей 390 настоящего Кодекса лицо, передающее право по ценной бумаге, несет ответственность за недействительность соответствующего требования, но не за его неисполнение.

3. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант несет ответственность не только за существование права, но и за его осуществление.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого должно быть произведено исполнение).

Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.




Гражданский Кодекс, Статья 145. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой




1. Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать:

1) предъявителю ценной бумаги (ценная бумага на предъявителя);

2) названному в ценной бумаге лицу (именная ценная бумага);

3) названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права или назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (ордерная ценная бумага).

2. Законом может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг определенного вида в качестве именных, либо в качестве ордерных, либо в качестве бумаг на предъявителя.




Гражданский Кодекс, Статья 144. Требования к ценной бумаге




1. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие необходимые требования определяются законом или в установленном им порядке.

2. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность.




Гражданский Кодекс, Статья 143. Виды ценных бумаг




К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.




Гражданский Кодекс, Статья 142. Ценная бумага




1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

2. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном).





КонсультантПлюс: примечание.

О ценных бумагах см. Федеральные законы от 22.04.1996 N 39-ФЗ, от 29.07.1996 N 136-ФЗ, от 11.11.2003 N 152-ФЗ.




Гражданский Кодекс, Статья 141. Валютные ценности




Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними определяются законом о валютном регулировании и валютном контроле.

Право собственности на валютные ценности защищается в Российской Федерации на общих основаниях.



Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ





По вопросу, касающемуся практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 33, Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000.




Гражданский Кодекс, Статья 140. Деньги (валюта)




1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской Федерации определяются законом или в установленном им порядке.




Гражданский Кодекс, Статья 139. Служебная и коммерческая тайна




1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

2. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными настоящим Кодексом и другими законами.

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.





По вопросу о применении статьи 140 арбитражными судами см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70.




Гражданский Кодекс, Статья 138. Интеллектуальная собственность




В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.




Гражданский Кодекс, Статья 137. Животные




К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.




Гражданский Кодекс, Статья 136. Плоды, продукция и доходы




Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.




Гражданский Кодекс, Статья 135. Главная вещь и принадлежность




Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 134. Сложные вещи




Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).

Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, Статья 133. Неделимые вещи




Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.

Особенности выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяются правилами статей 252, 258 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 132. Предприятие




1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, Статья 131. Государственная регистрация недвижимости




1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут осуществляться специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений пункта 3 статьи 131 см. Определение Конституционного суда РФ от 21.06.2000.



3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе, представленном для регистрации.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу.

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть обжалованы в суд.

6. Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.




Гражданский Кодекс, Статья 130. Недвижимые и движимые вещи




1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ)



КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минтранса РФ от 26.09.2001 N 144 утверждены Правила государственной регистрации судов.



КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минтранса РФ от 21.07.2006 N 87 утверждены Правила регистрации судов и прав на них в морских торговых портах.



К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.




Гражданский Кодекс, Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав




1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.



КонсультантПлюс: примечание.

Указом Президента РФ от 22.02.1992 N 179 утвержден Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена.



3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.




Гражданский Кодекс, Статья 128. Виды объектов гражданских прав




К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.




Гражданский Кодекс, Статья 127. Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств




Особенности ответственности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности.



Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ



Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Гражданский Кодекс, Статья 126. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования




1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных законом.

2. Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, не отвечают по их обязательствам.

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом.

4. Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации.

6. Правила пунктов 2 - 5 настоящей статьи не распространяются на случаи, когда Российская Федерация приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта Российской Федерации, муниципального образования или юридического лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам Российской Федерации.




Гражданский Кодекс, Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством




1. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

2. От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане.




Гражданский Кодекс, Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования - субъекты гражданского права




1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами.



КонсультантПлюс: примечание.

О отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 2 статьи 124 см. определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 N 297-О.



2. К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящей статьи, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.




Гражданский Кодекс, Статья 123. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов




1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся участников в случаях и в порядке, установленных учредительными документами ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза).

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый участник. Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.



Глава 5. УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ




Гражданский Кодекс, Статья 122. Учредительные документы ассоциаций и союзов




1. Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.

2. Учредительные документы ассоциации (союза) должны содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о составе и компетенции органов управления ассоциацией (союзом) и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов членов ассоциации (союза), и о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации (союза).




Гражданский Кодекс, Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)




1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, либо может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций.

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией.

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации.

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация" или "союз".




Гражданский Кодекс, Статья 120. Учреждения




1. Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.

Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса.



По вопросу, касающемуся обращения взыскания на имущество учреждения, см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1999 N 45.



2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

3. Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, Статья 119. Изменение устава и ликвидация фонда




1. Устав фонда может быть изменен органами фонда, если уставом предусмотрена возможность его изменения в таком порядке.

Если сохранение устава в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава в нем не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован:

1) если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены;

3) в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных уставом;

4) в других случаях, предусмотренных законом.

3. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда.




Гражданский Кодекс, Статья 118. Фонды




1. Фондом для целей настоящего Кодекса признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

3. Порядок управления фондом и порядок формирования его органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями.

4. Устав фонда помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать: наименование фонда, включающее слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.




Гражданский Кодекс, Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)




1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации являются некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.

3. Особенности правового положения общественных и религиозных организаций как участников отношений, регулируемых настоящим Кодексом, определяются законом.




Гражданский Кодекс, Статья 116. Потребительский кооператив




1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

2. Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

3. Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель его деятельности, а также или слово "кооператив", или слова "потребительский союз" либо "потребительское общество".

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

5. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами.

6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о потребительских кооперативах.




Гражданский Кодекс, Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления




(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)



1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или муниципального имущества может быть создано унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное предприятие).

2. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

3. Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, должно содержать указание на то, что такое предприятие является казенным.

4. Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со #Гражданский Кодекс, Статья ми 296 и 297 настоящего Кодекса и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

5. Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.

6. Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.



§ 5. Некоммерческие организации




Гражданский Кодекс, Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения




1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

2. Учредительным документом предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным органом или органом местного самоуправления.

3. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

4. Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)

5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного фонда, орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше размера, определенного законом, предприятие может быть ликвидировано по решению суда.

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения убытков.

7. Исключен. - Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ.

7. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса. Это правило также применяется к ответственности предприятия, учредившего дочернее предприятие, по обязательствам последнего.




Гражданский Кодекс, Статья 113. Унитарное предприятие




1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.



КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Минэкономразвития РФ от 25.08.2005 N 205 утвержден Примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.



Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением казенных предприятий.

(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

2. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника его имущества.

4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.




Гражданский Кодекс, Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов




1. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.



§ 4. Государственные и муниципальные унитарные

предприятия




Гражданский Кодекс, Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая




1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива.

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его членством в аналогичном кооперативе.

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая (его части).

4. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива.

5. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по собственным долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотренном законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива.




Гражданский Кодекс, Статья 110. Управление в производственном кооперативе




1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов.

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива.

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления либо председателем кооператива.

2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия ими решений определяются законом и уставом кооператива.

3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся:

1) изменение устава кооператива;

2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его наблюдательному совету;

3) прием и исключение членов кооператива;

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и распределение его прибыли и убытков;

5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива.

Законом о производственных кооперативах и уставом кооператива к исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы ими на решение исполнительных органов кооператива.

4. Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием.




Гражданский Кодекс, Статья 109. Имущество производственного кооператива




1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с момента регистрации.

3. Кооператив не вправе выпускать акции.

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива.

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов.




Гражданский Кодекс, Статья 108. Образование производственных кооперативов




1. Учредительным документом производственного кооператива является его устав, утверждаемый общим собранием его членов.

2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о характере и порядке трудового участия его членов в деятельности кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по личному трудовому участию; о порядке распределения прибыли и убытков кооператива; о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива; о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов.

3. Число членов кооператива не должно быть менее пяти.




Гражданский Кодекс, Статья 107. Понятие производственного кооператива




1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или "артель".

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производственных кооперативах.




Гражданский Кодекс, Статья 106. Зависимое хозяйственное общество




1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

2. Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.



§ 3. Производственные кооперативы




Гражданский Кодекс, Статья 105. Дочернее хозяйственное общество




1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.




Гражданский Кодекс, Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества




1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также в некоммерческую организацию в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 08.07.1999 N 138-ФЗ)



7. Дочерние и зависимые общества




Гражданский Кодекс, Статья 103. Управление в акционерном обществе




1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков;

5) решение о реорганизации или ликвидации общества.

Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет).

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества в соответствии с законом об акционерных обществах должна быть определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления обществом, определенную законом или уставом общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом об акционерных обществах и уставом общества.

5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Кодексом или законом об акционерных обществах публиковать для всеобщего сведения документы, указанные в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного общества определяется законом и уставом общества.




Гражданский Кодекс, Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акционерного общества




1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала акционерного общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования акционерного общества и при условии надлежащего утверждения годовых балансов общества за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных законами о ценных бумагах.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 138-ФЗ)

3. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.




Гражданский Кодекс, Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества




1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. При этом кредиторы общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 138-ФЗ)

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем покупки и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена в уставе общества.




Гражданский Кодекс, Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества




1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

3. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, уставом общества может быть установлено преимущественное право акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций.




Гражданский Кодекс, Статья 99. Уставный капитал акционерного общества




1. Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законом об акционерных обществах.

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.



Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П положение пункта 4 статьи 99 во взаимосвязи с положениями пунктов 5 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, на основании которого акционерное общество подлежит ликвидации по решению суда, если стоимость его чистых активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, признано не противоречащим Конституции РФ.



4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала (пункт 1 настоящей статьи), общество подлежит ликвидации.

5. Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.




Гражданский Кодекс, Статья 98. Образование акционерного общества




1. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме.

2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

3. Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями.

Устав акционерного общества помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать условия о категориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; о размере уставного капитала общества; о правах акционеров; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. В уставе акционерного общества должны также содержаться иные сведения, предусмотренные законом об акционерных обществах.

4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного общества, в том числе компетенция учредительного собрания, определяется законом об акционерных обществах.

5. Особенности создания акционерных обществ при приватизации государственных и муниципальных предприятий определяются законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.




Гражданский Кодекс, Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества




1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, установленного законом об акционерных обществах, в противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела.

В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, закрытое акционерное общество может быть обязано публиковать для всеобщего сведения документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, Статья 96. Основные положения об акционерном обществе




1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным.

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 138-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной ответственностью




1. Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества.

2. Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с дополнительной ответственностью".

3. К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей.



6. Акционерное общество




Гражданский Кодекс, Статья 94. Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества




Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества.



5. Общество с дополнительной ответственностью




Гражданский Кодекс, Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу




1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества.

2. Отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. В случае, если участники общества не воспользуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения либо в иной срок, предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, доля участника может быть отчуждена третьему лицу.

3. Если в соответствии с уставом общества с ограниченной ответственностью отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие участники общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

5. В случае приобретения доли участника (ее части) самим обществом с ограниченной ответственностью оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества, либо уменьшить свой уставный капитал в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 настоящего Кодекса.

6. Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества.




Гражданский Кодекс, Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью




1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.




Гражданский Кодекс, Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью




1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:

1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков;

4) решение о реорганизации или ликвидации общества;

5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Законом об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества определяется законом и уставом общества.

5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью.




Гражданский Кодекс, Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью




1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью.

2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета требований к обществу, за исключением случаев, предусмотренных законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.07.1999 N 138-ФЗ)

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью должен быть на момент регистрации общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 138-ФЗ)

6. Увеличение уставного капитала общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.




Гражданский Кодекс, Статья 89. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью




1. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав.

2. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью должны содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью.




Гражданский Кодекс, Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью




1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, установленного законом об обществах с ограниченной ответственностью. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела.

2. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.




Гражданский Кодекс, Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью




1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

(абзац введен Федеральным законом от 08.07.1999 N 138-ФЗ)




Гражданский Кодекс, Статья 86. Ликвидация товарищества на вере




1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество.

Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвидации полного товарищества (#Гражданский Кодекс, Статья 81). Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.

2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.

Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков.



4. Общество с ограниченной ответственностью




Гражданский Кодекс, Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере




1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товариществом.

2. Вкладчик товарищества на вере имеет право:

1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором;

2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;

3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором;

4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и порядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 93 настоящего Кодекса. Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе.

Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные права вкладчика.




Гражданский Кодекс, Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел




1. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими по правилам настоящего Кодекса о полном товариществе.

2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества.




Гражданский Кодекс, Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере




1. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.

2. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.




Гражданский Кодекс, Статья 82. Основные положения о товариществе на вере




1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются правилами настоящего Кодекса об участниках полного товарищества.

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере.

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного товарищества.

4. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество", либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов "и компания" и слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарищество".

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем.

5. К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса о полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит правилам настоящего Кодекса о товариществе на вере.




Гражданский Кодекс, Статья 81. Ликвидация полного товарищества




Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в статье 61 настоящего Кодекса, а также в случае, когда в товариществе остается единственный участник. Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Полное товарищество ликвидируется также в случаях, указанных в пункте 1 статьи 76 настоящего Кодекса, если учредительным договором товарищества или соглашением остающихся участников не предусмотрено, что товарищество продолжит свою деятельность.



3. Товарищество на вере




Гражданский Кодекс, Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества




Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества по собственным долгам участника допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия долгов. Кредиторы такого участника вправе потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества, соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения взыскания на это имущество. Подлежащая выделу часть имущества товарищества или его стоимость определяется по балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования о выделе.

Обращение взыскания на имущество, соответствующее доле участника в складочном капитале полного товарищества, прекращает его участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 75 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного товарищества




Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику товарищества либо третьему лицу.

При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят полностью или в соответствующей части права, принадлежавшие участнику, передавшему долю (часть доли). Лицо, которому передана доля (часть доли), несет ответственность по обязательствам товарищества в порядке, установленном абзацем первым пункта 2 статьи 75 настоящего Кодекса.

Передача всей доли иному лицу участником товарищества прекращает его участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества




1. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По соглашению выбывающего участника с остающимися участниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выбывающему участнику часть имущества товарищества или ее стоимость определяется по балансу, составляемому, за исключением случая, предусмотренного в статье 80 настоящего Кодекса, на момент его выбытия.

2. В случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников.

Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в полном товариществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в товарищество с согласия других его участников, если иное не предусмотрено учредительным договором товарищества.

Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, производятся в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Наследник (правопреемник) участника полного товарищества несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым в соответствии с пунктом 2 статьи 75 настоящего Кодекса отвечал бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества.

3. Если один из участников выбыл из товарищества, доли оставшихся участников в складочном капитале товарищества соответственно увеличиваются, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников.




Гражданский Кодекс, Статья 77. Выход участника из полного товарищества




1. Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе.

Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания срока, должен быть заявлен участником не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в полном товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается лишь по уважительной причине.

2. Соглашение между участниками товарищества об отказе от права выйти из товарищества ничтожно.




Гражданский Кодекс, Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества




1. В случаях выхода или смерти кого-либо из участников полного товарищества, признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо обращения кредитором одного из участников взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в складочном капитале, товарищество может продолжить свою деятельность, если это предусмотрено учредительным договором товарищества или соглашением остающихся участников.

2. Участники полного товарищества вправе требовать в судебном порядке исключения кого-либо из участников из товарищества по единогласному решению остающихся участников и при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения этим участником своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел.




Гражданский Кодекс, Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его обязательствам




1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.

2. Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество.

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества.

3. Соглашение участников товарищества об ограничении или устранении ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно.




Гражданский Кодекс, Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества




1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибыли или в убытках.

2. Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала.




Гражданский Кодекс, Статья 73. Обязанности участника полного товарищества




1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его деятельности в соответствии с условиями учредительного договора.

2. Участник полного товарищества обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником в сроки, установленные учредительным договором. При невыполнении указанной обязанности участник обязан уплатить товариществу десять процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить причиненные убытки, если иные последствия не установлены учредительным договором.

3. Участник полного товарищества не вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества.

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды.




Гражданский Кодекс, Статья 72. Ведение дел полного товарищества




1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам.

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества.

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества.

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участника товарищества права действовать от имени товарищества.

2. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел. На основании судебного решения в учредительный договор товарищества вносятся необходимые изменения.




Гражданский Кодекс, Статья 71. Управление в полном товариществе




1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников.

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников.

3. Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен ли он вести дела товарищества, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению участников товарищества, ничтожны.




Гражданский Кодекс, Статья 70. Учредительный договор полного товарищества




1. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.

2. Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.




Гражданский Кодекс, Статья 69. Основные положения о полном товариществе




1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.

3. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех его участников и слова "полное товарищество", либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов "и компания" и слова "полное товарищество".




Гражданский Кодекс, Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ




1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. Правила, изложенные в настоящем пункте, соответственно применяются при преобразовании товарищества в производственный кооператив.



2. Полное товарищество




Гражданский Кодекс, Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества




1. Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:

участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса и законом об акционерных обществах;

получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах, учредительными документами товарищества или общества.

2. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:

вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества.

Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами.




Гражданский Кодекс, Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах




1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ.

5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.




Гражданский Кодекс, Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица




1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом).

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию.

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 N 6-ФЗ.

3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)



§ 2. Хозяйственные товарищества и общества



1. Общие положения




Гражданский Кодекс, Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов




1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 N 6-ФЗ.

При ликвидации банков, привлекающих средства физических лиц, в первую очередь удовлетворяются также требования физических лиц, являющихся кредиторами банков по заключенным с ними договорам банковского вклада и (или) договорам банковского счета (за исключением требований физических лиц по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и по уплате сумм финансовых санкций и требований физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или требований адвокатов, нотариусов, если такие счета открыты для осуществления предусмотренной законом предпринимательской или профессиональной деятельности указанных лиц), требования организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц в банках и Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам физических лиц в банках в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяются в составе требований кредиторов четвертой очереди.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица.

5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.




Гражданский Кодекс, Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица




1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у ликвидируемого учреждения - денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения.

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица.

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 62. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации юридического лица




1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.




Гражданский Кодекс, Статья 61. Ликвидация юридического лица




1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П положение пункта 2 статьи 61, согласно которому юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда, если данное юридическое лицо осуществляет деятельность с неоднократными нарушениями закона, признано не противоречащим Конституции РФ.



По вопросу о применении пункта 2 статьи 61 см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.1997 N 23.



2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ)



Положение пункта 3 статьи 61 во взаимосвязи с положениями подпункта 16 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ и пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, предусматривающее право налоговых органов предъявлять в суд по основаниям, указанным в законе, требования о ликвидации акционерных обществ, признано не противоречащим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П.



3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.



По вопросу, касающемуся применения пункта 4 статьи 61, см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.1997 N 23.



4. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии со статьей 65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 настоящего Кодекса.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 N 6-ФЗ.




Гражданский Кодекс, Статья 60. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации




1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.

2. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.

3. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.





О некоторых вопросах применения статьи 61 см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84.




Гражданский Кодекс, Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс




1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Непредставление вместе с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц




1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.




Гражданский Кодекс, Статья 57. Реорганизация юридического лица




1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.




Гражданский Кодекс, Статья 56. Ответственность юридического лица




1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреждение отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5 статьи 113, #Гражданский Кодекс, Статья ми 115 и 120 настоящего Кодекса.

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом либо учредительными документами юридического лица.

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.




Гражданский Кодекс, Статья 55. Представительства и филиалы




1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.




Гражданский Кодекс, Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица




1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.

(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)

3. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Порядок регистрации и использования фирменных наименований определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, Статья 53. Органы юридического лица




1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.

2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.




Гражданский Кодекс, Статья 52. Учредительные документы юридического лица




1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Кодексом одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.

2. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридического лица. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным.

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.

3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.




Гражданский Кодекс, Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц




(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)



1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается только в случаях, установленных законом.

Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.

2. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации




1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.




Гражданский Кодекс, Статья 49. Правоспособность юридического лица




1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано юридическим лицом в суд.

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 83-ФЗ)

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, Статья 48. Понятие юридического лица




1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.

(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ)

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).




Гражданский Кодекс, Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния




1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:

1) рождение;

2) заключение брака;

3) расторжение брака;

4) усыновление (удочерение);

5) установление отцовства;

6) перемена имени;

7) смерть гражданина.

2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей.

3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами.

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается судом.

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда.

4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых книг и свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг определяются законом об актах гражданского состояния.



Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА



§ 1. Основные положения




Гражданский Кодекс, Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим




1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.




Гражданский Кодекс, Статья 45. Объявление гражданина умершим




1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.




Гражданский Кодекс, Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим




В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.




Гражданский Кодекс, Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим




1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего.

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей статьей, определяются законом.




Гражданский Кодекс, Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим




Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.




Гражданский Кодекс, Статья 41. Патронаж над дееспособными гражданами




1. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.

2. Попечитель (помощник) совершеннолетнего дееспособного гражданина может быть назначен органом опеки и попечительства только с согласия такого гражданина.

3. Распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетнему дееспособному подопечному, осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Совершение бытовых и иных сделок, направленных на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, осуществляется его попечителем (помощником) с согласия подопечного.

4. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается по требованию гражданина, находящегося под патронажем.

Попечитель (помощник) гражданина, находящегося под патронажем, освобождается от выполнения лежащих на нем обязанностей в случаях, предусмотренных статьей 39 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 40. Прекращение опеки и попечительства




1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и #Гражданский Кодекс, Статья 27).




Гражданский Кодекс, Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей




1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления.

При помещении подопечного в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного.

2. При наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т.п.) опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения им своих обязанностей по его просьбе.

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности.




Гражданский Кодекс, Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного




1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим органом, договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление.

При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом подопечного на управляющего распространяется действие правил, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора о доверительном управлении имуществом, а также в случаях прекращения опеки и попечительства.




Гражданский Кодекс, Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного




1. Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода.

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Порядок управления имуществом подопечного определяется законом.

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.




Гражданский Кодекс, Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей




1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, предусмотренных законом.

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства.

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.

4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности.

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства.




Гражданский Кодекс, Статья 35. Опекуны и попечители




1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суде заинтересованными лицами.

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав.

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.

4. Опекунами и попечителями граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся или помещенных в соответствующие воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие аналогичные учреждения, являются эти учреждения.




Гражданский Кодекс, Статья 34. Органы опеки и попечительства






Об отказе в удовлетворении запроса о проверке конституционности пункта 1 статьи 34 см. определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 N 52-О.



1. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления.

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или попечительства.

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.




Гражданский Кодекс, Статья 33. Попечительство




1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.

Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.




Гражданский Кодекс, Статья 32. Опека




1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.




Гражданский Кодекс, Статья 31. Опека и попечительство




1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о браке и семье.

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.




Гражданский Кодекс, Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина




1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство.




Гражданский Кодекс, Статья 29. Признание гражданина недееспособным




1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека.





По вопросу, касающемуся практики рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 N 4.




Гражданский Кодекс, Статья 28. Дееспособность малолетних




1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ абзаца второго пункта 1 статьи 28 см. Определение Конституционного суда РФ от 06.03.2003 N 119-О.



К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.




Гражданский Кодекс, Статья 27. Эмансипация




1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.




Гражданский Кодекс, Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет




1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 25. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя




1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.

3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)

4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом, несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные требования личного характера.

5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).




Гражданский Кодекс, Статья 24. Имущественная ответственность гражданина




Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством.




Гражданский Кодекс, Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина




1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (#Гражданский Кодекс, Статья 257), признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.




Гражданский Кодекс, Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности гражданина




1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение.

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.




Гражданский Кодекс, Статья 21. Дееспособность гражданина




1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.




Гражданский Кодекс, Статья 20. Место жительства гражданина




1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.




Гражданский Кодекс, Статья 19. Имя гражданина




1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем.

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени.

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния.

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.

5. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с настоящим Кодексом.

При искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные статьей 152 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 18. Содержание правоспособности граждан




Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.




Гражданский Кодекс, Статья 17. Правоспособность гражданина




1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.




Гражданский Кодекс, Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления




Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.



Подраздел 2. ЛИЦА



Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)




Гражданский Кодекс, Статья 15. Возмещение убытков




1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров, см. приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 N С-12/НА-225.







О признании не подлежащей дальнейшему рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений статьи 16 см. Определение Конституционного суда РФ от 20.02.2002 N 22-О.




Гражданский Кодекс, Статья 14. Самозащита гражданских прав




Допускается самозащита гражданских прав.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.





О признании не подлежащей дальнейшему рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений статьи 15 см. Определение Конституционного суда РФ от 20.02.2002 N 22-О.




Гражданский Кодекс, Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления




Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 12. Способы защиты гражданских прав




Защита гражданских прав осуществляется путем:

признания права;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

самозащиты права;

присуждения к исполнению обязанности в натуре;

возмещения убытков;

взыскания неустойки;

компенсации морального вреда;

прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

иными способами, предусмотренными законом.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании несоответствующей Конституции РФ статьи 13 см. определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 N 333-О.




Гражданский Кодекс, Статья 11. Судебная защита гражданских прав




1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд).

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.




Гражданский Кодекс, Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав




1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.




Гражданский Кодекс, Статья 9. Осуществление гражданских прав




1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.




Гражданский Кодекс, Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей




1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.




Гражданский Кодекс, Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права




1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.



Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ




Гражданский Кодекс, Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии




1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости.




Гражданский Кодекс, Статья 5. Обычаи делового оборота




1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.




Гражданский Кодекс, Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени




1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права




1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации.

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам.

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон.

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами настоящей главы.

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством




1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (#Гражданский Кодекс, Статья 124).

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 3 статьи 2 см. Определения Конституционного суда РФ от 21.12.1998 N 190-О, от 19.04.2001 N 99-О, от 07.02.2002 N 30-О.



3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.




Гражданский Кодекс, Статья 1. Основные начала гражданского законодательства




1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.




Гражданский Кодекс, статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату




Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.


Гражданский Кодекс, статья 1108. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату




При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (#Гражданский Кодекс, статья 1104) или возмещении его стоимости (#Гражданский Кодекс, статья 1105) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (#Гражданский Кодекс, статья 1106) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.




Гражданский Кодекс, статья 1107. Возмещение потерпевшему неполученных доходов




1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (#Гражданский Кодекс, статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.




Гражданский Кодекс, статья 1106. Последствия неосновательной передачи права другому лицу




Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.




Гражданский Кодекс, статья 1105. Возмещение стоимости неосновательного обогащения




1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.




Гражданский Кодекс, статья 1104. Возвращение неосновательного обогащения в натуре




1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.




Гражданский Кодекс, статья 1103. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав




Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.




Гражданский Кодекс, статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение




1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.




Гражданский Кодекс, статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда




1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности пункта 2 статьи 1101 см. Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 N 276-О.



2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.



Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного

обогащения




Гражданский Кодекс, статья 1100. Основания компенсации морального вреда




Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.




Гражданский Кодекс, статья 1099. Общие положения




1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1098. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги




Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.



§ 4. Компенсация морального вреда





О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10.




Гражданский Кодекс, статья 1097. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги




1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги).

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:

в нарушение требований закона срок годности или срок службы не установлен;

лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении указанных действий либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре (работе, услуге).

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 1096. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги




1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.

2. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем).

3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 1095. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги




Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.




Гражданский Кодекс, статья 1094. Возмещение расходов на погребение




Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы.

Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.



§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие

недостатков товаров, работ или услуг




Гражданский Кодекс, статья 1093. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица




1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда.

2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами.

Законом или иными правовыми актами могут быть установлены и другие случаи, при которых может быть произведена капитализация платежей.





Действие статьи 1094 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1092. Платежи по возмещению вреда




1. Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на возмещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более чем за три года.

2. Суммы в возмещение дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085) могут быть присуждены на будущее время в пределах сроков, определяемых на основе заключения медицинской экспертизы, а также при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих услуг и имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда, оплаты специальных транспортных средств.





Действие статьи 1093 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1091. Увеличение размера возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни




(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)



Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установленном законом порядке (#Гражданский Кодекс, статья 318).





Действие статьи 1092 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1090. Последующее изменение размера возмещения вреда




1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.

2. Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения возмещения вреда.

3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения вреда, если имущественное положение гражданина, на которого возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был уменьшен в соответствии с пунктом 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, уменьшить размер возмещения вреда, если его имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был причинен действиями, совершенными умышленно.





Действие статьи 1091 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца




1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 1086 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.

2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

рождения ребенка после смерти кормильца;

назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.

Законом или договором может быть увеличен размер возмещения.





Действие статьи 1090 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1088. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца




1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;

один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.

2. Вред возмещается:

несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;

учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет;

женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно;

инвалидам - на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья.





Действие статьи 1089 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1087. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия




1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.

2. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)

3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)

4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.





Действие статьи 1088 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья




1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.





Действие статьи 1087 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья




1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.





Действие статьи 1086 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств




Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.





Действие статьи 1085 распространяется также на случаи, когда причинение вреда жизни и здоровью гражданина имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред




1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (#Гражданский Кодекс, статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (#Гражданский Кодекс, статья 1094).

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.



§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или

здоровью гражданина




Гражданский Кодекс, статья 1082. Способы возмещения вреда




Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).




Гражданский Кодекс, статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред




1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (пункт 1 статьи 1070), имеют право регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях 1073 - 1076 настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред.




Гражданский Кодекс, статья 1080. Ответственность за совместно причиненный вред




Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих




1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (#Гражданский Кодекс, статья 1064).




Гражданский Кодекс, статья 1078. Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения своих действий




1. Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда.

2. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом.

3. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным.




Гражданский Кодекс, статья 1077. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным




Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1076. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным




1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным.

3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними




На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.




Гражданский Кодекс, статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет




1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем (#Гражданский Кодекс, статья 35), это учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине.

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.




Гражданский Кодекс, статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет




1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном (#Гражданский Кодекс, статья 35), это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.

3. Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность




Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (#Гражданский Кодекс, статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.




Гражданский Кодекс, статья 1071. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет




В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.




Гражданский Кодекс, статья 1070. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда






Пункт 1 статьи 1070 подлежит применению в соответствии с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 440-О.



1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)



Пункт 2 статьи 1070 подлежит применению в соответствии с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 N 1-П, определении Конституционного Суда РФ от 08.02.2001 N 42-О, определении Конституционного Суда РФ от 08.02.2001 N 43-О.



2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.




Гражданский Кодекс, статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами




Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.





Действие статьи 1070 распространяется также на случаи, когда причинение вреда потерпевшему имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником




1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.





Действие статьи 1069 распространяется также на случаи, когда причинение вреда потерпевшему имело место до 1 марта 1996 года, но не ранее 1 марта 1993 года, и причиненный вред остался невозмещенным (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).



О признании не подлежащей дальнейшему рассмотрению жалобы о признании несоответствующими Конституции РФ положений статьи 1069 см. Определение Конституционного суда РФ от 20.02.2002 N 22-О.




Гражданский Кодекс, статья 1067. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости




Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.




Гражданский Кодекс, статья 1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны




Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.




Гражданский Кодекс, статья 1065. Предупреждение причинения вреда




1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда




1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.




Гражданский Кодекс, статья 1063. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению




1. Отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр - Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами, а для лотерей - юридическими лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа право на проведение таких игр в порядке, установленном законом, - и участниками игр основаны на договоре.

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ)

2. В случаях, предусмотренных правилами организации игр, договор между организатором и участником игр оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа, а также иным способом.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ)

3. Предложение о заключении договора, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, должно включать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и его размере.

В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за отмены игр или переноса их срока реального ущерба.

4. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с момента определения результатов игр либо в иной срок, установленный законом.

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ)

5. В случае неисполнения организатором игр указанной в пункте 4 настоящей статьи обязанности участник, выигравший в лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков, причиненных нарушением договора со стороны организатора.



Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда



§ 1. Общие положения о возмещении вреда




Гражданский Кодекс, статья 1062. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них




Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1061. Возврат участникам публичного конкурса представленных работ




Лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера выполненной работы.



Глава 58. Проведение игр и пари





О прекращении производства по делу в связи с жалобой о признании не соответствующей Конституции РФ статьи 1062 см. Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2002 N 282-О.




Гражданский Кодекс, статья 1060. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных награды




Если предмет публичного конкурса составляет создание произведения науки, литературы или искусства и условиями конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения.




Гражданский Кодекс, статья 1059. Решение о выплате награды




1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в порядке и в сроки, которые установлены в объявлении о конкурсе.

2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется в соответствии с достигнутым между ними соглашением. В случае, если такое соглашение не будет достигнуто, порядок распределения награды определяется судом.




Гражданский Кодекс, статья 1058. Изменение условий и отмена публичного конкурса




1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления работ срока.

2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.

3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене.

Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения расходов, если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с конкурсом, в частности до объявления о конкурсе, либо заведомо не соответствовала условиям конкурса.

4. Если при изменении условий конкурса или при его отмене были нарушены требования, указанные в пунктах 1 или 2 настоящей статьи, лицо, объявившее конкурс, должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую указанным в объявлении условиям.




Гражданский Кодекс, статья 1057. Организация публичного конкурса




1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.

2. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей.

3. Публичный конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой информации, либо закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.

Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.

4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.

5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса договор, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются постольку, поскольку статьями 447 - 449 настоящего Кодекса не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 1056. Отмена публичного обещания награды




1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа или дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.

2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в объявлении награды.



Глава 57. Публичный конкурс




Гражданский Кодекс, статья 1055. Обязанность выплатить награду




1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.

2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого требования, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом.

3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора судом.

4. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него.

5. В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них, которое совершило соответствующее действие первым.

Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лицами и невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также в случае, если действие совершено двумя или более лицами одновременно, награда между ними делится поровну или в ином предусмотренном соглашением между ними размере.

6. Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора судом.




Гражданский Кодекс, статья 1054. Негласное товарищество




1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому договору применяются предусмотренные настоящей главой правила о договоре простого товарищества, если иное не предусмотрено настоящей статьей или не вытекает из существа негласного товарищества.

2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.

3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются общими.



Глава 56. Публичное обещание награды




Гражданский Кодекс, статья 1053. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут




В случае, когда договор простого товарищества не был прекращен в результате заявления кого-либо из участников об отказе от дальнейшего в нем участия либо расторжения договора по требованию одного из товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, так, как если бы оно осталось участником договора простого товарищества.




Гражданский Кодекс, статья 1052. Расторжение договора простого товарищества по требованию стороны




Наряду с основаниями, указанными в пункте 2 статьи 450 настоящего Кодекса, сторона договора простого товарищества, заключенного с указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, вправе требовать расторжения договора в отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба, причиненного расторжением договора.




Гражданский Кодекс, статья 1051. Отказ от бессрочного договора простого товарищества




Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого товарищества должно быть сделано им не позднее чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора.

Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора простого товарищества является ничтожным.




Гражданский Кодекс, статья 1050. Прекращение договора простого товарищества




1. Договор простого товарищества прекращается вследствие:

объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;

объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом), за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта;

смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юридического лица, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища (ликвидированного или реорганизованного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);

отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта;

расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта;

истечения срока договора простого товарищества;

выдела доли товарища по требованию его кредитора, за изъятием, указанным в абзаце втором настоящего пункта.

2. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

С момента прекращения договора простого товарищества его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.

Раздел имущества, находившегося в общей собственности товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном статьей 252 настоящего Кодекса.

Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально определенную вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать в судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения интересов остальных товарищей и кредиторов.




Гражданский Кодекс, статья 1049. Выдел доли товарища по требованию его кредитора




Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделе его доли в общем имуществе в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1048. Распределение прибыли




Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.




Гражданский Кодекс, статья 1047. Ответственность товарищей по общим обязательствам




1. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело.

По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают солидарно.

2. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения.




Гражданский Кодекс, статья 1046. Общие расходы и убытки товарищей




Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело.

Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов или убытков, ничтожно.




Гражданский Кодекс, статья 1045. Право товарища на информацию




Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны.




Гражданский Кодекс, статья 1044. Ведение общих дел товарищей




1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что ведение дел осуществляется отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора простого товарищества.

При совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей.

2. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором простого товарищества, совершенным в письменной форме.

3. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел товарищей, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений.

4. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в отношении которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.

5. Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются товарищами по общему согласию, если иное не предусмотрено договором простого товарищества.




Гражданский Кодекс, статья 1043. Общее имущество товарищей




1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.

2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц.

3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия в порядке, устанавливаемом судом.

4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором простого товарищества.




Гражданский Кодекс, статья 1042. Вклады товарищей




1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.

2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами.




Гражданский Кодекс, статья 1041. Договор простого товарищества




1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.




Гражданский Кодекс, статья 1040. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии




Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение наступают последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 1037 и статьей 1039 настоящего Кодекса.



Глава 55. Простое товарищество




Гражданский Кодекс, статья 1039. Последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя




В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования или коммерческого обозначения, права на использование которых входят в комплекс исключительных прав, договор коммерческой концессии действует в отношении нового фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжения договора и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.




Гражданский Кодекс, статья 1038. Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон




1. Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.

2. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае договор прекращается.

Осуществление прав и исполнение обязанностей умершего правообладателя до принятия наследником этих прав и обязанностей или до регистрации наследника в качестве индивидуального предпринимателя осуществляются управляющим, назначаемым нотариусом.




Гражданский Кодекс, статья 1037. Прекращение договора коммерческой концессии




1. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок.

2. Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежат регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 настоящего Кодекса.

3. В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается.

4. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) договор коммерческой концессии прекращается.




Гражданский Кодекс, статья 1036. Изменение договора коммерческой концессии




Договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 настоящего Кодекса.

В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на изменение договора лишь с момента регистрации этого изменения в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 настоящего Кодекса, если не докажут, что третье лицо знало или должно было знать об изменении договора ранее.




Гражданский Кодекс, статья 1035. Право пользователя заключить договор коммерческой концессии на новый срок




1. Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же условиях.

2. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал прекратившийся договор. В случае, если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятны для пользователя, чем условия прекратившегося договора.




Гражданский Кодекс, статья 1034. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю




Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии.

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.




Гражданский Кодекс, статья 1033. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии




1. Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предусмотрены:

обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству.

2. Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон по договору коммерческой концессии, в силу которых:

правообладатель вправе определять цену продажи товара пользователем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать верхний или нижний предел этих цен;

пользователь вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории.




Гражданский Кодекс, статья 1032. Обязанности пользователя




С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан:

использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом;

обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;

не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;

информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.




Гражданский Кодекс, статья 1031. Обязанности правообладателя




1. Правообладатель обязан:

передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.

2. Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан:

обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии (пункт 2 статьи 1028);

оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.




Гражданский Кодекс, статья 1030. Вознаграждение по договору коммерческой концессии




Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.




Гражданский Кодекс, статья 1029. Коммерческая субконцессия




1. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии.

Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.

2. Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключенные на основании его договоры коммерческой субконцессии.

3. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока.

4. Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии.

5. К договору коммерческой субконцессии применяются предусмотренные настоящей главой правила о договоре коммерческой концессии, если иное не вытекает из особенностей субконцессии.




Гражданский Кодекс, статья 1028. Форма и регистрация договора коммерческой концессии




1. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

2. Договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.

Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.




Гражданский Кодекс, статья 1027. Договор коммерческой концессии




1. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

2. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

3. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.




Гражданский Кодекс, статья 1026. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом




1. Доверительное управление имуществом может быть также учреждено:

вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса;

на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик);

по иным основаниям, предусмотренным законом.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно применяются к отношениям по доверительному управлению имуществом, учрежденному по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа таких отношений.

В случаях, когда доверительное управление имуществом учреждается по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, права учредителя управления, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания (душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе.



Глава 54. Коммерческая концессия




Гражданский Кодекс, статья 1025. Передача в доверительное управление ценных бумаг




При передаче в доверительное управление ценных бумаг может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами.

Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного управления.

Особенности доверительного управления ценными бумагами определяются законом.

Правила настоящей статьи соответственно применяются к правам, удостоверенным бездокументарными ценными бумагами (#Гражданский Кодекс, статья 149).




Гражданский Кодекс, статья 1024. Прекращение договора доверительного управления имуществом




1. Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:

смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического лица - выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;

отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное;

смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;

отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, которая указана в абзаце пятом настоящего пункта, при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения;

признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, являющегося учредителем управления.

2. При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления.

3. При прекращении договора доверительного управления имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 1023. Вознаграждение доверительному управляющему




Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.




Гражданский Кодекс, статья 1022. Ответственность доверительного управляющего




1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

4. Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления.




Гражданский Кодекс, статья 1021. Передача доверительного управления имуществом




1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.

Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.




Гражданский Кодекс, статья 1020. Права и обязанности доверительного управляющего




1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.

2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.

3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав (статьи 301, 302, 304, 305).

4. Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления имуществом.




Гражданский Кодекс, статья 1019. Передача в доверительное управление имущества, обремененного залогом




1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество.

2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год.




Гражданский Кодекс, статья 1018. Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении




1. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

2. Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно включается в конкурсную массу.




Гражданский Кодекс, статья 1017. Форма договора доверительного управления имуществом




1. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме.

2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество.

3. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.




Гражданский Кодекс, статья 1016. Существенные условия договора доверительного управления имуществом




1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны:

состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);

размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;

срок действия договора.

2. Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.




Гражданский Кодекс, статья 1015. Доверительный управляющий




1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия.

В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления.

3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом.




Гражданский Кодекс, статья 1014. Учредитель управления




Учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 настоящего Кодекса, другое лицо.




Гражданский Кодекс, статья 1013. Объект доверительного управления




1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во владение собственника по иным предусмотренным законом основаниям.




Гражданский Кодекс, статья 1012. Договор доверительного управления имуществом




1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.

3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.".

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.




Гражданский Кодекс, статья 1011. Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и комиссии




К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего Кодекса, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора.



Глава 53. Доверительное управление имуществом




Гражданский Кодекс, статья 1010. Прекращение агентского договора




Агентский договор прекращается вследствие:

отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;

смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).




Гражданский Кодекс, статья 1009. Субагентский договор




1. Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом. В агентском договоре может быть предусмотрена обязанность агента заключить субагентский договор с указанием или без указания конкретных условий такого договора.

2. Субагент не вправе заключать с третьими лицами сделки от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 1 статьи 187 настоящего Кодекса субагент может действовать на основе передоверия. Порядок и последствия такого передоверия определяются по правилам, предусмотренным статьей 976 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1008. Отчеты агента




1. В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.

2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.

3. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом.




Гражданский Кодекс, статья 1007. Ограничения агентским договором прав принципала и агента




1. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора.

2. Агентским договором может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре.

3. Условия агентского договора, в силу которых агент вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения или место жительства на определенной в договоре территории, являются ничтожными.




Гражданский Кодекс, статья 1006. Агентское вознаграждение




Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.




Гражданский Кодекс, статья 1005. Агентский договор




1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.

4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора.




Гражданский Кодекс, статья 1004. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии




1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.

Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества комитента.

2. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если договором комиссии не установлен иной срок. Если он не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

3. Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.



Глава 52. Агентирование




Гражданский Кодекс, статья 1003. Отмена комиссионного поручения комитентом




1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения.

2. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен договором.

В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора расходы.

3. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.




Гражданский Кодекс, статья 1002. Прекращение договора комиссии




Договор комиссии прекращается вследствие:

отказа комитента от исполнения договора;

отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором;

смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

признания индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом).



О практике применения части второй статьи 1002 см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 N 68.



В случае объявления комиссионера несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение указаний последнего, переходят к комитенту.




Гражданский Кодекс, статья 1001. Возмещение расходов на исполнение комиссионного поручения




Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы.

Комиссионер не имеет права на возмещение расходов на хранение находящегося у него имущества комитента, если в законе или договоре комиссии не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 1000. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии




Комитент обязан:

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;

осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;

освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения.




Гражданский Кодекс, статья 999. Отчет комиссионера




По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии. Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым.




Гражданский Кодекс, статья 998. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента




1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента.

2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан принять меры по охране прав комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту.

3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии или обычаями делового оборота.




Гражданский Кодекс, статья 997. Удовлетворение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм




Комиссионер вправе в соответствии со статьей 410 настоящего Кодекса удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм.




Гражданский Кодекс, статья 996. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии




1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии.

В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное право комиссионера прекращается, а его требования к комитенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются в соответствии со статьей 360 настоящего Кодекса наравне с требованиями, обеспеченными залогом.




Гражданский Кодекс, статья 995. Отступление от указаний комитента




1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний без предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в разумный срок уведомить комитента о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором комиссии.

2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласованной с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае, когда комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно согласие комитента на отступление от его указаний.

3. Если комиссионер купил имущество по цене выше согласованной с комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается принятой комитентом.

Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.




Гражданский Кодекс, статья 994. Субкомиссия




1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом.

По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента.

2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.




Гражданский Кодекс, статья 993. Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для комитента




1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования (статьи 382 - 386, 388, 389).

3. Уступка прав комитенту по сделке на основании пункта 2 настоящей статьи допускается независимо от соглашения комиссионера с третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее запрете или об ограничении.




Гражданский Кодекс, статья 992. Исполнение комиссионного поручения




Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 991. Комиссионное вознаграждение




1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.

Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.




Гражданский Кодекс, статья 990. Договор комиссии




1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии.




Гражданский Кодекс, статья 989. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе




Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с указанием полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков.



Глава 51. Комиссия




Гражданский Кодекс, статья 988. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе




Отношения по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом интересе заинтересованному лицу или третьим лицам, регулируются правилами, предусмотренными главой 59 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 987. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе




Если действия, непосредственно не направленные на обеспечение интересов другого лица, в том числе в случае, когда совершившее их лицо ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, привели к неосновательному обогащению другого лица, применяются правила, предусмотренные главой 60 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 986. Последствия сделки в чужом интересе




Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при условии одобрения им этой сделки и если другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.

При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах которого она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке.




Гражданский Кодекс, статья 985. Вознаграждение за действия в чужом интересе




Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица результату, имеет право на получение вознаграждения, если такое право предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом или обычаями делового оборота.




Гражданский Кодекс, статья 984. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе




1. Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, действовавшим в чужом интересе в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой, подлежат возмещению заинтересованным лицом, за исключением расходов, которые вызваны действиями, указанными в пункте 1 статьи 983 настоящего Кодекса.

Право на возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба сохраняется и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату. Однако в случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать стоимость имущества.

2. Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после получения одобрения от заинтересованного лица (#Гражданский Кодекс, статья 982), возмещаются по правилам о договоре соответствующего вида.




Гражданский Кодекс, статья 983. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе




1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц.

2. Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по содержанию кого-либо - против воли того, на ком лежит эта обязанность.




Гражданский Кодекс, статья 982. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе




Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным.




Гражданский Кодекс, статья 981. Уведомление заинтересованного лица о действиях в его интересе




1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица.

2. Не требуется специально сообщать заинтересованному гражданину о действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его присутствии.




Гражданский Кодекс, статья 980. Условия действий в чужом интересе




1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.




Гражданский Кодекс, статья 979. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным




В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы, и затем передать это имущество доверителю.

Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверенным.



Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения




Гражданский Кодекс, статья 978. Последствия прекращения договора поручения




1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

2. Отмена доверителем поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора поручения, за исключением случаев прекращения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя.

3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора поручения, за исключением случаев отказа поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя.




Гражданский Кодекс, статья 977. Прекращение договора поручения




1. Договор поручения прекращается вследствие:

отмены поручения доверителем;

отказа поверенного;

смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.

3. Сторона, отказывающаяся от договора поручения, предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней, если договором не предусмотрен более длительный срок.

При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого предварительного уведомления.




Гражданский Кодекс, статья 976. Передоверие исполнения поручения




1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей 187 настоящего Кодекса.

2. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным.

3. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел.

Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.




Гражданский Кодекс, статья 975. Обязанности доверителя




1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса.

2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором:

возмещать поверенному понесенные издержки;

обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

3. Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения.

4. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если в соответствии со статьей 972 настоящего Кодекса договор поручения является возмездным.




Гражданский Кодекс, статья 974. Обязанности поверенного




Поверенный обязан:

лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, указанных в статье 976 настоящего Кодекса;

сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.




Гражданский Кодекс, статья 973. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя




1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

3. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи 184), может быть предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом. В этом случае коммерческий представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором поручения.




Гражданский Кодекс, статья 972. Вознаграждение поверенного




1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения.

В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о размере вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение уплачивается после исполнения поручения в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

3. Поверенный, действующий в качестве коммерческого представителя (пункт 1 статьи 184), вправе в соответствии со статьей 359 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения.




Гражданский Кодекс, статья 971. Договор поручения




1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.




Гражданский Кодекс, статья 970. Применение общих правил о страховании к специальным видам страхования




Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов и страхованию пенсий постольку, поскольку законами об этих видах страхования не установлено иное.



Глава 49. Поручение




Гражданский Кодекс, статья 969. Обязательное государственное страхование




1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства законом может быть установлено обязательное государственное страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий.

Обязательное государственное страхование осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти (страхователям).

2. Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании указанными в этих актах государственными страховыми или иными государственными организациями (страховщиками) либо на основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и страхователями.

3. Обязательное государственное страхование оплачивается страховщикам в размере, определенном законами и иными правовыми актами о таком страховании.

4. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к обязательному государственному страхованию, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами о таком страховании и не вытекает из существа соответствующих отношений по страхованию.




Гражданский Кодекс, статья 968. Взаимное страхование




1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 929 настоящего Кодекса, на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых для этого средств.

2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование имущества и иных имущественных интересов своих членов и являются некоммерческими организациями.

Особенности правового положения обществ взаимного страхования и условия их деятельности определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом о взаимном страховании.

3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства, если учредительными документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к отношениям по страхованию между обществом взаимного страхования и его членами, если иное не предусмотрено законом о взаимном страховании, учредительными документами соответствующего общества или установленными им правилами страхования.

4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного страхования допускается в случаях, предусмотренных законом о взаимном страховании.

5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся членами общества, если такая страховая деятельность предусмотрена его учредительными документами, общество образовано в форме коммерческой организации, имеет разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида и отвечает другим требованиям, установленным законом об организации страхового дела.

Страхование интересов лиц, не являющихся членами общества взаимного страхования, осуществляется обществом по договорам страхования в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей главой.




Гражданский Кодекс, статья 967. Перестрахование




1. Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования.

2. К договору перестрахования применяются правила, предусмотренные настоящей главой, подлежащие применению в отношении страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.

3. При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этому договору.

4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования.




Гражданский Кодекс, статья 966. Исковая давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием




Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.




Гражданский Кодекс, статья 965. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация)




1. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.

4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.




Гражданский Кодекс, статья 964. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы




1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.




Гражданский Кодекс, статья 963. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица




1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.

2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица.

3. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет.




Гражданский Кодекс, статья 962. Уменьшение убытков от страхового случая




1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки.

Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они сообщены страхователю.

2. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.

3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.




Гражданский Кодекс, статья 961. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая




1. Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом.

Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.

2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, соответственно применяются к договору личного страхования, если страховым случаем является смерть застрахованного лица или причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором срок уведомления страховщика не может быть менее тридцати дней.




Гражданский Кодекс, статья 960. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу




При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235 настоящего Кодекса, и отказа от права собственности (#Гражданский Кодекс, статья 236).

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.




Гражданский Кодекс, статья 959. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования




1. В период действия договора имущественного страхования страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования.

2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 настоящего Кодекса.

3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 453).

4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

5. При личном страховании последствия изменения страхового риска в период действия договора страхования, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, могут наступить, только если они прямо предусмотрены в договоре.




Гражданский Кодекс, статья 958. Досрочное прекращение договора страхования




1. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;

прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 957. Начало действия договора страхования




1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.

2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.




Гражданский Кодекс, статья 956. Замена выгодоприобретателя




Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия застрахованного лица (пункт 2 статьи 934), допускается лишь с согласия этого лица.

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.




Гражданский Кодекс, статья 955. Замена застрахованного лица




1. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда (#Гражданский Кодекс, статья 931) застрахована ответственность лица иного, чем страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика.

2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.




Гражданский Кодекс, статья 954. Страховая премия и страховые взносы




1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.

2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

В предусмотренных законом случаях размер страховой премии определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными или регулируемыми органами государственного страхового надзора.

3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.

4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.




Гражданский Кодекс, статья 953. Сострахование




Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками (сострахование). Если в таком договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования.




Гражданский Кодекс, статья 952. Имущественное страхование от разных страховых рисков




1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с разными страховщиками.

В этих случаях допускается превышение размера общей страховой суммы по всем договорам над страховой стоимостью.

2. Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает обязанность страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же последствия наступления одного и того же страхового случая, к таким договорам в соответствующей части применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 951. Последствия страхования сверх страховой стоимости




1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.

3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхователя страховой премии.

4. Правила, предусмотренные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).

Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.




Гражданский Кодекс, статья 950. Дополнительное имущественное страхование




1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части страховой стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость.

2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 951 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 949. Неполное имущественное страхование




Если в договоре страхования имущества или предпринимательского риска страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше страховой стоимости.




Гражданский Кодекс, статья 948. Оспаривание страховой стоимости имущества




Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска (пункт 1 статьи 945), был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.




Гражданский Кодекс, статья 947. Страховая сумма




1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.

2. При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховой стоимости). Такой стоимостью считается:

для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования;

для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.

3. В договорах личного страхования и договорах страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению.




Гражданский Кодекс, статья 946. Тайна страхования




Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 или статьей 150 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 945. Право страховщика на оценку страхового риска




1. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.

2. При заключении договора личного страхования страховщик вправе провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья.

3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей статьи необязательна для страхователя, который вправе доказывать иное.




Гражданский Кодекс, статья 944. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования




1. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.

2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены страхователем.

3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 настоящего Кодекса.

Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.




Гражданский Кодекс, статья 943. Определение условий договора страхования в правилах страхования




1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.

3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.

4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.




Гражданский Кодекс, статья 942. Существенные условия договора страхования




1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;

2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);

3) о размере страховой суммы;

4) о сроке действия договора.

2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

1) о застрахованном лице;

2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);

3) о размере страховой суммы;

4) о сроке действия договора.




Гражданский Кодекс, статья 941. Страхование по генеральному полису




1. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса.

2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала.

3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.

В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.




Гражданский Кодекс, статья 940. Форма договора страхования




1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного государственного страхования (#Гражданский Кодекс, статья 969).

2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа (пункт 2 статьи 434) либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком.

В последнем случае согласие страхователя заключить договор на предложенных страховщиком условиях подтверждается принятием от страховщика указанных в абзаце первом настоящего пункта документов.

3. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования.




Гражданский Кодекс, статья 939. Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и выгодоприобретателем




1. Заключение договора страхования в пользу выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.

2. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда выгодоприобретателем является застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования либо страховой суммы по договору личного страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.




Гражданский Кодекс, статья 938. Страховщик




В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида.

Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок лицензирования их деятельности и осуществления государственного надзора за этой деятельностью определяются законами о страховании.




Гражданский Кодекс, статья 937. Последствия нарушения правил об обязательном страховании




1. Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе, если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена обязанность страхования.

2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило его или заключило договор страхования на условиях, ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, оно при наступлении страхового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании.

3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена обязанность страхования, благодаря тому, что оно не выполнило эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются по иску органов государственного страхового надзора в доход Российской Федерации с начислением на эти суммы процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 936. Осуществление обязательного страхования




1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со страховщиком.

2. Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением обязательного страхования пассажиров, которое в предусмотренных законом случаях может осуществляться за их счет.

3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 935 настоящего Кодекса, законом или в установленном им порядке.




Гражданский Кодекс, статья 935. Обязательное страхование




1. Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать:

жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с другими лицами.

2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.

3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество.

4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а основана на договоре, в том числе обязанность страхования имущества - на договоре с владельцем имущества или на учредительных документах юридического лица, являющегося собственником имущества, такое страхование не является обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет последствий, предусмотренных статьей 937 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 934. Договор личного страхования




1. По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.

2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица по иску его наследников.




Гражданский Кодекс, статья 933. Страхование предпринимательского риска




По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу.

Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем, ничтожен.

Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.




Гражданский Кодекс, статья 932. Страхование ответственности по договору




1. Страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.

2. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен.

3. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.




Гражданский Кодекс, статья 931. Страхование ответственности за причинение вреда




1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

2. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.

3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.

4. В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.




Гражданский Кодекс, статья 930. Страхование имущества




1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.

2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует").

При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса страховщику.




Гражданский Кодекс, статья 929. Договор имущественного страхования




1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (#Гражданский Кодекс, статья 930);

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности (статьи 931 и 932);

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (#Гражданский Кодекс, статья 933).




Гражданский Кодекс, статья 928. Интересы, страхование которых не допускается




1. Страхование противоправных интересов не допускается.

2. Не допускается страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари.

3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.

4. Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1 - 3 настоящей статьи, ничтожны.




Гражданский Кодекс, статья 927. Добровольное и обязательное страхование




1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

Договор личного страхования является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным.

3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование).



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции, см. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ.






Гражданский Кодекс, статья 926. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)




1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).

2. Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по решению суда (судебный секвестр).

Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если законом не установлено иное.

3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как движимые, так и недвижимые вещи.

4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра, имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если договором или решением суда, которым установлен секвестр, не предусмотрено иное.



Глава 48. Страхование



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся организации страхового дела в Российской Федерации, см. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1.






Гражданский Кодекс, статья 925. Хранение в гостинице




1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей.

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте.

2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если они были приняты гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

3. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей.

4. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответственности.

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются в отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.




Гражданский Кодекс, статья 924. Хранение в гардеробах организаций




1. Хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.

Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан принять для обеспечения сохранности вещи все меры, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 891 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи применяются также к хранению верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых без сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих целей в организациях и средствах транспорта.




Гражданский Кодекс, статья 923. Хранение в камерах хранения транспортных организаций




1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных документов. Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

2. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.

3. Срок, в течение которого камера хранения обязана хранить вещи, определяется правилами, установленными в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 784 настоящего Кодекса, если соглашением сторон не установлен более длительный срок. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней. По истечении этого срока невостребованные вещи могут быть проданы в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 899 настоящего Кодекса.

4. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении.




Гражданский Кодекс, статья 922. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе




1. Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.

Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе.

2. По договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту.

3. По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка.

Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту сейф.

Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила настоящего Кодекса о договоре аренды.




Гражданский Кодекс, статья 921. Хранение ценностей в банке




1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы.

2. Заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю.




Гражданский Кодекс, статья 920. Не востребованные из ломбарда вещи




1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы, предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном пунктом 5 статьи 358 настоящего Кодекса.

2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом поклажедателю.




Гражданский Кодекс, статья 919. Хранение в ломбарде




1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

2. Заключение договора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.

3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение.

4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 918. Хранение вещей с правом распоряжения ими




Если из закона, иных правовых актов или договора следует, что товарный склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, к отношениям сторон применяются правила главы 42 настоящего Кодекса о займе, однако время и место возврата товаров определяются правилами настоящей главы.



§ 3. Специальные виды хранения




Гражданский Кодекс, статья 917. Простое складское свидетельство




1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.

2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4 - 7 пункта 1 и последним абзацем статьи 913 настоящего Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.

3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является простым складским свидетельством.




Гражданский Кодекс, статья 916. Выдача товара по двойному складскому свидетельству




1. Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен на оба эти свидетельства вместе.

2. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому свидетельству.

3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавший товар держателю складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, несет ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по нему суммы.

4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на складе.




Гражданский Кодекс, статья 915. Передача складского и залогового свидетельств




Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.




Гражданский Кодекс, статья 914. Права держателей складского и залогового свидетельств




1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.

2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.

3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге товара об этом делается отметка на складском свидетельстве.




Гражданский Кодекс, статья 913. Двойное складское свидетельство




1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть одинаково указаны:

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего товар на хранение;

2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;

3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца;

4) наименование и количество принятого на хранение товара - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства.

Обе части двойного складского свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.

2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не является двойным складским свидетельством.




Гражданский Кодекс, статья 912. Складские документы




1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хранение один из следующих складских документов:

двойное складское свидетельство;

простое складское свидетельство;

складскую квитанцию.

2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отделены одно от другого.

3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и простое складское свидетельство являются ценными бумагами.

4. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства.




Гражданский Кодекс, статья 911. Проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу




1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки его количества.

2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, в течение трех дней по его получении.

При отсутствии заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с условиями договора складского хранения.




Гражданский Кодекс, статья 910. Изменение условий хранения и состояния товаров




1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется изменить условия их хранения, товарный склад вправе принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить товаровладельца о принятых мерах, если требовалось существенно изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором складского хранения.

2. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить товаровладельца.




Гражданский Кодекс, статья 909. Проверка товаров при их приеме товарным складом и во время хранения




1. Если иное не предусмотрено договором складского хранения, товарный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарных мест либо меру - вес, объем) и внешнее состояние.

2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы, если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.




Гражданский Кодекс, статья 908. Хранение товаров складом общего пользования




1. Товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что она обязана принимать товары на хранение от любого товаровладельца.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)

2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования, признается публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).




Гражданский Кодекс, статья 907. Договор складского хранения




1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги.

2. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (#Гражданский Кодекс, статья 912).




Гражданский Кодекс, статья 906. Хранение в силу закона




Правила настоящей главы применяются к обязательствам хранения, возникающим в силу закона, если законом не установлены иные правила.



§ 2. Хранение на товарном складе




Гражданский Кодекс, статья 905. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам




Общие положения о хранении (статьи 886 - 904) применяются к отдельным его видам, если правилами об отдельных видах хранения, содержащимися в статьях 907 - 926 настоящего Кодекса и в других законах, не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 904. Прекращение хранения по требованию поклажедателя




Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился.




Гражданский Кодекс, статья 903. Возмещение убытков, причиненных хранителю




Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.




Гражданский Кодекс, статья 902. Размер ответственности хранителя




1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 настоящего Кодекса, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

1) за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных или недостающих вещей;

2) за повреждение вещей - в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.

3. В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения.




Гражданский Кодекс, статья 901. Основания ответственности хранителя




1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса.

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя.

2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (пункт 1 статьи 899), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.




Гражданский Кодекс, статья 900. Обязанность хранителя возвратить вещь




1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением (#Гражданский Кодекс, статья 890).

2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств.

3. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором хранения.




Гражданский Кодекс, статья 899. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно




1. По истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи на основании пункта 3 статьи 889 настоящего Кодекса, поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь.

2. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает сто установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 настоящего Кодекса.

Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.




Гражданский Кодекс, статья 898. Чрезвычайные расходы на хранение




1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором.

2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.

В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив от поклажедателя предварительного согласия на эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впоследствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены.

3. Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычайные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.




Гражданский Кодекс, статья 897. Возмещение расходов на хранение




1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы хранителя на хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение.

2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 896. Вознаграждение за хранение




1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

2. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.

3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 894 настоящего Кодекса, на всю сумму вознаграждения.

Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.

4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения.

5. Правила настоящей статьи применяются, если договором хранения не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 895. Передача вещи на хранение третьему лицу




Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие.

О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя.

При передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора между поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу и последний отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за свои собственные.




Гражданский Кодекс, статья 894. Хранение вещей с опасными свойствами




1. Вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не предупредил хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам.

При передаче вещей с опасными свойствами на хранение профессиональному хранителю правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются в случае, когда такие вещи были сданы на хранение под неправильным наименованием и хранитель при их принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных свойствах.

При возмездном хранении в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, уплаченное вознаграждение за хранение вещей не возвращается, а если оно не было уплачено, хранитель может взыскать его полностью.

2. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, стали, несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он не выполняет это требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком случае ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.




Гражданский Кодекс, статья 893. Изменение условий хранения




1. При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа.

Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя.

2. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.




Гражданский Кодекс, статья 892. Пользование вещью, переданной на хранение




Хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.




Гражданский Кодекс, статья 891. Обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи




1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.

При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором.

2. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).

3. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах.




Гражданский Кодекс, статья 890. Хранение вещей с обезличением




В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.




Гражданский Кодекс, статья 889. Срок хранения




1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока.

2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия, предусмотренные статьей 899 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 888. Исполнение обязанности принять вещь на хранение




1. Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на хранение (пункт 2 статьи 886), не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.

Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок.

2. Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана.




Гражданский Кодекс, статья 887. Форма договора хранения




1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в статье 161 настоящего Кодекса. При этом для договора хранения между гражданами (подпункт 2 пункта 1 статьи 161) соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.

2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.




Гражданский Кодекс, статья 886. Договор хранения




1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.




Гражданский Кодекс, статья 885. Последствия неоплаты чека




1. В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность.

2. Чекодержатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, своих издержек на получение оплаты, а также процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса.

Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек.

3. Иск чекодержателя к лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу. Регрессные требования по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением шести месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня предъявления ему иска.



Глава 47. Хранение



§ 1. Общие положения о хранении




Гражданский Кодекс, статья 884. Извещение о неоплате чека




Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста или равнозначного акта.

Каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения им извещения, довести до сведения своего индоссанта полученное им извещение. В тот же срок направляется извещение тому, кто дал аваль за это лицо.

Не пославший извещение в указанный срок не теряет своих прав. Он возмещает убытки, которые могут произойти вследствие неизвещения о неоплате чека. Размер возмещаемых убытков не может превышать сумму чека.




Гражданский Кодекс, статья 883. Удостоверение отказа от оплаты чека




1. Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из следующих способов:

1) совершением нотариусом протеста либо составлением равнозначного акта в порядке, установленном законом;

2) отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты представления чека к оплате;

3) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен и не оплачен.

2. Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока для предъявления чека.

Если предъявление чека имело место в последний день срока, протест или равнозначный акт может быть совершен в следующий рабочий день.




Гражданский Кодекс, статья 882. Инкассирование чека




1. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.

Оплата чека производится в порядке, установленном статьей 875 настоящего Кодекса.

2. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.




Гражданский Кодекс, статья 881. Гарантия платежа




1. Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля.

Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за исключением плательщика.

2. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе путем надписи "считать за аваль" и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.

Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо, места его нахождения и даты совершения надписи.

3. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.

Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было основанию, иному, чем несоблюдение формы.

4. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.




Гражданский Кодекс, статья 880. Передача прав по чеку




1. Передача прав по чеку производится в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса, с соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей.

2. Именной чек не подлежит передаче.

3. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа.

Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным.

Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.




Гражданский Кодекс, статья 879. Оплата чека




1. Чек оплачивается за счет средств чекодателя.

В случае депонирования средств порядок и условия депонирования средств для покрытия чека устанавливаются банковскими правилами.

2. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом.

3. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом.

При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.

4. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.

5. Лицо, оплатившее чек, вправе потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа.




Гражданский Кодекс, статья 878. Реквизиты чека




1. Чек должен содержать:

1) наименование "чек", включенное в текст документа;

2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;

3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;

4) указание валюты платежа;

5) указание даты и места составления чека;

6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя.

Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека.

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.

Указание о процентах считается ненаписанным.

2. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.




Гражданский Кодекс, статья 877. Общие положения о расчетах чеками




1. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

2. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков.

3. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.

4. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан.

5. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются настоящим Кодексом, а в части, им не урегулированной, другими законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.




Гражданский Кодекс, статья 876. Извещение о проведенных операциях




1. Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта.

Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запросив у него указания относительно дальнейших действий.

2. При неполучении указаний о дальнейших действиях в срок, установленный банковскими правилами, а при его отсутствии в разумный срок исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту.



§ 5. Расчеты чеками




Гражданский Кодекс, статья 875. Исполнение инкассового поручения




1. При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документов по внешним признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение. В случае неустранения указанных недостатков банк вправе возвратить документы без исполнения.

2. Документы представляются плательщику в той форме, в которой они получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой операции.

3. Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк должен сделать представление к платежу немедленно по получении инкассового поручения.

Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен для получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно по получении инкассового поручения, а требование платежа должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе срока платежа.

4. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено банковскими правилами, либо при наличии специального разрешения в инкассовом поручении.

5. Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который обязан зачислить эти суммы на счет клиента. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных сумм причитающиеся ему вознаграждение и возмещение расходов.




Гражданский Кодекс, статья 874. Общие положения о расчетах по инкассо




1. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.

2. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк (исполняющий банк).

Порядок осуществления расчетов по инкассо регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк-эмитент несет перед ним ответственность по основаниям и в размере, которые предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса.

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций исполняющим банком, ответственность перед клиентом может быть возложена на этот банк.




Гражданский Кодекс, статья 873. Закрытие аккредитива




1. Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:

по истечении срока аккредитива;

по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;

по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.

О закрытии аккредитива исполняющий банк должен поставить в известность банк-эмитент.

2. Неиспользованная сумма покрытого аккредитива подлежит возврату банку-эмитенту незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива. Банк-эмитент обязан зачислить возвращенные суммы на счет плательщика, с которого депонировались средства.



§ 4. Расчеты по инкассо




Гражданский Кодекс, статья 872. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива




1. Ответственность за нарушение условий аккредитива перед плательщиком несет банк-эмитент, а перед банком-эмитентом исполняющий банк, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. При необоснованном отказе исполняющего банка в выплате денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву ответственность перед получателем средств может быть возложена на исполняющий банк.

3. В случае неправильной выплаты исполняющим банком денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву вследствие нарушения условий аккредитива ответственность перед плательщиком может быть возложена на исполняющий банк.




Гражданский Кодекс, статья 871. Отказ в принятии документов




1. Если исполняющий банк отказывает в принятии документов, которые по внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, он обязан незамедлительно проинформировать об этом получателя средств и банк-эмитент с указанием причин отказа.

2. Если банк-эмитент, получив принятые исполняющим банком документы, считает, что они не соответствуют по внешним признакам условиям аккредитива, он вправе отказаться от их принятия и потребовать от исполняющего банка сумму, уплаченную получателю средств с нарушением условий аккредитива, а по непокрытому аккредитиву отказаться от возмещения выплаченных сумм.




Гражданский Кодекс, статья 870. Исполнение аккредитива




1. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. При нарушении хотя бы одного из этих условий исполнение аккредитива не производится.

2. Если исполняющий банк произвел платеж или осуществил иную операцию в соответствии с условиями аккредитива, банк-эмитент обязан возместить ему понесенные расходы. Указанные расходы, а также все иные расходы банка-эмитента, связанные с исполнением аккредитива, возмещаются плательщиком.




Гражданский Кодекс, статья 869. Безотзывный аккредитив




1. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств.

2. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж в соответствии с условиями аккредитива.

Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка.




Гражданский Кодекс, статья 868. Отзывный аккредитив




1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств.

2. Исполняющий банк обязан осуществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.

3. Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 867. Общие положения о расчетах по аккредитиву




1. При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель.

К банку-эмитенту, производящему платежи получателю средств либо оплачивающему, акцептующему или учитывающему переводной вексель, применяются правила об исполняющем банке.

2. В случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент при его открытии обязан перечислить сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства банка-эмитента.

В случае открытия непокрытого (гарантированного) аккредитива исполняющему банку предоставляется право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.

3. Порядок осуществления расчетов по аккредитиву регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.




Гражданский Кодекс, статья 866. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения




1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента банк несет ответственность по основаниям и в размерах, которые предусмотрены главой 25 настоящего Кодекса.

2. В случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения имело место в связи с нарушением правил совершения расчетных операций банком, привлеченным для исполнения поручения плательщика, ответственность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может быть возложена судом на этот банк.

3. Если нарушение правил совершения расчетных операций банком повлекло неправомерное удержание денежных средств, банк обязан уплатить проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса.



§ 3. Расчеты по аккредитиву




Гражданский Кодекс, статья 865. Исполнение поручения




1. Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечислить соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на счет лица, указанного в поручении, в срок, установленный пунктом 1 статьи 863 настоящего Кодекса.

2. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении клиента.

3. Банк обязан незамедлительно информировать плательщика по его требованию об исполнении поручения. Порядок оформления и требования к содержанию извещения об исполнении поручения предусматриваются законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 864. Условия исполнения банком платежного поручения




1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

2. При несоответствии платежного поручения требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, банк может уточнить содержание поручения. Такой запрос должен быть сделан плательщику незамедлительно по получении поручения. При неполучении ответа в срок, предусмотренный законом или установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а при их отсутствии - в разумный срок банк может оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или договором между банком и плательщиком.

3. Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком. Поручения исполняются банком с соблюдением очередности списания денежных средств со счета (#Гражданский Кодекс, статья 855).




Гражданский Кодекс, статья 863. Общие положения о расчетах платежными поручениями




1. При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

2. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счет в данном банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или не вытекает из существа этих отношений.

3. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, а также установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.




Гражданский Кодекс, статья 862. Формы безналичных расчетов




1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.



§ 2. Расчеты платежными поручениями




Гражданский Кодекс, статья 861. Наличные и безналичные расчеты




1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (#Гражданский Кодекс, статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 2 статьи 861 см. определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001.



2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом.

3. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов.




Гражданский Кодекс, статья 860. Счета банков




Правила настоящей главы распространяются на корреспондентские счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними банковскими правилами.



Глава 46. Расчеты



§ 1. Общие положения о расчетах




Гражданский Кодекс, статья 859. Расторжение договора банковского счета






О некоторых вопросах применения пункта 1 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5.



1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.



Положения пункта 1.1 распространяются на отношения, возникшие из договоров банковского счета, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2005 N 89-ФЗ.



1.1. Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2005 N 89-ФЗ)

2. По требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут судом в следующих случаях:

когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;

при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором.



О некоторых вопросах применения пункта 3 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5.



3. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.

4. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента.




Гражданский Кодекс, статья 858. Ограничение распоряжения счетом




Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.




Гражданский Кодекс, статья 857. Банковская тайна




1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 219-ФЗ)

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.




Гражданский Кодекс, статья 856. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету




В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 855. Очередность списания денежных средств со счета




1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;



Федеральными законами от 26.03.1998 N 42-ФЗ (ст. 17), от 22.02.1999 N 36-ФЗ (ст. 23), от 31.12.1999 N 227-ФЗ (ст. 35), от 30.12.2001 N 194-ФЗ (ст. 37), от 24.12.2002 N 176-ФЗ (ст. 32), от 23.12.2003 N 186-ФЗ (ст. 31), от 23.12.2004 N 173-ФЗ (ст. 26), от 26.12.2005 N 189-ФЗ (#Гражданский Кодекс, статья 26) установлено, до внесения в соответствии с решением Конституционного Суда Российской Федерации изменений в пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание средств по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), производятся в порядке календарной очередности поступления документов после перечисления платежей, отнесенных указанной статьей Гражданского кодекса Российской Федерации к первой и второй очередности.



Положение абзаца четвертого пункта 2 признано не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П, исходя из того, что установленное в абзаце пятом этого пункта обязательное списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, означает только взыскание задолженности по указанным платежам на основании поручений налоговых органов и органов налоговой полиции, носящих бесспорный характер.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу.



в третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования;

(в ред. Федеральных законов от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ)

в четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;

(в ред. Федерального закона от 12.08.1996 N 110-ФЗ)

в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

(в ред. Федерального закона от 12.08.1996 N 110-ФЗ)

в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

(в ред. Федерального закона от 12.08.1996 N 110-ФЗ)

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.




Гражданский Кодекс, статья 854. Основания списания денежных средств со счета




1. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

2. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.




Гражданский Кодекс, статья 853. Зачет встречных требований банка и клиента по счету




Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета (#Гражданский Кодекс, статья 850) и оплатой услуг банка (#Гражданский Кодекс, статья 851), а также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (#Гражданский Кодекс, статья 852) прекращаются зачетом (#Гражданский Кодекс, статья 410), если иное не предусмотрено договором банковского счета.

Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан информировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором, а если соответствующие условия сторонами не согласованы, - в порядке и в сроки, которые являются обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на соответствующем счете.




Гражданский Кодекс, статья 852. Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете




1. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет.

Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором, а в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала.

2. Проценты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются банком в размере, определяемом договором банковского счета, а при отсутствии в договоре соответствующего условия в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востребования (#Гражданский Кодекс, статья 838).





По вопросу, касающемуся применения #Гражданский Кодекс, статья 853, см. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5.






Гражданский Кодекс, статья 851. Оплата расходов банка на совершение операций по счету




1. В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.

2. Плата за услуги банка, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может взиматься банком по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не предусмотрено договором банковского счета.




Гражданский Кодекс, статья 850. Кредитование счета






О некоторых вопросах применения пункта 1 см. Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5.



1. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета несмотря на отсутствие денежных средств (кредитование счета), банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа.

2. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором банковского счета не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 849. Сроки операций по счету




Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета.

Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета.




Гражданский Кодекс, статья 848. Операции по счету, выполняемые банком




Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете




1. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

2. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

3. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.




Гражданский Кодекс, статья 846. Заключение договора банковского счета




1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 845. Договор банковского счета




1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также и к другим кредитным организациям при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией).




Гражданский Кодекс, статья 844. Сберегательный (депозитный) сертификат




1. Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

2. Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или именными.

3. В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не установлен иной размер процентов.



Глава 45. Банковский счет




Гражданский Кодекс, статья 843. Сберегательная книжка




1. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной книжки или сберегательной книжки на предъявителя. Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой.

В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены банком наименование и место нахождения банка (#Гражданский Кодекс, статья 54), а если вклад внесен в филиал, также его соответствующего филиала, номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк.

Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные в сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между банком и вкладчиком.

2. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки.

Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает ему новую сберегательную книжку.

Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на предъявителя (#Гражданский Кодекс, статья 148).




Гражданский Кодекс, статья 842. Вклады в пользу третьих лиц




1. Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.

Указание имени гражданина (#Гражданский Кодекс, статья 19) или наименования юридического лица (#Гражданский Кодекс, статья 54), в пользу которого вносится вклад, является существенным условием соответствующего договора банковского вклада.

Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо не существующего к этому моменту юридического лица ничтожен.

2. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.

3. Правила о договоре в пользу третьего лица (#Гражданский Кодекс, статья 430) применяются к договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит правилам настоящей статьи и существу банковского вклада.




Гражданский Кодекс, статья 841. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика




Если договором банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по вкладу.




Гражданский Кодекс, статья 840. Обеспечение возврата вклада




1. Возврат вкладов граждан банком обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с законом обязательного страхования вкладов, а в предусмотренных законом случаях и иными способами.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 182-ФЗ)

2. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада.

3. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада.

4. При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса, и возмещения причиненных убытков.




Гражданский Кодекс, статья 839. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты




1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.

(в ред. Федерального закона от 21.03.2005 N 22-ФЗ)

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты.

При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.




Гражданский Кодекс, статья 838. Проценты на вклад




1. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом договором банковского вклада.

При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать проценты в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до востребования.

В случае уменьшения банком размера процентов новый размер процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено договором.

3. Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада, заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, статья 837. Виды вкладов




1. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).

Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.

2. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором.

Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.

3. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.



Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав пунктом 4 статьи 837 см. определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 N 371-О.



4. В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата, - по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 836. Форма договора банковского вклада




1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.




Гражданский Кодекс, статья 835. Право на привлечение денежных средств во вклады




1. Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом.



Действие пунктов 2 и 3 распространяется также на случаи, когда отношения, связанные с привлечением денежных средств во вклады возникли до введения в действие части второй Кодекса и сохраняются в момент введения в действие части второй Кодекса (Федеральный закон от 26.01.1996 N 15-ФЗ).



2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов, предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса, и возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков.

Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада денежные средства юридического лица, такой договор является недействительным (#Гражданский Кодекс, статья 168).

3. Если иное не установлено законом, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются также в случаях:

привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным;

привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, предусмотренных правилами настоящей главы.




Гражданский Кодекс, статья 834. Договор банковского вклада




1. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

2. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

3. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах (депозитах) денежные средства другим лицам.

4. Правила настоящей главы, относящиеся к банкам, применяются также к другим кредитным организациям, принимающим в соответствии с законом вклады (депозиты) от юридических лиц.




Гражданский Кодекс, статья 833. Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом




1. В случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового агента возврат сумм, уже уплаченных ему по перешедшему к финансовому агенту требованию, если должник вправе получить такие суммы непосредственно с клиента.

2. Должник, имеющий право получить непосредственно с клиента суммы, уплаченные финансовому агенту в результате уступки требования, тем не менее вправе требовать возвращения этих сумм финансовым агентом, если доказано, что последний не исполнил свое обязательство осуществить клиенту обещанный платеж, связанный с уступкой требования, либо произвел такой платеж, зная о нарушении клиентом того обязательства перед должником, к которому относится платеж, связанный с уступкой требования.



Глава 44. Банковский вклад





КонсультантПлюс: примечание.

Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" установлены случаи, при которых кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом.




Гражданский Кодекс, статья 832. Встречные требования должника




1. В случае обращения финансового агента к должнику с требованием произвести платеж должник вправе в соответствии со статьями 410 - 412 настоящего Кодекса предъявить к зачету свои денежные требования, основанные на договоре с клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту.

2. Требования, которые должник мог бы предъявить клиенту в связи с нарушением последним соглашения о запрете об ограничении уступки требования, не имеют силы в отношении финансового агента.




Гражданский Кодекс, статья 831. Права финансового агента на суммы, полученные от должника




1. Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования финансирование клиента осуществляется путем покупки у него этого требования финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не несет ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование.

2. Если уступка денежного требования финансовому агенту осуществлена в целях обеспечения исполнения ему обязательства клиента и договором финансирования под уступку требования не предусмотрено иное, финансовый агент обязан представить отчет клиенту и передать ему сумму, превышающую сумму долга клиента, обеспеченную уступкой требования. Если денежные средства, полученные финансовым агентом от должника, оказались меньше суммы долга клиента финансовому агенту, обеспеченной уступкой требования, клиент остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга.




Гражданский Кодекс, статья 830. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту




1. Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

2. По просьбе должника финансовый агент обязан в разумный срок представить должнику доказательство того, что уступка денежного требования финансовому агенту действительно имела место. Если финансовый агент не выполнит эту обязанность, должник вправе произвести по данному требованию платеж клиенту во исполнение своего обязательства перед последним.

3. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту в соответствии с правилами настоящей статьи освобождает должника от соответствующего обязательства перед клиентом.




Гражданский Кодекс, статья 829. Последующая уступка денежного требования




Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, последующая уступка денежного требования финансовым агентом не допускается.

В случае, когда последующая уступка денежного требования допускается договором, к ней соответственно применяются положения настоящей главы.




Гражданский Кодекс, статья 828. Недействительность запрета уступки денежного требования




1. Уступка финансовому агенту денежного требования является действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении.

2. Положение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, не освобождает клиента от обязательств или ответственности перед должником в связи с уступкой требования в нарушение существующего между ними соглашения о ее запрете или ограничении.




Гражданский Кодекс, статья 827. Ответственность клиента перед финансовым агентом




1. Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент несет перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.

2. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования и в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие которых должник вправе его не исполнять.

3. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом.




Гражданский Кодекс, статья 826. Денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования




1. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения.

2. При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события.

Дополнительного оформления уступки денежного требования в этих случаях не требуется.




Гражданский Кодекс, статья 825. Финансовый агент




В качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида.




Гражданский Кодекс, статья 824. Договор финансирования под уступку денежного требования




1. По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование.

Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

2. Обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.




Гражданский Кодекс, статья 823. Коммерческий кредит




1. Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом.

2. К коммерческому кредиту соответственно применяются правила настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.



Глава 43. Финансирование под уступку

денежного требования




Гражданский Кодекс, статья 822. Товарный кредит




Сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита). К такому договору применяются правила параграфа 2 настоящей главы, если иное не предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обязательства.

Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качестве, о таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполняться в соответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров (статьи 465 - 485), если иное не предусмотрено договором товарного кредита.




Гражданский Кодекс, статья 821. Отказ от предоставления или получения кредита




1. Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.

2. Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором.

3. В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (#Гражданский Кодекс, статья 814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору.



§ 3. Товарный и коммерческий кредит




Гражданский Кодекс, статья 820. Форма кредитного договора




Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.




Гражданский Кодекс, статья 819. Кредитный договор




1. По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

2. К отношениям по кредитному договору применяются правила, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.




Гражданский Кодекс, статья 818. Новация долга в заемное обязательство




1. По соглашению сторон долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством.

2. Замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований о новации (#Гражданский Кодекс, статья 414) и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа (#Гражданский Кодекс, статья 808).



§ 2. Кредит




Гражданский Кодекс, статья 817. Договор государственного займа




1. По договору государственного займа заемщиком выступает Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а займодавцем - гражданин или юридическое лицо.

2. Государственные займы являются добровольными.

3. Договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, удостоверяющих право займодавца на получение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение.

4. Изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается.

5. Правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым муниципальным образованием.




Гражданский Кодекс, статья 816. Облигация




В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

К отношениям между лицом, выпустившим облигацию, и ее держателем правила настоящего параграфа применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено законом или в установленном им порядке.




Гражданский Кодекс, статья 815. Вексель




В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

С момента выдачи векселя правила настоящего параграфа могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом векселе.




Гражданский Кодекс, статья 814. Целевой заем




1. Если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.

2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 813. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика




При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 812. Оспаривание договора займа




1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

2. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (#Гражданский Кодекс, статья 808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от займодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.




Гражданский Кодекс, статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа




1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.




Гражданский Кодекс, статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа




1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно.

Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца.

3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.




Гражданский Кодекс, статья 809. Проценты по договору займа




1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда:

договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.




Гражданский Кодекс, статья 808. Форма договора займа




1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.




Гражданский Кодекс, статья 807. Договор займа




1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

2. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции




Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный срок.

При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.



Глава 42. Заем и кредит



§ 1. Заем




Гражданский Кодекс, статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом




Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.




Гражданский Кодекс, статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору




1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции.

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые дополнительные данные.

3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 803. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции




За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 настоящего Кодекса.

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.




Гражданский Кодекс, статья 802. Форма договора транспортной экспедиции




1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.

2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей.




Гражданский Кодекс, статья 801. Договор транспортной экспедиции




1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.

3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, статья 800. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира




Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.



Глава 41. Транспортная экспедиция




Гражданский Кодекс, статья 799. Договоры между транспортными организациями




Между организациями различных видов транспорта могут заключаться договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и другие).

Порядок заключения таких договоров определяется транспортными уставами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, статья 798. Договоры об организации перевозок




Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об организации перевозок.

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.




Гражданский Кодекс, статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов




1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок.

3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами.




Гражданский Кодекс, статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа




1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;

в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его стоимости;

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или багажа.

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость груза.

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа.




Гражданский Кодекс, статья 795. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира




1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.




Гражданский Кодекс, статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств




1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправитель за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспортных средств по иным причинам несут ответственность, установленную транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.

2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло вследствие:

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий;

прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом;

в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами.




Гражданский Кодекс, статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке




1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.

2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами.




Гражданский Кодекс, статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа




Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок.




Гражданский Кодекс, статья 791. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза




1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки или договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза.

2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организацией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с соблюдением положений, установленных транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.

3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.




Гражданский Кодекс, статья 790. Провозная плата




1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами.

3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.

4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке (статьи 359, 360), если иное не установлено законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа обязательства.

5. В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми актами установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующего бюджета.



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте пункта 5 данной статьи допущена опечатка: вместо слова "организацией" должно быть "организации".






Гражданский Кодекс, статья 789. Перевозка транспортом общего пользования




1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица.

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном порядке.

2. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).




Гражданский Кодекс, статья 788. Прямое смешанное сообщение




Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках.




Гражданский Кодекс, статья 787. Договор фрахтования




По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами.




Гражданский Кодекс, статья 786. Договор перевозки пассажира




1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.

2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией.

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами.

3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом:

перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;

провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм;

сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.




Гражданский Кодекс, статья 785. Договор перевозки груза




1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).




Гражданский Кодекс, статья 784. Общие положения о перевозке




1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг




Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.



Глава 40. Перевозка




Гражданский Кодекс, статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг




1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.



Об отказе в удовлетворении жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 2 статьи 782 см. определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 115-О.



2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.




Гражданский Кодекс, статья 781. Оплата услуг




1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.




Гражданский Кодекс, статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг




Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.




Гражданский Кодекс, статья 779. Договор возмездного оказания услуг






Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав положениями пункта 1 статьи 779 см. определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 N 273-О.



1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.



Об отказе в удовлетворении жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 2 статьи 779 см. определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 115-О.



2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ




К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответственно правила статей 708, 709 и 738 настоящего Кодекса.

К государственным или муниципальным контрактам на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных или муниципальных нужд применяются правила статей 763 - 768 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



Глава 39. Возмездное оказание услуг




Гражданский Кодекс, статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора




1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи 401).

2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.




Гражданский Кодекс, статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и технологических работ




Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.




Гражданский Кодекс, статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ




Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.




Гражданский Кодекс, статья 774. Обязанности заказчика




1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их.

2. Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.




Гражданский Кодекс, статья 773. Обязанности исполнителя




Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.




Гражданский Кодекс, статья 772. Права сторон на результаты работ




1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.




Гражданский Кодекс, статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора




1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.

2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.




Гражданский Кодекс, статья 770. Выполнение работ




1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.

2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (#Гражданский Кодекс, статья 706).




Гражданский Кодекс, статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ




1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.

4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).




Гражданский Кодекс, статья 768. Правовое регулирование государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



Глава 38. Выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ




Гражданский Кодекс, статья 767. Изменение государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 766. Содержание государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении запроса котировок цен на работы.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 765. Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта определяются в соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 764. Стороны государственного или муниципального контракта




(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое или физическое лицо.

2. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также уполномоченные указанными органами государственной власти на размещение заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение таких работ за счет бюджетных средств.

3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также уполномоченные органами местного самоуправления на размещение заказов на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение таких работ за счет бюджетных средств.




Гражданский Кодекс, статья 763. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Подрядные строительные работы (#Гражданский Кодекс, статья 740), проектные и изыскательские работы (#Гражданский Кодекс, статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 762. Обязанности заказчика




По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.



§ 5. Подрядные работы для государственных

или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 761. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ




1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 760. Обязанности подрядчика




1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.

2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.




Гражданский Кодекс, статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ




1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.




Гражданский Кодекс, статья 758. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ




По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.




Гражданский Кодекс, статья 757. Устранение недостатков за счет заказчика




1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.

2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.



§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ




Гражданский Кодекс, статья 756. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ




При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса.

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.




Гражданский Кодекс, статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда




1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик.

4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.




Гражданский Кодекс, статья 754. Ответственность подрядчика за качество работ




1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.




Гражданский Кодекс, статья 753. Сдача и приемка работ




1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.




Гражданский Кодекс, статья 752. Последствия консервации строительства




Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.




Гражданский Кодекс, статья 751. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ




1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.




Гражданский Кодекс, статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда




1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.




Гражданский Кодекс, статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика




Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.




Гражданский Кодекс, статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда




1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора строительного подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика законом.




Гражданский Кодекс, статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда




1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.




Гражданский Кодекс, статья 746. Оплата работ




1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.




Гражданский Кодекс, статья 745. Обеспечение строительства материалами и оборудованием




1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части работ.




Гражданский Кодекс, статья 744. Внесение изменений в техническую документацию




1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.




Гражданский Кодекс, статья 743. Техническая документация и смета




1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.




Гражданский Кодекс, статья 742. Страхование объекта строительства




1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.

2. Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.




Гражданский Кодекс, статья 741. Распределение риска между сторонами




1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 716 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 740. Договор строительного подряда




1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.




Гражданский Кодекс, статья 739. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда




В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.



§ 3. Строительный подряд




Гражданский Кодекс, статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы




В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 737. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе




1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 736. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной работы




При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.




Гражданский Кодекс, статья 735. Цена и оплата работы




Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.




Гражданский Кодекс, статья 734. Выполнение работы из материала заказчика




Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых подрядчиком заказчику при заключении договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином аналогичном документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в суде.




Гражданский Кодекс, статья 733. Выполнение работы из материала подрядчика




1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.

В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты заказчиком материала в рассрочку.

2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.




Гражданский Кодекс, статья 732. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе




1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

2. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, указанную в пункте 1 настоящей статьи, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (пункт 4 статьи 445).

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.

Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 731. Гарантии прав заказчика




1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором.

2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.




Гражданский Кодекс, статья 730. Договор бытового подряда




1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

2. Договор бытового подряда является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

3. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.




Гражданский Кодекс, статья 729. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы




В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.



§ 2. Бытовой подряд




Гражданский Кодекс, статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком




В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.




Гражданский Кодекс, статья 727. Конфиденциальность полученной сторонами информации




Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна (#Гражданский Кодекс, статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 726. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику




Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.




Гражданский Кодекс, статья 725. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы




1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего Кодекса.

2. Если в соответствии с договором подряда результат работы принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.

3. Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня заявления о недостатках.




Гражданский Кодекс, статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы




1. Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.

2. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (пункт 1 статьи 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.

6. К исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4 статьи 471 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон или не вытекает из особенностей договора подряда.




Гражданский Кодекс, статья 723. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы




1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (#Гражданский Кодекс, статья 397).

2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (#Гражданский Кодекс, статья 475).




Гражданский Кодекс, статья 722. Гарантия качества работы




1. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

2. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.




Гражданский Кодекс, статья 721. Качество работы




1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.




Гражданский Кодекс, статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком




1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.

7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.




Гражданский Кодекс, статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда




1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (#Гражданский Кодекс, статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 718. Содействие заказчика




1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.




Гражданский Кодекс, статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда




Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.




Гражданский Кодекс, статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика




1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.




Гражданский Кодекс, статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком




1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 714. Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества




Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.




Гражданский Кодекс, статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика




1. Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.




Гражданский Кодекс, статья 712. Право подрядчика на удержание




При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.




Гражданский Кодекс, статья 711. Порядок оплаты работы




1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.




Гражданский Кодекс, статья 710. Экономия подрядчика




1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.




Гражданский Кодекс, статья 709. Цена работы




1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 708. Сроки выполнения работы




1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 707. Участие в исполнении работы нескольких лиц




1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами.

2. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (#Гражданский Кодекс, статья 321).




Гражданский Кодекс, статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик




1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.




Гражданский Кодекс, статья 705. Распределение рисков между сторонами




1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором подряда:

риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;

риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, несет сторона, допустившая просрочку.




Гражданский Кодекс, статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика




1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.




Гражданский Кодекс, статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда




1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.




Гражданский Кодекс, статья 702. Договор подряда




1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.




Гражданский Кодекс, статья 701. Прекращение договора безвозмездного пользования




Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица - ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.



Глава 37. Подряд



§ 1. Общие положения о подряде




Гражданский Кодекс, статья 700. Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования




1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать ее в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее заключенному договору безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя.

2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации или ликвидации юридического лица - ссудодателя права и обязанности ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к наследнику (правопреемнику) или к другому лицу, к которому перешло право собственности на вещь или иное право, на основании которого вещь была передана в безвозмездное пользование.

В случае реорганизации юридического лица - ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 699. Отказ от договора безвозмездного пользования




1. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмездного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен иной срок извещения.

2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 698. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования




1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:

использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи;

не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию;

существенно ухудшает состояние вещи;

без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.

2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования:

при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;

если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;

если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь;

при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы.




Гражданский Кодекс, статья 697. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи




Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя.




Гражданский Кодекс, статья 696. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи




Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.




Гражданский Кодекс, статья 695. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи




Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.




Гражданский Кодекс, статья 694. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в безвозмездное пользование




Передача вещи в безвозмездное пользование не является основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту вещь.

При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель обязан предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право требовать расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.




Гражданский Кодекс, статья 693. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование




1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования.

При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.

2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.

3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора или при передаче вещи.




Гражданский Кодекс, статья 692. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование




Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба.




Гражданский Кодекс, статья 691. Предоставление вещи в безвозмездное пользование




1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению.

2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не предусмотрено договором.

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них вещь не может быть использована по назначению либо ее использование в значительной степени утрачивает ценность для ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба.




Гражданский Кодекс, статья 690. Ссудодатель




1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или собственником.

2. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.




Гражданский Кодекс, статья 689. Договор безвозмездного пользования




1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

2. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 623 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 688. Последствия расторжения договора найма жилого помещения




В случае расторжения договора найма жилого помещения наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.



Глава 36. Безвозмездное пользование




Гражданский Кодекс, статья 687. Расторжение договора найма жилого помещения




1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.

2. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях:

невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа;

разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает.

По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок не более года для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения договора найма жилого помещения. Если в течение определенного судом срока наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилого помещения. При этом по просьбе нанимателя суд в решении о расторжении договора может отсрочить исполнение решения на срок не более года.

3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре:

если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его аварийного состояния;

в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

4. Если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо систематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения.

Если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после предупреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацем четвертым пункта 2 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 686. Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения




1. По требованию нанимателя и других граждан, постоянно с ним проживающих, и с согласия наймодателя наниматель в договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетних граждан, постоянно проживающих с нанимателем.

2. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор продолжает действовать на тех же условиях, а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с прежним нанимателем, по общему согласию между ними. Если такое согласие не достигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями.




Гражданский Кодекс, статья 685. Поднаем жилого помещения




1. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением. Ответственным перед наймодателем по договору найма жилого помещения остается наниматель.

2. Договор поднайма жилого помещения может быть заключен при условии соблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ)

3. Договор поднайма жилого помещения является возмездным.

4. Срок договора поднайма жилого помещения не может превышать срока договора найма жилого помещения.

5. При досрочном прекращении договора найма жилого помещения одновременно с ним прекращается договор поднайма жилого помещения.

6. На договор поднайма жилого помещения не распространяются правила о преимущественном праве на заключение договора на новый срок.




Гражданский Кодекс, статья 684. Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок




По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на новый срок.

Не позднее чем за три месяца до истечения срока договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение внаем. Если наймодатель не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

При согласовании условий договора наниматель не вправе требовать увеличения числа лиц, постоянно с ним проживающих по договору найма жилого помещения.

Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать помещение внаем, но в течение года со дня истечения срока договора с нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, наниматель вправе требовать признания такого договора недействительным и (или) возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор.




Гражданский Кодекс, статья 683. Срок в договоре найма жилого помещения




1. Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.

2. К договору найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года (краткосрочный наем), не применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 677, статьями 680, 684 - 686, абзацем четвертым пункта 2 статьи 687 настоящего Кодекса, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 682. Плата за жилое помещение




1. Размер платы за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в договоре найма жилого помещения. В случае, если в соответствии с законом установлен максимальный размер платы за жилое помещение, плата, установленная в договоре, не должна превышать этот размер.

2. Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

3. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором найма жилого помещения. Если договором сроки не предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем ежемесячно в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.




Гражданский Кодекс, статья 681. Ремонт сданного внаем жилого помещения




1. Текущий ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.

2. Капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью наймодателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.

3. Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, если такое переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым помещением, без согласия нанимателя не допускается.




Гражданский Кодекс, статья 680. Временные жильцы




Наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, по общему согласию и с предварительным уведомлением наймодателя вправе разрешить безвозмездное проживание в жилом помещении временным жильцам (пользователям). Наймодатель может запретить проживание временных жильцов при условии несоблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека. Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть месяцев.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ)

Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования жилым помещением. Ответственность за их действия перед наймодателем несет наниматель.

Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении согласованного с ними срока проживания, а если срок не согласован, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования нанимателем или любым гражданином, постоянно с ним проживающим.




Гражданский Кодекс, статья 679. Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем




С согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия не требуется.

Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого помещения на одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 678. Обязанности нанимателя жилого помещения




Наниматель обязан использовать жилое помещение только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя.

Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи.




Гражданский Кодекс, статья 677. Наниматель и постоянно проживающие вместе с ним граждане




1. Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только гражданин.

2. В договоре должны быть указаны граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем. При отсутствии в договоре таких указаний вселение этих граждан производится в соответствии с правилами статьи 679 настоящего Кодекса.

Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем, имеют равные с ним права по пользованию жилым помещением. Отношения между нанимателем и такими гражданами определяются законом.

3. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают условия договора найма жилого помещения.

4. Граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем, могут, известив наймодателя, заключить с нанимателем договор о том, что все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, несут совместно с нанимателем солидарную ответственность перед наймодателем. В этом случае такие граждане являются сонанимателями.




Гражданский Кодекс, статья 676. Обязанности наймодателя жилого помещения




1. Наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.

2. Наймодатель обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, предоставлять или обеспечивать предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении.




Гражданский Кодекс, статья 675. Сохранение договора найма жилого помещения при переходе права собственности на жилое помещение




Переход права собственности на занимаемое по договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения договора найма жилого помещения. При этом новый собственник становится наймодателем на условиях ранее заключенного договора найма.




Гражданский Кодекс, статья 674. Форма договора найма жилого помещения




Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.




Гражданский Кодекс, статья 673. Объект договора найма жилого помещения




1. Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома).

Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

2. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме наряду с пользованием жилым помещением имеет право пользоваться имуществом, указанным в статье 290 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 672. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования




1. В государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору социального найма жилого помещения.

2. Проживающие по договору социального найма жилого помещения совместно с нанимателем члены его семьи пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жилого помещения наравне с нанимателем.

По требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключен с одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом помещении.

3. Договор социального найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством. К такому договору применяются правила статей 674, 675, 678, 680, пунктов 1 - 3 статьи 685 настоящего Кодекса. Другие положения настоящего Кодекса применяются к договору социального найма жилого помещения, если иное не предусмотрено жилищным законодательством.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 671. Договор найма жилого помещения




1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан.




Гражданский Кодекс, статья 670. Ответственность продавца




1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи указанного имущества. Однако арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия арендодателя.

В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы (#Гражданский Кодекс, статья 326).

2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В последнем случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые несут солидарную ответственность.



Глава 35. Наем жилого помещения




Гражданский Кодекс, статья 669. Переход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества




Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды.




Гражданский Кодекс, статья 668. Передача арендатору предмета договора финансовой аренды




1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, имущество, являющееся предметом этого договора, передается продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения последнего.

2. В случае, когда имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано арендатору в указанный в этом договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора и возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 667. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду




Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу.




Гражданский Кодекс, статья 666. Предмет договора финансовой аренды




Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов.




Гражданский Кодекс, статья 665. Договор финансовой аренды




По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.

Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.




Гражданский Кодекс, статья 664. Возврат арендованного предприятия




При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущественный комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных статьями 656, 657 и 659 настоящего Кодекса. Подготовка предприятия к передаче арендодателю, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является в этом случае обязанностью арендатора и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором.



§ 6. Финансовая аренда (лизинг)




Гражданский Кодекс, статья 663. Применение к договору аренды предприятия правил о последствиях недействительности сделок, об изменении и о расторжении договора




Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок, об изменении и о расторжении договора, предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору аренды предприятия, если такие последствия не нарушают существенно права и охраняемые законом интересы кредиторов арендодателя и арендатора, других лиц и не противоречат общественным интересам.




Гражданский Кодекс, статья 662. Внесение арендатором улучшений в арендованное предприятие




Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия.

Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности возместить арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были нарушены принципы добросовестности и разумности.




Гражданский Кодекс, статья 661. Обязанности арендатора по содержанию предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию




1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществлять его текущий и капитальный ремонт.

2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а также с уплатой платежей по страхованию арендованного имущества.




Гражданский Кодекс, статья 660. Пользование имуществом арендованного предприятия




Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу при условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не нарушает других положений договора аренды предприятия. Указанный порядок не применяется в отношении земли и других природных ресурсов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающее его стоимость.




Гражданский Кодекс, статья 659. Передача арендованного предприятия




Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту.

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды предприятия.




Гражданский Кодекс, статья 658. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия




1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).

2. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его недействительность.




Гражданский Кодекс, статья 657. Права кредиторов при аренде предприятия




1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, должны быть до его передачи арендатору письменно уведомлены арендодателем о передаче предприятия в аренду.

2. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных этим убытков.

3. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в аренду в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду.

4. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора.




Гражданский Кодекс, статья 656. Договор аренды предприятия




1. По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав владения и пользования находящимся в собственности других лиц имуществом, в том числе землей и другими природными ресурсами, производится в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2. Права арендодателя, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче арендатору, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Включение в состав передаваемого по договору предприятия обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает арендодателя от соответствующих обязательств перед кредиторами.




Гражданский Кодекс, статья 655. Передача здания или сооружения




1. Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, подписываемому сторонами.

Если иное не предусмотрено законом или договором аренды здания или сооружения, обязательство арендодателя передать здание или сооружение арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во владение или пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора от принятия имущества.

2. При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное здание или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.



§ 5. Аренда предприятий




Гражданский Кодекс, статья 654. Размер арендной платы




1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать размер арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения установлена в договоре на единицу площади здания (сооружения) или иного показателя его размера, арендная плата определяется исходя из фактического размера переданного арендатору здания или сооружения.




Гражданский Кодекс, статья 653. Сохранение арендатором здания или сооружения права пользования земельным участком при его продаже




В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших до продажи земельного участка.




Гражданский Кодекс, статья 652. Права на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения




1. По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

2. В случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на соответствующую часть земельного участка.

Если договором не определено передаваемое арендатору право на соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды здания или сооружения право пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования в соответствии с его назначением.

3. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором с собственником земельного участка.




Гражданский Кодекс, статья 651. Форма и государственная регистрация договора аренды здания или сооружения




1. Договор аренды здания или сооружения заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).

Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его недействительность.



Об отказе в удовлетворении жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 2 статьи 651 см. определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 N 132-О.



По вопросу о применении пункта 2 статьи 651 см. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53.



2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 650. Договор аренды здания или сооружения




1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение.

2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде предприятий, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об аренде предприятия.




Гражданский Кодекс, статья 649. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств




Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов транспортных средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.



§ 4. Аренда зданий и сооружений




Гражданский Кодекс, статья 648. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством




Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендатор в соответствии с правилами главы 59 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 647. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства




1. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства.




Гражданский Кодекс, статья 646. Обязанность арендатора по оплате расходов на содержание транспортного средства




Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.




Гражданский Кодекс, статья 645. Обязанности арендатора по управлению транспортным средством и по его технической эксплуатации




Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.




Гражданский Кодекс, статья 644. Обязанность арендатора по содержанию транспортного средства




Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта.




Гражданский Кодекс, статья 643. Форма договора аренды транспортного средства без экипажа




Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 642. Договор аренды транспортного средства без экипажа




По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок (#Гражданский Кодекс, статья 621) к договору аренды транспортного средства без экипажа не применяются.




Гражданский Кодекс, статья 641. Особенности аренды отдельных видов транспортных средств




Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные, помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации.



2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг

по управлению и технической эксплуатации




Гражданский Кодекс, статья 640. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством




Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоящего Кодекса. Он вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.




Гражданский Кодекс, статья 639. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству




В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды.




Гражданский Кодекс, статья 638. Договоры с третьими лицами об использовании транспортного средства




1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать транспортное средство в субаренду.

2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации арендованного транспортного средства вправе без согласия арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, назначению транспортного средства.




Гражданский Кодекс, статья 637. Страхование транспортного средства




Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, обязанность страховать транспортное средство и (или) страховать ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией, возлагается на арендодателя в тех случаях, когда такое страхование является обязательным в силу закона или договора.




Гражданский Кодекс, статья 636. Обязанность арендатора по оплате расходов, связанных с коммерческой эксплуатацией транспортного средства




Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства с экипажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов.




Гражданский Кодекс, статья 635. Обязанности арендодателя по управлению и технической эксплуатации транспортного средства




1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору.

2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора.

Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства.

Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель.




Гражданский Кодекс, статья 634. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного средства




Арендодатель в течение всего срока договора аренды транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей.




Гражданский Кодекс, статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем




Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 632. Договор аренды транспортного средства с экипажем




По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок (#Гражданский Кодекс, статья 621) к договору аренды транспортного средства с экипажем не применяются.




Гражданский Кодекс, статья 631. Пользование арендованным имуществом




1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, является обязанностью арендодателя.

2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору по договору проката, передача им своих прав и обязанностей по договору проката другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.



§ 3. Аренда транспортных средств



1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг

по управлению и технической эксплуатации




Гражданский Кодекс, статья 630. Арендная плата по договору проката




1. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно.

2. В случае досрочного возврата имущества арендатором арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.

3. Взыскание с арендатора задолженности по арендной плате производится в бесспорном порядке на основе исполнительной надписи нотариуса.




Гражданский Кодекс, статья 629. Устранение недостатков сданного в аренду имущества




1. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующих пользованию им, арендодатель обязан в десятидневный срок со дня заявления арендатора о недостатках, если более короткий срок не установлен договором проката, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте либо произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии.

2. Если недостатки арендованного имущества явились следствием нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания имущества, арендатор оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспортировки имущества.




Гражданский Кодекс, статья 628. Предоставление имущества арендатору




Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества либо выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом.




Гражданский Кодекс, статья 627. Срок договора проката




1. Договор проката заключается на срок до одного года.

2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды (#Гражданский Кодекс, статья 621) к договору проката не применяются.

3. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арендодателя не менее чем за десять дней.




Гражданский Кодекс, статья 626. Договор проката




1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.

Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства.

2. Договор проката заключается в письменной форме.

3. Договор проката является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).




Гражданский Кодекс, статья 625. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества




К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих договорах.



§ 2. Прокат




Гражданский Кодекс, статья 624. Выкуп арендованного имущества




1. В законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.

2. Если условие о выкупе арендованного имущества не предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную цену.

3. Законом могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного имущества.




Гражданский Кодекс, статья 623. Улучшения арендованного имущества




1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды.

2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.

3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя.




Гражданский Кодекс, статья 622. Возврат арендованного имущества арендодателю




При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.

В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 621. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок




1. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия договора.

При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (#Гражданский Кодекс, статья 610).




Гражданский Кодекс, статья 620. Досрочное расторжение договора по требованию арендатора




По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора;

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки;

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендатора в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя




По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.




Гражданский Кодекс, статья 618. Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды




1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды на имущество, находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.

2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним договоры субаренды.




Гражданский Кодекс, статья 617. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон




1. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не предусмотрено иное.

Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая, когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора.




Гражданский Кодекс, статья 616. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества




1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:

произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;

потребовать соответственного уменьшения арендной платы;

потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.




Гражданский Кодекс, статья 615. Пользование арендованным имуществом




1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.

К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды или назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 614. Арендная плата




1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или в аренду;

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.

3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Законом могут быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества.

4. Если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.

5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд.




Гражданский Кодекс, статья 613. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество




Передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество.

При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 612. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества




1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:

потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;

потребовать досрочного расторжения договора.

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного арендатору имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества.

Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.




Гражданский Кодекс, статья 611. Предоставление имущества арендатору




1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества.

2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором.

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также возмещения убытков.

3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 398 настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением.




Гражданский Кодекс, статья 610. Срок договора аренды




1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.

2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному.




Гражданский Кодекс, статья 609. Форма и государственная регистрация договора аренды




1. Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.

2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом.

3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору (#Гражданский Кодекс, статья 624), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.




Гражданский Кодекс, статья 608. Арендодатель




Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.




Гражданский Кодекс, статья 607. Объекты аренды




1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается.

2. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов.



Об отказе в удовлетворении жалобы о признании не соответствующими Конституции РФ положений пункта 3 статьи 607 см. определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001.



3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.




Гражданский Кодекс, статья 606. Договор аренды




По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.




Гражданский Кодекс, статья 605. Прекращение пожизненного содержания с иждивением




1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты.

2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных статьей 594 настоящего Кодекса. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.



Глава 34. Аренда



§ 1. Общие положения об аренде




Гражданский Кодекс, статья 604. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания




Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя ренты.

Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование указанного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества.




Гражданский Кодекс, статья 603. Замена пожизненного содержания периодическими платежами




Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах.




Гражданский Кодекс, статья 602. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением




1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.

2. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом.

3. При разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.




Гражданский Кодекс, статья 601. Договор пожизненного содержания с иждивением




1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).

2. К договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа.




Гражданский Кодекс, статья 600. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты




Случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданного под выплату пожизненной ренты, не освобождают плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях, предусмотренных договором пожизненной ренты.



§ 4. Пожизненное содержание с иждивением




Гражданский Кодекс, статья 599. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты




1. В случае существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 настоящего Кодекса, либо расторжения договора и возмещения убытков.

2. Если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или иное имущество отчуждены бесплатно, получатель ренты вправе при существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.




Гражданский Кодекс, статья 598. Сроки выплаты пожизненной ренты




Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты, пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца.




Гражданский Кодекс, статья 597. Размер пожизненной ренты




1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни.

2. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете на месяц должен быть не менее минимального размера оплаты труда, установленного законом, а в случаях, предусмотренных статьей 318 настоящего Кодекса, подлежит увеличению.




Гражданский Кодекс, статья 596. Получатель пожизненной ренты




1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина.

2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты.

В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.




Гражданский Кодекс, статья 595. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты




1. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты.

2. При случайной гибели или случайном повреждении имущества, переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты.



§ 3. Пожизненная рента




Гражданский Кодекс, статья 594. Выкупная цена постоянной ренты




1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями 592 и 593 настоящего Кодекса, производится по цене, определенной договором постоянной ренты.

2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, по которому имущество передано за плату под выплату постоянной ренты, выкуп осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме подлежащей выплате ренты.

3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной ренты, по которому имущество передано под выплату ренты бесплатно, в выкупную цену наряду с годовой суммой рентных платежей включается цена переданного имущества, определяемая по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 593. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты




Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в случаях, когда:

плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год, если иное не предусмотрено договором постоянной ренты;

плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению выплаты ренты (#Гражданский Кодекс, статья 587);

плательщик ренты признан неплатежеспособным либо возникли иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться им в размере и в сроки, которые установлены договором;

недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую собственность или разделено между несколькими лицами;

в других случаях, предусмотренных договором.




Гражданский Кодекс, статья 592. Право плательщика на выкуп постоянной ренты




1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа.

2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен плательщиком ренты в письменной форме не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок, предусмотренный договором постоянной ренты. При этом обязательство по выплате ренты не прекращается до получения всей суммы выкупа получателем ренты, если иной порядок выкупа не предусмотрен договором.

3. Условие договора постоянной ренты об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп ничтожно.

Договором может быть предусмотрено, что право на выкуп постоянной ренты не может быть осуществлено при жизни получателя ренты либо в течение иного срока, не превышающего тридцати лет с момента заключения договора.




Гражданский Кодекс, статья 591. Сроки выплаты постоянной ренты




Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного квартала.




Гражданский Кодекс, статья 590. Форма и размер постоянной ренты




1. Постоянная рента выплачивается в деньгах в размере, устанавливаемом договором.

Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты.

2. Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, размер выплачиваемой ренты увеличивается пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.




Гражданский Кодекс, статья 589. Получатель постоянной ренты




1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности.

2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут передаваться лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, путем уступки требования и переходить по наследству либо в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц, если иное не предусмотрено законом или договором.




Гражданский Кодекс, статья 588. Ответственность за просрочку выплаты ренты




За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает получателю ренты проценты, предусмотренные статьей 395 настоящего Кодекса, если иной размер процентов не установлен договором ренты.



§ 2. Постоянная рента




Гражданский Кодекс, статья 587. Обеспечение выплаты ренты




1. При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это имущество.

2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обязательств (#Гражданский Кодекс, статья 329) либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств.

3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора.




Гражданский Кодекс, статья 586. Обременение рентой недвижимого имущества




1. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание, сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя имущества.

2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность (#Гражданский Кодекс, статья 399) по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, если настоящим Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность по этому обязательству.




Гражданский Кодекс, статья 585. Отчуждение имущества под выплату ренты




1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно.

2. В случае, когда договором ренты предусматривается передача имущества за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате применяются правила о купле-продаже (глава 30), а в случае, когда такое имущество передается бесплатно, правила о договоре дарения (глава 32) постольку, поскольку иное не установлено правилами настоящей главы и не противоречит существу договора ренты.




Гражданский Кодекс, статья 584. Форма договора ренты




Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 583. Договор ренты




1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

2. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.




Гражданский Кодекс, статья 582. Пожертвования




1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.

2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.

3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда.

5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса.



Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением



§ 1. Общие положения о ренте и пожизненном

содержании с иждивением




Гражданский Кодекс, статья 581. Правопреемство при обещании дарения




1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

2. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.




Гражданский Кодекс, статья 580. Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи




Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоящего Кодекса, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, не предупредил о них одаряемого.




Гражданский Кодекс, статья 579. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны




Правила об отказе от исполнения договора дарения (#Гражданский Кодекс, статья 577) и об отмене дарения (#Гражданский Кодекс, статья 578) не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости.




Гражданский Кодекс, статья 578. Отмена дарения




1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.

3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).

4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.




Гражданский Кодекс, статья 577. Отказ от исполнения договора дарения




1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.

2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи 578).

3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает одаряемому права требовать возмещения убытков.




Гражданский Кодекс, статья 576. Ограничения дарения




1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости.

2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается по согласию всех участников совместной собственности с соблюдением правил, предусмотренных статьей 253 настоящего Кодекса.

3. Дарение принадлежащего дарителю права требования к третьему лицу осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 382 - 386, 388 и 389 настоящего Кодекса.

4. Дарение посредством исполнения за одаряемого его обязанности перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 313 настоящего Кодекса.

Дарение посредством перевода дарителем на себя долга одаряемого перед третьим лицом осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных статьями 391 и 392 настоящего Кодекса.

5. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.




Гражданский Кодекс, статья 575. Запрещение дарения




Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;

2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

3) государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими организациями.




Гражданский Кодекс, статья 574. Форма договора дарения




1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда:

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда;

договор содержит обещание дарения в будущем.

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно, ничтожен.

3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 573. Отказ одаряемого принять дар




1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым.

2. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован (пункт 3 статьи 574), отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации.

3. Если договор дарения был заключен в письменной форме, даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар.




Гражданский Кодекс, статья 572. Договор дарения




1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса.

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.

3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.

К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.




Гражданский Кодекс, статья 571. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены




Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 461 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков.



Глава 32. Дарение




Гражданский Кодекс, статья 570. Переход права собственности на обмениваемые товары




Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.




Гражданский Кодекс, статья 569. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены




В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязательств (#Гражданский Кодекс, статья 328).




Гражданский Кодекс, статья 568. Цены и расходы по договору мены




1. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.

2. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором.




Гражданский Кодекс, статья 567. Договор мены




1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

2. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.




Гражданский Кодекс, статья 566. Применение к договору продажи предприятия правил о последствиях недействительности сделок и об изменении или о расторжении договора




Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности сделок и об изменении или о расторжении договора купли-продажи, предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны или с обеих сторон, применяются к договору продажи предприятия, если такие последствия существенно не нарушают права и охраняемые законом интересы кредиторов продавца и покупателя, других лиц и не противоречат общественным интересам.



Глава 31. Мена




Гражданский Кодекс, статья 565. Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками




1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по передаточному акту предприятия, состав которого не соответствует предусмотренному договором продажи предприятия, в том числе в отношении качества переданного имущества, определяются на основании правил, предусмотренных статьями 460 - 462, 466, 469, 475, 479 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из договора и не предусмотрено пунктами 2 - 4 настоящей статьи.

2. В случае, когда предприятие передано и принято по передаточному акту, в котором указаны сведения о выявленных недостатках предприятия и об утраченном имуществе (пункт 1 статьи 563), покупатель вправе требовать соответствующего уменьшения покупной цены предприятия, если право на предъявление в таких случаях иных требований не предусмотрено договором продажи предприятия.

3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств) продавца, которые не были указаны в договоре продажи предприятия или передаточном акте, если продавец не докажет, что покупатель знал о таких долгах (обязательствах) во время заключения договора и передачи предприятия.

4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом составе отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может без промедления заменить имущество ненадлежащего качества или предоставить покупателю недостающее имущество.

5. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за которые продавец отвечает, не пригодно для целей, названных в договоре продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и в сроки, которые установлены в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, либо устранение таких недостатков невозможно.




Гражданский Кодекс, статья 564. Переход права собственности на предприятие




1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента государственной регистрации этого права.

2. Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия, право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю (#Гражданский Кодекс, статья 563).

3. В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.




Гражданский Кодекс, статья 563. Передача предприятия




1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены продавцом ввиду его утраты.

Подготовка предприятия к передаче, включая составление и представление на подписание передаточного акта, является обязанностью продавца и осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором.

2. Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами.

С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия.




Гражданский Кодекс, статья 562. Права кредиторов при продаже предприятия




1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора продажи предприятия.

2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части.

3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.

4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без согласия кредитора.




Гражданский Кодекс, статья 561. Удостоверение состава продаваемого предприятия




1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации.

2. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Имущество, права и обязанности, указанные в названных документах, подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не следует из правил статьи 559 настоящего Кодекса и не установлено соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 560. Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия




1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434), с обязательным приложением к нему документов, указанных в пункте 2 статьи 561 настоящего Кодекса.

2. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его недействительность.

3. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 559. Договор продажи предприятия




1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс (#Гражданский Кодекс, статья 132), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.

2. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

3. Права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами. За неисполнение таких обязательств продавец и покупатель несут перед кредиторами солидарную ответственность.




Гражданский Кодекс, статья 558. Особенности продажи жилых помещений




1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.



§ 8. Продажа предприятия




Гражданский Кодекс, статья 557. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества




В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 475 настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.




Гражданский Кодекс, статья 556. Передача недвижимости




1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о передаче.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя - обязанности принять имущество.

2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.




Гражданский Кодекс, статья 555. Цена в договоре продажи недвижимости




1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого имущества.

При отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

2. Если иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или права на нее.

3. В случаях, когда цена недвижимости в договоре продажи недвижимости установлена на единицу ее площади или иного показателя ее размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества.




Гражданский Кодекс, статья 554. Определение предмета в договоре продажи недвижимости




В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества.

При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.




Гражданский Кодекс, статья 553. Права на недвижимость при продаже земельного участка




В случаях, когда земельный участок, на котором находится принадлежащее продавцу здание, сооружение или другая недвижимость, продается без передачи в собственность покупателя этой недвижимости, за продавцом сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, на условиях, определяемых договором продажи.

Если условия пользования соответствующей частью земельного участка договором его продажи не определены, продавец сохраняет право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования в соответствии с ее назначением.




Гражданский Кодекс, статья 552. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости




1. По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

2. В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности либо предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи недвижимости иное право на соответствующую часть земельного участка.

Если договором не определено передаваемое покупателю недвижимости право на соответствующий земельный участок, к покупателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования.

3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором.

При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.



КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся перехода права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, см. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.






Гражданский Кодекс, статья 551. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость




1. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.

2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами.

3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 550. Форма договора продажи недвижимости




Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434).

Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность.




Гражданский Кодекс, статья 549. Договор продажи недвижимости




1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (#Гражданский Кодекс, статья 130).

2. Правила, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено правилами о договоре продажи предприятия (статьи 559 - 566).




Гражданский Кодекс, статья 548. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам




1. Правила, предусмотренные статьями 539 - 547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.



§ 7. Продажа недвижимости





КонсультантПлюс: примечание.

Об особенностях купли-продажи земельных участков, см. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.






Гражданский Кодекс, статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения




1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15).

2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.




Гражданский Кодекс, статья 546. Изменение и расторжение договора энергоснабжения




1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии.

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523 настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.

Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом - юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии.

(абзац введен Федеральным законом от 26.03.2003 N 37-ФЗ)

3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом.

(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 545. Субабонент




Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.




Гражданский Кодекс, статья 544. Оплата энергии




1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

2. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования




1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами.




Гражданский Кодекс, статья 542. Качество энергии




1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.

(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ)

2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105).




Гражданский Кодекс, статья 541. Количество энергии




1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ)

2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном договором количестве.

3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.




Гражданский Кодекс, статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения




1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.

2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.




Гражданский Кодекс, статья 539. Договор энергоснабжения




1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.

(п. 4 введен Федеральным законом от 26.03.2003 N 37-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 538. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции




Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии его вины.



§ 6. Энергоснабжение




Гражданский Кодекс, статья 537. Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции




Производитель сельскохозяйственной продукции обязан передать заготовителю выращенную (произведенную) сельскохозяйственную продукцию в количестве и ассортименте, предусмотренных договором контрактации.




Гражданский Кодекс, статья 536. Обязанности заготовителя




1. Если иное не предусмотрено договором контрактации, заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз.

2. В случае, когда принятие сельскохозяйственной продукции осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора контрактации и переданной заготовителю в обусловленный договором срок.

3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной продукции, возвращать производителю по его требованию отходы от переработки сельскохозяйственной продукции с оплатой по цене, определенной договором.




Гражданский Кодекс, статья 535. Договор контрактации




1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.

2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами настоящего параграфа, применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 524), а в соответствующих случаях о поставке товаров для государственных нужд (статьи 525 - 534).




Гражданский Кодекс, статья 534. Отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставленных по государственному или муниципальному контракту


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



В случаях, предусмотренных законом, государственный или муниципальный заказчик вправе полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена государственным или муниципальным контрактом, при условии возмещения поставщику убытков, причиненных таким отказом.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Если отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставка которых предусмотрена государственным или муниципальным контрактом, повлек расторжение или изменение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, убытки, причиненные покупателю таким расторжением или изменением, возмещаются государственным или муниципальным заказчиком.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



§ 5. Контрактация




Гражданский Кодекс, статья 533. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Если иное не предусмотрено законом либо государственным или муниципальным контрактом, убытки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта (пункт 2 статьи 527), подлежат возмещению государственным или муниципальным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с государственным или муниципальным контрактом.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта, не возмещаются в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного или муниципального контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением государственного или муниципального контракта.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. При расторжении государственного или муниципального контракта по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки товара для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, возмещаются государственным или муниципальным заказчиком.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя (статьи 361 - 367).

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 531. Исполнение государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. В случаях, когда поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным или муниципальным заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 530. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора на их поставку.

В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственного или муниципального заказчика и вправе потребовать от него извещения о прикреплении к другому покупателю.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товары.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. При невыполнении государственным или муниципальным заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от государственного или муниципального заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на государственного или муниципального заказчика.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 529. Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Если государственным или муниципальным контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому государственным или муниципальным заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания государственного или муниципального контракта направляет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю).

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), выданное государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, является основанием заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не позднее тридцати дней со дня получения извещения от государственного или муниципального заказчика, если иной порядок подготовки проекта договора не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом либо проект договора не представлен покупателем.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта договора.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 528. Порядок заключения государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Проект государственного или муниципального контракта разрабатывается государственным или муниципальным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного или муниципального контракта.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Сторона, получившая государственный или муниципальный контракт с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую сторону о принятии государственного или муниципального контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разногласия по государственному или муниципальному контракту, заключение которого является обязательным для одной из сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение суда.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

4. В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения торгов.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

5. Если сторона, для которой заключение государственного или муниципального контракта является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этой стороны заключить государственный или муниципальный контракт.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 527. Основания заключения государственного или муниципального контракта


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

Для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение государственного или муниципального контракта является обязательным, если иное не установлено законом.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. Заключение государственного или муниципального контракта является обязательным для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что государственным или муниципальным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не применяется в отношении казенного предприятия.

4. В отношении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары либо лица, с которым в соответствии с законом заключается государственный или муниципальный контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары от заключения государственного или муниципального контракта, не применяется условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, в случае заведомого занижения предлагаемой цены государственного или муниципального контракта.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 526. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 525. Основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд


(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)



1. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

2. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 524. Исчисление убытков при расторжении договора




1. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

2. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

3. Если после расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора.

Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует текущей цены, может быть использована текущая цена, применявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую или ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне, на основании статьи 15 настоящего Кодекса.



§ 4. Поставка товаров для государственных

или муниципальных нужд

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки




1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:

неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократной невыборки товаров.

4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 522. Погашение однородных обязательств по нескольким договорам поставки




1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны засчитываться в счет исполнения договора, указанного поставщиком при осуществлении поставки либо без промедления после поставки.

2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты.

3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок исполнения обязательств по нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам.




Гражданский Кодекс, статья 521. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров




Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.




Гражданский Кодекс, статья 520. Права покупателя в случае недопоставки товаров, невыполнения требований об устранении недостатков товаров или о доукомплектовании товаров




1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 настоящего Кодекса.

2. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.




Гражданский Кодекс, статья 519. Последствия поставки некомплектных товаров




1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 480 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не предусмотрено договором поставки.




Гражданский Кодекс, статья 518. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества




1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное не предусмотрено договором поставки.




Гражданский Кодекс, статья 517. Тара и упаковка




Если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.

Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором.




Гражданский Кодекс, статья 516. Расчеты за поставляемые товары




1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части, входящей в комплект, если иное не установлено договором.




Гражданский Кодекс, статья 515. Выборка товаров




1. Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2 статьи 510), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров.




Гражданский Кодекс, статья 514. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем




1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.

2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.

3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.

При этом вырученное от реализации товара передается поставщику за вычетом причитающегося покупателю.

4. В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.




Гражданский Кодекс, статья 513. Принятие товаров покупателем




1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

2. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.




Гражданский Кодекс, статья 512. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки




1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия покупателя.




Гражданский Кодекс, статья 511. Восполнение недопоставки товаров




1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.

3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.




Гражданский Кодекс, статья 510. Доставка товаров




1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

2. Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.




Гражданский Кодекс, статья 509. Порядок поставки товаров




1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потребовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.




Гражданский Кодекс, статья 508. Периоды поставки товаров




1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

2. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).

3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.

Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.




Гражданский Кодекс, статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки




1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения.

2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора.




Гражданский Кодекс, статья 506. Договор поставки




По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.




Гражданский Кодекс, статья 505. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре




В случае неисполнения продавцом обязательства по договору розничной купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре.



§ 3. Поставка товаров



По вопросу, касающемуся применения положений ГК РФ о договоре поставки, см. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18.






Гражданский Кодекс, статья 504. Возмещение разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества




1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору розничной купли-продажи товар надлежащего качества продавец не вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара, существующей в момент замены товара или вынесения судом решения о замене товара.

2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но иной по размеру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества подлежит возмещению разница между ценой заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого взамен товара ненадлежащего качества.

Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена товара, передаваемого взамен него, определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.

3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении цены.

4. При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.




Гражданский Кодекс, статья 503. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества




1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Покупатель вправе требовать замены технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475).

2. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения покупной цены.

3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.




Гражданский Кодекс, статья 502. Обмен товара




1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму.

Требование покупателя об обмене либо о возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца.

2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке, установленном законом или иными правовыми актами.




Гражданский Кодекс, статья 501. Договор найма-продажи




Договором может быть предусмотрено, что до перехода права собственности на товар к покупателю (#Гражданский Кодекс, статья 491) покупатель является нанимателем (арендатором) переданного ему товара (договор найма-продажи).

Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится собственником товара с момента оплаты товара.




Гражданский Кодекс, статья 500. Цена и оплата товара




1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

2. В случае, когда договором розничной купли-продажи предусмотрена предварительная оплата товара (#Гражданский Кодекс, статья 487), неоплата покупателем товара в установленный договором срок признается отказом покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат применению правила, предусмотренные абзацем первым пункта 4 статьи 488 настоящего Кодекса.

Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах установленного договором периода рассрочки оплаты товара.




Гражданский Кодекс, статья 499. Продажа товара с условием о его доставке покупателю




1. В случае, когда договор розничной купли-продажи заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не указано, в место жительства гражданина или место нахождения юридического лица, являющихся покупателями.

2. Договор розничной купли-продажи считается исполненным с момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

3. В случае, когда договором не определено время доставки товара для вручения его покупателю, товар должен быть доставлен в разумный срок после получения требования покупателя.




Гражданский Кодекс, статья 498. Продажа товаров с использованием автоматов




1. В случаях, когда продажа товаров производится с использованием автоматов, владелец автоматов обязан довести до покупателей информацию о продавце товаров путем помещения на автомате или предоставления покупателям иным способом сведений о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо совершить покупателю для получения товара.

2. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов считается заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара.

3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, продавец обязан по требованию покупателя незамедлительно предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму.

4. В случаях, когда автомат используется для размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяются правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа обязательства.




Гражданский Кодекс, статья 497. Продажа товаров по образцам




1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом товаров и т.п.), предложенным продавцом.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, договор розничной купли-продажи товара по образцу считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, а если место передачи товара договором не определено, с момента доставки товара покупателю по месту жительства гражданина или месту нахождения юридического лица.

3. Покупатель до передачи товара вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора.




Гражданский Кодекс, статья 496. Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок




Договор розничной купли-продажи может быть заключен с условием о принятии покупателем товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар не может быть продан другому покупателю.

Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия товара в определенный договором срок могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения договора.

Дополнительные расходы продавца на обеспечение передачи товара покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.




Гражданский Кодекс, статья 495. Предоставление покупателю информации о товаре




1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.

2. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.

3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

4. Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить соответствующую информацию о товаре, несет ответственность и за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него такой информации.




Гражданский Кодекс, статья 494. Публичная оферта товара




1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.

2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.




Гражданский Кодекс, статья 493. Форма договора розничной купли-продажи




Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (#Гражданский Кодекс, статья 428), договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.




Гражданский Кодекс, статья 492. Договор розничной купли-продажи




1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (#Гражданский Кодекс, статья 426).

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.




Гражданский Кодекс, статья 491. Сохранение права собственности за продавцом




В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.



§ 2. Розничная купля-продажа




Гражданский Кодекс, статья 490. Страхование товара




Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар.

В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения договора.




Гражданский Кодекс, статья 489. Оплата товара в рассрочку




1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку.

Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей.

2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара.

3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 488. Оплата товара, проданного в кредит




1. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.

3. В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров.

4. В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем.

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом.

5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.




Гражданский Кодекс, статья 487. Предварительная оплата товара




1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

2. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса.

3. В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (#Гражданский Кодекс, статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

4. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя.




Гражданский Кодекс, статья 486. Оплата товара




1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.




Гражданский Кодекс, статья 485. Цена товара




1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не определен способ пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный договором, а если он договором не предусмотрен, на момент, определенный в соответствии со статьей 314 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором и не вытекает из существа обязательства.




Гражданский Кодекс, статья 484. Обязанность покупателя принять товар




1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

3. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.




Гражданский Кодекс, статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи




1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

3. Если продавец знал или должен был знать о том, что переданные покупателю товары не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 482. Последствия передачи товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке




1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из договора, существа обязательства или характера товара.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вправе вместо предъявления продавцу требований, указанных в этом пункте, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (#Гражданский Кодекс, статья 475).




Гражданский Кодекс, статья 481. Тара и упаковка




1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

2. Если договором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.




Гражданский Кодекс, статья 480. Последствия передачи некомплектного товара




1. В случае передачи некомплектного товара (#Гражданский Кодекс, статья 478) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

доукомплектования товара в разумный срок.

2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:

потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются и в случае нарушения продавцом обязанности передать покупателю комплект товаров (#Гражданский Кодекс, статья 479), если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.




Гражданский Кодекс, статья 479. Комплект товаров




1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно.




Гражданский Кодекс, статья 478. Комплектность товара




1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности.

2. В случае, когда договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.




Гражданский Кодекс, статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара




1. Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.

2. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его назначения.

3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

В случае, когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие.

Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие.

4. В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.




Гражданский Кодекс, статья 476. Недостатки товара, за которые отвечает продавец




1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.




Гражданский Кодекс, статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества




1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.

4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (#Гражданский Кодекс, статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное.




Гражданский Кодекс, статья 474. Проверка качества товара




1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи.

Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.

2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.

3. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления проверки качества товара.

4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же.




Гражданский Кодекс, статья 473. Исчисление срока годности товара




Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.




Гражданский Кодекс, статья 472. Срок годности товара




1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность определять срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности).

(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 471. Исчисление гарантийного срока




1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (#Гражданский Кодекс, статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств продавцом.

Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в порядке, установленном статьей 483 настоящего Кодекса.

3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4. На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (#Гражданский Кодекс, статья 476), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.




Гражданский Кодекс, статья 470. Гарантия качества товара




1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.




Гражданский Кодекс, статья 469. Качество товара




1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 213-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 468. Последствия нарушения условия об ассортименте товаров




1. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:

принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;

отказаться от всех переданных товаров;

потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;

принять все переданные товары.

3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4. Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.

5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары.

6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.




Гражданский Кодекс, статья 467. Ассортимент товаров




1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.

2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора.




Гражданский Кодекс, статья 466. Последствия нарушения условия о количестве товара




1. Если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

2. Если продавец передал покупателю товар в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи, покупатель обязан известить об этом продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 483 настоящего Кодекса. В случае, когда в разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, принять весь товар.

3. В случае принятия покупателем товара в количестве, превышающем указанное в договоре купли-продажи (пункт 2 настоящей статьи), дополнительно принятый товар оплачивается по цене, определенной для товара, принятого в соответствии с договором, если иная цена не определена соглашением сторон.




Гражданский Кодекс, статья 465. Количество товара




1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения.

2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.




Гражданский Кодекс, статья 464. Последствия неисполнения обязанности передать принадлежности и документы, относящиеся к товару




Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.




Гражданский Кодекс, статья 463. Последствия неисполнения обязанности передать товар




1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

2. При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 398 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 462. Обязанности покупателя и продавца в случае предъявления иска об изъятии товара




Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.

Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.

Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.




Гражданский Кодекс, статья 461. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя




1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.

2. Соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.




Гражданский Кодекс, статья 460. Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц




1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.




Гражданский Кодекс, статья 459. Переход риска случайной гибели товара




1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота.

Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.




Гражданский Кодекс, статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар




1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар




1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.




Гражданский Кодекс, статья 456. Обязанности продавца по передаче товара




1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.




Гражданский Кодекс, статья 455. Условие договора о товаре




1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса.

2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара.

3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.




Гражданский Кодекс, статья 454. Договор купли-продажи




1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.

4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.




Гражданский Кодекс, статья 1224. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию






КонсультантПлюс: примечание.

См. ст. 48 "Компетенция по делам о наследстве" Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года.



1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву.

2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права.


Гражданский Кодекс, статья 1223. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения




1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место.

Стороны могут договориться о применении к таким обязательствам права страны суда.

2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного обогащения, применяется право страны, которому было или могло быть подчинено это правоотношение.




Гражданский Кодекс, статья 1222. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции




К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.




Гражданский Кодекс, статья 1221. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги




1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, по выбору потерпевшего применяется:

1) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда;

2) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности потерпевший;

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право страны, где был приобретен товар.

Выбор потерпевшим права, предусмотренного подпунктом 2 или 3 настоящего пункта, может быть признан только в случае, если причинитель вреда не докажет, что товар поступил в соответствующую страну без его согласия.

2. Если потерпевший не воспользовался предоставленным ему настоящей статьей правом выбора, право, подлежащее применению, определяется в соответствии со статьей 1219 настоящего Кодекса.

3. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о возмещении вреда, причиненного вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или об услуге.




Гражданский Кодекс, статья 1220. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда




На основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются, в частности:

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред;

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда;

3) основания ответственности;

4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее;

5) способы возмещения вреда;

6) объем и размер возмещения вреда.




Гражданский Кодекс, статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда




1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране.

2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны. В случае, если стороны такого обязательства не являются гражданами одной и той же страны, но имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой страны.

3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда.




Гражданский Кодекс, статья 1218. Право, подлежащее применению к отношениям по уплате процентов




Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным обязательствам определяются по праву страны, подлежащему применению к соответствующему обязательству.




Гражданский Кодекс, статья 1217. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из односторонних сделок




К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, применяется право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке.

Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.




Гражданский Кодекс, статья 1216. Право, подлежащее применению к уступке требования




1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1211 настоящего Кодекса.

2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и должником, условия, при которых это требование может быть предъявлено к должнику новым кредитором, а также вопрос о надлежащем исполнении обязательства должником определяется по праву, подлежащему применению к требованию, являющемуся предметом уступки.




Гражданский Кодекс, статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к договору




Правом, подлежащим применению к договору в соответствии с правилами статей 1210 - 1214, 1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности:

1) толкование договора;

2) права и обязанности сторон договора;

3) исполнение договора;

4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;

5) прекращение договора;

6) последствия недействительности договора.




Гражданский Кодекс, статья 1214. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с иностранным участием




К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется право страны, в которой согласно договору подлежит учреждению юридическое лицо.




Гражданский Кодекс, статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества




1. При отсутствии соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору в отношении недвижимого имущества, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится недвижимое имущество.

2. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется российское право.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 1212. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя




1. Выбор права, подлежащего применению к договору, стороной которого является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо имеющее намерение использовать, приобрести или заказать движимые вещи (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права страны места жительства потребителя, если имело место хотя бы одно из следующих обстоятельств:

1) заключению договора предшествовала в этой стране оферта, адресованная потребителю, или реклама и потребитель совершил в этой же стране действия, необходимые для заключения договора;

2) контрагент потребителя или представитель контрагента получил заказ потребителя в этой стране;

3) заказ на приобретение движимых вещей, выполнение работ или оказание услуг сделан потребителем в другой стране, посещение которой было инициировано контрагентом потребителя в целях побуждения потребителя к заключению договора.

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, к договору с участием потребителя применяется право страны места жительства потребителя.

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются:

1) к договору перевозки;

2) к договору о выполнении работ или об оказании услуг, если работа должна быть выполнена или услуги должны быть оказаны исключительно в иной стране, чем страна места жительства потребителя.

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия не распространяются на договоры об оказании за общую цену услуг по перевозке и размещению (независимо от включения в общую цену стоимости других услуг), в частности на договоры в сфере туристического обслуживания.




Гражданский Кодекс, статья 1211. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права




1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.

2. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.

3. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, сторона, являющаяся, в частности:

1) продавцом - в договоре купли-продажи;

2) дарителем - в договоре дарения;

3) арендодателем - в договоре аренды;

4) ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования;

5) подрядчиком - в договоре подряда;

6) перевозчиком - в договоре перевозки;

7) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции;

8) займодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре);

9) финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного требования;

10) банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского счета;

11) хранителем - в договоре хранения;

12) страховщиком - в договоре страхования;

13) поверенным - в договоре поручения;

14) комиссионером - в договоре комиссии;

15) агентом - в агентском договоре;

16) правообладателем - в договоре коммерческой концессии;

17) залогодателем - в договоре о залоге;

18) поручителем - в договоре поручительства;

19) лицензиаром - в лицензионном договоре.

4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, в частности:

1) в отношении договора строительного подряда и договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ - право страны, где в основном создаются предусмотренные соответствующим договором результаты;

2) в отношении договора простого товарищества - право страны, где в основном осуществляется деятельность такого товарищества;

3) в отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже, - право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа.

5. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется, если иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности обстоятельств дела, право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан.

6. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами.




Гражданский Кодекс, статья 1210. Выбор права сторонами договора




1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбранное сторонами право применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела.

3. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора.

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для отдельных его частей.

5. Если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор реально связан.




Гражданский Кодекс, статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки




1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права.

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к форме доверенности.

2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки российскому праву. Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон такой сделки выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо, личным законом которого в соответствии со статьей 1195 настоящего Кодекса является российское право.

3. Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву.




Гражданский Кодекс, статья 1208. Право, подлежащее применению к исковой давности




Исковая давность определяется по праву страны, подлежащему применению к соответствующему отношению.




Гражданский Кодекс, статья 1207. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и космические объекты




К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, их осуществлению и защите применяется право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы.




Гражданский Кодекс, статья 1206. Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещных прав




1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом.

2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом.

3. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности.




Гражданский Кодекс, статья 1205. Общие положения о праве, подлежащем применению к вещным правам




1. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита определяются по праву страны, где это имущество находится.

2. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество находится.




Гражданский Кодекс, статья 1204. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным элементом




К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не установлено законом.



Глава 68. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К ИМУЩЕСТВЕННЫМ

И ЛИЧНЫМ НЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ




Гражданский Кодекс, статья 1203. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву




Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена.

К деятельности такой организации, если применимым является российское право, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа отношения.




Гражданский Кодекс, статья 1202. Личный закон юридического лица




1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособности юридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанном ограничении.




Гражданский Кодекс, статья 1201. Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица заниматься предпринимательской деятельностью




Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.




Гражданский Кодекс, статья 1200. Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении физического лица умершим




Признание в Российской Федерации физического лица безвестно отсутствующим и объявление физического лица умершим подчиняются российскому праву.




Гражданский Кодекс, статья 1199. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству




1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или попечительство.

2. Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем).

3. Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более благоприятно для этого лица.




Гражданский Кодекс, статья 1198. Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя




Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его личным законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими законами.




Гражданский Кодекс, статья 1197. Право, подлежащее применению при определении гражданской дееспособности физического лица




1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом.

2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности.

3. Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву.




Гражданский Кодекс, статья 1196. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности физического лица




Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом.




Гражданский Кодекс, статья 1195. Личный закон физического лица




1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет.

2. Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является российское право.

3. Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право.

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

6. Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище.




Гражданский Кодекс, статья 1194. Реторсии




Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.



Глава 67. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ




Гражданский Кодекс, статья 1193. Оговорка о публичном порядке




Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации.




Гражданский Кодекс, статья 1192. Применение императивных норм




1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права.

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или неприменения.




Гражданский Кодекс, статья 1191. Установление содержания норм иностранного права




1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть возложено судом на стороны.

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется российское право.




Гражданский Кодекс, статья 1190. Обратная отсылка




1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица (статьи 1195 - 1200).




Гражданский Кодекс, статья 1189. Взаимность




1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом.

2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное.




Гражданский Кодекс, статья 1188. Применение права страны с множественностью правовых систем




В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая система, с которой отношение наиболее тесно связано.




Гражданский Кодекс, статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению




1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом.

2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации, не известны российскому праву или известны в ином словесном обозначении либо с другим содержанием и не могут быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное право.




Гражданский Кодекс, статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом




1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.

Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.

3. Если международный договор Российской Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается.




Гражданский Кодекс, статья 1185. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков




1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.



Раздел VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО



Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Гражданский Кодекс, статья 1184. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях




Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию




1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, статья 1182. Особенности раздела земельного участка




1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.

2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.




Гражданский Кодекс, статья 1181. Наследование земельных участков




Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется.

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)




Гражданский Кодекс, статья 1180. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных




1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 129) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.

2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.

При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.




Гражданский Кодекс, статья 1179. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства




1. После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил статей 253 - 255 и 257 - 259 настоящего Кодекса.

2. Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная компенсация ему не выплачивается.

3. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается (пункт 1 статьи 258), в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1178. Наследование предприятия




Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (#Гражданский Кодекс, статья 132) с соблюдением правил статьи 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.




Гражданский Кодекс, статья 1177. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе




1. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай.

Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива.

2. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.




Гражданский Кодекс, статья 1176. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах




1. В состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.

Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.

2. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере.

3. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.




Гражданский Кодекс, статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя




1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (#Гражданский Кодекс, статья 323).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (#Гражданский Кодекс, статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.



Глава 65. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА




Гражданский Кодекс, статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им




1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.

Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы, связанные с исполнением завещания.

3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (#Гражданский Кодекс, статья 1128), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.

Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать двести минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств.

(в ред. Федерального закона от 02.12.2004 N 156-ФЗ)

Правила настоящего пункта соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.




Гражданский Кодекс, статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом




Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.




Гражданский Кодекс, статья 1172. Меры по охране наследства




1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 настоящего Кодекса.

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.

По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со статьей 921 настоящего Кодекса.

3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел.

4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.




Гражданский Кодекс, статья 1171. Охрана наследства и управление им




1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (#Гражданский Кодекс, статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 настоящего Кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства.

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.




Гражданский Кодекс, статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей




1. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 или 1169 настоящего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

2. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.




Гражданский Кодекс, статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства




Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.




Гражданский Кодекс, статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства




1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (#Гражданский Кодекс, статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (#Гражданский Кодекс, статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.




Гражданский Кодекс, статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства




При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил статьи 37 настоящего Кодекса.

В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства (#Гражданский Кодекс, статья 1165) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства.




Гражданский Кодекс, статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства




При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.




Гражданский Кодекс, статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками




1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса о форме сделок и форме договоров.

2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.

3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.




Гражданский Кодекс, статья 1164. Общая собственность наследников




При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом правил статей 1165 - 1170 настоящего Кодекса. Однако при разделе наследственного имущества правила статей 1168 - 1170 настоящего Кодекса применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.




Гражданский Кодекс, статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство




1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.




Гражданский Кодекс, статья 1162. Свидетельство о праве на наследство




1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации (#Гражданский Кодекс, статья 1151).

2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.




Гражданский Кодекс, статья 1161. Приращение наследственных долей




1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (#Гражданский Кодекс, статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121).




Гражданский Кодекс, статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа




1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (#Гражданский Кодекс, статья 1137). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.

2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.




Гражданский Кодекс, статья 1159. Способы отказа от наследства




1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса.

3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.




Гражданский Кодекс, статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства




1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (#Гражданский Кодекс, статья 1156).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

от обязательной доли в наследстве (#Гражданский Кодекс, статья 1149);

если наследнику подназначен наследник (#Гражданский Кодекс, статья 1121).

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.




Гражданский Кодекс, статья 1157. Право отказа от наследства




1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (#Гражданский Кодекс, статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (#Гражданский Кодекс, статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.




Гражданский Кодекс, статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)




1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (#Гражданский Кодекс, статья 1149) не переходит к его наследникам.




Гражданский Кодекс, статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока




1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (#Гражданский Кодекс, статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоящего Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 1154. Срок принятия наследства




1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 1153. Способы принятия наследства




1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.




Гражданский Кодекс, статья 1152. Принятие наследства




1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (#Гражданский Кодекс, статья 1151) принятие наследства не требуется.



Положения, содержащиеся в пункте 1 статьи 3 Закона Российской Федерации "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", во взаимосвязи с положениями статьи 1111 и пункта 2 статьи 1152 ГК РФ, по своему конституционно-правовому смыслу не могут служить основанием для применения ставок налогов, установленных для "других наследников", при исчислении ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования, к гражданам, являющимся близкими родственниками, входящим в круг наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе РФ от 12.12.1991 N 2020-1, и принявшим наследство по завещанию (Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 N 316-О).



2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.




Гражданский Кодекс, статья 1151. Наследование выморочного имущества




1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (#Гражданский Кодекс, статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (#Гражданский Кодекс, статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

2. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.



Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА




Гражданский Кодекс, статья 1150. Права супруга при наследовании




Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.





Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности статьи 1151 см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 N 194-О.




Гражданский Кодекс, статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве




1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.




Гражданский Кодекс, статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя




1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.





Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Гражданского кодекса РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями




1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.




Гражданский Кодекс, статья 1146. Наследование по праву представления




1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1145. Наследники последующих очередей




1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.




Гражданский Кодекс, статья 1144. Наследники третьей очереди




1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.




Гражданский Кодекс, статья 1143. Наследники второй очереди




1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.




Гражданский Кодекс, статья 1142. Наследники первой очереди




1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.




Гражданский Кодекс, статья 1141. Общие положения




1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (#Гражданский Кодекс, статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (#Гражданский Кодекс, статья 1146).




Гражданский Кодекс, статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение




Если вследствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.



Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ





Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Гражданского кодекса РФ, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Гражданского кодекса РФ (статьи 1142 - 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ).






Гражданский Кодекс, статья 1139. Завещательное возложение




1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.

3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.




Гражданский Кодекс, статья 1138. Исполнение завещательного отказа




1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (#Гражданский Кодекс, статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.




Гражданский Кодекс, статья 1137. Завещательный отказ




1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания




Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.




Гражданский Кодекс, статья 1135. Полномочия исполнителя завещания




1. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

2. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183);

4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (#Гражданский Кодекс, статья 1137) или завещательного возложения (#Гражданский Кодекс, статья 1139).

3. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.




Гражданский Кодекс, статья 1134. Исполнитель завещания




1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.




Гражданский Кодекс, статья 1133. Исполнение завещания




Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (#Гражданский Кодекс, статья 1134).




Гражданский Кодекс, статья 1132. Толкование завещания




При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.




Гражданский Кодекс, статья 1131. Недействительность завещания




1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.




Гражданский Кодекс, статья 1130. Отмена и изменение завещания




1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи.

5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (#Гражданский Кодекс, статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание.

6. Завещательным распоряжением в банке (#Гражданский Кодекс, статья 1128) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.





К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ).




Гражданский Кодекс, статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах




1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями 1124 - 1128 настоящего Кодекса.

3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с настоящей статьей, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.




Гражданский Кодекс, статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках




1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.

3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.




Гражданский Кодекс, статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям




1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса.

3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.





По вопросу о наследовании вклада, распоряжение о котором сделано на случай смерти и оформлено до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ см. Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ.




Гражданский Кодекс, статья 1126. Закрытое завещание




1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.




Гражданский Кодекс, статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание




1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).

2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (#Гражданский Кодекс, статья 1123).

6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.




Гражданский Кодекс, статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания




1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.

2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.

4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1123. Тайна завещания




Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе




1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

2. Указание в завещании на части неделимой вещи (#Гражданский Кодекс, статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.




Гражданский Кодекс, статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании




1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (#Гражданский Кодекс, статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.

2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.




Гражданский Кодекс, статья 1120. Право завещать любое имущество




Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.




Гражданский Кодекс, статья 1119. Свобода завещания




1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (#Гражданский Кодекс, статья 1149).

2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.




Гражданский Кодекс, статья 1118. Общие положения




1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.




Гражданский Кодекс, статья 1117. Недостойные наследники




1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (#Гражданский Кодекс, статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.



Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ




Гражданский Кодекс, статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию




1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.




Гражданский Кодекс, статья 1115. Место открытия наследства




Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (#Гражданский Кодекс, статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.




Гражданский Кодекс, статья 1114. Время открытия наследства




1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.




Гражданский Кодекс, статья 1113. Открытие наследства




Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.




Гражданский Кодекс, статья 1112. Наследство




В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.




Гражданский Кодекс, статья 1111. Основания наследования






Положения, содержащиеся в пункте 1 статьи 3 Закона Российской Федерации "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", во взаимосвязи с положениями статьи 1111 и пункта 2 статьи 1152 ГК РФ, по своему конституционно-правовому смыслу не могут служить основанием для применения ставок налогов, установленных для "других наследников", при исчислении ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования, к гражданам, являющимся близкими родственниками, входящим в круг наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе РФ от 12.12.1991 N 2020-1, и принявшим наследство по завещанию (Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 N 316-О).



Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.




Гражданский Кодекс, статья 1110. Наследование




1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.




С чем связано изучение предмета «Основы права»?

государство и право


Легаты и фидеокомиссы.


Легаты (завещательные отказы) – распоряжение в завещании (по закону – невозможно) о предоставлении кому-то выгоды или права за счет наследства.

Легатарий имеет право не на долю наследства, а только на часть активов наследства: на конкретную вещь (с правом виндикационного иска) или право что-то требовать от наследника (отдельный иск об исполнении воли завещателя).

В составе легата могло быть указано, что если легатарий доживет до определенного периода после смерти завещателя (по умолчанию – до момента смерти завещателя) и позже умрет, не получив легата, то право на легат может быть унаследовано наследниками легатария.

С момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

В целях защиты наследников от чрезмерных легатов сначала было введено суммовое ограничение легатов в 250 систерциев и условие непревышения легатом размера наследства, которую получил самый «обделенный» наследник, а затем (1в. до н.э.) – введение права за наследником оставить себе четверть «чистого» наследства (за минусом унаследованных долгов).



Фидеикомиссы («порученное совести») – легаты в завещании, составленном без соблюдения формы, или легаты в «нормальном» завещании, но адресованные наследникам по закону, или легаты, предлагающие передать долю наследства (для обычных легатов это было запрещено).

Ввиду отсутствия их защиты в республиканский период их исполнение производилось или нет по желанию наследника.

Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата и стали похожи на легаты. При этом если наследодатель через фидеикомисс завещал передать кому-то большую долю имущества, то для предотвращения отказов от такого наследства (долги оставались на наследнике, а имущество уменьшалось) было введено право наследника оставить за собой четверть наследства и обязанность получателя фидеикомисса, претендующего не на конкретную вещь, а на долю наследства, забирать себе и соответствующую часть долгов (порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе, в отличие от «сингулярного» (только на имущество) преемства при конкретном фидеикомиссе). При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.


Принятие наследства и его последствия.


1. Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника; например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.

2. Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось и в том, что наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

3. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценки нужно было в течение первого месяца).

4. Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс — наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем этот факт не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.

5. Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот), в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута.






Наследование по закону.


По 12 таблицам (общность семейного имущества, агнатское родство):

- в 1-й очереди по закону – непосредственно подвластные (дети, внуки от умерших детей и т.п., находившиеся под властью домовладыки),

- во 2-й очереди (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники,

- в 3-й очереди – члены одного с наследодателем рода.

Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «выморочным» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).



По преторским эдиктам (после появления частной собственности), без явного нарушения цивильных правил, очередность наследования изменилась:

- в 1-ю очередь через фикцию «как будто эманципация не лишила минимальной доли» включены эманципированные (освобожденные от власти домовладыки?) дети с обязательным присоединением к наследству всего самостоятельно ими нажитого после эманципации (уравнивание),

- во 2-й очереди были агнатские родственники,

- в 3-й очереди – кровные родственники до 6-й степени включительно,

- в 4-й очереди – переживший умершего супруг (муж, жена).

Наследство становилось выморочным только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

В императорском периоде мать умершего стала по очереди перед агнатами.



По Новеллам Юстиниана:

- Вне очереди - пережившая вдова, имевшая право на обязательную (без права лишения ее этой доли завещанием) ¼ всего наследства или поровну с детьми, если детей более трех.

- 1-я очередь – нисходящие родственники – поровну между ближайшими.

Наследники, получившие от наследодателя еще при его жизни приданое или предбрачный дар, должны были включить его в общее наследство (уравненивание).

При этом дети исключают внуков, кроме случая, когда родитель внука по линии наследодателя уже умер до открытия наследства – в этом случае внуки получали долю своего умершего родителя, «наследование по праву представления», внуки «представляют» своего умершего родителя).

Смерть наследника (по завещанию или по закону) до вступления в наследство влечет распределение его доли уже между его законными наследниками в течение года со дня когда умершему стало известно о смерти первого наследодателя.

- 2-я очередь – восходящие родственники и полнородные братья и сестры – поровну между всеми восходящими и всеми братьями/сестрами (если братья/сестры есть) или поровну по линиям отца и матери (если только восходящие).

Аналогично 1-й очереди ближние исключают дальних, но есть «представительство» умерших полнородных братьев и сестер их детьми.

- 3-я очередь – неполнородные братья/сестры (и их «представители»),

- 4-я очередь – прочие кровные родственники (ближние исключают дальних),

- 5-я очередь – переживший наследодателя его супруг.

Если внутри одной очереди кто-то отказывался от принятия наследства, то его доля делилась между другими наследниками той же очереди.






Наследование по завещанию.


Завещание – распоряжение о назначении наследника на случай смерти, а также о назначении опекунов малолетним наследникам и назначении легатов (выделении прав из наследуемого имущества в пользу третьих лиц).

По классическому праву если никому в завещании не было дано название «наследник», то несмотря на подробность завещания оно признавалось недействительным).

Завещатель вправе в любое время отменить или изменить завещание.

Поскольку принятие наследства – не одновременно с составление завещания и лишь после смерти его составителя, то возможность отказа наследника от наследства – отдельный акт, не делающий сделку по составлению завещания двусторонней.

Условия действительности завещания:

1) наличие завещательной способности в момент составления завещания (ее не было у душевнобольных, малолетних, расточителей, иных недееспособных, а также у осужденных за некоторые преступления),

2) соблюдение формы завещания (сильно упрощенной при Юстиниане, но оставшейся обязательной),

3) порядок составления завещания (при Юстиниане – составление завещания в присутствии семи свидетелей (не обязательно письменно) или путем занесения записей в протокол суда или путем передачи письменного завещания в императорскую канцелярию),

4) наследник должен быть назван лично («кого выберет Тиций» - недопустимо; в позднейшем императорском периоде стало допустимо указывать в качестве наследников еще не родившихся детей, а также юридических лиц),

5) наследник должен иметь право наследования (права быть наследниками не имели не зачатые до смерти завещателя дети, дети преступников; в некоторые периоды в качестве борьбы с безбрачием был запрет на наследование для холостых мужчин в 25-60 лет и незамужних женщин в 20-50 лет при наличии ближайших родственников и лишь с условием вступления в брак в течение 100 дней после открытия наследства).

Завещатель мог возложить на наследника выполнение каких-то обязанностей (реальное выполнение их наследником обеспечивалось только административно: по римским правилам ставший наследником остается наследником навсегда, условная отмена наследника или установление наследника «на период» или «после истечения какого-то срока» не допускалась, такие условия считались ненаписанными).

Допускалось отлагательное назначение наследника (например, «запасной» наследник, если основной умрет или откажется от наследства).

В древнейшую эпоху (12 таблиц) завещатель не имел ограничений по распоряжению своим имуществом, хотя был обязан упомянуть своих ближайших подвластных в завещании (сыновей – поименно, прочих – как «прочие»), пусть даже явно отказав им в наследстве без всякой причины – иначе завещание признавалось в их отношении недействительным и они участвовали в распределении наследства вместе с назначенными наследниками «по закону».

Впоследствии была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, не оставивший ничего или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным – с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.

В классический период кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица – еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя.

Размер обязательной доли: до Юстиниана – ¼ от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане – 1/3 от «законной» доли, если она составляет ¼ наследства и более, и ½ от законной доли, если она составляет менее ¼ наследства.

Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане – закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).






Понятие и история права наследования.


Наследование – переход имущества, прав и обязанностей умершего лица (в том числе тех, о которых умерший не знал) к одному или нескольким другим лицам по завещанию или по закону (если завещания нет, оно недействительно или наследник не принял наследства).

Признавалось невозможным применение к одной части наследства правил наследования по закону, а к другой - правил наследования по завещанию.

Отдельный тип наследования – легаты («завещательные отказы») – переход к наследнику лишь отдельных прав умершего.

Возникновение – после возникновения государства (как и право собственности).

«Открытие» наследства – в момент смерти (кроме случая условного завещания, при котором наследство открывалось по (не)наступлении условного события), однако права и обязательства умершего переходят к наследникам только после «вступления» в наследство (выражение согласия наследником на принятие наследства). Обязательное наследование было только для детей и внуков ранее умерших детей в древней агнатской семье, а также для раба, отпущенного на волю в соответствии с завещанием с наследованием им имущества умершего господина.

В древнейшем Риме имущество оставалось за агнатской семьей (не по крови) в силу закона (цивильное наследование).

Позднее наследование по закону стало выражаться сочетанием «наследство при отсутствии завещания», т.к. завещание (со сложной процедурой составления) стало очень широко применяться, а к наследству агнатской семьи стал относиться термин «наследование по закону».

В преторский период, не отменяя цивильные правила, претор упростил процедуру составления завещания и стал давать кровному наследнику только право владения и только при отсутствии претензий у цивильного наследника. Позже претор сам стал признавать «более подходящими» наследниками кровную родню («бонитарная» или «преторская» собственность).

В императорский период цивильное право стало все сильнее учитывать преторские правила, но окончательное утверждение принципов наследования по крови произошло только в Новеллах Юстиниана.






Обязательства из деликтов и как бы из деликтов.


Деликт – частное правонарушение, отличающееся от уголовного преступления тем, что нарущены были прежде всего права и интересы отдельных лиц, а не общества и государства в целом (хотя кража, увечье тогда рассматривались тогда именно как деликт, а не как уголовное нарушение).

Обязательство нарушителя – минимум возместить убытки, а возможно и уплатить потерпевшему штраф.

В древнейшие времена «штрафом» была кровная месть потерпевших и его родственников.

Впоследствии месть могла быть законно заменена денежным штрафом по соглашению между нарушителем и пострадавшим, а в дальнейшем стал возможен только штраф.

Существовал закрытый перечень «штрафуемых» деликтов, а не общее положение о штрафе при незаконном нарушении чужих интересов.

В древнейшем Риме субъективная вина нарушителя не была необходимой для квалификации действия как деликта, а впоследствии стала его необходимым условием.

Условия деликта:

1) объективный вред одному лицу в результате противозаконных действий другого,

2) умысел или хотя бы неосторожность нарушителя,

3) отнесение данного деяния к частному правонарушению.

Деликтные обязательства, в отличие от большинства договорных обязательств:

- по аналогии с договорными обязательствами, где личность стороны была существенной (поручение), не переходили по наследству наследникам потерпевшего и нарушителя, кроме случая неосновательного обогащения наследника вследствие деликта,

- не предусматривали применение принципов солидарной ответственности или распределения ответственности в долях (штраф взыскивался с каждого виновного в полном размере),

- охватывали и несовершеннолетних (хотя они не несли договорных обязательств).

Одной из форм деликтного обязательства, опиравшейся на древнейшие традиции) была выдача подвластного или раба, который являлся нарушителем, для отработки долга или выплата долга домовладыкой.

Важнейшие виды деликтов:

1) личная обида

По 12 таблицам – повреждение конечностей («око за око» при недостижении соглашения о штрафе), повреждение внутренней кости (штраф), другие обиды (штраф).

В классическую эпоху – 1) расширение обиды по сравнению с физическим действием на пренебрежительное отношение к чужой личности и 2) сужение обиды в плане необходимости намерения «обидеть». Фиксированные штрафы заменены штрафами, назначаемыми судом в зависимости от обстоятельств (социальное положение обидчика и обиженного, характер обиды).

2) незаконное намеренное корыстное посягательство на чужую (кража) или даже собственную вещь (отнимание выданного залога) – в императорском периоде стало ближе к уголовному преступлению,

По древнейшему праву (12 таблиц) поимка вора на месте или выявление краденного по обыску влекло бичевание и передачу во власть потерпевшего; поимка вора на месте ночью или при вооруженной краже влекли возможность убить вора на месте; в прочих случаях вор возмещал двойную стоимость ураденной вещи.

Впоследствии саморасправа была заменена двумя исками:

1) кондикционным иском о возврате похищенного с необходимостью доказать лишь факт кражи и возможностью истребовать обогащение от сбыта краденной вещи (по собственническому виндикационному иску доказывалось право собственности, что сложнее, и истребование обогащения было невозможно),

2) штрафной иск: к незастигнутому с поличным вору – в двойном размере, с закстигнутому с поличным или выявленному при обыске – в четверном размере.

3) неправомерное виновное уничтожение или повреждение чужих вещей

В 12 таблицах – только определенные случаи (порубка деревьев, поджог).

С 3 в. до н.э.:

o за убийство раба или четвероногого животного – штраф в размере наивысшей цены за предыдущий год,

o за ранение раба или четвероногого животного или за уничтожение или повреждение другой вещи – штраф в размере наивысшей цены за последний месяц.

Позднее физическое воздействие стало не принципиально, стали даваться «иски по аналогии» также при, например, доведении чужого раба до смерти оставлением его без пищи, а также право исков не собственников, а залогодержателей, узуфруктуариев и даже лиц, имеющих право на получение испорченной вещи.

Ответственность нескольких лиц – солидарная.

«Противозаконность» стала трактоваться как «даже при минимальной неосторожности».



Обязательства «как бы из деликта» - из незаконного поведения при отсутствии в законе соответствующего конкретного деликта (не было общего принципа «любое противоправное причинение имущественного ущерба является деликтом»).

Примеры:

- иск «о вылитом и выброшенном» предъявлялся пострадавшим от чего-то выброшенного/вылитого из окна дома на общественную дорогу – к хозяину квартиры за повреждение вещи – в двойной оценке, за ранение свободного человека – по решению судьи, за смерть свободного человека – 50 000 сестерциев (личная вина хозяев отсутствовала – формально деликта не было),

- иск «о положенном или подвешенном» предъявлялся любым прохожим (независимо от факта ущерба) к хозяину дома, на подоконнике или стене которого что-то угрожает падением и причинением вреда (штраф – 10 000 сестерциев).








Обязательства как бы из договора.


Обязательство «как бы из договора» - обязательства, напоминающие договорные при отсутствии договора (основание – односторонние сделки или иные факты, не являющиеся ни договором, ни деликтом).

Основная идея – разрешение соответствующих споров об обязательствах как будто эти обязательства возникли из договора.

Основные виды обязательств «как бы из договора»:

1) ведение чужих дел доминуса гестором без поручения

Необходимы:

o факт ведения дел, обслуживание чужого имущества – независимо от значительности и причинах этих действий (личные соображения, общественный долг): совершение сделок, фактическое действие, управление имуществом, например, прокорм чужого раба, подпорки под дом при угрозе его обрушения,

o отсутствие обязанности гестора лично перед доминусом вести его дела (т.е. ведение дел в порядке опеки – это не «без поручения», т.к. такая обязанность предусмотрена законом),

o намерение гестора отнести расходы за счет доминуса (нет намерения дарить, проявить щедрость),

o отсутствие вознаграждения гестору (по определению «ведение чужих дел без поручения» не предполагает никакого вознаграждения).

Возникновение – из предупреждения ущерба, когда сам доминус не мог позаботиться о своих интересах (например, в силу его отсутствия).

Преторским эдиктом как доминусу, так и гестору давались иски, аналогичные искам для договора поручения.

Обязанности гестора, взявшегося за дело – заботливость (и, соответственно, ответственность за любую форму вины – он не отвечал только за случайности), отчетность перед доминусом и передача доминусу всего полученного в результате его действий.

Обязанности доминуса (хозяина дела) – возместить целесообразные издержки гестора вне зависимости от достижения положительного эффекта (выздоровело ли болевшее животное) – целесообразность подтверждалась либо одобрением действий гестора хозяином, либо общей целесообразностью, когда хозяин был вынужден признать обязательность действий гестора.

Нецелесообразные действия влекли за собой не только отнесение издержек за счет гестора, но и его обязанность восстановить прежнее положение дел. Однако при этом за гестором оставалось право требовать от доминуса возврата неосновательного обогащения (см. ниже).

2) обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения одного за счет других, т.е. при отсутствии юридического основания для некоторых (не всех) действий по оставлению у себя чужого имущества:

a. по возврату ошибочного платежа по несуществующему обязательству (возврат платежа), при этом необходимы:

i. факт платежа (или взаимозачета долгов) с намерением погасить долг,

ii. погашенный долг был несуществующим, например, был погашен не по адресу (существование долга, по которому пусть даже нельзя было предъявить иск, т.е. «натурального» долга, исключало платеж из категории «неосновательное обогащение»; также сюда не подходило досрочное погашение долга, кроме платежа условного долга до наступления условного события),

iii. ошибочный платеж был вызван извинительным заблуждением,

b. по возврату полученного исполнения (т.е. иск – кондикционный, «восстанавливающий») по отношениям, цель которых (для исполнившего) так и не осуществилась, для этого необходимо:

i. предоставление имущественной выгоды (обещание по стипуляции «уплатить», выдача квитанции о погашении старого долга),

ii. при предоставлении выгоды имелась определенная цель (для переезда в другой город, передача приданого), которая не осуществилась

c. по возврату недобросовестно полученного, например вследствие кражи. Хотя собственник мог предъявить и обычный виндикационный, «собственнический» иск, ему давалось право и на кондикционный иск (хотя деликт и предполагался, но основанием иска был не сам деликт, а получение вором чужого имущества).

В отличие от деликтного иска данный кондикционный иск мог быть предъявлен только собственником (за чей счет произошло обогащение), а не пользователем или хранителем, и только самому вору, а не его пособникам, как в аналогичном деликтном иске.

Вор обязан был вернуть саму вещь и все, что мог бы получить от вещи хозяин при отсутствии кражи. Вор полностью отвечал за случайный ущерб по максимальным существующим расценкам в период после кражи.

d. прочие неконкретизированные случаи:

 возврат имущества, определенного родовыми признаками, смешанного с имуществом получившего выгоду (виндикационный, т.е. собственнический иск невозможен ввиду неиндивидуальности вещей),

 возврат долговой расписки или обеспечения после погашения долга.

Иски – отдельные по всем вышеуказанным позициям.








Пакты.


1) пакты – неформальные соглашения, в основном без исковой защиты

Несоблюдение формы не мешало совершать весьма редкие сделки в древнейшем Риме, форма (обряд с медью и весами, стипуляция – установленные фразы предложения и согласия, литеральные - письменные договоры) была тормозом для необдуманных действий; однако впоследствии все формальные ограничения были ослаблены, т.к. число сделок сильно увеличилось. В преторских эдиктах имелось право стороны пакта не предъявлять иск, а ссылаться на пакт в порядке возражения. Впоследствии некоторые пакты получили и исковую защиту («голые» пакты – без исковой защиты, «одетые» пакты – с исковой защитой).




Безымянные контакты.


типы договоров, не приведенные явно в классификации Гая (ни в перечне реальных, ни в перечне консессуальных, ни в перечне вербальных, ни в перечне литтеральных), но возникающие в 1-4 вв. н.э. в силу необходимости (по Юстиниану: мена товар-товар или товар-услуга или услуга-услуга, но на практике – шире).

Основная черта – юридическую силу безыменный контракт приобретал после того, как одна из сторон уже исполнила принятое на себя обязательство по «нестандартному» договору – тогда исполнившая сторона получала по своему выбору право кондикционного иска о возврате переданного или право иска о выполнении встречного обязательства. Т.е. безыменные договоры близки к реальным, но шире: возможна не только передача вещи, но и совершение любого иного договорного действия.

Возможна мена чужой вещи при тех же последствиях при эвикции (востребования вещи реальным собствнником) и при некачественной вещи, что и при купле-продаже.

Отдельный вид безыменного контракта – «оценочный договор»: определенная родовыми признаками вещь передавалась другой стороне в определенной оценке для последующей продажи с расчетом в сумме оценки или путем возврата вещи. Не было запрета и на оставление вещи себе с уплатой оценочной суммы. Несмотря на отсутствие собственности у агента, его покупатель признавался полноценным собственником (т.к. собственник оценочным договором все же выразил свою волю).




Консенсуальные контакты.


обязательство возникает в виду соглашения, независимо от факта передачи вещи

Договор купли-продажи (emptio-venditio). Договоры найма (locatio-conductio). Общие положения. Договор найма вещей (locatio-conductio rerum). Договор найма услуг (locatio-conduclio operarum). Договор подряда (locatio-conductio operis). Договор поручения (mandatum). Договор товарищества (societas)




Реальные контакты.


обязательство возникает при передаче вещи

Договор займа (mutuum). Договор ссуды (commodalum). Договор хранения или поклажи (depositum). Договор заклада




Литеральные (письменные) контакты.


Литтеральный контракт до классического периода оформлялся после достижения устного соглашения путем внесения записей о возникновении или погашении долга (или переводе долга на третье лицо) одновременно в приходно-расходных книгах кредитора и должника (и третьего лица при переводе на него долга).

В классический период литтеральные контракты изменили форму: вместо записей в книгах стали составляться синграфы (документ от третьего лица «такой-тодолжен такому-то столько-то. Подпись», составляемый в присутствии свидетелей.

В императорский период вместо синграфов чаще стали применяться хирографы – долговые расписки от первого лица с подписью должника.




Вербальные (устные) контакты.


Основной вербальный контракт – стипуляция: вопрос об условии договора и ответ-согласие (до классического периода – обязательно развернутый, повторяющий суть вопроса). С 5 в. н.э. – допустимость выражения согласия любыми словами. Формализм также смягчается: «даешь 100?» - «даю 50» при Гае трактовалось как недостижение согласия, а в Дигестах 4в. н.э. трактуется как согласие с меньшей суммой.

Непосредственное участие сторон в стипуляции сохранялось и после Юстиниана.

Стипуляция порождала одностороннее обязательство из-за своей сути.

Обязательство из стипуляции носило абстрактный характер: договор имел силу независимо от того, достигли ли с его помощью стороны запланированных целей, если эти цели не фигурировали в самой стипуляции. Поэтому стипуляция была удобна для новаций: доказав стипуляцию, можно было требовать исполнения независимо от основного договора, если в стипуляции он не фигурировал.

В классический период стипуляция – основная форма заключения договоров. Тогда же появилось письменное оформление стипуляции (что не делает стипуляцию литтеральным контрактом – см. ниже).

«Добавочной» стипуляцией могли устанавливаться отношения поручительства с третьим лицом, также присутствующим при заключении основного договора (обычно с целью эксплуатации того, за кого поручался, или за голос на выборах, или через иное влияние). Поручитель имел не только право регресса, но и в некоторые периоды – право регресса в двойном размере. Поручительство не рассматривалось как субсидиарное: кредитор, не получивший своевременного исполнения мог по своему выбору обратить взыскание либо на поручителя, либо на основного должника.




Исполнение обязательства и ответственность за исполнение.





Стороны в обязательстве.



Условия действительности договора. Заключение договора.


Условия действительности договоров

1. Как всякая сделка, договор предполагает выражение воли лиц, совершающих его. При этом воля той и другой стороны должна соответствовать одна другой; обе воли должны быть согласными между собой. Это наглядно выражается термином conventio, соглашение (буквальный смысл — convenire — сходиться в одном месте: при заключении договора стороны в переносном смысле «сходятся на одном»). Согласная воля сторон, выраженная вовне (в требуемых случаях — в надлежащей форме), является необходимым условием действительности договора.

2. Вторым необходимым условием действительности договора является законность содержания договора; договор не должен иметь своим предметом действие, нарушающее нормы права (например, недействительно соглашение о ростовщических процентах); наравне с противозаконным соглашением ставится соглашение, противоречащее морали или «добрым нравам» (например, недействительно обязательство не вступать в брак).

3. Не может иметь силы и такой договор, который страдает полной неопределенностью содержания. Если должник принимает на себя обязательство предоставить кредитору что-либо по своему усмотрению1 ,отношение принимает неделовой характер, так как должник может предоставить нечто, не имеющее никакого значения, и этим прекратить свое обязательство. Если же должник обязуется предоставить что-либо по усмотрению кредитора, он ставит себя в положение полной зависимости от кредитора, что противоречит морали и «добрым нравам».

Обязательство должно иметь определенность содержания. При всем том обязательства делятся, однако, на определенные и неопределенные. Это различие сводится к тому, что в одних случаях содержание обязательства с полной ясностью и точностью определено в самом договоре (определенные обязательства) . В других случаях в договоре дается только критерий, с помощью которого можно установить содержание обязательства (например, вещь продается за сумму, в которую ее оценит Тиций), или указывается круг предметов, из числа которых должник обязан предоставить какой-то один (продается ваза или сосуд — так называемое альтернативное обязательство). В последнем случае имеют место неопределенные обязательства, т.е. до известного момента не отличающиеся полной точностью и определенностью, но, во всяком случае, являющиеся определимыми.

4. Одной из важнейших разновидностей неопределенных обязательств являлись родовые обязательства. Их предмет определен не индивидуально, как species, а только родовыми признаками, как genus; например, обязательство доставить модий пшеницы такого-то сорта. Пока должник не выделит требуемого от него количества предусмотренного рода вещей, неизвестно, какие именно предметы причитаются кредитору. Это обстоятельство имело важное практическое значение в том отношении, что если имеющиеся у должника вещи указанного в договоре рода погибали без его в том вины, он не освобождался от обязательства (как было бы, если бы предмет обязательства был определен индивидуально, как species); ниоткуда не следует, что кредитору причитались именно погибшие предметы. Эта мысль выражалась афоризмом: genus non peril (вещи, определенные родовыми признаками, не погибают). По смыслу приведенного афоризма гибель того или иного количества подобного рода вещей не прекращает обязательства: пока имеются в природе вещи данного рода, должник обязан раздобыть предусмотренное договором количество их и передать кредитору. Впрочем, в договор можно было внести известные ограничительные признаки: например, продается не просто модий пшеницы, а с оговоркой «из имеющейся на таком-то складе»; в этом случае уничтожение без вины должника всего запаса пшеницы данного склада освобождало должника от обязательства.

5. Действие, составляющее предмет обязательства, должно быть возможным: impossibilium nulla est obligalio (нет обязательства, если его предмет невозможен). Невозможность действия может быть физическая (обязательство вычерпать воду из моря), юридическая (продажа вещи, изъятой из оборота), моральная (обязательство исполнить роль сводни). Обязательство с невозможным для исполнения предметом не действительно.

Иное дело, если установленное с полной юридической силой обязательство становилось потом невозможным для исполнения. Его судьба в таком случае зависела от того, несет ли должник ответственность за наступление обстоятельства, которое привело к невозможности исполнения (уничтожение вещи, пропажа и т.д.).

Если должник отвечал за это обстоятельство, обязательство не прекращалось, а только видоизменялось: оно превращалось в обязательство возмещения убытков от неисполнения; если же должник не нёс ответственности за

обстоятельство, сделавшее невозможным исполнение, он освобождался от обязательства.

6. В римском праве действие, составляющее предмет договора, должно представлять интерес для кредитора. «Каждый должен приобретать то, что представляет для него интерес (quod sua interest), а между тем для меня нет интереса, чтобы было дано по договору другому», — говорит Ульпиан 1. В одном из древних довогоров, широко распространенном, так называемом стипуляционном (см. разд. VII, гл. I, § 1) договоре, требование личного интереса кредитора так и сохранилось до конца развития римского права. В договорах, появившихся позднее, это требование было смягчено; например, признавался имеющим юридическую силу договор поручения (см. разд.VП, гл. IV, § б (aliena gratia), т.е. не в интересе дающего поручение, а в интересе третьего лица.

Спорным является вопрос, необходимо ли было для действительности договора, чтобы действие, составляющее предмет договора, относилось к имущественной сфере. С преобладающей в литературе римского права точки зрения этот вопрос решался утвердительно.





Заключение договора. Представительство



1. Процесс заключения договора в Риме был неодинаков в зависимости от того, о каком договоре шла речь. Так, важнейший вербальный контракт (стипуляция) предполагал в качестве необходимого условия действительности договора, чтобы инициатива шла от кредитора в форме вопроса к должнику:”обещаешь ли уплатить мне столько-то?”; после соответствующего отве-

та должника договор считался заключенным. В других договорах процесс заключения может начинаться и со Стороны должника, например, зная, что Тицию необходимо куда-то поместить на месяц некоторые из его вещей, Люций сам вызывается принять их на хранение. Так или иначе, но одна из сторон делала предложение заключить договор (так называемый офферт), а другая — принимала сделанное ей предложение (так называемый акцепт). Если договор не кон-сенсуальный, то помимо достигнутого таким путем соглашения сторон необходимо было или выполнить требуемую форму (письменный контракт), или по крайней мере (при реальных контрактах) передать вещь, составляющую предмет договора.

2. В римском праве, даже на последних стадиях его развития, действовало правило, что договор заключается лично сторонами; кто не участвовал в установлении обязательственной связи, на того действие обязательства не распространяется. Даже развитому римскому праву не было известно в качестве общего правила то, что в современном праве называют заключением договоров через представителя, когда одно лицо (представитель) заключает сделку от имени и за счет другого лица (представляемого), так что все юридические последствия (права и обязанности) ложатся на представляемого. В более древнюю же эпоху заключение договора через представителя было просто недопустимым. Личный характер обязательственного правового отношения понимался так широко и прямолинейно, что и заключение обязательственного договора должно было совершаться лично сторонами. Такой взгляд порождался всеми социально-экономическими отношениями древнереспубликанского периода.

Хозяйство по существу оставалось еще натуральным; меновые отношения только-только начинали завязываться, хотя и приходилось кое-что покупать для своего хозяйства, сдавать или нанимать отдельные вещи во временное пользование, но все это изредка, так что римский paterfamilias мог без особых затруднений заключить необходимые договоры лично. Территория государства была невелика, что в свою очередь облегчало личное заключение тех немногих договоров, которые были нужны отдельным хозяйствам. Весьма важное значение имело, далее, то обстоятельство, что по договорам, заключаемым подвластными римского домовладыки и его рабами, права (а позднее — и обязанности) приобретались самим домовладыкой (см. выше, разд. IV, § 4, п. 4). Благодаря всему этому в ту пору потребность в представительстве не давала себя знать.

Подвластные представителями не являлись. Права по заключаемым ими договорам приобретались домовладыкой независимо от того, была ли направлена на такое последствие воля подвластного, тогда как необходимым условием представительства является воля представителя заключить договор от имени и за счет представляемого. Ответственность по договорам, залюченным подвластным, лежит в первую очередь на самом подвластном, и только в качестве дополнительного (рядом с ним) должника признавался домовладыка и то не всегда в полном размере; представитель же не приобретает по заключаемому им договору ни прав, ни обязанностей.

По мере расширения Римского государства и превращения его в средиземноморскую торговую державу стала сильнее сказываться потребность в институте представительства (в точном смысле) при заключении договоров. Однако и тогда представительство с непосредственным действием (т. е. с возникновением прав и обязанностей по договору представителя сразу в лице представляемого) было допущено не в виде общего правила, а только как исключение (например, было допущено заключение через представителя договора займа)






Виды договоров.


Понятие «сделки» в Риме определено не было: были только конкретные договоры.



Односторонняя сделка: завещание, принятие или отказ от наследства.



Двусторонняя сделка – «договор» (который не всегда предполагается установление обязательства: передача вещи не порождает обязательства, если обязанность уплатить не оговорена).

Однако сам договор (двусторонняя сделка) может быть и односторонним договором, если обязательство устанавливается только для одной стороны (например, заем устанавливает обязательство только одной стороны).



Договоры:

- Контракты

вербальные (устные),

литтеральные (письменные)

реальные (обязательство возникает при передаче вещи, подробнее см. отдельно),



консессуальные (обязательство возникает в виду соглашения, независимо от факта передачи вещи, подробнее см. отдельно),



-пакты – неформальные соглашения, в основном без исковой защиты




Понятие и виды обязательств.


По законам 12 таблиц должника, не способного исполнить обязательство, связывали веревками и цепями (15 фунтов), кредитор мог захватить его даже без суда, убить, продать в рабство. С 4в. до н.э. убийство или продажа должника в рабство были запрещены, однако возможность задержания должника осталась, «оковы» стали выражаться в имущественной ответственности.

Обязательство не устанавливает право собственности, пользования и т.п., а содержит в себе право кредитора требовать передачи этих прав. Соответственно, обязательство рассчитано на прекращение, тогда как собственность и т.п. – на продолжение, на длительное время.



Иск и принудительное взыскание – средство принуждения должника к исполнению обязательства. Обязательства, не пользующиеся исковой защитой, но юридически значимые (в принципате) – «натуральные» (например, денежный заем, выданный подвластным сыном без разрешения домовладыки). По натуральным обязательствам не допускалось, например, востребование обратно произведенного платежа, независимо от того, имел ли кредитор право на получение платежа или платеж был совершен по ошибке.



Основное деление обязательств: из договора и из правонарушения (из деликта).

Основное в обязательстве из деликта – идея штрафа, наказания (например, по наследству деликтные обязательства не переходили, кроме случая перехода по наследству обогащения вследствие правонарушения).

Обязательства не из договора и не из деликта – «прочие», в которых можно выделить «как бы из договора» (договора нет, но обязательство очень напоминает договорное: ведение дел по собственной инициативе – близко к поручению) и «как бы из деликта» (по закону правонарушения нет, но случай сходен с обязательством из деликта) (хотя такой классификации в Риме формально не существовало).






Залоговое право.




1. Понятие и цель залога. Залоговое право представляет собой разновидность прав на чужие вещи. Назначение этого права состоит в обеспечении исполнения обязательств.

Если определенное лицо (Тиций) обязалось что-то сделать для другого лица (Люция), например уплатить 300 сестерциев, выкопать канаву, передать для пользования определенную вещь и т.д., а затем своего обязательства не выполняет, то вынудить Тиция исполнить обязательство было нельзя. В этом случае Люций мог лишь взыскивать с Тиция сумму ущерба, понесенного от неисполнения обязательства. Однако взыскание возможно было только при условии, что ко времени взыскания имущество Тиция будет достаточно для удовлетворения Люция идругих лиц, которые также, быть может, заявят претензии к Тицию. Для того чтобы Люцию иметь уверенность, что в случае неисполнения Тицием принятого на себя обязательства можно будет действительно получить возмещение ущерба из его имущества, заранее выделялась определенная вещь из имущества Тиция, которая должна была служить источником удовлетворения претензии Люция, независимо от того, останется ли эта вещь (к моменту взыскания) в имуществе Тиция или будет им отчуждена другому лицу, а также независимо от того, должен ли Тиций еще кому-либо, достаточно ли его имущество для удовлетворения всех претензий, обращенных ко взысканию на его имущество, — словом, вне зависимости от общего имущественного положения Тиция, степени его задолженности и т.п.

Такое право обращения взыскания (в случае неисполнения обязательств) на определенную заранее вещь: 1) независимо от того, продолжает ли она принадлежать должнику или нет, и 2) предпочтительно перед всеми другими требованиями — называется залоговым правом.

Та черта залогового права, что вещь, заложенная собственником, продолжает оставаться предметом залога и тогда, когда она перешла в собственность другого лица, означает, что залоговое право пользовалось абсолютной защитой (т.е. против всякого, у кого заложенная вещь окажется). В развитом римском праве содержание залогового права состояло в праве субъекта залогового права при неудовлетворении обязательства, в обеспечение которого установлено залоговое право, вытребовать заложенную вещь из рук всякого третьего лица, продать ее и из вырученной суммы удовлетворить себя по обязательству предпочтительно перед всеми другими взыскателями.

Так как залоговое право было предназначено для того, чтобы обеспечить какое-то обязательство, то оно являлось правом придаточным (акцессорным) и существовало лишь постольку, поскольку существовало обеспечиваемое залогом обязательство.

2. Формы залога. Первоначальной формой залога была сделка fiducia cum creditore, состоявшая в следующем. Посредством манципации (или in iure cessio) должник передавал в обеспечение долга вещь на праве собственности с оговоркой, что в случае удовлетворения по обязательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь должна быть передана обратно в собственность должника. В древнейшую эпоху эта оговорка имела только моральное значение: верность своему слову (fides, откуда и название сделки) требовала от лица, получившего таким образом вещь в залог, исполнения дополнительной оговорки. Позднее должнику, исполнившему обязательство, стали давать иск к кредитору (actiofiduciae) о возврате вещи. Однако положение должника оставалось чрезвычайно невыгодным:

получивший вещь был ее собственником и потому мог ее передать третьему лицу; к третьему лицу должник предъявить иск не мог, от залогополучателя же должник по actio fiduciae не мог добиться возвращения вещи, а только мог получить возмещение ущерба. В случае неисполнения должником обязательства вещь оставалась в собственности лица, получившего ее, хотя бы сумма долга была значительно меньше стоимости заложенной вещи.

Другой формой залога служил pignus, называемый нередко «ручным закладом». При этой форме залога вещь передавалась не в собственность, а только во владение (точнее в держание, однако пользовавшееся в виде исключения владельческой защитой; см. разд. V, гл. II, § 1, п. 6); при этой передаче добавлялось условие, что в случае удовлетворения по обязательству вещь должна быть возвращена обратно.

С развитием торгового оборота ни fiducia, ни pignus не могли удовлетворить потребностей жизни. При fiducia было слишком тяжело положение лица, отдавшего вещь в залог; при oignus было ненадежно положение получившего вещь: если вещь им утрачивалась, он не всегда имел возможность истребовать ее вновь. Наряду с этим интересы хозяйственной жизни требовали большей гибкости в регулировании отношения в течение времени от установления залога до наступления срока платежа, в частности того, чтобы должник не был лишен возможности пользоваться заложенной вещью, тем более что предоставление должнику такой возможности могло ему облегчить исполнение обязательства (например, заложена вещь, служащая для должника орудием его профессии; пользуясь ею, должник может заработать сумму, необходимую для выполнения обязательства).

В классический период в преторском эдикте сложилась третья, наиболее развитая форма римского залога — ипотека (hypotheca), сложившаяся под влиянием восточного греко-египетского права, при которой предмет залога оставался и в собственности, и во владении должника, а субъекту залогового права давалось право в случае неисполнения обязательства истребовать заложенную вещь, у кого бы она к тому времени ни оказалась, продать ее и из вырученной суммы покрыть свое требование к должнику. Например, Тиций должен Люцию 800 сестерциев; в обеспечение своего долга он заложил участок земли. Заложенная земля, несмотря на залог, оставалась в собственности и во владении Тиция, он ею пользовался, собирал урожай и т.д. Незадолго до срока платежа долга Тиций продал и передал заложенную землю Семпронию. Когда наступил срок платежа долга, Тиций не уплатил 800 сестерциев Люцию. Поэтому Люций предъявил иск к Семпронию о том, чтобы приобретенный им земельный участок был от него истребован и продан с публичного торга. На торгах за проданную землю выручена сумма 1700 сестерциев. Из этой суммы 800 сестерциев должен был получить Люций, а остальные 900 сестерциев поступали к Семпронию как к собственнику земли. Если Семпроний сам заплатил Тицию за купленную землю дороже 900 сестерциев, то разницу он был вправе требовать с Тиция обратно.

3. Ипотека развилась на почве найма сельскохозяйственных участков. В обеспечение своевременного взноса нанимателями наемной платы собственники земли требовали обыкновенно от нанимателей включения в договор особого пункта о том, что все «приведенное, привезенное, принесенное» (inducta, invecta, illata) на нанятый участок (сельскохозяйственный инвентарь, рабочий скот и пр.) не должно вывозиться нанимателем с участка, пока не будет погашена задолженность нанимателя по договору, т.е. перечисленные виды имущества должны были служить обеспечением долга нанимателя (по наемной плате). Если наниматель все же вывозил свое имущество, собственнику земельного участка претор стал давать специальное средство защиты (interdictum Salvianum), если же эти вещи уже перешли во владение третьего лица, стали давать иск и против него об истребовании полученных им вещей (actio Serviana). В результате применительно к договору найма земли и была создана форма залога, при которой закладываемые вещи не выходили немедленно из владения и пользования залогодателя, а кредитор имел абсолютный иск об истребовании вещи с целью ее продажи. Оставалось распространить сложившуюся форму залога с того специального случая (найма), в связи с которым она сложилась, на все другие случаи обязательств. Это было осуществлено посредством распространения actio Serviana по аналогии (actio quasi-Serviana, или actio hypothecaria).

4. После того как была введена в практику hypotheca как форма залога, не сопровождавшаяся передачей самой вещи тому, кому она закладывалась, причем в случае неисполнения обеспеченного залогом обязательства вещь не поступала в собственность залогопринимателя, а подлежала обязательнЬй продаже, стало возможно установление на одну и ту же вещь нескольких последовательных залоговых прав: например, заложив земельный участок, стоивший 5 тыс. сестерциев, Тицию в обеспечение долга в сумме 1 тыс. сестерциев, собственник мог затем заложить тот же участок Флавию в обеспечение долга в сумме 800 сестерциев, Гаю — в сумме 600 сестерциев и т.п. Соотношение нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь определялось их старшинством, т.е. временем установления залога (так называемый ранг залоговых прав). Право требовать продажи заложенной вещи признавалось только за первым залогопринимателем, второй, третий и т.д. удовлетворялись (в порядке очереди) из остатка (по удовлетворении первого залогопринимателя) суммы, вырученной от продажи заложенной вещи. Иногда нижестоящему (по рангу) залогопринимателю было важно получить право решать вопрос о продаже вещи, чтобы выбрать наиболее выгодный для продажи момент. Для этой цели каждый из нижестоящих залогопринимателей получал право предложить первому удовлетворение по его требованию, с тем, чтобы, занять его место. Происходивший переход первого ранга (старшинства) к лицу, удовлетворившему первого залогопринимателя, назывался ипотечным преемством.

Если суммы, вырученной от продажи заложенной вещи, не хватало на удовлетворение залогопринимателей, недополучившие имели обязательственный иск к должнику в общем порядке.

После того как нормальным способом реализации залогового права стала продажа предмета залога, наряду с залогом вещей признали возможным залог обязательства и вообще всего того, что может быть предметом продажи.

5. Для установления залогового права не требовалось какой-либо обязательной формы. Неформальность установления залога создавала неуверенность деловых отношений, так как лицо, желавшее обеспечить свое право требования залогом, не могло проверить, не была ли данная вещь уже заложена до

этого кому-либо другому 1.

Кроме того, в ряде случаев залоговое право в Риме возникало в силу закона, причем такие законные залоги были привилегированными (в смысле первоочередности удовлетворения). Вследствие существования таких внеочередных законных залогов расчеты залогопринимателя на удовлетворение, совершенно правильные и осторожные, неожиданно могли быть опрокинуты в силу последующего возникновения привилегированного залога.

В период абсолютной монархии был издан рескрипт, в силу которого ипотека, установленная письменно в присутственном месте или перед тремя достоверными свидетелями, должна иметь предпочтение перед непублично установленной (хотя бы и раньше) ипотекой. Этим в известной мере уменьшались указанные выше неблагоприятные последствия неформального характера ипотеки.

6. Залоговое право прекращалось в случае: а) гибели предмета залога, б) слияния в одном лице залогового права и права собственности на заложенную вещь, в) прекращения обязательства, в обеспечение которого установлен залог.








Эмфитевзис и суперфиций.


К числу «прав на чужие вещи» принадлежали также вещные, отчуждаемые, передаваемые по наследству права долгосрочного пользования чужой землей: сельскохозяйственной для ее обработки (emphyteusis), городской — для возведения на ней строения (superficies). Оба эти права сходны с сервитутами в том отношении, что как сервитута, так и эмфитевзис и суперфиций являются правами пользования чужой вещью. Своеобразной же чертой, отличающей эмфитевзис и суперфиций от сервитутов, является широта содержания и долгосрочность их действия.

Установление одного из этих двух прав на земельный участок дает право собственности на эту землю почти только номинальным; лишь после прекращения эмфитевзиса или суперфиция право собственности на данный участок получает реальное выражение.

2. Как показывает термин emphyteusis (от греческого emphyteuein — насаждать), этот институт перешел в римское право из Греции, где наследственная аренда земли имела широкое применение (эмфитевзис был издавна также в практике Египта и Карфагена). На римской почве эмфитевзису предшествовал специальный институт — ius in agro vectigali, наследственная долгосрочная аренда земель, принадлежащих государству или публичным корпорациям, за определенную годовую плату (vectigal). В восточной половине империи в V в. — начале VI в. ius in agro vectigali все более и более превращалось в emphyteusis. Юстиниан окончательно слил оба института под названием emphyteusis (3-й титул VI книги Дигест озаглавлен: Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur, если предъявляется требование об арендованном у государства участке, т.е. об участке, на который установлен эмфитевзис).

В содержание эмфитевзиса входит право пользоваться земельным участком (с правом изменения характера участка, но без ухудшения его), собирать с него урожаи (плоды), право закладывать эмфитевзис, отчуждать и передавать его по наследству. Право отчуждения эмфитевзиса ограничено обязанностью субъекта эмфитевзиса предупреждать собственника земли о предполагаемом отчуждении эмфитевзиса, причем за собственником признавалось право преимущественной покупки (которым он мог воспользоваться в течение двух месяцев). При отчуждении эмфитевзиса собственник имел право на получение двух процентов покупной цены.

Субъект эмфитевзиса обязан был уплачивать собственнику аоендную плату (vectigal, canon, pensio), а также вносить государственный земельный налог. Невзнос арендной платы в течение трех лет приводил к прекращению эмфитевзиса.

Для защиты эмфитевзиса применялись те же иски, что и для защиты права собственности, но в форме actiones utiles (исков по аналогии, см. разд. II, § 4, п. 4).

3. Суперфиций представлял собой аналогичное с эмфитевзисом вещное, отчуждаемое, передаваемое по наследству право возведения строения на чужом городском участке и право пользования этим строением. Право собственности на строение принадлежало собственнику земельного участка по правилу «superficies solo cedit», строение следует за землей, связано с землей.

Изложенные в п. 2 основные правомочия субъекта эмфитевзиса и средства его защиты соответственно относятся и к суперфицию.








Сервитуты.


1. Необходимость этой категории прав была в особенности очевидна ввиду существования права частной собственности на землю. Дело в том, что нередки случаи, когда определенный земельный участок не имеет всех тех свойств и качеств, какие необходимы для нормального его использования; например, на данном участке нет воды или нет пастбища и т.п. Для того чтобы пользование данным земельным участком было возможно и хозяйственно целесообразно, возникает потребность в пользовании (в соответствующем отношении) соседней землей. Такого рода вопросы были легко разрешимы в то время когда земля находилась в общественной собственности (племени, рода, общины). Но с возникновением права частной земельной собственности собственник земельного участка не обязан был помогать соседу, не имеющему на своей земле воды, пастбища и т.п. Стала настоятельной потребность в закреплении за собственником одного земельного участка права пользования в известном отношении чужой землей, обычно землей соседа. Земельные участки, отрезанные от публичной дороги землями других собственников или лишенные воды и других естественных благ, нельзя было использовать без предоставления собственнику этого участка права пользоваться в соответствующем отношении чужой землей. С ростом городов, с увеличением скученности городских построек собственники городских земельных участков стали нуждаться в правовом средстве, с помощью которого можно было бы предупредить полное затемнение одного участка постройкой на соседнем участке и т.д.

2. Подобного рода потребности в римском праве удостоверялись двумя путями. Можно было договориться с соседом о том, чтобы он принял на себя определенное обязательство в пользу данного собственника земли; например, чтобы он обязался давать собственнику данного участка выход и выезд через свою землю на общественный проезд или чтобы он обязался давать ему ежедневно по 10 ведер воды и т.д.

Однако этот путь был не вполне надежным, потому что такое обязательство имело личный характер; стоило тому собственнику земли, который принял на себя подобного рода обязательство, продать свой участок, и пользование этой землей со стороны соседа могло продолжаться только при условии согласия нового собственника.

Между тем удовлетворение таких потребностей, как выход и выезд на публичную дорогу, выпас скота, получение воды и т.п., необходимо было обеспечить более надежным и прочным способом, независимо от изменения собственника соседней земли. Для этой цели и была введена такая категория прав, как сервитута (от слова servire — служить: один земельный участок в этом случае служит потребностям другого участка). Прочность удовлетворения потребности посредством такой правовой формы состояла в вещном характере сервитутного права: предметом сервитутного права являлся сам земельный участок, а не действие определенного лица, обязавшегося допускать пользование его земельным участком со стороны соседа. Поэтому субъект сервитутного права сохранял свое право пользования соседним участком независимо от того, что

остается ли его собственником тот, кто установил на свою землю сервитут в пользу соседа, или же произошла смена собственника. Сервитут являлся обременением самой земли и вместе с ней переходил к новому собственнику.

Таким образом, можно определить сервитут как вещное право пользования чужой вещью в том или ином отношении. Такое право вызывается необходимостью сгладить неудобства и затруднения, возникающие (при существовании права частной собственности на землю) вследствие неравномерности распределения естественных благ между отдельными земельными участками.

3. Позднее наряду с сервитутами, возникшими на почве соседских поземельных отношений, появилась другая категория сервитутных прав, уже не обязательно в пользу соседа и не обязательно на пользование землей, а на любое имущество (например, на стадо коров) и в пользу какого-либо другого лица, не являющегося соседом: например, завещатель, оставляя имущество наследнику, одновременно предоставлял другому лицу право пожизненного пользования этим же имуществом (так называемый узуфрукт). Узуфрукт появился, несомненно, позднее, чем названная выше категория сервитутов, - возникших на почве поземельных соседских отношений; иногда римские юристы даже противопоставляют сервитута и узуфрукт. Однако классические юристы, как правило, термином «сервитут» охватывают и узуфрукт.

Отсюда деление сервитутов на две категории: так называемые предиальные, (от слова praedium — имение), или земельные, и личные. Это различие проводилось по субъекту права личный сервитут принадлежал определенному лицу персонально; предиальный сервитут принадлежал лицу как собственнику земельного участка. Этот участок, т.е. тот, в интересах пользования которым устанавливался сервитут, назывался господствующим участком; земельный участок, пользование которым в том или ином отношении составляло содержание сервитута, назывался служащим участком.

Так как предиальный сервитут принадлежал лицу не персонально, а как собственнику господствующего участка, то смена собственника господствующего участка автоматически вызывала и смену субъекта предиального сервитута.

Например, Тиций — собственник участка первого приобрел сервитутное право пользования водой с участка второго. После этого Тиций продал и передал участок первый Люцию; тем самым Тиций утратил сервитутное право, а Люций его получил. В источниках римского права эта мысль образно выражена так, что предиальный сервитут принадлежит «земельному участку». Разумеется, такое выражение нельзя понимать буквально (как это сделали некоторые буржуазные авторы, построившие теорию юридической личности господствующего участка), а только как прием наглядного пояснения.

4. Установление на вещь сервитутного права не означает непременно отстранения собственника от пользования вещью; например, предоставив соседу сервитут пастьбы скота на данном участке, собственник участка сохраняет право пасти и свой скот на том же участке. Однако в тех случаях, когда одновременное пользование и собственника, и субъекта сервитутного права невозможно (например, собственник предоставил соседу сервитутное право пасти на своем пастбище стадо до 20 голов, а его пастбище больше 20 голов и не может прокормить), преимущественное право пользования принадлежит субъекту сервитутного права. Как принято выражаться, при коллизии сервитута с правом собственности право собственности уступает сервитуту (собственник, устанавливая сервитут на свою землю, тем самым себя ограничил).

5. Характерная особенность римского сервитутного права выражается афоризмом: servitus in faciendo cousistere non potest, т.е. сервитут не может состоять в совершении (имеется в виду — собственником служащей вещи) каких-либо положительных действий (Д.8.1.15.1). Собственник служащей вещи должен лишь терпеть совершение субъектом сервитута тех или иных действий, не мешать ему в осуществлении пользования и т.п., но сам ничего делать не обязан. Если по характеру отношения от собственника вещи требовались какие-то положительные действия, такое отношение рассматривалось как обязательственное (см. разд. VI, гл. I, § 1, п. 1).

6. Сервитутное право обозначалось римским юристом Гаем (в его Институциях 11.12—14) как res incorporalis, нетелесная вещь, в противоположность обыкновенной телесной вещи (res corporalis, которую можно определить как ограниченную часть внешней природы, которая является объектом права и обладает имущественной ценностью. Гай называл телесными вещами такие, которые можно осязать, до которых можно коснуться (quae tangi possunt), а нетелесными — такие, которых нельзя коснуться (quae tangi non possunt).

Нетелесные вещи, говорит Гай, — это то, что состоит в праве (еа quae in iure consistunt), например, обязательство, право пожизненного пользования и т.д. Следовательно, нетелесная вещь есть не вещь в указанном выше смысле, это лишь составная часть имущества. Таким образом, более широкое значение термина res есть предмет (или составная часть) имущества.




Понятие и виды прав на чужие. вещи.


1.Право собственности в Риме не было единственным вещным абсолютным правом, т.е. правом, имеющим своим предметом непосредственно вещь и защищаемым против любого нарушителя.

Кроме права собственности к вещным и абсолютным правам относились также права на чужие вещи (iura in re aliena). Поскольку это были права на вещи, принадлежащие каким-то другим лицам (несобственникам), то понятно, что лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, который мог по римскому праву делать со своей вещью всё, что ему угодно, за исключением лишь того, что ему было прямо запрещено законом.

2.Самой важной котегорией прав на чужую вещь являлись так называемые

сервитутские права (или сервитуты), состоявшие в праве одного лица пользоваться (вкаком-нибудь определённом отношении или в нескольких отношениях) вещью, принадлежащей другому лицу. К правам на чужие вещи относились также эмфитевзис и суперфиций (права вещного наследственного пользования чужой землёй или строением на чужой земле) и, наконец, залоговое право, которое устанавливалось в обеспечение платежа по какому-нибудь обязательству, обеспеченному залоговым правом, обратить взыскание на заложенную вещь.




Право общей собственности.


1. В некоторых случаях одна вещь принадлежит не одному собственнику, а нескольким сообща. Это отношение римские юристы так и называют communio (общность); в современном гражданском праве в таких случаях говорят о праве общей собственности или сособственности; впрочем, последний термин — condominium — был известен и римским юристам.

В соответствии с характеристикой, данной римским юристом Цельзом отношению общей собственности, каждый из сособственников «totius corporis pro indiviso pro parte dominium habet»1 , имеет долевое право собственности на всю вещь в целом; ему принадлежала, следовательно, не доля вещи, а доля права на вещь. Понимание отношения права общей собственности в качестве долевого права на всю вещь приводило к тому, что, если право собственности одного из участников этой общности почему-то отпадало, право другого расширялось; например, отказ от права собственности со стороны одного из двух участников общности приводил к тому, что право другого начинало осуществляться полностью.

2. Общая собственность осуществлялась всеми участниками совместно. Доли участия каждого из них могли быть или равные, или неравные (при сомнении предполагалось равенство долей). Всякого рода изменения вещи или права на нее могли производиться только с общего согласия. Каждый из участников общей собственности имел право в любое время потребовать раздела общей собственности; для этой цели ему давалась actio communi dividundo. Названный иск имел ту особенность, что, в то время как по общему правилу судебное решение по делу о праве собственности только проверяет, констатирует и защищает право, уже существовавшее до того, судебное решение по иску о разделе общего имущества служило способом установления новых прав. Например, Люций и Тиций получили по наследству после своего отца земельный участок; не желая сохранять состояние общности права, они вместе с тем не могут достигнуть обоюдного согласия по вопросу о разделе; поэтому они обращаются за содействием к суду (иск о разделе). В этом случае суд или устанавливал для каждого из них право собственности на конкретную часть их земельного участка, или (при невозможности раздела) предоставлял его одному из общих собственников, возложив на него обязательство выплатить другому соответствующую денежную сумму, и т.д. Такого рода судебное решение устанавливало новые права собственности: до решения суда Люций имел долю в праве общей собственности, теперь он имеет индивидуальное право собственности на половину земельного участка и т.п. Это вновь установленное право опиралось на существовавшее право общей собственности, выводилось из него, а потому в данном случае имел место производный способ приобретения.




30-31.Приобретение и утрата права частной собственности.


1. Факты с наступлением которых лицо приобретает право собственности, называются способами приобретения права собственности (modus acquirendi), а те юридические факты (в особенности сделки), которые служат основанием для приобретения права собственности, называются титулом приобретения (titulus acquirendi).

Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные. Первоначальным называется такой способ приобретения, при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь. К этой категории относятся прежде всего такие способы приобретения, с помощью которых приобретается вещь, никому не принадлежащая (захват бесхозяйных вещей), а затем и такие, когда у приобретаемой вещи есть собственник, но право приобретателя возникает совершенно независимо от этого предыдущего права (приобретения по давности владения; см. ниже, п. 4).

При производном способе приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его права.

Практическое значение различия первоначальных и производных способов приобретения вытекает из того, что, поскольку при производном способе право передается одним собственником другому, получает применение правило: «никто не ожег передать другому больше прав, чем имел бы сам». При первоначальном приобретении права собственности нет «праводателя», ограниченность правомочий которого могла отразиться на содержании права приобретателя.

2. Производное приобретение. Важнейшим и наиболее распространенным способом приобретения права собственности была передача вещи (traditio). Разумеется, не всякая передача вещи вела к переходу права собственности от одного лица к другому. Когда собственник отдавал свою вещь на хранение, в пользование, в заклад, он также совершал передачу, но в этих случаях передача не сопровождалась переходом права собственности. Переход права собственности посредством традиции имел место только тогда, когда вещь передавалась и принималась с намерением передать — получить ее в собственность. Таким образом, традицию в качестве способа приобретения права собственности можно определить как передачу одним лицом другому фактического владения вещью с целью передачи права собственности на эту вещь.

Римское право отчетливо разграничивало обязательственный договор об отчуждении вещи (куплю-продажу) и само отчуждение в смысле перехода права собственности (передачу вещи). Traditio, или передача вещи, также была договором, так как предполагала соглашение между передающим вещь и принимающим, но договором, имеющим вещно-правовые последствия — переход права собственности. Если в этом отношении воля передающего и воля принимающего не соответствовали одна другой, traditio не могла привести к переходу права собственности от одного лица к другому.

Сложнее обстояло дело, если по вопросу о переходе права собственности соглашение сторон достигнуто, но было разногласие относительно цели традиции (causa). По этому вопросу в содержащихся в Дигестах отрывках из сочинений различных юристов даются различные ответы. Так, юрист Юлиан (D.41.1.36) приводит такие примеры: передается земельный участок, причем передающий имеет в виду передачей участка исполнить волю завещателя, а принимающий считает основанием передачи обязательство по договору; передается денежная сумма, причем передающий преследует цель дарения, а принимающий берет деньги взаймы. Юлиан высказывается в том смысле, что это разногласие относительно цели передачи не препятствует переходу права собственности от одного лица к другому. Напротив, Ульпиан (D.12.1.18 pr.) рассуждал так, что, поскольку в последнем случае нет соглашения ни о передаче в дар, ни о передаче взаймы, традиция не имеет силы.

Это разногласие юристов сводится к тому, является ли traditio сделкой абстрактной (т.е. отвлеченной от преследуемой в конкретном случае цели, causa, и потому приводящей к переходу права собственности независимо от осуществления цели) или же сделкой каузальной (т.е. предполагающей для впей действительности осуществление цели, causa, откуда и язвание «каузальная сделка»). Юлиан стоял на точке зрения абстрактности традиции; точка зрения Юлиана может быть признана господствующей в литературе римского права.

Таким образом, traditio как способ приобретения права собственности предполагала следующие элементы: а) переход владения вещью к приобретателю по воле отчуждателя; б) так называемую легитимацию на передачу, т.е. право передающего вещь на ее отчуждение; такое право нормально принадлежит собственнику, но уполномочен на отчуждение иногда и не собственник (залоговый кредитор; см. ниже, гл. IV, § 7, п. 4); в) соглашение сторон о том, что владение вещью передается для перенесения права собственности на передаваемую вещь; г) не должно быть запрещения для передающего вещь отчуждать ее (например, такое запрещение было установлено для мужа в отношении отчуждения земельного участка, полученного им в приданое за женой; см. разд. IV, § 3, п. 3).

3. Первоначальное приобретение. Захват бесхозяйственной вещи (occupatiorei nullius). В римском праве существовало правило, что вещь, не изъятая из оборота, но и не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит, prime occupanti (первому захватившему), с намерением присвоить себе. Путем такого захвата можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще еще не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке и т.п.), а также на вещи, брошенные собственником (т.е. вещи, от которых собственник отказался).

Брошенные вещи не следует смешивать с вещами потерянными и спрятанными. В каком случае надо признать вещь брошенной, в каком — потерянной или спрятанной, решается на основании всей обстановки каждого случая. Если лицо находит какую-нибудь ветошь, старые тряпки и т.п., оно вправе считать найденные вещи выброшенными; если же оно замечает какую-то более или менее ценную вещь, нет основания пред-полагать.что вещь выброшена собственником, скорее можно считать, что вещь потеряна. Если лицо, нашедшее потерянную вещь, захватит ее себе, это приравнивалось по римскому праву к краже. Нашедший вещь обязан был принять меры к отысканию ее собственника. Все расходы, связанные с хранением вещи и отысканием собственника, нашедший вправе был переложить на последнего, но специального вознаграждения за находку римское право не предусматривало.

Спрятанные вещи вообще продолжали находиться в собственности того лица, которому они принадлежали до этого. Но если вещи спрятаны так давно, что установить и отыскать их собственника невозможно, они признавались кладом (thesaurus). В древнем римском праве клад рассматривался как составная часть вещи, в которой он спрятан (обычно земли), а потому принадлежал ее собственнику. Начиная со II в. н. э. для поощрения отыскания кладов (и следовательно, включения спрятанных имуществ в оборот) клад стал признаваться принадлежащим в половине собственнику земли, в которой клад открыт, и в другой половине — лицу, открывшему клад.

4. Приобретение права собственности по давности владения. Юрист Гай в своем комментарии к провинциальному эдикту (D.41.3.1) говорил, что приобретение права собственности по давности владения введено по соображениям «общественного, публичного блага» (bono publico), чтобы не создавалось на большие промежутки времени, а то и навсегда неуверенности и неопределенности в собственнических отношениях; интересы собственников (тех вещей, которые закрепляются по давности владения за другими лицами) подобного рода правилом не нарушаются, так как в их распоряжении был достаточный промежуток времени, чтобы отыскать и истребовать свои вещи.

Из этих слов Гая видна сущность приобретения права собственности по давности владения. Лицо получает вещь в свое владение добросовестно. Оно имеет основание считать себя собственником. Объективно же положение иное; право собственности принадлежит другому лицу, и если это последнее лицо предъявляет иск об изъятии вещи и доказывает на суде свое право собственности, добросовестному владельцу приходится отдавать вещь. Однако если в течение определенного, предусмотренного в законе, срока иск об изъятии вещи не предъявлялся, то целесообразность требовала, чтобы положение добросовестного владельца получило окончательное закрепление, чтобы никакие дальнейшие потрясения в его хозяйстве на почве истребования вещи ее прежним собственником не могли иметь места. Провладев (при наличии известных предположений, о которых речь ниже) вещью в течение установленного (давностного) срока, владелец превращался в собственника. Его право не выводилось из права прежнего собственника, а возникало заново; поэтому приобретательная давность относится к первоначальным способам приобретения права собственности. Таким образом, приобретательную давность можно определить как такой способ приобретения права собственности, который сводится к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного законом срока и при наличии определенных условий.

В классическом праве институт приобретательной давности имел двойственный характер на почве различия ius civile и ius gentium. В ius civile приобретательная давность (usucapio) оизнавалась еще в эпоху XII таблиц 1. Сроки владения в ту пору были установлены очень короткие (для земельных участков- два года, для остальных вещей — один год); условия поиобретения были простые: кроме факта владения требовалось только, чтобы вещь не была краденой.

В провинциальном эдикте появился другой вид давности longi temporis praescriptio, назначение которой состояло в том, чтобы распространить действие давности по субъекту на перегринов, по объекту — на провинциальные земли. Сроки этой новой давности были более продолжительны: 10 лет, если приобретающий по давности и то лицо, которому в связи с давностным владением угрожает утрата права, живут в одной провинции (inter praesentes, между присутствующими), и 20 лет, если эти два лица живут в разных провинциях (inter absentes, между отсутствующими).

Юстиниан объединил оба эти вида давности (usucapio и longi temporis praescriptioV. Условия приобретения права собственности по давности в конечном итоге определялись следующим образом: а) необходимо владение вещью; б) притом — добросовестное; в) владение должно иметь законное основание (iustus titulus), которое могло бы само по себе привести к приобретению права собственности, если бы не помешало этому какое-то внешнее препятствие, например, владение имеет в качестве законного основания куплю-продажу и последующую передачу вещи, не сделавшие покупателя собственником потому, что продавец сам не имел права собственности на вещь; г) владение должно продолжаться в отношении движимых вещей три года, в отношении недвижимых —10 или 20 лет (как было при longi temporis praescriptio); д) наконец, необходима была способность вещи к приобретению по давности (res habilis); такой способностью не обладают вещи, изъятые из оборота, краденые (хотя бы данный владелец был добросовестным) и некоторые другие.

5. Спецификация {переработка вещей). Этим термином обозначается изготовление из данного материала новой вещи (переработка одной вещи в другую), например, сделана ваза из металла, мебель из досок и т.п. Если и материал и труд принадлежали одному лицу, вопрос о праве собственности решался просто: новая вещь принадлежала тому же лицу. Но если труд по переработке приложен к чужому материалу, то классические юристы решали вопрос по-разному: одни (сабиньянцы) признавали собственником вещи того, чей был материал; другие (прокульянцы) считали, что вещь должна принадлежать тому, кто ее сделал, с обязательством оплатить собственнику материала его стоимость (G.2.79).

В литературе римского права сделана попытка (профессором Московского университета П.Э.Соколовским в книге, изданной на немецком языке, Die Philosophic im Privatrecht. Halle, 1902, Bd.I,S.S.69—lll) объяснить различие взглядов римских юристов влиянием греческих философских течений. Прокульянцы находились, с этой точки зрения, под влиянием Аристотеля и перипатетиков, считавших, что при всей важности материи новая вещь, nova species, создается только благодаря новой форме, какая придана материи. В решении же вопроса сабиньянцами сказалось влияние стоической философии, придававшей решающее значение материи.

В законодательстве Юстиниана вопрос был решен следующим образом: если, несмотря на переработку, вещь можно возвратить опять в первоначальный вид (например, изготовленную из металла вазу переплавить в слиток металла), вещь принадлежит собственнику материала; если же это невозможно (например, в случае изготовления мебели из досок), вещь поступает в собственность того, кто произвел спецификацию, но при условии его добросовестности и с обязательством вознаградить собственника материала в размере полученного обогащения (J.2.1.25).

6. Соединение и смешение вещей. Если какая-нибудь вещь присоединялась к другой вещи так, что превращалась в ее составную часть, она в силу утраты самостоятельного существования поступала в собственность того, кому принадлежала эта другая вещь. Например, бревно, использованное лицом, не имеющим на него права собственности, при произведении своего строения, не составляло предмета отдельного права собственности, а принадлежало собственнику строения, причем последний обязан был возместить собственнику бревна двойную его стоимость (если по какой-либо причине — пожар, перестройка и т.п. — бревно отделялось от здания, прежнее. право собственности на него восстанавливалось, если двойная стоимость бревна не была получена).

В случае присоединения вещи к другой (в качестве ее основной части) право на присоединившуюся вещь принадлежало собственнику основной вещи заново, и поэтому приобретение признавалось первоначальным, а не производным.

Такого рода присоединение вещей имеет место, когда продлятся посевы, насаждения, возводятся строения, которые рассматривались в Риме как pars soli, часть земли (отсюда правило: superficies solo cedit, строение поступает в собственность того, кому принадлежит земля).

От составной части вещи нужно отличать вещи принадлежностные (к какой-то главной вещи) или принадлежности главной вещи. Составная часть не имеет самостоятельного физического существования, вследствие чего на нее и не может быть права собственности, отдельного от права собственности на всю вещь в целом. Принадлежность вещи имеет самостоятельное физическое существование, но хозяйственно она тяготеет к другой вещи, являющейся по отношению к ней главной вещью. Это «тяготение» выражается в том, что совместное пользование обеих вещей (главной и принадлежности) хозяйственно более целесообразно, чем раздельное их использование. Примером таких вещей в римских условиях мог служить земельный участок (главная вещь) и сельскохозяйственный инвентарь (принадлежность). Юридическое значение принадлежности заключалось в том, что если актом воли управомоченных лиц (или законом) не было установлено в конкретном случае отдельного права на принадлежностную вещь, то на нее распространялись те же правоотношения, какие установлены относительно главной вещи (за отсутствием иного соглашения или указания закона «принадлежность следует за главной вещью»).

Смешение вещей представляет собой такое их соединение, когда нельзя ука-

зать, какая из вещей поглотила другую (когда они, так сказать, поглотили взаимно друг друга), например сплав из двух металлических предметов. Смешение приводит к установлению права общей собственности лиц, имевших право собственности на вещи, подвергшиеся смешению. Если смешаны однородные сыпучие тела (например, зерно одного сорта, принадлежащее разным собственникам, ссыпано в одно общее зернохранилище), то за каждым собственником признается индивидуальное право на то количество, которое принадлежало ему до смешения.

7. Утрата права собственности. Право собственности утрачивается: а) если вещь погибает физически (например сломана или разбита) либо юридически (изымается из оборота) ; б) если собственник отказывается от своего права (будет ли это сопровождаться передачей права другому лицу или без такой передачи, например собственник просто выбрасывает свою вещь); в) если собственник лишается права помимо своей воли (вследствие конфискации вещи, приобретения права собственности на нее другим лицом в силу давностного владения




Содержание права собственности.


Право собственности является наиболее обширным по объему правом на вещь. Римские юристы не оставили точного определения права собственности, но упоминали об основных правомочиях собственника. Собственнику принадлежало ius utendi (право пользования вещью), ius fruendi (право извлечения плодов, доходов), ius abutendi (право распоряжения). К этим элементам содержания права собственности можно было бы добавить ius possidendi (право владеть вещью), ius vindicandi (право истребовать вещь из рук каждого ее фактического обладателя, безразлично — владельца или держателя).

2 Однако перечень отдельных правомочий собственника является и не может являться исчерпывающим. Принципиальный взгляд римских юристов на право частной собственности таков, что собственник имеет право делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено.

Отсюда следует, что при всей широте права собственности оно не является все-таки неограниченным. С древнейших времен был установлен ряд законных ограничений права собственности главным образом на недвижимости. Например, еще по законам XII таблиц собственник земли обязан был допускать на свою землю соседа для собирания (через день) плодов, упавших с соседнего участка; каждый из соседей должен был терпеть проникновение на свою землю всякого рода immis-siones (дыма, пара, копоти и т.д.) с соседнего участка, если всякого рода «воздействие» вызывалось нормальным использованием соседнего участка




Понятие права собственности.


1. Римское право было системой права, построенного на начале частной собственности. Индивидуальной собственности отдельного гражданина исторически предшествовала общественная собственность племени, родового объединения, семьи.

2. В развитии римского права особенно большое значение имело право собственности на землю. Земля с самого начала римской истории стала сосредоточиваться в руках патрициев, а плебеи-земледельцы страдали от малоземелья. Можно считать установленным 1, что борьба плебеев с патрициями представляла собой в первую очередь именно борьбу за землю и лишь наряду с этой борьбой шла борьба за расширение политических прав плебеев.

В республиканский период одновременно существовали и государственная, общинная, и частная собственность на землю.

Развитие рабовладения, а также ростовщичества имело последствием преимущественное развитие частной собственности. В руках богатых патрициев сосредоточивались большие земельные владения (латифундии). В частности, богатые патриции увеличивали свое землевладение путем захвата земель за счет ager pablicus. Завоевательные войны очень расширили этот государственный земельный фонд. Земля из состава ager publicus формально могла быть получена только во временное пользование, но каждым гражданином. Однако фактически эту землю захватывали только богатые, так как только у них были средства, необходимые для освоения земли. К тому же виду влияния этих людей государство не отбирало у них землю и временное пользование превращалось в право собственности.

Параллельно с образованием крупных землевладений (латифундий) шло обезземеление мелких крестьян. Крупное землевладение, пользовавшееся дешевым рабским трудом, производило настолько дешевый хлеб, что мелкое крестьянское хозяйство не могло с ним конкурировать. К тому же на рынке стал появляться дешевый заморский хлеб. Кроме того, именно крестьянство вынесло на себе тяжесть продолжительных войн в крестьянском хозяйстве в результате войн наблюдалось и сокращение рабочих рук, и запустение земель. Сколько-нибудь развитого кредита в Риме не было. Поэтому для мелкого, да и среднего крестьянства не было другого пути, кроме продажи своей земли богатым людям и превращения в пролетариев (в понимании того времени пролетарий — неимущий, который не может дать государству ничего, кроме proles, своего потомства, который живет на помощь от государства в виде бесплатной раздачи хлеба и т.п. или на подачки от богачей, которым пролетарии продавали свой голос на выборах).

3. Для обозначения права собственности в Риме пользовались термином dominium, а примерно с конца республиканского периода — также proprietas. Термин dominium обычно дополняется словами ex iure Quiritium, т.е. по праву квиритов, римских граждан; этим добавлением обозначали, что право собственности (главным образом на землю) первоначально принадлежало римскому народу, а затем в виде права частной собственности — римским гражданам. Право квиритской собственности было недоступно для перегринов и не распространялось на провинциальные земли.

4. Земли вокруг Рима, а затем — вообще италийские, равно как рабы и скот, служившие для обработки земли, были наиболее ценными в хозяйстве римского крестьянина, были его основными средствами производства. Названные важнейшие вещи носили наименование res mancipi (этот термин происходит от слов manus — рука и capio — беру, однако, как видно из названных категорий res mancipi, нельзя сказать, что это такие вещи, которые можно забрать в руки; manu capers означало «захватить своей рукой», своевольно; видимо, в самые отдаленные времена происходил односторонний захват этих вещей).

Другие вещи, кроме перечисленных, назывались res пес mancipi. Практическое значение этого деления вещей состояло в том, что приобретение права собственности на вещь, принадлежавшую к числу res mancipi, не могло происходить путем неформальной передачи такой вещи собственником другому лицу; для этой цели требовалось совершение либо манципации, т.е. торжественного обряда, предполагавшего наличие подаваемой вещи или ее символа (например, комка земли как Символа земельного участка) и состоявшего в произнесении особых формул в присутствии пяти свидетелей и весовщика, взвешивании на весах металла и пр., либо in iure cessio (буквально — «уступка на суде»), т.е. посредством мнимого судебного спора.

Формы mancipatio и in iure cessio имели место во всех отраслях частного права (включая и право семейное). В этих формальностях, которые требовались при отчуждении res mancipi, некоторые исследователи усматривают общественный контроль, т.е. пережиток эпохи общественной собственности, а отсюда делают вывод, что право индивидуальной собственности на res mancipi 1 возникло позднее, чем на другие вещи. Однако в сохранившихся источниках познания римского права нет надежных данных для суждения о происхождении деления вещей на res mancipi и res пес mancipi . Введение такого сложного обряда, как манципация, некоторые исследователи объясняют тем, что римский законодатель в интересах сохранения крепкого крестьянского хозяйства стремился сложной формой отчуждательной сделки предупредить легкомысленное отчуждение самого необходимого в хозяйстве имущества.

Ко времени абсолютной монархии различие res mancipi и res пес mancipi отпало. Составители кодификации Юстиниана даже произвели соответствующие изменения классических текстов (интерполяции, см. выше, разд. I, § 5, п. 6); например, слово mancipatio заменили словом traditio, означавшим неформальную передачу вещи.

5. Когда римское общество утратило прежний патриархальный характер, когда хозяйственная жизнь стала более развитой, оборот более оживленным, подвижным, соблюдение сложных форм манципации и in iure cessio стало крайне затруднительным. Нередки стали такие случаи, когда при отчуждении res mancipi вещь просто (без всяких формальностей) передавалась отчуждателем (например, продавцом) приобретателю (покупателю). Однако по цивильному праву получалось, что поскольку не исполнена ни манципация, ни in iure cessio, вещь (несмотря на ее передачу и даже несмотря на уплату приобретателем покупной цены) продолжала оставаться в собственности отчуждателя (продавца).

Такой вывод не соответствовал принципам действующего права, так как приводил к тому, что продавец, получивший за проданную и переданную вещь ее цену, мог истребовать вещь обратно от покупателя, а возможность подобного результата нарушала прочность деловых отношений, вселяя неуверенность и подрывая стимулы к совершению приобретательных сделок. Положение было исправлено без отмены цивильного требования сложных формальных способов приобретения res mancipi, а в порядке регулирования претором дела защиты частных прав. Именно в тех случаях, когда отчуждатель вещи, не смущаясь тем, что он сам же эту вещь продал и передал приобретателю, предъявлял, опираясь на сохранившееся за ним формально право квиритской собственности, свой собственнический иск (виндикацию) об истребовании вещи, претор по просьбе приобретателя вещи (ответчика) приходил к последнему на помощь. Именно он включал в формулу иска эксцепцию, что вещь должна быть присуждена истцу лишь при том условии, если она не была им продана и передана ответчику; поэтому такая эксцепция называлась exceptio rei venditae et traditae; другое ее название exceptio doli, т.е. возражение о том, что истец, предъявляя свою виндикацию, поступает недобросовестно.

Таким образом, претор защищал приобретателя вещи от виндикационного иска собственника. Однако положение приобретателя продолжало оставаться непрочным; он мог утратить вещь при таких обстоятельствах, что защитить свои интересы в порядке владельческого интердикта было невозможно, а собственнического иска он предъявить не мог, так как по цивильному праву собственником оставался отчуждатель вещи. Поэтому приобретателю, не оформившему приобретения права собственности, преторский эдикт предоставил особый иск — actio in rem Publiciana. В формуле этого иска претор предлагал судье удовлетворить иск, если окажется, что, провладей истец установленный давностный срок (см. ниже, § 3, п. 4), он стал бы квиритским собственником данной вещи, т.е. в формулу вводилась фикция (как будто истец провладел давностный срок); следовательно, этот иск являлся одним из примеров actio ficticia.

Actio Publiciana в этом случае давалась против любого лица, у которого оказывалась вещь (абсолютная защита). Разумеется, если вещь попадала во владение квиритского собственника и приобретателю приходилось предъявлять свою actio Publiciana к квиритскому собственнику, последний выставлял против иска ссылку на свое квиритское право (exceptio iusti dominii). Однако претор обессиливал это возражение, давая истцу реплику, что «вещь продана и передана».

В итоге оказывалось, что лицо, приобретшее вещь без соблюдения требуемых формальностей, получало всестороннюю защиту как в случаях, когда ему приходилось выступать в качестве ответчика, так и в тех случаях, когда он должен был выступать истцом. Вследствие этого хотя приобретатель вещи (при указанных выше обстоятельствах) и не становился собственником, но вещь прочно закреплялась в его имуществе, in bonis; отсюда пошло обозначение данного отношения термином «бонитарная», или «преторская», собственность (другой пример подобного рода отношения см. в разд. VIII, гл. I, § 1, п.2, о наследственном праве).

6. Параллельно с развитием бонитарной собственности создался особый институт (в конце республиканского периода) — право собственности перегринов (получивших особые иски в эдикте praetor peregrinus) и право собственности на земли в провинциях1. С развитием оборота эта пестрота видов права собственности стала неудобной.

Различие права собственности квиритов и перегринов смягчалось по мере ассимиляции ius civile и ius gentium (см.:Введение, § 1, п. 5); различие права собственности на италийские земли и земли в провинциях теряло свое значение в связи с представлением ius Italicum провинциальным городам, с одной стороны, и с распространением земельного налога (vectigal), первоначально взимавшегося только с провинциальных земель, на земли италийские, с другой стороны. Постепенно сглаживалась разница между квиритской и бонитарной собственностью, равно как утрачивало значение деление вещей на res mancipi и res пес mancipi. В результате получалось единое (по выражению классиков марксизма — абстрактное) право частной собственности, перешедшее в последующие эксплуататорские формации.

7. Не всякая вещь могла быть предметом права частной собственности; наряду с этим не всякая вещь, принадлежащая лицу на праве частной собственности, могла быть предметом распоряжения или, как нередко выражаются, быть предметом оборота. Так, например, текущая вода (aqua profluens), как вечно изменяющаяся в своем составе, воздух (атмосфера), как не поддающийся исключительному (обособленному) обладанию по своей беспредельности, не состояли ни в чьей частной собственности, являлись res omnium communes («общими всех вещами»), разумеется, до тех пор, пока не произошло «обособление»; вода, взятая из реки в бочку, составляла обычный предмет частной собственности. Такие вещи, как яды, а в римских условиях — запрещенные книги, находясь в частной собственности граждан, не могли быть предметом оборота. Обе эти категории вещей, т.е. те вещи, которые не могут быть предметом права частной собственности, и те вещи, которые не могут быть предметом распоряжения (оборота), охватывались одним общим наименованием res extra commercium (вещи, изъятые из оборота); остальные вещи в противоположность изъятым из оборота назывались вещами, находящимися в обороте, res in commercio.

Кроме названных выше примеров вещей, изъятых из оборота, к этой категории относились также: res divini iuris — вещи, предназначенные служить религиозным целям (храмы, жертвенники) или вообще признаваемые священными (городские стены, могилы и др.); res publicae — государственные вещи, предназначенные служить государственным целям (например, крепости, тюрьмы и т.д.), в том числе и такие, на которые установлено общественное пользование, usus publicus: публичные дороги, публичные реки, театры и т.п. (D.18.1.6pr.).

Res publicae не только не состояли в собственности граждан; они не предмет частной собственности и Римского государства или римской общины. Публичные вещи были изъяты из частной собственности и из частного оборота. Это сказывалось, между прочим, в том, что если римский магистрат сдавал такую публичную вещь в аренду, отношение рассматривалось не как сделка частного права, а как административное распоряжение.




Защита владения.


1. В отличие от держания владение пользовалось самостоятельной владельческой защитой. Характерная черта владельческой защиты заключалась в том, что в процессе о владении не только не требовалось доказательства права на данную вещь, но даже и не допускалась ссылка на такое право. Для того чтобы получить защиту владения, необходимо установить факт владения и факт его нарушения. В источниках римского права эта мысль выражена с явным преувеличением: «между собственностью и владением нет ничего общего» (D.41.2.12.1). Преувеличение здесь в том, что нормально вещью владеет тот, кому она принадлежит на праве собственности; в этом смысле в большинстве случаев между владением и собственностью общее есть.

Поскольку во владельческом процессе доказывались только факты, а вопрос о том, кому принадлежит право на владение данной вещью оставался в стороне, владельческий процесс являлся, с одной стороны, более легким в отношении доказывания претензии (доказать право собственности на вещь нередко представляет большие трудности); с другой стороны (в силу той же причины), владельческая защита имела только предварительный (или провизорный) характер: если в результате спора о владении вещь присуждалась не тому, кто имел на нее право, то этот последний мог затем предъявить свой собственный иск (виндикацию). Если ему удавалось доказать право собственности (а не только факт владения), он мог истребовать вещь от фактического владельца.

Владельческая защита, построенная на выяснении одних только фактов (владения и его самоуправного нарушения), вне зависимости от вопроса о праве на владение данной вещью, называлась поссессорной (possessorium); защита прав, требующая доказательства наличия у данного лица права, называлась петиторной (petitorium).

2. В литературе римского права является спорным вопрос: как объяснить основание, по которому государство оказывало защиту владельцу, не проверяя правомерности его владения и даже не позволяя другой стороне в процессе ссылаться на свое право владеть данной вещью? Среди разных точек зрения, выражавшихся по данному вопросу, следует отметить две, пользующиеся наибольшим признанием.

Одно объяснение1 сводится к следующему. Совпадение в дице и собственника и владельца встречалось в жизни настолько часто, что можно было предполагать (пока не доказано иное), что кто владеет вещью, тот и собственник, и обратно - раз у данного лица нет вещи во владении, следовательно, ему не принадлежит и право собственности. Исходя из нормальнoгo, постоянно наблюдаемого в жизни совпадения в одном лице владельца и собственника, государство в целях наилучшей защиты собственника облегчало его положение как владельца тем, что охраняло владение, не требуя доказательства права собственности и не позволяя затягивать процесс ссылкой ответчика на его право собственности. Если же в отдельном конкретном случае оказывалось, что вещь находилась в незаконном владении лица, которое получило защиту благодаря указанной особенности владельческого процесса, то претендующему на эту вещь лицу предоставлялась возможность прибегнуть к петиторному процессу, доказать свое право собственности и истребовать вещь. Это объяснение во многом соответствует нормам римского права: владельцами по римскому праву могли быть только те же лица, которые были способны приобретать право собственности; предметами владения признавались только вещи, на которые могло быть право собственности (нельзя владеть публичной дорогой, общественным театром и т.п.).

Другое, часто встречающееся объяснение сводится к тому, что упрощенная владельческая защита была одной из мер борьбы с самоуправством 2. Фактически сложившиеся отношения не должны нарушаться по усмотрению отдельных лиц, считающих, что вещи могут находиться во владении не тех, кто ими фактически обладает, а в их владении. Изменение фактического положения вещей возможно только через посредство суда, т.е. путем предъявления иска. Если же лицо посягало на чужое фактическое владение помимо суда, государство ограждало владельца, даже если он и не имел права на владение. Это объяснение можно было бы признать удовлетворительным, например, для современного буржуазного права, не различающего “владельцев” и “держателей”. Но применительно к римскому праву оно не соответствует его особенности, выражающейся в том, что значительные массы фактических обладателей вещей, но являющихся только держателями, не пользовались владельческой защитой.

При этом объяснении остается без ответа вопрос, почему самоуправное посягательство на обладание вещью держателя (например, хранителя вещи, арендатора и т.п.) является менее опасным и не дает этому фактическому обладателю вещи основания получить скорую и облегченную защиту.

Таким образом, более правдоподобным объяснением основания поссессорной защиты в римском праве надо признать первое из изложенных.

3. Владение защищалось не исками (actiones), a интердиктами (см. разд. II, §5, п. 2).

Владельческие интердикты давались или для того, чтобы защитить от самовольных посягательств на вещь владельца, еще не утратившего владения, т.е. чтобы удержать за ним владение (это — interdicta retinendaepossessionis, интердикты «об удержании владения»), или же для того, чтобы вернуть утраченное владение (interdicta recuperandae possessionis, интердикты «о возврате владения»).

Классическое право знало два интердикта, направленных на удержание владения: interdictum uti possidetis для защиты владения недвижимостью, и interdictum utrubi для защиты владения движимой вещью. Interdictum uti possidetis назван так по начальным словам преторской формулировки интердикта: «как вы теперь владеете. так и должно остаться, я (претор) не позволю применять насилие, направленное на изменение существующего владения». По интердикту uti possidetis защита обеспечивалась не всякому владельцу, а только тому, кто владеет недвижимостью, «пес vi пес clam пес precarioab adversario». Это значит, что владельческая защита не дается тому, кто захватил недвижимость силой (vi) от того, кто является другой стороной в процессе (ab adversario), не дается, далее, защита тому, кто захватил недвижимость тайно (clam) no отношению к другой стороне — противнику в процессе; наконец, не получает защиты тот, кто получил недвижимость от противника в процессе в пользование до востребования (precario, D. 43.27, l.pr.).

Таким образом, если незаконный захватчик недвижимости просил защитить его владение от посягательств не того лица, у которого он незаконно захватил эту недвижимость, а от посягательств со стороны какого-то третьего лица, то незаконный захватчик получал защиту с помощью интердикта uti possidetis. Если же его противником в процессе был как раз тот, в отношении кого у него имеется один из трех названных пороков владения (получение вещи vi, clam или precario), то по интердикту uti possidetis недвижимость присуждалась во владение другой стороне.

В последнем случае исход дела был таков, что интердикт, предъявленный одним лицом для удержания своего владения, приводил к возвращению владения другой стороне в процессе. Это необычно для гражданского процесса; гражданский процесс вообще кончается или присуждением в пользу истца, или отказом в иске, но не присуждением в пользу ответчика, как в данном случае.

Поэтому интердикт uti possidetis называют «двойным» в том смысле, что хотя здесь есть, конечно, заявитель, инициатор процесса, но нет истца и ответчика; каждая сторона может оказаться на положении ответчика. Interdictum utrubi также получил название по начальному слову интердикта: «где (utrubi, т.е. у кого из сторон) вещь...»ит.д. Интердиктом utrubi защищалось владение движимыми вещами. Защита давалась тому, кто за последний год провладел вещью больше времени, притом получил вещь в отношении другой стороны без тех же пороков, которые служили препятствием для защиты и по предыдущему интердикту (D.43.31.1). Таким образом, и utrubi был интердиктом «двойным»; процесс и в этом случае мог закончиться закреплением владения не за тем, кто предъявил интердикт, а за другой стороной.

При Юстиниане давался единый интердикт для удержания владения, а именно uti possidetis, как для защиты владения недвижимыми, так и движимыми вещами.

К другой категории владельческих интердиктов, а именно интерциктов для возврата владения (recuperandae possessionis), относились интердикты unde vi и de precario. Interdictum unde vi дается юридическому владельцу недвижимостью, насильственно (vi) лишенному владения. В процессе по интердикту unde vi не допускалась не только ссылка ответчика на свое право собственности, но даже и ссылка на то, что лишившийся вследствие насилия владения недвижимостью сам приобрел владение vi, clam или precario в отношении ответчика. В случае подтверждения факта насильственного отнятия у истца яедвижимости ответчик по интердикту unde vi присуждался к возвращению истцу недвижимости со всеми плодами и приращениями (за время после отнятия владения) и к возмещению убытков (D.43.16.6 и др).

При Юстиниане interdictum unde vi был распространен и на случай самовольного захвата недвижимости в отсутствие владельца (С. 8.4.11).

Interdictum de precario давался лицу, предоставившему свою вещь другому в так называемое прекарное пользование т.е. в бесплатное пользование до востребования, если лицо взявшее вещь на этих условиях, не возвращало ее по первому требованию. Этот интердикт не являлся последовательно поссессорным, так как в случае его предъявления ответчик мог выставить в качестве возражения не только ссылку на невозможность вернуть вещь, наступившую помимо вины ответчика, но также и ссылку на то, что в данное время ответчик — уже собственник вещи (D.43.16.2. рг. 4, §3 и др.).

4. Добросовестный владелец помимо интердиктов имел еще специальное средство защиты — actio in rem Publiciana. Этот иск давался лицу, владение которого отвечало всем требованиям, необходимым для приобретения вещи по давности, за исключением лишь истечения давностного срока (см, ниже, гл. III, § 3, п. 4). Для того чтобы дать такому владельцу защиту, претор включал в форму иска предписание судье предположить, что истец провладел давностный срок и, следовательно, приобрел право собственности.

Таким образом, actio Publiciana служит примером «иска с допущением фикции» (см. разд. II, § 4, п. 5).

Поскольку actio Publiciana предполагала добросовестность владения истца, а также законный способ приобретения владения (не приведший к приобретению права собственности только в силу некоторого обстоятельства, например потому, что отчуждатель вещи сам не имел на нее права собственности) , этот иск нельзя назвать владельческим (поссессорным) средством защиты; скорее это средство защиты права (так называемое петиторное средство).

Добросовестный владелец получал защиту по actio Publiciana только против недобросовестных владельцев, но не против собственника или такого же, как и истец, добросовестного владельца. Actio Publiciana давалась также для защиты так называемого «преторского собственника» (об этом см. ниже, гл. III, § 1, п. 5).




Установление и прекращение владения.


1.Римские юристы считали, что владение приобретается corpore et animo, но недостаточно одного corpus или одного animus. Это означает, что владение устанавливается для данного лица с того момента, когда у него соединились и телесный момент (corpus possessions) в изложенном выше (§ 1, п. 3) смысле, и владельческая воля в смысле намерения относиться к вещи как к своей.

2.Установить и доказать corpus possessions, факт обладания данного лица данной вещью, по общему правилу, не представляет особых затруднений. Но как установить намерение; с которым данное лицо обладает вещью? Лицо является на земельный участок, вспахивает его, засевает и т.д.; лицо обладает лошадью, ездит на ней и т.п. Как узнать, делает ли оно все это «с намерением относиться к вещи как к своей» или признавая над собой какого-то собственника, т.е. как простой держатель вещи?

Ответ напрашивается сам собой: необходимо выяснить так называемую causa possessionis, т.е. то правовое основание, которое привело к обладанию лица данной вещью. Одно лицо получило вещь путем покупки, сопровождавшейся передачей вещи продавцом, другое — получило такую же вещь по договору найма во временное пользование. Осуществляя свое пользование, оба они совершают, быть может, одинаковые действия, но для первого лица эти действия являются показателем ладельческой воли, а для второго —они лишь выражение его зависимого держания.

По поводу этого критерия в литературе римского права выражалось следующее сомнение: поскольку вор в римском праве признавался хотя и незаконным, и недобросовестным, но всё-таки владельцем, то неужели римское право требовало и допускало, что лицо, просившее защитить его фактическое владение, ссылалось бы в доказательство своего владения на то, что оно вещь украло? Такое абсурдное положение не могло иметь места потому, что доказывать causa possessionis вообще прямо не требовалось. Исходным положением было то, (что если лицо фактически пользуется вещью для себя, то предполагалось, что у него есть намерение относиться к вещи как к своей. А если другая сторона желала это предположение опровергнуть, то ей и нужно было сослаться на то, что лицо получило вещь по такому основанию, которое исключает владельческую волю (например, что вещь получена по договору найма).

3. В отношении animus possessionis (владельческой воли) применялся принцип: nemo sibi causam possessionis mutare potest (D. 41.2.3.19), никто не может изменить сам себе основание владения. Этот принцип не имел такого смысла, что если лицо в данный момент обладает вещью, допустим, по договору найма и, следовательно, является держателем вещи, то оно никогда и ни при каких условиях не может превратиться во владельца или, наоборот, владелец никогда не может стать держателем. Такая переквалификация в практике бывала нередко. Например, лицо отдало другому свою вещь на хранение. Хранитель признавался держателем вещи. Но до истечения срока хранения он мог купить полученную на хранение вещь у того, кто дал ему ее на хранение. Для передачи права собственности по римскому праву недостаточно одного договора купли-продажи, нужна еще фактическая передача вещи. Однако в данном примере вещь уже находится у покупателя, она ему была передана по договору хранения. Бесцельно было бы требовать, чтобы хранитель вернул вещь продавцу, а тот вторично передал бы ее тому же самому лицу, но уже не как хранителю, а как покупателю. Вещь при указанной обстановке считалась переданной на новом основании, без новой фактической ее передачи (это называют traditio brevi manu, передача «короткой рукой»). Намерение обладателя вещи в силу нового основания (купля-продажа) считалось изменившимся: лицо из держателя превращалось во владельца.

Возможно обратное; лицо, являющееся одновременно и собственником, и владельцем вещи, продает ее, причем договаривается с, покупателем, что в течение, например, месяца вещь останется у продавца (для пользования, хранения и т.п.). И в этом случае фактической передачи вещи не произошло, но в силу нового основания прежний владелец превращался в держателя (который будет держать вещь на имя покупателя); в средние века такое превращение владельца в держателя назвали constitutum possessorium.

Таким образом, изменить основание владения было можно, но не простым изменением намерений лица, ни в чем не выразившимся вовне, а только путем совершения соответствующих договоров, как в приведенных примерах, или путем иных действий прежнего держателя в отношении владельца и т.п. Правило «никто не может изменить себе основание владения» понимается, следовательно, только в том смысле, что не читаются с одним изменением внутренних настроений лица, не проявившемся вовне.

4. Владение может быть приобретено не только лично, но и через представителя, т.е. через лицо, действующее от имени и за счет другого лица. Классический юрист Павел говорит по этому поводу так: «Мы можем приобрести владение через представителя, опекуна или попечителя. Но если названные лица приобретут владение от своего имени не с тем намерением, чтобы только оказать нам услугу, они не могут приобрести для нас. Наоборот, если сказать, что мы не приобретаем владение и через тех, которые захватывают владение от нашего имени, то оказалось бы, что не имеет владения ни тот, кому вещь передана (т.е. представитель), так как у него нет владельческой воли, ни тот, кто передал вещь, так как он уступил владение» (D.41.2.1.20).

Из этого видно, что для приобретения владения через представителя требовались следующие условия. Представитель должен был иметь полномочие приобрести владение для другого лица, будет ли это полномочие вытекать из закона (как у опекуна) или из договора. Давая представителю такое полномочие, лицо тем самым заранее выражало свою владельческую волю (animus possessionis). Другой элемент владения (corpus possessionis) осуществлялся в лице представителя, но требовалось, чтобы представитель, приобретая вещь, имел намерение приобрести ее не для себя, а для представляемого.

При наличии названных условий владение представляемого лица считалось возникшим в тот момент, когда представитель фактически овладел для него вещью, хотя бы в этот момент представляемый еще не знал о факте овладения вещью.

5. Прекращение владения. Владение утрачивалось с утратой хотя бы одного из двух необходимых элементов — corpus Possessionis или animus possessionis. Так, владение лица прекращалось, как только вещь выходила из его обладания (в указанном выше, § 1, п. 3, смысле) или лицо выражало желание прекратить владение (отчуждало вещь). Владение прекращалось в случае гибели вещи или превращения ее во внеоборотную вещь (см. ниже, гл. III, § 1, п. 7).

Если владение осуществлялось через представителя, то но прекращалось, помимо воли владельца, в том случае, если прекратилась возможность обладания вещью и в лице представителя и в лице представляемого. Пока тот или другой из них еще могли проявлять свою власть над вещью, вещь считалась во владении представляемого.




Понятие и виды владения.


Владение – 1) фактическое обладание вещью вместе с 2) намерением относиться к ней как к своей (в отличие от держания вещи на основании договора, когда лицо обладает вещью на основании воли другого лица, держатель мог получить защиту вещи только через собственника).

Приобретение права владения и его утрата связывались с этими двумя признаками (в том числе в случае гибели вещи). Кроме того, утрата права владения наступала при превращении вещи во внеоборотную: неидентифицируемые неотделенные от аналогичных вещи (вода в реке, воздух) и запрещенные для оборота вещи (яды, запрещенные книги, культовые/религиозные/государственные объекты, общественные дороги, театры).



Замечание по «фактическому обладанию»:

Фактическое обладание в римском праве оценивается исходя из положения самой вещи, ключей от нее и т.п., обычного для соответствующей ситуации (обладание дикими птицами – пока они в клетке, домашним животным – пока оно возвращается во двор, т.е. условностей очень много).



Замечание по «намерению относиться к вещи как к своей»:

Основной подход к «владению» -- с позиции разумности защиты владельца от посягательств на вещь («владельческая защита»): «посессорная защита» подразумевает выяснение только факта владения и факта самоуправного нарушения этого права.

Доказывание намерения относиться к вещи «как к своей» требует выяснения правового основания для обладания вещью, однако в Риме в суде по нарушению прав владельца («владельческий процесс») в целях упрощения, ускорения процесса и устранения некоторых противоречий запрещались ссылки владельца на эти основания (поскольку вор, тоже признаваемый владельцем, тогда мог бы ссылаться на то, что именно он эту вещь украл, а если не признавать вора владельцем, то он не сумеет защитить свое право от нового вора – и так до бесконечности). Предполагалось априори, что если лицо фактически пользуется вещью для себя, то это означает его намерение относиться к вещи как к своей. А уже другая сторона была обязана доказать, что данное лицо получило вещь по такому-то основанию, исключающему возможность пользоваться вещью как своей (по такому-то договору, предусматривающему законное изъятие этой вещи у текущего пользователя).

Из-за необсуждения доказательств права владения «чисто-владельческий» процесс часто был предварительным: после чисто «владельческого» («посессорного») иска реальный собственник, не получивший вещь, мог подать отдельный («петиторный») иск к ошибочно установленному текущему владельцу, защищенному «владельческой защитой», доказывая, что он имеет право собственности на данную вещь.

Т.е. здесь – пример четкого разделения «посессорного» (вещного) иска только в отношении вещи и «петиторного» иска уже в отношении права на вещь.





Виды владения:

1) законное (собственник),

2) незаконное

a. добросовестное владение (не знает и не должен знать, что вещь принадлежит не ему),

b. недобросовестный (знает, что вещь ему не принадлежит, но ведет себя так, как будто вещь ему принадлежит – для этого случая не действует приобретение права собственности по давности и предъявляются более строгие требования относительно возмещения реальному владельцу после суда стоимости плодов или ухудшения состояния вещи).

3) производное владение (залогодержатель – т.к. в случае нарушения его прав на вещь он сам не имел бы возможности, не будучи владельцем, защитить вещь от посягательств, а залогодатель мог бы и отказаться в защите; еще пример – вещь на сохранении у третьего лица до разрешения спора о том, чья это вещь на самом деле – аналогичным образом если не признать владельцем хранителя, то он не сможет осуществить «владельческую защиту» ни сам, ни через неизвестного собственника).



То есть право владения и собственности могли принадлежать по римскому праву разным лицам.



Применялся принцип «никто не может изменить сам себе основание владения вещью» в том смысле, что статус вещи может измениться только при проявлении «настроений» данного лица вовне, т.е. нужен договор (например, заключение договора купли-продажи, который до расторжения отношений хранения будет основанием перехода владения к другому лицу, независимо от фактической непередачи вещи: она и так уже у нового владельца).



Приобретение вещи во владение могло быть произведено через посредника (опекуна, представителя, поручителя), но для этого посредник обязательно должен быть уполномочен производить приобретение в пользу владельца по закону или договору и действительно намереваться приобрести вещь для него, а не для себя.

Такие условия однозначно указываю на реального владельца и исключается вариант, когда неясно, кого рассматривать как владельца: уже с момента, когда вещь приобретена посредником, но поручитель еще даже об этом не знает, именно он признается владельцем; аналогично если владение осуществлялось через представителя, то утрата владения владельцем признается после прекращения возможности обладания вещью и владельцем, и его представителем – пока любой из них мог проявлять свою власть над вещью, она находилась во владении представляемого.



Особые формы защиты права владения – не иски, а преторские интердикты (запрещения), первоначально издаваемые претором после фактической проверки права владения просителя на оспариваемую вещь как прямое и категорическое указание передать вещь реальному владельцу, а в последствии издаваемые претором как условные распоряжения типа «если подтвердятся доводы просителя, то передать ему вещь/запретить посягательства на его вещь» (такие интердикты процессуально сопровождались (?) исками).

Варианты интердиктов по защите владения: об удержании владения (защите от посягательств) и о возвращении вещи владельцу (если фактическое обладание уже перешло к ответчику) недвижимых объектов. При этом защита не предоставлялась тому, кто захватил вещь силой, либо тайно, либо получил ее от противника до востребования (для последнего случая – отдельный интердикт, допускающий выяснение права собственности непосредственно сразу, а не отдельно от владельческого («посессорного») процесса). Применение силы вызывало выигрыш дела другой стороной. Особенность процесса об удержании владения: вещь могла быть присуждена как истцу, так и ответчику (если им является реальный собственник, забравший вещь у незаконного владельца без силы и не в тайне) – «двойной» характер интердикта по недвижимости.

По движимым вещам до Юстиниана интердикт защищал право владения того, кто большее время за последний год провладел вещью, а при Юстиниане на движимые вещи стали распространяться те же правила, что на недвижимость. Также при Юстиниане самовольный захват недвижимости в отсутствие владельца был приравнен к силовому захвату (т.е. выигрывала сторона, не применявшая силы или такого захвата).






Юридические лица.


Формально такого «лица» не было, но уже в 12 таблицах упоминались корпорации ремесленников, религиозные корпорации, любые ассоциации могли создаваться с любыми уставами, если они не нарушали публичные законы.

В императорский период корпорации стали быть невыгодной силой для императоров, и Август запретил почти все из них (кроме созданных по разрешению сената и императора).



Прекращение корпорации – после достижения всех целей, уменьшение числа членов до 2, противозаконная деятельность.



Собственность корпорации – неделимая, общая собственность членов корпорации (пока корпорация существует, при прекращении – разделение имущества между последними членами).

Корпорация не могла быть стороной в процессе.

Идея о самостоятельности прав и обязанностей корпорации анализировались Марцианом, Алфеном, Ульпианом и были выражены отличиями по закону корпорации и, например, товарищества: 1) смерть товарища или приход нового товарища => старое товарищество прекращается (возможно, образуется новое товарищество), а смерть участника корпорации или приход нового члена => корпорация как была, так и осталась, 2) товарищ имеет право при выходе взять свою долю имущества, а член корпорации получает имущество исключительно при прекращении корпорации (права на выделение доли нет).




Правовое положение колонов.


Колон – арендатор земли, мелкий фермер, формально свободный, но экономически зависимый от землевладельца в основном через неизбежные займы (это относится к периоду прекращения войн, когда приток рабов резко уменьшился, и сдавать землю либо за плату, либо за долю урожая, либо за обработку части своей земли стало выгоднее, чем содержать рабов).

Доля урожая – в виде налога государству, т.е. бесправие колонов выгодно и землевладельцу, и государству.

Результат: в 4 в. н.э. закон запретил колонам покидать свои участки, а землевладельцам – продавать участки без колонов (т.е. формально – независимые, реально – крепостные).

В колонов иногда превращались покоренные народы, а также рабы, наделенные пекулием в виде земли. Дети колона – тоже колоны.

Право на брак и на имущество у колонов было.

«Освобождение на свободу» было возможно, но нереально: колон терял основное средство труда – землю.






Правовое положение вольноотпущенников.


Вольноотпущенники – до Юстиниана становились гражданами (если владелец имел право владеть рабом по цивильному праву) или латинами (если владелец имел право владеть рабом по преторскому эдикту, т.е. купил его без манципации). При Юстиниане и далее вольноотпущенники – граждане.

Однако зависимость вольноотпущенника от отпустившего на волю (от «патрона»):

1) не имел права вызвать в суд,

2) обязан оказывать услуги патрону (пределы эксплуатации при этом только увеличивались, так что даже преторы ограничивали ее),

3) право на наследование имущества и алименты вольноотпущенника.



В разное время – ограничения для вольноотпущенников по вступлению в брак (сначала – с любым свободнорожденным, позже (до Юстиниана) – с лицом с сенаторским званием).




















Правовое положение рабов.


Рабы – res mancipi, как орудия труда и скот; владелец может убить раба, права на законный брак нет.

Признание рабом:

1) по рождению от матери-рабыни (кто отец – не важно),

2) плен или захват чужеземца из страны, не имеющей договора с Римом.

3) продажа в рабство (древнейшая эпоха),

4) присуждение к смертной казни или к работе на рудниках.

Прекращение рабства – только отпущением на свободу (манумиссией).



Признание «пекулия» (ограниченной правоспособности раба: право лично обязываться, но приобретения – только для господина; право требования без права на иск и только по платежам после освобождения раба) – для удобства его эксплуатации.

Ряд типов требований по сделкам, заключенным рабом, автоматически переходили на господина в пределах стоимости имущества, выделенного рабу в управление (в пределах пекулия) плюс стоимости увеличения этого имущества рабом.

Если раб назначался выполнять определенные функции, то ограничение суммой пекулия не действовало в пределах назначенных хозяином функции (т.е. в этом случае ответственность хозяина – полная).

Иск по возмещению вреда, нанесенный рабом не-хозяину, предъявлялся к хозяину (либо с выплатой компенсации, либо с выдачей раба для отработки компенсации).






Правовое положение латинов и перегринов.


Термин «Латины» – до 1 в. до н. э. – члены римских колоний, позже – пожалованный статус некоторым областям и отдельных лиц.



До 2 в. до н.э. получали статус граждан при переезде в Рим,

со 2 в. до н.э. дополнительное условие – оставить в колонии мужское потомство.

Особый способ получения гражданства – участие в работе муниципального сената.



Право на законный брак и право на завещания им не предоставлялись.

Право на сделки и право участия в процессе – было.



Термин «перегрины» - чужеземцы вне римского подданства, а также «прочие» римские подданные (не граждане и не латины).



В 3 в. до н. э. Каракалла предоставил всем подданным Рима статус гражданина.




Правовое положение римских граждан.


Гражданство приобреталось:

1) рождением в законном браке от римских граждан,

2) отпущение раба на свободу (при этом фактически вольноотпущенники не только зависели от бывшего владельца, но и эксплуатировались им),

3) дарование гражданства иностранцу.



Прекращение гражданства:

1) смерть,

2) принуждение к наиболее тяжким наказаниям за преступления,

3) попадание в плен к недружественному народу (гражданство восстанавливалось по возвращении).



Составляющие правоспособности гражданина:

1) право вступать в законный брак (дети – граждане, отец имеет власть над детьми),

2) право совершать сделки, приобретать и отчуждать имущество, торговать.



С 3 в. – формальное равенство правоспособности, но – явные признаки сословий (родовая и нобилитет – потомки лиц, занимавших гос. должности): разное налогообложение, недопустимость брака между сенатором и вольноотпущенницей.



Дееспособность (совершение действий, имеющих юридические последствия) по возрасту:

1) до 7 лет – недееспособные,

2) 7-12 (дев.) и 7-14 (мальч.) – только по сделкам по приобретению (если есть потери или установление обязанностей, то нужно разрешение опекуна непосредственно при совершении сделки, если же разрешения не было – юридически значимо только приобретенное по сделке; опекун – ближайший родственник по завещанию отца или по назначению магистрата; опекун не мог без экстренной необходимости отчуждать имущество опекаемого; опека над женщиной остается независимо от ее возраста),

3) до 25 лет – дееспособность с правом отказаться от сделки (реституция) через просьбу претору, право без чьей-либо санкции вступать в брак и составлять завещание (кроме того, со 2 в. н.э. – право испросить себе попечителя, наличие которого требовало предварительного или последующего одобрения им сделки по уменьшению имущества попекаемого).



Ограничения по дееспособности:

1) душевнобольные (под попечительством)

2) телесно больные (там, где отсутствие органа/способности принципиально, например, стипуляция – для немого/глухого),

3) расточители до угрозы полного разорения (под опекой по сделкам отчуждения или при возникновении обязательства, но опекаемый ответственен за деликты (правонарушения)),

4) вечная опека домовладыки/мужа/ближайшего родственника над женщинами (лишь в конце классического периода женщина могла распоряжаться имуществом, но не вправе принимать на себя чужие обязательства – так и при Юстиниане, но различия слабее)



Бесчестье (в классическом праве влечет запрет представлять других в процессе или назначить представителя себе, запрет на вступление в брак со свободнорожденным, ограничение наследственного права):

1) осуждение за уголовное преступление или правонарушение по отношениям, где подразумевается особая честность (поручение, хранение, опека)

2) вступление в брак до истечения года после смерти мужа, сводничество.



«Интестабилитас» - лицо, отказавшееся дать свидетельские показания, хотя оно было свидетелем в сделке, не имело права принимать участие ни в одной сделке, где требовался свидетель (например, невозможно завещание).






Понятие «лица» и правоспособность.


Рабы – не носители прав, «говорящие орудия», «лицом» быть не могли, они – объекты прав.

Основное лицо – домовладелец (не семья).



Понятие юридического лица не формализовано.



Составляющие полной правоспособности:

1) статус либертатис – положение, отделяющее рабов от свободных,

2) статус цивертатис – гражданство, отделение римлян от других свободных (перегринов, латинов),

3) статус фамилия – положение в семье, отделяющее «лицо»-домовладыку от подвластных в семье.



212г. – формальное равенство частных людей в области частного права (Конституция Каракаллы).




Отцовская власть.


Сын в семье полностью подчинен отцу (не матери) независимо от возраста и состояния в браке, хотя и имеет статус либератис (свободу), статус цивилатис (гражданство) и может занимать публичные должности.



Для появления полной отцовской власти (а также права взаимного наследования) достаточно:

1) рождения ребенка в браке (пока не доказано, что отец – не муж),

2) или усыновления чужого ребенка (только для неподвластных мужчин-усыновителей, которые старше усыновляемого минимум на 18 лет; усыновление не-находящегося под отцовской властью – императорским рескриптом с подтверждением магистратом отсутствия ухудшений условий жизни усыновляемого; усыновление уже находящегося под отцовской властью – занесением в судебный протокол соглашения с прежним домовладыкой),

3) или узаконения ребенка от конкубины (последующим браком, императорским рескриптом, членством выросшего сына в муниципальном сенате или замужеством выросшей дочери за членом муниципального сената).



Отцовская власть прекращается:

1) смертью домовладыки (внуки при живом отце при этом поступают во власть отца),

2) смертью подвластного (но не достижение совершеннолетия!),

3) утрата свободы или гражданства домовладыкой или подвластным,

4) лишение домовладыки прав отцовской власти (например, оставил без помощи и т.п.),

5) приобретение подвластным некоторых почетных званий,

6) эманципацией – освобождение из-под власти по воле домовладыки и с согласия подвластного (императорский рескрипт и заявление домовладыки заносятся в судебный протокол, а подвластному фактически предоставляется свобода действий на длительный срок). Отмена эманципации была возможна при неблагодарности освобожденного (нанесение тяжких обид и т.п.)





Личные права отцов и детей:

1) в древнейшие времена – право убить, продать детей,

2) в более поздний период – уважение, домашние меры наказания, иск против удержания ребенка третьим лицом, согласие родителя на вступление ребенка в брак, непредъявление родителю порочащих исков, взаимная уплата алиментов при необходимости.



Имущественные права подвластного отцовской власти:

1) подвластный не имеет ничего своего, все полученное по его сделкам – собственность отца,

2) обязанности по сделкам подвластного – на самом подвластном,

3) при нанесении вреда подвластным – либо возмещение отцом ущерба, либо выдача подвластного для отработки ущерба (причем ответственность при смене подвластным домовладыки «привязывается» к новому домовладыке)

4) аналогично рабскому пекулию возможно было наделение пекулием (имуществом в управление и пользование, без перехода права собственности) подвластного (на тех же условиях, возможно оставление пекулия подвластному при его освобождении из-под отцовской власти),

5) во времена принципата появляется «военный пекулий» - все полученное в связи с военной службой (с 4в. н.э. – в связи с любой гос., придворной, духовной, адвокатской службой) – который находится уже в полной собственности подвластного, и лишь при отсутствии завещания переходит при его смерти к домовладыке,

6) в период абс.монархии – право собственности сына на наследство от матери и все приобретаемое с материнской стороны (но у отца – пожизненное право пользование и управление этим имуществом, если только имущество не было приобретено вопреки воле отца или с особым условием об отсутствии на него прав отца)




Брак.


. При браке cum manu mariti жена поступала под власть мужа на одинаковых основаниях с его детьми; она была filiae loco (на положении дочери). Первоначально власть мужа была ограниченной, но по мере развития хозяйственной жизни и на её основе общего культурного развития власть мужа была введена в известные рамки, например, отпало право убить жену, продать в кабалу и т.д. Но принцип главенства мужа и подчинения жены проводился последовательно в течение всего того времени, пока существовала практика браков cum manu.

При браке sine manu жена остается под властью своем отца, т.е. остается в составе прежней семьи, а если до брака жена была самостоятельна (personasui iuris), то она сохраняла самостоятельность и по вступлении в брак. Тем не менее главенство мужа сказывалось и при браке sine manu. Жена получала имя и сословное положение мужа; местожительство муха было обязательным местожительством и для жены; муж мог исковым порядком истребовать жену от всякого третьего лица у которого она находилась, и т.п. Оба супруга были обязаны относиться друг к другу с уважением; поэтому, если один из супругов имел основание предъявить к другому иск, связанный для ответчика с бесчестьем, этот иск заменялся другим, и т.п. Нарушение супружеской верности давало оскорбленному супругу основание для развода, что приводило к решению в его пользу вопроса о возврате приданого (см. ниже, п.З) и пр., при этом последствия нарушения верности были гораздо тяжелее для жены, чем для мужа.









16.Личные и имущественные отношения между супругами.

. При браке cum manu все имущество жены поступало в полную собственность мужа, сливаясь нераздельно с имуществом, принадлежавшим ему до брака. Даже в случае прекращения брака имущество, принесенное женой, не возвращалось ей; она получала лишь известную долю в порядке наследования в случае смерти мужа.

При браке sine manu имущество супругов оставалось раздельным. Даже простое управление имуществом жены принадлежало мужу при браке sine manu только тогда, когда жена сама передаст ему имущество для этой цели; в таком случае отношения между супругами определялись на основаниях договора поручения.

Приобретения жены во время состояния в браке (sine manu) также поступают в ее имущество; впрочем, если относительно каких-либо вещей возникал спор между супругами по вопросу о праве собственности, то применялась презумпция, что каждая вещь принадлежит мужу, пока жена не докажет, что право собственности на данную вещь принадлежит ей.




Агнатское и когнатское родство.


Подчинением власти одного и того же paterfamilias определялось и первоначальное родство, так называемое агнатское родство. Поэтому дочь, выходившая замуж и поступавшая под власть нового домовладыки, переставала быть агнатской родственницей своего отца, братьев и т.д.; и наоборот, постороннее лицо, усыновленное домовладыкой, становилось его агнатом.

В древнейшее время власть домовладыки была безгранична и потому сопровождалась полным бесправием подвластных. Постепенно, однако, эта власть стала принимать более определенные границы; одновременно личность подвластных стала постепенно получать признание в частном праве. Ослабление власти домовладыки явилось следствием изменения производственных отношений, разложения патриархальной семьи, развития торговли, предполагавших известную самостоятельность взрослых членов семьи.

По мере развития хозяйства и ослабления патриархальных устоев получало все большее значение родство по крови, так называемое когнатское родство, в конце концов полностью вытеснившее агнатское родство.




Римская семья.


. Семья в древнейший известный нам период римской истории представляет тип промежуточной, патриархальной семьи, объединявшей под властью главы семьи, paterfamilias, жену, детей, других родственников, кабальных, а также рабов. Термином familia обозначались первоначально рабы в данном хозяйстве, а потом все относящиеся к составу домашнего хозяйства: и имущество, и рабочая сила (жена, подвластные дети, рабы). Глава семьи и властелин древнейшей семьи — домовладыка, единственный полноправный гражданин, квирит (термин, производимый многими исследователями от греческого kueros, власть, т.е. имеющий власть).

2. Строй древнейшей семьи, равно как и институт права собственности, в ту пору еще несет на себе черты первой, догосударственной, формации — первобытнообщинного строя, характеризующегося общественной собственностью на средства производства и продукты производства. В догосударственную пору такой общиной в Риме являлся род, gens.

С образованием государства внутри рода происходит имущественная дифференциация; власть внутри рода попадает в руки наиболее богатых семей, во главе каждой из которых стоял домовладыка.

Домовладыка первоначально имел одинаковую власть (manus) над женой, детьми, рабами, вещами; всех их—и жену, и детей и имущество — домовладыка мог истребовать с помощью одинакового (так называемого виндикационного) иска. Лишь постепенно эта власть дифференцировалась и получила разные наименования: manus mariti (над женой), patria potestas (над детьми) и т.д.




Исковая давность.






Причина введения сроков исковой давности – глобальная неуверенность в завтрашнем дне, если иск может быть подан спустя сколько угодно времени после события (право предъявлять или не предъявлять иск – у истца).



В классическом римском праве – «законный срок» (предъявления иска) – максимальный срок до подачи иска, отсчитываемый от даты события, течет независимо от действий сторон (подтверждения долга, выдачи иных связанных обязательств).



С 5 в. н.э. – «срок исковой давности» - срок бездействия стороны (30 лет) при наличия повода для иска (имущество удерживается, уже можно требовать возврата займа и т.п.), после истечения которого она не может подать соответствующий иск (продление исковой давности допустимо по «уважительным» причинам непредъявления иска ранее, например, отсутствие по гос. делам; возможно возобновление течения срока исковой давности, например, после получения подтверждения от должника о признании долга или после предъявления иска).




Особые средства преторской защиты.




1. Помимо предоставления исков, преторы, пользуясь принадлежащей им властью (так называемым imperium), оказывали иногда защиту особыми средствами, своими безусловными (в противоположность формуле иска) непосредственными распоряжениями (хотя с течением времени и здесь преторы в некоторых случаях перешли на путь условных распоряжений).

2. Интердикты (запрещения). Так назывались распоряжения претора о немедленном прекращении каких-то действий, нарушающих общественный порядок и интересы граждан, Первоначально претор давал интердикты после расследования фактов, на которые ссылалось обращающееся к нему лицо (например, приходил гражданин с жалобой на то, что другой гражданин самовольно прогнал его с земельного участка, находящегося во владении жалобщика; претор проверял, действительно ли первый владел участком земли, а второй насильно прогнал его с этого участка, и после этой проверки предоставлял защиту) . Поскольку в этом случае фактические обстоятельства дела проверялись до предоставления интердикта просителю, интердикт был категорическим и безусловный распоряжением. С течением времени, по мере увеличения числа дел, претор стал давать интердикты без проверки фактов, в виде условного распоряжения («если подтвердятся факты, на которые ссылается заявитель»), и тогда интердикты с процессуальной стороны стали похожи на иски. Важнейшая категория интердиктов — владельческие интердикты (см. ниже, разд. V, гл. II, § 3).

3 Restitutio in integrum (восстановление в первоначальное положение). В особо уважительных случаях претор позволял уничтожить наступившие юридические последствия (например расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он признавал несправедливым применение в подобного рода случаях общих норм права. Постановление о таком восстановлении прежнего положения или о реституции претор выносил после предварительного выяснения обстоятельств дела (causa cognita). Так, например, лицо в возрасте до 25 лет, заключившее невыгодную для себя сделку (хотя формально законную), могло получить от претора разрешение не считаться с этой сделкой (такую льготу претор давал, принимая во внимание неопытность лица). Равным образом лицо, которое Терпит значительный ущерб от сделки, заключенной (год влиянием угроз или обмана и пр., также могло получить от претора реституцию и т.д.












Понятие и виды исков.


Иск – способ добиться решения по интересующему вопросу (при легисакционном процессе – выполнение ритуала, при формулярном и позже – исполнение условий, изложенных в эдикте магистрата).



Виды исков по объекту иска:

1) вещный иск к любому посягнувшему на вещь или завладевшему вещью (иски, основанные на собственности и связанных правах на вещь; судья жестко связан буквой закона и договора – «иск строгого права»)

2) личный иск (иски по требованию что-то делать или чего-то не делать; судья имеет право принимать во внимание соображения справедливости, учитывать, был ли обман, независимо от наличия соответствующих оговорок в «формуле» - «иск по принципу справедливости»),

3) статутные иски (о положении человека в обществе, т.е. о статусе данного человека в разрезе трех составляющих полной правоспособности (либертатис, циветатис, фамилия – см. понятие «лица»).



Варианты исков по способу привязки к старым законам:

1) иск по аналогии (разрешение дела на основании ссылки на старые законы, но исключение из старых законов особых требований удовлетворения иска или изменение этих условий),

2) иск с фикцией – создание новых норм права (включение претором в «формулу» выдуманного им варианта «подгонки» рассматриваемых отношений под старые законы: разрешение дела «как если бы отношения были несколько другими, которые уже описаны старыми законами»).



«Основные» и «дополнительные» иски:

1) об удовлетворении или восстановлении состояния имущественных прав (например, возврат краденного),

2) о взыскании штрафа за действия ответчика (штраф с вора).




Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах.


1. Гражданскии.пдацесс.республиканского Рима носил название легисаццианнрго (per legis actiones).

В Институциях Гая выражение lege agere, legisactio объясняются двояко: или (по словам Гая) такие выражения происходят оттого, что эти формы процесса были созданы законами, или же оттого, что претензии сторон в легисакционном процессе должны быть выражены словами соответствующего закона (и следовательно, только при условии, если данная претензия подходит под текст какого-нибудь закона и можно было ее осуществить).

Однако приведенное объяснение вызвало справедливое сомнение И.А. Покровского: в те отдаленные времена, когда появился легисакционный процесс, законов было еще очень немного. Может быть, lege agere означало: действовать законным образом, т.е. не прибегая к недозволенному насилию.

2. Стороны являлись в первой стадии (in iure) к судебному магистрату и здесь выполняли требуемые по ритуалу обряды и произносили установленные фразы, в которых истец выражал свою претензию, а ответчик — свои возражения. Магистрат активного участия в процессе не принимал, хотя также давал отдельные реплики по установленному ритуалу. Совокупность всех этих обрядов и фраз и носила название legis actio.

Для иллюстрации этой формы процесса можно изложить legis actio sacramento in rem (спор относительно вещи посредством пари). Эта процедура описана в Институциях Гая следующим образом. Стороны являлись к магистрату (in ius) и приносили с собой вещь, составлявшую предмет спора (если спор шел о недвижимости, приносили кусок земли, черепицы т.п.). Истец, держа в руке festuca или vindicta (палку), налагал ее на вещь и произносил слова: hanc ego rem ex iure Quiri-tium meam esse aio; sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui, т.е. я Утверждаю, что этот раб по квиритскому праву принадлежит не; как я сказал, так вот я наложил перед тобой Vindicta. Если ветчик молчал или положительно соглашался с этим заяв-снием, то иск считался признанным (confessio in iure, судебное признание); дело этим заканчивалось, и истец уносил или одйл с собой спорную вещь. Если же ответчик спорил, то он говорил и делал то же самое, что и истец, и, таким образом, на« виндикацию истца отвечал контравиндикацией. Тогда магистрат, как бы разнимая спорящих, говорил: mittite.ambo геm, т.е. оставьте оба вещь. После этого истец задает новый вопрос: «postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris?», «требую от тебя ответа, на каком основании ты заявляешь притязание» (на данную вещь) ? На это ответчик заявляет: «ius feci sicut vindic-tam imposui», т.е., «наложив виндикту» (выразив притязание на вещь), я поступил по праву. На это истец отвечал: «quando tu iniuria vindicavisti, quinquaginta (или в зависимости от цены спорной вещи) quingenti aeris Sacramento te provoco», поскольку ты претендуешь на вещь вопреки праву, я вызываю тебя установить залог в сумме 50 (или 500). Ответчик делал взаимный вызов: «et ego te» (и я тебя). Магистрат после этого определял, у кого из спорящих должна была оставаться спорная вещь до окончания процесса; та сторона, у которой она оставалась до решения спора, должна была выставить поручителей в обеспечение того, что, если вещь будет присуждена другой стороне, она (со всеми плодами от нее) будет выдана этой второй стороне. На том производство in iure заканчивалось, и претор назначал присяжного судью для решения спора.

Заключительный акт производства in iure назывался litis contestatio, засвидетельствование спора. Стороны обращались к заранее приглашенным свидетелям: «testes estote», «будьте свидетелями происшедшего». С этим моментом связывалось погашение иска, т.е. после того как закончилось производство in iure, истец уже не мог заявить вторично то же самое притязание против того же ответчика, хотя бы дело и не было потом рассмотрено во второй стадии (in iudicio) и фактически удовлетворения по иску не наступило.

3. Кроме описанного обряда legis actio sacramento, были еще следующие основные виды legis actiones: посредством наложения руки, путем взятия залога, в форме истребования назначения судьи, путем приглашения ответчика на суд.

Когда весь ритуал производства in iure был выполнен, дело переходило во вторую стадию, indicium. В этой второй стадии назначенный магистратом по согласованию со сторонами присяжный судья (а по некоторым делам, например о наследстве, — судебная коллегия) проверял доказательства и выносил решение по делу.

4. В последние годы республики происходят серьезные изменения в хозяйственной жизни Рима. Вместо земледельческой общины с полунатуральным хозяйством вырастает огромное государство, ведущее широкую внутреннюю и внешнюю торговлю. Понятно, что легисакционный процесс, чрезвычайно сложный с обрядовой стороны и не открывавший возможности дать судебное признание вновь складывающимся отнощениям (поскольку они не подходили под букву закона), оказался несоответствующим новым социально-экономическим условиям. Жизнь требовала, чтобы судопроизводству была придана иная, более гибкая форма. Такой упрощенный порядок гражданского процесса появился сначала в практике перегринского претора, так как к перегринам применять цивильные leges actiones было нельзя.

С течением времени и городской претор стал практиковать этот упрощенный порядок, который состоял в следующем. Претензия истца и возражения ответчика заявлялись без каких-либо обрядностей, и все это неформальное производство in iure заканчивалось вручением истцу записки, адресованной судье, в которой указывались те предположения или условия, при наличии которых судье предписывалось удовлетворить иск, а при отсутствии этих условий — отказать в иске. Эта записка, содержащая условный приказ судье, называлась формулой. Отсюда новый процесс, сложившийся в последние годы республики и допущенный (законом Эбуция) к применению по желанию тяжущихся наряду с легисакционным, а затем двумя законами Августа (duae leges Juliae), окончательно установленный, вместо легисакционного, получил название формулярного (производство per leges заменено производством per formulas).

5. Отличие формулярного процесса от легисакционного не исчерпывается упрощением судебной процедуры. Самое основное заключалось в том, что теперь претор, давая исковую защиту, не был связан старым правилом об изложении иска в точных словах закона. Пользуясь своим imperium, претор получил возможность признавать новые отношения развивавшейся жизни или, наоборот, оставлять порой без защиты отношения, формально отвечающие закону, но по существу отмирающие вместе с этим законом, отказывая в подобного рода случаях в выдаче истцу формулы иска (см. выше, разд.1, 8 3). В своем эдикте претор заранее объявлял, в каких случаях он будет давать исковую защиту, в каких нет; при этом он объявлял и формулы исков. Таким образом, получалось что судебная исковая защита стала не просто средством признания и охраны материальных гражданских прав, а основным моментом, по которому только и можно было судить о наличии материального гражданского права. Поэтому принято характеризовать римское частное право как систему исков.

6.Составные части формулы. Формула начиналась с назначения судьи (Octavius iudex esto, пусть будет судьей Октавий). Затем шла важнейшая часть формулы — интенция, в которой определялось содержание претензии истца; тем самым интенции было видно, какой вопрос ставился на рассмотрение суда. Претензия истца могла быть основана на нормах цивильного права; тогда она называлась intentio in ius concepta а иск назывался actio civilis. Например, формула виндикационного иска собственника содержала следующую интенцию: «если окажется, что вещь, относительно которой идет спор, принадлежит по квиритскому праву Авлу Агеривд (условное обозначение истца), то ты, судья...» и т.д.

Если требование истца нельзя было обосновать нормами цивильного права, а претор все же считал справедливым защитить это требование, то в интенции описывались те факты, на которых истец основывает свою претензию и при наличии которых следует иск удовлетворить. Например, лицо договорилось со своим должником, оспаривавшим долг, что, если первое присягнет в существовании долга, второй без суда уплатит требуемую сумму; это лицо присягнуло, однако должник все-таки не платит; тогда претор давал истцу формулу, в интенции которой указывался факт присяги; такая интенция называлась in factum concepta, а иск — actio praetoria.

Если истец указывал в интенции большую сумму, чем ему следует, то такое преувеличение требования (pluspetitio) приводило не только к отказу в удовлетворении иска в полной сумме, но и к полному освобождению ответчика ввиду погашающего действия литисконтестации (см, выше, п. 2), сохранившегося и при формулярном процессе.

Pluspetitio могла выразиться не только в превышении суммы иска, но также в преждевременности иска, в предъявлении не в надлежащем месте и т.п., причем и в этих случаях pluspetitio сопровождалась теми же последствиями.

Другая основная часть формулы называется кондемнацией: в ней судье предлагалось удовлетворить иск, если интенция подтвердится, и отказать в иске в противном случае; «если окажется, что.., то присуди Нумерия Негидия (условное обозначение ответчика) 1, а если этого не окажется, оправдай».

Если по характеру интенции судье трудно было судить, о каком отношении идет спор, перед интенцией в формуле описывалось это отношение, для чего включалась в формулу особая часть — демонстрация; например: «если Авл Агерий вел дела Нумерия Негидия и при этом...» и т.д.

По некоторым судебным делам (например, по искам о разделе общей собственности) судья иногда был вынужден. (например, ввиду неделимости вещи) присудить вещь одной из сторон а другую сторону компенсировать установлением какого-нибудь нового права за счет первой стороны (например, права на денежные выплаты и пр.). Полномочие поступить таким образом судье давалось в специальной части формулы, называвшейся adiudicatio.

Перечисленные части формулы называются основными (хотя demonstratio и adiudicatio включались далеко<не во всякую формулу).В формуле могли быть также второстепенные части: а) эксцепия, б) прескрипция.

Эксцепцйя буквально значит изъятие, исключение. В случае включения эксцепции в формулу судья, установив правильность интенции, должен удовлетворить иск, «за исключением того случая, если...». Таким образом, в форме эксцепции ответчик выдвигал свои возражения против иска. Однако не всякое возражение ответчика называлось эксцепцией. Если, например, в интенции говорится, что ответчик должен истцу 100 сестерциев, а ответчик заявляет, что он ничего не должен, это — отрицание иска, а не эксцепция. Если же ответчик подтверждает, что он действительно принял на себя обязательство уплатить 100 сестерциев (т.е. интенция им не отрицается), но заявляет, что это произошло вследствие примененного со стороны истца насилия (так что кондом-нация, несмотря на подтверждение интенции, не должна иметь места), то такая ссылка называлась эксцепцией. В приведенном примере эксцепция могла быть заявлена, когда бы истец ни предъявил иск. Такая эксцепция называется погашающей или уничтожающей. В отличие от таких эксцепции возможны эксцепции отсрочивающие. Например, против иска истца ответчик ссылается на состоявшееся между сторонами соглашение не взыскивать долга в течение двух лет; эксцепция имеет тогда применение лишь в том случае, если иск предъявлен ранее этого срока.

Наконец, прескрипцией (буквально — надписание) называлась часть формулы, которая следовала непосредственно за назначением судьи. Нередко такая надпись делалась для того, чтобы отметить что в данном случае истец ищет не все, что ему причитается, а только часть. Такая оговорка была нужна ввиду указанной выше (п. 2) особенности римского процесса; однажды предъявленный из какого-либо правоотношения иск уже не мог быть повторен; включением прескрипции истец предупреждал погашающее действие литисконтестации и обеспечивал себе возможность в дальнейшем довзыскать остальную часть причитающейся суммы.

7. Как в легисакционном, так и в формулярном процессе судебное решение обжалованию не подлежало .1 Оно сразу вступало в законную силу и признавалось за истину (в отношении сторон по данному процессу); res iudicata pro veritate accipitur (D.50.17.207). Разрешенный судом вопрос не может быть вторично предметом спора между теми же сторонами. Если вопреки этому снова предъявляется иск, против него дается exceptio rei iudicatae, т.е. возражение, что дело уже было разрешено судом.

Особенностью формулярного процесса было, между прочим, то, что кондемнация в иске определялась в денежной форме. Исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска производилось так, что первоначальное притязание истца заменялось новым обязательством, вытекающим из самого судебного решения и снабженным особым иском (actio iudicati), соответствующим современному исполнительному листу. Еслиответчик оспаривал существование законного решения по делу и возражал против actio iudicati, а между тем подтвердить свои возражения не мог, он отвечал в двойном размере.

Если добровольного платежа по actio iudicati не поступало, производилось принудительное взыскание. Магистрат мог арестовать должника до уплаты долга (личное взыскание) или же обратить взыскание на его имущество. В последнем случае кредиторы вводились во владение имуществом должника, которое продавалось с публичных торгов.

8. Экстраординарный процесс. Еще в классическую эпоху наряду с нормальным гражданским процессом, делившимся на две стадии — ius и iudicium, стали встречаться случаи, когда спорные дела граждан разбирались магистратом без передачи решения дела присяжному судье (см. ниже, § 5). Такой особый, чрезвычайный (extra ordinem) порядок рассмотрен

понемногу стал применяться и по таким делам, где раньше давалась формула. К концу III в.н.э., т.е. при переходе к абсолютной монархии, этот экстраординарный (extra ordinem) процесс, не делившийся на ius и iudicium, совершенно вытеснил собой формулярный процесс. Императорская власть не доверяла выборным судьям (хотя их «выборность» и в период принципата была больше на словах, чем на деле); императоры стали вести борьбу с нарушениями права ( а тем самым и рабовладельческого строя) непосредственно сами или через своих чиновников. В экстраординарном процессе судебные функции осуществляются административными органами: в Риме и Константинополе (в связи с разделением империи на Западную и Восточную) — praefectus urbi (начальником городской полиции), в поовинциях — правителем провинции, а по менее важным делам муниципальными магистратами. Однако нередка императоры принимали судебные дела и к своему личному рассмотрению.

Рассмотрение дел утратило публичный характер и происходило в присутствии лишь сторон и особо почетных лиц, которые имели право присутствовать при этом. Если истец не являлся к слушанию дела, оно прекращалось; при неявке ответчика дело рассматривалось заочно.

В противоположность процессу классического периода в экстраординарном процессе было допущено апелляционное обжалование вынесенного решения в следующую, высшую инстанцию. Таким образом, на решение praefectus urbi можно было приносить жалобы императору, на решение правителя провинции — praefectus praetorio (начальнику императорской гвардии), а на его решения — императору.

Судебное решение в экстраординарном процессе приводилось в исполнение органами государственной власти по просьбе истца. В случае присуждения ответчика к выдаче определенной вещи она отбиралась принудительно (manu militari), если в течение двух месяцев ответчик не передавал ее добровольно.

Если присуждалась денежная сумма, судебные исполнители отбирали у ответчика соответствующую сумму или какую-нибудь вещь, которую продавали для удовлетворения претензии истца. Обращение взыскания на все имущество должника имело место лишь в том случае, если заявлены претензии несколькими кредиторами несостоятельного должника, причем он не передает добровольно имущества для их удовлетворения.

Правило республиканского процесса об окончательном погашении однажды предъявленного иска (хотя бы по нему и не состоялось решение) в экстраординарном процессе не применяется. Значение res iudicata — судебного решения, вступившего в законную силу (см. выше, п. 7), остается непоколебимым.








деление гражданского процесса на ius и iudicium.


1. Характерной особенностью римского гражданского процесса в течение республиканского периода и периода принципата было деление процесса на две стадии производства, из которых первая называлась, вторая —judidum. Производство в этих двух стадиях не имеет ничего общего с современным различием судебных инстанций. Дело в том, что современный суд первой инстанции рассматривает дело от начала до конца и выносит решение по делу. Если это решение не обжаловано в течение установленного срока, оно вступает в законную силу и приводится в исполнение. В случае обжалования суд второй инстанции пересматривает состоявшееся решение. Римская же первая стадия процесса приводила к окончанию дела только в случае признания иска ответчиком (а такой вопрос, как видно из открытых в 1933 году новых фрагментов Институций Гая, прямо ставился истцом; требую, чтобы ты сказал «да» или «нет»). По общему же правилу in iure спорное дело только подготовлялось к решению, а проверка обстоятельств дела и вынесение решения происходили во второй стадии (in iudicio). Таким образом, ius и iudicium не две инстанции, а два этапа одного и того же производства; только прохождение дела через оба эти этапа, по общему правилу, приводило к его решению.

Какими потребностями было вызвано деление римского процесса на две стадии и какие цели оно преследовало, наукою истории римского права не установлено.

2. Такая организация процесса существовала в течение ряда веков, была нормальным порядком (ordo iudiciorum privatorum).

Поэтому, когда в период абсолютной монархии деление nouecca на ius и iudicium отпало, процесс получил название чезвычайного, экстраординарного (extra, ordinem).






Возникновение государственного суда.


. Римский народ подобно многим другим народам до образования государственного суда пережил эпоху частной расправы с нарушителями права. Каждый, считавший неправомерно нарушенным свое право, расправлялся с обидчиком собственными силами и силами своей семьи (саморасправа). По мере развития общества такая форма борьбы с нарушением прав стала нетерпимой.

Переход от частной саморасправы к государственному суду происходил постепенно; посредствующими этапами явились: система регламентации частной расправы путем установления определенного порядка применения насилия к обидчику; далее, система выкупов (добровольных, а затем обязательных); наконец, передача дела защиты прав органам государства.

2. Однако в развитом римском праве еще сохранились некоторые следы первоначальной эпохи саморасправы.

Самозащита, т.е. самоуправное отражение насилия, угрожающего нарушением права, являлась дозволенной: «Vimvi repellere licet», «насилие дозволяется отражать силой» (D. 43. 16.1. 27) ᐸ, таким образом, предупреждать нарушение права. При нарушении права запрещается применять силу для его восстановления, другими словами, самоуправно восстанавливать нарушенное право запрещалось (самопомощь допускалась за редкими исключениями, например, если непринятие немедленно необходимых мер могло повести к значительным потерям; или если должник пытался сбежать от кредитора, кредитору дозволялось его догнать и силой заставить уплатить долг (D.42.8.10.16). За недозволенное самоуправство применялись неблагоприятные последствия: по декрету Марка Аврелия кредитор, захвативший вещи должника для удовлетворения своего права требования, должен эти вещи вернуть; вместе с тем он утрачивает свое право требования (D.4.2.13). Другим законом (конца IV в.н.э.) установлено, что лицо, насильственно захватившее свою вещь у фактического владельца, лишается права собственности на эту вещь и должно ее вернуть тому, у кого она находилась во владении, а если выяснится, что в действительности захватчик и не имел на данную вещь права собственности, он должен был не только вернуть вещь, но и уплатить ее стоимость лицу, у которого вещь . была захвачена (С.8.4.7).

За исключением указанных чрезвычайных случаев самозащиты, защита прав от нарушений передается специальным (судебным) органам государства. Суд становится орудием классового принуждения и проведения в жизнь интересов господствующего класса.

В соответствии с различием публичного и частного права различались iudicia publica (суд по делам, непосредственно нарушающим интересы государства) и iudicia privata (гражданские суды по делам о частных правах граждан).




Кодификация Юстиниана.


1) 6 в. – кодификация Юстиниана – обобщение не только императорских указов, но и сочинений классиков (5 в. – разделение Рима на Римскую и Византийскую части, 6 в. – тенденции к объединению). Основная задача кодификации Юстиниана – укрепление власти императора.



Кодификация Юстиниана («сводом нового гражданского (цивильного) права»):

с 528 по 534гг. обнародованы:

1) первый свод императорских законов (полностью заменен кодексом 50 решений),

2) «Дигесты Юстиниана» (сборники трудов юристов за всю прошедшую историю, 50 томов, более 1000 законов, по всем отраслям права, перевод существует в наши дни),

3) институции (учебник по праву из 12 книг на основе институций Гая – одного из пятерки ведущих юристов прошлого, в Бейруте и Константинополе создаются юридические школы, изучающие превые 3 года Дигесты и Институции),

4) «Кодекс 50 решений» (прогресс в плане разрешения многих спорных вопросов, отмена устаревших процедур, например, отмена манципации, т.е. передачи средств производства, включая рабов, через торжественный обряд),

5) Позднее к Дигестам, институциям и Кодексу добавились Новеллы (новые законы, отразившие слияние патрициев и плебеев в нобилей).

В они применялись до 10 в. в Восточном (Византийском) Риме.

В Западном Риме всё это время применялись сборники отдельных королевств (законы Легес) и практика юристов, и лишь в 11 в. узнали о Дигестах.




деятельность юристов.


Юристы (жрецы, понтифы) – правотворчество на основе их личного авторитета (без законодательных официальных полномочий) в период 1-3вв., т.е. в период принципата, классического права. Естественно, юристы проводили политику правящего класса, поэтому власти стало удобно признавать решения юристов и их обязательность для судьи.

Институции – учебники юристов.

Живое право юристов с 4 в. приходит в упадок, т.к. введены официальные должности юристов при императоре

С 5 в. вводится обязательное формальное цитирование работ юристов при решении споров и вынесение решений именно на основе формальных цитат – о «живости» (т.е. творчестве при применении общих принципов к конкретным делам) уже речи не идет.




Эдикты магистратов.


Термин «эдикт» - с республиканского Рима: эдикты преторов по гражданским делам и магистратов – по торговым делам.

Эдикты были обязательны для самих магистратов. Основной подход: «закон творит народ, преторы и другие магистраты не могут ни вводить новый закон, ни отменять старый – они лишь трактуют, применяют при разрешении споров и конкретизируют «дыры».

Однако право трактовки позволяло эдиктами фактически изменять цивильное право, не меняя его формально через защиту претором новых отношений и незащиту цивильных правил. Отсюда – существенное развитие цивильного права преторами и перерастание его в преторское право, которое просуществовало (пусть под контролем императора, с правом внесения им изменений) до Юстиниана (4в.н.э.).




Обычное право и закон.


обычное право – неписанное (т.е. юридические обычаи предков). Обычаи относились и к обычному обороту, и к жрецам («практики жрецов»), и к магистрам («обычаи магистратов»). Законы 12 таблиц – в основном на основе обычного права. После защиты государством становится законом (в императорский период обычное право становится неудобным: разнотипные территории со своими обычаями и более активный оборот требуют унификации),

В республиканском Риме законы – через общее собрание.

В период принципата – через сенат, подконтрольный императору.

В императорский период – через распоряжения императора (конституции)






Понятие и ВИДЫ источников римского частного права.


Понятие источника права: 1) откуда родилось (из каких отношений), 2) где его можно прочитать (обычное право, законы, постановления сената, эдикты магистратов), деятельность юристов), 3) откуда о нем знаем мы (кодификация Юстиниана, записи юристов, литература того времени, философские трактаты того времени).



Источники в плане «откуда взялось»:

1) обычное право – неписанное (т.е. юридические обычаи предков). Обычаи относились и к обычному обороту, и к жрецам («практики жрецов»), и к магистрам («обычаи магистратов»). Законы 12 таблиц – в основном на основе обычного права. После защиты государством становится законом (в императорский период обычное право становится неудобным: разнотипные территории со своими обычаями и более активный оборот требуют унификации),

2) законы Легес – постановления Сената, народных собраний, императорские конституции (эдикты – распоряжения населению по общим вопросам, рескрипты – решения по частным ходатайствам, мандаты – чиновникам, декреты – окончательные решения императора по частным спорам),

3) эдикты магистратов,

4) деятельность юристов.








Значение римского права в истории права и современной юриспруденции.


Когда-то римское право называли «писаным разумом» (ratio scripta). Разумеется, современное частное право ушло далеко вперед в регламентации сложнейшей сферы имущественных отношений, особенно торгового (коммерческого) оборота. "' Однако и многие новейшие юридические конструкции как из кирпичиков складываются из основных, элементарных понятий и категорий, разработанных именно в римском праве. С этой точки зрения римское частное право продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов.

2. Значение римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.

Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.).

Ф. Энгельс говорил даже, что «римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных улучшений» .1

Эти особенности римского права способствовали тому, что, когда развивающаяся промышленность и торговля средневековой Европы потребовали более совершенной правовой надстройки, когда феодальные нормы обычного права перестали удовлетворять требованиям жизни, произошел интереснейший процесс — рецепция римского права.

Войдя через рецепцию в практику средневековых государств, римское право пропитало собой затем и последующие кодификации гражданского права.

3. Соками римского права пропитана и теория гражданского права. Поэтому изучить достаточно глубоко гражданское право, не зная права римского, невозможно. Ряд терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории и практике (например, реституция, виндикация, универсальное преемство, наследственная трансмиссия и т.д.), могут быть наилучшим образом усвоены лишь при изучении их у самого истока образования. Конечно, в ряде случаев современное гражданское право успешно обходится без заимствования терминов, возникших в римском праве (например, в Гражданском кодексе Российской Федерации вместо римского термина “цессия права” употреблен без всякого ущерба для дела термин «уступка права»). Но во многих правовых системах римские термины и понятия сохраняются, и потому юристу необходимо отчетливо понимать их смысл.

4. Далее, римское право, отличающееся четкостью определений, вообще хорошей юридической техникой, может помочь современному юристу в приобретении навыков четко отграничивать и формулировать юридические категории.

Овладение же юридической техникой необходимо и для законотворческой работы, и для правильного применения закона. Законы должны излагаться не только понятным для всякого языком, но, кроме того, так, чтобы редакция закона, его текст вполне соответствовали тому, что законодатель хотел выразить. Необходимо, чтобы формулировки закона охватили все те отношения, которые законодатель желал урегулировать, но в то же время, чтобы редакция закона не давала повода применяь его к таким отношениям, на которые законодатель не имел в виду распространять его действие. Закон есть общая норма, а общее должно охватить все богатство отдельного. Реализация всех этих требований, предъявляемых законодателю, предполагает владение высокой юридической техникой.

Равным образом и применяющий закон, делающий из общих норм выводы для отдельных конкретных случаев жизни, также должен обладать развитой юридической техникой. Юристу, применяющему закон, необходимо уметь проанализировать и общую норму закона, и фактический состав конкретного жизненного случая и в конечном итоге сделать правильный вывод. Римское право, отличающееся точностью и чеканностью формулировок, представляет собой блестящий образец такого подхода.




ВОПРОС 1. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.

Необходимо прочно усвоить понятие прин-ципов гражданского процессуального права, поскольку они имеют первостепенное значе-ние для правоприменительной практики.

Под принципами гражданского процессу-ального права понимают правовые положе-ния, которые в совокупности раскрывают его сущность и содержание и лежат в основе организации и функционирования всех про-цессуальных институтов и норм. Правовое положение может быть отнесено к принци-пу, если оно:

а) является основополагающим правилом;

б) закреплено в правовой норме;

в) имеет сквозной характер, т. е. пронизыва-ет все стадии, процессуальные институты и нормы;

г) в совокупности с другими принципами раскрывает сущность и содержание граж-данского процесса.

В теории гражданского процессуального права различают следующие принципы:

• в зависимости от характера нормативного источника — конституционные и отрасле-вые;

• в зависимости от сферы применения — межотраслевые и собственно отраслевые;

• в зависимости от объекта регулирования — судоустройственные (организационные) и процессуальные (функциональные).

Конституционные — это принципы, закре-пленные в Конституции РФ, а отраслевые — принципы, закрепленные в отраслевом (гражданском процессуальном) законода-тельстве. Межотраслевые — принципы, действующие в нескольких отраслях права, а собственно отраслевые — принципы, дей-ствующие только в одной отрасли права. Судоустройственные — это принципы организации правосудия, а процессуальные (судопроизводственные) — это принципы, определяющие функционирование суда и участников процесса, их процессуальную деятельность.

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ, ст. 5 ГПК) является формой реализации принципа разделения властей: законодательной, ис-полнительной и судебной. Этот принцип означает, что, во-первых, правосудие по гражданским делам осуществляет только суд; во-вторых, другие государственные органы не вправе вторгаться в судебную компетенцию и разрешать дела, отнесенные к исключительному ведению суда; в-третьих, разрешение правовых споров ины-ми органами (например, комиссией по тру-довым спорам) в пределах своей компетен-ции правосудием не является.

Принцип сочетания единоличного и кол-легиального начал в рассмотрении и раз-решении гражданских дел (ст. 6 ГПК) означает, что дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально или едино-лично, в суде кассационной инстанции — коллегиально в составе трех членов суда, а в суде надзорной инстанции — коллегиально в составе не менее трех членов суда.

Принцип независимости судей и подчине-ния их только закону (ст. 120 Конституции РФ, ст. 7 ГПК) означает разрешение граж-данских дел на основе закона в соответствии со своим правосознанием, в условиях, ис-ключающих постороннее воздействие на судей. Гарантиями независимости судей выступают организация судебной системы, ряд процессуальных институтов и положе-ния, установленные Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Феде-рации» (назначение, несменяемость, непри-косновенность судьи, запрет на принадлеж-ность к политическим партиям и движениям и т. д.).

Принцип осуществления правосудия по гражданским делам на началах равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ, ст. 5 ГПК) состоит в том, что граждане равны перед законом и судом независимо от их происхождения, социаль-ного и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности. пола, об-разования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Принцип гласности судебного разбира-тельства (ст. 123 Конституции РФ, ст. 9, 176 ГПК) заключается в том, что разбирательст-во дел во всех судах открытое. Слушание дела в открытом заседании суда не допуска-ется тогда, когда это противоречит интере-сам охраны государственной тайны. Кроме того, закрытое судебное заседание допуска-ется по мотивированному определению суда в целях предотвращения разглашения сведе-ний об интимных сторонах жизни участ-вующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления.

Принцип национального языка судопро-изводства (ст. 8 ГПК) состоит в том, что судопроизводство по гражданским делам ведется на русском языке, языке субъекта Российской Федерации или на языке боль-шинства населения данной местности.

Во-первых, лица, не владеющие языком судопроизводства, вправе делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде, заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами пере-водчика. Во-вторых, судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на родной язык или на другой язык, которым они владеют.

Принцип законности (ст. 15 Конституции РФ, ст. 10,192 ГПК и др.) заключается в обязанности суда и всех других участников процесса неукоснительно руководствоваться в своей деятельности нормами материально-го и процессуального права в целях решения задач гражданского судопроизводства.

Принцип объективной истины (ст. 14, 50 ГПК) представляет собой деятельность суда по созданию условий для всестороннего, полного и объективного исследования и установления действительных обстоятельств дела.

Принцип диспозитивности (ст. 3 ГПК) означает инициативу в возбуждении, движе-нии, изменении и прекращении гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц.

Принцип состязательности (ст. 123 Кон-ституции РФ, ст. 14 ГПК) заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследо-вании в целях установления действительных обстоятельств дела.

Принцип процессуального равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ, ст. 14, 33 ГПК) заключается в предоставлении законом сторонам равных возможностей для отстаи-вания своих субъективных прав и законных интересов.

Следует учитывать, что правовые возможно-сти сторон полностью скоординированы. В частности, истец вправе изменить основание или предмет иска, изменить размер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полностью или частич-но либо возражать против предъявленных к нему требований. В последнем случае он может использовать средства защиты своих интересов, в том числе право на предъявле-ние встречного иска.

Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательст-ва (ст. 146 ГПК).

Устность означает устную форму воспри-ятия фактического и доказательственного материала и совершения процессуальных действий. В устной форме даются объясне-ния и показания, излагается заключение эксперта, оглашаются письменные доказа-тельства. Устная форма восприятия участни-ками процесса материалов дела проста, дос-тупна и демократична. Устная форма требу-ет фиксации (сохранения) информации в письменной форме. Поэтому в судебном заседании составляется протокол (ст. 226 ГПК).

Непосредственность заключается в личном, непосредственном восприятии судом соб-ранных по делу доказательств и разрешении гражданского дела на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Поэто-му при рассмотрении дела суд обязан непо-средственно исследовать доказательства: заслушать объяснения, показания и заклю-чение эксперта, ознакомиться с письменны-ми доказательствами, осмотреть веществен-ные доказательства.

Непосредственность исследования доказа-тельств обусловливает требование о неиз-менности состава судей в разбирательстве дела.

Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в рассмотрении гражданского дела, за исключением времени, необходимо-го для отдыха.

Следует иметь в виду, что определенным исключением из принципа непрерывности является правило о возможном отложении на срок не более трех дней в порядке исключе-ния составления мотивированного решения по особо сложным делам (с I 203 ГПК).

ВОПРОС 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ.

Система судов общей юрисдикции состоит из судов различных уровней (звеньев), кото-рые вправе рассматривать дела в качестве суда первой инстанции. Для определения гражданских дел, подлежащих рассмотре-нию в том или ином суде, законодатель ис-пользует институт подсудности.

Подсудность — это институт гражданского процессуального законодательства, в соот-ветствии с которым подведомственные суду общей юрисдикции дела распределяются между различными судами данной судебной системы.

Территориальная подсудность — признак гражданского дела, в соответствии с кото-рым дело должно рассматриваться по месту нахождения ответчика или его имущества (ст. 117 ГПК).

Виды территориальной подсудности:

Альтернативная подсудность — признак гражданского дела, наличие которого дает истцу право выбора суда общей юрисдикции по рассмотрению конкретного спора (ст. 118 ГПК).

В частности, иск к ответчику, место житель-ства которого неизвестно, может быть предъявлен по месту нахождения его иму-щества или по известному последнему месту его жительства. Иск, вытекающий из дея-тельности филиала юридического лица. может быть предъявлен также по месту на-хождения филиала. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, могут предъявляться истцом также по месту его жительства или по месту причинения вреда и т. п.

Исключительная подсудность — признак гражданского дела, наличие которого ис-ключает возможность применения иных правил подсудности, кроме тех, которые установлены законом для данной категории дел (ст. 119 ГПК).

Так, например, иски о праве на строение, об освобождении имущества от ареста, об уста-новлении порядка пользования земельным участком подсудны суду по месту нахожде-ния имущества или земельного участка.

Студенты должны иметь в виду, что, помимо этого, исключительная подсудность уста-новлена также для дел, возникающих из административных правоотношений (ст. 237 ГПК), и дел особого производства (ст. 249. 252, 264, 268, 271. 274 ГПК).

Договорная (добровольная) подсудность — подсудность конкретного гражданского дела, установленная соглашением сторон (ст. 120 ГПК).

Договор (соглашение) об изменении терри-ториальной подсудности называется проро-гационным.

Исключительная подсудность не может быть изменена соглашением сторон.

Подсудность по связи дел — это признаки гражданских дел, определяющие рассмотре-ние дополнительного дела в суде в зависи-мости от суда, рассматривающего основное (первое) дело (ст. 121 ГПК).

Так, иск к нескольким ответчикам, прожи-вающим или находящимся в разных местах, предъявляется по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца. Встречный иск независимо от подсудности предъявляется в суде по месту рассмотрения первоначального иска. Граж-данский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был заявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам о подсудности, установленным гражданским процессуальным законом.

Следует детально разобраться с основания-ми передачи дела из одного суда в другой.

В соответствии со ст. 122 ГПК суд передает дело на рассмотрение другого суда:

1) если признает, что данное дело будет более быстро и правильно рассмотрено в другом суде, в частности по месту нахожде-ния большинства доказательств;

2) если ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту жительства;

3) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной;

4) если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсуд-ности.

ВОПРОС 3. ЖАЛОБЫ НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН.

В соответствии со ст. 231 ГПК суд рассмат-ривает дела по жалобам:

2) на действия государственных органов и должностных лиц в связи с наложением административных взысканий; дела об оспа-риваний нормативных правовых актов;

3) на действия государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан;

4) на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу или на въезд в РФ из-за границы.

Дела, возникающие из административно-правовых отношений, рассматриваются судами по общим правилам искового произ-водства с теми изъятиями и дополнениями, которые установлены законодательством России (ст. 232 ГПК).

Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия административ-ных органов или должностных лиц состоят в следующем. Во-первых, в этом порядке могут рассматриваться дела по жалобам на любые административные взыскания, к ко-торым относятся предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета, конфискация предмета, лишение специального права (ст. 24-30 КоАП РСФСР). Во-вторых, эти жало-бы рассматриваются судьей единолично. В-третьих, жалоба в суд должна быть подана в течение десяти дней со дня вручения поста-новления о наложении административного взыскания. В-четвертых, жалоба рассматри-вается в десятидневный срок. В-пятых, су-дебное разбирательство происходит в при-сутствии заявителя и представителя админи-стративного органа или должностного лица. В-шестых, судебное разбирательство состо-ит в проверке законности действий админи-стративного органа или должностного лица. В-седьмых, суд по результатам разбиратель-ства удовлетворяет жалобу или отказывает в ее удовлетворении (ст. 232, 236-239 ГПК).

Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия государствен-ных органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан, заключаются в следую-щем.

К действиям, подлежащим судебному обжа-лованию, отнесены коллегиальные и едино-личные действия, в результате которых:

1) нарушены права или свободы гражданина;

2) созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;

3) на гражданина незаконно возложена ка-кая-либо обязанность или он незаконно при-влечен к ответственности (ст. 2392 ГПК).

Не подлежат судебному обжалованию:

1) индивидуальные и нормативные акты, проверка которых отнесена к исключитель-ной компетенции Конституционного Суда РФ;

2) индивидуальные и нормативные акты, касающиеся обеспечения обороны (опера-тивного управление войсками, организации боевого дежурства, обеспечения боевой готовности) и государственной безопасности РФ;

3) индивидуальные и нормативные акты, в отношении которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования (ст. 2393 ГПК).

При этом необходимо иметь в виду, что п. 2 ст. 2393 ГПК противоречит ст. 46 Конститу-ции РФ.

Процессуальные особенности рассмотрения этих дел заключаются в следующем. Во-первых, гражданин может обратиться с жа-лобой в суд или в порядке подчиненности к вышестоящим органам. Во-вторых, жалоба может быть подана гражданином, его пред-ставителем или по просьбе гражданина — надлежаще уполномоченным представите-лем общественной организации, трудового коллектива. В-третьих, жалоба подается по усмотрению гражданина в суд по месту его жительства или по месту нахождения госу-дарственного органа. В-четвертых, боль-шинство дел подсудно районным судам, за исключением жалоб на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу по основаниям, что заявитель осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну. В-пятых, для обращения в суд с жалобой установлены следующие сроки:

1) три месяца со дня, когда гражданину ста-ло известно о нарушении его прав и свобод;

2) один месяц со дня получения граждани-ном уведомления об отказе вышестоящих органов, организаций, должностных лиц в удовлетворении жалобы или со дня истече-ния месячного срока после подачи жалобы, если на нее не был получен ответ.

В-шестых, жалоба рассматривается судом в десятидневный срок с участием жалобщика и руководителя органа, организации или должностного лица, действия которых обжа-луются, либо их представителей. В-седьмых, эти дела рассматриваются коллегиальным составом суда, а с согласия жалобщика — судьей единолично. В-восьмых, суд уполно-мочен вынести решения об обязанности государственных органов, организаций или должностных лиц устранить в полном объе-ме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или об отказе в удовлетворении жалобы.

ВОПРОС 5. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К СУДЕБНЫМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАМ.

Принятие искового заявления обусловливает необходимость подготовки дела к судебному разбирательству.

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству - стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяющей роли судьи по созданию условий для своевременного и эффективного рассмотрения и разрешения спора по существу. О подготовке дела к судебному разбирательству судья выносит определение (ст. 142 ГПК).

Задачами этой стадии являются:

а) уточнение обстоятельств, имеющих зна-чение для дела;

б) определение правоотношений сторон и закона, которыми следует руководствовать-ся;

в) разрешение вопроса о составе лиц, участ-вующих в деле;

г) определение доказательств, которые каж-дая сторона должна представить в обоснова-ние своих утверждений.

Нужно учитывать, что объем и характер подготовительных действий зависят от об-стоятельств и сложности дела.

Примерный перечень подготовительных действий судьи изложен в ст. 142 ГПК. Су-дья опрашивает истца и ответчика об об-стоятельствах дела; разрешает вопросы, связанные со вступлением в дело соистцов, соответчиков, третьих лиц и заменой ненад-лежащей стороны; разрешает вопросы о вызове свидетелей, назначении экспертизы, об истребовании доказательств; извещает заинтересованных лиц и организации о вре-мени и месте судебного разбирательства и т. д.

Специфика подготовительных действий судьи определяется характером материаль-но-правового спора. Указания о подготовке отдельных категорий гражданских дел со-держатся в постановлении Пленума Верхов-ного Суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».

Необходимо обратить внимание на то, что в процессе подготовительных действий могут быть обнаружены обстоятельства, требую-щие прекращения дела или оставления заяв-ления без рассмотрения (ст. 143 ГПК).

Подготовительная стадия завершается выне-сением судьей определения о назначении дела к судебному разбирательству при усло-вии, что дело достаточно подготовлено.

ВОПРОС 6. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.

Особое внимание необходимо обратить на изучение источников гражданского процес-суального права, под которыми понимают правовые акты, содержанию нормы данной отрасли права.

Особое место среди источников гражданско-го процессуального права занимает Консти-туция Российской Федерации. Традиционно-конституционные нормы в судебных гаран-тиях прав личности рассматриваются как гражданские процессуальные. Этот взгляд нашел поддержку в Конституции РФ путем указания на то, что ее нормы прямого дейст-вия. Однако в литературе существует мнение о том, что конституционные нормы не явля-ются составной частью процессуального права, а представляют лишь государственно-правовую базу для построения отраслевого законодательства.

Следующими по значению источниками гражданского процессуального права явля-ются ГПК и АПК.

В настоящее время к источникам граждан-ского процессуального права следует отно-сить решения Конституционного Суда РФ, которыми признаются неконституционными нормы, регулирующие гражданское судо-производство.

Среди источников гражданского процессу-ального права значительное место занимают законы, регулирующие деятельность судов и некоторых правоохранительных органов. К ним в первую очередь относятся Законы РФ «О судоустройстве», «О статусе судей», «О государственной пошлине», «О судебной системе», «О мировых судьях в Российской Федерации», «О прокуратуре» и некоторые другие.

К источникам гражданского процессуально-го права относятся многочисленные законы, регулирующие различные материальные отношения. Среди них можно назвать, в частности, ГК, КЗоТ, ЖК, СК, Законы РФ «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей природной среды», «О товар-ных знаках, знаках обслуживания и наиме-нованиях мест происхождения товара», «О психиатрической помощи и гарантиях права граждан при ее оказании», «Об образова-нии», «О гражданстве», «О недрах».

В настоящее время, несомненно, источника-ми гражданского процессуального права нужно считать международные договоры и соглашения, определяющие взаимную пра-вовую помощь государств по гражданским делам (например, Гаагскую конвенцию по вопросам гражданского процесса (1954 г.), ратифицированную СССР в 1967 г.).

В ограниченных пределах являются источ-никами гражданского процессуального права России законодательные акты бывшего СССР в той части, в какой они не противо-речат Конституции и законодательству РФ до принятия соответствующих законода-тельных актов России.

Процессуальные нормы могут содержаться не только в законах, но и в Постановлениях Правительства. Так, Постановлением СМ РСФСР от 11 марта 1976 г. был утвержден «Перечень документов, по которым взыска-ние задолженности производится в бесспор-ном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариаль-ные действия». Очевидно, что такого рода подзаконные акты также являются источни-ками гражданского процессуального права.

Студенты не должны закрывать глаза на факт существования неформальных источ-ников гражданского процессуального права, к которым относятся судебная практика и правовой обычай.

ВОПРОС 7. ОБЪЯСНЕНИЯ СТОРОН И ТРЕТЬИХ ЛИЦ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. ОТЛИЧИЕ ИХ ОТ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЕЙ. ПРИЗНАНИЕ СТОРОН (ПРИЗНАНИЕ ФАКТОВ, ИСКОВ).

Доказательства — это единство фактиче-ских данных и средств доказывания. Средст-вами доказывания являются объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства, заключения экспертов.

Объяснения сторон и третьих лиц. В соот-ветствии со ст. 60 ГПК доказательствами являются только те объяснения сторон и третьих лиц, в которых они сообщают суду сведения об обстоятельствах дела. Объясне-ния могут быть устными и письменными. Специфика объяснений заключается в том, что они даются заинтересованными в исходе дела лицами.

В теории доказательств различают объясне-ния — утверждения и объяснения — при-знания. Утверждение — сообщение сторон и третьих лиц о таких фактах, в установле-нии которых они заинтересованы. Призна-ние — подтверждение сторонами и третьими лицами фактов, обязанность доказывания которых лежит на другой стороне.

В правовой литературе выделяют признание судебное и внесудебное. Судебное призна-ние адресовано суду. Внесудебное призна-ние является доказательственным фактом, подлежащим доказыванию в суде.

Признание иска — это высказанное в суде безоговорочное согласие ответчика на удов-летворение искового требования, направлен-ное на окончание процесса путем вынесения благоприятного для истца судебного реше-ния.

Правомерность признания иска проверяется судом. Суд не принимает этого действия, если оно противоречит закону или нарушает права и охраняемые законом интересы дру-гих лиц. Стороны вправе окончить дело мировым соглашением, которое может быть как внесудебным, так и судебным.

Свидетельские показания. Свидетель — лицо, вызванное на допрос в связи с наличи-ем у него сведений об обстоятельствах дела. Показания свидетеля — это устное сооб-щение суду об обстоятельствах дела.

В качестве свидетелей не могут быть до-прошены:

• представители по гражданскому праву и защитники по уголовному делу — в отноше-нии обстоятельств, которые стали им из-вестны в связи с выполнением соответствующих функций. В данном случае речь идет о так называемой «адвокатской тайне» как об одном из видов профессиональной тайны;

• лица, которые в силу физических или пси-хических недостатков не способны правиль-но воспринимать факты или давать о них правильные показания (ст. 61 ГПК).

ВОПРОС 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. ОБЖАЛОВАНИЕ И ОПРОТЕСТОВАНИЕ ИХ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ.

Судебное решение — судебный акт, кото-рым дело разрешается по существу (ст. 191 ГП К).

Судебное определение — судебный акт, которым дело не разрешается по существу (ст. 223 ГПК).

Судебные определения классифицируются по содержанию, субъектам, форме и порядку вынесения и способам обжалования. Наибо-лее принципиальной представляется класси-фикация определений по содержанию. В зависимости от этого критерия определения делятся на подготовительные, пресекатель-ные, заключительные, по реализации выне-сенного решения и частные.

Подготовительные — это определения, способствующие своевременному и эффек-тивному разрешению гражданского дела (о принятии заявления к производству, о под-готовке дела к судебному разбирательству и т. п.).

Пресекательные — это определения, пре-пятствующие возбуждению дела или пре-граждающие его дальнейшее движение (об отказе в принятии заявления, о прекращении производства по делу и т. п.).

Заключительные — это определения, со-держащие волеизъявление заинтересованных лиц о прекращении производства по делу (о заключении сторонами мирового соглаше-ния, о прекращении производства в связи с отказом от иска и т. п.).

Определения, связанные с реализацией судебного решения, — это определения, устраняющие недостатки судебного решения и создающие условия для его реализации (о разъяснении решения, о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения и т. п.).

Частные — определения, требующие устра-нения нарушений закона или недостатков в деятельности различных организаций.

Кассационное производство — это стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда второй инстанции по провер-ке обоснованности и законности не всту-пившего в законную силу решения суда первой инстанции.

Частная жалоба (протест) — жалоба (про-тест), приносимая заинтересованными лица-ми на определение суда первой инстанции.

Среди определений суда первой инстанции выделяются определения, подлежащие об-жалованию (опротестованию) и не подле-жащие обжалованию (опротестованию).

Не подлежат обжалованию (опротестова-нию) определения, на недопустимость обжа-лования которых указано в законе (напри-мер, ч. 2 ст. 337 ГПК), и определения, не преграждающие движения дела, если зако-ном прямо не предусмотрена возможность их обжалования (например, об отложении дела, о назначении экспертизы и т. п.).

Подлежат обжалованию (опротестованию):

1) определения, прямо указанные в законе (например, определения, предусмотренные ст. 58,96,105 ГПК, и другие);

2) определения, преграждающие возмож-ность дальнейшего движения дела. Ко вто-рой группе относятся пресекательные и заключительные определения (об отказе в принятии заявления, об оставлении заявле-ния без рассмотрения и другие).

Подача и рассмотрение частных жалоб или протестов осуществляются по правилам, регулирующим кассационное производство (ст. 316 ГПК).

Суд кассационной инстанции, рассмотрев частную жалобу или протест, вправе:

1) оставить определение без изменения, а жалобу или протест — без удовлетворения;

2) отменить определение и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстан-ции;

3) отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу (ст. 317 ГПК).

При изучении рассматриваемой темы сту-дентам следует обязательно ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 24 августа 1982 г. «О применении судами РСФСР законодательства. регули-рующего рассмотрение гражданских дел в кассационной инстанции»

Законность и обоснованность решений и определений мирового судьи проверяются в рамках особого производства — апелляци-онного производства.

ВОПРОС 9. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ.

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, осуществляется по дейст-вующему законодательству в порядке судеб-ного надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам.

Надзорное производство — это деятель-ность его участников при определяющей роли указанных в законе вышестоящих су-дов по проверке законности судебных актов нижестоящих судов, вступивших в законную силу.

Буквальное толкование ст. 330 ГПК указы-вает на то, что основанием к отмене судебных актов в порядке надзора является лишь их незаконность. Однако в силу теснейшей связи обоснованности и законности судебных актов следует согласиться с мнением авторов, полагающих, что основанием к отмене судебных актов как в порядке кассации, так и в порядке надзора является их незаконность и необоснованность.

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора может быть возбуждено только по протестам управомоченных на то законом должностных лиц.

Поводами к подаче надзорного протеста могут быть жалобы лиц, участвовавших в деле, представления должностных лиц суда и прокуратуры, не имеющих права на прине-сение протеста.

В соответствии со ст. 328 ГПК при рассмот-рении протеста в порядке надзора применя-ются правила, установленные для кассаци-онного производства, с изъятиями и допол-нениями, установленными этой статьей. Это означает, что структура рассмотрения дела по протесту состоит из подготовительной, рассмотрения дела по протесту, постановле-ния и провозглашения определения или постановления.

Дело по протесту должно быть рассмотрено в судебном заседании не позднее двадцати дней, а в Верховном Суде РФ — не позднее одного месяца со дня поступления дела с протестом.

В суде надзорной инстанции дело доклады-вается председательствующим или членом суда, ранее не участвовавшим в рассмотре-нии дела. Явившиеся в суд лица, участвую-щие в деле, и представители дают объясне-ния после доклада дела В рассмотрении дела принимает участие прокурор, который под-держивает принесенный протест или дает заключение при принесении протеста пред-седателем суда или его заместителем. Все вопросы в суде решаются большинством голосов. При равном количестве голосов, поданных в президиуме суда за удовлетво-рение и против удовлетворения протеста, протест считается отклоненным.

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам — исключительная стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда по проверке законности и обоснованности вступившего в законную силу ранее вынесенного этим судом судеб-ного акта в связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств, имеющих су-щественное значение для разрешения дела.

В соответствии со ст. 333 ГПК основаниями для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю;

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное за-ключение эксперта, заведомо неправильный перевод. Подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшая за собой постановление незаконного или не-обоснованного решения;

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотре-нии данного дела;

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

Наиболее характерными для рассматривае-мого производства являются обстоятельства, указанные в п. 1 ст. 333 ГПК.

Вновь открывшиеся обстоятельства — юридические факты, существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие су-щественное значение для его разрешения, которые не были и не могли быть известны-ми для заявителя.

Для признания обстоятельства вновь от-крывшимся необходимо, чтобы юридиче-ский факт существовал в момент разрешения дела, имел существенное значение для дела, не был и не мог быть известным во время рассмотрения дела стороне, заявившей об этом впоследствии.

Вступившее в законную силу решение, оп-ределение или постановление рассматрива-ется по вновь открывшимся обстоятельствам соответствующим судом, вынесшим этот судебный акт (ст. 333( ГПК). Заявление о пересмотре судебного акта по вновь от-крывшимся обстоятельствам подается лица-ми, участвовавшими в деле, в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра дела. Это заявление вправе по-дать также прокурор (ст. 334 ГПК).

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся об-стоятельствам, либо удовлетворяет заявле-ние и отменяет решение, определение или постановление, либо отказывает в пересмот-ре дела (ст. 337 ГПК).

ВОПРОС 10. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

Гражданский процесс как судопроизвод-ство — это урегулированная гражданским процессуальным законодательством дея-тельность его участников при определяющей роли суда и органов по исполнению судеб-ных актов (приставов), по рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров и исполнению судебных актов.

Гражданский процесс как практическая деятельность имеет, во-первых, внутреннюю форму или структуру и, во-вторых, внеш-нюю форму. Внутренняя форма (структура) при общем взгляде на процесс как разви-вающуюся во времени деятельность позво-ляет увидеть большие ее отрезки, именуемые стадиями. Стадии обладают относительной самостоятельностью и внутренней завер-шенностью. В гражданском процессе разли-чают следующие стадии: подготовительную, производство в суде первой инстанции, про-изводство в суде второй (кассационной ин-станции), исполнительное производство, производство по пересмотру судебных актов в порядке судебного надзора, производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

ВОПРОС 11. ПОНЯТИЕ ИСКА, ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

В иске различают три составные части (эле-мента): содержание, предмет и основание.

Содержание иска — то действие суда, со-вершения которого просит истец при обра-щении в суд.

Предмет иска — указанное истцом субъек-тивное право, о котором он просит суд выне-сти решение.

Основание иска — указываемые истцом обстоятельства, с которыми истец, как с юридическими фактами, связывает свое материально-правовое требование или пра-воотношение в целом, составляющее пред-мет иска.

Основание иска состоит чаще всего не из одного факта, а из нескольких. Совокуп-ность такого рода фактов, соответствующая гипотезе нормы материального права, назы-вается фактическим составом.

ВОПРОС 12. ВИДЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, ПОНЯТИЯ, ОТЛИЧИЯ.

Гражданский процесс как судопроизвод-ство — это урегулированная гражданским процессуальным законодательством дея-тельность его участников при определяющей роли суда и органов по исполнению судеб-ных актов (приставов), по рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров и исполнению судебных актов.

Исковое производство — урегулированная нормами гражданского процессуального законодательства деятельность участников процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению споров о субъ-ективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотноше-ний.

Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений: в соответ-ствии со ст. 231 ГПК суд рассматривает дела по жалобам:

1) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

2) на действия государственных органов и должностных лиц в связи с наложением административных взысканий; дела об оспа-риваний нормативных правовых актов;

3) на действия государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан;

4) на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу или на въезд в РФ из-за границы.

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

К делам особого производства относятся дела:

1) об установлении фактов, имеющих юри-дическое значение;

2) о признании гражданина безвестно отсут-ствующим и об объявлении гражданина умершим;

3) о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным;

4) об установлении усыновления (удочере-ния) ребенка;

5) о признании имущества бесхозяйным;

6) об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского состояния;

7) по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении;

8) о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (ст. 245 ГПК).

Общие процессуальные особенности рас-смотрения перечисленных дел и исполнения вынесенных по ним судебных решений за-ключаются в следующем.

Во-первых, суд не разрешает спор о праве, в связи с чем в процессе нет сторон.

Во-вторых, дела особого производства рас-сматриваются по общим правилам с изъя-тиями и дополнениями, установленными законом.

В-третьих, дела особого производства воз-буждаются заявлением, содержание которо-го определяется в значительной части специ-альными нормами.

В-четвертых, закон в большинстве случаев точно устанавливает круг лиц, по заявлению которых может быть возбуждено дело в суде.

В-пятых, дела особого производства рас-сматриваются в суде с участием заявителя, заинтересованных граждан и организаций.

В-шестых, при возникновении по делам особого производства спора о праве заявле-ние оставляется без рассмотрения, с разъяс-нением заинтересованным лицам их права на предъявление иска. Это правило не действу-ет только по делам о признании гражданина недееспособным.

ВОПРОС 13. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ОСМОТР НА МЕСТЕ.

Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоя-тельств гражданского дела.

Исследование доказательств — это дея-тельность по проверке содержания доказа-тельств путем их сопоставления (сравнения).

В зависимости от механизма формирования доказательства обычно делятся на личные и вещественные. Личные — доказательства, получаемые от физических лиц (объяснения, показания, письменные доказательства, заключения экспертов). Вещественные — доказательства, получаемые из различных объектов материального мира.

Вещественные доказательства — это предметы (объекты материального мира), которые внешним видом, признаками, своим существованием, местом или временем на-хождения могут служить средствами для установления обстоятельств, имеющих зна-чение для дела (ст. 68 ГПК).

Вещественные доказательства представля-ются лицами, участвующими в деле, или потребуются судом. Лица, к которым обра-щено требование суда, обязаны представить вещественное доказательство либо известить суд о невозможности его представления с указанием причин. В случае неизвещения, а также если требование суда невыполнимо по причинам, признанным судом неуважитель-ными, виновные должностные лица и граж-дане подвергаются штрафу в размере до 50 МРОТ, а в случае неисполнения последую-щих требований суда — до 100 МРОТ (ст. 70 ГПК).

Вещественные доказательства хранятся в деле, камере хранения вещественных доказа-тельств суда либо по месту их нахождения (ст. 71 ГПК).

После вступления решения суда в законную силу вещественные доказательства возвра-щаются лицам, от которых были получены, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти вещи.

Предметы, которые по закону не могут на-ходиться в обладании граждан, передаются соответствующим государственным пред-приятиям, учреждениям, организациям (ст. 73 ГПК).

ВОПРОС 14. ПРАВО КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ И ОПРОТЕСТОВАНИЯ.

Кассационное производство — это стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда второй инстанции по провер-ке обоснованности и законности не всту-пившего в законную силу решения суда первой инстанции.

Право кассационного обжалования и оп-ротестования судебного решения — это право на возбуждение деятельности суда второй инстанции по проверке решения суда первой инстанции, не вступившего в закон-ную силу.

Объект права обжалования (опротестова-ния) — решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу.

Срок обжалования (опротестования) ре-шения — период времени, в течение кото-рого допускается подача жалобы или протеста. Этот срок равняется десяти дням. Он исчисляется со дня вынесения решения в окончательной форме (ст. 284 ГПК).

Субъекты права обжалования (опротесто-вания) — участники процесса, имеющие право на принесение жалобы или протеста. Жалоба может быть подана лицами, участ-вующими в деле, то есть истцами, ответчи-ками, третьими лицами, заявителями и заин-тересованными лицами, правопреемниками сторон и третьих лиц. органами государст-венного управления, организациями и граж-данами, защищающими чужие права и инте-ресы. Протесты могут быть поданы проку-рором и его заместителями независимо от участия в деле. Другие работники прокура-туры подают протесты только по делам, в рассмотрении которых они участвовали (ст. 282 ГПК).

Кассационная жалоба (протест) — процес-суальный документ, подача которого возбу-ждает кассационное производство. Жалоба должна содержать:

а) наименование суда, которому она адресу-ется;

б) наименование лица, подающего жалобу;

в) решение, которое обжалуется, и наимено-вание суда, постановившего решение;

г) указание на незаконность или необосно-ванность решения;

д) просьбу лица, подающего жалобу;

е) перечень прилагаемых к жалобе письмен-ных материалов (ст. 286 ГПК).

Студентам следует обратить внимание на то, что жалобы (протесты) подаются через суд, вынесший решение.

Основанием к отмене решения являются его необоснованность и незаконность.

Не подлежат обжалованию (опротестова-нию) определения, на недопустимость обжа-лования которых указано в законе (напри-мер, ч. 2 ст. 337 ГПК), и определения, не преграждающие движения дела, если зако-ном прямо не предусмотрена возможность их обжалования (например, об отложении дела, о назначении экспертизы и т. п.).

Законность и обоснованность решений и определений мирового судьи проверяются в рамках особого производства — апелляци-онного производства.

Решение суда апелляционной инстанции кассационному обжалованию и опротесто-ванию не подлежит (ст. 31810, 31816 ГПК).

ВОПРОС 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Обеспечение иска — действия суда или судьи, направленные на применение преду-смотренных законом мер, гарантирующих надлежащее исполнение решения о присуж-дении

К мерам по обеспечению иска относятся:

1) наложение ареста на имущество или де-нежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;

2) запрещение ответчику совершать опреде-ленные действия;

3) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;

5) приостановление взыскания по исполни-тельному документу, оспариваемому долж-ником в судебном порядке, если это допус-кается законом.

ВОПРОС 16. ПОЛНОМОЧИЯ СУДА II ИНСТАНЦИИ.

Кассационное производство — это стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда второй инстанции по провер-ке обоснованности и законности не всту-пившего в законную силу решения суда первой инстанции.

Кассационная жалоба (протест) — процес-суальный документ, подача которого возбу-ждает кассационное производство.

Полномочия суда кассационной инстанции (ст. 305 ГПК):

Суд вправе своим определением:

1) оставить решение без изменения, а жалобу или протест — без удовлетворения;

2) отменить решение полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином или в том же составе судей;

3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;

4) изменить решение или вынести новое решение, не передавая дело на новое рас-смотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основа-нии имеющихся, а также дополнительно представленных материалов, с которыми ознакомлены стороны.

ВОПРОС 17. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВОСУДИЯ.

Под принципами гражданского процессу-ального права понимают правовые положе-ния, которые в совокупности раскрывают его сущность и содержание и лежат в основе организации и функционирования всех про-цессуальных институтов и норм. Правовое положение может быть отнесено к принци-пу, если оно:

а) является основополагающим правилом;

б) закреплено в правовой норме;

в) имеет сквозной характер, т. е. пронизыва-ет все стадии, процессуальные институты и нормы;

г) в совокупности с другими принципами раскрывает сущность и содержание граж-данского процесса.

В теории гражданского процессуального права в зависимости от характера норматив-ного источника различают следующие прин-ципы: конституционные и отраслевые;

Конституционные — это принципы, закре-пленные в Конституции РФ, а отраслевые — принципы, закрепленные в отраслевом (гражданском процессуальном) законода-тельстве.

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ, ст. 5 ГПК) является формой реализации принципа разделения властей: законодательной, ис-полнительной и судебной. Этот принцип означает, что, во-первых, правосудие по гражданским делам осуществляет только суд; во-вторых, другие государственные органы не вправе вторгаться в судебную компетенцию и разрешать дела, отнесенные к исключительному ведению суда; в-третьих, разрешение правовых споров ины-ми органами (например, комиссией по тру-довым спорам) в пределах своей компетен-ции правосудием не является.

Принцип независимости судей и подчине-ния их только закону (ст. 120 Конституции РФ, ст. 7 ГПК) означает разрешение граж-данских дел на основе закона в соответствии со своим правосознанием, в условиях, ис-ключающих постороннее воздействие на судей. Гарантиями независимости судей выступают организация судебной системы, ряд процессуальных институтов и положе-ния, установленные Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Феде-рации» (назначение, несменяемость, непри-косновенность судьи, запрет на принадлеж-ность к политическим партиям и движениям и т. д.).

Принцип осуществления правосудия по гражданским делам на началах равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ, ст. 5 ГПК) состоит в том, что граждане равны перед законом и судом независимо от их происхождения, социаль-ного и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности. пола, об-разования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Принцип гласности судебного разбира-тельства (ст. 123 Конституции РФ, ст. 9, 176 ГПК) заключается в том, что разбирательст-во дел во всех судах открытое. Слушание дела в открытом заседании суда не допуска-ется тогда, когда это противоречит интере-сам охраны государственной тайны. Кроме того, закрытое судебное заседание допуска-ется по мотивированному определению суда в целях предотвращения разглашения сведе-ний об интимных сторонах жизни участ-вующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления.

Принцип законности (ст. 15 Конституции РФ, ст. 10,192 ГПК и др.) заключается в обязанности суда и всех других участников процесса неукоснительно руководствоваться в своей деятельности нормами материально-го и процессуального права в целях решения задач гражданского судопроизводства.

Принцип состязательности (ст. 123 Кон-ституции РФ, ст. 14 ГПК) заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследо-вании в целях установления действительных обстоятельств дела.

Принцип процессуального равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ, ст. 14, 33 ГПК) заключается в предоставлении законом сторонам равных возможностей для отстаи-вания своих субъективных прав и законных интересов.

Студентам следует учитывать, что правовые возможности сторон полностью скоордини-рованы. В частности, истец вправе изменить основание или предмет иска, изменить раз-мер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полно-стью или частично либо возражать против предъявленных к нему требований. В по-следнем случае он может использовать сред-ства защиты своих интересов, в том числе право на предъявление встречного иска.

ВОПРОС 18. ВИДЫ ИСКОВ.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

В теории различают материально-правовую и процессуально-правовую классификации.

В зависимости от категорий материально-правовых отношений выделяют алиментные, трудовые, жилищные и иные иски.

Процессуально правовая классификация строится в зависимости от содержания иска. По этому критерию выделяют иски о прису-ждении, признании, об изменении или пре-кращении правоотношений.

Иск о присуждении (исполнительный иск) — иск, направленный на принудительное исполнение подтвержденной судом обязан-ности ответчика.

Иск о признании (установительный иск) — требование, направленное на подтвер-ждение судом существования или отсутствия определенного правоотношения.

В теории гражданского процесса различают положительные (позитивные) и отрицатель-ные (негативные) иски о признании.

Позитивный иск — иск о признании, на-правленный на подтверждение существова-ния права или правоотношения.

Негативный иск — иск о признании, на-правленный на подтверждение отсутствия права или правоотношения.

Иск об изменении или прекращении пра-воотношений (преобразовательный, кон-ститутивный) — иск, направленный на изменение или прекращение существующего с ответчиком правоотношения.

ВОПРОС 19. ПРОИЗВОДСТВО ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

Заявление об установлении юридического факта принимается судом, если такой факт порождает определенные юридические по-следствия и его установление не связывается с последующим решением спора о праве, подведомственного суду. Законом не преду-смотрен иной порядок их установления; получение заявителем в ином порядке над-лежащих документов, удостоверяющих эти факты, невозможно или же невозможно восстановление утерянных либо уничтожен-ных документов (ст.247, 248 ГПК).

При соблюдении этих условий в судебном порядке устанавливаются юридические фак-ты:

1) родственных отношений лиц;

2) нахождения лица на иждивении;

3) регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти;

4) состояния в фактических брачных отно-шениях в установленных законом случаях, если регистрация брака не может быть про-изведена вследствие смерти одного из суп-ругов;

5) принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фами-лия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамили-ей этого лица по паспорту или свидетельству о рождении;

6) владения строением на праве собственно-сти;

7) несчастного случая;

8) смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах при отказе органов записи актов гражданского состоя-ния в регистрации события смерти;

9) принятия наследства и места открытия наследства.

Надо иметь в виду, что приведенный пере-чень не является исчерпывающим. Суд мо-жет устанавливать другие факты, имеющие юридическое значение, если законодательст-вом не предусмотрен иной порядок их уста-новления. Так, например, в судебной прак-тике устанавливаются факты возведения строения на средства одного из супругов при не расторгнутом браке.

Вместе с тем в судебном порядке не могут быть установлены принадлежность лицу партийного, профсоюзного, военного билета и других воинских документов, удостове-ряющих личность, а также паспорта и свиде-тельств, выдаваемых органами загса; трудо-вой стаж для назначения пенсии; факт окон-чания среднего или высшего учебного заве-дения и некоторые другие факты.

Заявление об установлении фактов, имею-щих юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключе-нием заявления об установлении факта вла-дения строением на праве собственности, которое подается в суд по месту нахождения строения (ст. 249 ГПК). В заявлении помимо обычных реквизитов указываются:

1) факт, подлежащий установлению;

2) цель его установления;

3) доказательства, подтверждающие невоз-можность получения либо восстановления документов (ст. 250 ГПК).

Решение суда об установлении факта, под-лежащего регистрации в органах записи актов гражданского состояния или оформле-нию в других органах, служит основанием для такой регистрации или оформления, не заменяя собой документов, выдаваемых этими органами.

ВОПРОС 20. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ. ФАКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ.

Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоя-тельств гражданского дела.

Предмет доказывания — это совокупность юридических фактов, установление которых обеспечивает принятие процессуальных решений и разрешение гражданского дела по существу.

Состав юридических фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела различен Поэтому по каждому гражданско-му делу он устанавливается судом.

Предмет доказывания могут составлять:

• факты — основания иска;

• факты — основания возражений против иска;

• факты — основания самостоятельных тре-бований третьего лица;

• факты — основания возражений против самостоятельных требований третьего лица;

• факты — основания встречного иска;

• факты — основания возражений против встречного иска

При определении предмета доказывания суд должен руководствоваться нормами матери-ального и гражданского процессуального законодательства.

Таким образом, объем фактов, подлежащих доказыванию, включает в себя:

1) факты, имеющие материально-правовое значение (собственно предмет доказывания);

2) факты, имеющие процессуально-правовое значение (доказательственные факты и фак-ты, имеющие процессуально-правовое зна-чение).

Студентам нужно учитывать, что в граждан-ском процессе существуют факты, не под-лежащие доказыванию. В предмет доказыва-ния не включаются общеизвестные и пре-юдициальные (предрешенные) факты (ст. 55 ГПК).

Общеизвестные факты — это те, о которых знает широкий круг лиц, в том числе судьи. Обстоятельства, признанные судом общеиз-вестными, не нуждаются в доказывании.

Преюдициально установленные — это факты, установленные вступившим в закон-ную силу приговором или решением суда по другому делу. В частности, преюдициаль-ными являются выводы суда по уголовному делу по вопросам:

а) имели ли место сами действия;

б) совершены ли эти действия данным ли-цом.

ВОПРОС 21. КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ И ЕДИНОЛИЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ.

Принцип сочетания единоличного и кол-легиального начал в рассмотрении и раз-решении гражданских дел (ст. 6 ГПК) означает, что дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально или едино-лично, в суде кассационной инстанции — коллегиально в составе трех членов суда, а в суде надзорной инстанции — коллегиально в составе не менее трех членов суда.

В соответствии со ст. 113 ГПК мировой судья (единолично) рассматривает дела.

В субъектах РФ, где не назначены на долж-ность мировые судьи, дела, относящиеся к их компетенции, рассматриваются судьями районных судов единолично (ст. 114 ГПК).

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных ст. 113,1141,116 ГПК, рассматриваются район-ным судом (ст. 114 ГПК). В случаях, преду-смотренных законом, рассмотрение дел в суде первой инстанции осуществляется судьей единолично в общем порядке. В ос-тальных случаях дела рассматриваются судьей единолично, если лица, участвующие в деле, не возражают против этого, или кол-легиально, если кто-либо из лиц, участвую-щих в деле, до начала рассмотрения дела по существу возразит против единоличного порядка его рассмотрения (ст. 6 ГПК).

Таким образом, в законе не установлены категории дел, рассматриваемых исключи-тельно коллегиально (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в некото-рые Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации»).

ВОПРОС 22. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОТВЕТЧИКА (ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ИСКА, ВСТРЕЧНЫЙ ИСК).

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Возражения — объяснения ответчика, обос-новывающие неправомерность предъявлен-ного к нему иска, служащие защите его ин-тересов.

Различают процессуальные и материально-правовые возражения.

Процессуальные возражения — объясне-ния, направленные против рассмотрения дела судом, мотивированные неправомерно-стью возникновения гражданского процесса или его продолжения.

Материально-правовые возражения — объяснения, основывающиеся на юридиче-ских фактах и направленные на отрицание фактов и правовых доводов, указанных ист-цом. Последние возражения называются возражениями в собственном смысле.

Встречный иск — самостоятельное исковое требование, заявленное ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рас-смотрения с первоначальным в целях защи-ты своих интересов.

Встречный иск должен иметь связь с перво-начальным исковым требованием. Поэтому встречный иск принимается, если:

а) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

б) удовлетворение встречного иска исключа-ет полностью или в части удовлетворение первоначального иска;

в) между встречным и первоначальным ис-ками имеется взаимная связь и их совмест-ное рассмотрение приведет к более быстро-му и правильному рассмотрению споров (ст. 132 ГПК).

ВОПРОС 23. ОСНОВАНИЯ К ОТМЕНЕ И ОСНОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОВОГО РЕШЕНИЯ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ. ЗАКОННАЯ СИЛА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ.

Кассационное производство — это стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда второй инстанции по провер-ке обоснованности и законности не всту-пившего в законную силу решения суда первой инстанции.

Основанием к отмене решения являются его необоснованность и незаконность.

Необоснованность судебного решения проявляется в неправильном определении юридически значимых обстоятельств; недо-казанности обстоятельств, имеющих значе-ние для дела, которые суд считает установ-ленными; несоответствии выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 1-3 ст. 306 ГПК)

Незаконность судебного решения обуслов-ливается нарушением или неправильным применением норм материального или про-цессуального права (п. 4 ст. 306 ГПК)

Нормы материального права считаются на-рушенными, если суд:

1) не применил закона, подлежащего приме-нению;

2) применил закон, не подлежащий приме-нению;

3) неправильно истолковал закон (ст. 307 ГПК) Нарушение или неправильное приме-нение норм процессуального права является основанием к отмене решения лишь при условии, если это нарушение привело или могло привести к неправильному разреше-нию дела. Решение подлежит отмене в лю-бом случае при наличии безусловных про-цессуальных оснований:

1) если дело рассмотрено судом в незакон-ном составе;

2) если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного заседания;

3) если при рассмотрении дела были нару-шены правила о языке, на котором ведется судопроизводство,

4) если суд разрешил вопрос о правах и обя-занностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) если при вынесении решения были нару-шены правила о тайне совещания судей;

6) если решение не подписано кем-либо из судей или если решение подписано не теми судьями, которые указаны в решении;

7) если решение вынесено не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматри-вавшего дело;

8) если в деле отсутствует протокол судеб-ного заседания (ст. 308 ГПК).



Законная сила судебного решения означает его неопровержимость, исключительность, обязательность, преюдициальность и испол-нимость.

Неопровержимость судебного решения — это невозможность его пересмотра в касса-ционном порядке. Исключительность су-дебного решения — невозможность по-вторного обращения в суд с иском или иным заявлением, разрешенным вступившим в законную силу судебным решением.

Обязательность судебного решения — необходимость его исполнения на всей тер-ритории России организациями и граждана-ми, которых это решение касается. Преюди-циальность решения — недопустимость оспаривания установленных фактов и право-отношений в другом деле и отсутствие необ-ходимости в их доказывают. Исполнимость судебного решения — это возможность его реализации, как правило, после вступления его в законную силу.

ВОПРОС 24. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СУДЕ.

В соответствии со ст. 43 ГПК граждане мо-гут вести свои дела в суде лично или через представителей. Дела юридических лиц ведут их органы или представители, а недее-способных лиц — их законные представите-ли.

Деятельность представителя состоит из дей-ствий, совершаемых от имени и в интересах представляемого (истца, ответчика и других лиц, участвующих в деле). Отношения пред-ставительства регулируются нормами граж-данского, семейного, трудового или админи-стративного права

Представительство в суде — правоотноше-ние, в силу которого судебный представи-тель совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого, в связи с чем у последнего возникают права и обязанности. Закон допускает представи-тельство по всем гражданским делам во всех судах и на всех стадиях процесса.

В зависимости от основания возникновения представительства в суде различают:

а) добровольное;

б) законное;

в) представительство на основании уставов и других специальных основаниях.

Добровольное представительство возникает на основании договора поручения или тру-дового контракта. Законное представитель-ство осуществляют:

а) родители, усыновители, опекуны и попе-чители по делам недееспособных лиц, не обладающих полной дееспособностью или признанных ограниченно дееспособными;

6) опекуны, назначенные для охраны имуще-ства безвестно отсутствующего по делам, в которых должен участвовать гражданин, признанный безвестно отсутствующим;

в) опекуны, назначенные для охраны и управления наследственным имуществом по делам, в которых должен участвовать на-следник, если наследство еще никем не при-нято (ст. 48 ГПК).

Представительство на основании уставов, положений и по другим специальным осно-ваниям существует при защите прав и инте-ресов:

• единоличных органов юридических лиц;

• нижестоящих организаций вышестоящими;

• организаций на основании специальных законов (Кодекса торгового мореплавания, консульского Устава и других);

• общественных организаций.

Полномочия законных и общественных представителей, органов и представителей юридических лиц определены законами, уставами или положениями. В связи с этим руководители юридических лиц предъявля-ют суду удостоверения, подтверждающие их служебное положение или полномочия; общественные представители — удостове-рения либо поручения соответствующих организаций; законные представители — свидетельства органов загса или удостоверения органов опеки и попечительства; добровольные представители — доверенности, выданные и оформленные в соответствии с законом.

Доверенность от имени юридического лица выдается его руководителем. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдавае-мым юридической консультацией. Доверен-ности, выдаваемые гражданами, удостове-ряются в нотариальном порядке. Они также могут быть удостоверены предприятиями, где работает или учится доверитель, жилищ-но-эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин находится на излечении, соответствующей воинской частью, если доверенность выдается военнослужащим, администрацией исправительно-трудового учреждения, если доверенность выдается лицу, отбывающему наказание в виде лише-ния свободы.

Полномочие на ведение дела в суде дает представителю право на совершение от име-ни представляемого всех процессуальных действий, кроме передачи дела в третейский суд, полного или частичного отказа от иско-вых требований, признания иска, изменения предмета иска, заключения мирового согла-шения, передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования решения суда. предъявления исполнительного листа к взы-сканию, получения присужденного имуще-ства или денег.

Полномочие представителя на совершение каждого из указанных выше действий долж-но быть специально оговорено в доверенно-сти.

ВОПРОС 25. ПРАВО НА ИСК. ПРАВО НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВА НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА.

Иск в процессуальном смысле — процес-суальное действие как средство возбуждения судебной защиты.

Иск (право на иск) в материальном смыс-ле — право принудительного осуществления субъективного гражданского права путем обращения в суд.

Право на предъявление иска — право возбудить и поддерживать судебное рас-смотрение определенного материально-правового спора в суде первой инстанции с целью его разрешения.

Предпосылка права на предъявление иска — обстоятельства, с наличием или отсутст-вием которых закон связывает возникнове-ние субъективного права определенного лица на предъявление иска по конкретному делу.

В теории гражданского процесса и законода-тельстве различают общие и специальные, положительные и отрицательные предпо-сылки.

Общие предпосылки права на предъявление любого иска:

1) процессуальная правоспособность истца и ответчика (ст. 31, 33 ГПК);

2) подведомственность дела суду (ст. 25 ГПК);

3) отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по тому же делу (ст. 129, 219 ГПК);

4) отсутствие между сторонами договора о передаче данного спора на разрешение тре-тейского суда (ст. 129 ГПК). Последняя предпосылка не распространяется на споры, возникающие из трудовых, семейных, кол-хозных правоотношений, и на дела, возни-кающие из административно-правовых от-ношений.

Специальные предпосылки — условия, установленные законом для некоторых кате-горий гражданских дел. Как правило, эти условия связаны с необходимостью соблю-дения порядка досудебного урегулирования спора.

ВОПРОС 26. ОТЛИЧИЯ СУДЕБНО-НАДЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОТ КАССАЦИОННОЙ.

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, осуществляется по дейст-вующему законодательству в порядке судеб-ного надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам.

Надзорное производство — это деятель-ность его участников при определяющей роли указанных в законе вышестоящих су-дов по проверке законности судебных актов нижестоящих судов, вступивших в законную силу.

Нужно обратить внимание на то, что бук-вальное толкование ст. 330 ГПК указывает на то, что основанием к отмене судебных актов в порядке надзора является лишь их НЕЗАКОННОСТЬ. Однако в силу тесней-шей связи обоснованности и законности судебных актов следует согласиться с мне-нием авторов, полагающих, что основанием к отмене судебных актов как в порядке кас-сации, так и в порядке надзора является их НЕЗАКОННОСТЬ И НЕОБОСНОВАННОСТЬ.

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора может быть возбуждено только по протестам управомоченных на то законом должностных лиц.

В соответствии со ст. 328 ГПК при рассмот-рении протеста в порядке надзора применя-ются правила, установленные для кассаци-онного производства, с изъятиями и допол-нениями, установленными этой статьей. Это означает, что структура рассмотрения дела по протесту состоит из подготовительной, рассмотрения дела по протесту, постановле-ния и провозглашения определения или постановления.

Поводами к подаче надзорного протеста могут быть жалобы лиц, участвовавших в деле, представления должностных лиц суда и прокуратуры, не имеющих права на прине-сение протеста.

ВОПРОС 27. ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО.

Принцип гласности судебного разбира-тельства (ст. 123 Конституции РФ, ст. 9, 176 ГПК) заключается в том, что разбирательст-во дел во всех судах открытое. Слушание дела в открытом заседании суда не допуска-ется тогда, когда это противоречит интере-сам охраны государственной тайны. Кроме того, закрытое судебное заседание допуска-ется по мотивированному определению суда в целях предотвращения разглашения сведе-ний об интимных сторонах жизни участ-вующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления.

Необходимо обратить внимание на то, что ст. 23 Конституции РФ более широко и по-следовательно охраняет тайну личной жизни (неприкосновенность частной жизни, тайна переписки, телефонных переговоров, почто-вых, телеграфных и иных сообщений и т. д.) по сравнению с нормами гражданского про-цессуального законодательства. Поэтому проведение закрытого заседания возможно, на наш взгляд, также в целях предотвраще-ния разглашения сведений, касающихся частной жизни гражданина, личной и семей-ной тайны, защиты чести и доброго имени, тайны телефонных переговоров и иных со-общений.

ВОПРОС 28. ЖАЛОБЫ НА НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ НА ОТКАЗ ОТ ИХ СОВЕРШЕНИЯ.

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

Специфика дел по нотариальным действиям: во-первых, заинтересованное лицо подает рассматриваемую жалобу в суд по месту нахождения органа, совершившего нотари-альное действие или отказавшее в его со-вершении. Во-вторых, жалоба подается в суд в десятидневный срок со дня, когда заявите-лю стало известно о совершенном нотари-альном действии или об отказе в его совер-шении. В-третьих, жалоба рассматривается судом с участием заявителя, нотариуса или другого должностного лица, совершившего нотариальное действие или отказавшего в его совершении. В-четвертых, решение суда, удовлетворившее жалобу заявителя, отменя-ет совершенное нотариальное действие или обязывает выполнить такое действие (ст. 271-273 ГПК).

ВОПРОС 29. ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА СУДОПРОИЗВОДСТВА.

(ст. 8 ГПК) состоит в том, что судопроизвод-ство по гражданским делам ведется на рус-ском языке, языке субъекта Российской Федерации или на языке большинства насе-ления данной местности.

Студенты должны хорошо помнить гарантии реализации этого принципа. Во-первых, лица. не владеющие языком судопроизвод-ства, вправе делать заявления, давать объяс-нения и показания, выступать на суде, заяв-лять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Во-вторых, судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на родной язык или на другой язык, которым они владеют.

Вопрос 30. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Важную роль в исковом производстве игра-ют изменения в исковом производстве. Из-менение иска может быть осуществлено истцом путем замены основания или пред-мета иска, увеличения или уменьшения раз-мера исковых требований в процессе рас-смотрения спора судом (ст. 34 ГПК).

Изменение основания иска — это замена первоначально указанных обстоятельств для обоснования заявленных требований новы-ми, внесение дополнительных изменений или исключение некоторых из указанных ранее истцом фактов.

Изменение предмета иска — замена перво-начально указанного истцом предмета дру-гим, основанием для которого служат перво-начально приведенные истцом обстоятельст-ва.

Нужно обратить внимание на то, что изме-нение правоотношения в целом допустимо, если охраняемый данным иском интерес не изменяется.

ВОПРОС 31. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.

Надзорное производство — это деятель-ность его участников при определяющей роли указанных в законе вышестоящих су-дов по проверке законности судебных актов нижестоящих судов, вступивших в законную силу.

Нужно обратить внимание на то, что бук-вальное толкование ст. 330 ГПК указывает на то, что основанием к отмене судебных актов в порядке надзора является лишь их незаконность. Однако в силу теснейшей связи обоснованности и законности судеб-ных актов следует согласиться с мнением авторов, полагающих, что основанием к отмене судебных актов как в порядке касса-ции, так и в порядке надзора является их незаконность и необоснованность.

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора может быть возбуждено только по протестам управомоченных на то законом должностных лиц.

ВОПРОС 32. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА, ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Порядок предъявления иска (обращения в суд) — это соблюдение установленных зако-ном условий, при которых может быть реа-лизовано право на предъявление иска и воз-буждено гражданское дело

К этим условиям относятся-

1) соблюдение правил, регулирующих под-судность дела;

2) наличие у истца дееспособности;

3) наличие надлежаще оформленных полно-мочий представителя для ведения дела;

4) соответствие формы и содержания заяв-ления требованиям закона;

5) оплата заявления государственной по-шлиной в случаях, предусмотренных зако-ном.

Слушатели должны внимательно ознако-миться со ст. 126 ГПК, регулирующей форму и содержание искового заявления. В заявле-нии должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца (его место жительст-ва или, если истцом является юридическое лицо, его место нахождения, а также наиме-нование представителя и его адрес, если заявление подается представителем);

3) наименование ответчика, его место жи-тельства или, если ответчиком является юридическое лицо, его место нахождения;

4) обстоятельства, на которых истец основы-вает свое требование. и доказательства, под-тверждающие изложенные истцом обстоя-тельства;

5) в чем заключаются нарушение или угроза нарушения прав, свобод или охраняемых законом интересов истца и его требования;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) перечень прилагаемых к заявлению доку-ментов.

При поступлении заявления в суд судья может принять следующие решения:

а) передать заявление по подсудности;

б) принять заявление;

в) отказать в принятии заявления;

г) оставить заявление без движения.

Студентам нужно учитывать, что перечень оснований принятия двух последних судеб-ных актов является исчерпывающим.

Исковое заявление оставляется без движе-ния, если:

1) исковое заявление не отвечает требовани-ям, предъявляемым к его форме и содержа-нию;

2) к заявлению не приложены его копии по числу ответчиков;

3) заявление не оплачено государственной пошлиной (ст. 130 ГПК).

ВОПРОС 33. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕ 1 ИНСТАНЦИИ.

Участие прокурора в гражданском процессе регулируется не только нормами ГПК, но и нормами Закона РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации».

Прокурор не имеет права принимать реше-ния по гражданскому делу. В связи с этим он включен лишь в состав лиц, участвующих в деле. Однако поскольку он участвует в деле в целях охраны государственных или обще-ственных отношений либо прав и законных интересов граждан, постольку он обладает рядом полномочий, которыми не обладают участвующие в деле лица (ст. 30 ГПК). В частности, прокурор вправе знакомиться с материалами любого дела в суде и прино-сить протесты на судебные решения незави-симо от участия в деле.

Прокурор участвует в процессе как по соб-ственной инициативе, так и по инициативе суда в любой его стадии и по любому делу. Участие прокурора в деле обязательно тогда, когда оно предусмотрено законом или его необходимость признана судом (ст. 41 ГПК).

Студентам следует знать примерный пере-чень случаев обязательного участия проку-рора по закону. В частности, оно предусмот-рено по жалобам на неправильности в спи-сках избирателей, по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, при рассмотрении протеста в порядке надзора (ст. 234, 255, 261, 328 ГПК) и в других слу-чаях.

Законодательство предусматривает две фор-мы участия прокурора в любой стадии про-цесса:

• возбуждение производства;

• вступление в процесс, начавшийся по ини-циативе других лиц, для дачи заключения по делу.

При предъявлении иска прокурор занимает в деле положение истца в процессуальном смысле этого термина. Поэтому прокурор не вправе распоряжаться материальным пра-вом. В частности, прокурор не может заклю-чить мировое соглашение. Именно поэтому отказ прокурора от иска — это акт распоря-жения только своими процессуальными правами.

Порядок вступления прокурора в граждан-ский процесс и объем его процессуальных прав и обязанностей зависят от стадии, в которой он принимает участие. Важным элементом подготовительной части являют-ся объявление состава суда; сообщение о том, кто участвует в качестве прокурора, представителя общественной организации или трудового коллектива, эксперта, перево-дчика, секретаря заседания;

По заявленным ходатайствам суд (судья) выслушивает мнение других лиц, участвую-щих в деле, и заключение прокурора и принимает соответствующее решение (ст. 156 ГПК). Прокурор, участвующий в деле, дает заключение по делу в целом после су-дебных прений (ст. 187 ГПК).

ВОПРОС 34. НЕМЕДЛЕННОЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ. ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ.

Судебное решение — судебный акт, кото-рым дело разрешается по существу (ст. 191 ГП К).

Необходимо усвоить основания обязатель-ного и необязательного (факультативного) немедленного исполнения решения, которое допускается в порядке исключения.

Немедленному исполнению подлежат реше-ния о присуждении алиментов; о присужде-нии рабочему или служащему заработной платы, но не свыше чем за один месяц; о присуждении колхознику оплаты за труд, но не свыше среднего заработка за один месяц; о восстановлении на работе незаконно уво-ленного или переведенного работника; о назначении даты выборов представительных органов местного самоуправления и выбор-ных должностных лиц местного самоуправ-ления (ст. 210 ГПК).

Суд или судья может обратить к немедлен-ному исполнению полностью или в части решения о присуждении платежей в возме-щение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смер-тью кормильца; о присуждении вознаграж-дения, причитающегося автору за использо-вание его авторского права, автору откры-тия, изобретателю, имеющему авторское свидетельство, за использование его изобре-тения, автору рационализаторского предло-жения за его предложение и автору про-мышленного образца, имеющему свидетель-ство, за использование этого образца; по всем другим делам, если вследствие особых обстоятельств замедление в исполнении решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или само исполнение может оказаться невозможным (ст. 211 ГПК).

ВОПРОС 35. ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕСА.

Принцип диспозитивности (ст. 3 ГПК) означает инициативу в возбуждении, движе-нии, изменении и прекращении гражданских дел по волеизъявлению заинтересованных лиц.

В теории распространено мнение о том, что под диспозитивностью следует понимать право или возможность участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокурора распоряжаться своими материальными и процессуальными правами, а также средст-вами их защиты.

В первом случае принцип диспозитивности определяется с точки зрения механизма движения гражданского дела (что представ-ляется нам более правильным), а во втором — с точки зрения субъективных прав лиц, участвующих в деле.

Студенты могут отдавать предпочтение любому из приведенных определений поня-тия принципа диспозитивности. Однако им следует объяснить недостатки и преимуще-ства каждого из них.

Статья 34 ГПК: истец вправе изменить осно-вание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе при-знать иск. Стороны могут окончить дело мировым соглашением.

ВОПРОС 36. СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ.

Принцип состязательности (ст. 123 Кон-ституции РФ, ст. 14 ГПК) заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследо-вании в целях установления действительных обстоятельств дела.

Принцип состязательности обусловлен про-тивоположными интересами лиц, участвую-щих в деле, и прежде всего сторон. Поэтому гражданское судопроизводство от начала и до конца проходит в форме процессуального противоборства, спора, состязания участ-вующих в нем лиц.

Студентам нужно знать, что в литературе имеется точка зрения, в соответствии с кото-рой одной из сторон (слагаемым, элементом) принципа состязательности является состя-зательная форма гражданского процесса. Под формой процесса обычно понимают его историческую форму, то есть организацию процессуального механизма, которая предо-пределяет источник движения производства по гражданским делам и основы процессу-ального положения его участников. Очевид-но, что принцип состязательности и состяза-тельная форма процесса — разномасштаб-ные процессуальные явления и форма — никак не может элементом принципа состя-зательности. Более того, выскажем крамоль-ную мысль о том, что в состязательном гра-жданском судопроизводстве (а таковым является российский процесс) принцип со-стязательности отсутствует, поскольку спор сторон обеспечивается организацией про-цессуального механизма.

ВОПРОС 37. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ.

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

При изучении процессуального порядка признания гражданина безвестно отсутст-вующим или объявления его умершим нуж-но иметь в виду. что основанием принятия этих решений является (из ГК):

Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим

Гражданин может быть по заявлению заин-тересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. При невозможности установить день получения последних сведений об от-сутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – первое января сле-дующего года.

Статья 45. Объявление гражданина умершим

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в за-конную силу решения суда об объявлении его умершим.

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-ние предполагать его гибель от определен-ного несчастного случая, суд может при-знать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.



Процессуальные особенности рассмотрения этих дел заключаются в том, что заявление подается в суд по месту жительства; в заяв-лении помимо обычных реквизитов указы-ваются обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, или уг-рожавшие пропавшему без вести смертью, или дающие основание предполагать его гибель от несчастного случая, а также цель обращения в суд; эти дела рассматриваются с обязательным участием прокурора (ст. 252-255 ГПК).

Решение суда о признании гражданина без-вестно отсутствующим является основанием для назначения органом опеки и попечитель-ства по месту нахождения имущества отсут-ствующего опеки над этим имуществом. Решение суда об объявлении гражданина умершим является основанием для внесения записи о смерти этого гражданина в книгу записей актов гражданского состояния (ст. 256 ГПК).

ВОПРОС 38. ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора может быть возбуждено только по протестам управомоченных на то законом должностных лиц.

Особое внимание студенты должны обра-тить на полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора (ст. 329 ГПК).

Суд вправе:

1) оставить решение, определение или по-становление без изменения, а протест — без удовлетворения;

2) отменить решение, определение или по-становление полностью или в части и напра-вить дело на новое рассмотрение в суд пер-вой или второй инстанции;

3) отменить решение, определение или по-становление полностью или в части и пре-кратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;

4) оставить в силе один из ранее вынесенных по делу судебных актов;

5) отменить либо изменить решение суда первой, второй или надзорной инстанций и вынести новое решение, не передавая дела на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права.

Необходимо обратить внимание на обяза-тельность указаний суда надзорной инстан-ции, который не вправе в них предрешать вопросы о достоверности или недостоверно-сти того или иного доказательства, о пре-имуществе одних доказательств перед дру-гими, о том, какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела (ст. 331 ГПК).

ВОПРОС 39. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ СТОРОН КАК ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА.

Принцип процессуального равноправия сторон (ст. 123 Конституции РФ, ст. 14, 33 ГПК) заключается в предоставлении законом сторонам равных возможностей для отстаи-вания своих субъективных прав и законных интересов.

Студентам следует учитывать, что правовые возможности сторон полностью скоордини-рованы. В частности, истец вправе изменить основание или предмет иска, изменить раз-мер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полно-стью или частично либо возражать против предъявленных к нему требований. В по-следнем случае он может использовать сред-ства защиты своих интересов, в том числе право на предъявление встречного иска.

ВОПРОС 40. ПОНЯТИЕ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ.

Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоя-тельств гражданского дела. Доказательства представляются сторонами и другими лица-ми, участвующими в деле (ст. 30 ГПК).

Собиранием доказательств занимается суд, который принимает представленные сторо-нами доказательства, по их просьбе направ-ляет запросы с требованием представить письменные, вещественные доказательства и т. п. Доказательства собираются также с использованием институтов судебных пору-чений и обеспечения доказательств.

Исследование доказательств — это дея-тельность по проверке содержания доказа-тельств путем их сопоставления (сравнения).

Оценка доказательств представляет собой деятельность по определению относимости, допустимости, достоверности и достаточно-сти доказательств (ст. 56 ГПК). Суд оцени-вает доказательства по внутреннему убежде-нию, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их сово-купности.

При этом студентам нужно учитывать прин-ципиальное положение, заключающееся в том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Доказывание является единственным путем судебного установления фактических обстоятельств дела.

Обстоятельства дела устанавливаются с помощью доказательств. Студенты должны иметь в виду, что вопросы о понятии и со-держании доказательств являются остро дискуссионными. В соответствии со ст. 49 ГПК доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основе кото-рых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие об-стоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-шения дела.

Относимость доказательства — это свой-ство, указывающее на связь с предметом доказывания, на способность доказательства устанавливать искомые по делу обстоятель-ства (ст. 53 ГПК).

Допустимость доказательства — свойство, состоящее из требований использования только указанных в законе средств доказы-вания и только в определенном законом порядке.

ВОПРОС 41. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ.

В процессе производства по гражданскому делу принимаются разнообразные процессу-альные решения. В правовой литературе отмечено, что в гражданском процессуаль-ном законе указаны не менее нескольких десятков вопросов, по которым могут при-ниматься судебные акты.

Судебное решение — судебный акт, кото-рым дело разрешается по существу (ст. 191 ГП К).

Требования, предъявляемые к судебному решению, можно разделить на общие и конкретные.

К общим относятся требования законности и обоснованности (ст. 192 ГПК). Законность предполагает вынесение решения в строгом соответствии с подлежащими применению по делу нормами материального права и при точном соблюдении норм процессуального нрава. Обоснованным считается решение, в котором изложены все имеющие значение для разрешения дела фактические обстоя-тельства и приведены доказательства в под-тверждение выводов суда об обстоятельст-вах дела.

Конкретные требования к решению заклю-чаются в его полноте, определенности и безусловности. Полнота решения означает, что в нем должны быть даны ответы на все заявленные требования. Определенность решения предполагает точность, четкость ответов на заявленные требования, исклю-чающих неопределенность в утверждении о существовании между сторонами правоот-ношения. Под безусловностью решения понимается запрет ставить его исполнение в зависимость от наступления или ненаступ-ления каких бы то ни было условий.

ВОПРОС 42. КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

В соответствии со ст. 49 ГПК доказательст-вами по делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновы-вающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В зависимости от характеристики источника доказательства делятся на первоначальные и производные. Первоначальные — это дока-зательства, содержащиеся в источнике, ко-торый непосредственно, без промежуточных звеньев, воспринимал искомые факты. Про-изводные — это доказательства, содержа-щиеся в источнике, который воспринимал искомые факты из другого источника («из вторых рук»). Практическое значение этой классификации заключается в том, что она ориентирует судей на получение доказа-тельств из первоисточника.

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства разграничива-ются на прямые и косвенные. Прямые — это доказательства, непосредственно указы-вающие на искомое обстоятельство и позво-ляющие сделать лишь один определенный вывод. Косвенные — это доказательства, указывающие на иные обстоятельства, даю-щие лишь в своей совокупности основание для определенного вывода. Косвенные дока-зательства допускают несколько предполо-жительных выводов. Практическое значение настоящей классификации состоит в том, что косвенное доказательство может быть ис-пользовано только в органической взаимо-связи с другими доказательствами.

В зависимости от механизма формирования доказательства обычно делятся на личные и вещественные. Личные — доказательства, получаемые от физических лиц (объяснения, показания, письменные доказательства, заключения экспертов). Вещественные — доказательства, получаемые из различных объектов материального мира.

Однако эта классификация является дискус-сионной. Отдельные авторы по указанному критерию делят доказательства на личные, письменные и вещественные, а другие — на личные, вещественные (вещи и документы) и смешанные (заключения экспертов).

ВОПРОС 43. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ.

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

При изучении процессуальных особенностей рассмотрения заявлений о признании граж-данина ограниченно дееспособным или не-дееспособным студентам следует обратиться к содержанию ст. 29 и 30 ГК, в которых изложены основания принятия соответст-вующих решений.

Статья 29. Признание гражданина недееспо-собным

1. Гражданин, который вследствие психиче-ского расстройства не может понимать зна-чения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного не-дееспособным, сделки совершает его опекун.

3. Если основания, в силу которых гражда-нин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основа-нии решения суда отменяется установленная над ним опека.

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина

1. Гражданин, который вследствие злоупот-ребления спиртными напитками или нарко-тическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским про-цессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мел-кие бытовые сделки.

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распо-ряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин само-стоятельно несет имущественную ответст-венность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

2. Если основания, в силу которых гражда-нин был ограничен в дееспособности, отпа-ли, суд отменяет ограничение его дееспо-собности. На основании решения суда отме-няется установленное над гражданином попечительство.

Среди процессуальных особенностей рас-смотрения этих дел необходимо обратить внимание на следующие:

• право на подачу заявления в суд имеет ограниченный круг лиц (члены семьи, проф-союзы и иные общественные организаций, прокурор, орган опеки и попечительства, психиатрическое лечебное учреждение (ст. 258 ГПК));

• в заявлении должны быть изложены об-стоятельства, свидетельствующие о наличии материально-правовых оснований для при-нятия соответствующих решений (ст. 259 ГПК);

• при наличии сведений о душевной болезни или слабоумии гражданина судья назначает психиатрическую экспертизу (ст. 260 ГПК);

• дела о признании гражданина ограниченно дееспособным рассматриваются с обязатель-ным участием самого гражданина, прокуро-ра и представителя органа опеки и попечи-тельства. По делам о признании гражданина недееспособным он вызывается, если это возможно по состоянию здоровья (ст. 261 ГПК);

• судебные издержки по этим делам с заяви-теля не взыскиваются (ст. 261 ГПК).

Решение суда о признании гражданина огра-ниченно дееспособным или недееспособным является основанием для назначения ограни-ченно дееспособному попечителя, а недее-способному — опекуна (ст. 262 ГПК).

ВОПРОС 44. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Иск — требование юридически заинтересо-ванного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса, установлен-ным законом способом на основании ука-занных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Предъявление иска — обращение истца в суд за защитой конкретного субъективного права или охраняемого законом интереса.

Правовые последствия факта возбуждения гражданского дела, которые подразделяются на материально-правовые и процессуальные.

Материально-правовые последствия предъ-явления иска проявляются в том, что:

• прерывается течение исковой давности (ст. 203 ГК);

• добросовестный владелец чужого имуще-ства обязан возместить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь со дня получения повестки по иску собственника о возврате имущества (ст. 303 ГК);

• алименты присуждаются на будущее время с момента обращения в суд с иском (ст. 107 СК).

Основное процессуальное последствие предъявления иска заключается в возникно-вении гражданского судопроизводства.

ВОПРОС 45. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

Судебные расходы — затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с рассмотрением, разрешением гражданского дела и исполнением решения суда. Судебные расходы включают в себя государственную пошлину и издержки, связанные с рассмот-рением дела и исполнением решения суда.

Государственная пошлина — это денеж-ный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел. Государственной пошлиной оплачива-ются каждое исковое заявление, первона-чальное и встречное; заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требо-вания на предмет спора в уже начатом про-цессе; заявление (жалоба) по делам особого производства; кассационные жалобы; жало-бы на неправомерные действия органов государственного управления и должност-ных лиц, ущемляющие права граждан (ст. 82 ГПК).

Государственная пошлина оплачивается в твердой денежной сумме или пропорцио-нально стоимости отыскиваемого имущества по прогрессивной шкале. Размер иска уста-навливается в зависимости от цены иска. Цена иска определяется размером взыски-ваемой денежной суммы или стоимостью отыскиваемого имущества; а цена иска о взыскании периодических платежей — сово-купностью всех платежей или выплат, но не более чем за три года, а по искам об умень-шении или увеличении платежей, их пре-кращения, а также о взыскании алиментов — не более чем за один год (ст. 83 ГПК).

Структура (состав) судебных издержек.

К судебным издержкам относятся:

1) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам;

2) расходы, связанные с производством ос-мотра на месте;

3) расходы по розыску ответчика;

4) расходы, связанные с исполнением реше-ния суда (ст. 86 ГПК).

Свидетелям, экспертам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы по проезду и по найму помещения и выплачиваются суточные. За рабочими и служащими, вызываемыми в качестве свидетелей, сохраняется за время их отсутствия в связи с явкой в суд средний заработок по месту работы. Свидетели, не являющиеся рабочими и служащими, за отвлечение их от работы или обычных заня-тий получают вознаграждение. Эксперты и переводчики получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей (ст. 87 ГПК).

Студентам следует обратить внимание на то, что закон предусматривает случаи освобож-дения от уплаты судебных расходов.

В соответствии со ст. 80 ГПК от уплаты судебных расходов освобождаются истцы по искам, вытекающим из трудовых правоот-ношений; по искам, вытекающим из автор-ского права и из права на открытие, изобре-тение, рационализаторское предложение и промышленные образцы; по искам о взыска-нии алиментов, о возмещении вреда, причи-ненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца; о возмещении материального ущерба, причи-ненного преступлением, и по другим искам, предъявляемым в том числе государствен-ными органами (органами социального стра-хования, пенсионным фондом, органами прокуратуры, органами государственного управления, административными органами, должностными лицами и т. п.). В этих случа-ях при удовлетворении исковых требований судебные расходы взыскиваются в доход государства с ответчиков.

Следует хорошо усвоить принципиальное положение о распределении судебных рас-ходов между сторонами и их возмещении.

В исковом производстве расходы несет сто-рона, по чьей вине суду пришлось разрешить спор. Им может быть ответчик, если исковое требование было удовлетворено, или истец, если в иске было отказано. При частичном удовлетворении исковых требований каждая сторона несет судебные издержки пропор-ционально той части, в которой иск был удовлетворен или в иске было отказано (ст. 90, 95 ГПК).

ВОПРОС 46. УСТНОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРИНЦИПА НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ.

Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательст-ва вытекает из содержания ст. 146 ГПК.

Устность означает устную форму воспри-ятия фактического и доказательственного материала и совершения процессуальных действий. В устной форме даются объясне-ния и показания, излагается заключение эксперта, оглашаются письменные доказа-тельства. Устная форма восприятия участни-ками процесса материалов дела проста, дос-тупна и демократична. Устная форма требу-ет фиксации (сохранения) информации в письменной форме. Поэтому в судебном заседании составляется протокол (ст. 226 ГПК).

Непосредственность заключается в личном, непосредственном восприятии судом соб-ранных по делу доказательств и разрешении гражданского дела на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Поэто-му при рассмотрении дела суд обязан непо-средственно исследовать доказательства: заслушать объяснения, показания и заклю-чение эксперта, ознакомиться с письменны-ми доказательствами, осмотреть веществен-ные доказательства. Непосредственность исследования доказательств обусловливает требование о неизменности состава судей в разбирательстве дела.

Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в рассмотрении гражданского дела, за исключением времени, необходимо-го для отдыха.

Следует иметь в виду, что определенным исключением из принципа непрерывности является правило о возможном отложении на срок не более трех дней в порядке исключе-ния составления мотивированного решения по особо сложным делам (ст. 203 ГПК).

ВОПРОС 47. ОТНОСИМОСТЬ, ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоя-тельств гражданского дела. Доказательства представляются сторонами и другими лица-ми, участвующими в деле (ст. 30 ГПК).

В соответствии со ст. 49 ГПК доказательст-вами по делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновы-вающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Оценка доказательств представляет собой деятельность по определению относимости, допустимости, достоверности и достаточно-сти доказательств (ст. 56 ГПК). Суд оцени-вает доказательства по внутреннему убежде-нию, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их сово-купности.

Относимость доказательства — это свой-ство, указывающее на связь с предметом доказывания, на способность доказательства устанавливать искомые по делу обстоятель-ства (ст. 53 ГПК).

Допустимость доказательства — свойство, состоящее из требований использования только указанных в законе средств доказы-вания и только в определенном законом порядке.

Нужно обратить особое внимание на специ-фическое содержание понятия допустимости в гражданском процессе: обстоятельства дела, которые по закону должны быть под-тверждены определенными средствами дока-зывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами (ст. 54 ГПК). Такие конкретные ограничения вводятся нормами материального права. Так, например, ст. 162 ГК вводит ограничение в использовании свидетельских показаний: если при совер-шении сделки была нарушена обязательная простая письменная форма, то в случае спо-ра стороны не вправе ссылаться на свиде-тельские показания.

ВОПРОС 48. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Гражданские процессуальные отношения — урегулированные нормами гражданского процессуального законодательства отноше-ния, возникающие в производстве по кон-кретному гражданскому делу между судом, судебным приставом-исполнителем и участ-никами гражданского процесса.

Основанием возникновения гражданских процессуальных правоотношений являются юридические факты, предусмотренные про-цессуальным законом.

Гражданские процессуальные правоотноше-ния характеризуются следующими призна-ками:

а) обязательным субъектом процессуального отношения является суд — орган правосу-дия. В связи с этим гражданские процессу-альные отношения — это властеотношения. В силу этого непосредственно между участ-никами судопроизводства процессуальные отношения не возникают;

б) основными субъектами гражданского процессуального правоотношения являются суд и лица, по заявлению которых может быть возбуждено дело. Права этих лиц по юридической природе — это права на одно-стороннее волеизъявление;

в) развитие (динамика) гражданского про-цессуального правоотношения происходит в результате реализации множества отдельных прав и обязанностей суда и лиц, участвую-щих в деле, сменяющих друг друга;

г) любое процессуальное действие одного из лиц, участвующих в деле, влечет правовые последствия для суда и. влияет на процессу-альное положение каждого другого лица, участвующего в деле.

Главное (основное) процессуальное пра-воотношение связывает суд со сторонами в исковом производстве и в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений, либо с заявителями в особом производстве. Такое же правоотно-шение возникает при возбуждении дела прокурором, органами государственного управления или иными лицами в защиту прав и законных интересов других лиц. В этом случае в судопроизводстве возникают два главных правоотношения.

Дополнительные процессуальные право-отношения возникают между судом и третьими лицами, а также с участием проку-рора и органа государственного управления, дающими заключение по делу.

Служебно-вспомогательные процессуаль-ные правоотношения связывают суд с представителями, общественностью, свиде-телями, экспертами, переводчиками.

Всех субъектов (участников) гражданского процессуального правоотношения в зависи-мости от того, на какой стороне правоотно-шения они выступают, принято делить на две группы:

1) суды и другие должностные лица: а) кол-легиальный суд; б) судья единоличный; в) мировой судья; г) другие должностные лица (в частности судебный пристав-исполнитель);

2) иные участники процесса: а) лица, участ-вующие в деле; б) лица, содействующие правосудию.

Объектом гражданских процессуальных отношений является все то, по поводу чего они возникают. В теории права различают общие и специальные объекты.

Общий объект — это гражданское дело в виде гражданско-правового спора, разре-шаемое судом, ибо по его поводу возникают различные процессуальные связи. Специаль-ные объекты характеризуют правоотноше-ние не в целом, а его отдельные элементы. Так, в отношениях суда с истцом в качестве объекта выступает правовой интерес истца, в отношениях суда с ответчиком — правовой интерес ответчика, судебного пристава-исполнителя — интерес кредитора или должника

ВОПРОС 49. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

В соответствии со ст. 49 ГПК доказательст-вами по делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновы-вающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судебное доказывание — деятельность участников процесса при определяющей роли суда по представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоя-тельств гражданского дела. Доказательства представляются сторонами и другими лица-ми, участвующими в деле (ст. 30 ГПК).

Собиранием доказательств занимается суд, который принимает представленные сторо-нами доказательства, по их просьбе направ-ляет запросы с требованием представить письменные, вещественные доказательства и т. п. Доказательства собираются также с использованием институтов судебных пору-чений и обеспечения доказательств.

Статья 57. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

Лица, имеющие основания опасаться, что представление необходимых для них доказа-тельств сделается впоследствии невозмож-ным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств.

Обеспечение доказательств до возникнове-ния дела в суде производится государствен-ными нотариальными конторами в порядке, предусмотренном Законом РСФСР о госу-дарственном нотариате

Статья 58. Заявление об обеспечении доказа-тельств

В заявлении об обеспечении доказательств должны быть указаны доказательства, кото-рые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие зая-вителя обратиться с просьбой об обеспече-нии, а также дело, для которого необходимы обеспечиваемые доказательства.

Заявление подается в суд, в районе деятель-ности которого должны быть совершены процессуальные действия по обеспечению доказательств.

На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жало-ба или принесен протест.

Статья 59. Порядок обеспечения доказа-тельств

Обеспечение доказательств производится судьей по правилам, установленным на-стоящим Кодексом.

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте обеспе-чения доказательств, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению за-явления об обеспечении доказательств.

Протоколы и все собранные в порядке обес-печения доказательств материалы пересы-лаются в суд, рассматривающий дело.



Суд, рассматривающий дело, в случае необ-ходимости собирания доказательств в дру-гом городе или районе поручает соответст-вующему суду произвести определенные процессуальные действия. В определении о СУДЕБНОМ ПОРУЧЕНИИ кратко излага-ется существо рассматриваемого дела, ука-зываются обстоятельства, подлежащие вы-яснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение. Это определение обязательно для суда, которому оно адресовано, и должно быть выполнено в срок до десяти дней. (ст. 51 ГПК)



Выполнение судебного поручения произво-дится в судебном заседании по правилам, установленным настоящим Кодексом. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не явля-ется препятствием к выполнению поручения. Протоколы и все собранные при выполнении поручения материалы немедленно пересы-лаются в суд, рассматривающий дело. Если лица, участвующие в деле, или свидетели, дававшие объяснения или показания суду, выполнявшему поручение, явятся в суд, рассматривающий дело, они дают объясне-ния и показания в общем порядке. (ст. 52 ГПК)



ВОПРОС 50. КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Всех субъектов (участников) гражданского процессуального правоотношения в зависи-мости от того, на какой стороне правоотно-шения они выступают, принято делить на две группы:

1) суды и другие должностные лица: а) кол-легиальный суд; б) судья единоличный; в) мировой судья; г) другие должностные лица (в частности судебный пристав-исполнитель);

2) иные участники процесса: а) лица, участ-вующие в деле; б) лица, содействующие правосудию.

К основным участникам гражданского про-цессуального правоотношения относятся:

• суд (коллегиальный или единоличный), мировой судья, а также судебный пристав-исполнитель;

• стороны в исковом производстве и в произ-водстве по делам, возникающим из админи-стративно-правовых отношений;

• заявители и заинтересованные лица в осо-бом производстве;

• прокурор, иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-ции и граждане, обратившиеся в суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интере-сов других лиц.

Среди перечисленных органов особое место занимает суд как орган правосудия. Суд — не только обязательный, но и решающий, определяющий субъект гражданского про-цессуального правоотношения.

Все другие участники гражданского процес-са являются необязательными субъектами гражданского процессуального правоотно-шения.

ВОПРОС 51. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОКАЗЫВАНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРЕЗУМПЦИЯ.

Законодатель установил, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на кото-рые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Из этого правила следуют два вывода:

1) обязанность доказывания возлагается на стороны;

2) каждая сторона обязана доказывать те факты, которые она привела, чтобы обосно-вать ими свои требования или возражения.

Из этого правила допускаются исключения, которые устанавливаются с помощью дока-зательственных презумпций.

Доказательственная презумпция — уста-новленное законом предположение о том, что определенный факт существует, если доказаны некоторые другие связанные с ним факты.

Сторона, ссылающаяся на какой-либо факт, подпадающий под действие доказательст-венной презумпции, не должна доказывать этот факт, поскольку он предполагается существующим. Другая сторона может дан-ное предположение опровергнуть.

В частности, доказательственная презумпция содержится в ст. 1064 ГК: «Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине». Аналогичная презумпция — презумпция вины должника, нарушившего обязательст-во, — установлена ст. 401 ГК.

ВОПРОС 52. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ.

Лица, участвующие в деле, — это участни-ки процесса, имеющие самостоятельный юридический интерес (личный или общест-венный) к исходу процесса, действующие в процессе от своего имени, имеющие право на совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, развитие и окончание процесса, на которых распростра-няется законная сила судебного решения.

Из приведенного определения понятия лиц, участвующих в деле, можно выделить при-знаки этой группы участников процесса. Для них характерно следующее:

• наличие права на совершение процессуаль-ных действий от своего имени;

• наличие права на совершение волеизъявле-ний, т. е. процессуальных действий, направ-ленных на возникновение, развитие и окон-чание процесса;

• наличие самостоятельного юридического интереса в решении суда;

• распространение на них в установленных законом пределах законной силы судебного решения.

Состав лиц. участвующих в деле, установлен ст. 29 ГПК. Эти лица в зависимости от ха-рактера юридического интереса могут быть разделены на две группы:

1) лица, имеющие личный (субъективный) интерес как материально-правовой, так и процессуальный. К ним относятся стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица по делам особого производства;

2) лица, имеющие государственный или общественный интерес, то есть обладающие только процессуальным интересом. Эту группу составляют прокурор, государствен-ные органы, органы местного самоуправле-ния, организации и граждане, обратившиеся в суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц.

Процессуальное положение лиц, участвую-щих в деле, закреплено в ст. 30 ГПК. Они вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заяв-лять отводы, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвую-щим в деле, свидетелям и экспертам, заяв-лять ходатайства, давать устные и письмен-ные объяснения, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим вопро-сам, возражать против ходатайств, доводов и соображений других участвующих в деле лиц, обжаловать решения и определения суда

Лица, участвующие в деле, должны добро-совестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и исполнять обя-занности. Лица, участвующие в деле, долж-ны обладать гражданской процессуальной правоспособностью (способность, в принци-пе, ИМЕТЬ права и обязанности) и граждан-ской процессуальной дееспособностью (спо-собность ЛИЧНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ права и поручать ведение дела представителю).

ВОПРОС 53. ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

Экспертиза — процесс исследования объек-тов, представленных судом эксперту. Экс-перт — обладающее специальными позна-ниями в области науки, техники, искусства и ремесла лицо, которому судом поручено производство экспертизы. Заключение экс-перта — процессуальный документ, в кото-ром изложены ход и результаты экспертного исследования.

Экспертиза назначается судом для разъясне-ния возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных позна-ний.

В зависимости от отрасли знания судебные экспертизы подразделяются на судебно-бухгалтерскую, судебно-филологическую, судебно-почерковедческую и другие.

В зависимости от последовательности про-изводства судебные экспертизы делятся на первоначальную и повторную. Первона-чальная — экспертиза, назначаемая для разрешения вопросов впервые. Повторная — экспертиза, назначаемая в связи с несо-гласием суда с выводами эксперта, прово-дившего первоначальную экспертизу.

В зависимости от объема экспертного иссле-дования различают основную и дополни-тельную экспертизы. Основная — эксперти-за, в рамках которой исследовался основной объем поставленных вопросов. Дополни-тельная — экспертиза, устраняющая неяс-ность или неполноту основного исследова-ния.

В зависимости от количества экспертов судебные экспертизы делят на единоличные и комиссионные. Единоличная экспертиза проводится одним экспертом. Комиссион-ная экспертиза — несколькими экспертами (специалистами в одной области знания).

В зависимости от количества отраслей зна-ния, используемых в процессе экспертного исследования, судебные экспертизы делятся на однородные и комплексные. При произ-водстве однородных экспертиз применяют-ся положения из одной отрасли знания, комплексных — положения из нескольких отраслей знания.

Процессуальное положение эксперта регу-лируется ст. 76 ГПК. Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову суда и дать объективное заключение по поставлен-ным ему вопросам. Эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, участво-вать в судебном разбирательстве дела, про-сить суд о представлении ему дополнитель-ных материалов.

Заключение эксперта оценивается судом по общим правилам. Несогласие суда с заклю-чением эксперта должно быть им изложено и мотивировано в решении или определении (ст. 78 ГПК).

ВОПРОС 54. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА

Особое производство — специальный поря-док рассмотрения дел в судах первой ин-станции, применяемый в отношении опреде-ленного, установленного законом круга гражданских дел, общей чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора между заинтересованными лицами.

К делам особого производства относятся дела:

1) об установлении фактов, имеющих юри-дическое значение;

2) о признании гражданина безвестно отсут-ствующим и об объявлении гражданина умершим;

3) о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным;

4) об установлении усыновления (удочере-ния) ребенка;

5) о признании имущества бесхозяйным;

6) об установлении неправильностей записей в книгах актов гражданского состояния;

7) по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении;

8) о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (ст. 245 ГПК).

Общие процессуальные особенности рас-смотрения перечисленных дел и исполнения вынесенных по ним судебных решений за-ключаются в следующем.

Во-первых, суд не разрешает спор о праве, в связи с чем в процессе нет сторон.

Во-вторых, дела особого производства рас-сматриваются по общим правилам с изъя-тиями и дополнениями, установленными законом.

В-третьих, дела особого производства воз-буждаются заявлением, содержание которо-го определяется в значительной части специ-альными нормами.

В-четвертых, закон в большинстве случаев точно устанавливает круг лиц, по заявлению которых может быть возбуждено дело в суде.

В-пятых, дела особого производства рас-сматриваются в суде с участием заявителя, заинтересованных граждан и организаций.

В-шестых, при возникновении по делам особого производства спора о праве заявле-ние оставляется без рассмотрения, с разъяс-нением заинтересованным лицам их права на предъявление иска. Это правило не действу-ет только по делам о признании гражданина недееспособным.

ВОПРОС 55. ПОНЯТИЕ СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Сторонами в гражданском процессе явля-ются участвующие в деле лица, спор кото-рых о субъективном праве или охраняемом законом интересе должен рассмотреть и разрешить суд. К сторонам относятся истец и ответчик (ст. 33 ГПК).

Истец — лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом интересов которого возбуждено гражданское дело.

Ответчик — лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному судом. Таким образом, истец и ответчик — субъек-ты спорного правоотношения или охраняе-мого законом интереса, подлежащего судеб-ному рассмотрению и разрешению.

Следует уяснить, что поскольку спор не разрешен, постольку истец и ответчик — это предположительные субъекты спорного правоотношения или охраняемого законом интереса.

Объем прав и обязанностей сторон значи-тельно шире объема прав и обязанностей лиц, участвующих в деле. Помимо прав, указанных в ст. 30 ГПК, истец обладает правом отказа от иска, изменения основания и предмета иска, увеличения или уменьше-ния размера исковых требований, а ответчик — правом признания иска. Стороны вправе прекратить спор заключением мирового соглашения (ст. 34 ГПК). Вместе с тем они обязаны нести бремя доказывания, сообщать о перемене места жительства, являться по вызовам в суд, нести судебные расходы и совершать некоторые другие действия.

ВОПРОС 56. ПОНЯТИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В СУДАХ.

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в России осуществляется только судом. Однако защита гражданских прав возможна не только в судах общей юрис-дикции, но и в арбитражном, третейском суде или в административном порядке.

Подведомственность — институт граждан-ского процессуального законодательства, определяющий круг гражданских дел, раз-решение которых отнесено к компетенции определенного государственного органа или общественной организации.

В правовой литературе выделяют судебную (суду общей юрисдикции или арбитражному суду), административную и общественную (третейскому суду, Морской арбитражной комиссии и т. д.) подведомственность.

Подведомственность гражданских дел суду общей юрисдикции определена ст. 25 и 28 ГПК.

Судам общей юрисдикции подведомствен-ны:

1)дела по спорам, возникающим из граждан-ских, семейных, трудовых и колхозных пра-воотношений, если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин, за исключением случаев, когда разрешение таких споров отнесено законом к ведению администра-тивных и иных органов;

2) дела по спорам, возникающим из догово-ров перевозки грузов в прямом международ-ном железнодорожном и воздушном грузо-вом сообщении между государственными предприятиями, учреждениями, организа-циями, кооперативными организациями, их объединениями, другими общественными организациями, с одной стороны, и органами железнодорожного или воздушного транс-порта — с другой стороны;

3)дела, возникающие из административно-правовых отношений, перечисленные в ст. 231 ГПК;

4) дела особого производства, перечислен-ные в ст. 245 ГПК;

5) дела при объединении нескольких связан-ных между собой требований, из которых одни подведомственны суду, а другие — арбитражному суду.

Необходимо уяснить, что в настоящее время при определении подведомственности судам общей юрисдикции в области разрешения гражданских дел не имеет значения, из каких правоотношений возник спор, поскольку любое право гражданина подлежит судебной защите, если иной порядок прямо не уста-новлен законом (ст. 46 Конституции РФ).

В теории гражданского процесса различают исключительную, условную и альтернатив-ную подведомственности.

Исключительная подведомственность — подведомственность гражданских дел, ис-ключающая возможность обращения за за-щитой своих прав в орган, помимо указанно-го в законе.

Условная подведомственность — подве-домственность, требующая соблюдения установленного законом предварительного внесудебного порядка урегулирования спо-ра.

Альтернативная подведомственность — подведомственность, допускающая рассмот-рение гражданских дел не только в суде общей юрисдикции, но и в другом юрисдик-ционном органе.

Система судов общей юрисдикции состоит из судов различных уровней (звеньев), кото-рые вправе рассматривать дела в качестве суда первой инстанции. Для определения гражданских дел, подлежащих рассмотре-нию в том или ином суде, законодатель ис-пользует институт ПОДСУДНОСТИ.

Подсудность — это институт гражданского процессуального законодательства, в соот-ветствии с которым подведомственные суду общей юрисдикции дела распределяются между различными судами данной судебной системы.

В теории различают родовую, территориаль-ную, исключительную, договорную, альтер-нативную подсудность и подсудность по связи дел.

ВОПРОС 57. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ (ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ УКАЗОВ ДЛЯ НИЖЕСТОЯЩЕГО СУДА).

Кассационное производство — это стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяю-щей роли суда второй инстанции по провер-ке обоснованности и законности не всту-пившего в законную силу решения суда первой инстанции.

Суд вправе своим определением:

1) оставить решение без изменения, а жалобу или протест — без удовлетворения;

2) отменить решение полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином или в том же составе судей;

3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;

4) изменить решение или вынести новое решение, не передавая дело на новое рас-смотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основа-нии имеющихся, а также дополнительно представленных материалов, с которыми ознакомлены стороны.

В определении, вынесенном судом второй инстанции, должны быть указаны:

а) время и место вынесения определения;

б) наименование суда, вынесшего определе-ние, и состав суда;

в) прокурор, дававший заключение, и другие лица, участвовавшие в деле;

г) лицо, подавшее жалобу или протест;

д) краткое содержание решения, жалобы или протеста, представленных материалов, объ-яснений участвовавших в деле лиц, заклю-чения прокурора;

е) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми руководствовался суд;

ж) постановление суда (ст. 311 ГПК)

Основанием к отмене решения являются его необоснованность и незаконность.

Необоснованность судебного решения проявляется в неправильном определении юридически значимых обстоятельств; недо-казанности обстоятельств, имеющих значе-ние для дела, которые суд считает установ-ленными; несоответствии выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 1-3 ст. 306 ГПК)

Незаконность судебного решения обуслов-ливается нарушением или неправильным применением норм материального или про-цессуального права (п. 4 ст. 306 ГПК)

ВОПРОС 58. ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ.

Лица, участвующие в деле, должны обладать гражданской процессуальной правоспособ-ностью и гражданской процессуальной дее-способностью.

Гражданская процессуальная правоспо-собность (ст. 31 ГПК) — установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и обязанности, т е. быть участником гражданского процесса.

Все лица, обладающие субъективным мате-риальным правом, должны иметь возмож-ность обращения за защитой Поэтому граж-данская процессуальная правоспособность возникает одновременно с правоспособно-стью в материальном праве В связи с этим она возникает у граждан в момент рождения и прекращается со смертью. Однако если материальная правоспособность возникает с определенного возраста, то соответственно с этого момента возникает и процессуальная правоспособность. Юридические лица обла-дают процессуальной правоспособностью с момента их возникновения до момента их прекращения.

Ни в коем случае нельзя смешивать право-способность в материальном праве с право-способностью в процессе. Если правоспо-собность в материальном праве — это воз-можность иметь материальные права и обя-занности, то в процессе — это возможность иметь процессуальные права и обязанности.

Гражданская процессуальная дееспособ-ность (ст. 32 ГПК) — это способность лично осуществлять свои права и поручать ведение дела представителю. Юридические лица обладают процессуальной дееспособностью в полном объеме с момента возникновения.

Полная процессуальная способность граж-дан возникает с 18 лет, в случае эмансипа-ции — с 16 лет, в случае вступления в брак до достижения 18 лет — с момента вступле-ния в брак. Интересы лиц, полностью недее-способных (до 14 лет) или объявленных недееспособными, представляют в суде их законные представители.

ВОПРОС 59. ПОНЯТИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ. ЗАМЕНА НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ.

Сторонами в гражданском процессе явля-ются участвующие в деле лица, спор кото-рых о субъективном праве или охраняемом законом интересе должен рассмотреть и разрешить суд. К сторонам относятся истец и ответчик (ст. 33 ГПК).

Необходимо уяснить, что наличие в граж-данском процессе института замены ненад-лежащей стороны обусловлено тем, что предположительно стороны являются субъ-ектами спорного правоотношения. При об-ращении в суд истец должен доказать нали-чие и принадлежность ему спорного права («активная легитимация») и то, что ответст-венность за нарушение лежит именно на данном ответчике («пассивная легитима-ция»).

Однако иногда появляется возможность исключить само предположение о том, что сторона (или стороны) является субъектом спорного правоотношения. В этом случае начинает действовать институт замены не-надлежащей стороны.

Надлежащая сторона — лицо, в отношении которого существует предположение о том, что оно является субъектом спорного право-отношения.

Ненадлежащая сторона — лицо, в отноше-нии которого исключается предположение о том, что оно — субъект спорного правоот-ношения.

Нужно усвоить, что ненадлежащая сторона обладает процессуальной правоспособно-стью. Закон установил, что замена ненадле-жащей стороны допускается только с согла-сия истца. Согласия ответчика на замену истца не требуется.

Нужно иметь в виду, что при несогласии ненадлежащего истца на выбытие из процес-са возникают две ситуации. Первая ситуация состоит в том, что предполагаемый надле-жащий истец отказывается от вступления в процесс. В этом случае суд рассматривает иск ненадлежащего истца и отказывает ему в иске. Вторая ситуация заключается в том, что предполагаемый надлежащий истец согласен вступить в процесс. В этом случае он вступает в процесс в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требо-вания на предмет спора.

ВОПРОС 60. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ РЕШЕНИЯ ВЫНЕСШИМ ЕГО СУДОМ.

Статья 204. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении

После объявления решения по делу суд, вынесший решение, не вправе сам отменить или изменить его.

Суд может по своей инициативе или по заяв-лению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки. Вопрос о внесении исправлений разрешается в судебном засе-дании. Лица, участвующие в деле, извеща-ются о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием для рас-смотрения вопроса о внесении исправлений.

На определение суда по вопросу о внесении исправлений в решение может быть подана частная жалоба или принесен протест.



ВОПРОС 61. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО.

Процессуальное правопреемство — это замена в процессе лица, являющегося сторо-ной или третьим лицом (правопредшествен-ника), другим лицом (правопреемником) в связи с выбытием из процесса одной из сто-рон в спорном или установленном решением суда правоотношении (ст. 40 ГПК).

Процессуальное правопреемство обусловле-но преемством в материальном праве. Пре-емство в материальном праве допускается в случаях общего (универсального) преемства в субъективных гражданских правах (насле-дования, реорганизации юридического лица) и перехода отдельного субъективного права (сингулярное преемство), например права собственности на спорную вещь. Однако процессуальное правопреемство носит все-гда общий характер, т. е. правопреемник продолжает участвовать в процессе в полном объеме прав и обязанностей правопредшест-венника. Именно поэтому для правопреем-ника все действия, совершенные в процессе до его вступления в процесс, обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны для правопредшественника.

Процессуальное правопреемство НЕ допус-кается, когда исключается преемство в мате-риальном праве и когда оно противоречит закону или договору (ст. 211 ГК).

ВОПРОС 62. ФОРМА ОКОНЧАНИЯ ДЕЛА БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ, ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ).

Прекращение гражданского дела — ин-ститут гражданского процессуального зако-нодательства, регулирующий окончание деятельности суда в связи с установлением обстоятельств, исключающих производство по делу.

В соответствии со ст. 219 ГПК дело прекра-щается, если:

1) дело не подлежит рассмотрению в поряд-ке гражданского судопроизводства;

2) лицом, обратившимся в суд, не соблюден установленный законом порядок предвари-тельного внесудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка утрачена;

3) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторо-нами, о том же предмете и по тем же осно-ваниям решение суда или определение суда о принятии отказа истца от иска, или об утверждении мирового соглашения сторон;

4) истец отказался от иска;

5) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

6) между сторонами заключен договор о передаче данного спора на разрешение тре-тейского суда;

7) после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоот-ношение не допускает правопреемства.

Оставление заявления без рассмотрения — институт гражданского процессуального законодательства, регулирующий окончание производства по делу без вынесения реше-ния в связи с установлением обстоятельств, не препятствующих вторичному обращению в суд с тождественным заявлением.

Заявление оставляется без рассмотрения, если:

1) лицом, обратившимся в суд, не соблюден установленный законом порядок предвари-тельного внесудебного разрешения дела и возможность применения этого порядка не утрачена;

2) заявление подано недееспособным лицом;

3) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим полномо-чий на ведение дела;

4) в производстве этого же или другого суда имеется дело по спору между теми же сто-ронами, о том же предмете и по тем же ос-нованиям;

5) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились без уважи-тельных причин по вторичному вызову, а суд не считает возможным разрешить дело по имеющимся в деле материалам;

6) истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует разбирательства дела по существу (ст. 221 ГПК). Студентам нужно обратить внимание на то, что в подготовительной стадии оста-вить заявление без рассмотрения можно лишь по основаниям, указанным в пп. 1-4 ст. 221 ГПК.

ВОПРОС 63. ТРЕТЬИ ЛИЦА, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА.

Третьи лица — лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс, в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду со сторонами. Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть различным, по-стольку закон различает третьих лиц, заяв-ляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.

Третьи лица, заявляющие самостоятель-ные требования, — лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора (ст. 37 ГПК). Они пользу-ются всеми правами и несут обязанности истца в процессе.

Следует уяснить различия между соистцами и рассматриваемым третьим лицом. Требо-вания соистцов всегда адресованы к ответ-чику и не исключают друг друга. Иск рас-сматриваемого третьего лица не может быть заявлен совместно с первоначальным иском; требования истца и третьего лица, направ-ленные на один и тот же объект спора, ис-ключают друг друга; истец и третье лицо находятся в споре между собой

ВОПРОС 64. ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА.

Третьи лица — лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс, в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду со сторонами. Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть различным, по-стольку закон различает третьих лиц, заяв-ляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.

Третье лицо, не заявляющее самостоя-тельный требований на предмет спора (третье лицо с побочным участием), — лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права или обя-занности по отношению к одной из сторон (ст. 38 ГПК).

Такое влияние может быть связано с правом регресса и иным юридическим интересом третьего лица или одной из сторон (напри-мер, возможностью уменьшения алиментных платежей при предъявлении другим лицом иска о взыскании алиментов на содержание других детей).

Третьи лица, не заявляющие самостоятель-ных требований, могут вступать в процесс по собственной инициативе, по ходатайству сторон, прокурора, по инициативе суда.

Третьи лица, не заявляющие самостоятель-ных требований, пользуются процессуаль-ными правами и несут процессуальные обя-занности стороны, кроме права на изменение основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, а также на отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, требова-ние принудительного исполнения судебного решения.

В соответствии со ст. 39 ГПК по делам о восстановлении на работе незаконно уво-ленных или переведенных работников суд может привлечь в качестве третьего лица на сторону ответчика должностное лицо, по распоряжению которого было произведено увольнение или перевод. При незаконности увольнения или перевода суд в том же про-цессе должен возложить на виновное долж-ностное лицо обязанность возместить пред-приятию, организации ущерб, причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы.

При изучении анализируемой нормы нужно обратить внимание на то. что в ней сделаны два исключения из общих правил участия в процессе третьих лиц, не заявляющих само-стоятельные требования. Во-первых, закон допустил одновременное разрешение основ-ного и регрессного исков. Во-вторых, рег-рессный иск рассматривается по инициативе суда, хотя в соответствии с принципом дис-позитивности суд не рассматривает незаяв-ленные требования.

ВОПРОС 65. ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

В судебном заседании суда первой инстан-ции и при совершении процессуального действия вне судебного заседания составля-ется протокол (ст. 226 ГПК). При этом необ-ходимо обратить особое внимание на содер-жание протокола, урегулированного ст. 227 ГПК.

В протоколе судебного заседания отражают-ся:

1) год, месяц, число и место заседания;

2) время его начала и окончания;

3) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;

4) наименование дела;

5) сведения о явке вызванных в суд лиц;

6) сведения о разъяснении участвующим в деле лицам и представителям их процессу-альных прав и обязанностей;

7) распоряжения председательствующего и определения, вынесенные судом без удале-ния в совещательную комнату;

8) заявление участвующих в деле лиц и представителей;

9) объяснения лиц, участвующих в деле, и представителей; показания свидетелей; уст-ные разъяснения экспертами своих заключе-ний; данные осмотра вещественных и пись-менных доказательств;

10) заключения органов государственного управления;

11) содержание судебных прений и заключе-ния прокурора;

12) сведения об оглашении определения и решения;

13) сведения о разъяснении содержания решения, порядка и срока его обжалования.

Статья 228. Составление протокола

Протоколы составляются секретарем в са-мом судебном заседании или при соверше-нии отдельного процессуального действия вне заседания.

Лица, участвующие в деле, и представители вправе ходатайствовать о занесении в прото-кол обстоятельств, которые они считают существенными для дела.

Протокол должен быть изготовлен и подпи-сан не позднее следующего дня после окон-чания судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.

Протокол подписывается председательст-вующим и секретарем. Все изменения, по-правки, добавления должны быть в протоко-ле оговорены.

Статья 229. Замечания на протокол

Лица, участвующие в деле, и представители вправе знакомиться с протоколом и в тече-ние трех дней со дня его подписания могут подать письменные замечания на протокол с указанием на допущенные в нем неправиль-ности и неполноту.

Статья 230. Рассмотрение замечаний на протокол

Замечания на протокол рассматривает пред-седательствующий и в случае согласия с замечаниями удостоверяет их правильность. По делам, рассматриваемым судьей едино-лично, замечания на протокол рассматрива-ются им самим как председательствующим.

В случае несогласия председательствующего с поданными замечаниями они вносятся на рассмотрение суда, причем председательст-вующий и хотя бы один из народных заседа-телей должны быть из числа судей, участво-вавших в разбирательстве дела. В необходи-мых случаях вызываются лица, подавшие замечания на протокол. В результате рас-смотрения замечаний суд выносит определе-ние об удостоверении их правильности либо об их отклонении. Замечания во всяком случае приобщаются к делу. Председатель-ствующий, единолично рассмотревший за-мечания на протокол и не согласный с ними, выносит мотивированное постановление об их отклонении. Замечания на протокол и постановление председательствующего при-общаются к протоколу судебного заседания.

Замечания на протокол должны быть рас-смотрены в течение пяти дней со дня их подачи.



ВОПРОС 66. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКШИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

В соответствии со ст. 231 ГПК суд рассмат-ривает дела по жалобам:

1) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

2) на действия государственных органов и должностных лиц в связи с наложением административных взысканий; дела об оспа-риваний нормативных правовых актов;

3) на действия государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан;

4) на отказ в разрешении на выезд из РФ за границу или на въезд в РФ из-за границы.

Дела, возникающие из административно-правовых отношений, рассматриваются судами по общим правилам искового произ-водства с теми изъятиями и дополнениями, которые установлены законодательством России (ст. 232 ГПК).

ВОПРОС 67. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ СУДОМ.

При поступлении заявления в суд судья может принять следующие решения:

а) передать заявление по подсудности;

б) принять заявление;

в) отказать в принятии заявления;

г) оставить заявление без движения.

Судья отказывает в принятии заявления, если:

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судо-производства;

2) лицом, обратившимся в суд, не соблюден установленный законом порядок предвари-тельного внесудебного разрешения дела;

3) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторо-нами, о том же предмете и по тем же осно-ваниям решение суда или определение суда в принятии отказа от иска или об утвержде-нии мирового соглашения сторон;

4) в производстве суда имеется дело по спо-ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

5) между сторонами заключен договор о передаче данного спора на разрешение тре-тейского суда;

6) дело неподсудно данному суду;

7) заявление подано недееспособным лицом;

8) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим полномо-чий на ведение дела (ст. 129 ГПК).

ВОПРОС 68. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПОДСУДНОСТИ.

Подсудность — это институт гражданского процессуального законодательства, в соот-ветствии с которым подведомственные суду общей юрисдикции дела распределяются между различными судами данной судебной системы.

Родовая подсудность — это определяемый предметом спора признак гражданского дела, в зависимости от которого разграничи-вается компетенция между звеньями систе-мы судов общей юрисдикции.

По родовому признаку определяется под-судность дел, рассматриваемых мировыми судьями, районными судами, судами субъек-та Российской Федерации и Верховного Суда РФ.

Территориальная подсудность — признак гражданского дела, в соответствии с кото-рым дело должно рассматриваться по месту нахождения ответчика или его имущества (ст. 117 ГПК).

Альтернативная подсудность — признак гражданского дела, наличие которого дает истцу право выбора суда общей юрисдикции по рассмотрению конкретного спора (ст. 118 ГПК).

Исключительная подсудность — признак гражданского дела, наличие которого ис-ключает возможность применения иных правил подсудности, кроме тех, которые установлены законом для данной категории дел (ст. 119 ГПК).

Договорная (добровольная) подсудность — подсудность конкретного гражданского дела, установленная соглашением сторон (ст. 120 ГПК).

Договор (соглашение) об изменении терри-ториальной подсудности называется проро-гационным.

Необходимо обратить внимание на то, что исключительная подсудность не может быть изменена соглашением сторон.

Подсудность по связи дел — это признаки гражданских дел, определяющие рассмотре-ние дополнительного дела в суде в зависи-мости от суда, рассматривающего основное (первое) дело (ст. 121 ГПК).

Следует детально разобраться с основания-ми передачи дела из одного суда в другой.

В соответствии со ст. 122 ГПК суд передает дело на рассмотрение другого суда:

1) если признает, что данное дело будет более быстро и правильно рассмотрено в другом суде, в частности по месту нахожде-ния большинства доказательств;

2) если ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту жительства;

3) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной;

4) если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсуд-ности.

ВОПРОС 69. КРУГ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЕСЕНИЕ ПОТЕСТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.

Надзорное производство — это деятель-ность его участников при определяющей роли указанных в законе вышестоящих су-дов по проверке законности судебных актов нижестоящих судов, вступивших в законную силу.

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора может быть возбуждено только по протестам управомоченных на то законом должностных лиц.

В соответствии со ст. 320 ГПК протесты вправе приносить:

1) Председатель Верховного Суда РФ, Гене-ральный прокурор РФ и их заместители — на решения, определения и постановления любого суда России, за исключением поста-новлений Президиума Верховного Суда РФ;

2) председатели судов субъектов РФ, проку-роры субъектов РФ — на решения и опреде-ления районных судов и определения судеб-ных коллегий по гражданским делам соот-ветствующих судов, рассматривавших дело в кассационном порядке. Перечисленные лица вправе приносить протесты на вступившие в законную силу решения и определения ми-ровых судей.

Поводами к подаче надзорного протеста могут быть жалобы лиц, участвовавших в деле, представления должностных лиц суда и прокуратуры, не имеющих права на прине-сение протеста.

ВОПРОС 70. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ, В КОМПЕТЕНЦИЮ КОТОРЫХ ВХОДИТ ПЕРЕСМОТР ДЕЛ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА.

Надзорное производство — это деятель-ность его участников при определяющей роли указанных в законе вышестоящих су-дов по проверке законности судебных актов нижестоящих судов, вступивших в законную силу.

Президиум суда субъекта РФ рассматривает протесты председателя соответствующего суда и прокурора субъекта РФ на вступив-шие в законную силу решения и определе-ния районных судов и на кассационные оп-ределения судебных коллегий этого суда и мировых судей.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассматривает протес-ты Председателя Верховного Суда РФ, Ге-нерального прокурора РФ и их заместителей на вступившие в законную силу решения и определения, вынесенные всеми судами России, если они не были предметом касса-ционного рассмотрения в Верховном Суде РФ, а также на постановления президиума суда субъекта РФ.

Президиум Верховного Суда РФ рассматри-вает в порядке надзора протесты Председа-теля Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ и их заместителей на опреде-ление Кассационной Коллегии Верховного Суда РФ и вступившие в законную силу решения и определения Судебной коллегии по гражданским делам, Военной коллегии, Верховного Суда РФ.

ВОПРОС 71. УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОЛЛЕКТИВОВ.

Отдельные специалисты полагают, что к лицам, участвующим в деле, следует отно-сить представителей и общественность Ду-мается, что эта позиция не должна находить поддержки, поскольку указанные участники процесса не обладают признаками участ-вующих в деле лиц. Участие их предназна-чено для защиты не своих прав, а прав и законных интересов других лиц (ст. 42 ГПК).

Гражданский процессуальный закон преду-сматривает две формы защиты прав и других интересов: возбуждение дела и дачу заклю-чения по делу. При этом нужно обратить внимание на то. что вторую форму могут реализовывать только органы государствен-ного управления.

Все эти различные органы, а также граждан объединяет отсутствие у них субъективного (материально-правового) интереса. В связи с этим они занимают положение истца в иско-вом производстве, заявителя или жалобщика по делам, возникающим из административ-но-правовых отношений, и делам особого производства только в процессуальном смысле.

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане вправе возбуждать гражданские дела только в случаях, предусмотренных законом. При этом указанное право может быть реализо-вано при наличии двух предпосылок: суще-ствования у лица, в интересах которого воз-буждается дело, права на обращение в суд и соблюдения порядка обращения в суд.

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время круг различных органов и организаций, возбуждающих дела в защиту прав других лиц, значительно расширился. В частности. Закон РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды» предоставил предприятиям и гражданам право предъявлять иски о прекращении экологически вредной деятельности, причи-няющей вред здоровью и имуществу граж-дан, народному хозяйству и окружающей природной среде. Закон РФ «О защите прав потребителей» установил, что органы по защите прав потребителей при местной ад-министрации предъявляют иски в целях защиты определенного потребителя (группы потребителей) или в интересах неопределен-ного круга потребителей.

Следует заметить, что современное законо-дательство допускает предъявление исков в защиту прав и интересов неопределенного круга граждан, народного хозяйства, окру-жающей среды, преследующих защиту об-щественных или групповых интересов. Это — новый правовой институт, отличающийся от ранее известного, природа которого под-лежит самостоятельному исследованию.



ВОПРОС 72. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ И ОТЛОЖЕНИЕ ДЕЛА.

В процессе рассмотрения и разрешения гра-жданских дел могут возникнуть обстоятель-ства, препятствующие незамедлительному вынесению решения по делу. В этом случае производство по делу приостанавливается.

Приостановление производства по делу — временное прекращение совершения процес-суальных действий по делу по независящим от суда и сторон обстоятельствам, препятст-вующим дальнейшему движению дела.

Законодательство предусматривает обяза-тельное и факультативное приостановление производства по делу.

В соответствии со ст. 214 ГПК производство по делу ОБЯЗАТЕЛЬНО приостанавлива-ется в случаях:

1) смерти гражданина, если спорное право-отношение допускает правопреемство, и прекращения существования юридического лица, являвшегося стороной в деле;

2) утраты стороной дееспособности;

3) пребывания ответчика в действующей части Вооруженных Сил РФ или просьбы истца, находящегося в действующей части Вооруженных Сил РФ;

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассмат-риваемого в гражданском, уголовном или административном порядке.

Производство по делу МОЖЕТ быть приос-тановлено в случаях:

1) пребывания стороны в составе Вооружен-ных Сил РФ на действительной. срочной военной службе или привлечения ее для выполнения какой-либо государственной обязанности;

2) нахождения стороны в длительной слу-жебной командировке;

3) нахождения стороны в лечебном учреж-дении или при наличии у нее заболевания, которое препятствует явке в суд и подтвер-ждается справкой медицинского учрежде-ния;

4) розыска ответчика в порядке ст. 112 ГПК;

5) назначения судом экспертизы (ст. 215 ГПК).

Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, по заявлению лиц, участ-вующих в деле, или по инициативе суда или судьи (ст. 218 ГПК).

Отложение разбирательства дела — пере-несение рассмотрения дела по существу на другое судебное заседание (ст. 161 ГПК).

Типичными причинами отложения разбира-тельства являются неявка лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения о вручении повесток, либо надле-жаще извещенных о заседании, но не явив-шихся по уважительным причинам; неявка свидетелей, экспертов, переводчиков; необ-ходимость истребования дополнительных доказательств; необходимость замены не-надлежащей стороны, привлечения третьих лиц и другие обстоятельства.

При отложении разбирательства дела суд (судья) может допросить явившихся свиде-телей, если в заседании присутствуют все участвующие в деле лица (ст. 162 ГПК).

ВОПРОС 74. ОСНОВАНИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.

При изучении настоящей темы студенты должны учитывать, что участие прокурора в гражданском процессе регулируется не только нормами ГПК, но и нормами Закона РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации».

Прокурор не имеет права принимать реше-ния по гражданскому делу. В связи с этим он включен лишь в состав лиц, участвующих в деле. Однако поскольку он участвует в деле в целях охраны государственных или обще-ственных отношений либо прав и законных интересов граждан, постольку он обладает рядом полномочий, которыми не обладают участвующие в деле лица (ст. 30 ГПК). В частности, прокурор вправе знакомиться с материалами любого дела в суде и прино-сить протесты на судебные решения незави-симо от участия в деле.

Прокурор участвует в процессе как по соб-ственной инициативе, так и по инициативе суда в любой его стадии и по любому делу. Участие прокурора в деле обязательно тогда, когда оно предусмотрено законом или его необходимость признана судом (ст. 41 ГПК).

Студентам следует знать примерный пере-чень случаев обязательного участия проку-рора по закону. В частности, оно предусмот-рено по жалобам на неправильности в спи-сках избирателей, по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, по делам о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, при рассмотрении протеста в порядке надзора (ст. 234, 255, 261, 328 ГПК) и в других слу-чаях.

Студентам необходимо уяснить содержание форм участия прокурора в гражданском процессе и особенностей его процессуально-го положения.

Законодательство предусматривает две фор-мы участия прокурора в любой стадии про-цесса:

• возбуждение производства;

• вступление в процесс, начавшийся по ини-циативе других лиц, для дачи заключения по делу.

При предъявлении иска прокурор занимает в деле положение истца в процессуальном смысле этого термина. Поэтому прокурор не вправе распоряжаться материальным пра-вом. В частности, прокурор не может заклю-чить мировое соглашение. Именно поэтому отказ прокурора от иска — это акт распоря-жения только своими процессуальными правами.

Порядок вступления прокурора в граждан-ский процесс и объем его процессуальных прав и обязанностей зависят от стадии, в которой он принимает участие. Поэтому студенты при изучении содержания отдель-ных стадий процесса должны обращать вни-мание на правовое регулирование участия в них прокурора.

ВОПРОС 75. ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ЕГО ЧАСТИ.

Ход судебного разбирательства подробно регламентирован законом. Особенностью правового регулирования судебного заседа-ния является то, что указания закона касают-ся не только существа и формы, но и поряд-ка и последовательности основных судебных действий, обусловленных внутренней логи-кой; обеспечения полноты, всесторонности и объективности судебного разбирательства. Отклонения от установленного порядка судебного заседания недопустимы.

В теории гражданского процесса судебное заседание подразделяют на следующие со-ставные части: подготовительную, исследо-вание обстоятельств дела, судебные прения и заключение прокурора, постановление и оглашение решения.

Подготовительная часть судебного разби-рательства представляет собой деятель-ность ее участников при определяющей роли суда по созданию условий, обеспечивающих эффективность исследования обстоятельств дела и охрану прав и законных интересов Участников гражданского процесса.

Исследование обстоятельств дела является центральной частью судебного разбиратель-ства. Она представляет собой деятельность ее участников при определяющей роли суда по исследованию доказательств с целью установления фактических обстоятельств и разрешения спора.

Судебные прения и заключение прокуро-ра представляют собой речи (выступления) лиц, участвующих в деле, и представителей, в которых дается анализ рассмотренных доказательств и подводится итог исследова-нию обстоятельств дела.

Постановление и оглашение решения — это деятельность суда или судьи по опреде-лению фактических и юридических основа-ний для разрешения спора по существу.

В соответствии со ст. 203 ГПК решение по делу выносится немедленно после разбира-тельства дела. В исключительных случаях составление мотивированного решения мо-жет быть отложено на срок не более трех дней.

После подписания решения и возвращения в зал судебного заседания председательст-вующий или народный заседатель объявляет решение суда с разъяснением содержания решения, порядка и срока обжалования.

В судебном заседании суда первой инстан-ции и при совершении процессуального действия вне судебного заседания составля-ется протокол (ст. 226 ГПК). При этом необ-ходимо обратить особое внимание на содер-жание протокола, урегулированного ст. 227 ГПК.

При изучении настоящей темы студенты в обязательном порядке должны ознакомиться с постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. «О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции», в котором даны разъяснения наиболее спорных и сложных вопросов, возникающих при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

ВОПРОС 76. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ.

В процессе производства по гражданскому делу принимаются разнообразные процессу-альные решения. В правовой литературе отмечено, что в гражданском процессуаль-ном законе указаны не менее нескольких десятков вопросов, по которым могут при-ниматься судебные акты.

Судебное решение — судебный акт, кото-рым дело разрешается по существу (ст. 191 ГП К).

Судебное определение — судебный акт, которым дело не разрешается по существу (ст. 223 ГПК).

В то же время в практике достаточно дел, где отсутствует ярко выраженный спор о праве. В этих случаях для дел очевидных и бесспорных существует приказное произ-водство.

Судебный приказ — это правопримени-тельный акт в виде постановления судьи, вынесенного по заявлению кредитора о взы-скании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника.

ВОПРОС 77. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ, ЕГО ЧАСТИ.

Судебное решение — судебный акт, кото-рым дело разрешается по существу (ст. 191 ГП К).

Роль судебного решения в системе процес-суальных актов определяется тем, что оно представляет акт государственной власти. Суд в своем решении властно подтверждает взаимоотношения субъектов материального права или иные правовые обстоятельства в неисковых делах, устраняет их спорность, создает правовую возможность реализации права или охраняемого законом интереса.

В теории гражданского процесса различают общественно-политическое и юридическое значение судебного решения. Общественно-политическое значение решения проявляется в том, что оно обеспечивает охрану личных, общественных и государственных интере-сов, является средством воспитания физиче-ских и юридических лиц, оказывает профи-лактическое воздействие на реальных и потенциальных правонарушителей. Юриди-ческое значение решения заключается в том, что этим актом разрешается спорное право-отношение; вступившее в законную силу судебное решение обязательно для исполне-ния всеми учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории России.

Судебное решение состоит из вводной, опи-сательной, мотивировочной и резолютивной частей (ст. 197 ГПК).

Во вводной части решения указываются время и место вынесения решения; наимено-вание суда, вынесшего решение; состав суда; секретарь судебного заседания; прокурор, если он участвовал в процессе; стороны, другое лица, участвующие в деле, и предста-вители; предмет спора.

Описательная часть должна содержать в себе указание на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участ-вующих в деле.

В мотивировочной части решения должны быть указаны обстоятельства дела, установ-ленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда, и доводы, по кото-рым суд отвергает те или иные доказатель-ства; законы, которыми руководствовался суд.

Резолютивная часть решения должна содер-жать вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или частично, указание на распределение судебных расхо-дов, указание на срок и порядок обжалова-ния решения.

В соответствии со ст. 205 ГПК суд, постано-вивший решение по делу, может, по заявле-нию лиц, участвующих в деле. или по своей инициативе, вынести дополнительное реше-ние в случаях, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размера присужденной суммы, имущества, подлежащего передаче, или действий, кото-рые обязан совершить ответчик;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

В соответствии со ст. 206 ГПК суд, по заяв-лению лиц, участвующих в деле, и судебного пристава-исполнителя, вправе разъяснить решение и устранить неясности, затрудняю-щие его исполнение. Кроме того, суд имеет право исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки (ст. 204 ГПК).

ВОПРОС 78. ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.

В соответствии со ст. 49 ГПК доказательст-вами по делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновы-вающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Письменные доказательства. Письменны-ми доказательствами являются акты, доку-менты, письма делового и личного характе-ра, содержащие сведения об обстоятельст-вах, имеющих значение для дела (ст. 63 ГПК). Указанный перечень письменных документов не является исчерпывающим, поскольку характерный их признак заключа-ется в том, что их содержание выражено письменными знаками. К ним относятся не только буквы, но и цифры, нотные знаки, шифры, телеграфные и иные знаки, знаки, применяемые в компьютерах. Поэтому в числе письменных доказательств могут на-ходиться чертежи, схемы, сметы, ноты, кар-ты, документы ЭВМ.

В зависимости от содержания письменные доказательства делятся на распорядительные и осведомительные. Распорядительные — это письменные доказательства, в которых выражен акт воли, направленный на возник-новение, изменение или прекращение право-отношений. Осведомительные — письмен-ные доказательства, содержащие сведения об определенных фактах.

В зависимости от формы письменные дока-зательства делятся на доказательства про-стой и квалифицированной формы. Доказа-тельства простой письменной формы — доказательства, которые не содержат сведе-ний об их удостоверении или регистрации. Доказательства квалифицированной письменной формы — доказательства, нотариально удостоверенные или зарегист-рированные в установленном законом по-рядке.

В зависимости от характера источника раз-личают подлинники и копии. Подлинный документ (оригинал) — первый экземпляр, подписанный лицом, его выдавшим. Копия — повторение документа в целом или в части (выписка).

ВОПРОС 79. МИРОВЫЕ СУДЬИ.

Среди источников гражданского процессу-ального права значительное место занимают законы, регулирующие деятельность судов и некоторых правоохранительных органов. К ним относится и Закон РФ «О мировых судьях в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 113 ГПК мировой судья (единолично) рассматривает

1) дела о выдаче судебного приказа;

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях,

3) дела о разделе между супругами совмест-но нажитого имущества;

4) иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением дел об оспариваний отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении роди-тельских прав, об установлении усыновле-ния (удочерения) ребенка;

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот МРОТ, ус-тановленных законом на момент подачи заявления,

6) дела, возникающие из трудовых отноше-ний, за исключением дел о восстановлении на работе;

7) дела об определении порядка пользования земельными участками, строениями и дру-гим недвижимым имуществом;

8) иные дела, отнесенные законом к компе-тенции мировых судей.

В субъектах РФ, где не назначены на долж-ность мировые судьи, дела, относящиеся к их компетенции, рассматриваются судьями районных судов единолично (ст. 114 ГПК).

Решение мирового судьи по истечении срока на апелляционное обжалование вступает в законную силу, если оно не было обжалова-но, за исключением решений, указанных в ч. 2 ст. 208 ГПК. В случае подачи апелляцион-ной жалобы решение мирового судьи, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела вышестоящим судом.


1


№1

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО - область юриспруденции; нормы права, распространяющиеся на экономические отношения по поводу хозяйствования, хозяйственной деятельности и на типовые экономические реалии. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (англ. subjects of legal regulation) - в теории права общественные отношения, регулируемые нормами права, включающие: а) субъектов этих отношений, их поведение (действия и бездействие); б) объекты, по поводу которых люди вступают во взаимоотношения друг с другом и по поводу которых совершают иные волевые действия (предметы, явления окружающего мира); в) социальные факты (события, обстоятельства), выступающие непосредственными причинами возникновения или прекращения соответствующих отношений


2


№2

Под хозяйственными правоотношениями понимаются урегулированные нормами хозяйственного права отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности, тесно с ней связанной деятельности некоммерческого характера, а также отношения по государственному регулированию хозяйственной деятельности


29


Инвестиционный договор с Республикой Беларусь



Статья 44. Общие положения



В целях оказания государственной поддержки при реализации отдельных инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики Республики Беларусь, с инвестором может быть заключен инвестиционный договор.



Статья 45. Стороны инвестиционного договора



Сторонами в инвестиционном договоре выступают:



с одной стороны – Республика Беларусь в лице Правительства Республики Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государственного управления (государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь);



с другой стороны – национальные или (и) иностранные инвесторы.



Статья 46. Условия инвестиционного договора



Инвестиционный договор в качестве обязательных условий должен включать в себя указание на:



срок действия инвестиционного договора;



объект и объем инвестиционной деятельности;



права и обязанности инвестора, в том числе по соблюдению законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также трудового законодательства и техники безопасности;



дополнительные правовые гарантии Республики Беларусь по данному проекту, оговоренные на период действия договора и касающиеся налогового и таможенного режима, экологических норм и иных условий, являющихся существенными для инвестора и действующих в момент заключения данного инвестиционного договора, а также обязательства по выдаче инвестору разрешительных документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;



ответственность сторон за несоблюдение условий инвестиционного договора;



порядок и орган рассмотрения споров (включая международный арбитраж для иностранного инвестора), вытекающих из инвестиционного договора.



Помимо названных обязательных условий инвестиционный договор может включать также:



взаимные обязательства сторон по развитию производственной и социальной инфраструктуры региона;



порядок изменения инвестиционного договора;



право инвестора на вывоз из Республики Беларусь произведенной в результате выполнения договора принадлежащей ему продукции и полученной прибыли (доходов);



обязательства иностранного инвестора по найму и обучению работников из числа физических лиц Республики Беларусь, условия по использованию технологий, а также обязательства инвестора по обучению работников созданной организации после окончания реализации инвестиционного проекта;



иные условия в зависимости от специфики инвестиционного проекта.



В инвестиционном договоре с иностранными инвесторами может быть предусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения.



Статья 47. Порядок заключения инвестиционного договора



Предложения инвестора по содержанию инвестиционного договора рассматриваются Правительством Республики Беларусь либо уполномоченным им республиканским органом государственного управления (государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь) в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь.



Инвестиционный договор подписывается на основании решения Правительства Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.



Инвестиционный договор регистрируется в государственном реестре инвестиционных договоров. Порядок ведения указанного реестра определяется Правительством Республики Беларусь.



Статья 48. Стабильность условий инвестиционного договора



Условия инвестиционных договоров сохраняют силу в течение всего срока действия этих договоров. Изменение условий допускается только с взаимного согласия сторон, если иное не предусмотрено инвестиционным договором.


12


3. Коммандитное товарищество



Статья 81. Основные положения о коммандитном товариществе



1. Коммандитным товариществом признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.



2. Положение полных товарищей, участвующих в коммандитном товариществе, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются законодательством об участниках полного товарищества.



3. Лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе.



Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в коммандитном товариществе.



Полный товарищ в коммандитном товариществе не может быть участником полного товарищества.



4. Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и «коммандитное товарищество». Если в фирменное наименование коммандитного товарищества включено с его согласия имя вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем.



5. К коммандитному товариществу применяются правила настоящего Кодекса о полном товариществе, поскольку это не противоречит законодательству о коммандитном товариществе.



Статья 82. Учредительный договор коммандитного товарищества



1. Коммандитное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами.



2. Учредительный договор коммандитного товарищества должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, условия о размере и составе уставного фонда товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в уставном фонде; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.



Статья 83. Управление в коммандитном товариществе и ведение его дел



1. Управление деятельностью коммандитного товарищества осуществляется полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарищества его полными товарищами устанавливается ими в соответствии с законодательством о полном товариществе.



2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами коммандитного товарищества. Они могут выступать от его имени не иначе как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества.



Статья 84. Права и обязанности вкладчика коммандитного товарищества



1. Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести вклад в уставный фонд. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товариществом.



2. Вкладчик коммандитного товарищества имеет право:



1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в уставном фонде, в порядке, предусмотренном учредительным договором;



2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;



3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором;



4) передать свою долю в уставном фонде или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и порядку, предусмотренным пунктом 2 статьи 92 настоящего Кодекса. Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе.



Учредительным договором коммандитного товарищества могут предусматриваться и иные права вкладчика.



Статья 85. Ликвидация коммандитного товарищества



1. Коммандитное товарищество ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать коммандитное товарищество в полное товарищество, а также в унитарное предприятие в случаях, когда в составе товарищества остался один участник.



Коммандитное товарищество ликвидируется также по основаниям ликвидации полного товарищества (статья 80). Однако коммандитное товарищество сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.



2. При ликвидации коммандитного товарищества, в том числе в случае экономической несостоятельности (банкротства), вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов.



Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в уставном фонде, если иной порядок не установлен учредительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков.


13


4. Общество с ограниченной ответственностью



Статья 86. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью



1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.



Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.



2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью».



3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определяются законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.



Статья 87. Участники общества с ограниченной ответственностью



1. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать предела, установленного законодательством об обществах с ограниченной ответственностью. В противном случае общество с ограниченной ответственностью подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законодательством предела.



2. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь одного участника.



Статья 88. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью



1. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.



2. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью должны содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, условия о размере уставного фонда общества; о размере долей каждого из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.



Статья 89. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью



1. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников.



Уставный фонд определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.



2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный фонд общества, в том числе путем зачета требований к обществу.



3. Уставный фонд общества с ограниченной ответственностью должен быть на момент регистрации общества внесен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся часть уставного фонда общества подлежит формированию его участниками в течение первого года деятельности общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации.



4. Исключен.



5. Уменьшение уставного фонда общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.



6. Увеличение уставного фонда общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.



Статья 90. Управление в обществе с ограниченной ответственностью



1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.



В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть избран также и не из числа его участников.



2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.



3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относятся:



1) изменение устава общества и размера его уставного фонда;



2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;



3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибыли и убытков;



4) решение о реорганизации или ликвидации общества;



5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.



Законодательством об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.



Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.



4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно привлекать независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.



Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества определяется законодательством и уставом общества.



5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством.



Статья 91. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью



1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.



Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством.



2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе общества остался один участник.


14

6. Акционерное общество
Акционерным обществом признается общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным.
Правовое положение акционерного общества, права и обязанности акционеров определяются законодательством об акционерных обществах.
Образование акционерного общества
Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного фонда общества, категории выпускаемых акций и порядок размещения, а также иные условия, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме.


17


Дочернее хозяйственное общество



1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном фонде, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.



2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).



Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.



В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.



3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законодательством о хозяйственных обществах.


10






Статья 113. Унитарное предприятие



1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.



Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования.



В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия либо частные унитарные предприятия.



2. Имущество унитарного предприятия находится в государственной либо частной собственности физического или юридического лица.



Имущество республиканского унитарного предприятия находится в собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.



Имущество коммунального унитарного предприятия находится в собственности административно-территориальной единицы и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения.



Имущество частного унитарного предприятия находится в частной собственности физического лица (совместной собственности супругов или членов крестьянского (фермерского) хозяйства) либо юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения.



Имущество дочернего унитарного предприятия находится в собственности собственника имущества предприятия-учредителя и принадлежит дочернему предприятию на праве хозяйственного ведения.



Долевая собственность на имущество унитарного предприятия не допускается.



В случае раздела имущества, находящегося в совместной собственности супругов или членов крестьянского (фермерского) хозяйства, а также перехода права собственности на имущество унитарного предприятия в порядке наследования, правопреемства либо иными не противоречащими законодательству способами к двум и более лицам:



унитарное предприятие может быть реорганизовано путем разделения (выделения) либо преобразования в хозяйственное товарищество или общество в порядке, установленном законодательством и соглашением сторон;



имущество унитарного предприятия переходит в собственность одного юридического или физического лица (совместную собственность супругов или членов крестьянского (фермерского) хозяйства) с выплатой другим лицам компенсации соответственно их доле в общей собственности, определенной по правилам, установленным для имущества, в отношении которого долевая собственность допускается;



унитарное предприятие подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством, если реорганизация или переход имущества в собственность одного лица противоречат законодательству либо невозможны по иным причинам.



3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на форму собственности.



4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником имущества либо уполномоченным собственником органом и ему подотчетен.



5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.



Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.



6. Правовое положение унитарных предприятий определяется законодательством об унитарных предприятиях


59






Статья 577. Договор аренды



По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.



Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.



Статья 578. Объекты аренды



1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).



Законодательными актами могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается.



2. Законодательством могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов.



3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.


18






Статья 51. Представительства и филиалы



1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.



2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.



3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.



Имущество представительства и филиала юридического лица учитывается отдельно на балансе создавшего их юридического лица.



Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.



Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе создавшего их юридического лица.


20


Статья 48. Учредительные документы юридического лица



1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора.



Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками).



Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.



2. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, цели деятельности, порядок управления деятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законодательством о юридических лицах соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законодательством случаях – и иных коммерческих организаций должен быть определен предмет деятельности юридического лица. Учредительными документами иных коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их деятельности и в случаях, когда по законодательству это не является обязательным.



В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава. В учредительный договор по согласию учредителей могут быть включены и другие условия.



3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.


21


Статья 53. Реорганизация юридического лица



1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.



2. В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.



Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган юридического лица или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.



3. В случаях, установленных законодательством, реорганизация юридических лиц может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.



4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.



При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.


15


Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества



1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров.



Иные основания и порядок реорганизации или ликвидации акционерного общества определяются законодательными актами.



2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе общества остался один участник.


16






Статья 107. Понятие производственного кооператива



1. Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в производственном кооперативе.



2. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или слово «артель».



3. Правовое положение производственных кооперативов, права и обязанности их членов определяются в соответствии с законодательством о производственных кооперативах.


22


Статья 59. Порядок ликвидации юридического лица



1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.



Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.



2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.



Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.



3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.



4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 60 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.



5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.



6. При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у ликвидируемого учреждения – денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения.



7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством или учредительными документами юридического лица.



8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


33


Статья 61. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица



1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, в судебном порядке может быть признано экономически несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.



Признание юридического лица экономически несостоятельным (банкротом) влечет его санацию, а при невозможности или отсутствии оснований продолжения деятельности – ликвидацию.



2. Основания признания судом юридического лица экономически несостоятельным (банкротом), порядок его санации или ликвидации устанавливаются законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).


60






Статья 636. Договор финансовой аренды



По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.



Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.



Статья 637. Предмет договора финансовой аренды



Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов.


62


Статья 739. Договор перевозки груза



1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.



2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом).


61


Статья 755. Договор транспортной экспедиции



1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.



Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и маршрутом, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.



В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.



2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.



3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законодательством.



4. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.



5. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей.


1


Судам подведомственны дела:

по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин, за исключением случаев, когда актами законодательства разрешение таких споров отнесено к компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, а также иных организаций;

по спорам юридических лиц в случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами;

возникающие из административно-правовых отношений, перечисленные в статье 335 настоящего Кодекса;

особого производства, перечисленные в статье 361 настоящего Кодекса;

приказного производства, перечисленные в статье 394 настоящего Кодекса.

Судам подведомственны и другие дела, отнесенные законодательными актами к их компетенции.





2


Районный (городской) суд рассматривает по первой инстанции подведомственные судам гражданские дела, за исключением дел, отнесенных к подсудности других судов.

суды вправе изъять любое гражданское дело из районного (городского), межгарнизонного судов, находящихся на территории соответствующей области, города Минска, и принять его к своему производству в качестве суда первой инстанции.

Областные, Минский городской суды рассматривают дела по первой инстанции, которые подсудны им в силу актов законодательства (по жалобам на отказ в регистрации местных общественных объединений граждан, на отказ в регистрации инициативной группы по проведению областного референдума и др.).

Белорусский военный суд также вправе рассматривать дела по первой инстанции в случаях, предусмотренных законодательством.


правонарушение


Правонарушение: понятие, признаки и виды.



Правонарушение – противоправное, общественно вредное, виновное деяние деликтоспособного лица. Противоправность обычно связана с запрещением деяния со стороны государства при помощи юридических средств, опирающихся на возможность государственного принуждения. То, что правом не запрещено не может считаться правонарушением. Формы проявления противоправности:



1. прямое нарушение правового запрета;



2. неисполнение возложенных обязанностей;



3. злоупотребление субъективным правом;



4. превышение компетенции и т д.



Всякое правонарушение должно быть общественно вредным по своему характеру для общества или личности. Только в этом случае оно признается таковым. Вред может быть материальным и моральным, измеримым и неизмеримым, физическим и духовным, значительным и незначительным, восстановимым и невосстановимым, наступившим и могущим наступить. Общественно опасным считается преступление, которые составляют только часть правонарушений.



Правонарушение должно быть обязательно виновным деянием, т.е. результатом свободного волеизъявления правонарушителя.



Состав правонарушения включает: объект и субъект правонарушения, объективную и субъективную стороны. Общим объектом всякого правонарушения являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом.



Объективная сторона:



- противоправное деяние



- противоправный результат



- причинная связь между ними - место



- время



- обстановка



Субъектом правонарушения признается физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью, т.е. возможностью отвечать за свои собственные деяния, посягающие на установленный правопорядок.



Субъективная сторона: 1. мотив; 2.цель; 3.вина.



Различают две формы вины:



Умысел:



1. Прямой умысел состоит в осознании правонарушителем общественно вредного характера совершаемого им деяния, предвидении возможности или неизбежности наступления противоправного результата, причинной связи между ними, а также желания их наступления.



2. Косвенный умысел устанавливается если правонарушитель осознавал противоправность своего деяния, предвидел возможность наступления противоправного результата, не желал, но сознательно допускал последствия или относился к ним безразлично.



Неосторожность:



1. Противоправная самонадеятельность (легкомыслие) состоит в осознании правонарушителем вредности своего деяния, предвидении возможности наступления противоправного его результата с легкомысленным расчетом на его предотвращение, полагаясь на самого себя, свои умения, навыки, мастерство и т.п. без достаточных на то оснований.



2. Противоправная небрежность выражается в том, что правонарушитель не осознает вредности своего деяния, не предвидит возможного наступления противоправного его результата, хотя по всем обстоятельствам дела при условии необходимой внимательности и предусмотрительности он мог и должен был его предвидеть.



По степени и характеру общественной вредности правонарушения подразделяются на:



1. преступления (виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания);



2. проступки (отсутствие общественной опасности).



- гражданско-правовые (гражданское, трудовое, земельное и семейное право)



- административно-правовые (административное, финансовое, земельное, процессуальное право)



- дисциплинарные (прогулы, опоздания, пропуск занятий, невыполнение распоряжений администрации, нарушение уставов).


правоотношеня


Правоотношения – это часть общественных отношений, урегулируемых нормами права, субъекты которых являются носителями субъективных прав и субъективных юридических обязанностей.



По правовой принадлежности (т.е. по объектам воздействия) правоотношения соответствуют тем отраслям права, нормы которых они реализуют (государственно-правовые, гражданско-правовые, семейные и т.д.).



По субъектам правоотношения можно разделить на конкретные (существует связь индивидуально определенных субъектов – управомоченного и обязанного), общие или абсолютные (всеобщая юридическая индивидуально определенных управомоченных субъектов с неопределенным кругом обязанных лиц).



Деление по генетической и функциональной связи (по месту в механизме правового регулирования) соответствуе делению норм права по организационным формам: материальные (основные) и процессуальные (производные) правоотношения. В свою очередь последние могут быть процессуально-регулятивными и процессуально-охранительными.



По характеру воздействия (функциям права) правоотношения бывают регулятивные (активного и пассивного вида), которые соответствуют всем регулятивным отраслям; их деление зависит от того, как определяется содержание юридической обязанности: совершение действий (активное) или воздержание от действий (пассивное); охранительные – правоотношения, возникающие из применения санкций правовых норм, оформляющих юридическую ответственность.



По целям воздействия правоотношения делятся на статические, имеющие целью закрепление сложившихся общественных отношений, и динамические, призванные вызвать прогрессивные изменения в регулируемых общественных отношениях.



По содержанию выделяют простые правоотношения, не расчлененные на составные части (купля-продажа); сложные – включающие систему самостоятельных правоотношений, составляющих в системе единство направленного действия (исправительно-трудовое).



Элементы состава правоотношения:



Субъекты права – это граждане (физические лица) и юридические лица, которые наделяются государством способностью быть носителями юридических прав и обязанностей.



Правоспособность – это установленная (признаная) в законе возможность субъекта быть носителем прав и обязанностей, предпосылка существования субъективного права.



Дееспособность – это установленная (признаная) в законе возможность лица своими собственными действиями приобретать и осуществлять права и обязанности.



Объект правоотношения — это то реальное благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности.



Объектами правоотношений выступают предметы духовного творчества (например, объект авторского права — созданное автором произведение), различные нематериальные блага (право на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т.д.).



Одно и то же благо может быть объектом разнообразных правоотношений. Так, вещь может быть объектом права собственности, правоотношений купли-продажи, залога, наследования, страхования и т.д.














правосозн


Правосознание — это такая сфера или область сознания, которая отражает правовую действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически значимых ситуациях.



Внутренняя структура правосознания включает в себя два основных элемента:



1. Правовая идеология,



2. Правовая психология.



Правовая идеология — есть систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований общества, классов, различных социальных групп и слоев населения, отдельных индивидов. Она содержит идеи, концепции, оценку перспектив развития права, цели и задачи принятия тех или иных правовых актов, основные правовые принципы, конкретное содержание правового регулирования.



Правовая психология — это совокупность правовых чувств, настроений, ценностных отношений, желаний и переживаний, характерных для всего общества в целом или конкретной социальной группы. Включает следующие элементы:



- общественный интерес, мотивы деятельности определенных социальных групп, вытекающие из их места в структуре общества;



- психологический уклад, т.е. привычки, традиции, убеждения, свойственные социальным группам общества;



- представления о праве, выработанные в социальных группах под влиянием их психического склада;



- чувства, эмоции, настроения, связанные с правом, присущие социальным группам;



- способы формирования представлений (настроений, чувств, эмоций) – влияние, взаимовлияние, подражание, внушение.



По субъектному составу правосознание делится на индивидуальное, групповое и общественное.



Уровни правосознания зависят от степени знания права и подразделяются на обыденное, специализированное (профессиональное) и научное (теоретическое).



От уровня и зрелости правосознания будет зависеть качество юридических норм и эффективность реализации правовых предписаний.



Таким образом, правосознание как объективная реальность – это сложившеяся на основе права и вместе с ним система идей, представлений и понятий о праве, осознанные потребности в праве, содержащие представление о сущности, путях его развития и правопорядка в широком смысле слова.














юриспруд


Юриспруденция – сложная система, состоящая из нескольких закономерно м/у собой взаимосвязанных элементов и звеньев. Включает в себя такие элементы как юридическая наука, юридическая практика, юридическое образование и воспитание.



Ю.наука это система знаний и система получения знаний



Ю.практика – деятельность по изданию, толкованию и реализации юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом. В зависимости от характера преобразования общественных отношений различают правотворческую(федеральный уровень и уровень субъектов федерации) и правоприменительную ю.практику (прокурорская, адвокатская и следственная пр.)






меан госуд


Механизм государства - это совокупность государственных организаций при помощи которых государство осуществляет свои задачи и функции. Нередко государственный механизм отождествляют с государственным аппаратом. Вместе с тем механизм государства это понятие более широкое, чем государственный аппарат. Традиционно под государственным аппаратом понимают систему органов при помощи которых осуществляется задачи и функции государства. В этой связи государственный аппарат следует рассматривать в качестве составной части механизма государства, поскольку помимо органов государства, которые являются государственными организациями, в механизм государства входят и другие государственные организации, которые органами государства не являются. Это такие организации как: государственные учреждения (школы, больницы), а также государственные предприятия. Таким образом, механизм государства составляют три вида государственных организаций: 1. органы государства 2. государственные учреждения 3. государственные предприятия. Поскольку государственный аппарат составляет только органы государства, то он не тождественен государственному механизму. Государственный аппарат является основной частью и звеном государственного механизма.






форма гос ва


ФОРМА ГОСУДАРСТВА - сложное общественное явление, которое включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления (характеризует порядок образования и организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением; в зависимости от особенностей формы правления государства подразделяются на монархические и республиканские), форму государственного устройства (отражает территориальную структуру государства, соотношение между государством в целом и его составными территориальными единицами; по форме государственного устройства государства делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные); и политический режим (представляет собой систему методов, способов и средств осуществления государственной власти; в зависимости от особенностей набора данных приемов государственного властвования различают демократический и антидемократический политические (государственные) режимы)














юр процесс


Юридический процесс — это урегулированный процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государственных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего или индивидуального характера.







В правовом государстве или в государстве, которое стремится стать правовым, вся деятельность органов и должностных лиц должна быть организована так, чтобы она протекала в определенных правовых формах, т. е. по заранее установленным юридическим правилам.



Особенности юридического процесса заключаются в следующем:



Во-первых, это властная деятельность компетентных органов и должностных лиц; во-вторых, это деятельность, осуществление которой урегулировано процессуальными нормами; в-третьих, это деятельность, направленная на принятие юридических решений общего (нормативные акты) или индивидуального (акты применения права) характера.







Юридический процесс - это сложная, длящаяся во времени деятельность, состоящая из процессуальных стадий, которые имеют строго определенную последовательность. По содержанию он представляет собой цепь взаимосвязанных процессуальных действий и процессуальных решений, фиксируемых в соответствующих документах. Например, в ходе расследования уголовного дела следователь выполняет такие процессуальные действия, как осмотр места происшествия, обыск, допрос свидетеля, изъятие вещественных доказательств и т. д., и выносит различные процессуальные решения - постановления о возбуждении уголовного дела, о производстве обыска в квартире подозреваемого, о привлечении лица в качестве обвиняемого и т. п. При этом следователь, принимая процессуальные решения и выполняя процессуальные действия, руководствуется требованиями уголовно-процессуального закона. На законодательном уровне регламентируются также принятие законов в парламенте, рассмотрение дел об административных правонарушениях, работа комиссий по назначению пенсий, деятельность всех иных органов правотворчества и правоприменения.







По характеру принимаемых решений юридический процесс может быть правотворческим и правоприменителъным.







Под формами осуществления функций государства понимаются деятельность основных звеньев механизма государства, специфические виды государственной деятельности



Формы осуществления функций государства делят на правовые и организационные. Среди правовых форм осуществления функций государства выделяют



- правотворческую;



- правоисполнительную;



- правоохранительную.



Правотворческая форма связана с установлением, принятием правовых норм, в которых определяется порядок деятельности государства, его органов, а также других субъектов в соответствующих направлениях. Правоисполнительная форма выражается в исполнении правовых норм, претворении их в жизнь. Осуществление функций государства в этом случае протекает так, как это предписано правовыми нормами. Правоохранительная форма имеет место тогда, когда нормы права не соблюдаются и не исполняются, т.е. нарушается установленный ими порядок. В этих случаях вступает в действие механизм



государственного принуждения, виновные привлекаются к ответственности, а нарушенный порядок восстанавливается.



Организационные формы осуществления функций носят вспомогательный характер, они существуют, чтобы обеспечить деятельность государства в основных (правовых) формах осуществления функций. К ним относят статистику, бухгалтерский учет, деятельность счетных комиссий, организацию заседания органов государства (парламента, правительства и др.).






система права


Система права - это внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. Системное устройство права означает, что оно представляет собой целостное образование, состоящее из множества элементов, находящихся между собой в определенной иерархической связи. Системная организация права имеет важное значение как для законодателя (принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично “включить” его в существующую систему права, не нарушая ее целостности), так и для правоприменителя (системный принцип права в сфере правоприменительной деятельности позволяет правильно истолковать и применить норму права). Существенно влияние системности права и на процесс систематизации (упорядочения) законодательства. Черты системы права: - ее первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования - институты, подотрасли, отрасли; - ее элементы непротиворечивы, внутренне согласованы, взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство; - она обусловлена социально-экономическими, политическими, национальными, религиозными, культурными, историческими факторами; - имеет объективный характер, ибо зависит от объективно существующих общественных отношений и не может создаваться по чисто субъективному усмотрению людей. Понятие “система права” не следует отождествлять с понятием “правовая система”. Последнее шире по своему объему и включает в себя помимо системы права юридическую практику и господствующую правовую идеологию. Таким образом, правовая система и система права соотносятся как целое и часть.






прав.статус личности


Правовой статус личности представляет собой систему прав, свобод и обязанностей, которые нашли свое четкое правовое закрепление в нормах права, характеризующих политико-правовое состояние личности. В ст.64 Конституции РФ закреплено, что положения главы 2, содержащей права и свободы человека и гражданина составляют основы правового статуса личности в РФ и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном Конституцией РФ.



Правовой статус личности в РФ характеризуется следующими основными чертами:



1. права, свободы и обязанности, составляющие правовой статус, являются равными, каждая личность имеет право на равную защиту со стороны закона, независимо от каких-либо обстоятельств, юридическую возможность воспользоваться поставленными ей правами и исполнить возложенные на нее обязанности;



2. права, свободы и обязанности личности, зафиксированные в правовых нормах, являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – главной обязанностью государства; их реализация обеспечивается государством, так и самими гражданами;



3. права, свободы и обязанности гарантированны в интересах общества и государства, каждой личности в отдельности;



4. права, свободы и обязанности личности выступают как единая система, постоянно расширяющая и углубляющая свое внутреннее содержание по мере цивилизации общественных отношений;



5. права, свободы и обязанности являются необходимым условием и предпосылкой бытия личности, в определенной мере отражают природу государства;



6. права, свободы и обязанности, входящие в правовой статус личности, характеризуются единством, которое проявляется в их социально-экономическом назначении.



Правовой статус – это ценное правовое явление, выражающее то высокое значение, которое имеет личность в обществе.



Основой правового статуса личности является ее конституционный статус, где права, свободы и обязанности в совокупности образуют единый, целостный, внутренне согласованный и целенаправленный комплекс, обладающий системными характеристиками.



Правовой статус личности это родовое понятие состоящее из четырех разновидностей: а) правовой статус российского гражданина, б) иностранного гражданина, в) лица без гражданства, г) лица, которому предоставлено убежище.










виды ответст


Виды. В зависимости от характера совершенного правонарушения различают дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность. Каждому виду юридической ответственности присущи специфические меры наказания и особый порядок их применения.



Дисциплинарная ответственность. Заключается в наложении на виновное лицо дисципл. взыскания властью руководителя (начальника). Основными дисципл. мерами являются выговор, замечание, увольнение с работы.



Административная. Выражается в применении органами исполнительной власти мер администр. воздействия к виновным лицам (предупреждения, штрафа, администр. ареста)



Гражданско-правовая. вытекает из нарушения имущественных и личных неимущественных прав граждан и организаций. Результатом ее наступления будет возмещение вреда в формах, предусмотренных санкциями гражданского права.



Уголовная ответственность. Характеризуется наиболее жесткими мерами государственного воздействия, он прменяется в судебном порядке к лицу, виновному в совершении преступления.














юр ответст


Юридическая ответственность – это важная мера защиты интересов личности, общества и государства. Она наступает в результате нарушения предписаний правовых норм и проявляется в форме применения к правонарушителю мер государственного принуждения. Важнейшим признаком юридической ответственности является то, что она определяется государством и применяется его компетентными органами. Основанием юридической ответственности является правонарушение. Иными словами юридическая ответственность – это обязанность правонарушителя нести наказание, претерпевать санкции, предусмотренные правовыми нормами и применяемые компетентными органами за совершенное им противоправное деяние. Венгеров в корне не согласен с этой т.зр., считая, что не всякий преступник принимает на себя эту обязанность, наоборот, стремится ее всячески избежать. Он дает следующее определение. Юридическая ответственность- это установленные законом меры воздействия на правонарушителя, содержащие для него неблагоприятные последствия, применяемые гос. органами в порядке, установленном гос–вом.


прав.рег(пон.пред.мет)


правовое регулирование: понятие, предмет и методы.



Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и метод правового регулирования. Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права. Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным критерием деления права на отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и к тому же различными способами. Поэтому вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - кик регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод - формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений. Выделяют следующие основные методы правового регулирования. - императивный - метод властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; - диспозитивный - метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; - поощрительный - метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение; - рекомендательный - метод совета осуществления конкретного желательного для общества и государства поведения и т.п.






субъект право


Субъективное право – это предоставляемая и охраняемая государством возможность (свобода) субъекта по своему усмотрению удовлетворять те интересы, которые предусмотрены объективным правом. Оно называется субъективным, т.к. его реализация зависит только от воли субъекта. Оно проявляется в трех разновидностях – в возможности положительного поведения обладателя субъективного права, в возможности управомоченного требовать определенного поведения от обязанных лиц и возможность управомоченного обратиться за защитой к государству. Юридическая обязанность Субъективному праву логически соответствует установленная объективным правом обязанность. Она состоит в необходимости сообразовывать свое поведение с предъявленными к нему требованиями. Юридичекая обязанность – это предусмотренная законодательством и охраняемая государством необходимость должного поведения участника правового отношения в интересах управомоченного субъекта.










виды прав рег


Виды правового регулирования



Исходя из средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование, можно выделить нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Нормативное правовое регулирование – это регулирование, осуществляемое нормами позитивного права. В сравнении с индивидуальным оно носит первичный характер и является определяющим. Это обусловлено тем, что правовое регулирование общественных отношений по общему правилу начинается с выработки и установления правовых норм, которые определяют единый режим правового регулирования для общественных отношений определенного вида. В этой связи нормативное правовое регулирование, как и нормы права, является общим, поскольку распространяется не на единичные общественные отношения, а на все общественные отношения определенного вида.







Индивидуальное правовое регулирование – это регулирование, которое осуществляется индивидуальными правовыми средствами. К ним относятся индивидуальные правовые договоры (гражданские, трудовые и т.д.), акты применения права и некоторые другие правовые средства. В отличие от нормативного индивидуальное правовое регулирование не носит общего характера, поскольку связано с упорядочением конкретных, т.е. единичных общественных отношений. В этой связи индивидуальное правовое регулирование иногда называют казуальным правовым регулированием (от слова «казус» – случай). Как правило, индивидуальное правовое регулирование следует за нормативным и дополняет его, конкретизируя предписания правовых норм применительно к отдельным, единичным случаям. Однако из этого правила есть исключения. В частности, если конкретный случай, входящий в сферу правового регулирования, не урегулирован нормами позитивного права, т.е. имеет место пробел в законодательстве, то этот случай может быть урегулирован индивидуальными правовыми средствами (актом применения права). Здесь при отсутствии прямого нормативного регулирования соответствующих общественных отношений определяющую роль будет играть индивидуальное правовое регулирование.











Правовая система представляет собой совокупность правовых средств, регулирующих общественные правоотношения, а также элементов, характеризующих уровень развития той или иной страны. В структуре правовой системы выделяют ряд элементов:



- право, которое является ядром всей правовой действительности



- юридическая практика



- господствующая правовая идеология



Правовые системы обладают определенными признаками, на основании которых их можно распределить по правовым семьям. Такими свойствами могут быть источники права, структура права, а также различные о месте и роли права в жизни того или иного общества и государства






демократия


Демократия – форма государственного устройства, основанная на признании таких принципов, как верховенство конституции и законов, народовластие, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Формой её реализации выступает республиканское правление с разделением властей.



Демократия означает власть большинства при защите прав меньшинства, осуществление выборности основных государственных органов, наличие прав и политических свобод граждан, их равноправие






норма права


Норма права – правило должного поведения, установленное и обеспеченное государством и направленное на регулирование общественных отношений путем определения прав и обязанностей их участников.



Признаки правовой нормы:



- закрепляются в официальных государственных актах



- обеспечиваются мерами государственного принуждения



- выступает государственным регулятором типовых общественных отношений.



Структурными элементами правовой нормы является гипотеза, диспозиция и санкция.



Гипотеза – часть правовой нормы, в которой содержится условие её реализации.



Диспозиция – часть нормы права, которая формулирует правило правомерного поведения либо признаки неправомерного поведения



Санкция – часть нормы права, в которой указаны правовые последствия






толкование права


Толкование права - это деятельность, направленная на установление содержания юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл нормативного предписания, его социальная направленность, место в системе правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью правотворческого процесса (неясностью) и т.д. Деятельность по толкованию правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание юридических предписаний и их правильное и единообразное применение. Толкование состоит из двух сторон: - уяснение (для себя); - разъяснение (для других). В зависимости от субъектов толкование подразделяют: - на официальное (дается уполномоченными на то субъектами, содержится в специальном акте, влечет юридические последствия); - на неофициальное (не имеет юридически обязательного значения и лишено властной силы). Официальное толкование бывает нормативным (распространяется на большой круг лиц и случаев) и казуальным (обязательно только для данного конкретного случая). В свою очередь нормативное толкование классифицируется на аутентичное (дается тем же органом, который издал нормативный акт) и легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов). Неофициальное толкование бывает: 1) обыденным (не требует специальных познаний и дается любым гражданином); 2) профессиональным (дают юристы); 3) доктринальным (научное разъяснение юридических норм). Способы толкования - это совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания правовых норм. Выделяют следующие способы: 1) грамматический (толкование с помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п.); 2) логический (толкование с помощью законов и правил логики); 3) систематический (толкование с помощью анализа системных связей юридической нормы с другими нормами, места и роли конкретного правила поведения в системе права); 4) историко-политический (толкование с помощью анализа конкретно-исторических и политических условий принятия правовой нормы); 5) телеологический (толкование с помощью установления целей издания нормативного акта); 6) специально-юридический (толкование с помощью раскрытия содержания юридических терминов, используемых в законодательстве). Результаты толкования могут быть различными в зависимости от соотношения текста и действительного содержания юридических норм. Исходя из этого соотношения различают три вида толкования: - буквальное (возможно тогда, когда действительный смысл нормы права и ее текстуальное выражение совпадают); - ограничительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы права уже ее текстуального выражения); - распространительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы права шире ее текстуального выражения).











Систематизация нормативных актов. Нормативные акты принимаются различными органами в различное время, в различных пространственных пределах и по разному поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу действующих законов и подзаконных актов, которые порой могут между собой находиться в противоречии. Поэтому прежде чем общественные отношения будут упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты были в порядке, чтобы они были приведены в соответствующую систему. Отсюда, систематизация - это упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему. Она необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования им, устранения устаревших и неэффективных норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации пробелов. Выделяют такие виды систематизации, как: 1) инкорпорация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение. Принципы инкорпорации: хронологический (по времени их принятия), тематический (по определенной тематике) и др. Инкорпорация – самый простой вид систематизации. Инкорпорация подразделяется на официальную и неофициальную. К первой можно отнести Собрание законодательства Российской Федерации, ко второй — сборники нормативных материалов по отраслям права, издаваемых в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в процессе рассмотрения юридических дел, например в суде; 2)кодификация - форма систематизации путем объединения нормативных актов в единый, логически цельный акт с изменением их содержания. В процессе кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в нормах, создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность, логичность.



3) консолидация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое значение. Здесь нормативные акты объединяются по признаку их относи-мости к одному виду деятельности (охрана природы, образование и т.п.). Особенность консолидации состоит в том, что она является “компромиссной” систематизацией, сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации. Консолидация используется зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует возможность кодификации;











Юридические факты — это определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с которыми правовые нормы связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений.



По волевому признаку юр-ие факты делятся на события и действия.



События — это явления, не зависящие от воли людей, т.е стихийные бедствия, рождение, достижение определенного возраста и смерть человека, истечение сроков.



Сами по себе указанные явления ничего юридического в себе не содержат и автоматически никаких обязательств не порождают, но служат поводами, причинами для этого.



Действия — это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия, в свою очередь, подразделяются на [П.]мерные (поступление на работу или в вуз, выход на пенсию, регистрация брака) и не[П.]мерные (все виды [П.]нарушений).







Выделяют следующие основные виды правовых норм: 1) в зависимости от функциональной роли они разделяются на: - исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.); - общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права; - специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д. (они детализируют общие, корректируют временные и пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на поведение личности); 2) в зависимости от предмета правового регулирования (по отраслевой принадлежности) они разделяются на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.; 3) в зависимости от их характера - на Артериальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные); 4) в зависимости от методов правового регулирования на: - императивные (содержащие властные предписания); - диспозиптвные (содержащие свободу усмотрения); - поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); - рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для государства и общества вариант поведения); 5) в зависимости от времени действия - на постоянные (содержащиеся в законах) и временные (содержащиеся, например, в Указе Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием).











Нормативно-правовой акт – письменный документ, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Ему присущи письменная, строго документированная форма и особый порядок принятия.



Все н.а. находятся м/у собой в иерархической подчиненности.



Н.А обладают следующими свойствами:



- носит официальный характер.



- входит в единую систему законодательства.



- регулирует общественные отношения



- издается управомоченными органами и лицами



- гарантируется принудительной силой гос-ва










метод прав.регул


МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ— совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых материальное и процессуальное право воздействуют на общественные отношения. Метод отвечает на вопрос, как право осуществляет регулирование общественных отношений. Содержание М.п.р. включает несколько элементов: а) установление границ регулируемых отношений, пределов правового регулирования; б) определение правоспособности и дееспособности участников регулируемых отношений; в) приемы и способы установления прав и обязанностей субъектов, предписания о необходимом или возможном их поведении; г) определение мер юридической ответственности, применяемых в случаях нарушения правовых установлений. Используя М.п.р., субъект нормотворчества оказывает то воздействие на регулируемые общественные отношения, которое он признает целесообразным в соответствующий период времени.







Это - общий М.п.р., наряду с которым применяются частные М.п.р., присущие определенным отраслям права и регулируемым ими отношениям. Наиболее распространенными и универсальными являются императивный и диспозитивный М.п.р. Императивный метод практически применяется путем установления императивных норм права, диспозитивный -выражается в диспозитивных нормах права. Сущностными характеристиками этих М.п.р. являются соответственно императивность и диспозитивность.







Производными от них являются своего рода субметоды - стимулирование, дозволение, обязывание, запрет и принуждение, присущие в разнообразных комбинациях всему правовому регулированию. Каждый из них, в свою очередь, может подразделяться на более частные М.п.р.







Стимулирование широко применяется в трудовом праве, где заинтересованность в повышении производительности труда, недопущении брака продукции, повышении работниками квалификации достигается в результате нормативного установления различных систем премирования. В административном праве, которому позитивные стимулы в принципе присущи в меньшей степени, стимулирующими являются, напр., нормы, устанавливающие порядок награждения государственными наградами, присвоения почетных званий.







Обязывание реализуется, напр., в административном праве, где оно реализуется методами субординации и властного приказа, обеспечивающих исполнительскую дисциплину, строгую подчиненность одних субъектов другим, обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих.







Дозволение, методы автономии и равенства сторон преобладают в гражданском материальном и процессуальном праве.







Запрет и принуждение — классические методы уголовного и уголовно-исполнительного права, регулирования административных правонарушений и административной ответственности. В меньшей степени они присущи и др. отраслям, напр., трудовому праву.







Правоприменение – это такая форма реализации права, при которой компетентный орган гос-ва или должностное лицо издают специальное решение с целью наделения конкретных субъектов правами и обязанностями (Н: приказ директора предприятия о зачислении на работу)



Применение права от других форм его реализация отличает то обстоятельство, что здесь немыслимо бездействие (пассивное поведение, как при соблюдении норм



Признаки:



- применяются только компетентными органами гос-й власти



- деятельность имеет государственно-властный хар-р



- содержание применения выражается в издании на основании норм права индивидуально-правовых актов






меканизм прав.рег


Механизм правового регулирования – система правовых средств, с помощью которых осуществляется результативное правовое воздействие на общественные отношения.



Процесс правового регулирования состоит из следующих основных стадий:



1.Юридическая регламентация общественных отношений – обозначаются направления деятельности участников, устанавливает их правовой статус, это не индивидуализированное воздействие права.



2.Возникновение субъективных прав и юридических обязанностей - (здесь возможна факультативная стадия - применение права, без которой правоотношения возникнуть не могут) на этой стадии происходит индивидуализация и конкретизация прав и обязанностей.



3.Реализация субъективных прав и обязанностей - (здесь также возможна факультативная стадия - применение права, без которой иногда невозможно осуществить реализацию прав и обязанностей) воплощение в жизнь прав и обязанностей конкретных субъектов; устранение нарушений прав и интересов субъектов.



4.Применение права - факультативная стадия, которая либо предшествует возникновению правоотношений, либо призвана обеспечить их реализацию.



Стадиям соответствуют следующие элементы:



- Нормы права - устанавливают общие обязательные правила поведения для тех участников общественных отношений, которые находятся в сфере правового регулирования. Они излагаются в различных по своей юр. силе НПА. Основополагающее регулирующее воздействие НП на общ. отношения состоит в том, что она определяет круг субъектов, на которых распространяется ее действие, формулирует обстоятельства, при которых данные субъекты руководствуются ее предписаниями, раскрывает соодержание самого правила поведения, устанавливает меры юр. ответственности за нарушение указанных правил.НП– изначальный элемент мех-зма пр. регул., определяющий его основу, т.к. в них сконцентрирована та модель поведения, которая соответствует потребностям и интеерсам граждан прав. Г.



- Правовые отношения - явл. главным средством, которое позволяет определить, кто и как будет выполнять требования НП. В нем общая модель поведения конкретизируется применительно к субъектам, фиксируются их субъект. права и юр. обязанности, т.е. правоотношение устанавливает персональную меру возможного и должного поведения участников общ. отношений. Перевод общих прав и обязанностей, содержащихся в НП в правоотношение дает мех-зму прав. регулирования возможность завершить свою регулятивную функцию, т.е. реально воплотить свои права и обязанности субъектов правоотношений в фактические общ. отношения.



- Акты реализации прав и обязанностей - определяют истинное поведение субъектов, осуществляется деятельность субъектов правоотношений по воплощению в жизнь требований предусмотренных нормой права. На этом элементе заканчивается действие механизма правового регулирования, так как обеспечивается результат, на достижение которого была направлена воля законодателя.



- Акты применения права - властные действия компетентных органов, обеспечивающих возникновение правоотношений, проводящих требования норм права в жизнь, гарантирующих осуществления прав и обязанностей.



В зависимости от того, какие элементы механизма правового регулирования используются, процесс регулирования будет простым или сложным.










предмет правового регулир.


Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным критерием деления права на отрасли, ибо общественные отношения объективно существуют, их определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права. Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным критерием деления права на отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные отношения регулируются различными отраслями и к тому же различными способами. Поэтому вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - как регулирует.






функции права


Функции права – это направления воздействия права на общественные отношения и общество в целом, в которых проявляются сущность права.



Выделяют охранительную и регулятивную функции



регулятивная – упорядочение общественных отношений путем закрепления существующих общественных связей и порядков (статическая регулятивная функция; например, фиксирование правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению вещами) и обеспечения активного поведения тех или иных субъектов (динамическая регулятивная функция; например, возложение обязанности платить налоги);



охранительная – установление мер юридической защиты и юридической ответственности, порядка их возложения и исполнения










Определение и предмет коммерческого права.

Определение и предмет коммерческого права. Коммерческое право представляет собой совокупность правовых норм регулирующих имуществами и личные неимущественные отношения, в сфере коммерческой деятельности, складывающиеся между физическими и юридическими лицами осуществляющие предпринимательскую деятельность. Можно выделить следующие виды отношений, регулируемые нормами коммерческого права:
1. Отношение по поводу учреждения и организации деятельности предприятий
2. отношение по поводу обладания и использования средств индивидуализации предприятий и их деятельности (фирменные наименования, товарные знаки и т.д.)
3. отношение по продажи товаров, оказанию услуг, выполнению работ и т.д.
Предпринимательство-это инициативное, осуществляемое самостоятельно от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность деятельность граждан и их объединения по производству продукции, выполнению работ и оказанию источника доходов. Предметом торгового права в широком смысле является коммерческая деятельность предпринимателей и таким образом предметом торгового права охватывают имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между предпринимателями в процессе осуществления ими своей профессиональной деятельности.
Принципы коммерческого права.
1. Принцип равенства субъектов регулируемых отношений.
2. Принцип гарантированности собственности.
3. Принцип свободы договора
4. Принцип свободы предпринимательства.
5. Принцип свободы конкуренции
6. Принцип свободы обращения товаров
7. Принцип свободы цен.


Принципы коммерческого права.

Принципы коммерческого права.
1. Принцип равенства субъектов регулируемых отношений.
2. Принцип гарантированности собственности.
3. Принцип свободы договора
4. Принцип свободы предпринимательства.
5. Принцип свободы конкуренции
6. Принцип свободы обращения товаров
7. Принцип свободы цен.


Источники коммерческого права.

Источники коммерческого права. В РМ источниками коммерческого права является нормативные акты, обычно делового оборота, международные правовые акты. К нормативным актам коммерческое право относят след.:
1. Конституцию РМ согласно ст. 126 конституции, Экономика РМ явл. Рыночной, социально-ориентированной, основанная на частной и публичной собственности и свободной конкуренции.
2. Гражданский кодекс РМ № 1107-15(римская) от 6 июня 2002 года (вступил в силу 12 июня 2003 года)
3. Закон № 845-12 (римская) о предпринимательстве и предприятиях от 3 января 1992 года
4. Закон о государственной регистрации ю/л и индивидуальных предпринимателей (19 октября 2007)
5. Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 30 июня 2001
6. З-н об инвестициях в предпринимательскую деятельность от 18 марта 2001
7. З-н о несостоятельности от 14 ноября 2001
8. З-н об акционерных обществах от 2 апреля 1997
9. З-н о крестьянских (фермерских) хозяйствах от 3 ноября 2000
10. З-н о защите прав потребителей от 13 марта 2003
11. З-н о рекламе от 27 июня 1997


Общая характеристика субъектов коммерческого права.

Общая характеристика субъектов коммерческого права. Субъектами коммерческого права явл. все участники коммерческого оборота отношения, между которыми урегулированы нормами коммерческого права. Согласно статье 2 Закона о предпринимательстве и предприятиях, предпринимателем может быть:
1. Любой гражданин РМ неограниченный в правах, в порядке установленный законом
2. Любой гражданин иностранного государства или лицо без гражданства в соответствии с действующим законодательством
3. Группа граждан или лиц без гражданства, т.е. коллективный предприниматель
4. Любое предприятие с правами ф/л или ю/л.


Права и обязанности предприятия.

Права и обязанности предприятия. Предприятие имеет право:
1. Осуществлять под своей фирмой предпринимательскую деятельность
2. Приобретать для введения предпринимательской деятельности имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность других ю/л и ф/л.
3. Участвовать своим имуществом в деятельности других хозяйственных субъектов
4. Использовать в своей деятельности любые виды ресурсов, включая природные, информационные и интеллектуальные
5. Самостоятельно определять виды деятельности, формировать производственную программу, выбирать поставщиков и потребителей, производить продукцию, выполнять на договорной основе работы по государственным заказам.
Предприятие обязано:
1. Соблюдать правило поведения на рынке в условиях свободной конкуренции, права и законные интересы потребителей обеспечивать надлежащие качеством производимой продукции
2. Получить лицензии на виды деятельности, которые осуществляются на основании лицензии
3. Заключать трудовые договоры с гражданами принимаемыми на работу по найму
4. Оплачивать труд наёмных работников в размер не ниже мин. Зарплаты установленной в республике
5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности предприятий
6. Осуществлять социальное и иное обязательное страхование наёмных работников.
Образование предприятий. Учредительным документом предприятия явл:
1. Решение о создании предприятии - для индивидуального предприятия
2. Учредительный договор - для полного то и коммандитного товарищества
3. Учредительный договор и устав – для АО, ООО, предпринимательских кооперативов
4. Устав – для производственных кооперативов и для АО и ООО, учреждаемых одним лицом
5. Устав и решение учредителя – для гос. Предприятий и решение органов местного, публичного управления - для муниципальных предприятий.
Учредительные документы должны содержать следующие сведения: фирму, место нахождения, дату учреждения, виды деятельности, ответственность предпринимателя обязательством предприятия, условия реорганизации и ликвидации предприятия, фирмы и место нахождения учредителей, фамилии и место жительства участников.
Государственная регистрация предприятий. Предприниматель обязан зарегистрировать учреждаемое им предприятие, его филиалы и представительства на территории РМ до начала их хозяйственной деятельности в соответствии с законом о государственной регистрации ю/л и индивидуальных предпринимателей: №220-16(римская) 30 мая 2008). Плата для ю/л-250 лей, ф/л-54 лея. Документы для регистрации:
1. Заявление о регистрации по утверждённому образцу
2. Решение о создании и учредительные документы предприятия в зависимости от организационно-правовой формы в 2-х экземпляров
3. Документ, подтверждающий внесения учредителями долей в уставный капитал предприятия в размерах и в сроке предусмотренные законодательством
4. Документ, подтверждающий внесения платы за регистрацию
















Лицензирование отдельных видов деятельности.

Лицензирование отдельных видов деятельности. Предприятия вправе заниматься любыми видами деятельности за исключением тех, которые запрещены законом. Предприятие имеет право заниматься отдельными видами деятельности только при получении лицензии. Лицензии выдаются лицензионной палатой и органами публичного управления. Лицензия представляет собой официальный документ удостоверяющий право лицензиата на осуществление указанного в нём вида деятельности в течение определённого срока при обязательном соблюдении лицензионной услуги. Для получения лицензии руководителю предприятия, либо уполномоченным им лицом падают в лицензирующий орган заявление установленного образца, в котором содержится:
1. Наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес и фискальный код предприятия, либо фамилия, имя, адрес и фискальный код физического лица
2. Место нахождения филиалов или иных обособленных подразделений предприятия, на котором будет осуществляться деятельность на основании лицензии
3. Вид деятельности на осуществление, которого заявитель намеривается получить лицензию
4. Подтверждение заявителем его способностям осуществлять под свою ответственность конкретный вид деятельности и достоверности представленных документов
Заявление о выдачи лицензии остаётся без рассмотрения в случае, если заявление подано или подписано лицом не имеющих на это полномочий или документы оформлены с нарушением требований законодательств. Об оставлении заявления, заявитель извещается в письменной форме с указанием оснований. После устранения причин послуживших основанием для оставления заявления о выдачи лицензии без рассмотрения, заявитель может подать новое заявление, о выдачи лицензии подлежащее рассмотрению в установленном варианте. Лицензионная палата принимает решение о выдачи лицензии или об её отказе в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления заявления о выдачи лицензии вместе со всеми приложенными к нему документами. Уведомление о принятии решения о выдачи лицензии с указанием реквизитов банковского счёта и суммы сбора за выдачу лицензии или вручается заявителю в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней после принятия решения. Заявитель может подать новое заявление о выдачи лицензии не ранее, чем 3 месяца со дня принятия решения об отказе выдачи лицензии. Лицензии, выданные лицензионной палатой действительны на всей территории РМ. Лицензии, выданные органами местного публичного управления действительны на подведомственной им территории. Лицензия выдаётся на 5 лет с изъятием предусмотренным законом. Лицензия оформляется в течении 3-х рабочих дней со дня поступления документа подтверждающие внесения сбора за выдачу лицензии. Если заявитель в течении 30 дней со дня направления ему уведомления о принятии решений о выдачи лицензии не представил документ подтверждающий внесения сбора за выдачу лицензии или не обратился для получения оформленной лицензии, лицензионная палата вправе отменить решение о выдачи лицензии или принять решение о признании этой лицензии недействительной. Новая лицензия выдаётся не ранее чем в последний рабочий день действия ранее выданной лицензии. Лицензиат не имеет право передавать лицензию или её копию другому лицу. Лицензированию подлежит следующие виды деятельности:
Аудиторская деятельность, Биржевая деятельность, Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями и деятельность ломбардов, Деятельность в области страхования, Импорт, производство, реализация и розничная торговля этиловым спиртом, алкогольной продукцией или пивом, Туристическая деятельность, Деятельность частных учебных заведений всех уровней, ступеней и форм образования, Деятельность финансовых учреждений и пунктов обмена валюты.



























Торговое представительство.

Торговое представительство. Под торговым представительством подразумевается правоотношение, при котором определённые лица в силу своих полномочий наделены правами выступать от имени и в интересах предприятия перед 3-ми лицами с целью приобретения, изменения или прекращения обязанностей для самого предприятия. Различают следующие виды торгового представительства:
1. Представительство, основанное на законе. Суть торгового исполнительства основанного на законе, заключается в том, что руководитель предприятия вправе действовать от его имени без доверенности. Правовыми основаниями деятельности руководителя являются полномочия, закреплённые в уставе конкретного предприятия.
2. Представительство в силу замещения. В случае временного отсутствия руководителя предприятия (командировка, отпуск, болезнь и т.д.), правом представительства от имени предприятия пользуется его заместитель.
3. Представительство, основанное на доверенности. Возникает, в силу выдачи руководителем предприятия доверенности служащему этого предприятия или иному лицу. Как правило, это могут быть доверенности на осуществление отдельных полномочий операций действий от имени и в интересах предприятия.
4. Представительство, основанное на договоре. Отдельные полномочия по представительству могут быть переданы на основании договора по поручению. Согласно статье 1030 ГКРМ (доверитель) передаёт другой стороне (поверенному) полномочия для представления её при совершении сделок, а поверенный вследствие своего согласия принять поручения, обязуется действовать от имени и за счёт доверителя.
5. Представительство в силу характера осуществляемой функции. Представители предприятия заключающим от его имени сделку купли-продажи, как правило, в устной форме, являются продавцы, кассиры и т.д. Их полномочия исходят из обстановки, в которой они действуют. Объём полномочий представителя при представительстве в силу характера осуществляемой функции достаточно узок, однако встречается данный вид представительства очень часто.


Филиалы и представительства предприятий.

Филиалы и представительства предприятий. Статья 21 закона о предпринимательстве и предприятиях устанавливает право предприятий учреждать филиалы и представительства. Таким образом этим правом могут пользоваться только предприятия со статусом ю/л в соответствии со статьёй 102 ГКРМ. Филиалом признаётся обособленное подразделение предприятия расположенное за пределами его места нахождения и осуществляющее часть его функций. По средствам функционирования филиалов деятельность предприятий может распространяться на более обширные территории. Филиалы наделяются относительной самостоятельностью в проведении предпринимательской деятельности предприятия. Представительством является обособленное подразделение ю/л расположенное вне места его нахождения, представляющие интересы ю/л и осуществляющее их защиту. Филиалами представительства является структурными подразделениями ю/л и не имеют самостоятельных правосудебностей. Они используют в своей деятельности переданное им имущество предприятием. Филиалы и представительства действуют на основании положения утверждённых компетентными органами управления предприятием. Правом представлять интересы предприятия в филиалах и представительствах и от имени предприятия обладают их директора, действующие на основании доверенностей выданным руководителем предприятия.


Индивидуальное предприятие ИП.

Индивидуальное предприятие ИП. Индивидуальная трудовая деятельность является предпринимательство и осуществляется в организационно правовые формы ИП. Индивидуальным является предприятием принадлежащее гражданину на правах частной собственности или членом семьи на правах общей собственности. Формой ИП в сельском хозяйстве является только крестьянское или фермерское хозяйство. ИП не является юридическим лицом и выступает в правовых отношениях как физическое лицо. Документ о создании предприятия включает:
1. Ф.И.О., даты рождения, гражданство и место жительства учредителя
2. Ф.И.О., дату рождения, место жительства руководителя предприятия в том случае, если он не является учредителем
3. Фирму предприятия, в том числе сокращённую
4. Место нахождения предприятия
5. Дату создания предприятия
6. Вид деятельности предприятия
7. Условия реорганизации и ликвидации предприятия
Фирма ИП, в том числе сокращённая, должна содержать слова «Întrepridere Individuală» или сокращённо «Î.I», а так же фамилию хотя бы одного из владельцев. Индивидуальный предприниматель – это ф/л обладающий полной дееспособностью занимающейся от своего имени и на свой риск предпринимательской деятельностью без образования ю/л и зарегистрировано в установленном законном порядке.


Полное товарищество.

Полное товарищество. Полным товариществом признаётся хозяйственное товарищество, участники которого в соответствии с учредительным документом занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут солидарную и неограниченную ответственность по его обязательствам. Число участников не может быть менее 2 и более 20 ф/л и ю/л. Ф/л или ю/л может быть участником только одного полного товарищества. Наименование полного товарищества должно содержать словосочетание «Полное товарищество» на гос. языке «Societate în Nume Collectiv», либо аббревиатуру «S.N.C», имена или наименование участников, а если они не включены в наименование, товарищества должно содержаться имя или наименование не менее чем одного участника и слова «и Компания» на гос. языке или сокращённо «şi Co».Учредительный документ полного товарищества должен содержать:
1. Размер и состав уставного капитала товарищества, и порядок внесения вкладов
2. Ответственность участников за нарушение обязанностей о внесении вкладов
3. Процедуру принятия решений участниками
4. Процедуру принятия новых участников
5. Основание и процедуру выбытия и исключения участников из товарищества
Изменения в учредительный документ могут вноситься только единогласным решением всех участников. Управление полным товариществом осуществляется по общему согласию всех участников. Правом и обязанностью представлять полное товарищество обладают все его участники. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Участник выброшен из полного товарищества отвечает по обязательствам товарищества возникший до момента его выбытия наравне с оставшимися участниками в течение 2-х лет. Участник полного товарищества может быть исключён из товарищества судебной инстанцией при наличии обособленных причин и по единогласному решению остальных участников. В случае выхода одного из участников из полного товарищества, долей в уставном капитале остающихся участников соответственно увеличивается. Участник вправе выйти из полного товарищества предварительно сообщить об этом остальным участникам не менее чем за 6 месяцев до выхода. Участнику выбывшему из ПТ выплачивается стоимость части имущества соответствующая доля этого участника в уставном капитале. ПТ распускается в случае, когда в нём остаётся единственный участник. Последний оставшийся участник полного товарищества вправе в 6-ти месячный срок реорганизовать новое товарищество.


Коммандитное товарищество.

Коммандитное товарищество. Коммандитным товариществом признаётся товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность, имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандитистов). Лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе. Наименование коммандитного товарищества должно содержать словосочетание «Коммандитное товарищество» на гос. языке «Societete în Comandită», либо аббревиатуру «S.C», имена или наименование полных товарищей. Если имена или наименование всех полных товарищей не включены в наименование, товарищества должно содержать имя или наименование не менее чем одного полного товарища и слова «и Компания» на гос. языке. Учредительный документ коммандитного товарищества должен содержать:
1. Размер и состав уставного капитала товарищества, и порядок внесения вкладов
2. Ответственность полных товарищей за нарушение обязанностей по внесению вкладов
3. Процедуру принятия решений участников
4. Основание и процедуру выбытия и исключения участника из товарищества
Управление коммандитным товариществом осуществляется только полными товарищами. Коммандитист имеет право получать часть прибыли товарищества причитающееся на его долю в уставном капитале. Коммандитное товарищество распускается если в его составе не осталось ни одного полного товарища или ни одного коммандитиста и товарищества в течение 6 месяцев с момента выбытия последнего коммандитиста или последнего полного товарища не реорганизовалось либо не приняло в свой состав другого полного товарища или коммандитиста.


Общая характеристика АО.

Общая характеристика АО. АО признаётся хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на акции. АО может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком судебной инстанции. Имущество АО образуется в результате размещения акций. АО осуществляет свою деятельность под определённым наименованием, которые должны содержать слова «Societete pe Acţiuni» или сокращение «S.A», а так же конкретное имя АО позволяющее отличать его от других организаций. Органом управления АО явл:
1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров или наблюдательный совет
3. Исполнительный орган (правление)
4. Ревизионная комиссия или ревизор


Ценные бумаги АО.

ревизор
Ценные бумаги АО. Размещение, обращение и аннулирование акций, облигаций и иных ценных бумаг АО осуществляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и уставом АО. Ценные бумаги могут иметь форму:
1. Сертификата изготовленного типографским способом
2. Записи на лицевом счете, открытом на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг АО
Акции признаётся документ удостоверяющий право его собственником, т.е. акционера на участие в управлении АО и на получение дивидендов. Акции делятся на: находящиеся в обращении и казначейские акции. Акция находящиеся в обращении признаётся размещённая акция, которая принадлежит акционеру. Казначейской признаётся размещённая акция АО, приобретённая или выкупная им у своего акционера. АО вправе размещать простые и привилегированные акции. Простая акция удостоверяет права её собственника на 1 голос на общем собрании акционеров и на получение одной доли дивидендов. Привилегированная акция предоставляет её собственнику дополнительные права, т.е. привилегии, но лишает 1 голоса на общем собрании акционеров. Облигацией признаётся документ удостоверяющиё право его собственника, т.е. облигационера на получение сумм внесённый в счёт оплаты облигаций. Облигационеры выступают в качестве кредиторов АО. Облигация должна иметь номинальную стоимость, кратную 100 леям. Срок обращения облигаций должен составлять не менее 1 года. АО вправе приобретать или выкупать размещённые им облигации только с целью их погашения.


Права и обязанности АО.

Акционером признаётся лицо, ставшее собственником одной или более акций АО в порядке, установленном законом. Если нескольким лицам принадлежит одна акция, все они признаются по отношению к обществу одним акционером и могут осуществлять свои права через представителя. Акционером может быть как ф/л так и ю/л. Акционер имеет право:
1. Принимать участие в общих собраниях акционеров, избирать и быть избранным в органы управления АО
2. Знакомится с материалами к повестке дня общего собрания акционеров
3. Знакомится с документами АО, доступ, к которым разрешён законом
4. Получать объявленные дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций
5. Получить часть имущества АО в случае его ликвидации
6. Осуществлять иные права предусмотренные законом или уставом АО
Акционер обязан:
1. Информировать АО о любых изменениях своих данных
2. В письменной форме совмещать АО с национальной комиссией по рынку ценных бумаг и комиссией по антимонопольному регулированию, по приобретению акций АО в количестве превышающим предел установленный законом
3. Исполнять иные обязанности предусмотренные законом


Создание и регистрация АО.

АО может быть создано путём организации нового АО или реорганизации действующего ю/л. Создание АО должно включать заключение учредительного договора или принятия решения о создании АО, подписку учредителей на размещаемые акции и проведение учредительного собрания. АО может быть создано одним лицом. Учредителями АО признаются ф/л и ю/л, принявшие решение о его создании. Учредительным документом АО является учредительный договор и устав АО. Учредительное собрание правомочено, т.е. имеет кворум, если на нём присутствуют все учредители или их представители. При отсутствии кворума собрание созывается повторно. Учредительное собрание утверждает стоимость не денежных вкладов надлежащих внесению в счёт оплаты акций, размещаемых при создании АО, применяют решения об учреждении АО, утверждают его устав, решает иные вопросы относящихся к созданию и началу деятельности АО.


Капитал, прибыль и дивиденды АО.

Уставный капитал АО определяет минимальную стоимость активов АО, обеспечивающих имущественные интересы его кредиторов и акционеров. Уставный капитал АО должен составлять не менее 20000 леев. Уставный капитал образуется из стоимость вкладов, полученные в счёт оплаты акций и должен быть равен сумме номинальной стоимости размещённой акции. Чистая прибыль образуется после уплаты налогов и иных обязательных платежей и остаётся в распоряжении АО. Дивидендом признаётся часть чистой прибыли АО, распределяемой между акционерами в соответствии с классами и пропорциональна количеству принадлежащих им акций. АО вправе выплачивать промежуточные и годовые дивиденды по акциям находящиеся в обращении. АО не вправе гарантировать выплату дивидендов.


Органы управления АО.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО и проводится не реже 1 раза в год. Исключительной компетенцией общего собрания акционеров относятся:
1. Утверждение устава АО или внесения изменений и дополнений в устав
2. Принятие решения об изменении уставного капитала
3. Утверждение регламента совета АО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
4. Принятие решения о заключении крупных сделок
5. Принятие решения об изменении реорганизационно-правовой формы
Общее собрание акционеров может быть очередным годовым или внеочередным. Они проводятся в очной или заочной формах. Годовое общее собрание акционеров не может проводиться в заочной форме.
Б) Совет АО представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью АО. Исключительной компетенцией совета АО относятся:
1. Принятия решения о созыве общего собрания акционеров
2. Утверждение проекта дополнительная эмиссия акций
3. Представление общему собранию акционеров предложений о выплате годовых дивидендов и принятия решений о выплате промежуточных дивидендов
4. Решение иных вопросов предусмотренные законом или уставом АО.
Вопросы, отнесённые к компетенции совета АО не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам АО. Совет АО предоставляет общему собранию акционеров годовой отчёт о своей работе и деятельности АО подготовленные в соответствии с законодательством о ценных бумагах, уставом АО и регламентом совета АО. Члены совета АО избираются общим собранием акционеров сроком на 1 год и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Численный состав совета АО определяется в количестве не менее 3-х человек. В АО с числом акционеров более 50, совет общества должен состоять не менее чем из 5 лиц.
Исполнительный орган. В компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельности АО за исключением вопросов отнесённых к компетенции общего собрания акционеров или совета АО. Исполнительный орган может быть коллегиальным (правление или дирекцией) или состоящим из одного лица (генерального директора или директора). Руководитель исполнительного органа вправе своей компетенции действовать от имени АО без доверенности, в том числе совершать сделки, утверждать штаты, издавать приказы и распоряжения.
Ревизионная комиссия. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО. Число ревизоров должно быть нечётным. Ревизионная комиссия избирается на срок от 2 до 5 лет. Полномочия ревизионной комиссии могут быть переданы аудиторской организации на основании решения общего собрания акционеров и договора об аудите.


Сделки АО с размещёнными ценными бумагами.

Сделки АО с ценными бумагами, размещёнными АО-м совершаются путём их приобретения, выкупа, конвертирования, консолидации и дробления. Приобретение АО размещённых им акций осуществляется только в целях предусмотренным законом или уставом АО.
Выкуп акций осуществляется по их рыночной стоимости.
Конвертирование размещённых ценных бумаг АО, в том числе облигаций в акции, привилегированных акций в простые, осуществляется в соответствии с требованием законодательства о ценных бумагах и решение об эмиссии ценных бумаг подлежащих конвертированию. Изменение установленной стоимости акций не является деноминацией.
Консолидацией акций признаётся их замена на меньшее количество акций с пропорциональным увеличением их номинальной или установленной стоимости.
Дроблением акций признаётся их замена на большее количество акций с пропорциональным уменьшением их номинальной или установленной стоимости. Консолидация и дробление акций не должны приводить к изменению уставного капитала АО.




Место теории государства и права среди наук, изучающих государство и право.




Весь комплекс юридических наук можно разделить на три крупные группы:

фундаментальные отраслевые и специальные. Существуют и иные классификации. В

системе юридических наук теория государства и права занимает особое место.

Общность теории государства и права с историко-правовых наук состоит в том, что

они рассматривают государство и право в целом как бы вне временных границ во

времени в познавательной деятельности. Различие выражается в том, что историко-

правовые науки изучает процесс развития государственно-правовых форм в

хронологическом порядке (т.е.применяют преимущественно исторический метод),

теория же дает обобщение этих процессов, исследует сущность государства и права

(т.е. преимущественно применяет логический метод). Наиболее тесные контакты у

теории государства и права с историей государства и права. Они изучают одни и те

же объекты (государство и право), но предметы исследования в этих объектах у них

разные: если задача истории в хронологическом порядке и во всей полноте

конкретики реконструировать процессы, происходящие с государством и правом в

истории общества, то теорию интересуют лишь общие закономерности этих процессов.

По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и права

выступает как обобщающая. Во- первых, она изучает наиболее общие закономерности

развития и функционирования государства и права. Предмет же любой отраслевой

науки связан лишь с определенной сферой общественных отношений,срамками

соответствующей отрасли права. Во- вторых, теория государства и права исследует

общие для всех отраслевых наук проблемы. Вместе с тем теория государства и права

формирует свои выводы в тесной связи с отраслевыми науками, с учетом

фактического материала, содержащегося в них. Таким образом, отношение теории

государства и права к отраслевым юридическим наукам двойственно: с одной

стороны, теория государства и права выполняет по отношению к ним важнейшую

функцию - методологическую, а с другой - использует теоретические данные

отраслевых наук.

Взаимодействие теории государства и права с прикладными науками в значительной

мере является опосредованными, осуществляется через отраслевые науки.

3) А народ, должен беспрекословно

повиноваться всем велениям государственной воли как продолжению воли

божественной.


Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Право Гр на судебную защиту.
Декларация прав и свобод человека и Грина, приня¬тая верховным советом рсфср 22 ноября 1991 г., провоз¬глашает гарантию судебной защиты прав и свобод каждого, а также право обжалования в суд реш-й и действий гос-¬венных органов, общественных организаций и должностных Л, ущемляющих права Гр (ст. 32). Аналогичная норма закреплена в конституции Р (ст. 46). Основной з-н га-рантирует также каждому право на квалифицированную юри¬дическую помощь, которая в случаях, предусмотренных з-ном, оказывается бесплатно (ст. 48).
судебная форма защиты S’ивных прав и з-нных ин¬тересов Гр и организаций — основная.
Действующее з-нодательство предусмат-ривает различные формы защиты S’ивных прав Гр, предприятий, организаций и учреждений — судебную, общест¬венную и административную, устанавливая приоритет судебной защиты права.
Реализация права на судебную защиту во многом зависит от надлежащего правового механизма. Поэтому з-нодательство, регулирующее на основе конституции судебную защиту S’ивных прав Гр и организаций, значительно расширяется и совершенствуется. Во всех з-нах, принятых в последние го¬ды, предусматривается право обращения в суд (общий или ар¬битражный) за защитой S’ивных прав и з-нных интере¬сов. Так, сняты почти все ограничения в области защиты трудо¬вых прав Гр, расширена возможность судебной защиты в области земельных П/О, установлена практически неограниченная возможность обжалования в суд действий и реш-й гос-венных органов, органов местного самоуправ¬ления, общественных объединений, должностных Л и гос-венных служащих (см. Главы 8 и 18 настоящего издания).
В соответствии с конституцией правосудие осуществляется только судом и в полном соответствии с з-ном. Никто, кроме суда, избранного в установленном з-ном порядке, не вправе разрешать дела, отнесенные к исключительной компетенции суда.
Включение в судебную систему арбитражных судов, создан¬ных вместо ранее существовавших несудебных органов, расши¬рило сферу правосудия по Г-им делам, поскольку к их компетенции отнесено разреш-е экономических споров и иных дел (ст. 127 конституции).
В современных условиях особая роль принадлежит право¬судию по Г-им делам. Достаточно сказать, что из обще¬го количества дел, рассматриваемых судами, преобладающее число составляют Г-ие дела с тенденцией их дальнейше¬го увеличения на основе вновь принимаемого з-нодательства. -ие и разреш-е этих дел затрагивает S’ивные права и з-нные интересы значительной части Гр и орга-низаций. В современный период повышается роль суда в защите прав и свобод Гр, прав и з-нных интересов орга-низаций, утверждении пц-па социальной справедливости, предупреждении правонарушений, воспитании уважения к з-ну, правам, чести и достоинству Гр. Эти задачи могут быть успешно выполнены при строжайшем соблюдении з-н¬ности как одного из важных условий укрепления правовой ос¬новы гос-венной и общественной жизни, функци¬онирования правового гос-ва.
Определяя тенденции развития различных форм защиты S’ивных прав Гр, можно отметить, что в соответст¬вии с конституцией российской федерации должна расширять¬ся судебная форма защиты права. Строительство правового гос-ва невозможно без правовых гарантий прав и свобод Гр. Правовое гос-во немыслимо без сильного и не¬зависимого суда. Поэтому необходимы радикальное переос¬мысление и переориентация представлений о назначении суда в обществе, значительное расширение сферы судебной защиты прав и з-нных интересов Гр, в частности включение ар-битражных судов в единую судебную систему, как во многих странах.
Также не исключается необходимость несудебных форм защиты права, которые нуждаются в значительном совершенст-вовании. Административная и общественные формы защиты S’ивных прав могут быть достаточно эффективными лишь при условии судебного контроля за действиями административ¬ных и общественных органов как гарантии з-нности их дея-тельности.


Понятие гражданского процессуального права и его значение.

Понятие Г-ого процессуального права.
Совокупность и определенная система процессуальных норм, регулирующих общественные отношения, возникающие между судом и другими Л в связи с осуществлением правосудия по Г-им делам, называется Г-им процессуальным правом.
Г-ое процессуальное право является самостоятельной отраслью права.
Предметом Г-ого процесса как деятельности суда по осуществлению правосудия являются Г-о-правовые споры и другие Г-ие дела, отнесенные к ведению суда (ст.25 гпк), а предметом Г-ого процессуального права является сам Г-ий процесс, т.е. регулируемая нормами Г-ого процессуального права деятельность суда и других участников процесса, а также органов судебного исполнения.
Г-ое процессуальное право служит формой принудительного осуществления Г-о-правовых, семейно-правовых, трудовых и других правовых отношений.


Источники гражданского процессуального права. Их действие во времени и в пространстве.

СТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

Источниками гражданского процессуального права являются правовые акты, содержащие нормы, регулирующие гражданское судопроизводство.

Среди источников гражданского процессуального права в первую очередь следует назвать Конституцию Российской Федерации, являющуюся основной юридической базой российского законодательства. В ней нашли свое закрепление общие нормы организации судебной системы, принципы деятельности судов. Важное значение как источник гражданского процессуального права имеет Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе Российской Федерации», вступивший в действие с 1 января 1997 г. В нем конкретизируются конституционные положения, определяющие устройство и систему судов, статус судей, порядок назначения на должности судей и основания их освобождения.

Наиболее детально вопросы осуществления правосудия конкретизированы в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР, действующем с 1 октября 1964 г. В нем закрепляются принципы гражданского процесса. определяются принципы подведомственности и подсудности, состав участников по гражданским делам, доказательства, порядок судебного разбирательства, вынесения решения и обжалования судебных актов.

Источниками также являются различные федеральные законы, содержащие нормы гражданского процессуального права (например. Закон «О государственной пошлине»), Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Кодекс законов о труде РФ, Кодекс об административных правонарушениях РСФСР, Жилищный кодекс РФ и т.д.

К числу источников относятся также Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, в которых регламентируются отношения, возникающие в сфере процессуальных действий, а также международные договоры с участием Российской Федерации.

К источникам гражданского процессуального права не могут быть отнесены постановления Пленума Верховного Суда РФ. Они только дают разъяснения по вопросам единообразного применения судами законодательства на всей территории Российской Федерации.
ЕЙСТВИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ

Действие гражданского процессуального закона во времени определяется различными факторами исходя из общих правил законодательства. Принятый закон не имеет обратной силы, если об этом не содержится оговорки. Так, в части, касающейся дел, возникающих из гражданско-правовых отношений, должен применяться закон, действовавший в момент заключения договора, несмотря на то, что ко времени рассмотрения дела в суде закон отменен. В области гражданских процессуальных отношений данный вопрос решается иначе. Суд при рассмотрении дела должен применять тот процессуальный закон, который действует в момент совершения процессуального действия, независимо от того, какой закон действовал в момент возникновения процесса.

Действие гражданского процессуального закона в пространстве характеризуется тем, что в порядке судопроизводства в судах на всей территории Российской Федерации применяется единое процессуальное законодательство по правилам, установленным Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», Гражданским процессуальным кодексом РСФСР и другими федеральными законами. Субъекты Федерации не вправе принимать процессуальные нормы и устанавливать для федеральных судов какие-либо иные процессуальные правила.


Место гражданского процессуального права в системе права.

Взаимосвязь гпп с др отраслями права.
С гос правом- м.б. в 2х аспектах:
Общность источников (конст-я- основной источник гос права, но в ней фиксируются важнейшие пц-пы правосудия)
Взаимосвязь с отдельными подотраслями гос права (судоустройство, прокурорский надзор).
судоустройсво- общие пц-пы (независимость судей, подчинение их только з-ну...).
Наиболее тесная связь с отраслями материального права: гр сем жил тр. В мат праве содержатся нормы г-проц характера, определяющие, например, предмет доказывания, подведомственность. суд, вынося реш-е по делу применяет нормы мат права. Нарушение норм мат права приводит в действие гпп, если еесть обращение к суду.
Взаимосвязь гпп с адм правом проявляется в наличии специального вида гр процесса- пр-ва по делам возникающим из адм-прав отношений.
Существование норм гпп, регулир уплату гос пошлины отражает взаимосвязь с фин правом.
Гпп тесно связано с упп т.к. обе отрасли являються процессуальными и определяют порядок деятельности суда. Обе отрасли имеют много общих пц-пов (устности, непосред, непрерывн...), сходство в процессуальной форме, во многих прав институтах (доказыв, -ие дел по первой инстанции, пересмотр в касац и надзор порядке). Однако гпп и упп имеют различия, определяющие их отраслевую самостоятельность: предметом -ия в гр судопр-ве является гр дело, а в уг -преступлен. Система упп включает также деятельность органов предварительного следствия. Диспозитивность.


Принципы гражданского процессуального права и их классификация.

. Пц-пы Г-ого процессуального права.
Под пц-пами Г-ого процессуального права понимают правовые положения, которые в совокупности раскрывают его сущность и содержание и лежат в основе организации и функционирования всех процессуальных институтов и норм. Правовое положение м.б. отнесено к пц-пу, если оно: а) является основополагающим правилом; б) закреплено в правовой норме; в) имеет сквозной характер, т. Е. Пронизывает все стадии, процессуальные институты и нормы; г) в совокупности с другими пц-пами раскрывает сущность и содержание Г-ого процесса.
В теории Г-ого процессуального права различают следующие пц-пы:
- в зависимости от характера нормативного источника конституционные и отраслевые;
- в зависимости от сферы применения межотраслевые и собственно отраслевые;
- в зависимости от O’а регулирования $оустройственные (организационные) и процессуальные (функциональные).
Конституционные это пц-пы, закрепленные в конституции РФ, а отраслевые пц-пы, закрепленные в отраслевом (Г-ом процессуальном) з-нодательстве. Межотраслевые пц-пы, действующие в нескольких отраслях права, а собственно отраслевые пц-пы, действующие только в одной отрасли права. $оустройственные это пц-пы организации право$ия, а процессуальные ($опр-венные) это пц-пы, определяющие функционирование $а и участников процесса, их процессуальную деятельность.
Пц-пы, определяющие процессуальную деятельность.
Пц-пами, определяющими процессуальную деятельность или функциональными, являются: з-нность; O’ивная истина; диспозитивность состязательность; процессуальное равноправие сторон; устность $ебного разбирательства; непосредственность; непрерывность $ебного разбирательства.

9. Конституционные пц-пы гр.проц. Права.
Являются: 1) осуществление право$ия только $ом 2)независимость $ей и подчинение их только з-ну 3)гласность $ебного разбирательства 4)равноправие перед з-ном и $ом 5) состязательность 6) равноправие сторон.


Предмет и система науки гражданского процессуального права.

Предмет Г-ого процессуального права.
Предметом Г-ого процесса как деятельности $а по осуществлению право$ия являются Г-о-правовые споры и другие Г-ие дела, отнесенные к ведению $а (ст.25 гпк), а предметом Г-ого процессуального права является сам Г-ий процесс, т.е. регулируемая нормами Г-ого процессуального права деятельность $а и других участников процесса, а также органов $ебного исполнения.
Т.о. исходя из содержания ст 25 предметом гп права являются 1) дела по спорам, возникающим из Г-их, семейных, трудовых и колхозных П/О, если хотя бы одной из сторон в споре является Грин, за исключением случаев, когда разреш-е таких споров отнесено з-ном к ведению административных или иных органов; 2) дела по спорам, возникающим из договоров перевозки грузов в прямом международном железнодорожном и воздушном грузовом сообщении между гос-венными предприятиями, учреждениями, организациями, кооперативными организациями, их объединениями, другими общественными организациями, с одной стороны, и органами железнодорожного или воздушного транспорта, с другой стороны, вытекающие из соответствующих международных договоров; 3) дела, возникающие из административно-правовых отношений, перечисленные в статье 231 настоящего кодекса; 4) дела особого пр-ва, перечисленные в статье 245 настоящего кодекса.

Система гражданского процессуального права состоит из двух частей: общей и особенной. Общая часть включает основополагающие положения: состав участ¬ников, систему защиты их процессуальных прав, предметную компетен¬цию суда, сроки, расходы, судебное доказывание и их средства. Общая часть строится в точном соответствии с Общими положениями Граждан¬ского процессуального кодекса (гл. 1-10). Особенная часть регламентирует движение дела по процессуальным стадиям судопроизводства от возбуждения до завершения гражданской процессуальной деятельности. В этой части выделяются: приказное про¬изводство, исковое производство, производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, особое производство, а также производ¬ства по пересмотру судебных актов в апелляционном, кассационном и над¬зорном порядке. Самостоятельные разделы особенной части составляют: производство по делам с участием иностранных лиц; производство по де¬лам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнитель¬ных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; производство, связанное с исполнением судебных постановлений и поста¬новлений иных органов (гл. 11-47 ГПК).


Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского процесса.

Понятие Г-ого судопр-ва
Г-ое судопр-во (Г-ий процесс) — урегулированная Г-им процессуальным правом деятель-ность суда, участвующих в деле Л и других участников процес¬са, а также органов исполнения судебных Пост-й (судебных исполнителей).
Российское Г-ое процессуальное право устанавлива¬ет, какие действия совершаются судом, участниками процесса, а также судебными исполнителями, при каких условиях и в какой последовательности эти действия должны или могут совершать¬ся и каковы их юридические последствия.
2. Задачи Г-ого судопр-ва определены ст. 2 гпк. суд должен правильно и своевременно разрешать Г-ие дела в целях защиты прав и з-нных интересов Гр и организаций. Выполнением этой основной задачи Г-ое судопр-во должно способствовать укреплению правового гос-ва, з-нности и правопорядка, утвержде-нию пц-па социальной справедливости, предупреждению правонарушений, воспитанию Гр в духе точного и неук¬лонного исполнения з-нов, уважения к правам, чести и дос¬тоинству Гр, к правилам общежития.
Задачами арбитражного судопр-ва являются защита нарушенных или оспариваемых прав и з-нных интересов ЮЛ и Гр в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также содействие укрепле¬нию з-нности и предупреждению правонарушений в указан¬ной сфере (ст. 2 апк).
Разд. Ii гпк («пр-во в суде первой инстанции») состоит из трех подразделов:
1) исковое пр-во;
2) пр-во по делам, возникающим из административ¬но-правовых отношений;
3) особое пр-во.
Стадия процесса — его определенная часть, объединенная со-вокупностыо процессуальных действий, направленных на дости-жение самостоятельной (окончательной) цели. Г-ий про-цесс делится на следующие стадии:
Пр-во в суде первой инстанции (от возбуждения дела до вынесения реш-я или иного заключительного Пост-я);
Пр-во в суде второй инстанции (обжалование и пере¬смотр реш-й и опр-й, не вступивших в з-нную силу);
Пр-во по пересмотру реш-й, опр-й и Пост-й в порядке надзора;
Пр-во по пересмотру реш-й, опр-й и Пост-й по вновь открывшимся обстоятельствам;
Исполнительное пр-во.
Каждая стадия процесса характеризуется стоящей перед ней задачей: либо разрешить спор по существу (в суде первой ин-станции), либо рассмотреть жалобу (протест) на реш-е или опр-е, не вступившее в з-нную силу, и т.д. каждая ста¬дия процесса отражает тем самым право и обязанность суда по правосудию на том или ином его этапе в сотрудничестве со сто¬ронами и другими участвующими в деле Л.


Конституционные принципы правосудия по гражданским делам.

Конституционными принципами гражданского процессуального пра¬ва являются следующие принципы: 1) осуществления правосудия по граж¬данским делам только судом; 2) независимости судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону; 3) гласности судебного разбирательства; 4) равноправия перед законом и судом; 5) состязатель¬ности; 6) равноправия сторон; 7) законности; 8) гарантированное су-дебной защиты; 9) гарантированное права на получение квалифициро¬ванной юридической помощи.


Принцип осуществления правосудия только судом на началах равенства граждан перед законом и судом.

Пц-п процессуального равноправия сторон.
Пц-п процессуального равноправия сторон - проявление и развитие демократического пц-па равенства Гр перед з-ном и судом, закрепленного в ст.34 конституции. Он заключается в предоставлении Г-им процессуальным з-ном сторонам равных возможностей для отстаивания своих S’ивных прав и з-нных интересов.
Статья 168 основного з-на провозглашает, что правосудие в российской федерации осуществляется на началах равенства сторон перед з-ном и судом. В соответствии со ст.33 гпк стороны пользуются равными процессуальными правами.
Правовые возможности сторон в процессе полностью скоординированы и дополняют друг друга. В частности, истец вправе изменить основание или предмет иска, изменить размер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск полностью или частично, либо возражать против предъявленных к нему требований. В последнем случае он может активно использовать предоставленные ему з-ном средства защиты своих интересов, в том числе право на предъявление встречного иска. В любой стадии процесса своим согласованным, скоординированным волеизъявлением стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Стороны, как и другие Л, участвующие в деле, вправе совершать и иные процессуальные действия, предусмотренные з-ном. Например, они могут подавать кассационные и частные жалобы на судебные реш-я и опр-я (ст.ст.зо, 129, 282 гпк).


Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах.

Пц-п сочетания единоличного и коллегиального начал в -ии и разреш-и Г-их дел.
Относится к категории пц-пов организации правосудия. В ст. 166 конституции российской федерации записано, что -ие Г-их и уголовных дел осуществляется коллегиально и единолично; в суде первой инстанции - с участием присяжных заседателей, народных заседателей либо коллегией из трех профессиональных судей или единолично судьей. Грин имеет право на коллегиальное -ие его дела в суде, за исключением случаев, установленных з-ном.
Пц-п сочетания единоличного и коллегиального начал в -ии и разреш-и Г-их дел (ст. 6 гпк) означает, что дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально или единолично, в суде кассационной инстанции — коллегиально в составе трех членов суда, а в суде надзорной инстанции — коллегиально в составе не менее трех членов суда. Т.о. , по ныне действующему з-нодательству коллегиальный порядок -ия Г-их дел в полной мере сохранен лишь в судах кассационной и надзорной инстанций.
Круг дел, отнесенных исключительно к единоличному ведению судьи, перечислен в ч.2 ст.113, ч.2 ст.232 и ч.4 ст.246 гпк.


Принцип гласности.

11. Пц-п гласности
Статья 169 конституции РФ провозглашает, что разб-во дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда, допускается лишь в случаях, установленных з-ном, с соблюдением всех правил судопр-ва. Данное конституционное положение нашло свое развитие и закрепление в ст.ст.9 и 176 гпк. Гласность - одна из гарантий пц-па независимости судей и подчинения их только з-ну, важное процессуальное средство, создающее оптимальные условия для установления действительных обстоятельств гражд. Дел. Данный пц-п выступает серьезным средством контроля за надлежащим осуществлением правосудия.


Принцип национального (государственного) языка судопроизводства.

Пц-п национального языка судопр-ва
Является развитием и реализацией в сфере Г-ого судопр-ва закрепленного в ст. 26 конституции права каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще¬ния, воспитания, обучения и творчества. Пц-пу националь¬ного языка судопр-ва специально посвящены ст. 10 з-на «о судебной системе» и ст. 8 гпк.
В соответствии со ст. 10 з-на «о судебной системе» судопр-во по Г-им делам в верховном суде российской федерации ведется на русском языке, а в других федеральных судах общей юрисдикции также на гос-венном языке рес¬публики, на территории которой находится суд.
Участвующим в деле Л, не владеющим языком, на кото¬ром ведется судопр-во, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действи¬ях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.
На основании ст. 8 гпк судебные документы должны вру¬чаться Л, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. Данные поло¬жения з-на особенно актуальны и неукоснительно выполня¬ются в тех случаях, когда в качестве Л, участвующего в деле, в российском Г-ом процессе выступают иностранные Гре, предприятия и организации (ст. 433 гпк).
Участвующим в деле Л, не владеющим язы¬ком, на котором ведется судопр-во, обеспечивается реа¬лизация их прав на родном языке через переводчика.


Принцип независимости судей и подчиненности их только закону.

Пц-п независимости
судей, присяжных и народных заседателей и подчинения их только з-ну.
Статья 167 конституции провозглашает, что судьи, присяжные и народные заседатели независимы, подчиняются только з-ну. Важные дополнения и разъяснения названного конституционного положения сформулированы в ст.7 гпк. Там идет речь не о любой независимости Л, входящих в состав суда, а о независимости судей и народных заседателей при осуществлении правосудия. Здесь же записано, что судьи и народные заседатели разрешают Г-ие дела на основе з-на, в соответствии со своим правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей.
Оба положения, составляющие единый пц-п независимости судей и народных заседателей и подчинения их только з-ну, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Независимость Л, входящих в состав суда, не может означать свободу судебного усмотрения, а основана исключительно на подчинении судей з-ну.
В з-не от 26 июня 1992г. "о статусе судей в российской федерации" во многом впервые детально сформулированы гарантии пц-па независимости судей и подчинения их только з-ну.
судебная власть самостоятельна и действует независимо от з-нодательной и исполнительной властей.


Принцип диспозитивности.

Пр-п диспоз-ти
определяет механизм движения гр. Процесса. Он является отражением автономного положения S’ов спорных гр. П/о. Основным движущим началом гр. судопр-ва служит инициатива участвующих в деле Л. В соотв. С пц-пом диспоз-ти гр. Дела, по общему правилу, возникают, развиваются, изменяются, переходят из одной стадии процесса в другую и прекращаются под влиянием, главным образом, по инициативе участвующих в деле Л. Пр-п д. Гпп является отражением и развитием пц-па д. В гр. Мат. Праве. Пр-п д. Возм-ть Л, участвующих в деле, свободно распоряжаться своими правами.
В широком его понимании заключается в возможности участвующих в деле Л распоряжаться с помощью и под контролем суда матер.правами и проц.ср-ми их защиты в целях реальности и полноты осуществления. Содержание пц-па с точки зрения нормативного выражения включает: возбуждения гр.дела в суде, опр-е хар-ра и объема исковых требований, возможность их изменения, обоснования их путем предоставления док-в, распоряжение матер.правами и проц.ср-ми их защиты, признание иска и заключение мирового соглашения,возбуждение пересмотра дела в суде касс.инстанции или по вновь открыв.обст-м, требования принудит.исполнения судебного акта.


Принцип состязательности. Принцип процессуального равенства сторон.

Пц-п состязательности.
Относится к функциональным пц-пам. Пц-п состязательности (ст. 123 конституции РФ, ст. 14 гпк) заключается в праве и обязанности участвующих в деле Л при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследовании в целях установления действительных обстоятельств дела.
Т.о. пц-п состязательности включает в себя два весьма важных компонента. Прежде всего он регулирует действия сторон и иных участвующих в деле Л, а также суда. суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию. В соответствии со ст.50 гпк каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.
Вторым составным слагаемым пц-па состязательности является состязательная форма Г-ого процесса. Сущность ее заключается в том, что все Г-ое судопр-во от начала до конца протекает в форме процессуального противоборства участников спорного материального П/О, интересы которых, как правило, прямо противоположны. Исходя из этого, стороны процесса, а также другие Л, участвующие в деле, придерживаясь установленного в з-не процессуального порядка и используя предоставленные им полномочия и возможности, пытаются отстоять свою позицию.


Принцип устности, письменности, непрерывности и непосредственности.

. Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства (ст. 146 ГПК).
Устность означает устную форму восприятия фактического и доказательственного материала и совершения процессуальных действий. В устной форме даются объяснения и показания, излагается заключение эксперта, оглашаются письменные доказательства. Устная форма восприятия участниками процесса материалов дела проста, доступна и демократична. Устная форма требует фиксации (сохранения) информации в письменной форме. Поэтому в судебном заседании составляется протокол (ст. 226 ГПК). Непосредственность заключается в личном, непосредственном восприятии судом собранных по делу доказательств и разрешении гражданского дела на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Поэтому при рассмотрении дела суд обязан непосредственно исследовать доказательства: заслушать объяснения, показания и заключение эксперта, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства. Непосредственность исследования доказательств обусловливает требование о неизменности состава судей в разбирательстве дела. Непрерывность предполагает отсутствие перерывов в рассмотрении гражданского дела, за исключением времени, необходимого для отдыха. Следует иметь в виду, что определенным исключением из принципа непрерывности является правило о возможном отложении на срок не более трех дней в порядке исключения составления мотивированного решения по особо сложным делам (с I 203 ГПК).


Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация.

S’ы Г-их процессуальных П/О и их классификация
1. S’ы Г-ого процессуального права (Гре и коллективные образования) могут вступать в процессуальные П/О с судом по различным основаниям. В зависи-мости от цели участия в Г-ом процессе они могут занять положение сторон, третьих Л, заявителей или заинтересован¬ных Л, а Гре — также положение представителей, свиде¬телей, экспертов, переводчиков.
Все Л, участвующие в процессе, являются S’ами Г-ого процессуального П/О, в котором другая сторона — суд.
Всех S’ов Г-ого процессуального П/О в зависимости от того, на какой стороне П/О они выступают, можно разделить на две группы:
1)суды: а) коллегиальные; б) судья единоличный; в) другие должностные Л, в частности судебный пристав-исполнитель;
2) участники процесса: а) Л, участвующие в деле; б) Л, содействующие правосудию.
Обязательными S’ами Г-ого процессуального П/О являются суд, стороны в исковом пр-ве и в пр-ве по делам, возникающим из административно-правовых отношений, а также заявители и заинтересованные Л — в делах особого пр-ва. В предусмотренных з-ном случаях обязательными S’ами Г-ого про¬цессуального П/О выступают прокурор, органы гос-венного управления и другие организации и Л, по заявлению которых возбуждается Г-ое дело в защиту прав других Л (п. 2-3 ст. 4 гпк).
Все другие участники процесса — необязательные S’ы Г-ого процессуального П/О.
Состав S’ов Г-ого процессуального П/О не является неизменным и постоянным. Он зависит от стадии процесса и характера совершаемых действий в ходе раз¬вития и движения процесса, оснований привлечения (вступле¬ния) в процесс тех или иных участников, обстоятельств дела, предмета судебной защиты, в частности от характера спорного материального П/О и состава его S’ов.
2. суд—орган власти, наделенный компетенцией (полномо¬чиями) по осуществлению правосудия путем разреш-я Г-их и уголовных дел. Поэтому суд — не только обязатель¬ный, но и решающий S’ Г-ого процессуального П/О.


Суд как субъект гражданских процессуальных отношений его состав и правовое положение.

. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Состав суда при рассмотрении гражданских дел: сочетание коллегиального и единоличного начал в рассмотрении гражданских дал.
В настоящее время согласно ст. 14 ГПК дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично. При этом мировые судьи рассмат¬ривают гражданские дела в первой инстанции всегда единолично; феде¬ральные судьи рассматривают их единолично, если коллегиальный состав суда из трех судей не предусмотрен федеральным законом. В коллегиальном составе из трех судей суд рассматривает только дела о расформировании избирательной комиссии или комиссии референду¬ма (ч. 3 ст. 260 ГПК). Рассмотрение дела в апелляционном порядке по апелляционной или частной жалобе на не вступившие в законную силу решение или опреде¬ление мирового судьи также осуществляется судьей районного суда еди-нолично (ч. 3 ст. 7 ГПК). Проверка же правильности не вступивших и вступивших в законную силу постановлений федеральных судов соответственно в кассационном и надзорном порядке всегда осуществляется коллегиальным судом. Состав кассационной инстанции, рассматривающий конкретное граж¬данское дело, включает трех профессиональных судей суда соответству¬ющего уровня, к компетенции которого относится проверка законности и обоснованности не вступивших в законную силу постановлений суда пер¬вой инстанции (ст. 337 ГПК). Один из судей кассационной инстанции председательствует в процессе; обычно это штатный председатель судеб¬ного состава соответствующего суда. В составе надзорной инстанции должно быть не менее трех профессио¬нальных судей суда соответствующего уровня, к компетенции которого относится проверка законности вступивших в силу судебных постанов¬лений (ст. 377 ГПК). Конкретное же количество судей зависит от уровня суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Так, Судебная коллегия по гражданским делам и Военная коллегия Верховного Суда РФ всегда рассматривают надзорное дело в составе трех судей этого Суда, один из которых председательствует в процессе. Обычно председательствующим является штатный председатель состава соответствующей Судебной кол¬легии Верховного Суда РФ. При рассмотрении дела в порядке надзора президиумом соответствующего суда количество судей для обеспечения кворума должно быть не менее трех, но более половины членов президиу¬ма (см., например, ч. 3 ст. 17 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»). При разрешении любых вопросов, возникающих при рассмотрении дела в коллегиальном составе первой, кассационной или надзорной инстанции, все судьи равны. При этом все возникающие вопросы согласно ст. 15 ГПК разрешаются судьями большинством голосов. Процедура принятия реше¬ний, возникающих в ходе судебного разбирательства, также подчинена общим правилам равенства прав судей, и никто из судей не вправе воздер¬жаться от голосования. Выбор каждого участвующего при рассмотрении дела судьи состоит только в одном: голосовать «за» или «против» по тому или иному вопросу. Запрет воздерживаться от голосования вытекает из полномочий, возложенных на судью законом. Судья должен активно уча¬ствовать в анализе и оценке всех без исключения вопросов, возникающих в процессе и требующих решения. Председательствующий, по общему пра¬вилу, всегда голосует последним; это правило распространяется на все суды, что не исключает возможности дискуссии по обсуждаемым вопро¬сам, в ходе которой все судьи (в том числе и председательствующий) впра¬ве отстаивать собственную точку зрения, приводя в ее обоснование соот¬ветствующие аргументы. В этом правиле реализуется строгое соблюдение принципа недопустимости какого-либо воздействия на судью с чьей бы то ни было стороны; именно поэтому председательствующий в судеб¬ном заседании голосует после того, как свое мнение выразили все дру¬гие судьи. Результат голосования при разбирательстве дела судом первой инстанции всегда требует специального процессуального оформления и должен найти отражение в соответствующем судебном постановлении (судебном акте). Постановление суда первой инстанции, которым дело не разрешается по существу, выносится в форме определения; по несложным вопросам оно принимается без удаления в совещательную комнату и заносится в протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 224 ГПК). При удалении суда в со¬вещательную комнату определение оформляется в виде отдельного доку-мента, который подписывается всеми судьями, даже если один из них не согласен с позицией двух других судей. Если судья не согласен с мнением большинства, он может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое помещается в отдельный конверт и приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу ре¬шения суда не оглашается. Однако лица, участвующие в деле, вправе в соответствии с требованиями ст. 35 ГПК ознакомиться с особым мнением судьи. Право на особое мнение судья имеет при разрешении любого воп¬роса, возникающего при разбирательстве дела. В президиуме суда, рассматривающем дело по представлению в поряд¬ке надзора, как правило, участвуют более трех судей. При равном количе¬стве голосов за принятие решения по какому-либо вопросу или против него решение считается непринятым. Президиум суда выносит определе¬ние, которое подписывается одним председателем, после чего дело подле¬жит рассмотрению в нечетном составе судебной коллегии


Лица, участвующие в деле их классификация по составу и процессуальным правам.

Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности.
ГПК РФ не дает определения лиц, участвующих в деле, ограничиваясь перечислением субъектов, входящих в состав участников гражданского судопроизводства, которых и относит к лицам, участвующим в деле (ст. 34 ГПК). К таким лицам относятся: стороны (ст. 38 ГПК); третьи лица (ст. 42,43 ГПК); прокурор (ст. 45 ГПК); лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных инте¬ресов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключе¬ния по основаниям, предусмотренным ст. 4,46-47 ГПК (это государ¬ственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане); заявители и другие заинтересованные лица по делам, возникающим из публичных правоотношений (ст. 245 ГПК), и по делам особого производства (ст. 262 ГПК). Кроме того, в процессе могут участвовать свидетели, эксперты, пере¬водчики, судебные представители, представители общественных органи¬заций и трудовых коллективов, которых законодатель не называет в чис¬ле лиц, участвующих в деле, так как цель их участия в процессе сводится лишь к оказанию содействия суду и лицам, участвующим в деле. Лица, участвующие в деле, — это дееспособные, юридически заинте¬ресованные в разрешении дела участники судопроизводства, имеющие юридический интерес к рассматриваемому делу, наделенные в силу сво¬ей заинтересованности специальными процессуальными правами и обя¬занностями и выступающие в процессе от своего имени по соверше¬нию процессуальных действий, влияющих на развитие и окончание процесса. Лицам, участвующим в деле, принадлежит широкий круг общих про¬цессуальных прав и обязанностей, которые закреплены в ст. 35 ГПК. В ряде других статей (ст. 39,40,42-47 ГПК) закреплены и другие субъективные (специальные) процессуальные права и обязанности, принадлежащие каж¬дому виду участвующих в деле лиц в отдельности. В числе процессуальных прав, которые принадлежат лицам, участвую¬щим в деле, имеются такие, как право ходатайствовать об отложении раз¬бирательства дела, о приостановлении производства по делу, об оставле-нии заявления без рассмотрения и о прекращении производства по делу. Что касается такого процессуального действия, как возбуждение судом производства по делу, то оно не может характеризовать участвующих в деле лиц, так как это право возникает до возбуждения гражданского про¬цесса, находится за его пределами и субъекты этого права еще не являют¬ся лицами, участвующими в деле. Следует отметить, что юридический интерес к делу — не только ожида¬ние определенного правового результата от процесса, но также и субъек¬тивная направленность, т. е. мотив, который заставляет заинтересованное лицо просить суд о правосудии, добиваться вынесения решения с благо¬приятным для себя или другого лица содержанием. Таким образом, имен¬но юридический интерес является условием участия определенного лица в гражданском деле.
От юридической заинтересованности в деле следует отличать факти¬ческую (личную) заинтересованность, основанную, например, на отно¬шениях родства, дружбы, подчиненности, договорного представительства, связанного не с процессуальным, а с иным интересом, лежащим за рамка¬ми процессуальных правоотношений- У этой группы лиц не возникает никаких юридических последствий (прав или обязанностей) со сторона¬ми процесса, заявителями и третьими лицами, которые можно было бы привязать к выводам судебного решения. Судебное решение не порождает материальных прав и обязанностей, свя-занных с возникновением, изменением или прекращением правоотноше¬ний между лицами, содействующими осуществлению правосудия (предста¬вители, эксперты, свидетели, переводчики), и лицами, участвующими в деле.
Наличие личного интереса у разных лиц, участвующих в деле, влечет неодинаковые правовые последствия. Так, по делам искового производства у сторон, третьих лиц их фактический интерес обусловлен возможными ма¬териальными выгодами, приобретениями. Для лиц же, участвующих в деле с целью защиты прав и законных интересов выгодопреобретателей, ника¬кого личного интереса процесс не представляет, так как для себя они ника¬ких материальных благ не приобретают. В делах же неисковых производств стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица, участвующие в деле, могут быть заинтересованы в его исходе как юридически, так и факти¬чески. При этом фактическая заинтересованность в деле прокурора исклю¬чает для него возможность участия в процессе (п. 3 ч. 1 ст. 16 и ст. 18 ГПК). Как уже было отмечено, юридическая заинтересованность лица, уча¬ствующего в деле, порождает для него определенный процессуальный интерес, т. е. благоприятный результат рассмотрения и разрешения дела, наступления которого ожидает и добивается участник основного (глав¬ного) или дополнительного правоотношения, вступая в процесс. Так, для истца процессуальный интерес заключается в ожидании судебного реше¬ния об удовлетворении иска; для ответчика — в ожидании решения об от¬казе в иске; для прокурора, имеющего государственно-правовой интерес, — в ожидании законного и обоснованного судебного решения.


Понятие подсудности гражданских дел. Виды подсудности в системе судов общей юрисдикции.

Подсудность и ее виды. Порядок передачи дела в другой суд.
Подсудность это институт Г-ого процессуального з-нодательства, в соответствии с которым подведомственные суду общей юрисдикции дела распределяются между различными судами данной судебной системы.территориальная подсудность признак Г-ого дела, в соответствии с которым дело должно рассматриваться по месту нахождения ответчика или его им-ва , иск к юридическому Л предъявляется по месту нахождения органа или им-ва юридического Л (ст. 117 гпк).
Подсудность - относимость подведомственного судам юридического дела к ведению определенного суда. Т.о., в отличие от подведомственности, подсудность предназначена разграничивать компетенцию в той же области, но между различными судами. В завимисости от рода дел, подлежащих разреш-ю, и от территории, на которой действует тот или иной суд, принято различать подсудность: а) родовую или предметную; б) территориальную или пространственную.
А) - считается подсудность дел судам, относящимся к различным звеньям судебной системы (отграничивается компетенция районных (городских) судов от компетенции областных судов; областных судов от верховного суда) - по сложности дела.
Б) - именуется подсудность в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность отдельных однородных судов (одного звена судебной системы). (б) подразделяется на: 1) общую; 2) альтернативная (по выбору истца); 3) исключительную; 4) договорную; 5) подсудность по связи дел.
1) определяется местом жительства ответчика; 2) считается подсудность, при которой дело может рассматриваться одним из нескольких указанных в з-не судов (к ответчику, место жительства которого неизвестно и т.д.); 3) допускающая -ие определенных категорий дел лишь судами, точно указанными в з-не (иски о праве на строение, об освобождении им-ва от ареста и т.д.); 4) устанавливается по соглашению сторон, при этом стороны не могут изменять родовую или искл. Терр. Подсудность; 5) состоит в том, что независимо от территории спор подлежит разбирательству в суде, где рассматривается другое дело, с которым связан спор.
Дело, принятое судом к пр-ву с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду. суд, принявший дело к пр-ву, может передать его в другой суд в порядке исключения, если: а) признает, что дело будет более быстро и правильно -о в другом суде, в частности по месту нахождения большинства доказательств; б) ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства; в) после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной; г) при -ии дела в суде выяснится, что оно было принято к пр-ву с нарушением правил о подсудности. М.б. обжаловано или опротестовано направление дела по подсудности другому суду. Не м.б. передано дело по подсудности, начатое рассматриваться по существу.


Понятие - подведомственности гражданских дел и его законодательное закрепление. Виды подведомственности.



40. Подведомственность Г-их дел
Подведомственность в Г-ом процессе имеет задачей опр-е круга Г-их дел, разреш-е которых з-ном отнесено к компетенции определенного гос-венного органа или общественной организации. В соответствии с этим различается подведомственность судебная (общему или арбит¬ражному суду), административная, подведомственность дел об-щественным организациям (третейскому суду и др.).
Действующий гпк относит к подведомственности суда об¬щей юрисдикции дела исковые, возникающие из администра¬тивно-правовых отношений и дела особого пр-ва. Сле¬дует отметить, что происшедшие в з-нодательстве изменения диктуют иной подход к опр-ю характера дел, подведом-ственных суду, основанный на выделении искового и особого пр-ва, что нашло отражение в проекте гпк.
Круг дел, рассматриваемых в порядке искового и особого пр-ва в з-нодательстве определяется по-разному.
К особому пр-ву отнесены дела, в которых отсутст¬вует спор о S’ивном праве, перечисленные в виде исчерпы¬вающего перечня в ст. 245 гпк (подробнее см. Гл. 19 учебника.)
Дела, отнесенные к пр-ву из административно-правовых отношений, также указаны в виде перечня (ст. 231 гпк), однако он уже не является исчерпывающим (см. Главу 18 учебника). В исковом пр-ве рассматриваются все дела по спорам о S’ивном праве, кроме тех, защита которых осуществляется в ином судебном порядке.

Подведомственность - относимость нуждающихся в гос-венном властном разреш-и споров о праве и иных юридических дел к ведению того или иного гос-венного, общественного, смешанного органа или третейского суда. Два вида подведомственности: 1) единичная (споры о реш-и родительских прав разрешаются только судами); 2) множественная подразделяется на: а) альтернативная (подведомственность по выбору Л, ищущего защиту своих прав); б) договорная (определяемая взаимным соглашением сторон); в) императивная (дело рассматривается несколькими юрисдикционными органами в определенной з-ном последовательности); г) условная (при которой дело подлежит -ию в суде только при наступлении определенного, предусмотренного з-ном условия); д) смешанная (сочетающая признаки, присущие другим видам подведомственности).
В качестве критериев отнесения отдельных категорий дел к ведению отдельных органов, как правило, берется характер спорного П/О, а также состав его участников. Из этого общего правила имеются исключения, указанные в з-не. Подведомственность юридических дел обычно определяется теми органами, к которым обращаются за их разреш-ем заинтересованные Л.


Родовая подсудность гражданских дел: понятие и виды


34. Родовая подсудность. Виды родовой подсудности.
Родовой (предметной) считается подсудность дел судам, относящим¬ся к различным звеньям судебной системы. С ее помощью отграничивает¬ся компетенция районных (городских) судов, военных судов армий, флоти¬лий, соединений, гарнизонов от компетенции Верховных судов республик в составе Российской Федерации, областных, краевых, городских судов, судов автономных областей и автономных округов, военных судов видов Вооруженных Сил, округов, групп войск, флотов; компетенция област¬ных и приравненных к ним судов — от компетенции Верховного Суда РФ. Это достигается путем отнесения к ведению каждого звена судебной си¬стемы дел строго определенного рода по предмету спора. Поэтому под-судность, определяющая компетенцию судов различных звеньев судебной системы (различных уровней) в качестве судов первой инстанции, назы¬вается родовой, или предметной. Особое место в судебной системе РФ занимает Конституционный Суд. Конституционный Суд РФ не наделен полномочиями на рассмотрение и разрешение гражданских дел в качестве суда первой инстанции. На ос¬новании Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд РФ рассматривает в заседаниях дела о конституционности право¬применительной практики (ст. 1). Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела: 1) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента Рос¬сийской Федерации, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 2) о признании недействующими нормативных правовых актов Прези¬дента Российской Федерации, Правительства Российской Федера¬ции, а также нормативных правовых актов иных федеральных орга¬нов исполнительной власти, федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и охраняемые законом инте¬ресы граждан и организаций; 3) об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки; 4) о приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, общероссийских и международных общественных объеди¬нений; о ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 5) об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Цент¬ральной избирательной комиссии Российской Федерации, за исклю¬чением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избира¬тельных комиссий или соответствующих комиссий референдума; 6) по разрешению разногласий между федеральными органами госу¬дарственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных Верховному Суду Российской Федерации Президентом Российской Федерации в со¬ответствии со ст. 85 Конституции Российской Федерации.
Суды субъектов РФ в соответствии со ст. 26 ГПК рассматривают и раз¬решают в первой инстанции дела: связанные с государственной тайной; о признании недействующими нормативных правовых актов орга¬нов государственной власти субъектов Российской Федерации, зат¬рагивающих права, свободы и охраняемые законом интересы граж¬дан и организаций; о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отделения либо иного структурного подразделения политической партии, межрегиональных и региональных общественных объедине¬ний; о ликвидации местных и централизованных религиозных орга-низаций, состоящих из местных религиозных организаций, находя¬щихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональ¬ных и региональных общественных объединений и местных и центра¬лизованных религиозных организаций, состоящих из местных рели¬гиозных организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации; о приостановлении или прекращении дея¬тельности средств массовой информации, распространяемых преиму¬щественно на территории одного субъекта Российской Федерации; об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) изби¬рательных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по выборам в федеральные органы госу¬дарственной власти, окружных избирательных комиссий по выбо¬рам законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, соответствующих комис¬сий референдума, кроме решений, оставляющих в силе решения ни¬жестоящих избирательных комиссий или соответствующих комис¬сий референдума.


Территориальная подсудность: понятие и виды

Б) - именуется подсудность в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность отдельных однородных судов (одного звена судебной системы). (б) подразделяется на: 1) общую; 2) альтернативная (по выбору истца); 3) исключительную; 4) договорную; 5) подсудность по связи дел.
1) определяется местом жительства ответчика; 2) считается подсудность, при которой дело может рассматриваться одним из нескольких указанных в з-не судов (к ответчику, место жительства которого неизвестно и т.д.); 3) допускающая -ие определенных категорий дел лишь судами, точно указанными в з-не (иски о праве на строение, об освобождении им-ва от ареста и т.д.); 4) устанавливается по соглашению сторон, при этом стороны не могут изменять родовую или искл. Терр. Подсудность; 5) состоит в том, что независимо от территории спор подлежит разбирательству в суде, где рассматривается другое дело, с которым связан спор.


Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство: понятие и процессуальные формы их реализации

Процессуальное соучастие
Согласно ст. 35 гпк, иск м.б. предъявлен совмест¬но несколькими истцами или к нескольким ответчикам.
Процессуальное соучастие— участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга.
Соучастие на обеих сторонах называется смешанным.
Процессуальное соучастие — соединение иска по S’ам процесса, поэтому оно называется еще S’ивным соедине¬нием исков в отличие от O’ивного соединения исков, со¬стоящего в том, что одно Л предъявляет к другому несколько исковых требований. В таком пр-ве соединение проис¬ходит по O’у процесса, в нем нет соучастия.
Соучастие может возникнуть по инициа¬тиве суда в тех случаях, когда в процесс должны привлекаться соответчики (п. 3 ст. 142 гпк). В соответствии с пц-пом диспозитивности соистцы не могут быть привлечены к участию в деле по инициативе суда. Возможные соистцы извещаются судом для реш-я ими вопроса о вступлении в процесс.
2. Основания соучастия действующим з-нодательством прямо не установлены. Однако процессуальное соучастие до-пускается прежде всего в тех случаях, когда это связано с харак-тером материальных П/О. По смыслу з-на про¬цессуальное участие допустимо в следующих случаях:
А) если предметом иска служит общее право (например, иски, вытекающие из права общей собственности);
Б) если исковые требования вытекают из одного и того же основания (например, из совместного причинения вреда несколькими Л);
В) если требования однородны, хотя и не тождественны по основаниям и предмету.(н-р, иски о выплате з.п., предъявляемые к одному нанимателю несколькими работниками)
В первых двух случаях соучастие связано с множественно¬стью S’ов спорных материально-правовых отношений (обязательственных, права общей собственности, авторского и изобретательского права, брачно-семейных и наследственных прав, трудовых и кооперативных П/О). В послед¬нем случае происходит S’ивное соединение однородных дел (ч. 4 ст. 128 гпк), к которому суды подходят весьма осто¬рожно, допуская его лишь по несложным делам, когда оно спо¬собствует быстрому, единообразному и правильному разреш-ю споров, не препятствует применению соответствующих процессуальных правил и не затрудняет вынесения общего реш-я по делу.
3. В зависимости от характера материально-правовых связей между S’ами спорных П/О 2:
Необходимое (обязательное) соучастие — обязательное участие в деле всех S’ов спорного П/О в качестве истцов или от¬ветчиков. Оно связано с особенностями спорных материальных П/О при множественности их S’ов. Т.о., при множественности S’ов спорного П/О невозможно раздельное -ие дела.
Соучастие факультативно (возможное), если требования нескольких истцов или одного истца к нескольким ответчикам могут быть -ы и осуществлены независимо друг от друга.
Факультативное процессуальное соучастие возможно лишь в тех случаях, когда оно соответствует требованию процессуальной экономии, способствуя сокращению времени и средств, затра¬чиваемых на -ие дела, обеспечивая быстрое и пра¬вильное разреш-е спора (ч. 4 ст. 128 гпк). Если совместное -ие требований нескольких истцов или к нескольким ответчикам усложняет процесс, то судья вправе выделить одно или несколько требований в отдельное пр-во (ч. 3 ст. 128 гпк).
Основная цель института процессуального соучастия — вы-несение единообразных реш-й, их стабильность. Целью необ¬ходимого соучастия является вынесение полных реш-й, ис¬черпывающих все возможные по данному спору вопросы.
При процессуальном соучастии суд выносит общее реш-е, в котором определяются права и обязанности каждого из соуча-стников. Это реш-е объединенное; в нем должен содержаться ответ по каждому требованию (ст. 202 гпк).

Процессуальное правопреемство
Процессуальным правопреемством называется замена в про¬цессе Л, являющегося стороной или третьим Л (правопредшественника), другим Л (правопреемником) в свя¬зи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или уста-новленном реш-ем суда П/О (ст. 40 гпк).
Процессуальное правопреемство предполагает преемство в материальном праве, где оно допускается в случаях:
А) общего (универсального) преемства в S’ивных Г-их правах – наследования, реорганизации юридического Л;
Б) перехода отдельного S’ивного права, напри¬мер, права собственности на спорную вещь, уступки требования или принятия на себя долга другого Л.
Однако само процессуальное правопреемство всегда общее, так как правопреемник продолжает участие в процессе право-предшественника во всем объеме процессуального П/О, т.е. всех охватываемых им процессуальных прав и обя¬занностей, независимо от того, является ли преемство в матери¬альном праве общим или сингулярным.
Т.о., при процессуальном правопреемстве процес¬суальное П/О сохраняется, продолжает развиваться с участием правопреемника.
Процессуальное правопреемство исключается в случаях, ко¬гда недопустимо преемство в материальном праве, в частности, когда требование неразрывно связано с личностью истца или ответчика (по искам о расторжении брака, взыскании алимен¬тов, восстановлении на работе и др.), а также когда преемство противоречит з-ну или договору (см., например, ст. 383. Ч. 2 ст. 388 гк).
Процессуальное правопреемство возможно в любой стадии процесса. Вступление в процесс правопреемника оформляется опр-ем суда. Опр-е о допущении в процесс правопре¬емника не м.б. обжаловано (опротестовано); на опр-е суда об отказе в допущении в процесс правопреемника м.б. подана частная жалоба (протест), согласно п. 2 ст. 315 гпк.
Вступая в процесс, правопреемник должен обосновать свое преемство. Поскольку правопреемник продолжает участие в процессе правопредшественника, все действия, совершенные в процессе до его вступления, обязательны для правопредшественника (ч. 2 ст. 40 гпк).
Т.о., процессуальное правопреемство существенно отличается от замены ненадлежащей стороны как по основани¬ям, так и по процессуальным последствиям. Если основанием процессуального правопреемства служит преемство в матери¬альных правах или обязанностях стороны (третьего Л), то замена в порядке ст. 36 гпк никакой материально-правовой связи между Л, заменяющими друг друга, не предполагает. Из этого вытекают и соответствующие процессуальные послед¬ствия: в первом случае процессуальное П/О со¬храняется, процесс продолжается, а во втором оно прекращает¬ся и заменяется новым, хотя и в том и в другом случае пр-во по делу (процесс) не прерывается.


26. Ненадлежащая сторона
Это — Л, в отношении которой по ма¬териалам дела исключается предположение о том, что она являет¬ся S’ом спорного П/О. И напротив, то Л, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает предпо¬ложение, что именно оно — S’ спорного П/О, называется надлежащей стороной.
Т.о., вопрос о том, является ли сторона надлежа¬щей или нет, решается в зависимости от S’ного состава спорного П/О.
Ненадлежащая сторона — процессуально правоспособное Л. Оно обладает всеми присущими стороне процессуальными пра¬вами и обязанностями, т.е. является S’ом процесса, сторо¬ной по делу, иначе невозможно было бы процессуальное обще¬ние с нею. Поэтому недопустим отказ в принятии искового заявления по мотивам предъявления иска ненадлежащим истцом или к ненадлежащему ответчику. Невозможна также замена не-надлежащей стороны надлежащей без согласия истца на такую замену.
З-н установил, что если во время разбирательства дела бу¬дет установлено, что иск предъявлен не тем Л, которому принадлежит право требования, или не к тому Л, которое должно отвечать по иску, то суд может с согласия истца, не пре¬кращая дела, допустить замену выбывшего из дела первона-чального истца или ответчика надлежащим истцом или ответ-чиком (ст. 36 гпк).
2. Ненадлежащая сторона м.б. заменена судом по собственной инициативе (п. 3 ст. 142 гпк), по ходатайству од¬ной из сторон или прокурора, однако во всех случаях в соответ¬ствии с пц-пом диспозитивности только с согласия истца. Согласия ответчика на его замену или на замену истца по з-ну не требуется, так как у него отсутствует интерес в недопуще-нии замены.
Ненадлежащая сторона заменяется надлежащей опр-¬ем суда. Согласие ненадлежащего истца на свою замену означает отказ его от иска и выбытие из процесса. Но для замены не¬надлежащего истца необходимо также согласие предполагаемо¬го надлежащего истца на вступление в процесс.
3. Если первоначальный истец не согласен на замену ненад¬лежащей стороны или надлежащий истец не согласен на вступ¬ление в процесс, то замена ненадлежащей стороны невозможна. Последствия невозможности замены ненадлежащей стороны различны в зависимости от того, какая из сторон является не¬надлежащей — истец или ответчик.
При несогласии первоначального ненадлежащего истца на выбытие из процесса возможны две ситуации:
А) предполагаемый надлежащий истец не согласен вступить в процесс; в этом случае суд рассматривает иск ненадлежащего истца и выносит реш-е об отказе в иске;
Б) предполагаемый надлежащий истец вступает в процесс в качестве тртьего Л, являющего самостоятельные требования на предмет спора (ч. 2 ст. З6 гпк).
Если ненадлежащий истец согласен выбыть из процесса, а надлежащий не вступает в процесс, суд должен прекратить пр-во по делу ввиду отказа первоначального истца от иска (п. 4 ст. 219 гпк).
Замена ненадлежащего ответчика невозможна без согласия на то истца. Если истец не согласен на замену ответчика, суд вправе привлечь Л, которое он считает надлежащим ответ¬чиком, к участию в деле в качестве второго ответчика (ч. 3 ст. 36 гпк). Удовлетворив иск, суд возложит ответственность на над¬лежащего ответчика; ненадлежащий ответчик от ответственно¬сти будет освобожден. Поэтому надлежащий и ненадлежащий ответчики, участвуя в одном деле, не являются соответчиками. В отличие от соответчиков они — два S’а процесса, не свя¬занные спорным П/О; их интересы противоречи¬вы и несовместимы.
^ действия, совершенные в процессе ненадлежащей стороной, независимо от того, выбыла она из процесса или нет, не имеют значения для вновь вступившей стороны и никаких прав и обя-занностей для нее не порождают. Для надлежащей стороны процесс начинается с начала, независимо от того, на какой ста¬дии процесса будет установлена необходимость замены ненад¬лежащей стороны; в этом случае возникает новое процессуаль¬ное П/О с участием надлежащей стороны.
Статья 36 гпк предоставляет суду право заменить ненадле¬жащую сторону. Однако в судебной практике выполнение этого требования считается обязательным. Невыполнение требований о замене ненадлежащей стороны рассматривается как сущест¬венное нарушение з-на, влекущее за собой обязательную от-мену реш-я суда.
Институт замены ненадлежащей стороны надлежащей позво¬ляет быстро рассмотреть спор и принять правильное реш-е, соответствующее действительным отношениям участников спорных П/О. Это — одна из форм помощи истцу в исправлении допущенной им ошибки без особых формально-стей, а при замене ненадлежащего ответчика — и без дополни¬тельных расходов. Целью данного института является установ¬ление O’ивной истины по делу и защита S’ивного права заинтересованного Л.


Стороны в гражданском процессе, их правовое положение

Стороны в гр проц. Их проц права и обязанности.
Могут быть гражд и юр. Л. Сторонами становятся с момента возбужде6ния гр. Дела. Истец-это Л которое предположительно явл. Обладателем спорного права или охраняемого з-ном интереса и которое обращается в суд за защитой, поскольку считает что его право не оснговательно нарушено или оспорено ответчиком.ответчик-Л которое по заявлению истца -либо нарушитель его прав либо оспаривает их, и которое вследствие этого привлекается к ответу по иску , и против которого поэтому возбуждается гр дело. Стороны имеют право :знакомиться с мат дела,делать выписки,копии, заявлять отводы, представлять док-ва,учавствоваь в их иссл-е, задавать вопросы др Л, заявлять ход-ва. Давать устные и письм. Объяснения, представлять свои доводы и соображеия возражать против ходат-в доводов и соображ др стороны,обжаловать реш-я и опре-я суда, требовать принудит.исполнения. Истец вправе изменить основания или предмет иска, увел или умень объем иск требован или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны вправе заключить мировое согла


Третьи лица в гражданском процессе: понятие и правовое положение.

Третьи Л Л, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс, в связи с заинтересованностью в разреш-и спора наряду со сторонами. Поскольку характер заинтересованности в исходе спора м.б. различным, постольку з-н различает третьих Л, заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.
Третьи Л, заявляющие самостоятельные требования, Л, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты самостоятельных прав на предмет спора (ст. 37 гпк). Они пользуются всеми правами и несут обязанности истца в процессе.

29. Третьи Л Л, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс, в связи с заинтересованностью в разреш-и спора наряду со сторонами. Поскольку характер заинтересованности в исходе спора м.б. различным, постольку з-н различает третьих Л, заявляющих и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.
Третье Л, не заявляющее самостоятельный требований на предмет спора (третье Л с побочным участием), Л, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в связи с тем, что реш-е по делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон (ст. 38 гпк). Такое влияние м.б. связано с правом регресса и иным юридическим интересом третьего Л или одной из сторон (например, возможностью уменьшения алиментных платежей при предъявлении другим Л иска о взыскании алиментов на содержание других детей).
Третьи Л, не заявляющие самостоятельных требований, могут вступать в процесс по собственной инициативе, по ходатайству сторон, прокурора, по инициативе суда.
Третьи Л, не заявляющие самостоятельных требований, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, кроме права на изменение основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, а также на отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, требование принудительного исполнения судебного реш-я.


Участники процесса, оказывающие содействие в отправлении правосудия, их правовое положение

Содействующие правосудию
Содействующие правосудию (свидетели, эксперты, переводчики, судебные представители). Харак¬терной чертой участников гражданских процессуальных правоотно¬шений этой группы является то, что они не имеют юридической заин¬тересованности в исходе дела. Для выполнения функции содействия правосудию субъекты всех трех групп наделены процессуальными правами и обязанностями.


Прокурор в гражданском процессе: формы участия и правовое положение

Участие прокурора в процессе
Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых з-ном интересов других Л или вступить в дело в лю-бой стадии процесса, если этого требует охрана гос-венных или общественных интересов или прав и охраняемых з-ном интересов Гр.
Участие прокурора в разбирательстве Г-ого дела обязательно в случаях, когда это предусмотрено з-ном или когда необходимость участия прокурора в данном деле признана судом.
Прокурор, участвующий в деле, знакомится с материалами дела, за-являет отводы, представляет доказательства, участвует в исследовании доказательств, заявляет ходатайства, дает заключения по вопросам, воз-никающим во время разбирательства дела, и по существу дела в целом, а также совершает другие процессуальные действия, предусмотренные з-ном. Отказ прокурора от заявления, поданного в защиту интересов другого Л, не лишает это Л права требовать -ия дела по существу.


Представитель в гражданском процессе: понятие и виды представительства.

Понятие представительства в суде.
В соответствии со ст. 43 гпк Гре могут вести свои дела в суде лично или через представителей. Дела ЮЛ ведут их органы или представители, а недееспособных Л их з-нные представители.
Деятельность представителя состоит из действий, совершаемых от имени и в интересах представляемого (истца, ответчика и других Л, участвующих в деле). Отношения представительства регулируются нормами Г-ого, семейного, трудового или административного права
Представительство в суде П/О, в силу которого судебный представитель совершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого, в связи с чем у последнего возникают права и обязанности. З-н допускает представительство по всем Г-им делам во всех судах и на всех стадиях процесса.
В зависимости от основания возникновения представительства в суде различают: а) добровольное; б) з-нное; в) представительство на основании уставов и других специальных основаниях.


Полномочия представителей в гражданском процессе.

. Полномочия представителя в суде
1. Для совершения процессуальных действий в суде предста¬вители наделяются определенными полномочиями (правами).
Полномочие на ведение дела в суде дает право представителю совершать все процессуальные действия от имени, представляемого полномочия з-нных и общественных представителей, ор¬ганов и представителей ЮЛ вытекают из соответ¬ствующих з-нов, уставов или положений. Поэтому указанные Л должны предъявлять суду документы, удостоверяющие их право выступать в суде:
Руководители ЮЛ - удостоверения подтвер¬ждающие их служебное положение или полномочия (ч. 2 ст. 43 гпк);
Общественные представители – удостоверения, либо поручения соответствующих организаций;
З-нные представители - свидетельства органов загса или удостоверения органов опеки и попечительства (о рождении ре-бенка, об усыновлении, о назначении опеки или попечительст¬ва).
З-нные представители совершают в процессе от имени представляемых все процессуальные действия, право соверше¬ния которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными з-ном (ч. 1 ст. 48 гпк). Так, действия, на-правленные на распоряжение им-вом, принадлежащим представляемым Л, з-нные представители могут совер¬шать лишь с разреш-я органов опеки и попечительства (ст. 37 гк).
З-нные представители выступают в суде без специальных полномочий (ч. 1 ст. 64, ч. 2 ст. 31 гк). Однако родители не вправе представлять интересы своих детей, если орган опеки и попечительства установит, что между интересами родителей и детей имеются противоречия (ч. 2 ст. 64 ск). Исходя из смысла ст. 39 и 40 гк это положение относится также к опекунам и по¬печителям.
Полномочия добровольного представителя определяются доверителем и должны быть выражены в доверенности, выдан-ной и оформленной в соответствии с з-ном (ст. 45 гпк). По делам Л, недееспособных или ограниченных в своей дееспо¬собности, полномочие выдается з-нными представителями, а по делам ЮЛ - их органами (руководителем либо коллегиальным органом).


Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Участие в процессе органов гос-венного управле¬ния
Профсоюзов, предприятий, учреждений, организаций и отдель-ных Гр, защищающих права других Л
В случаях, предусмотренных з-ном, органы гос-венного уп-равления, профсоюзы, гос-венные предприятия, учреждения, организации, колхозы, иные кооперативные организации, их объединения, другие общественные организации или отдельные Гре могут обра¬титься в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых з-ном интересов других Л. Отказ указанных органов и Гр от заявления, по¬данного в защиту интересов другого Л, не лишает это Л права требовать -ия дела по существу.
Органы гос-венного управления в предусмотренных з-ном случаях могут быть привлечены судом к участию в процессе или всту¬пить в процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу в це¬лях осуществления возложенных на них обязанностей и для защиты прав Гр и интересов гос-ва.
Указанные в настоящей статье органы гос-венного управления, предприятия, учреждения, организации в Л своих представителей и отдельные Гре могут знакомиться с материалами дела, заяв¬лять отводы, давать объяснения, представлять доказательства, участ¬вовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства, а также совершать другие процессуальные действия, предусмотренные з-ном


Процессуальное соучастие в гражданском процессе.

Процессуальное соучастие
Согласно ст. 35 гпк, иск м.б. предъявлен совмест¬но несколькими истцами или к нескольким ответчикам.
Процессуальное соучастие— участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга.
Соучастие на обеих сторонах называется смешанным.
Процессуальное соучастие — соединение иска по S’ам процесса, поэтому оно называется еще S’ивным соедине¬нием исков в отличие от O’ивного соединения исков, со¬стоящего в том, что одно Л предъявляет к другому несколько исковых требований. В таком пр-ве соединение проис¬ходит по O’у процесса, в нем нет соучастия.
Соучастие может возникнуть по инициа¬тиве суда в тех случаях, когда в процесс должны привлекаться соответчики (п. 3 ст. 142 гпк). В соответствии с пц-пом диспозитивности соистцы не могут быть привлечены к участию в деле по инициативе суда. Возможные соистцы извещаются судом для реш-я ими вопроса о вступлении в процесс.
2. Основания соучастия действующим з-нодательством прямо не установлены. Однако процессуальное соучастие до-пускается прежде всего в тех случаях, когда это связано с харак-тером материальных П/О. По смыслу з-на про¬цессуальное участие допустимо в следующих случаях:
А) если предметом иска служит общее право (например, иски, вытекающие из права общей собственности);
Б) если исковые требования вытекают из одного и того же основания (например, из совместного причинения вреда несколькими Л);
В) если требования однородны, хотя и не тождественны по основаниям и предмету.(н-р, иски о выплате з.п., предъявляемые к одному нанимателю несколькими работниками)
В первых двух случаях соучастие связано с множественно¬стью S’ов спорных материально-правовых отношений (обязательственных, права общей собственности, авторского и изобретательского права, брачно-семейных и наследственных прав, трудовых и кооперативных П/О). В послед¬нем случае происходит S’ивное соединение однородных дел (ч. 4 ст. 128 гпк), к которому суды подходят весьма осто¬рожно, допуская его лишь по несложным делам, когда оно спо¬собствует быстрому, единообразному и правильному разреш-ю споров, не препятствует применению соответствующих процессуальных правил и не затрудняет вынесения общего реш-я по делу.
3. В зависимости от характера материально-правовых связей между S’ами спорных П/О 2:
Необходимое (обязательное) соучастие — обязательное участие в деле всех S’ов спорного П/О в качестве истцов или от¬ветчиков. Оно связано с особенностями спорных материальных П/О при множественности их S’ов. Т.о., при множественности S’ов спорного П/О невозможно раздельное -ие дела.
Соучастие факультативно (возможное), если требования нескольких истцов или одного истца к нескольким ответчикам могут быть -ы и осуществлены независимо друг от друга.
Факультативное процессуальное соучастие возможно лишь в тех случаях, когда оно соответствует требованию процессуальной экономии, способствуя сокращению времени и средств, затра¬чиваемых на -ие дела, обеспечивая быстрое и пра¬вильное разреш-е спора (ч. 4 ст. 128 гпк). Если совместное -ие требований нескольких истцов или к нескольким ответчикам усложняет процесс, то судья вправе выделить одно или несколько требований в отдельное пр-во (ч. 3 ст. 128 гпк).
Основная цель института процессуального соучастия — вы-несение единообразных реш-й, их стабильность. Целью необ¬ходимого соучастия является вынесение полных реш-й, ис¬черпывающих все возможные по данному спору вопросы.
При процессуальном соучастии суд выносит общее реш-е, в котором определяются права и обязанности каждого из соуча-стников. Это реш-е объединенное; в нем должен содержаться ответ по каждому требованию (ст. 202 гпк).


Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны.

Ненадлежащая сторона
Это — Л, в отношении которой по ма¬териалам дела исключается предположение о том, что она являет¬ся S’ом спорного П/О. И напротив, то Л, в отношении которого по обстоятельствам дела возникает предпо¬ложение, что именно оно — S’ спорного П/О, называется надлежащей стороной.
Т.о., вопрос о том, является ли сторона надлежа¬щей или нет, решается в зависимости от S’ного состава спорного П/О.
Ненадлежащая сторона — процессуально правоспособное Л. Оно обладает всеми присущими стороне процессуальными пра¬вами и обязанностями, т.е. является S’ом процесса, сторо¬ной по делу, иначе невозможно было бы процессуальное обще¬ние с нею. Поэтому недопустим отказ в принятии искового заявления по мотивам предъявления иска ненадлежащим истцом или к ненадлежащему ответчику. Невозможна также замена не-надлежащей стороны надлежащей без согласия истца на такую замену.
З-н установил, что если во время разбирательства дела бу¬дет установлено, что иск предъявлен не тем Л, которому принадлежит право требования, или не к тому Л, которое должно отвечать по иску, то суд может с согласия истца, не пре¬кращая дела, допустить замену выбывшего из дела первона-чального истца или ответчика надлежащим истцом или ответ-чиком (ст. 36 гпк).


Процессуальное правопреемство в гражданском судопроизводстве.

Процессуальное правопреемство
Процессуальным правопреемством называется замена в про¬цессе Л, являющегося стороной или третьим Л (правопредшественника), другим Л (правопреемником) в свя¬зи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или уста-новленном реш-ем суда П/О (ст. 40 гпк).
Процессуальное правопреемство предполагает преемство в материальном праве, где оно допускается в случаях:
А) общего (универсального) преемства в S’ивных Г-их правах – наследования, реорганизации юридического Л;
Б) перехода отдельного S’ивного права, напри¬мер, права собственности на спорную вещь, уступки требования или принятия на себя долга другого Л.
Однако само процессуальное правопреемство всегда общее, так как правопреемник продолжает участие в процессе право-предшественника во всем объеме процессуального П/О, т.е. всех охватываемых им процессуальных прав и обя¬занностей, независимо от того, является ли преемство в матери¬альном праве общим или сингулярным.
Т.о., при процессуальном правопреемстве процес¬суальное П/О сохраняется, продолжает развиваться с участием правопреемника.
Процессуальное правопреемство исключается в случаях, ко¬гда недопустимо преемство в материальном праве, в частности, когда требование неразрывно связано с личностью истца или ответчика (по искам о расторжении брака, взыскании алимен¬тов, восстановлении на работе и др.), а также когда преемство противоречит з-ну или договору (см., например, ст. 383. Ч. 2 ст. 388 гк).
Процессуальное правопреемство возможно в любой стадии процесса. Вступление в процесс правопреемника оформляется опр-ем суда. Опр-е о допущении в процесс правопре¬емника не м.б. обжаловано (опротестовано); на опр-е суда об отказе в допущении в процесс правопреемника м.б. подана частная жалоба (протест), согласно п. 2 ст. 315 гпк.
Вступая в процесс, правопреемник должен обосновать свое преемство. Поскольку правопреемник продолжает участие в процессе правопредшественника, все действия, совершенные в процессе до его вступления, обязательны для правопредшественника (ч. 2 ст. 40 гпк).
Т.о., процессуальное правопреемство существенно отличается от замены ненадлежащей стороны как по основани¬ям, так и по процессуальным последствиям. Если основанием процессуального правопреемства служит преемство в матери¬альных правах или обязанностях стороны (третьего Л), то замена в порядке ст. 36 гпк никакой материально-правовой связи между Л, заменяющими друг друга, не предполагает. Из этого вытекают и соответствующие процессуальные послед¬ствия: в первом случае процессуальное П/О со¬храняется, процесс продолжается, а во втором оно прекращает¬ся и заменяется новым, хотя и в том и в другом случае пр-во по делу (процесс) не прерывается.


Процессуальные сроки в гражданском процессе: понятие и виды.

Понятие и виды процессуальных сроков.
Процессуальными сроками называется период времени, установленный з-ном или назначенный судом для совершения определенных процессуальных действий.
В зависимости от S’а процессуальных отношений, которому установлен срок для совершения процессуальных действий, сроки делятся на следующие виды: 1) срок -ия дел судом и совершения им процессуальных действий; 2) сроки совершения процессуальных действий Л, участвующими в деле; 3) сроки совершения процессуальных действий иными S’ами процессуальных отношений; 4) сроки, назначенные судом для Л и организаций, не участвующих в деле.
Порядок исчисления и окончания процессуальных сроков определен в ст.ст. 100, 101 гпк рсфср.


Порядок исчисления, продления и восстановления процессуальных сроков.

и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков.
Процессуальный срок — предусмотренный законом или назначаемый судом (судьей) промежуток времени, в течение которого должно или мо¬жет быть совершено отдельное процессуальное действие либо завершена совокупность действий субъектами судопроизводства или иными лица¬ми, которые обязаны эти действия выполнить. Значение процессуальных сроков состоит в том, что они оптимизируют временной режим отправления правосудия. Законодательное закрепление процессуальных сроков, с одной стороны, способствует предупреждению необоснованного затягивания рассмотрения и разрешения гражданских дел, а с другой — противодействует спешке в реализации процессуальных прав и обязанностей участников судопроизводства. Сроки, установленные законом, нормативно определены: они указаны в статьях ГПК и в основном регламентируют время реализации участника¬ми судопроизводства субъективных гражданских процессуальных прав. В федеральном законе (ГПК), в частности, установлены сроки для со¬вершения следующих процессуальных действий: для разрешения судом вопроса о принятии искового заявления к производству (ст. 133 ГПК); для рассмотрения и разрешения судом первой инстанции граждан-ского дела (ст. 154 ГПК); для подачи апелляционной, кассационной, надзорной жалоб или представления прокурора (ст. 321,338, ч. 2 ст. 376 ГПК); для подачи заявления, представления о пересмотре по вновь от-крывшимся обстоятельствам решений, определений суда (ст. 394 ГПК); и др. Сроки, назначаемые судом. Сроки совершения отдельных процессу¬альных действий могут также назначаться судом, рассматривающим дело, в тех случаях, когда необходимо определить время совершения того или иного процессуального действия, а законный срок отсутствует или возни¬кают обстоятельства, не позволяющие совершить определенные процес¬суальные действия в установленный законом срок. Процессуальные сроки, исчисляемые периодами времени, могут ис¬числяться, как правило, днями, а в некоторых случаях и месяцами, и мо¬гут как содержаться в ГПК, так и устанавливаться судом. Сроки, определяемые указанием на событие, которое должно на¬ступить, могут быть связаны как с приостановлением производства по делу, так и с процессуальным порядком совершения отдельных процес¬суальных действий, последовательность которых определена законом. Процессуальные сроки, исчисляемые часами и точными календарны¬ми датами. Рассматриваемые виды сроков связаны с точным указанием времени совершения действий, которые должны быть выполнены в точно определенное время, и определяются часами или указанием на точную ка-лендарную дату. Сроки для действий, совершаемых самим судом (судьей), всегда ус¬танавливаются законом и охватывают весь комплекс процессуальных дей¬ствий, совершаемых на различных стадиях судопроизводства. При производстве в суде первой инстанции законодатель устанавлива¬ет для суда следующие процессуальные сроки: срок вынесения судебного приказа; срок рассмотрения вопроса о принятии искового заявления судом к своему производству; срок для рассмотрения и разрешения гражданских дел; срок составления мотивированного решения; срок высылки судебного решения; срок направления определения суда лицам, участвующим в деле; срок составления и подписания протокола судебного заседания; срок рассмотрения судом замечаний на протокол судебного заседания; срок рассмотрения заявления по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме; срок рассмотрения заявления о признании недействительными ут¬раченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бу¬маги и о восстановлении прав по ним; срок исполнения судебного поручения и др. Когда для совершения конкретного процессуального действия законом срок не установлен, правом назначить его наделяется суд (судья). При ус¬тановлении сроков для лиц, участвующих в деле, суд вправе: отсрочить или рассрочить одной стороне или обеим сторонам упла¬ту государственной пошлины (ст. 90 ГПК); назначить для заявителя срок исправления недостатков, препят¬ствующих принятию искового заявления (ст. 136 ГПК); при подготовке дела к судебному разбирательству судья указывает сто¬ронам и другим лицам, участвующим в деле, действия, которые им необ¬ходимо совершить, и сроки совершения таких действий (ст. 147 ГПК); определить срок отложения разбирательства дела (ст. 169 ГПК); определить срок исполнения решения (ст. 204 ГПК); отсрочить или рассрочить исполнение судебного постановления (ст. 203,434 ГПК); обратить решение к немедленному исполнению (ст. 212 ГПК) и т. п.


Судебные штрафы (понятие и порядок наложения).

Случаи применения судебных штрафов.
В отдельных случаях, когда нормы процессуального з-на нарушаются, суд прибегает к определенным санкциям - мерам принудительного процессуального воздействия, к Л, не выполняющим процессуальные обязанности либо требования суда.
К числу таких санкций относятся судебные штрафы, порядок наложения и сложения которых определен ст.ст.97, 98 гпк рсфср.
Применение штрафа предусмотрено в следующих случаях: а) за нарушение мер обеспечения иска (ст. 134 гпк рсфср); б) за неявку в судебное заседание свидетелей или экспертов (ст. 160 гпк рсфср); в) за неисполнение реш-я, обязывающего должника совершить определенные действия в установленный судом срок (ст.406 гпк рсфср).


Государственная пошлина: порядок уплаты и исчисления

Государственная пошлина: понятие, порядок исчисления, освобождение от уплаты.
Государственная пошлина — установленный налоговым кодексом Рос¬сийской Федерации, обязательный и действующий на всей территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то орга¬нами или должностными лицами.
При производстве гражданских дел в судах пошлина взимается: с исковых заявлений (первоначальных и встречных); с заявлений третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора в уже начатом процессе; с заявлений на неправомерные действия органов государственного управления, общественных организаций и должностных лиц, ущем¬ляющие права граждан; с заявлений по делам особого производства; с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов) документов, находящихся в деле. При замене судом первоначального истца с его согласия другим лицом последний уплачивает пошлину на общих основаниях. В случае выбытия из дела первоначального истца и замены его правопреемником пошлина взыскивается с правопреемника, если она не была уплачена первоначальным истцом. Когда судья выделяет одно или несколько из соединенных исковых требований в отдельное производство, пошлина, уплаченная при предъяв¬лении иска, не пересчитывается и не возвращается. По выделенному от¬дельно производству пошлина вторично не уплачивается. По повторно предъявленным искам, которые ранее были оставлены без рассмотрения, пошлина уплачивается вновь на общих основаниях. При этом, если в связи с оставлением исков без рассмотрения пошлина подлежала воз¬врату, но не была возвращена, к повторно подаваемому исковому заявлению может быть приложен первоначальный документ об уплате пошлины, если не истек годичный срок со дня зачисления ее в бюджет. Взимается также пошлина с исков об изменении размера и сроков пла¬тежей, предъявленных после вступления в законную силу решения, кото¬рым с ответчика присуждены периодические платежи. Это правило при¬меняется в случаях предъявления таких исков лицами, обязанными по закону уплачивать алименты.


Судебные издержки: понятие и виды

Судебные издержки, их виды. Отличие от государственной пошлины.
Судебные издержки — это выплачиваемые сторонами и третьими ли¬цами денежные суммы, вносимые на депозитный счет суда, предназначен¬ные субъектам, содействующим осуществлению правосудия, а также иные расходы, связанные с производством по делу, и денежные компенсации, взыскиваемые в пользу другой стороны по решению суда со стороны, не¬добросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своев¬ременному рассмотрению и разрешению дела. Судебные издержки складываются из сумм: подлежащих выплате свидетелям и экспертам, специалистам и пере¬водчикам; расходов на проезд сторон и третьих лиц, понесенных ими в связи с явкой в суд; расходов на оплату услуг представителей; расходов, связанных с производством осмотра на месте; компенсаций за фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 ГПК; связанных с рассмотрением дела почтовых расходов, понесенных сторонами; других, признанных судом необходимых расходов (например, рас¬ходов по розыску ответчика). Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются рас¬ходы, понесенные ими в связи с явкой в суд по проезду и проживанию, а также выплачиваются суточные. Порядок и размеры возмещения расходов и выплаты вознаграждения экспертам и свидетелям судов общей юрисдик¬ции регулируются (помимо ГПК РФ) Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызо¬вом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд, утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. № 245. Свидетелям выплачиваются суммы за отвлечение их от трудовой дея¬тельности, исходя из среднего заработка по основному месту работы. Неработающим свидетелям выплачивается денежное вознаграждение за отвлечение их от их повседневных занятий из расчета установленного законом минимального размера оплаты труда. Эксперты, специалисты получают оплату труда за выполненную ими работу по поручению суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников государственной организации. Размер оплаты труда определяется судом по согласованию со сторонами и по согла¬шению с экспертами, специалистами. Суммы, подлежащие выдаче свидетелям и экспертам, выплачиваются на основании определения суда немедленно по выполнении этими лица¬ми своих обязанностей независимо от фактического получения и взыс¬кания со сторон судебных расходов. Вместе с тем ст. 96 ГПК предусмат¬ривает подстраховывающий вариант компенсации будущих расходов, обязывающий стороны вносить вперед на банковский счет управления (отдела) Судебного департамента субъекта Российской Федерации сум¬мы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам. Не вно¬сят такие суммы только стороны, которые освобождены от уплаты су¬дебных расходов. В последнем случае выплаты производятся из средств бюджета, отпускаемых по смете. В таком же порядке оплачиваются рас¬ходы, связанные с проведением осмотра на месте.


Доказательства в гражданском процессе: понятие и виды

Понятие судебных доказательств и судебного доказывания
Доказательства используются в суде для установления фактических обстоятельств дела. суд не может разрешить ни одного дела, не установив его обстоятельств.
суд должен установить все обстоятельства (юридические факты), от которых зависят П/О сто¬рон.
Правосудие — это деятельность, которая осуществляется в строго определенной процессуальной форме, и одно из непре¬менных ее требований состоит в том, что суд может основывать свое реш-е только на фактах, которые были доказаны в про¬цессе, т.е. были установлены в судебном заседании с помощью судебных доказательств.
Никакие сведения и сообщения о фактах, полученные вне процесса, не из доказательств, не могут быть использованы судом. суд основывает реш-е лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
В Г-ом, как и в уголовном, процессе сама деятель¬ность по установлению фактических обстоятельств дела носит название судебного доказывания; обстоятельства, факты, кото¬рые суд должен установить, называют предметом доказывания, а средства, с помощью которых доказывание осуществляется, т.е. то, чем доказываются обстоятельства дела, называют судебными доказательствами.
судебные доказательства — это предусмот¬ренные и регламентированные з-ном процессуальные средства доказывания (объяснения сторон и третьих Л, показания сви¬детелей, заключения экспертов, письменные и вещественные до¬казательства) используемые судом для установления фактиче¬ских обстоятельств дела.
Под фактическими данными понимают обычно информа¬цию, сведения об обстоятельствах дела, которые суд получает, допрашивая свидетелей, исследуя документы, выслушивая сто¬роны и т.п., к ним м.б. отнесены и так называемые доказательственные факты.
Факты, которые сами не являются искомыми юридическими фактами по делу, но дают основания для выводов о них, называ¬ются доказательственными.
Своеобразие доказательственных фактов заключается в том, что они занимают некоторое промежуточное положение: с од-ной стороны, как и все факты, на основании которых суд делает какие-нибудь выводы, они должны быть доказаны; с другой -они сами служат средствами установления искомых фактов, т.е. по существу являются доказательствами по делу. Поэтому их называют иногда промежуточными фактами.
Доказывание — деятельность, направленная на установле¬ние обстоятельств дела с помощью судебных доказательств.
В судебном заседании исследуются доказательства с со-блюдением пц-пов гласности, устности, непосредственно¬сти, непрерывности, состязательности.
Письменные доказательства оглашаются, вещественные доказа-тельства - осматриваются.


Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.

Предмет доказывания - совокупность юридич. Фактов, от установления к-рых зависит разреш-е дела по существу. Состав фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела различен. суд определяет его, исходя из требований и возражений сторон и руководствуясь нормами мат. Права, к-рые д.б. в данном случае применены. К предмету доказывания прежде всего относятся факты основания иска. Также относятся факты основания возражений против иска, т.е. юр. Факты указанные ответчиком в кач-ве возражений против иска. Если стороны ссылаются на факты не имеющие юр. Значения, суд не должен их исследовать. В предмет доказывания м. Входить не только положительные, но и отрицательные факты, т.е. как правомерные так и неправомерные. Факты не подлежащие доказыванию - факты к-рые м.б. положены в основу судебного реш-я по делу без доказывания.1). Общеизвестные - факты, о к-рых знает широкий круг Л, в том числе судьи ч1. Ст. 55. Обст-ва, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. Степень распространенности данных фактов м.б. различной, но независимо от этого они не подлежат доказыванию. 2) преюдициально установленные (предрешенные) - установлены ранее вынесенным и вступившим в з-нную силу приговором или реш-ем суда по другому делу. Ч 2. И ч3. Статьи 55. Факты, установленные вступившим в з-нную силу реш-ем суда по одному гр. Делу, не доказываются вновь при разб-ве других гр. Дел, в к-рых участвуют те же Л. Вступивший в з-нную силу приговор суда по уг. Делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гр.-правовых последствиях действий Л, в отношении к-рого состоялся приговор суда, лишь по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным Л. Согласно з-ну преюдициальное значение имеют факты, установленные только пост-ями суд. Органов и только основными пост-ями - приговором и реш-ем.


Средства доказывания в гражданском процессе.

Понятие средства доказывания. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
В числе средств доказывания (ст. 73 ГПК) законодательство называет вещественные доказательства. В отличие от письменного доказательства, которое своим содержанием свидетельствует о наличии или отсутствии фактов по делу, вещественные доказательства свидетельствуют об иско¬мых фактах внешним видом, определенными свойствами, качествами (на¬пример, если для дела важно содержание зачетной книжки студента, то книжка будет выступать в процессе в качестве письменного доказатель¬ства; если же для фактических обстоятельств дела важны следы подчи¬сток в книжке, она будет фигурировать в качестве вещественного дока¬зательства). Следовательно, к вещественным доказательствам можно отнести предметы, которые внешним видом, присущими им свойствами могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значе¬ние для дела.


Классификация доказательств.

. Классификация док-в
В теории гражд. Процесса существует две общеприз. Классиф-ции док-в. 1)исходя из процесса формирования: а). Первоначальные - док-ва первоисточники б). Производные - воспроизводят содержание другого док-ва. Их получают из вторых рук. Между производным док-вом и фактом, о к-ром оно свидетельствует, всегда стоит, по крайней мере еще одно док-во, содержание к-рого и воссоздается производным док-вом. В первоначальных док-вах такого промежуточного звена нет. Первоначальным будет показание свидетеля-очевидца. Показание же свидетеля, к-рый узнал о факте от другого Л, будет производным. 2). А). Прямые - док-во, к-рое даже будучи, взятым в отдельности, дает возможность сделать лишь один определенный вывод об искомом факте. Б). Косвенные - не дает возможность сделать один определенный вывод, относительно искомого факта. Если косвенное док-во взять не в отдельности, а в связи с остальными док-вами по делу, то, сопоставляя их, можно отбросить необоснованные версии и прийти к одному определенному выводу. 3). По источнику. Однако единства в проведении данной классификации нет 4. Личные - полученные от людей б). Вещ. - предметы материального мира. Также по источнику док-ва делят еще на три вида - личные, вещ., письм., либо на три других вида - личные, вещ. ( вещи и документы), и смешанные ( заключения эксперта). Клас-ия док-в имеет существенное практич. Значение, т. К. Выявляет особенности отд. Групп док-в и определяет пути их наилучшего использования с учетом этих особ-тей. Относимость док-в - суд д. Допускать и исследовать только относящиеся к делу док-ва ст. 53.


Распределение обязанностей по доказыванию между сторонами. Доказательственные презумпции.


43. Обязанности по доказыванию. Основания для освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении обязанностей по доказыванию.
В изъятие из общего правила закон (ст. 61 ГПК) указывает случаи, ког¬да определенные обстоятельства (юридические факты) не нуждаются в доказывании и считаются установленными без подтверждения их доказа¬тельствами; при этом лица, участвующие в деле, освобождаются от дока¬зывания таких обстоятельств.
Общеизвестным является такой факт, сведения о котором широко из¬вестны, в том числе сторонам и самим судьям. Доказывание его вследствие очевидности излишне, но для освобождения сторон и иных лиц, участву¬ющих в деле, от доказывания соответствующего факта суд должен при¬знать его общеизвестным. Вывод об общеизвестности факта может сделать суд любой инстанции по собственной инициативе или по ходатайству лица, которое ссылается на данный факт в обоснование своих требований или возражений. Как прави¬ло, соответствующее решение принимается в первой инстанции при подго¬товке дела к судебному разбирательству, в связи с чем не требуется, чтобы в подтверждение общеизвестного факта представлялись доказательства. Стороны и другие лица, участвующие в деле, освобождаются от дока¬зывания преюдициально установленных (предрешенных) фактов, по¬скольку они уже установлены вступившим в законную силу судебным постановлением, подвергать сомнению правильность которого при рас¬смотрении другого дела нет законных оснований. Необходимым усло¬вием освобождения от повторного доказывания тех же обстоятельств и запрета их оспаривания является неизменность сторон и других лиц, уча¬ствующих в деле.
Пределы преюдициального значения фактов, установленных вступив¬шим в законную силу судебным постановлением, распространяются не только на лиц, непосредственно участвовавших в деле, но и на их право¬преемников (ст. 44 ГПК). Под судебными постановлениями по делам, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства судом общей юрисдикции, следует пони¬мать судебные приказы, решения и определения суда. Соответственно вза¬имной преюдицией названные судебные постановления связаны не только с собственно решением арбитражного суда, но также с его постановлением и определением (ст. 15 АПК). В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. «О судебном решении» отмечено, что в силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступив¬ший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях дея¬ний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они дан¬ным лицом. Все другие факты подлежат доказыванию по общим прави¬лам, предусмотренным ст. 56 ГПК. Постановления административных органов не имеют преюдициального значения, и установленные ими факты подлежат доказыванию при рассмот¬рении гражданского дела. В соответствии с конституционным правом на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) любое решение административ¬ного органа может быть оспорено в судебном порядке.

44. Понятие средства доказывания. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
В числе средств доказывания (ст. 73 ГПК) законодательство называет вещественные доказательства. В отличие от письменного доказательства, которое своим содержанием свидетельствует о наличии или отсутствии фактов по делу, вещественные доказательства свидетельствуют об иско¬мых фактах внешним видом, определенными свойствами, качествами (на¬пример, если для дела важно содержание зачетной книжки студента, то книжка будет выступать в процессе в качестве письменного доказатель¬ства; если же для фактических обстоятельств дела важны следы подчи¬сток в книжке, она будет фигурировать в качестве вещественного дока¬зательства). Следовательно, к вещественным доказательствам можно отнести предметы, которые внешним видом, присущими им свойствами могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значе¬ние для дела.


Относимость и допустимость доказательств.

Относимость док-в суд принимает только те из представляемых док-в, к-рые имеют значение для дела. Значение правила об относимости док-в заключается в том, что оно позволяет правильно определить объем док-венного материала, отобрать только те док-ва, к-рые действительно нужны для установления фактич. Обст-в дела, и устранить из процесса все ненужное, не относящееся к делу загромождающее процесс. Допустимость док-в. Ст. 54. Допустимость док-в обст-ва дела, к-рые по з-ну д.б. подтверждены определенными средствами доказывания, не м. Подтверждаться никакими другими средствами доказывания. Под допустимостью док-в понимают, во-первых, правило в силу к-рого суд м. Использовать только предусм. З-ном виды док-в. Второе правило, это то, что возможны случаи когда в силу прямого указания з-на те или иные обст-ва, не м. Доказываться любыми способами, а только теми к-рые указаны в з-не.


Оценка доказательств.

Оценка док-в - опр-е судом достоверности и достаточности док-в. Достоверность - означает, что сведения, к-рые оно дает, соотв-ют действ-ти. Достаточность - м. Ли на осн-ии собранных док-в сделать вывод о наличии или отсутствии искомых фактов. Указание относительно того, как должны оцениваться док-ва, чем суд должен руководствоваться, даны в ст. 56 гпк(. Оценка док-в суд оценивает док-ва по внутр. Убеждению, основ. На беспристрастном, всестороннем и полном рассм-ии имеющихся в деле док-в в их совокупности. Никакие док-ва не имеют для суда заранее установленной силы. ) такой подход к оценке док-в обеспечивает отыскание истины по делу. Важнейшее правило оценки - оценка их по совок-ти. Окончательно док-ва оцениваются судом в совещат. Комнате, когда суд признает конкр. Факты установл-ми и на их основе выносит реш-е.


Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля.

Свидетельские показания
Свидетелем является Л, вызванное судом для сообще¬ния об известных ему обстоятельствах дела. Сообщения свидетеля, сделанные в суде, называются свидетельскими показания¬ми.
Свидетелем м.б. любое Л, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу.
В качестве свидетелей не могут быть вызваны и допрошены:
1) представители по Г-ому делу и защитники по уго¬ловному делу — в отношении обстоятельств, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя или защитника;
2) Л, которые в силу физических или психических недос¬татков не способны правильно воспринимать факты или давать о них правильные показания.
Свидетельские показания — сообщения о фактах, которые, как правило, были лично восприняты свидетелем.
3. Л, способное давать показания в качестве свидетеля, становится свидетелем по вызову суда. Свидетель м.б. вызван по просьбе сторон и других Л, участвующих в деле. Заявляя ходатайство о вызове свидетеля, надо указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель. Свидетели вызываются в суд путем направления им повестки установленной з-ном формы.
4. Явка Л, вызванного судом в качестве свидетеля, для не¬го обязательна.
З-н устанавливает обязательную устную форму свиде¬тельских показаний. Свидетель допрашивается в судебном заседании.


Письменные доказательства и их виды.

Письменные доказательства
Письменными доказательствами являются акты, докумен¬ты, письма делового или личного характера, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела.
Характерный признак письменных доказательств то, что их содержание выражено письменными знаками.
К числу письменных доказательств относятся чертежи, сметы, ноты, карты, документы эвм. Пись¬менные знаки могут наноситься человеком непосредственно, а также посредством различных приспособлений, пишущих ма-шинок и других машин и аппаратов.
Существенным признаком письменных доказательств являет¬ся способ восприятия их посредством прочтения. Прочтение предполагает знание языка данного вида письма, т.е. грамот¬ность соответствующего вида.
Письменные доказательства имеют в Г-ом процессе большое значение. Это связано с тем, что множество волеизъяв¬лений, а также сообщений, исходящих от Гр и различных организаций, облекаются в письменную форму. Письменная форма повышает полноту, точность и отчетливость оформляе¬мых ею мыслей. Письменной формой облегчается и доказывание. Письменная форма долговременна, допускает много-кратное использование.
2. Письменные доказательства классифицируются по не¬скольким признакам:
А) по содержанию письменные доказательства делятся на рас-порядительные и осведомительные: 1)распорядительными называются такие письменные доказа¬тельства, в которых выражен акт воли, волеизъявление, направ¬ленное на возникновение, изменение или прекращение юридиче¬ских отношений (например, документ с изложением текста до¬говора, приказ администрации предприятия и т.п.); 2)осведомительные письменные доказательства содержат толь¬ко сведения об определенных фактах, сообщения о них. Такова всякого рода переписка делового или личного характера (если, конечно, в ней не содержатся волеизъявления), акты о несчаст-ном случае, записи в истории болезни и т.п.
Б) по форме письменные доказательства делятся на доказатель¬ства простой и квалифицированной письменной формы.
Доказательствами простой письменной формы называют та¬кие письменные доказательства, которые не содержат никакого удостоверения или регистрации. Доказательства квалифициро-ванной письменной формы — документы, нотариально удостове-ренные или прошедшие регистрацию в установленном з-ном порядке (см., например, ст. 164 гк).
В) письменные доказательства классифицируются также по ха-рактеру источника. По этому признаку письменные доказатель-ства делятся на подлинные и копии. Подлинный документ (оригинал) представляет собой первый экземпляр, подписанный Л, выдавшим документ. Копия — повторение документа в целом или в части (выписка). Копия м.б. простой или удостоверенной (засвидетельствованной).
Письменные доказательства оцениваются судом в отноше¬нии соблюдения требований формы и их содержания.
В отношении формы документа должна быть учтена компе-тентность органа, выдавшего документ, и соответствие самого документа установленным требованиям (наличие даты, печати, подписи).
Требование компетентности органа, выдавшего документ, относится к официальным документам, т.е. исходящим от орга¬низаций и должностных Л, управомоченных на выдачу соот-ветствующего документа.
Ряд документов действителен лишь при соблюдении преду-смотренной з-ном формы (например, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке).
По содержанию документ должен удовлетворять следую¬щим требованиям: а) исходить действительно от того Л, ко¬торое указано в тексте в качестве его автора; б) текст должен соответствовать намерениям Л, от имени которого исходит;
В) содержание документа с точки зрения излагаемых в нем све¬дений должно отражать действительное положение вещей.
Несоответствие документа этим требованиям является осно¬ванием его оспаривания, которое возможно путем заявления спора о подлоге или оспариванием документа по существу.
Оспаривание письменных доказательств по существу допус-кается любыми доказательствами.


Вещественные доказательства. Осмотр на месте.

Вещественные доказательства
Вещественными доказательствами называются предметы, которые внешним видом, признаками, своим существованием, ме¬стом или временем нахождения могут служить средствами для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
Для исследования судом вещественных доказательств су-щественно сохранение их в неизменном виде.
Если вещественное доказательство м.б. представлено в судебное заседание, то это должно быть сделано, поскольку исследование доказательств в суде с участием сторон при непо-средственном восприятии предмета в наибольшей степени обес-печивает правильность выводов суда. Если же вещественное до-казательство не м.б. доставлено в суд, то оно исследует¬ся судом путем осмотра на месте.
Вещественные доказательства исследуются путем их ос¬мотра. При этом могут быть использованы любые технические средства, включая криминалистические методы, позволяющие установить исследуемые явления, недоступные при помощи не¬посредственного контакта с ними человека.
Вещественные доказательства осматриваются судом и предъ-являются Л, участвующим в деле.
Как и всякое доказательство, вещественное доказательство оценивается судом по совокупности со всеми материалами дела. Хотя вещественное доказательство и «говорит само за себя», но при его исследовании и для его оценки всегда требуются соот¬ветствующие пояснения Л, участвующих в деле, иногда также заключения сведущих Л и показания свидетелей. Поэтому в необходимых случаях вещественные доказательства предъявля¬ются экспертам и свидетелям.


Заключение экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертиза.

Заключения экспертов
Заключение эксперта — вывод, сделанный привлеченным к участию в процессе сведущим Л на основании исследования материалов дела по поставленным судом вопросам, требующим применения специальных познаний. Заключение экспертов и являет¬ся доказательством, так как содержит сведения об интересую-щих суд фактах.
Экспертами называются Л, обладающие специальными познаниями и привлеченные судом к участию в процессе для дачи заключения по вопросам, требующим таких познаний. Экспертом м.б. лишь Грин, но не организация. Только люди могут обладать познаниями, необходимыми экс¬перту, и нести ответственность за дачу заведомо неправильного заключения. Во всех случаях заключение подписывается экспертом, который и несет за него личную ответственность. Эксперт, в отличие от свидетеля, заменим.
Экспертиза — само исследование, проводимое экспертами на основе специальных познаний.
Назначение экспертизы возможно по просьбе Л, участ¬вующих в деле, а также по инициативе суда. В некоторых случа¬ях назначение экспертизы обязательно.
Эксперт не может участвовать в -ии дела и подле¬жит отводу, если заинтересован в исходе дела. Кроме того, экс¬перт не может участвовать в -ии дела: а) если нахо¬дится или находился в служебной или иной зависимости от сто¬рон или других участвующих в деле Л; б) если проводил реви¬зию, материалы которой послужили основанием к возбуждению данного Г-ого дела; в) если обнаружилась его некомпе-тентность.
Экспертиза назначается судебным опр-ем. Не могут быть поставле¬ны на реш-е эксперта вопросы права, юридической квалифи¬кации установленных судом фактов.
Л, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову суда и дать O’ивное заключение по поставленным вопро¬сам. Ес¬ли материалов недостаточно или эксперт не обладает нужными познаниями для выполнения возложенной на него обязанности, он может отказаться от дачи заключения.
Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные судом вопросы.


Обеспечение доказательств.

. Обеспечение доказательств
Обеспечением доказательств называются меры, направленные на сохранение сведений об обстоятельствах дела, в случаях, когда использование источника этих сведений может в будущем ока¬заться затруднительным иди невозможным. Оно применяется в тех случаях, когда возникает угроза, что какие-либо доказатель-ства не сохранятся к судебному заседанию, исчезнут, изменят свойства или станут недоступными для суда.
Обеспечение доказательств до возникновения дела в суде относится к компетенции нотариальных органов, а после воз-буждения дела — к компетенции судов.
Обеспечение доказательств проводится путем допроса свиде-телей, осмотра письменных и вещественных доказательств и на-значения экспертизы.
3. Обеспечение доказательств проводится по просьбе Л, имеющих основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств сделается впоследствии невозможным или затруднительным. Просьба об этом оформляется заявлением: в нем должны быть указаны доказательства, которые следу¬ет обеспечить; обстоятельства, для подтверждения которых до-казательства нужны; причины, побудившие заявителя обратить¬ся с просьбой об обеспечении доказательств.
Заявление подается в суд, в районе деятельности которого должны быть совершены процессуальные действия по обеспече¬нию доказательств (например, по месту нахождения веществен¬ного доказательства, месту жительства свидетеля). Заявитель и другие Л, участвующие в деле, извещаются о времени и месте обеспечения доказательства, однако их неявка не препятствует -ию заявления об обеспечении доказательств. Прото¬кол и все собранные в порядке обеспечения доказательств мате¬риалы пересылаются в суд, рассматривающий дело.
На опр-е судьи об отказе в принятии заявления об обеспечении доказательств м.б. подана частная жалоба или принесен частный протест.


Судебные поручения (порядок подачи и выполнения).

Судебные поручения: порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Судебный приказ — это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника по строго определенным требованиям (ч. 1 ст. 121 ГПК). Будучи итоговым судебным постановлением, судебный приказ вы¬носится от имени государства как акт индивидуального регулирования, который затрагивает конкретные права и обязанности тех или иных за¬интересованных лиц. Этим актом суд придает норме права как некоему абстрактному долженствованию конкретное выражение, тем самым ста¬билизируя правоотношение сторон. В этой связи к судебному приказу применимы требования законности и обоснованности, как и к судебно¬му решению1. И если под обоснованностью судебного приказа необхо¬димо понимать удостоверенное убедительными доказательствами соответствие фактического основания приказа действительным обстоятель- ствам дела1, то законность отвечает за правовую составляющую вопро¬са. При этом законность детерминирована тремя положениями.! Во-первых, при вынесении судебного приказа нужно придерживаться правил подсудности, т.е. мировой судья, которому подсудны дела, свя-1 занные с вынесением судебного приказа, вправе постановить назван-ный волевой акт только по требованиям, указанным в ст. 122 ГПК. • Во-вторых, следует выполнить процессуальный порядок выдачи су¬дебного приказа. И, в-третьих, судебный приказ должен сообразовы¬ваться с реквизитами, описанными в ст. 127 ГПК (И.М. Зайцев). Судебный приказ, являясь процессуальным документом, содержит j две взаимообусловленные части — вводную и резолютивную. Руково¬дствуясь ст. 127 ГПК, суд во вводной части обязан изложить следую- ■ щие сведения: номер производства и дата вынесения судебного прика¬за, наименование суда, фамилия, имя и отчество судьи, наименование, j место жительства или место нахождения взыскателя и должника. В ре-, золютивной части излагается информация о размере денежных сумм,! подлежащих взысканию, либо о недвижимом имуществе, которое под-. лежит истребованию (обязательно о его стоимости), указываются раз¬мер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным зако-, нодательством или договором, а равно размер пеней, если таковые при-; читаются, а также сумма государственной пошлины, подлежащая взы¬сканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета. Особые требования предъявляются к судебному приказу о взыска¬нии алиментов на несовершеннолетних детей. Кроме всех выше очер¬ченных сведений, в нем приводятся данные о дате и месте рождения должника, место его работы, имя и дата рождения каждого несовер¬шеннолетнего ребенка, на содержание которых присуждаются алимен¬ты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно, и срок их взыскания^ j Дополнительные сведения вносятся судом для наиболее результатив¬ного исполнения судебного приказа службой судебных приставов, а ; истечение срока взыскания в ст. 23 Федерального закона «Об исполни¬тельном производстве» рассматривается как основание для прекраще¬ния исполнительного производства. Судебный приказ подписывается судьей, заверяется гербовой печа¬тью и согласно ст. 7 Закона «Об исполнительном производстве» не нуждается в выдаче исполнительного листа, поскольку сам относится к исполнительным документам, причем по требованиям о взыскании алиментов и о выплате работнику заработной платы судебный приказ подлежит немедленному исполнению. Существует лишь одно исклю¬чение, согласно которому при взыскании государственной пошлины в доход государства судебный приказ подкрепляется исполнительным листом. В случае утери судебного приказа лицо, в чью пользу он был выне¬сен, вправе обратиться к мировому судье с заявлением о выдаче дубли¬ката. На определение суда о выдаче дубликата исполнительного доку¬мента подается частная жалоба.


Иск в гражданском процессе: понятие и его элементы

Понятие и элементы иска.
Иск - это процессуальное средство защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого з-ном интереса всякого заинтересованного Л.
Элементы иска - это его составные части, которые определяют его содержание, являются средством индивидуализации конкретного Г-ого дела. Элементы иска необходимо различать для реш-я вопроса о возможности изменения основания или предмета иска в ходе судебного разбирательства (ст.34 гпк рсфср).
Основными являются два элемента иска - предмет и основание. Статья 126 гпк рсфср устанавливает, что в исковом заявлении должны быть указаны требования истца к ответчику - это предмет иска, и обстоятельства, на которых истец основывает свое требование - это основание иска.
Иск- обращение истца к суду с просьбой о -ии и разреш-и мат. Правового спора с ответчиком и о защите нарушенного S’ивного права или охраняемого з-ном интереса.
Элементы иска- его составные части, определяющие содержание и индивидуализирующие его(предмет, основание и содержание)
Предмет иска- мат=правовой спор, о -ии и разреш-и к-го истец просит у суда. От предмета иска следует отличать предмет спора (O’ иска)- то мат. Благо, получения к-го добивается истец.
Основание иска- это те обстоятельства, на к-х истец основывает свое обращение к суду. Он должен назвать их в своем заявлении.


Виды исков.

Виды исков, их классификация и ее значение для судеб.практики.
В зависимости от предмета иски: о признании (установительные), о присуждении (исполнительные), преобразовательные.
В исках о признании просьба истца направлена на признание судом факта наличия (позитивный) или отсутствия (негативный) спорного материального П/О между ним и ответчиком. Цель истца- добиться определенности своего S’ивного права (об установлении отцовства).
О присуждении- более сложный предмет. Истец просит не только признания факта существования своего S’ив.матер.права, но и присуждения ответчика к исполнению лежащих на нем матер.правов. Обязанностей.
Преобразовательный иск. Разрешая преобразовательный иск суд изменяет и само спорное П/О. Реш-е суда по преобразовательному иску служит юр.фактом, завершая юр.состав, предусмотренный конкретной нормой мат.права.


Право на иск и право на его предъявление.

Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия отсутствия.
Право на предъявление иска — это обеспеченное законом право возбу¬дить и поддерживать судебное рассмотрение определенного, конкретного материально-правового спора в суде первой инстанции с целью его разре¬шения, иначе говоря, это право на осуществление правосудия по конкрет¬ному материально-правовому спору. Субъектами права на предъявление иска являются граждане и органи¬зации России, прокурор, государственные органы, органы местного само¬управления, а также иностранные граждане, лица без гражданства и их организации (ст. 3,45,46,398 ГПК). Возникновение и существование права на предъявление иска обуслов¬лено определенными законом обстоятельствами, которые в теории граж¬данского процессуального права называют предпосылками. В одних слу¬чаях для возникновения права на предъявление иска необходимо наличие определенных обстоятельств — это так называемые положительные пред¬посылки. В других случаях закон возникновение права на предъявление иска связывает с отсутствием тех или иных обстоятельств, т. е. с отрица¬тельными предпосылками. В теории гражданского процесса предпосылки права на предъявление иска подразделяются на два вида — общие и спе¬циальные. Отсутствие положительной или наличие отрицательной предпосылки означает отсутствие у лица права на предъявление иска. В свою очередь отсутствие у заинтересованного лица права на предъявление иска, выяс-нившееся в момент подачи искового заявления, влечет отказ в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК) или его возвращение (ст. 135 ГПК) либо оставление заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК). Если отсутствие права на предъявление иска выяснилось в процессе разбирательства дела, производство по нему подлежит прекращению (ст. 220 ГПК). Несоблюдение специальной предпосылки права на предъявление иска влечет те же правовые последствия в зависимости от конкретных обстоя¬тельств. Так, если несоблюдение специального условия, предусмотренного ст. 17 СК, — обязательное согласие на расторжение брака супруги, нахо¬дящейся в состоянии беременности или имеющей ребенка в возрасте до одного года, — установлено в стадии подачи искового заявления и воз¬буждения производства, судья должен либо оставить заявление без дви¬жения до решения вопроса о получении такого согласия от ответчика, либо отказать в принятии искового заявления, если такое согласие не получено, хотя это прямо и не предусмотрено в нормах ГПК. При этом суд дол¬жен всегда выяснять данные условия при предъявлении иска. Право на удовлетворение иска (право на иск в материально-правовом смысле) — правомочие на принудительное судебное осуществление тре¬бования истца к ответчику, вытекающее из спорного материального пра-воотношения. Выяснить наличие или отсутствие такого правомочия у ист¬ца возможно только на стадии разбирательства дела в судебном заседании путем исследования доказательств. Если суд установит наличие у истца такого правомочия, он выносит решение об удовлетворении иска (напри¬мер, при подтвержденной доказательствами обоснованности требования истца к ответчику).


П. На иск и право на предъявление иска.
1. З-н употребляет термины «право на иск» и «право на предъявление иска» иск, как средство возбуждения судебной защиты является процессуальным действием. В таком значении говорят об иске в «процессуальном смысле». Но словом «иск» обозн. Также др. Понятия и институты. В связи с этим иск в процессуальном смысле следует отличать от др., одноименных с ним, но отличных от него понятий. В гр. Праве слова «иск», «право на иск» означают гр. S-ное право на принудительное осуществление обязанности должника совершить к-л действие или возд-ся от совершения к-л действия. В гр. Процессе иск (право на иск) в материальном смысле, или притязание, выступает как указанное истцом и подлежащее судебному -ию право требования истца к ответчику, созревшее в смысле возможности его принудительного осуществления. Иск (право на иск) в материальном смысле обозначается также словом «притязание». Т.о., право на иск (в материальном смысле) означает право на принудительное осуществление s-ного гр. Права путем обращения в суд. 2. Право на предъявл-е иска – одна из форм права на обращение за судебной защитой, провозглашенного и гарантированного к РФ. Правом на предъявление иска называется право возбудить и поддерживать судебное -ие определенного конкретного материально-правового спора в суде первой инстанции с целью его разреш-я. Это – право на правосудие по конкр. Мат.-правовому спору. суд. Защита в гр. Процессе принадлежит гр-нам и орг-ям (ст. 3 гпк), иностр. Гр-нам и орг-ям, а также Л без гр-ва. Она обеспечивается предоставлением широкого права на предъявление иска. Право на предъявление иска предполагает наличие лишь нек-рых мин. И легко устанавливаемых в каждом случае условий – т/н предпосылок п. На предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска – обст-ва, с наличие или отсутствие к-рых з-н связывает возн-е s-ного права на предъявление иска по конкр. Делу. Если такие предпосылки налицо, это означ., что у данного Л имеется право на судебное -ие его правового требования. Если к-л из предпосылок отс-ет, то нет и самого права; обращение в суд в данном случае не м. Вызвать судебного -ия указанного спора. 3. Следует различать предпосылки: а) общие и специальные –в зависимости от круга дел, по к-рым они применяются, и б) положительные и отрицательные – от того, зависит ли право на предъявление иска от существования или отсутствия условия, указанного предпосылкой. Общие предпосылки права на предъявление иска: 1. Процессуальная правоспособность истца и ответчика; 2. Подведомственность дела суду; 3. Отсутствие судебного реш-я, ранее вынесенного по тождественному иску; 4. Отсутствие между сторонами договора о передаче данного спора на -ие третейского суда. 1-2 положительные; 3-4 – отрицательные. П специальными называются предпосылки, установленные з-ном для нек-рых категорий дел, применяемые к ним, наряду с общими. Они, как правило, связаны с необходимостью принять меры для внесудебного разреш-я до обращения в суд. (требования о соблюдении претензионного порядка разреш-я спора)
Cудья otkaзыbaet b пpиhяtии зaяbлehия: 1) ecли зaяbлehиe he пoдлeжиt paccmotpehию b cудax; 2) ecли зaиhtepecobahhыm лицom, oбpatиbшиmcя b cуд, he coблюдeh уctahobлehhый зakohom для дahhoй kateгopии дeл пopядok пpeдbapиteльhoгo bhecудeбhoгo paзpeшehия дeлa; 3) ecли иmeetcя bctупиbшee b зakohhую cилу bыhecehhoe пo cпopу meжду temи жe ctopohamи, o tom жe пpeдmete и пo tem жe ochobahияm peшehиe cудa или oпpeдeлehиe cудa o пpиhяtии otkaзa иctцa ot иcka или oб уtbepждehии mиpoboгo coглaшehия ctopoh; 4) ecли b пpoизboдctbe cудa иmeetcя дeлo пo cпopу meжду temи жe ctopohamи, o tom жe пpeдmete и пo tem жe ochobahияm; 5) ecли coctoялocь peшehиe tobapищeckoгo cудa, пpиhяtoe b пpeдeлax eгo komпetehции, пo cпopу meжду temи жe ctopohamи, o tom жe пpeдmete и пo tem жe ochobahияm; 6) ecли meжду ctopohamи зakлючeh дoгobop o пepeдaчe дahhoгo cпopa ha paзpeшehиe tpeteйckoгo cудa; 7) ecли дeлo he пoдcудho дahhomу cуду; 8) ecли зaяbлehиe пoдaho heдeecпocoбhыm лицom; 9) ecли зaяbлehиe ot иmehи зaиhtepecobahhoгo Л пoдaho лицom, he иmeющиm пoлhomoчий ha beдehиe дeлa.
cудья, otkaзыbaя b пpиhяtии зaяbлehия, bыhocиt oб эtom motиbиpobahhoe oпpeдeлehиe. B oпpeдeлehии cудья oбязah уkaзatь, b kakoй opгah cлeдуet oбpatиtьcя зaяbиteлю, ecли дeлo he пoдbeдomctbehho cуду, либo kak уctpahиtь oбctoяteльctba, пpeпяtctbующиe boзhиkhobehию дeлa. Oпpeдeлehиe cудьи oб otkaзe b пpиhяtии иckoboгo зaяbлehия bpучaetcя зaяbиteлю oдhobpemehho c boзbpaщehиem пoдahhыx иm дokуmehtob. Ha эto oпpeдeлehиe moжet быtь пoдaha чacthaя жaлoбa или пpиheceh пpotect.
otkaз cудьи b пpиhяtии зaяbлehия пo ochobahияm, пpeдуcmotpehhыm пуhktamи 2, 7, 8 и 9, he пpeпяtctbуet btopичhomу oбpaщehию b cуд c зaяbлehиem пo tomу жe дeлу, ecли будet уctpaheho дoпущehhoe hapушehиe.


Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения
Предъявление иска — обращение в суд за защитой конкретно¬го, указанного истцом, S’ивного права или охраняемого з-ном интереса.
Предъявление иска юридически представляет собой односто¬роннее, процессуальное по содержанию, волеизъявление, адре¬сованное суду; его последствием является возникновение про¬цессуального П/О, и, прежде всего - права и обя-занности суда рассмотреть и разрешить указанный истцом спор.
Г-ое дело возбуждается при положительном реш-и судьей вопроса о принятии заявления к пр-ву. Для такого реш-я необходимо, чтобы у Л, обратившегося в суд, имелось право на предъявление конкретного иска (право на обращение в суд). Поэтому судья должен, прежде всего, прове¬рить наличие предпосылок этого права.
Предъявление иска — обращение в суд с заявлением о защите права является основанием возбуждения Г-ого дела в суде.
судья, установив, что Л имеет право на обращение в суд (предъявление иска), должен проверить также правильность осуществления этого права, т.е. соблюдение заинтересованным Л порядка (условий) предъявления иска (обращения в суд).
Установленные з-ном условия, при которых м.б. осуществлено право на предъявление иска и возбуждено Г-ое дело, называются порядком предъявления иска (обращения в суд).
Такими условиями являются:
1) подсудность дела; при этом должны быть соблюдены пра¬вила как родовой, так и территориальной подсудности;
2) дееспособность истца (заявителя). В случае недееспособ-ности истца (заявителя) от его имени должен действовать его з-нный представитель;
3) надлежаще оформленные полномочия представителя для ве-дения дела;
4) соответствие формы и содержания заявления требованиям з-на, наличие копий заявления, а в некоторых случаях и при¬лагаемых к нему документов;
5) в предусмотренных з-ном случаях оплата заявления гос-венной пошлиной.
Несоблюдение порядка обращения в суд (предъявления иска) влечет за собой различные последствия. В случаях обращения в суд по ненадлежащей подсудности, недееспособного заявителя (истца) или Л, не имеющего надлежащих полномочий, судья отказывает в принятии заявления. Если же несоблюдение порядка обращения в суд будет обнаружено после возбуждения дела, то неблагоприятные последст¬вия наступают лишь в случаях обращения в суд недееспособного истца и Л, не имеющего полномочий. При принятии дела по ненадлежащей подсудности оно должно быть передано в надлежащий суд.


Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления
Исковое заявление — установленная з-ном форма обраще¬ния в суд за разреш-ем спора о S’ивном праве.
В исковом заявлении выражается воля заинтересованного Л, обращающегося в суд за защитой права.
Согласно гпк, исковое заявление должно быть пись¬менным, с указанием сведений, необходимых для -ия дела, а также для установления связи с участвующими в деле Л. Такими сведениями являются: наименование суда, в кото¬рый подается заявление; наименование истца с указанием его места жительства (для ЮЛ — места регистрации);
Наименование представителя истца и его адрес, если заявление подается представителем; аналогичные сведения в отношении ответчика (кроме сведений о представителе); факты основания иска и доказательства, подтверждающие эти факты; требование истца; цена иска, если иск подлежит оценке; перечень прилагае¬мых к заявлению документов.
Заявление должно быть подписано истцом или его предста-вителем; в последнем случае к заявлению должна быть прило¬жена доверенность или иной документ, подтверждающий пол¬номочия представителя.
К исковому заявлению прилагаются его копии по числу от¬ветчиков. В зависимости от сложности дела или его характера судья может обязать истца представить также копии докумен-тов, приложенных к исковому заявлению (ст. 127 гпк).
2. Г-ое процессуальное право допускает исправление нарушенной формы или содержания искового заявления, а так¬же неправильной оплаты искового заявления. Согласно гпк. Исковое заявление, поданное без соблюдения требований, указанных в ст. 126 и 127 гпк, или не оплаченное гос-¬венной пошлиной, оставляется судом без движения. суд извеща¬ет об этом истца, предоставляя ему срок для исправления недос¬татков искового заявления. Если в указанный срок недостатки не будут исправлены, исковое заявление считается не поданным. Если же недостатки искового заявления будут исправлены, оно считается поданным со дня первоначального представления его в суд.
Перечень оснований оставления заявления без движения, предусмотренный гпк, не подлежит расширительному толкованию и касается всех видов судебных пр-в.
По принятии дела к пр-ву исковое заявление не м.б. оставлено без движения.


Возбуждение гражданского дела в суде (процессуальный порядок принятие заявления, круг вопросов разрешаемых при принятии заявления)

Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения Г-ого дела
1. Вопрос о принятии заявления по Г-ому делу разре¬шается судьей единолично. Принятие заявления обусловлено на¬личием предпосылок права на предъявление иска, а также со-блюдением порядка его осуществления и служит основанием для возбуждения Г-ого дела. При наличии всех этих ус-ловий заявление должно быть принято. Принятие заявления оформляется опр-ем о возбуждении Г-ого дела.
В Г-ом процессуальном з-не дан исчерпывающий перечень оснований к отказу в принятии заявления (ст. 129 гпк).
2. Факт возбуждения Г-ого дела вызывает определен¬ные правовые последствия. По характеру и значению их можно разделить на две группы: а) процессуально-правовые и б) мате¬риально-правовые.
основное процессуальное последствие предъявления иска— возникновение Г-ого судопр-ва по данному делу, возбуждение Г-ого дела. При альтернативной подсудно¬сти истец утрачивает право выбора подсудности, поскольку это право использовано предъявлением иска.
В связи с принятием заявления к произвбдству между судом и Л, участвующими в деле, возникает процессуальное П/О, реализуются процессуальные права и обязанно-сти. Так, у суда возникает право и обязанность в установленные сроки рассмотреть и разрешить конкретное дело. Истец вправе требовать совершения всех необходимых процессуальных дей-ствий для разреш-я заявленного им иска; ответчик реализует свое право на защиту против иска и т.д.
К материально-правовым последствиям предъявления иска можно отнести следующие:
1) предъявление иска прерывает течение исковой давности (ст. 203 гк);
2) добросовестный владелец чужого им-ва обязан воз¬местить все доходы, которые он извлек или должен был извлечь со дня получения повестки по иску собственника о возврате им-ва (ст. 303 гк);
3) алименты присуждаются на будущее время с момента об-ращения в суд с иском (ч. 2 ст. 107 ск).
З-ном могут быть установлены и другие материально-правовые последствия предъявления иска в суд.


Обеспечение иска.

иска.
Обеспечение иска — деятельность суда или судьи по применению пре¬дусмотренных законом мер, гарантирующих реальное исполнение буду¬щего решения по делу в том случае, если иск будет удовлетворен.
Обеспечение иска является гражданским процессуальным институтом (ст. 139-146 ГПК), регламентирующим временные ограничения ответчи¬ка в осуществлении полномочий собственника (в праве владения, пользо¬вания и распоряжения имуществом) с целью гарантировать исполнение будущего судебного решения по делу. После возбуждения производства по конкретному делу судья вправе обеспечить иск, если есть предположение, что непринятие своевременных мер может затруднить или сделать невозможным реальную судебную за¬щиту нарушенных или оспариваемых субъективных прав истца. Меры по обеспечению иска принимаются судом или судьей по заявле¬нию и ходатайству лиц, участвующих в деле (ст. 139 ГПК). Просьба лиц, участвующих в деле, об обеспечении иска может быть письменной или устной (например, истец вправе указать об этом в исковом заявлении, за¬явить в ходе судебного заседания ходатайство, обратиться к судье или суду с отдельным заявлением об обеспечении иска). Каких-либо специальных требований к изложению такой просьбы закон не предусматривает. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непри¬нятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным ис¬полнение решения суда. Судья единолично решает вопрос об обеспечении иска в момент воз¬буждения гражданского дела и в процессе его подготовки, а также в ходе судебного разбирательства. При коллегиальном рассмотрении дела (в суде второй инстанции) ходатайство об обеспечении иска, заявленное в ходе судебного разбирательства, разрешается судом в полном составе. Обеспе¬чение иска возможно лишь по возбужденному делу. Поэтому при остав¬лении заявления без движения (ст. 136 ГПК) просьба об обеспечении иска не может быть рассмотрена и фактически также остается без движения. Вопросы обеспечения исковых требований согласно ст. 141 ГПК разре¬шаются судьей в день поступления соответствующего заявления истца без извещения ответчика и других лиц, участвующих в деле. По поводу обес¬печения иска выносится определение суда (судьи), которое приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения реше¬ний суда (ст. 142 ГПК). После вынесения определения судья немедленно передает истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию оп¬ределения. Такая оперативность необходима, поскольку ответчик может ликвидировать предмет спора (продать, скрыть, привести в негодность и т. п.)- Судебное доказывание при этом не проводится: судья верит либо не верит заявленным доводам истца. Обеспечение иска оформляется судебным определением, которое мо¬жет быть отменено или изменено тем же судом или судьей, а также обжа¬ловано в частном порядке в суд второй инстанции. В ст. 140 ГПК установлены виды мер по обеспечению иска. В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, которые отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК. Судьей или судом в необходимых случаях может быть допущено не¬сколько видов обеспечения иска одновременно. При нарушении ответчиком или другими лицами установленных су¬дом ограничений по совершению определенных действий, касающихся предмета спора, указанных в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 140 ГПК, виновные лица под¬вергаются штрафу в размере до десяти установленных законом минималь¬ных размеров оплаты труда; кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать от этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнени¬ем определения об обеспечении иска. О принятых мерах по обеспечению иска в зависимости от их вида су¬дья или суд незамедлительно сообщает соответствующим государствен¬ным органам или органам местного самоуправления, регистрирующим имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение. По заявлению лица, участвующего в деле, в порядке ст. 141 ГПК допус¬кается замена одного вида обеспечения иска другим. При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик вправе взамен принятых судом мер обеспечения иска внести на счет суда истребуемую истцом сумму. С момента вынесения определения о замене вида обеспечения перво¬начальное определение утрачивает силу, к немедленному исполнению обращается новое определение. Принятые меры обеспечения иска могут быть отменены тем же судом. Этот вопрос также решается в судебном заседании с извещением лиц, уча¬ствующих в деле, о времени и месте заседания, однако их неявка не явля¬ется препятствием для разрешения вопроса. Новым определением суд от¬меняет действовавшую меру обеспечения иска, прекращая тем самым действие первоначального определения. В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраня¬ются до вступления решения в законную силу. Однако судья или суд мо¬жет одновременно с решением или после его постановления вынести оп¬ределение об отмене мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполне¬ния решения суда.


Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.

Измен-е иска.
Отказ от иска измен-е иска - м. Б. Осущ-но истцом путем замены основания или предмета иска, > либо < размера исковых требований в процессе -ия спора судом ст. 34. Измен-е основания или предмета иска, отказ от иска, признание иска, мс истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны м. Окончить дело мировым соглашением. Измен-е основания - м. Состоять как в замене первоначально указаных обстоятельств для обоснования требования, так и во внесении дополнительных или исключении нек-рых из указанных истцом фактом. Измен-е предмета иска - замена первоначально указанного предмета другим, основанием для к-рого служат первоначально приведенные истцом обст-ва. Измен-е предмета иска нередко влечет за собой и полные или частичные изменения осн-ий иска. В этом отношении ст. 34 гпк требует соотв-го уточнения. > или < р-ра исковых требований измен-е размера исковых требований приводит v материального O’а иска в соотв. С действительностью; служа охране того же заявленного требования, оно не влечет за собой изменения тождества иска и потому допускается з-ном без ограничений. Проц. З-н не сод. Правила, к-рое бы прямо предост-ло суду право по своей инициативе изменить осн-е или пр-т иска. Согл. Ст. 195 гпк суд разрешает дело в пределах заявл-х истцом требований. Однако суд м. Выйти за пределы заявл-х истцом треб-ий., если признает это необх-м для защиты прав и охран-х з-ном интересов истца, а также в др. Случаях. Отказ от иска - высказаное на суде безоговорочное отречение истца от судебной защиты своего требования, направленное на прекращение возбужденного процесса. Истец м. Отказаться также и от части иска, если его требование делимо. Отказ от иска - одностороннее распорядительное действия истца. Отказ от иска влечет за собой окончание дела без суд. Реш-я путем вынесения опр-я о прекращеният пр-ва по делу. Признание иска - это высказаное на суде безоговорочное согласие отв-ка на удовл-е искового треб-я, напр. На окончание процесса путем вынесения благопр. Для истца суд. Реш-я. Принимая призн-е иска, суд м. Сослаться на него как на осн-е выносимого реш-я об удовлетворении иска. Правомерность признания д. Б. Проверена судом, в прот. Случае суд отказывается от принятия признания. Мировое согл-е возникший м/у сторонами спор можно завершить мировым соглашением. Мс, заключенное без обращения в суд, является внесудебным. Эл-ты суд. Мс : а) направлено на окончание суд. Дела. Б). Оно д. Б. Удостоверено судом поср-вом внесения его в протокол суд. Заседания+подписано предс-щим, секретарем и сторонами. В). Оно требует утверждения судом. Т. О. суд. Мс - сделка, закл. Сторонами при рассм-ии дела и утвержденная судом, по к-рой истец и отв-к путем взаимных уступок по-новому опр-ют свои п и о и прекращают возникший м/у ними суд. Спор. Установл. Этим согл-ем новое п/о обязательно для исполнения, и они д. Руков-ся им в своем поведении.


замена

2. Ненадлежащая сторона м.б. заменена судом по собственной инициативе (п. 3 ст. 142 гпк), по ходатайству од¬ной из сторон или прокурора, однако во всех случаях в соответ¬ствии с пц-пом диспозитивности только с согласия истца. Согласия ответчика на его замену или на замену истца по з-ну не требуется, так как у него отсутствует интерес в недопуще-нии замены.
Ненадлежащая сторона заменяется надлежащей опр-¬ем суда. Согласие ненадлежащего истца на свою замену означает отказ его от иска и выбытие из процесса. Но для замены не¬надлежащего истца необходимо также согласие предполагаемо¬го надлежащего истца на вступление в процесс.
3. Если первоначальный истец не согласен на замену ненад¬лежащей стороны или надлежащий истец не согласен на вступ¬ление в процесс, то замена ненадлежащей стороны невозможна. Последствия невозможности замены ненадлежащей стороны различны в зависимости от того, какая из сторон является не¬надлежащей — истец или ответчик.
При несогласии первоначального ненадлежащего истца на выбытие из процесса возможны две ситуации:
А) предполагаемый надлежащий истец не согласен вступить в процесс; в этом случае суд рассматривает иск ненадлежащего истца и выносит реш-е об отказе в иске;
Б) предполагаемый надлежащий истец вступает в процесс в качестве тртьего Л, являющего самостоятельные требования на предмет спора (ч. 2 ст. З6 гпк).
Если ненадлежащий истец согласен выбыть из процесса, а надлежащий не вступает в процесс, суд должен прекратить пр-во по делу ввиду отказа первоначального истца от иска (п. 4 ст. 219 гпк).
Замена ненадлежащего ответчика невозможна без согласия на то истца. Если истец не согласен на замену ответчика, суд вправе привлечь Л, которое он считает надлежащим ответ¬чиком, к участию в деле в качестве второго ответчика (ч. 3 ст. 36 гпк). Удовлетворив иск, суд возложит ответственность на над¬лежащего ответчика; ненадлежащий ответчик от ответственно¬сти будет освобожден. Поэтому надлежащий и ненадлежащий ответчики, участвуя в одном деле, не являются соответчиками. В отличие от соответчиков они — два S’а процесса, не свя¬занные спорным П/О; их интересы противоречи¬вы и несовместимы.
^ действия, совершенные в процессе ненадлежащей стороной, независимо от того, выбыла она из процесса или нет, не имеют значения для вновь вступившей стороны и никаких прав и обя-занностей для нее не порождают. Для надлежащей стороны процесс начинается с начала, независимо от того, на какой ста¬дии процесса будет установлена необходимость замены ненад¬лежащей стороны; в этом случае возникает новое процессуаль¬ное П/О с участием надлежащей стороны.
Статья 36 гпк предоставляет суду право заменить ненадле¬жащую сторону. Однако в судебной практике выполнение этого требования считается обязательным. Невыполнение требований о замене ненадлежащей стороны рассматривается как сущест¬венное нарушение з-на, влекущее за собой обязательную от-мену реш-я суда.
Институт замены ненадлежащей стороны надлежащей позво¬ляет быстро рассмотреть спор и принять правильное реш-е, соответствующее действительным отношениям участников спорных П/О. Это — одна из форм помощи истцу в исправлении допущенной им ошибки без особых формально-стей, а при замене ненадлежащего ответчика — и без дополни¬тельных расходов. Целью данного института является установ¬ление O’ивной истины по делу и защита S’ивного права заинтересованного Л.


СМИ как соц-полит.институт




Вся заруб.жур-ка делится на: островную (Вел-Брит и США), континентальную (Европа). Разделение на основе отношения к инф-ии. Первоначально преобладали традиции персонального журнализма. Важна фигура автора. Жур-ты – Дэфо, Свифт, Ричард Стиль.

1830-40 – коммерч.революция в США и Вел-Британии. Перестройка содержания газет (площадь под рекламу отдают больше. Инф-ия = товар). Островная(UK, USA). Главное – факт. Важны оперативность, умение добыть факт. Отсюда принцип перевернутой пирамиды, возможна даже анонимность репортера (неважна личность, либо – источник инф-ии пожелал остаться неизвестным). Ж-ка – 1 из каналов коммуникации, используемый для распространения инф-ии. Континентальная (Europe). Важно мнение. Главное – КАК подать новость. Тут и возникает теория жанров, стремление воздействовать на читателя формой. Жур-ка = часть лит.процеса. Автор имеет право на вымысел в некоторых жанрах, есть худ.тексты. То же присуще и росс.жур-ке. Интересные в научном и практич.смысле процессы протекают в жур-ке стран Африки, где множество местных языков и диалектов ставят перед СМИ задачи консолидации нации и одновременно сохранения самобытной культуры. Особая группа стран – гос-ва постсовет.пространства + социал.гос-ва. Там быстро изменятся жур-ка. Соц.-полит. и экономич.трансформация общества в этих странах предопределила и изменения в практике периодич.печати, радио и ТВ.


Журналист в условиях вооруженного конфликта




Вопрос об улучшении защиты жур-тов в опасных командировках за последние двадцать лет не раз поднимался на различ. уровнях. Озабоченность в этой связи выражали жур. объединения. После одного из выступлений во время общих дебатов на Ген. Ассамблее ООН в 1970 Морис Шуманн, кот. тогда был министром иностр. дел Франции, предложил, чтобы ООН проявила в этой области инициативу. Ген. Ассамблея ООН своей резолюцией 2673 от 9.12.1970 года призвала Эк. и Соц. совет, а через него и Комиссию по правам чел-ка, разработать проект особой Конвенции, кот. обесп-ла бы защиту жур-тов, нах-ся в опасных командировках.

Так в Протокол I, относящийся к междунар. вооруж. конфликтам, включена статья 79 – "Меры по защите жур-тов": Жур-т, наход-ся в опасной командировке в районе вооруж. конфликта, будучи гражд. лицом, пользуется в полном объеме защитой, предоставляемой гражд. Лицам; За воен. корр-ами, аккредитованными при вооруж. силах, сохраняется их особое положение, кот. признается статьей; Удостоверение личности, согласно образцу, кот. приводится в приложении к Протоколу, явл-ся док-вом, что владелец такого удостоверения действительно жур-т. Жур-т во время боевых действий: Рассмотрим положение жур-та, находящегося в опасной командировке, с т.з. действующих норм права, а именно Женев. к-ций 1949 и двух Доп. протоколов 1977. Жур-т, нах-ся в опасной командировке в зоне боев. действий, явл-ся гражд. лицом, он пользуется всеми правами, предоставляемыми гражд. лицам, как таковым. Следует заметить, что воен. корр-т, аккредитованный воен. властями пользуется той же защитой, что и неаккредитованный жур-т: за ним сохр-ся статус гражд. лица, несмотря на особые права, полученные от воен. властей. Люб. непосред. участие в воен. действиях лишает его неприкосновенности, которой он обладает как гражд. лицо. Особ-ти обстановки внутр. беспорядков или напряженности внутри страны: во всех случаях обострения обстановки в результате коллектив. насилия, не принимающего масштабов вооруж. конфликта, междунар. право не применяется. Верховенство принадлежит внутригос. праву.




Информационная деятельность междунар. Политических институтов




Международные организации: ООН, Евросоюз, НАТО, Совет Европы ЕБРР. Экспертные и обществ. организации и специализир. академич. Институты: Чэтем-хаус, Международная амнистия, Human Rights Watch, Репортеры без границ, Oxfam. Междунар. организации, а также гос. органы разных стран, явл-ся одновременно и источниками новостей, и потенц. комментаторами событий. Но в подавляющем большинстве стран мира сущ-ют развитые системы обществ. организаций и специализир. академич. институтов для изучения политич., эк., междунар. и др. проблем. Названия крупнейших междунар. Организаций: (ООН, Европейского Союза, НАТО, Совета Европы, ОБСЕ, ЕБРР и множества других) мелькают в мат-лах СМИ каждый день. Обычно объектом внимания становятся саммиты, сессии и заседания этих орг-ций, где принимают участие мир. лидеры, принимающие ключ. решения. Сходным образом работают и гос. учреждения (администрации глав гос-в, правительства, министерства, различ. гос. службы). В качестве доп. (а иногда альтернативного) источника очень часто используются мнения экспертов из различ. специализир. науч., исследовательских, экспертных или академич. орг-ций. Институт междунар. эк. и политич. исслед-ий РАН: создан в 1990 на базе Института мир. социалистич. системы АН СССР (1960). Ведёт сравнит. анализ обществ. систем в совр. мире, исследует междунар. отношения, политич. и эк. положение в странах Вост. Европы, Юго-Вост. Азии и Китае.




Формы собственности в медиаэкономике




3 формы крупного медиакапитала: коммерч, гос. и гибридная. Сущ-ют не изолированно, плотно взаимодейст-ют друг с другом. Факторы влияющ-е на развитие форм медиакапитала: комерч, правовая, политич. обстановка. На инф. рынках стран Запада - олигопольная стр-ра, при кот. подавляющее большинство печат. изданий, телеканалов, радиостанций, кинокомпаний, книгоиздательств и видео-звукозапис. фирм находятся в соб-сти огранич. кол-ва медиамагнатов. Медиакомпании проводят экспансию на медиарынках развивающихся стран, что стимулирует глобализацию в мир. медиасистеме. Крупнейшие транснац. медиакорпорации: «Ньюз-Корпорейшн» (США - Великоб), «Тайм-Уорнер» (США), «Уолт Дисней Компани» (США), «Виаком» (США), «Бертельсманн» (ФРГ). В эк. развитых рын. демократиях медиаполитика направлена на создание условий для шир. доступа общества к СМИ, кот. должны хар-ся разнообразием мнений, взглядов, позиций. В эк. сфере гос-во принимает на себя обязанность создавать условия для функц-я на рынке макс. числа медиапредприятий, что способствует успешной деят-ти демократ. институтов. Для этого вырабат-ся меры по сохран-ю разнообразия содержания и форм соб-сти в СМИ. Законы, огранич-щие концентрацию соб-сти на предприятия СМИ в руках одной компании, одного владельца, сущ-ют практически на всех инф. богатых рынках. Великобр: Сущ-ет спец. антимонопол. законодат-во для СМИ; выдача новых вещат. лицензий аудиовиз. компаниям, имеющим более 15% аудитории на своих географ. рынках, требует спец. рассм-я антимоноп. органами; запрещается выдавать лицензии на общенац. вещание газетным компаниям, охватывающим более 20% нац. аудитории. Герм: Концентрация СМИ рег-тся общим антимонопол. законод-вом; для общенац. ТВ установлено, что вещатель не может занимать доминир. положения на рынке (доля аудитории не может превышать 30%); вещатели, имеющие более 20% нац. аудитории или программы, доля кот. превышает 10%, обязаны предоставлять эфир независ. вещателям для изложения ими своих точек зрения. Фр: Юр. лицу не может прямо или косвенно принадлежать более 45% акционер. капитала или голосующих акций нац. эфирных телеканалов; доля аудитории не должна превышать 150 млн. чел. для доминирующей радиостанции, 6 млн. чел. для местн. эфир. телеканала, 8 млн. чел. для кабельной сети; сущ-ют ограничения на число ТВ-лицензий для одного юр. лица.




Издержки медиапроизводства




Издержки производства – объектив. и универс. показатель, кот. хар-ет деят-ть люб. предприятия. Прибыль - это превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их производство. Издержки - те расходы, кот.несет фирма, они могут быть явными и неявными. Явные - те выплаты, кот.фирма должна сделать внеш. поставщику ресурсов. Неявные-затраченные ресурсы внутри фирмы. Собственник медиапредприятия получ-ет доход, кот.должен соотв. понятию норма прибыли. Издержки можно определить по периоду: издержки в краткосрочном периоде (нельзя изменять стратегии развития медиапредприятия) и долгосрочном периоде (можно изменять все мощности и ресурсы, например, профиль произв-ва). Постоянные издержки – те, кот. не зависят от объема выпускаемой продукции и их величина не измен-ся от величины объема произв-ва (арендн.плата, местные налоги, амортизация). Переменные издержки – изменяемые в завис-ти от объема произв-ва. Задача фирмы медиапредприятия – определение того конкрет. объема произв-ва, при кот.прибыль явл-ся max. Предельные издержки - затраченные на получ-е каждой новой единицы продукции. Общие издержки = постоян. издержки + перемен. издержки. Средние издержки - это затраты на единицу продукции.

Фирма максимизирует прибыль, если достиг-ет таких объемов произ-ва при кот. средние издержки явл-ся min.Min знач-е средних издержек наступит тогда, когда они равны предельным. В таком случае произв-во считается max эффективным. Max прибыль достиг-ся, когда предельные издержки равны цене продукции. В медиаиндустрии различ-ся секторы, кот. хар-ся различн. долей постоянных и переменных издержек. В аудиовиз. СМИ рост переменных издержек необязательно приводит к увелич-ю прибыли.














Типы конкуренции на рынках СМИ


4 типа: совершенная – сущ-ет, когда на рынке представлено много производителей товаров или услуг, кот. недифференцированы и при этом ни одна из фирм не доминирует на рынке. В этой ситуации эк. силы действуют на рынке свободно, входных барьеров на рынок практически нет. Совершенная конкуренция на инф. богатых медиарынках практически не встречается. Лишь рынок дом. видео в США на этапе становления несколько напоминал эту рын. структуру. В наст. момент, вероятно, состояние некот. секторов рынка онлайнового содержания в Интернете приближается к совершенной конкуренции; монополистическая – возникает, когда на рынке присутствует опред. кол-во продавцов схожих товаров и услуг. Продукты уже дифференцируются, каждый товар поставляется только одной фирмой, но входные барьеры еще невысокие. Конкурирующие производители предлагают однотип. товары для различ. категорий потребителей при огранич. разнообразии самих товаров, хар-ет рынок FM-радио, некот. секторы журн. индустрии (женские, мужские, еженедельники телепрограмм); олигополия - когда на рынке представлено только огранич. число производителей, но еще сохраняется конкуренция му товарами, вне завис-ти от того, насколько они дифференцированы. Отличит. черты – большая степень контроля за эк. силами рынка. Хар-на для ТВ-индустрии (в США неск. общенац. телесетей), для рынка муз. записей, киноиндустрии; монополия – сущ-ет ед. производитель или продавец товаров или услуг, кот. осущ-ет полный контроль за эк. силами, действующими на рынке, делая входные барьеры на рынок непреодолимыми. Монопол. рынки, где доминирует только одна компания, сущ-ют в кабельной индустрии или в газетном бизнесе при отсутствии конкурирующих изданий. зонтичная - конкуренция не му местными изданиями, а между СМИ различ. географ. распр-я (в 1975г. по профессору Дж. Росс). 4 уровня: газета мегаполиса, газеты городов-спутников, газеты пригородов, еженедельники и газеты, кот. распр-ся на тер-ии пригородов.




Основные принципы микро и макроэкономического анализа медиаэкономики




Макроэк-ка – раздел эк. науки, исследующий эк-ку как целое, а также важнейшие ее сектора и исп-щий для этого всеохватывающие показатели и их связи, например, с деньгами, занятостью, процент. ставками, гос. расходами, инвестициями и потреблением. Микроэк-ка – раздел эк. науки, изучающий относительно маломасштабные эк. процессы, субъекты, явления. В центре ее внимания находятся производители и потребители, их решения по поводу объема произ-ва, продаж, покупок, потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. Осн. разделы микроэк-ки изучают теорию рын. структур и фирм, вопросы монополии и конкуренции, проблемы взаимод-я гос-ва, обществ. и част. секторов, распределения доходов. Макро и микроэк-ка – взаимовлияемые и взаимодейст-ие сферы. Подходы: медиаэк-ка как 1 из отраслей хоз-ва; масс-медиа – обществ. институт, функц-е кот.отражается на всей эк-ке. В постиндустр. общ-ве - развитие глоб. медиарынка. Макро и микроэк. анализ: Макро: рассм-е роли эк-ки в создании ВВП. Микро: изучает особ-ти специфики медиарынка, особ-ти спроса и предложения, струк-ру отнош-й собст-ти, конкуренцию на медиарынке. Макроэк-ка имеет дело с показателями ВВП, ВНП, чистый нац.продукт, лич. доход и т.п. Затрагивается цикличность развития эк-ки. Медиаиндустрия растет, растет и ее вклад в ВВП. Общее макроэк. состояние отражается на деловой активности, желании инвестировать в медиапредприятия: доход потребителя, кот.может быть свободно потрачен, факторы, связанные с эк.политикой гос-ва. Гос контроль над денеж. потоками и политика учетной ставки влияет на инвестиции и уровень эк. активности в целом. Микроэк-ка имеет дело с анализом конкрет. рынков, их произв.возможностями и их поведением на рынке. Медиасфера формирует потребит.предпочтнение, ожидание потребителей, кот. вынужден увязывать свои неогранич.потребности с огранич.возм-тями. Предельная полезность (п.) – добавочная п., кот. получает потребитель блага при увеличении потреб-я блага на 1 единицу, если предположить, что прочие усл-я и потреб-е других благ остаются неизменными. Закон Госсена: при повышении потреб-я предельная п. благ понижается. При анализе потреб-я на медиарынке можно исп-ть концепцию Веблена (демонстративного потреб-я). Эффект снобизма. Чел-к идентифицирует себя с продвинутым потребителем. Демонстративное потребление – роскошь. Техника медиаконсалтинга, анализа медиапотребления – исследование медиарынка.






Основные социальные последствия использования новейшей техники в СМИ и СМК.


Внедрение технич. Ср-в в СМИ→соц. последствия. Совр. инф. процессы общества имеют технич. оснащенность. Новая инф. служба общества→новые проблемы→виртуальная реальность (ВР). Новые выс. уровня обучающие программы: пособия, учебники, учитывающие возможность электрон. технологий и ВР как обучающей системы. Лечебные комп. Игры (разработка ученых Рос.Акад.Наук). Виртуал. обучение, лечение, туризм. Возникла возможность применения новых инф. технологий в глоб. масштабе. Неравномерность технологич. развития различ. регионов мира актуализирует проблемы равноправия гос-в в исп-ии инфоносферы, защиты интересов менее развитых в этом отношении стран. Безостановочное развитие науки и техники→ новые устройства для сбора, обработки, хранения и распр-я инф-ии, возрастает регулирующая роль гос-ва. Инновац. политика может способствовать поступат-му развитию СМК и предупредить нежелат. соц. последствия. Развитие техники СМИ может снять сложные политич. проблемы. Например, в рез-те прямого вещания на заруб. аудиторию. Возникают и новые проблемы: несогласованность нац. законодательств о СМИ при трансграничной передаче инф-ии. Сочетание глоб. инф-ии и «рег. интереса» делает выступления СМИ более действенными и эф-ми с т.з. формир-я обществ. мнения и манипулирования им. Продолжает углубляться разрыв му «богатыми» и «бедными» гос-ми, создавая реал. угрозу осн. правам и свободам человека, в т.ч. свободе слова и свободе печати – новейшие технич. достижения «не по карману» развивающимся странам.








Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ) и её составляющие.


Качественно новое инф. образование, кот. начало форм-ся в сер90-х 20 в. группой развитых стран мир. сообщества. По замыслу создателей ГИИ должна представлять собой интегрированную общемир. инф. сеть масс. обслуж-я населения планеты на основе интеграции глоб. и рег. инф-телеком-ных систем, систем цифр. ТВ и рад-вещ-я, спутниковых систем и мобильной связи. Инф. сеть - сеть, по кот. осущ-тся доступ к удаленным базам данных и связь му пользователями по космич. и назем. (кабельным) каналам. Все инф. сети работают в двух режимах - диалоговом (on-line) и автономном (off-line). В первом случае создается эффект присутствия клиента при выполнении его заказа; как правило, так работают базы данных. Все остальные услуги – эл. почта, службы телекса, факса, файловый обмен и обмен деловыми документами – осущ-тся во втором режиме, где обеспечивается проведение телеконференций - общение различ. групп людей "по интересам". Глоб. сеть - сеть, расположенная в нескольких странах. Стремление к предоставлению сетевых служб и ресурсов большому числу пользователей привело к объединению территориальных сетей и созданию глоб. сетей. Благодаря своим большим размерам каждая из них предоставляет своим пользователям тысячи баз данных, межконтинент. эл. почту, возможность обучения практически любым специальностям. Кроме этого, глоб. сеть является связующим звеном большого числа небольших сетей. Примером такой сети является сеть Internet. Рег. (территориальная) сеть - инф. сеть, компоненты кот. находятся в различных географ. точках. Охватывает большое пространство - район, область, регион, страну, группу стран. Сеть использует разнообр. типы каналов. Террит. сеть должна: включать большое число абонентских систем; покрывать большой географ. район; обеспечивать широковещание и доставку сообщений группам и отдельным адресатам; иметь выс. пропускную способность; обладать большой надежностью в работе; гарантировать безопасность данных; передавать разнообр. виды данных - тексты, звук, неподвижные и движущиеся изображения. Террит. сети делятся на два класса: сети с маршрутизацией данных и сети с селекцией данных. Кроме этого, выделяют кабельные и беспроводные сети.




Основные этапы истории и перспективы развития телевидения




этап 1 – 1890-1930: 1890-1910-е: механич. ТВ на основе диска Нипкова, 1920-30: разработка систем электронного телевещания, 1907 – опыты профессора Розинга (Петерб. Технологич. институт), 1935-39 гг. начало регулярного телевещания (Британия, Германия, Франция, СССР, США), прерванное войной. 2 этап – - 1950-60: возобновление/становление рег. вещания на стандартах, близких к современным; поиск оптим. организационных форм, моделей функц-я, распр-е приемников среди населения. 3 этап – 1960-70: превращение ТВ в главное СМИ и соц. институт, господство в эфире той или иной страны нескольких крупных общенац. программ (каналов, телекомпаний). 4 этап: внедрение спутник. и кабельн. ТВ, многоканальность, дробление телеаудитории и индивидуализация зрит. Выбора.

К 2015 году Россия должна перейти на систему трансляции телесигнала в цифр. формате. Программа "Развитие тел-рад-вещ-я в РФ" (2007-2015), которая сейчас готовится на гос уровне, подразумевает, что к 2015 аналог. вещание будет завершено. Цифровой станет вся общенац. система эфир. вещания. Это экономия частотных и энергетич. ресурсов. Появится возможность передавать на одной частоте более 4 ТВ-каналов и освободить новые частоты для новых СМИ. Это построение одночастотных вещат. сетей, что способствует расшир-ю аудитории и охвату больших территорий без потери кач-ва передаваемых программ. Это развитие новых технологий, реализация идеи многоцел. интерактив. ТВ, создание ед. цифр. платформы передачи данных и т.д. Число абонентов цифр. ТВ во всем мире к 2011 достигнет 500 млн, ок. 60% населения по-прежнему будут принимать аналог. ТВ-сигнал. Сейчас же цифровое ТВ уверенно набирает обороты: насчитывается ок. 183 млн. подписчиков. Сигналы цифр. ТВ передаются посредством кабельных широкополосных сетей, спутник. и эфир. вещания. Не секрет, что цифр. формат вещания приносит телезрителю улучшение качества картинки и звука, надежную защиту от помех, значит. увеличением кол-ва каналов. С цифр. ТВ приходят и полезные сервисы, например, ТВ по заказу.








Особенности современной техники радиовещания.


Природа р-вещ-я – акустическая: осуществляется в звуке. С развитием радиожур-ки расширился круг инф.-публ. передач, увеличилась их периодичность, рос объем вещания и его дифференциации. Совершенствование технич.базы сделало возможным многоканальность вещания. Децентрализация вещания за последние 10 лет привела к увеличению кол-ва радиостанций, осущ-ю. круглосут. вещания в FM-диапазоне. Регулярность вещания, непрерывность комм.процесса, принцип регулярности. Сегодня радиослушание восприн-ют как «фоновую деят-ть». Акцент перемещается на сторону пассив. восприятия. Проф.приемы р-вещ-я для активизации слушат.внимания: стилистич. приемы, монтажные (чередование слов и музыки, слов и «аудиокартинки»), паралингвистические (смена тембра, темпа, ритма). С распр-ем радиоприемной аппаратуры и появлением транзисторов возросла аудитория. Происходит интимизация общения: формир-е психолог.условий восприятия инф-ии, когда она воспринимается индивидуально. С этим связано дальнейшее развитие специализации вещания в поисках своего радиослушателя. Камерность общения активизирует и процессы персонификации. В посл.десятилетие – взрыв персонификации: распр-е автор. программ, замена дикторов жур-тами-ведущими, иная стилистика общения. Углубляется соц.сущность общения.






Изменения процессов производства печатной продукции в течении 20 в.


В 20в издат. дело приобретало хар-ные формы совр. индустр. и коммерч. произ-ва и в борьбе за сущ-е освобождалось от старых привычек и приемов. Два кризиса в циклич. развитии бизнеса - биржевая паника 1893 и депрессия 1896-1897 поставили издат. дело под контроль фин. капитала, и отныне банки и инвестиц. компании снабжали издат-ва капиталом и требовали наиб. эф-сти производства с целью получения устойчивых прибылей. Всплеск макрекерства - амер. жур-ка входит в русло консерватизма. В самостоят. жур. специальности выделились фотографы, специалисты по дизайну, рекламе, менеджменту. Монополизация газетно-издат. бизнеса. Газетное произ-во не прекратилось в результате актив. внедрения в повседн. жизнь ТВ, видео или комп. технологий. Сер.1990-х в мире издается ок. 9400 ежедн. газет, тиражи возросли на 12%. В функц-ии совр. СМИ две модели глоб. ком-ций: олигархическая (господство групп монополизир. инф. капитала) и партисипационная (совместное участие организ-ых групп лиц в обществ. акциях). В послевоен. годы газеты успешно адаптировались к новым реальностям ТВ эры. Модель этого издания соотв-ет специфике мышления нового телепоколения - запоминающаяся графика, многоцветная печать, деление газеты на несколько секций (новости полит. и общего хар-ра, финансы, спорт, культура, отдых), ориентация на публикацию кратких статей, большое кол-во развлекат. мат-лов. Журналы адаптируются к новым условиям. Появление гибридных форм журн. продукции, которые тяготели к газет. форме подачи новостей, а также уделяли внимание хроникально-документальному изобразит. ряду.




Реклама и журналистика. Соотношение понятий реклама, PR, пропаганда и информация. Общеевропейские требования к рекламе и телеторговле.


PR - это категория, которая обоз-ет некот. целостность, выделенную из мира объектов в процессе чел. деят-ти и познания, предметом кот. является оптимизация комм. воздействия му субъектом и его целевыми группами. Пропаганда (от лат. распространение) - распр-е в обществе каких-либо идей, воззрений, знаний путем постоянного глубокого и детального их разъяснения; деят-ть по распр-ю и закреплению опред. идей и ценностей в индивид. и обществ. сознании. Реклама - это распр-е инф-ии о товарах и услугах с целью ускорения их продажи; установл-е контактов му покупателем и товаром, пропаганда товаров и инф. о способах их покупки; средство, содействующее появлению у покупателя заинтерисованности и желания купить дан. товар. Коммерч. реклама – краткая, эмоц. окрашенная инф-ия, направляемая потенциальным покупателям для побуждения их к совершению действий, связанных с приобретением товаров и услуг. Большинство общих требований к р. (добросовестность, распознаваемость, защита прав несовершеннолетних, запрет воздействия на подсознание) отражены в Фед. законе РФ “О рекламе” 1995. Наш закон о рекламе, устанавливает порог в 25% в сутки для телепрограмм, не зарегистрированных в качестве рекламных. Требования ЕК (?) по размещению рекламы в программах близки нормам ст.11 Закона “О рекламе”. Так же, как и российский закон, Конвенция запрещает рекламу табачных изделий. Однако, ЕКТТ (?) позволяет, при условии соблюдения вполне разумных требований к сод-ю рекл. сообщений рекламу и телеторговлю алкогольными напитками всех видов. Речь идет о требовании не подавать потребление алкоголя в выгодном свете, не адресовать такую рекламу несовершеннолетним и т.п. Конвенция уделяет особое внимание защите несовершеннолетних от рекламы. ЕК дает более практически применимое и развернутое определение спонсорства , вводя на него ограничения, которые не позволяют, как это происходит у нас, призывать к покупке товаров или услуг спонсора программ и каналов. Реклама и анонсы собственных передач и телеторговые блоки могут не учитываться при подсчете объема рекламного времени.




Этические вопросы деятельности СМИ. Международ. организ-и журналистов.


Жур. этика – изуч-е и практич. примен-е стандартов проф. поведения в жур-ке, специфика нравств. выбора. В жур. этике сис-ма ценностей как правило соед-ся с проблемой выбора, возн-ей в повседнев. деят-ти прессы. Понятие «журн. этика» относ. к области прин-тия реш-ий при отборе новостей, а понятие «этика в жур-ке» подразум-ет кодекс повед-ия, предпис-ый сотрудникам ред-й.

Жур- этика традиц-но рассм-ся в контексте назнач-я и деят-ти СМИ, где объед-ся инф., развл. и рекл. функции. Выполняя свою инф. функцию, СМИ встают перед конфликтом прав и обяз-тей. Жур. этика распр-ся на процесс принятия реш-ий в специф. ситуациях. Для жур-тов это означает необх-ть сделать такой выбор, кот. согласовывался бы с правилами и принципами профессии, зафикс-ых в этич. кодексе.

Междунар. орг-ция жур-тов (1946) объед-ет свыше 290 тыс. членов более чем из 120 стран. Борется за ценности гуманизма, соблюд-е норм междунар. права, уважение к ООН, за упрочение нов. междунар. инф. порядка. МОЖ пользуется консультативным статусом в ЮНЕСКО и в эк. и соц. совете ООН. МОЖ издает ежемес. журнал "Демократич. Жур-т" (на 4х яз.). Распад СССР привел к возник-ю большого числа самост. жур. орг-й. В России действует несколько независ. Союзов жур-тов: Союз жур-тов РФ, СЖ Москвы, СЖ СПб и др.

Междунар. фед-я жур-тов – своими целями объявила защиту свободы печати и содействие высокому проф. уровню жур-тов, сбор, хранение и публ-цию статист. и др. док-тов, представ-х интерес для жур-тов. Членами МФЖ явл. нац. союзы жур-тов 50 стран. МФЖ наводит контакты с рук-ми новых союзов, присматр. к деят-ти журн. орг-ций в странах Центр. и Вост. Евр., республиках бывшего СССР.

В наст. время отмеч-ся быстрое разв-е междунар. специализир. журн. орг-й: Междунар. фед-я период. прессы (1910), Междунар. асс-я вещания (1946), Междунар. фед-я издателей газет, Междунар. асс-я кинорежиссеров, Междунар. фед-я шеф-редакторов, Междунар. фед-я технич. Печати, Междунар. орг-я жур-тов "Репортеры без границ" (1985).






Свобода самовыраж-я: понятие, осн. м/н докум-ты, практика Евр. суда по правам чел-а.


Регулир-е СМИ осущ-ся как извне, так и изнутри системы СМИ.

«Каждый чел-к имеет право на свободу убежд-й и на своб. выраж-е их; это право вкл-ет свободу беспрепятств. придерж-ся своих убежд-й и свободу искать, получать и распр-ть инф-ию люб. ср-ми и независ-ти. от гос. границ, гласит Ст. 19 Всеобщей Декл-и прав чел-ка, прин. Ген. Ассамблеей ООН 10.12.1948.

Со стороны прессы не допускается использ-е СМИ в целях соверш-я уг. наказуемых деяний, для разглаш-я сведений, сост.-их гос. или иную тайну, для призыва к захвату власти, насильств. изменению конст. строя и целостности гос-ва, разжиг-я класс., соц., религ. нетерпимости или розни, для пропаганды войны (ст.4).

Междунар. Пакт о гражд. и полит. правах (1976) предусм-ет, что пользование свободой слова налагает особ. обяз-ти и ответств-ть, что необх-мо для ув-я (уважения?) права и репутации др. лиц, для охраны гос. безоп-ти, общ. порядка, здоровья, нравств-ти населения.

Евр. конвенция по правам чел-ка: Каждый чел-к имеет право на свободу самовыр-я (свободу убежд-й, получать и распр-ть инф-ию и идеи без вмеш-ва со стороны гос. органов и независимо от гос. границ. Ст. 10 подраз-ет, что право на свободу самовыраж-я и инф-ии включает его осуще-е при помощи СМИ.

Евр. суд отверг тезис о том, что “задача прессы - сообщать инф-ию, толкование которой должно быть предоставлено самому читателю”.








Правовой режим СМИ


Ст. 29 Конст-и закреп. свободу МИ. Также статья гарант-ет право свободно искать, получать, передавать, произв-ть и распр-ть инф-ию любым зак. способом.

Ст. 47 (часть 1) Закреп-ет права жур-та искать, запрашивать, получать и распр-ть инф-ию, излагать свои лич. сужд-я и оценки в сообще-ях и мат-лах, предназнач-ых для распр-я за его подписью, отказываться от подг-ки за своей подписью сообщ-я или мат-ла, противореч-го его убежд-м.

В связи со вступ-м РФ в Совет Европы важными станов-ся также нормы общеевр. актов: Евр. конвенции о защите прав чел-ка. Сущ-ет целый ряд реш-й Парлам. Ассамблеи Совета Европы, касающихся конкрет. воплощ-я свободы МИ.

Сущ-ет число законов, кас-хся отдел. видов СМИ или отдел. аспектов их деят-ти: «О гос. поддержке СМИ и книгоиздания», «Об эк. поддержке районных (гор.) газет» и др. Значит. число норм, затрагивающих статус СМИ, содерж-ся в законах РФ «О гос. тайне», «Об инф-и, информатиз-и и защите инф-и», «О связи», «О рекламе», «О тамож. тарифе», «Об обязат. экземпляре документов», «Об осн. гарантиях избират. прав граждан РФ», «О референдуме в РФ», а также в кодексах: Гражд., Уголов. и процессуальных, об администр. правонарушениях и т. д.

Помимо законов, статус СМИ на фед. уровне опред-ся также многочисл. указами Президента РФ, постанов-ми Прав-ва РФ, Центризбиркома и др.

Гл. 4 Закона о СМИ: «Редакция вправе запрашивать в устной или письм. форме органы гос. власти, ведомства, орг-ции, учреждения, должностных лиц инф-ю об их деят-ти, и те обязаны беспрепятств. ее предост-ть. Отказ в предост-я инф-ии возможен только если она содержит сведения, сост-щие гос. или иную тайну. В таком случае предст-лю редакции вручается уведом-е, в кот. должны быть указаны причины отказа, а также должн. лицо, сделавшее это. Допускается отсрочка выполн-я запроса ред-и на инф-ю, если требуемые свед-я не м.б. предост. в теч-е 7 дней.

Закон РФ «О СМИ» содержит также неск-ко прав. норм, устанав-щих запрет на распр-е сообщ-й и мат-лов, подготов-ых с исп-ем скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, запрет на исп-е прав жур-та в целях сокрытия или фальсификации обществ- значимых свед-й, распр-я слухов, сбора инф-ии в пользу посторон. лица или орг-и, не явл. СМИ» (ст. 51).






Проблемы национальной идентичности в контексте глобализации коммуникаций.


В совр. развивающемся мире проблемы нац. идентичности, нац. интереса находятся в центре внимания, как исследователей, так и политиков. Глоб. преобразование совр. чел-ва на рубеже веков хар-тся возникновением новых ценностей. Актуальными становятся идеи открытого общества, глоб. экономики, интеграция культур. Чем сильнее процессы г-ции проникают в нац. культуры, тем активнее народы стараются охранить внутренние компоненты жизни народа (культура, язык, религия). Процессы г-ции, приводят к межнац., межрелиг. напряженности и часто выливаются в конфликты, с чел. жертвами. Именно межнац. отношения в совр. мире стали одной из главных проблем современности. Идентичность ( от лат. отождествляю) предполагает действие, некий процесс соотнесения объекта (субъекта) с другими, выявление общих или, напротив, специфич. признаков, черт, самоотождествление индивида с другим чел-ком, группой, образцом, идеалом, с опред. нацией. Нац. и-сть можно определить как заданную нац. образом мира и нац. историей осн. идею, которой живет социум в данную историч. эпоху и потому приемлемую для его большинства. Для народов стран, слабо затронутых процессом г-ции или не затронутых ею вовсе, нац. и-сть остается сверхценностью. Для большей части мира нац. и-сть все так же прочно связана с нац. гос-вом, как и прежде. В подавляющем большинстве стран именно гос-во продолжает оставаться несущей конструкцией нац. и-сти. Г-ция является сильнейшим испытанием для нац. и культ. и-сти, основным ср-вом преодоления которого выступают диалог и преемственность культур. Сопротивление г-ции многообразно – от протестов против негативных последствий г-ции (выступление антиглобалистов) до неприятия г-ции как экспансии зап. культуры, подрывающей традиционные культ. ценности незап. цивилизаций, приводящие нередко к конфликтам.






Современные глобализационные процессы. Основные хар-ки. Мощнейшими факторами глоб-ции мир. хоз-ва выступают трансграничное движение капиталов, междунар. торговля товарами и услугами, миграция рабочей силы. Глоб. трансф-ция мира, являясь уникальным феноменом 21в, обусловливает формир-е геоэкономики, как ярчайшего отражения процесса глоб-ии и новой парадигмы мироустройства. Г-цию принято хар-вать как результат научно-технической рев-ции, развития инф. технологий и компьют. сетей, телеком-ных и транспортных систем, а также взаимодействия нац. рынков, невиданного по интенсивности движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы по всему миру. Т.е. г-ция — следствие небывало возросшей технич. и эк. мощи чел-ва, которая побеждает пространство и время, сближает народы, страны и континенты. На ускорение процессов г-ции мир. экономики в посл. десятилетия особ. возд-вие оказали транспортные и телекоммуникационные технологии. В рез-те ускорилось перемещение сырьевых ресурсов, товаров и услуг; произошли качественные перемены на финанс. рынках. Транснац. корпорации получили возм-сть координации производства в разных частях света. Благодаря электронным ср-вам мж-связи резко сократились инф. и транспортные издержки. Увеличилось число гос-в. Теперь в ООН входит 189 государств. Г-ция является интенсивным процессом интернац. политич, соц.-эк. и культ. отношений различных стран мира. Рост мж-обмена товарами, услугами и капиталом, увеличение доли экспорта и импорта, всеобщая либерализации внешней торговли и денежных рынков различных стран, интернационализация производства и сетей сбыта продукции, быстрое и широкое освоению технологий.







Отображение процессов глобализации современного общества журналистикой. Одна из осн. тенденций развития мир.инф. ресурсов- глобализация. Глоб-я в инф. сфере проявляется в укрупнении СМИ (газет, радио, ТВ), завоевании отдельными медиа-компаниями и корпорациями значит. части рынка. Инф. корпорации не только копируют формы ведения бизнеса многих др. компаний, деят-ть которых напрямую не связана с журналистикой, но и оказывают влияние на их эк.развитие. Это влияние осущ-ся путем реализации особых возможностей, присущих СМИ – реклама, формир-е обществ. мнения, а порой и непосредственно с исп-ем эк., финанс. ресурсов. К80-х – н90-х - время становления мир. структуры СМИ, выявления лидеров мир. медиа-бизнеса. В мире сформировалось 10 вертикально интегрированных медиа-конгломератов (News Corporation, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Viacom, TCI). Еще четыре корпорации – PolyGram, NBC, Universal, Sony – помимо медиа-бизнеса, связаны и с др. отраслями производства, например, с электроникой. Мощные медиа-корпорации сегодня формируют инф. пространство, оказывают влияние на полит., эк., идеологич. условия развития отдельных стран и крупных регионов земного шара. Последствия глоб-ии проявляются и в изменениях, хар-ных для структуры и функц-я самих СМИ. Происходит унификация ряда признаков и функций масс-медиа. Наблюдаются изменения типологич. хар-к СМИ. Среди множества параметров классификации издании особо следовало бы указать на унификацию признаков кач. и масс. прессы. Становится все более очевидным взаимопроникновение РR и жур-ки. Обладая мощной эк. базой и возможностью оказывать влияние в идеологич. сфере, СМИ сегодня становятся влиятельным институтом. СМИ неизбежно оказываются связанными различного рода отношениями с др. эк. и полит. институтами. Вследствие этого жур-ка сталкивается с феноменом, который получил название «инструментализации жур-ки» - исп-е ее в репрезентативных целях группами, преследующими собственные корпоративные интересы. Не последнюю роль играют и эк. факторы, которые подталкивают владельцев и редакторов СМИ предоставлять площадь изданий для оплаченных PR и рек. материалов.









Международный терроризм и СМИ.


Публичность - главное и непременное условие совр. тер.акта. Теракт, о котором никто не узнал (или узнало недостаточно большое кол-во людей) - не состоялся. Он оказался бессмысленным с т.з. самого террориста и поставленных им целей. Логика тер.деят-ти не может быть вполне понята без адекватной оценки показат. природы тер.акта. Медийный - т.е. совр. - терроризм начинается именно в последней четверти позапрошлого века - с развитием СМК. Для адекв.урег-я вопросов освещения терроризма должны сущ-ть опред. ограничения для СМИ. Австрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания и Австралия имеют советы по делам печати. Нац. советы по делам печати и институты омбудсменов (уполномоченных по правам чел-ка) были созданы совместно издателями, жур-тами и др. организациями прессы в том числе и для решения проблем освещения вопросов терроризма. В июле 2005 амер. ТВ-компания АВС показала интервью с крупным террористом, чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым. Террористы зависят от СМИ, и без них практически бессильны. Теперь, в эпоху глобализации СМИ терроризм все чаще становится одним из орудий шантажа в лок. и даже глоб. конфликтах во всем мире. СМИ должны искать баланс между необходимым контролем потока инф-ии в условиях тер.угрозы и правом граждан получать достоверную инф-ию о происходящем.






Глобализация и регионализация СМИ как взаимосвязанные тенденции.


Происходящая в настоящее время инф. революция означает переход от индустриального и даже постиндустриального общества к инф-му. Процесс формирования глоб.инф. общества идет на основе глобализации мир. экономики и внедрения новейших достижений инф. и телекоммуникац. технологий. Россия, как и другие страны, все более активно становится частью "глоб.инф.инфраструктуры" и "мир.инф.супермагистрали". Интерактивные медиа предоставляют все больше каналов распространения инф-ии. Происходит невиданный рост ускоспециализированых СМИ. Резко возрос интерес аудитории к местным и рег.новостям. Интернет стал и ср-вом общемир. вещания, механизмом распр-я инф-ии, средой для сотрудничества и общения людей. Совр. развитие общества - путь к инф.обществу, а будущее цивилизации, совр.жизн. устройства в глобализации и в углублении влиянии на прогресс чел-ва инф-ии, быстрота доступа к которой сегодня становится важнейшим фактором устойчивого и эфф. развития. Глоб.распр-е инф-ии создает возможности для шир.своб. общения на разных уровнях. Это общение формирует нов. глоб. публичные пространства, которые включают в себя нац. публичные пространства, создавая таким образом, шир. возможности для развития глоб.гражд. общества. Увеличивается глоб. рынок доступа к аудитории. Глоб. ТВ стало доступно для большинства ТВ-компаний и, наряду с уже давно действующими ТВ-глоб. каналами, такими как CNN, BBC, World, «Блумберг», созданными в рамках англоязычной аудитории, появляется вещание на др. языках. Сущ-ют глоб. ТВ-вещания на фр., кит., нем., араб.языках. В глоб. ТВ-сфере налицо известный плюрализм, и этот плюрализм обеспечивает доступ к ТВ для людей, говорящих на разных языках. Важнейшей особенностью совр. развития является немедленный и быстрый доступ к инф-ии, что обеспечивает эфф.функц-е ТВ, радиовещания, доступ газет на разные континенты одновременно.






основания возникновения изменения и прекращения трудовых правоотношений


Трудовое правоотношение – это добровольная юридическая связь работника с работодателем по которой работник обязуется выполнять определенную трудовую функцию (по оговоренной специальности, квалификации, должности) с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель – оплачивать его трудовой вклад и создавать условия труда в соответствии с законодательством, коллективным и трудовым договором. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений – это определенные юридические факты, предусмотренные трудовым законодательством. Основаниями возникновения трудового правоотношения могут быть только юридические факты – правомерные действия, направленные на установление взаимных прав и обязанностей в связи с реализацией работником своей способности к труду. Главным ведущим основанием возникновения трудового правоотношения является трудовой договор (возникает из простого состава – трудового договора). Для некоторых категорий работников основанием возникновения трудового правоотношения является сложный юридический состав, который включает в себя как минимум два юридических факта. В результате: избрания на должность; избрание по конкурсу; назначение на должность; судебного решения о заключении трудового договора. Изменение трудового правоотношения возможно в силу юридических фактов, как действий, так и событий. Например, перевод на другую работу, не предусмотренную трудовым договором. Основаниями прекращения трудового правоотношения могут быть юридические факты действия и события – расторжение трудового договора по инициативе работника.


Порядок регистрации безработных


Порядок регистрации безработных граждан определяется Правительством Российской Федерации. Регистрация безработных граждан осуществляется учреждениями службы занятости по месту жительства в следующей последовательности: первичная регистрация безработных граждан; регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы; регистрация граждан в качестве безработных; перерегистрация безработных граждан. Первичная регистрация осуществляется в целях учета общей численности безработных граждан, обратившихся в учреждения службы занятости по месту жительства для получения необходимой ин-формации по вопросам содействия занятости, без предъявления ими каких-либо документов. При первичной регистрации учреждениями службы занятости в регистрационных документах указываются: фамилия, имя и отчество обратившегося гражданина, адрес места жительства, возраст, пол, образование, специальность (профессия), отношение к занятости, причина обращения и краткое содержание предоставленной информации (оказанной услуги) по интересующему его вопросу. При первичной регистрации безработным гражданам предоставляется информация: состоянии рынка труда на соответствующей территории; о наличии вакантных рабочих мест (должностей), об оплате и других условиях труда с целью вы-бора работы; о возможностях профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации; о порядке и условиях регистрации в целях поиска подходящей работы, регистрации и перерегист-рации в качестве безработных; о правах и ответственности в области занятости населения и защиты от безработицы. Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане представляют в учреждения службы занятости по месту жительства справку о среднем заработке (доходе, денежном довольствии) за последние три месяца по последнему месту работы (службы), выданную в установленном порядке, и предъявляют: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию. Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании. Инвалиды в дополнение к указанным документам предъявляют трудовую рекомендацию, заключение о рекомендуемом характере и условиях труда или индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданные в установленном порядке. Другие граждане, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, предъявляют соответствующие документы, выданные в установленном порядке. Регистрация безработных граждан в целях поиска подходящей работы осуществляется учрежде-ниями службы занятости по месту жительства граждан со дня их личного обращения со всеми необходимыми документами. Учреждения службы занятости в течение 10 дней со дня регистрации гражданина в целях поиска подходящей работы должны по возможности предложить обратившемуся два варианта подходящей работы, включая работу временного характера, а впервые ищущему работу (ранее не работавшему), не имеющему профессии (специальности), - два варианта получения профессиональной подготовки или оплачиваемой работы, включая работу временного характера. В целях содействия в трудоустройстве гражданину может быть предложен план самостоятельного поиска работы. Безработные граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, в установленный день для регистрации их в качестве безработных предъявляют в учреждения службы занятости следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовой стаж; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию.

При необходимости граждане представляют дополнительную или уточненную справку о среднем заработке (доходе, денежном довольствии) за последние три месяца по последнему месту работы (службы), выданную в установленном порядке. Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании. Инвалиды в дополнение к указанным документам предъявляют индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную государственной службой медико-социальной экспертизы. Учреждения службы занятости имеют право проверять подлинность представленных документов. Регистрация гражданина в качестве безработного осуществляется на основании решения учреждений службы занятости о признании гражданина безработным, принимаемого не позднее 11 календарных дней со дня его регистрации в целях поиска подходящей работы. Безработными признаются граждане, которые: трудоспособны; не имеют работы и заработка (дохода);зарегистрированы в целях поиска подходящей работы; ищут работу и готовы приступить к ней; не трудоустроены в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы. Датой регистрации гражданина в качестве безработного является дата принятия учреждениями службы занятости решения о признании его безработным. Безработными не могут быть признаны и зарегистрированы в качестве безработных граждане: не достигшие 16-летнего возраста;

которым в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации назначена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу лет; отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в учреждениях службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работу временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности), - в случае двух отказов от получения профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка по одной и той же профессии, специальности) дважды; не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в учреждения службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный учреждениями службы занятости для регистрации их в качестве безработных; осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их безработными. Граждане, которым в установленном порядке отказано в регистрации их безработными, имеют право на повторное обращение в учреждения службы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о регистрации их безработными.

В случае отказа гражданину в регистрации его безработным учреждения службы занятости устно или письменно с обязательной отметкой в личном деле уведомляют его о принятом решении и причинах отказа.












Сроки и размеры выплаты безработным пособия по безраб-е


Пособие по безработице — это регулярная социальная денежная выплата государством лицам, признанными по закону безработными. 1. Пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам со дня признания их безработными.Гражданам, уволенным из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата и признанным в установленном порядке безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту работы сохраняется средняя заработная плата (с зачётом выходного пособия), пособие по безработице начисляется, начиная с первого дня по истечении указанного периода.2. Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 26 календарных месяцев, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Гражданам, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющих страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, предусмотренной статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", продолжительность периода выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две календарные недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности. При этом в страховой стаж включаются периоды работы и иной деятельности и засчитываются иные периоды, установленные в статьях 10 и 11 указанного Федерального закона. Общий период выплаты пособия по безработице не может превышать 24 календарных месяца в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев.3. Пособие по безработице гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям, в том числе уволенным по собственному желанию.В связи с переездом на новое место жительства в другую местность; в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности; в связи с необходимостью ухода за инвалидами I группы или больными членами семьи: в связи с нарушением работодателем коллективного или трудового договора; в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства); в случае увольнения женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (указанные причины увольнения по собственному желанию подтверждаются записями в трудовой книжке) в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчётом на 26 календарных недель с полным рабочим днём (полной рабочей недели), и признанным в установленном порядке безработными), начисляется.- в первом (12-месячном) периоде выплаты: в первые три месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы); в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; в дальнейшем - в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента;- во втором (12-месячном) периоде выплаты:в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно определяются Правительством Российской Федерации.4. Пособие по безработице во всех иных случаях гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенных за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 календарных недель; направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия, начисляется:- в первом (6-месячном) периоде выплаты:в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента;- во втором (6-месячном) периоде выплаты:в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.5. Гражданам, уволенным из организаций по собственному желанию без уважительных причин и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице начисляется - в первом (6-месячном) периоде выплаты:в размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента;- во втором (6-месячном) периоде выплаты:в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.




Содержание трудового договора


Содержание трудового договора – это все его условия. Они делятся на непосредственные, оговариваемые непосредственно сторонами в письменном тексте трудового договора, и производные, предусмотренные законодательством, коллективным договором, соглашениями и в силу заключения трудового договора распространяющиеся на стороны (о порядке перевода, увольнения, правилах охраны труда и т.п.).Непосредственные условия могут быть двух видов: необходимые и дополнительные. Без необходимых условий не может быть трудового договора. Для трудового договора – это место работы (с указанием структурного подразделения), специальность, квалификация, должность, т.е. трудовая функция работника, оплата его труда, а в срочных, сезонных и временных трудовых договорах – также срок, сезонный или временный характер работы. К дополнительным непосредственным условиям относятся условия об испытательном сроке при приеме, о дополнительных отпусках, предусмотренных в коллективном или конкретно в данном трудовом договоре, о каких-либо доплатах, льготах, устанавливаемых по соглашению сторон договора. Если дополнительные условия оговорены, они обязательны для выполнения, как и необходимые и производные условия. Статья 57 ТК подробно предусматривает, что должно указываться в письменном тексте трудового договора. Кодекс называет эти условия существенными. Это место работы (с указанием структурного подразделения); дата начала работы; наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии с штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция (если по законодательству для данной должности, специальности или профессии есть определенные льготы или ограничения, то их перечень в трудовом договоре должен соответствовать требованиям, указанным в утвержденных в установленном Правительством РФ порядке квалификационных справочниках); права и обязанности работника; права и обязанности работодателя; характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях; режим труда; условия оплаты (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью (т. е. по трудовому увечью, профессиональным заболеваниям и временной нетрудоспособности). Эти необходимые условия должны содержаться в каждом письменном трудовом договоре с работником. А для некоторых категорий работников в договоре могут предусматриваться дополнительные условия, такие, например, как условие об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны, об отработке после ученичества и другие, не ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством.Все условия трудового договора определяют права и обязанности его сторон, которые в его понятии указаны через обязанности, поскольку это – двустороннее соглашение и обязанностям одной стороны соответствуют определенные права другой.По своему содержанию трудовой договор отличается о других договоров, связанных с трудом, но регулируемых нормами гражданского права. Если на основании данного трудового соглашения возникли гражданские правоотношения, то трудовое законодательство не распространяется на гражданина, а следовательно, ему не оплачивается больничный листок при нетрудоспособности, не предоставляется отпуск и т.д. Такое отличие проводится по следующим трем критериям: предмету соглашения, подчиненности работника правилам внутреннего распорядка и по тому, кто обязан организовать труд и его охрану. В трудовом договоре предметом соглашения является сам процесс труда работника по его трудовой функции в общем процессе производства, а в гражданском – овеществленный результат труда (книга, картина, изобретение и т.д.). При трудовом договоре работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка работодателя, а в гражданском – не подчиняется. При трудовом договоре правильно организовать труд и обеспечить охрану труда работника обязан работодатель, его администрация, а при гражданском – сам трудящийся (по договору авторскому, изобретательскому, личного подряда, поручения и т.п.).Недействительными являются условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, а также коллективным договором, соглашением. Нередко работодатель (предприниматель, фирма) требует от принимаемой на работу женщины подписку или заверение, что она не будет беременеть, рожать в период работы у него, что явно незаконно, или, чтобы не платить из своей прибыли налоги с фонда оплаты труда, устно договаривается с трудящимся, что будет платить ему такую-то зарплату, а в письменном трудовом договоре проставляется сумма в 3–4 раза меньше оговоренной или вообще письменная форма трудового договора при приеме на работу не соблюдается. Незаконно оговоренное условие, являясь недействительным в трудовом договоре, не подлежит и защите.Многие работодатели уклоняются от заключения трудовых договоров, так как не хотят брать на себя социальные гарантии при нетрудоспособности, болезни работника, учебе его без отрыва от производства. Но если работодатель не заключил с работником трудового договора, то работник может быть лишен всех гарантий по трудовому законодательству, и ему трудно будет доказывать свои трудовые права. Свобода и добровольность при заключении трудового договора и установленные трудовым законодательством юридические гарантии при приеме, переводе и увольнении работника способствуют устойчивости и трудовых договоров, и трудовых правоотношений.




Порядок оформления трудовых отношений


Порядок заключения трудового договора установлен Трудовым кодексом, предусматривающим правила приема граждан на работу. Когда мы говорим о заключении трудового договора, это одновременно означает прием работника, изменение трудового договора – это перевод работника на другую работу, прекращение трудового договора – эго одновременно увольнение работника. Таким образом, прием, перевод и увольнение относятся к работнику, а по отношению к его трудовому договору означают соответственно заключение, изменение и прекращение его.Прием на работу производится по принципу подбора кадров по деловым качествам. гарантии при приеме, запрещая необоснованный отказ в приеме, прямые или косвенные преимущества и дискриминацию не по деловым качествам, а по полу, расе, национальности, вероисповеданию, убеждениям, месту жительства и другим обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым качествам работника.Дискриминацию надо отличать от дифференциации трудового законодательства, устанавливающей трудовые льготы или ограничения для определенных категорий, групп работников (подростков, инвалидов, женщин) или работающих в определенных условиях труда. Так, при отказе в приеме на работу беременной женщине или женщине, имеющей ребенка, как и всем другим гражданам, администрация обязана сообщать ей причины отказа в письменной форме. Отказ в приеме на работу этих женщин может быть обжалован в суде.Учитывая физиологические особенности женского организма, его материнскую функцию и психофизиологические особенности неокрепшего организма подростков, трудовое законодательство запрещает в интересах их здоровья принимать женщин и несовершеннолетних (до 18 лет) на работы с вредными, тяжелыми и опасными условиями, включенные в специальные перечни. Подростка нельзя также принимать на материально-ответственные должности (кассиром, продавцом и др.), заключать с ним письменный договор о полной материальной ответственности за вверенные ему ценности. Инвалид принимается с учетом медицинского предписания о его работе (с неполным рабочим временем, без сверхурочных и сменных работ и т.д.).Прием производится с 16 лет. Но в случае получения основного образования либо оставления общеобразовательного учреждения прием может быть с 15 лет, а с согласия одного из родителей (опекуна) может быть принят с 14 лет учащийся для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесс учебы.Граждане принимаются на работу на основании заключенного в письменной форме (в 2-х экземплярах, по одному каждой стороне) трудового договора. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации предприятия, учреждения, организации (его руководителя, имеющего право приема и увольнения), который объявляется работнику под расписку. Если фактически гражданин допущен к работе без заключения трудового договора, то это считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. И эта формулировка без ее подкрепления нормой об ответственности за неоформление надлежащим образом приема на работу нередко используется работодателями для незаключения письменного трудового договора. Нет нормы об ответственности за подобные действия (к сожалению) и в Кодексе, а она очень необходима. При приеме на работу гражданин должен предъявить (ст. 65 ТК) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, кроме случаев поступления на работу впервые и на условиях совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а демобилизованные и подлежащие призыву – военный билет. При приеме специалистов предъявляется документ о специальном образовании, при приеме водителя, машиниста – еще и права на вождение определенного типа машины, локомотива. Инвалид дополнительно представляет трудовую рекомендацию МСЭК. Если гражданин впервые поступает на работу и у него нет трудовой книжки, то он представляет справку о его последней занятости (домохозяйка, учащийся и т.д.). При приеме на работу трудовая книжка сдается администрации и хранится как денежный документ (в сейфе), а на руки работнику выдается в день его увольнения. В нее вносятся все сведения о поощрениях работника (дисциплинарные взыскания, кроме увольнений, не отмечаются, так как действуют год).










Особенности заключения договора по совместительству


Трудовой договор по совместительству в отличие от единого договора по совмещению профессий является вторым трудовым договором с тем же или с другим работодателем. Совместительством называется другая платная (штатная) работа, как правило, на другом предприятии, в организации на условиях трудового договора в свободное от основной работы время . Теперь не требуется получения разрешения на совместительство. Работник выполняет трудовые обязанности по совмещаемой работе в свободное от основной работы время с оплатой, оговоренной по договору. Ограничено совместительство для несовершеннолетних и на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями. Специальным законодательством запрещено совместительство (кроме научно-педагогической работы) государственным служащим, судьям, прокурорам, а руководителям государственного органа власти и управления – с любой должностью. Совместительство может быть не только внешнее (в другой организации), но и внутреннее (в том же учреждении) для младшего обслуживающего персонала , например гардеробщица совмещает должность сторожа или уборщицы, медицинская сестра – должность няни. У работника может быть работа по совместительству по трудовому договору с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено Федеральным законом (т. е. он может совместительствовать в двух или трех местах).Продолжительность рабочего времени по совмещаемой работе, как правило, не должна превышать половины его нормы по основной работе. Отпуска по совмещаемой работе (в настоящее время оплачиваемые) должны предоставляться одновременно с отпуском по основной работе, для увольнения с совмещаемой работы есть дополнительное основание – если на это место принят работник, не являющийся совместителем.По желанию совместителя в его трудовую книжку, которая хранится по месту основной работы, может быть внесена и запись о его работе по совместительству (на основании копий соответствующих приказов).




Перевод на другую работу


Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.






Общие основания для прекращения трудового дог-ра


Основанием прекращения трудового договора называется жизненное обстоятельство, которое закреплено в законе как юридический факт для прекращения трудовых отношений работников. Прекращение трудового договора означает одновременно увольнение работника. Прекращение трудового договора и увольнение работника имеют единое основание и порядок, поэтому данные термины – синонимы, но прекращение относится к трудовому договору, а увольнение – к работнику. Увольнение работника правомерно, если одновременно есть следующие три обстоятельства:1) в законе указано основание увольнения, соответствующее фактическим обстоятельствам;2) соблюден порядок увольнения по данному основанию;3) юридический акт прекращения трудового договора. Все основания увольнения работника по сфере их распространения делятся на общие, распространяемые на всех работников, и дополнительные, применяемые лишь к некоторым категориям работников . Общие основания: 1. Соглашение сторон трудового договора. Это основание отражает договорный характер труда, трудовых правоотношений работников. Они возникают и прекращаются по соглашению. 2. Истечение срока договора (п. 2 ст. 58 ТК), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 3. Этот отсылочный пункт указывает на расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК), т.е. отсылает к данной статье, что будет раскрыто далее, как и п. 4 этой статьи. 5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную должность. 6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизации. 7 ст. 77 ТК предусматривает “отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора”8. Отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.9, отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность.






Порядок расторжения труд-го дог-а по ин-ве раб-ка


по инициативе работника с письменным предупреждением об этом администрации за две недели. Если же заявление работника обусловлено невозможностью продолжения им работы (переход на пенсию, зачисление в учебное учреждение, переезд супруга на работу в другую местность и т.п.), а также в случае установленного нарушения работодателем трудового законодательства, условий коллективного договора, соглашения или трудовою договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор и оформить увольнение в тот срок, о котором просит работник. Работник может подать заявление и раньше, а по истечении срока предупреждения об увольнении вправе прекратить работу, и администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести расчет. Увольнение по этому основанию возможно по договоренности сторон и до истечения срока предупреждения, и немедленно.До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать свое заявление, и тогда увольнение не производится, кроме случая приглашения на его место с другого производства в письменной форме другого работника, которому нельзя отказать в приеме на работу. Уволить работника, подавшего заявление, без его согласия до истечения срока предупреждения администрация по этому заявлению не имеет права, но если в этот срок он совершил проступок, являющийся основанием увольнения, она может его уволить за этот проступок (например, появление на работе в нетрезвом виде и др.). Временный и сезонный работник предупреждает заявлением об увольнении за 3 дня. Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие договора продолжается.






Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя


Основания увольнения по инициативе работодателя, применяемые ко всем работникам, кем бы и где бы они ни работали, называются общими, а применяемые к отдельным категориям – дополнительными. I основание для увольнения, как ликвидация предприятия, учреждения, организации либо прекращение деятельности работодателем – физическим лицом. Ликвидация организации оканчивается исключением ее из реестра регистрации. При ликвидации организации работник должен быть предупрежден о предстоящем увольнении персонально под расписку не менее чем за 2 месяца.Работодатель имеет право с письменного согласия работника расторгнуть при ликвидации организации трудовой договор с работником без предупреждения об увольнении, но с выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или штата администрация должна предложить работнику другую работу на том же предприятии, учреждении, организации.iiоснование увольнения, как сокращение численности или штата работников. Увольнение при сокращении штата, численности будет правомерно, если соблюдены одновременно следующие условия:– действительно есть сокращение штата, численности;– работодателем была сделана попытка внутреннего трудоустройства, но увольняемый отказался от предложенной ему имеющейся работы;– было сделано предупреждение работника об увольнении под расписку за 2 месяца;– было получено предварительно согласие профкома на данное увольнение;– работодатель оставил на работе тех, кого нельзя увольнять в соответствии со ст. 179 ТК о праве преимущества оставления на работе лиц с лучшими деловыми качествами (с высшей производительностью труда и квалификацией), а при равных деловых качествах – тех, кто имеет право предпочтения в оставлении на работе (семейных – с двумя и более иждивенцами или единственного работника в семье, работников, получивших трудовое увечье на данном производстве и др.), но не устанавливает для этих категорий очередности оставления на работе. Но если работник имеет 3–4 преимущества (например, он единственный кормилец с тремя иждивенцами, инвалид войны, изобретатель), но он имеет первоочередное предпочтение перед другими в оставлении на работе. Коллективным договором могут предусматриваться и другие категории с этим правом преимущества.При несоблюдении срока предупреждения работника об увольнении, если он не подлежит восстановлению на работе по другим указанным обстоятельствам, суд изменяет дату увольнения с таким расчетом, чтобы дата увольнения следовала за истечением срока предупреждения .С согласия работника работодатель может заменить предупреждение соответствующей компенсацией – двухмесячным заработком. Сезонного работника при ликвидации рабочего места и сокращении штата работодатель предупреждает за 7 календарных дней.При увольнении по сокращении численности, штата работодатель, прежде чем уволить, обязан предложить работнику другую имеющуюся у него работу. Только когда работник отказался от такого внутреннего трудоустройства, работодатель может его уволить с учетом мнения профкома.






порядок оформления увольнения и произведения расчета


Увольнение - это прекращение трудовых отношений между работодателем и работником. увольнение оформляется приказом (распоряжением) работодателя.Работник должен быть ознакомлен под роспись с данным приказом (распоряжением).В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.Днем увольнения (прекращения трудового договора) во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка с внесенной в нее записью об увольнении, производится окончательный расчет, а также по его письменному заявлению, в соответствии со статьей 62 ТК РФ, выдаются копии документов, связанные с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другие). документальное оформление процедуры увольнения работника включает в себя следующие этапы:1) составление приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора 2) ознакомление работника с приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора и выдача по его просьбе надлежащим образом заверенной копии приказа (распоряжения);3) внесение соответствующих записей в личную карточку 4) внесение соответствующих отметок в Табель учета рабочего времени и иные первичные учетные документы;5) расчет с работником по «Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником». 6) оформление личного дела для передачи на архивное хранение (если его ведение предусмотрено в соответствии с порядком документооборота, принятого у данного работодателя);7) внесение соответствующих записей в учетные формы: книгу (журнал) регистрации трудовых договоров, книгу (журнал) регистрации приказов по личному составу, книгу (журнал) регистрации личных карточек, книгу (журнал) регистрации личных дел, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;

8) внесение соответствующей записи в трудовую книжку и выдача ее на руки работнику. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.






продолжительность рабочего времени и его виды


Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.




Режим рабочего времени и его виды


Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. виды режимов рабочего времени:- Ненормированный рабочий день;- Работа в режиме гибкого рабочего времени;

- Сменная работа;- Суммированный учет рабочего времени;- Разделение рабочего дня на части. ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. гибкие графики работы устанавливаются в интересах работника по соглашению сторон трудового договора. Такие графики могут быть установлены и коллективным договором или правилами внутреннего распорядка для отдельных категорий работников (беременных, женщин, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста, инвалидов). Суммированный – при сменной работе за месяц, квартал, при разной продолжительности рабочих смен в неделю, а также при неполном рабочем времени, скользящем, гибком графике, при вахтовом методе и на непрерывно действующих производствах; устанавливается коллективным договором, а где его нет – администрацией по согласованию с профкомом.




Время отдыха и его виды


Временем отдыха называется свободное от работы время, которое работник может использовать по своему усмотрению. В него входит и время в пути на работу и с работы. Виды времени отдыха следующие:– перерывы в течение рабочего дня смены (внутрисменные);– перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные);– еженедельные выходные дни;– нерабочие праздничные дни;– ежегодные отпуска;– социальные отпуска по просьбам работников;– периодические материнские и целевые отпуска.Внутрисменные перерывы в течение рабочего дня, смены – это обеденный перерыв на всех производствах, а на некоторых (на погрузоразгрузочных, конвейерных и других интенсивных и холодных работах) – еще краткосрочные (5–10 минутные). Эти краткосрочные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.Обеденный перерыв продолжительностью до 2 часов и не менее 30 минут не включается в рабочее время и предоставляется для отдыха и питания не позднее 4 часов после начала рабочего дня. К внутрисменным перерывам также относятся перерывы для кормления ребенка до 1,5 лет через каждые три астрономические часа. Они включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку. Продолжительность их – не менее 30 минут для одного ребенка, а при наличии двух и более детей до 1,5 лет – не менее часа.

Междусменный отдых – это перерыв между рабочими днями, сменами, который обычно продолжается 12–16 часов. Переход из одной смены в другую при сменной работе происходит после выходного дня в соответствии с графиком сменности.Еженедельный непрерывный отдых, т.е. выходные дни, должен быть не менее 42 часов .

Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдельных работников с их письменного согласия и с учетом мнения профкома только в исключительных случаях, определяемых законодательством и ст. 113 ТК:– для предотвращения или ликвидации общественного или стихийного бедствия, производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;– для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи производственного имущества;

– для неотложных, непредвиденных заранее работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа всего производства или отдельных его подразделений.К работам в выходные дни не привлекаются те работники, для которых запрещены сверхурочные работы: беременные женщины, работники моложе 18 лет.

Работа в выходной день компенсируется отгулом или по соглашению сторон в денежной форме не менее двойного размера.Праздничных нерабочих дней на настоящий момент установлено одиннадцать:1–2 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 и 2 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 7 ноября – годовщина Октябрьской революции, 12 декабря – День Конституции РФ.




ежегодный отпуск


Ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Продолжительность ежегодного основного отпуска работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособности работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.










Доп. отпуска с сохранением з/п


Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия его предоставления определяются Правительством Российской Федерации. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.




Порядок предоставления отпусков


раво на ежегодный основной оплачиваемый отпуск имеют все категории работников с первого дня их работы, где бы и кем бы они ни работали, в том числе временные и сезонные работники, а также работающие члены производственных кооперативов и работники по трудовым договорам на частных производствах, в общественных и религиозных организациях. Основной оплачиваемый отпуск в первый год работы работник может получить по истечении 6 месяцев работы на данном производстве. Если работник увольняется до получения первого отпуска, ему при увольнении выплачивается соответственно отработанному времени компенсация за неиспользованный отпуск. Досрочно, т.е. до истечения 6 месяцев работы, очередной отпуск должен быть предоставлен по заявлению работника моложе 18 лет, работников, пострадавших от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, беременных женщин для присоединения его к отпуску по беременности и родам (до или после него), а также демобилизованных из армии работников, принятых по оргнабору, работников, обучающихся без отрыва от производства, и в других случаях, указанных в законодательстве, в коллективном или трудовом договоре. По соглашению сторон и другие работники могут получить отпуск до истечения 6 месяцев.За второй и третий годы работы ежегодный отпуск может предоставляться любому работнику досрочно в соответствии с графиком предоставления отпусков, разрабатываемым работодателем с учетом мнения профкома ежегодно не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Этот график обязателен и для работодателя, и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее двух недель до его начала. Как правило, в отпуск работники уходят, чередуясь сезонами. Но некоторые работники имеют право получить отпуск в любой период по их желанию, в том числе всегда летом. Это работники моложе 18 лет, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, женщины, имеющие двух и более детей до 12 лет. Жены военнослужащих имеют право требовать предоставления отпуска одновременно с очередным отпуском их мужей. Поэтому администрация должна учитывать желание указанных работников уже при составлении графика отпусков. Нельзя без согласия работника отзывать его из отпуска. Недопустима замена отпуска денежной компенсацией, кроме случаев увольнения работника, не использовавшего отпуск. Совместителям по совмещаемой работе отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Учителя, профессорско-преподавательский состав получают отпуск в период летних каникул учащихся и студентов.Для государственных служащих, судей, прокуроров время проезда к месту отдыха и обратно засчитывается как социальный отпуск без оплаты ежегодно, а работникам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – один раз в два года.




отпуск без сохранения з/п


По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней;в других случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами либо коллективным договором.




продление или перенесение ежегодного отпуска


Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:-временной нетрудоспособности работника;-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.




разделение отпуска на части


Отпуск – это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней подряд с сохранением места работы и среднего заработка. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.




Понятие труд. дисц-ны и методы её обесп-я


Дисциплиной труда называется установленный в данной общественной организации труда порядок поведения в совместном труде и ответственность за его нарушение. дисциплины труда – это соответствующий институт трудового права, т.е. система правовых норм, регулирующих внутренний трудовой распорядок, предусматривающий обязанности работника и работодателя (его администрации), меры поощрения за успехи в труде, порядок их применения, виды и меры ответственности за нарушение дисциплины груда и порядок их применения. Дисциплина труда на производстве включает соблюдение технологической и производственной дисциплины. Технологическая дисциплина – это соблюдение технологии изготовления продукта производства, технологического процесса его изготовления. Производственная дисциплина – это часть трудовой дисциплины должностных лиц администрации, обязанных организовать неразрывность технологического процесса, своевременность поставок материалов, инструментов, оборудования, согласованность работы отдельных подразделений производства, чтобы обеспечить ритмичную, четкую работу всего производства.Значение дисциплины труда заключается в том, что она:– способствует достижению высокого качества результатов труда каждого работника и всего производства, работе без брака;– позволяет работнику трудиться с полной отдачей, проявлять инициативу, новаторство в труде;– повышает эффективность производства и производительность труда каждого работника;– способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, охране труда каждого работника и всего трудового коллектива: при плохой трудовой дисциплине больше аварий и несчастных случаев на производстве;– способствует рациональному использованию рабочего времени каждого работника и всего трудового коллектива.Методы обеспечения трудовой дисциплины необходимы для создания организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы. Следующие три метода взаимосвязаны: сознательное отношение к труду, методы убеждения, воспитания и поощрение за добросовестный труд, а для нерадивых, недобросовестных работников – применение в необходимых случаях мер дисциплинарного и общественного воздействия. Создание необходимых организационных и экономических условий для высокопроизводительной работы возложено на работодателя, который обязан обеспечить нормальные для этого условия труда:– исправное состояние машин, станков и приспособлений;– своевременное обеспечение технической документацией;– надлежащее качество материалов и инструментов для работы и их своевременная подача;– своевременное снабжение производства электроэнергией, газом для выполнения работы и иными источниками энергопитания;– безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и норм техники безопасности, необходимое освещение, отопление, вентиляция и другие факторы, отрицательно влияющие на здоровье работников, и т.д.).










Основные обязанности раб-ка и раб-ля...


Работник обязан:-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;-соблюдать трудовую дисциплину;-выполнять установленные нормы труда;-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Работодатель обязан:-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;-исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.






поощрения за успехи в работе


общественное признание заслуг работника, его высокопроизводительного и высококачественного труда.Безупречный труд - качественное выполнение работником своих трудовых обязанностей, продолжительная добросовестная работа на предприятии, другие достижения в труде.Предусматриваются следующие виды П.:1) объявление благодарности;2) выдача премии;3) награждение ценным подарком;4) награждение почетной грамотой.Меры П. работников за добросовестный труд определяются коллективным договором либо правилами внутреннего трудового распорядка.Меры П. классифицируются:1) по способу воздействия на работников:а) моральные;б) материальные;2) по оформлению и закреплению в правовых актах:а) правовые;б) неправовые;3) по сфере действия и применения:а) общие;б) специальные;4) по мере общественной значимости заслуг работника:а) за успехи в работе;б) за особые трудовые заслуги.За особые трудовые достижения работники могут быть представлены к государственным наградам - высшей форме П. граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, науке, экономике, культуре, искусстве, просвещении, здравоохранении и др. Поощрения объявляются приказом и доводятся до трудового коллектива. Все меры поощрения, примененные к работнику, отмечаются в его трудовой книжке. В течение действия дисциплинарного взыскания к работнику (один год) мера поощрения не применяется.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение бытовых условий и т.п.).






Дисц-ая отв-ь раб-ика и порядок наложения дисциплинарных взысканий


Дисциплинарная ответственность – это реакция на правонарушение в сфере трудовых отношений, проявляющаяся в применении санкций неблагоприятного характера к нарушителям установленного порядка. Дисциплинарная ответственность представляет собой последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей конкретным работником, то есть несоблюдения им трудовой дисциплины. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.






Отстранение от работы


временное освобождение работ-ника от выполнения его трудовых обязанностей с приостановкой выплаты за работной платы. Так, при возбуждении уголовного дела против должностноголица следователь или орган дознания могут вынести мотивированное поста новление об отстранении обвиняемого от должности, которое может быть санкционировано прокурором или его заместителем. Администрация не имеетправо отстранять от работы лиц, подозреваемых или обвиняемых в соверше нии преступления. При оправдательном приговоре или прекращении дела предприятие (учреждение) обязано выплатить работнику заработную плату за все время ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ. Работника, появившегося на работе внетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьяне ния администрация в этот день (смену) не допускает к работе.




Понятие мат. отв. .Мат. отв. раб-ка за...


обязанность лица возместить ущерб, причиненный другому лицу. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.






Виды материальной ответственности работника.


Трудовое зак-тво предусматривает два основных вида материальной ответственности работников: ограниченную и полную. При ограниченной материальной ответственности работники возмещают ущерб в заранее установленных пределах. Ограниченную материальную ответственность работники несут за причиненный по их вине ущерб при отсутствии оснований для возложения на них ответственности в более высоком размере. При полной материальной ответственности ущерб подлежит возмещению в полном объеме без каких-либо ограничений. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях:1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;3) умышленного причинения ущерба;4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.




Определение размера прич-го ущерба.Порядок возм. ущерба


размер ущерба, который причинен работодателю работником при утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа. При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или умышленной порче материальных ценностей размер ущерба определяется по ценам, действующим в данной местности на день причинения ущерба В особом порядке определяется размер ущерба, причиненного хищением или недостачей продукции и товаров в организациях общественного питания и в комиссионной торговле. Этот ущерб исчисляется по ценам, установленным для продажи соответствующей продукции и товаров При определении размера ущерба, причиненного порчей сырья, следует исходить из фактической его себестоимости, а не из стоимости той продукции, которую предполагалось изготовить. В противном случае с работника взыскивались бы неполученные доходы, которые по законодательству о материальной ответственности нельзя включать в сумму причиненного ущерба. Размер ущерба определяется с учетом установленных норм потерь. Под нормами потерь понимаются прежде всего потери в пределах заранее установленных норм естественной убыли, которая определяется как уменьшение первоначального веса и объема ценностей в процессе реализации, хранения и транспортировки, являющееся результатом их естественных свойств. Действующее законодательство не допускает возложения на работника материальной ответственности за недостачу ценностей в пределах предусмотренных норм потерь. При установлении размеров подлежащего возмещению ущерба должны учитываться не только причиненные убытки, но и та конкретная обстановка, при которой произошли убытки, а также материальное положение работника. Конкретной обстановкой являются обстоятельства, препятствующие работнику выполнить должным образом возложенные на него обязанности, в частности отсутствие нормальных условий хранения, ненадлежащая организация труда и т.п. Под конкретной обстановкой, которая должна учитываться при установлении размеров подлежащего возмещению ущерба, понимается также: отсутствие у виновного достаточного опыта в работе; неоказание помощи со стороны администрации; перегруженность работника; запущенность бухгалтерского учета, повлекшие нарушение нормальных условий работы материально ответственных лиц; отсутствие у члена бригады реальной возможности контролировать деятельность основных ее членов. Наличие большого числа иждивенцев, длительная потеря трудоспособности и другие исключительные обстоятельства, характеризующие трудное материальное положение работника, также подлежат учету при определении размера подлежащего возмещению ущерба. Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких работников, определяется для каждого из них с учетом степени вины, вида и пределов материальной ответственности. Этим подчеркивается, что при совместном причинении имущественного ущерба несколькими работниками организации, в которой они работают, наступает долевая ответственность: каждый из причинителей ущерба обязан возместить его лишь в той доле, которая на него приходится, и не обязан отвечать за других. В порядке исключения при причинении ущерба по вине нескольких работников либо работника и других лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, которой причинен ущерб, может возникнуть солидарная ответственность. Такая ответственность наступает, если приговором суда установлено, что ущерб причинен их совместными умышленными действиями. Ущерб может быть и в порядке гражданского судопроизводства, если при вынесении обвинительного приговора гражданский иск был оставлен без рассмотрения либо когда приговор в части гражданского иска отменен и дело в этой части направлено на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.








Мат-я отв-ть работ-ля перед работником.


Мат. отв. раб-еля перед раб-ом за прич-ый вред, виды:– за вред, прич-ый раб-ку увечьем, проф. заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением труд. обязанностей.– за вред в результате неполучения заработка во всех случаях незаконного лишения возможности трудиться, т.е. нарушения права на труд (незаконного отказа в приеме на работу, незаконного перевода или увольнения, задержки выдачи трудовой книжки);– за вред, прич-ый личным вещам и др. им-ву раб-ка .Раб-ль несет отв-ть в полном размере вреда. Наиболее серьезен вред, причиненный здоровью работника. Раб-ель возмещает вред работнику, прич-ый источником повышенной опасности, в полном объеме, если не докажет, что вред был причинен в рез-те непреодолимой силы или умысла раб-ка, т.е. когда и без его вины возможна отв-сть. Вина работодателя будет, если трудовое увечье произошло от необеспечения им здоровых и безопасных условий труда. Доказательствами его вины могут служить и документы, и показания свидетелей. Виды возмещения вреда раб-ку в связи с повреждением его здоровья:– возмещение потерянного заработка (или его части) в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности, т.е. способности к постоянному труду по своей профессии;– возмещение дополнительных расходов в связи с трудовым увечьем;– единовременное пособие в связи с трудовым увечьем;– возмещение морального вреда. Мат-ая отв. раб-ля за вред в связи с нарушением им права на труд, неполучением поэтому заработка наступает, когда работодатель лишает гражданина или работника возможности трудиться в избранной сфере деятельности:– при незаконном отказе в приеме на работу;– при незаконном переводе на другую работу;– при незаконном отстранении от работы и увольнении или сделанных порочащих незаконных записях в трудовой книжке, или необосновательной невыдаче трудовой книжки при увольнении, или задержке исполнения решения органа юрисдикции о восстановлении на работе, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором.Работодатель также несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника, в полном объеме.




критерии подходящей работы




Статьей 4 Закона установлены критерии подходящей работы, по возможности предлагаемой органами занятости безработным с момента их первичной регистрации. Следует иметь в виду, что данные критерии различны для отдельных категорий безработных граждан, в то время как критерии неподходящей для них работы едины для всех без исключения.

Так, в соответствии с п. 3 ст. 4 Закона любая оплачиваемая работа (в том числе работа временного характера и общественные работы), отвечающая требованиям трудового законодательства, является подходящей для:

впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности);

уволенных более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные трудовым законодательством РФ;

ранее занимавшихся предпринимательской деятельностью, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, а также направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия;

отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти переподготовку после окончания первоначального (12-месячного) периода безработицы;

состоящих на учете в органах занятости свыше 18 месяцев;

неработавших более 3 лет;

обратившихся в органы занятости по окончании сезонных работ.

Для всех остальных безработных предлагаемая работа (в том числе работа временного характера) признается подходящей, если она соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места (определяется органом местного самоуправления). Вместе с тем работу следует расценивать как неподходящую, если:

она связана с переменой места жительства без согласия гражданина;

условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда;

предлагаемая оплата труда менее:

среднего заработка гражданина, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, при условии, что этот заработок не превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации;

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации, если средний заработок гражданина по последнему месту работы превышал размер прожиточного минимума.




Правовые мероприятия в области трудоустройства




Правовые мероприятия в области трудоустройства заключаются в правовом регулировании:

гарантий реализации права граждан на труд, профессиональную ориентацию, подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов занятости;

особенностей трудоустройства отдельных категорий граждан;

круга субъектов отношений по трудоустройству и их правового статуса;

контроля за соблюдением законодательства в этой области и видов ответственности за его нарушение.

Основные гарантии реализации права граждан на труд, профессиональную ориентацию, подготовку и повышение квалификации предусмотрены ст. 40 КЗоТ РФ и ст. 12 Закона РФ «О занятости населения в РФ». К ним относятся:

свобода выбора вида занятости (работа по трудовому договору, индивидуальная трудовая деятельность и иные);

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве со стороны государственных органов занятости;

предоставление работодателями в соответствии с поданными заявками работы выпускникам учебных заведений;

правовая защита от необоснованных отказа в приеме на работу и увольнения с работы;

заключение срочных трудовых договоров на участие в оплачиваемых работах;

компенсация материальных затрат в связи с направлением на работу в другую местность по предложению государственных органов занятости;

бесплатное обучение новой профессии (специальности), повышение квалификации по направлению службы занятости с выплатой стипендии.




формы трудоустройства граждан






Различают следующие формы трудоустройства граждан:

прямое (самостоятельное) обращение к работодателю по поводу работы ;

обращение к посреднику, в государственные органы по вопросам занятости — территориальные органы Минтруда России по месту жительства либо в негосударственные организации по содействию занятости населения, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности. Как указывалось ранее, регистрация безработных граждан, их перерегистрация и снятие с регистрационного учета в государственных органах занятости осуществляются в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 г. и Порядком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 458.




понятие занятости и трудоустройства.




Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок).

Занятостью считается деятельность, не противоречащая законодательству РФ.

Помимо определения самого понятия занятости, в законе приводится перечень занятых граждан, являющийся исчерпывающим. В соответствии со ст. 2 указанного закона, занятыми считаются граждане:

1) работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, для которых общественные работы являются подходящей работой);

2) занимающиеся предпринимательской деятельностью;

3) занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;

4) выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей);

5) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;

6) проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

7) проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению Федеральной государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости);

8) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;

9) являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих организаций.

Трудоустройство - это система организационных, экономических и правовых мер, направленных на обеспечение трудовой занятости населения.

В широком смысле трудоустройства объединяет все формы трудовой деятельности, не противоречащие законодательству, включая самостоятельное обеспечение себя работой, включая индивидуальную трудовую деятельность, предпринимательство, фермерство и т.д. В узком смысле под трудоустройством понимают такие формы трудовой деятельности, которые устанавливаются при содействии органов государства или негосударственных организаций на основе лицензирования. Необходимо учесть, что понятие трудоустройства более узкий, чем понятие занятости, а именно трудоустройству предшествует занятости и является его важнейшей гарантией.




понятие и виды соглашений.




Соглашение – это правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, заключаемый на уровне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, отрасли, территории. Это понятие соглашения указывает на его стороны, предмет регулирования и четыре возможных уровня или вида социально-партнерских соглашений выше уровня предприятия, организации. Поэтому регулирование условий труда соглашениями мы относим к централизованному в отличие от локального – коллективно-договорного.

Соотношение законодательства и коллективного договора, соглашения, трудового договора (контракта) предусмотрено в ст. 3 Закона; этой же статьей запрещено включать в трудовые договоры (контракты) условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, коллективными договорами и соглашениями. Соглашение – это вид правового договора коллективного значения представителей работников и работодателей с участием представителей органа исполнительной власти, заключенный на централизованном уровне (Федерации или ее субъекта и др.) по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Виды социально-партнерских соглашений (в зависимости от уровня и их содержания):

– генеральное соглашение на федеральном уровне, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, например Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 1996–1997 годы (Российская газета. 1996. 16 янв.). Федеральный уровень может быть также и у отраслевого (межотраслевого) соглашения. Таким образом, есть два вида федеральных соглашений, и в каждом из них свои субъекты и свое содержание. ТК профессиональный уровень не предусматривает;

– региональное соглашение на уровне субъекта Российской Федерации, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений для данного региона;

– отраслевое (межотраслевое) тарифное соглашение, устанавливающее нормы оплаты и другие условия труда и социальные гарантии и льготы для работников отрасли (отраслей). Отраслевое соглашение может быть не только федеральным, но и региональным;

– территориальное соглашение, устанавливающее условия труда, социальные гарантии и льготы, связанные с территориальными особенностями города, района, другого административно-территориального образования.




содержание и структура кол.дог.




Структуру и содержание коллективного договора определяют сами стороны через своих представителей.

Содержанием коллективного договора являются условия, определяющие права и обязанности сторон и ответственность за их нарушение. По их характеру все условия могут быть разделены на три вида:

– нормативные, закрепляющие локальные нормы трудового права о различных льготах, преимуществах, предоставляемых отдельным категориям работников за счет средств данной организации (дополнительные отпуска, выходные дни, различные доплаты, виды, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, производственные надбавки к пенсиям, дополнительные права профкома организации и иные сверх законодательства права и льготы). Статья 41 ТК более подробно указывает это. Они действуют весь срок действия коллективного договора;

– обязательственные, закрепляющие конкретные обязательства администрации (работодателя) по улучшению условий труда и быта работников, которые действуют до их выполнения и погашаются обычно раньше срока окончания коллективного договора;

– организационные – о сроках действия коллективного договора, о проверке его выполнения и отчетах сторон об этом, о порядке его изменения и пересмотра и т.п.

Условия договора, ухудшающие против законодательства условия труда, считаются недействительными.

По структуре коллективные договоры могут содержать от двух до восьми и более разделов (как договорятся стороны). Но почти во всех договорах есть разделы об оплате, охране труда, о повышении квалификации. Частью договора являются приложения к нему, конкретизирующие по цехам, подразделениям меры по улучшению условий и охраны труда, а также различные положения по премиальным системам оплаты труда, премиям по итогам работы за год и т.д.

Значение коллективного договора состоит в том, что этот правовой акт регулирует условия труда и быта работников при активном участии самих работников. Следовательно, он улучшает против законодательства эти условия и развивает производственную демократию. Ныне возросла регулятивная роль коллективного договора, и его локальные нормы права расширяются. Одновременно он является наиболее практически значимой формой социального партнерства, а также средством укрепления дисциплины труда (работники берут обязательства и в этой области) и направлен на совершенствование производства, улучшение качества выпускаемой продукции, организации труда, повышение его производительности. В этом и состоит народнохозяйственное, производственное значение этого договора.




порядок заключения коллективных договоров




Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

Порядок разработки и заключения коллективного договора регламентируется ст.40 - 51 ТК РФ и федеральным законом от 11.03.1992 № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях». Инициатором коллективных переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора вправе выступить любая из сторон. Сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров от другой стороны, обязана в семидневный срок начать переговоры(ст. 6 ФЗ № 2490-1). Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей. Состав комиссии, сроки, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением сторон (ст. 7 ФЗ № 2490-1) и оформляются приказом по организации (учреждению) и решением представителей работников. Единый проект рассматривается в подразделениях организации и дорабатываются с учетом поступивших предложений, затем доработанный проект утверждается общим собранием и подписывается сторонами.

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.

В соответствии со ст. 50 ТК РФ коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление колдоговора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. Условия колдоговора, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения.

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем организации.

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. (Ст. 43 ТК РФ).

Ответственность сторон социального партнерства регламентируется главой 9 ТК РФ.






коллективный договор




Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Его роль и значение в регулировании трудовых отношений неоднократно менялись в зависимости от изменений экономических и социальных условий.

Коллективный договор обособленного структурного подразделения не должен содержать нормы, ухудшающие положение работников по сравнению с коллективным договором всей организации.

Сторонами коллективного договора выступают работники в лице их представителей и работодатель, представляемый руководителем организации или другим полномочным в соответствии с уставом организации (или правовым актом) лицом. Заключенный коллективный договор, являясь регулятором социально-партнерского регулирования трудовых отношений на уровне организации, выражает интересы работников и работодателей. Поэтому условия и нормы коллективного договора для них обязательны и не должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством. В противном случае они признаются недействительными. Коллективный договор снижает социальную напряженность в коллективе, он нужен для достижения баланса интересов сторон, для мобилизации партнеров при решении производственных задач, однако на практике зачастую пассивность работодателя в вопросе заключения коллективных договоров. Одной из основных причин может являться "обязывающий характер данной сделки, права по которой приобретает только одна сторона – работники.

Согласно действующему законодательству предусматривается обязательная процедура разработки и заключения коллективных договоров, которая определяется сторонами. Начальной стадией такой процедуры являются коллективные переговоры. Их проведение предусмотрено ст. 37 ТК РФ. В этой статье предусматриваются общие правила проведения переговоров. Стороны могут установить и дополнительные процедуры согласования и утверждения коллективного договора. Этим занимается комиссия по ведению коллективных переговоров, которая определяет регламент работы, порядок обсуждения вопросов и принятия решений. Достигнутое комиссией по ведению коллективных переговоров решение о порядке разработки и заключения коллективного договора является обязательным для сторон.

Содержание и структура коллективного договора. Содержанием коллективного договора являются согласованные сторонами условия, которые призваны урегулировать социально-трудовые отношения в данной организации. Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.

В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:

1) формы, системы и размеры оплаты труда;

2) выплата пособий, компенсаций;

3) механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;

4) занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

5) рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;




принципы социального партнерство




Как и любой правовой институт, институт социального партнерства строится на основе основных начал и положений - принципов. Нам представляется целесообразным классифицировать такие принципы по следующим основаниям:

1) основанные на субъектном составе сторон социального партнерства:

a) равноправие сторон;

b) уважение и учет интересов сторон;

c) заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

d) полномочность представителей сторон;

2) связанные с достижением целей социального партнерства:

a) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;

b) добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

c) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;

d) обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;

3) связанные с государственными гарантиями социального партнерства:

a) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;

4) правовые:

a) соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5) контроля и ответственности сторон социального партнерства:

a) контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;

b) ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.

Стороны социального партнерства. Стороны социального партнерства следует отличать от сторон трудовых отношений. В первом случае такими сторонами являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей, во втором - индивидуальный работник и индивидуальный работодатель.

Особенности органов власти (государственной и местного самоуправления), проявляется в том, что указанные субъекты не всегда могут выступать сторонами социального партнерства, а только в следующих случаях:

1) когда они являются работодателями;

2) когда они уполномочены работодателями, быть их представителями;

3) в случае, когда соответствующее объединение работодателей, относящихся к бюджетной сфере, не создано;

В других случаях участие органов власти в социальном партнерстве должно быть предусмотренных трудовым законодательством. Так, например, если соглашение предусматривает полное или частичное финансирование из бюджетов различных уровней, то в этом случае участие соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления является обязательным.




Система и формы соц. пар.




Реализация принципов, целей и задач социального партнерства возможна в установленных ТК РФ формах. На практике такие формы проявляются как:

1) коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;

2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

3) участие работников, их представителей в управлении организацией;

4) участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.

Структура лекционного материала позволяет более подробно рассмотреть указанные формы в последующих вопросах рассматриваемой темы.

Юридическая природа сторон социального партнерства, как отдельных категорий работников, так и работодателей позволяет говорить об особенностях применения к ним изложенных аспектов.

Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения относительного баланса интересов

работников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справедливости.






понятие социального партнерства




Понятие социального партнерства, данное в ст. 23 Кодекса, свидетельствует, что оно является в трудовом праве России новым методом правового регулирования труда, служащим для урегулирования противоречий интересов работников и работодателей, а также органов государства. Оно призвано налаживать взаимоотношения работников и работодателей согласно формам и принципам, предусмотренным Кодексом и иными федеральными законами.

Социальное партнерство в сфере труда (далее - социальное партнерство) - система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

ТК четко указал разницу между сторонами, участниками, формами и органами социального партнерства, определил его формы и понятия представителей работников и представителей работодателей, закрепил принципы социального партнерства (ст. 25-35).

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице их представителей. Стороной его может быть орган государственной власти или орган местного самоуправления, если он является работодателем.

В отличие от сторон социального партнерства его участниками являются соответствующие органы государственной власти или органы местного самоуправления (трипартизм). Когда такой орган, как ранее указывалось, сам является работодателем, то он также выступает и как сторона социального партнерства. Например, профсоюз шахтеров и Правительство РФ заключали в 1989 г. при забастовках шахтеров соглашения (двупартизм).

Органами (а не сторонами) социального партнерства являются комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения – понятие более широкое, чем трудовые отношения. Они включают в себя трудовые отношения, отношения по социальному обеспечению и бытовому обслуживанию, т.е. все отношения социальной сферы. Указанные комиссии создаются для ведения коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, для их заключения и контроля их выполнения на различных уровнях.




Трудовые правоотношения




Трудовое правоотношение – это добровольная юридическая связь работника с работодателем, по которой работник обязан лично выполнять регулярно оговоренную трудовую функцию в общем трудовом процессе производства (работать по определенной специальности, квалификации, должности), подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, а работодатель обязан своевременно и систематически оплачивать его труд по реальному вкладу и создавать условия труда не ниже предусмотренных законодательством, трудовым и коллективными договорами, соглашениями.

Субъектами трудового правоотношения являются работник – с одной стороны и работодатель – с другой. Обязательной предпосылкой для возникновения трудового правоотношения является наличие у гражданина и работодателя их трудовой правосубъектности – праводееделиктоспособности. У гражданина (в том числе и иностранца) она возникает, как правило, с 16-летнего возраста, когда возможен прием его на работу, за исключением некоторых работ, для которых требуется повышенный возраст. У работодателя трудовая правосубъектность возникает с момента его регистрации в качестве работодателя и наличия у него фонда оплаты труда, расчетного счета в банке, когда он может начать прием на работу.

Трудовое правоотношение надо отличать от правоотношений гражданского права, связанных с трудом (изобретательским, авторским, личного подряда, поручением, комиссией). Это отличие проводится по трем следующим критериям:

– при трудовом правоотношении работник включается в данный трудовой коллектив, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, чего нет в гражданском правоотношении, связанном с трудом;

– предметом трудового правоотношения является сам процесс труда работника по определенной трудовой функции (специальности, должности) в общем процессе данного производства, а предметом смежного гражданского правоотношения – уже продукт труда (изобретение, книга в авторском договоре и т.д.);

– в трудовом правоотношении обязанность организации труда и его охраны лежит на работодателе (его администрации), а в смежном гражданском трудящийся сам организует и свой труд, и его охрану.

Основанием возникновения трудового правоотношения является такой юридический факт (акт), как заключение трудового договора. Для некоторых работников основание возникновения трудового правоотношения превращается в сложную многоступенчатую процедуру, когда трудовому договору должен предшествовать или последовать за ним какой-то другой акт.

Юридическим фактом наличия трудового правоотношения является и фактический допуск к работе, даже если трудовой договор не был надлежаще заключен (ст. 18 КЗоТ).

Содержание трудового правоотношения – это взаимные трудовые права и обязанности его субъектов, определенные трудовым договором, трудовым законодательством и коллективным договором, соглашением. Работник обязан точно выполнять свою оговоренную договором трудовую функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, а работодатель – соблюдать трудовое законодательство и все условия труда работника, предусмотренные трудовым и коллективным договором и трудовым законодательством. В ст. 21 и 22 ТК подробно перечислены основные права и обязанности работника и работодателя. И в этих статьях много нового по сравнению со ст. 2, 127 и 129 КЗоТ.




Понятие и система правоотношений.




Отношения, входящие в предмет трудового права, образуют определенную систему. Отсутствие системы отношений не позволяет сделать вывод о самостоятельном предмете отрасли. Отношения, составляющие предмет трудового права, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, возникновение трудовых отношений невозможно без прохождения процедуры трудоустройства, то есть отношения по трудоустройству обуславливают возникновение трудовых отношений.

Главным элементом в системе отношений, образующих предмет трудового права, являются трудовые отношения. Напомним еще раз, что о трудовых отношениях можно говорить в широком и узком смысле. В широком смысле понятие "трудовые отношения" охватывает весь спектр отношений, составляющих предмет трудового права. В узком смысле понятие "трудовые отношения" обозначает конкретные отношения между работником и работодателем, возникающие на основании трудового договора и фактического допуска к работе.

Существуют отношения, которые предшествуют трудовым. Прежде чем приступить к работе, необходимо пройти установленную законодательством процедуру трудоустройства. При прохождении данной процедуры возникают отношения по трудоустройству, которые предшествуют возникновению собственно трудовых отношений. Таким образом, непременным атрибутом возникновения трудовых отношений является трудоустройство. Данное обстоятельство и определяет роль отношений по трудоустройству в системе отношений в трудовом праве.

Подавляющее большинство отношений существуют параллельно с трудовыми. Такие отношения получили название сопутствующих трудовым. Сопутствующие отношения призваны создавать соответствующие законодательству условия в процессе трудовой деятельности, то есть при осуществлении трудовых отношений. Отсутствие сопутствующих отношений может приводить к ограничению содержания трудовых отношений, возникновению препятствий для реализации в трудовые отношения норм права. Следовательно, сопутствующие отношения призваны обеспечить правомерное поведение субъектов трудовых отношений, создавать дополнительные условия реализации правовых норм в трудовые отношения.

К числу сопутствующих следует отнести отношения по организации и управлению трудом. Без этих отношений существование трудовых отношений весьма проблематично, поскольку работодатель обязан организовать процесс труда, создавать соответствующие законодательству условия для выполнения работником трудовой функции, управлять трудовой деятельностью. Отсутствие указанных отношений может не позволить работнику выполнять трудовую функцию в интересах работодателя и под руководством полномочных представителей работодателя. Самостоятельное выполнение работы без участия в этом процессе работодателя может свидетельствовать об отсутствии трудовых отношений.

Сопутствующими являются и отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. Данные отношения могут повлечь изменение содержания трудовых отношений, в частности, поручение работнику работы в соответствии с полученными в процессе обучения навыками.

К числу сопутствующих относятся отношения по ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. Рассматриваемые отношения также могут приводить к изменению трудовых отношений, например, к улучшению положения работника в соответствии с положениями заключенных коллективных договоров, соглашений.

Сопутствующими признаются и отношения по участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства. Данные отношения также могут стать основанием для изменения содержания трудовых отношений, а также для устранения допущенных правонарушений.








права выборных профсоюзных органов организации.






Современное законодательство позволяет профессиональным союзам сосредоточиться на выполнении основной задачи - представлять и защищать социально-экономические интересы работников, эти права характеризуют отношения профсоюзов с государственными и хозяйственными органами решений в сфере труда. По отношению к государственным и хозяйственным органам осуществление профсоюзами подобных полномочий является реализацией ими своих прав. Основные права и обязанности профсоюзов перечислены в гл. II Законе о профсоюзах, согласно которых профсоюзы вносят предложения и высказывают свое мнение по проектам законодательных и других нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников. Системы оплаты труда и норм труда устанавливаются работодателями с учетом мнения профсоюзных органов и закрепляются в коллективных договорах.

Профсоюзы участвуют в разработке государственных программ занятости, они должны быть уведомлены о предстоящем приостановлении производства и сокращении рабочих мест. В установленных законодательством случаях увольнение работника - члена профсоюза может быть произведено только с учетом мнения выборного профсоюзного органа (ст. 12 Закона о профсоюзах).

Профсоюзы ведут коллективные переговоры и заключают от имени работников коллективные договоры и соглашения, а также осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. Профсоюзы имеют право участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, в соответствии с законом проводить забастовки и другие коллективные действия. Отношения профсоюзов с государственными и хозяйственными органами строятся на основе социального партнерства. Профсоюзы наравне с другими социальными партнерами участвуют в управлении государственными фондами, формируемыми за счет страховых взносов (ст. 13, 14, 15 Закона о профсоюзах).

Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от государственных и хозяйственных органов информацию по социально-трудовым вопросам. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и создают для этой цели собственные инспекции труда.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право:

1) осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечение безопасности работников организации;

3) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

4) получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

5) защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);

6) предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

7) направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;






Законодательство о профсоюзах и их основные функции






Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Все профсоюзы пользуются равными правами.

Каждый человек, достигший 16-летнего возраста и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему усмотрению создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. В российских профсоюзах могут состоять не только граждане Российской Федерации, проживающие как на территории России, так и вне ее территории, но также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Профсоюзы могут создавать свои объединения (ассоциации) по отраслевому, территориальному или иному учитывающему профессиональную специфику признаку - общероссийские объединения (ассоциации) профсоюзов, межрегиональные и территориальные объединения (ассоциации) организаций профсоюзов (ст. 2 Закона о профсоюзах).

Профсоюзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, свою структуру, организуют свою деятельность. Эти акты регулируют отношения внутри самого профсоюза с его членами и профсоюзными органами. Они не являются источниками права, так как это акт общественности.

Правосубъектность профсоюза как юридического лица возникает с момента их государственной (уведомительной) регистрации в Министерстве юстиции РФ или его территориальном органе в субъекте РФ по месту нахождения соответствующего профсоюзного органа. Но профсоюзы вправе и не регистрироваться, тогда они не приобретают прав юридического лица (ст. 8 Закона о профсоюзах). Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение по работе, а также увольнение лица принадлежностью или непринадлежностью его к профсоюзу.

Реорганизация или прекращение деятельности профсоюза или первичной профсоюзной организации может осуществляться только по решению их членов в порядке, определяемом уставом профсоюза, положением о первичной профсоюзной организации, а их ликвидация как юридического лица в соответствии с федеральным законом.

В случае, если деятельность профсоюза противоречит Конституции РФ, Конституциям (уставам) субъектов Федерации, федеральным законам, она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации или соответствующего суда субъекта Федерации по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора соответствующего субъекта Федерации. Приостановка или запрещение деятельности профсоюза по решению каких-либо иных органов не допускается.

Таким образом, профсоюзы входят в политическую систему общества как специфическая общественная организация со своими задачами и функциями, определяемыми их уставами. Основные задачи профсоюзов связаны с осуществлением их функций - защиты прав и интересов работников в сфере труда и иных, непосредственно связанных с ним отношений.

Защитная функция профсоюзов - это деятельность профсоюзных органов, а также состоящих в их ведении инспекции труда и актива, направленная на предупреждение нарушения и восстановления нарушения прав и законных интересов работников в сфере труда, а также привлечение к ответственности их нарушителей.

Функции представительства работников прямо закреплены в ст. 29 ТК РФ, согласно которой представителями работников в социальном партнерстве являются профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских профсоюзов. Закон о профсоюзах в ст. 11 "Право профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников






Работодатель как субъект трудового права




С учетом, внесенных в ТК РФ (ст. 20) изменений, нам представляется целесообразным произвести классификацию стороны трудовых отношений "работодатель" по следующим категориям:

1. Физические лица:

a) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

b) частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с ФЗ подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности. Необходимо заметить, что физические лица, осуществляющие в нарушение требований ФЗ указанную деятельность без государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных ТК РФ на работодателей - индивидуальных предпринимателей;

c) физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.

2. Юридические лица - организации всех форм собственности, образованные в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Содержанием трудовых отношений являются права и обязанности их субъектов, однако если права и обязанности работника осуществляются физическим лицом, то в отношении работодателя круг таких субъектов значительно шире.

Так, права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются:

a) физическим лицом, являющимся работодателем;

b) органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном ТК РФ, другими ФЗ и иными НПА РФ, законами и иными НПА субъектов РФ, НПА органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. Например, в соответствии с учредительными документами организации обязанности работодателя могут быть возложены на генерального (исполнительного) директора или директора по персоналу. В любом случае факт такого возложения обязанностей должен быть юридически закреплен в источниках трудового права.

Однако физическое лицо не всегда может исполнять обязанности работодателя, а только при наличии трудовой правоспособности, установленной ст. 20 ТК РФ:

1) достижения возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме;

2) физические лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечителей заключать трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства;

3) от имени физических лиц, имеющих самостоятельный доход, достигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудовые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства;

4) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

Вместе с тем, учитывая особенности метода правового регулирования трудовых отношений - сочетание централизованного и договорного характера управления указанными отношениями - государство устанавливает определенные гарантии для работников, содержание которых проявляется в особенностях юридической ответственности рассмотренных категорий работодателей.






Работник как субъект трудового права




Работник - одна из сторон трудового отношения и трудового правоотношения. Он является носителем труда, трудовое правоотношение выступает как правовое опосредование, правовая оболочка трудовой деятельности работника. Как сторона правоотношения работник приобретает правосубъектность.

Правосубъектность в любой отрасли права, в том числе и в трудовом праве, включает две стороны - правоспособность и дееспособность. Правоспособность означает обладание по закону правами и обязанностями, а дееспособность - способность своими действиями приобретать права и обязанности. В трудовом праве сочетание правоспособности и дееспособности имеет отличительную особенность. В гражданском праве правоспособность и дееспособность не совпадают по субъектам: лицо может обладать гражданской правоспособностью, но не обладать гражданской дееспособностью.

Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Кроме того, лица призванные судом недееспособными вследствие психического заболевания, тем не менее обладают правами, являются правоспособными. Их права могут защищать и отстаивать представители. В трудовом праве это невозможно. Только с достижением трудового совершеннолетия (16 лет) лицо приобретает трудовые права и обязанности. Работник как субъект трудового права всегда выступает только в личном качестве. В трудовом праве действует принцип "кто трудоспособен, тот и дееспособен". Поэтому трудовая правосубъектность выступает в качестве единой категории трудовой праводееспособности.

В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие 15 лет.

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведения без ущерба здоровью и нравственному развитию (ст. 63 ТК РФ).

Трудовая правоспособность прекращается смертью. В любом возрасте гражданин вправе работать. Правда, в отдельных случаях законодательство устанавливает предельный возраст для выполнения некоторых работ. Так, предельный возраст для нахождения на должности государственной службы установлен в 60 лет, в исключительном порядке допускается продление пребывания на государственной должности до 65 лет, но не более (ст. 25 Закона о государственной службе. Однако и по достижении 65 лет и позже гражданин вправе работать на должностях и профессиях, для которых предельный возраст не установлен.

Важнейшей трудовой категорией (наряду с правовой правосубъектностью), характеризующей граждан как работников - субъектов трудового права, являются их статутные права и обязанности. Основные, важнейшие трудовые права работника названы в Конституции РФ (ст. 37), Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (ст. 23, 24), и других актах государственного и международного права. Наиболее полный набор трудовых прав и обязанностей работника содержится в ст. 21 и 22 ТК РФ.




Понятие и классификация субъектов трудового права




Под субъектами права в юридической литературе понимаются участники общественных отношений, урегулированных правом (правоотношений).

Субъекты права имеют права, обязанности, а также несут юридическую ответственность. Каждая отрасль права характеризуется своим кругом субъектов, которые наряду с ее предметом и методом предопределяют особенности данной отрасли в общей системе права.

Субъекты трудового права - это участники трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Ст. 20 ТК РФ содержит императивную норму, согласно которой сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель, а сторонами отношений второй группы - работники организаций, профсоюзные и иные органы, представляющие права и интересы работников.

Выявление юридической природы указанных субъектов трудового права является необходимым условием для дальнейшего освоения, изучаемого учебного курса.

Таким образом, круг субъектов трудового права довольно широк. Но они играют неодинаковую роль в трудовых отношениях.

Субъекты трудового права по закону наделяются правовым статусом, который дает им возможность участвовать в конкретных правоотношениях.

Правовым статусом субъекта трудового права называется его основное правовое положение в сфере труда по трудовому законодательству. Содержание правового статуса включает в себя следующие элементы:

а) трудовая правосубъектность (праводеликтоспособность). Гражданин становится субъектом трудового права уже тогда, когда ищет работу и вступает в правоотношения по его трудоустройству с органами службы занятости. Правовой статус работника возникает лишь с заключением трудового договора и возникновением в связи с этим трудового правоотношения и с ним прекращается.

б) основные права и обязанности (статусные);

в) гарантии этих прав и обязанностей;

г) предусмотренная законодательством ответственность за трудовые правонарушения.

Трудовая правосубъектность означает, что при наличии определенных условий (достижения конкретного возраста для гражданина; имущественной и оперативной обособленности для организаций; организационных предпосылок для работников организации) они могут быть субъектами конкретных правоотношений в сфере труда. Трудовая правосубъектность предусмотрена трудовым законодательством для каждого из указанных субъектов трудового права. Она также означает способность гражданина, организации (работодателя), работников организации своими действиями приобретать субъективные права и обязанности, составляющие содержание конкретных правоотношений.

Основные права и обязанности, а для работника его организации полномочия фиксируются в основных нормативных актах трудового законодательства России (Конституции РФ, ТК РФ). Перечень основных статутных прав и обязанностей субъектов трудового права различен и определяется характером выполняемых ими функций в сфере труда.

Гарантии и ответственность придают правовому статусу необходимую определенность и устойчивость. Они закрепляются в форме правовых норм, которые либо способствуют действиям субъектов по реализации своих прав, либо воздействуют на субъектов путем применения к ним санкций, если они не выполняют или ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.






общая характеристика федеральных законов как источников права.




Важнейшим источником трудового права является основной закон РФ – Конституция 1993 г. Конституция РФ закрепляет основные трудовые права всех граждан, основные принципы правового регулирования труда, предопределяет содержание основных институтов особенной части трудового права, которые направлены в свою очередь на обеспечение юридических гарантий конституционных трудовых прав. Конституция РФ закрепляет принцип законности в сфере труда (ст. 7), ее высшую юридическую силу, равноправие перед законом и судом (ст. 30) и устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного правового регулирования труда являются составной частью системы трудового права (ст. 15). Прямо относится к трудовому праву ст. 37 Конституции РФ, закрепляющая основные трудовые права граждан, а также ее ст. 32, 34, 41, 43, 44. Основные трудовые обязанности в Конституции РФ 1993 г. не указаны, но они предусмотрены Кодексом и другими российскими законами (о государственной федеральной службе и т.д.). Статья 76 Конституции РФ разграничивает компетенцию Федерации и ее субъектов по принятию норм трудового законодательства и устанавливает субординацию актов трудового права.

Другим важнейшим источником трудового права является Трудовой кодекс РФ. Кодекс вступил в силу с 1 февраля 2002 г., и с этой даты КЗоТ 1971 г. со всеми его изменениями и дополнениями перестал действовать. Новый Трудовой кодекс РФ – четвертый по счету. Первый был принят в 1918 г. С его принятием образовалась самостоятельная отрасль трудового нрава, регулирующая труд. Второй КЗоТ (1922 г.), действовавший почти 50 лет, в отличие от первого предусматривал нормы всех институтов трудового права, кроме норм об обеспечении занятости. Этот КЗоТ РСФСР сыграл большую роль в развитии трудового права не только России, но и других республик бывшего СССР, оказал определенное влияние и на международно-правовое регламентирование труда, конвенции и рекомендации МОТ по важнейшим вопросам труда.

Третий КЗоТ РФ, принятый в декабре 1971 г. и вступивший в силу с 1 апреля 1972 г., за 30 лет его действия 12 раз изменялся. Но наиболее кардинальные изменения были внесены Законом от 25 сентября 1992 г. Этот КЗоТ значительно расширил права работников и их гарантии, права профсоюзов и закрепил в общем виде полномочия трудовых коллективов. В соответствии с Федеральным законом о занятости 1993 г. в него была дополнена гл. III-A о содействии занятости и трудоустройству.

В новейших российских федеральных законах по-новому урегулированы многие вопросы труда. Поэтому из КЗоТа исключены были ряд статей и сделаны отсылки к соответствующим законам.

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. “Об основах охраны труда в Российской Федерации” (СЗ РФ, 1999, №29, ст. 3702) имеет широкую сферу действия, превышающую сферу действия трудового права, поскольку он применяется и к труду по другим отраслям права (гражданского, административного). Существенное значение имеют и такие Федеральные законы, как “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” от 24 ноября 1995 г. №175-ФЗ, “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” от 12 января 1996 г. №10-ФЗ.

Право законодательной инициативы согласно ст. 104 Конституции РФ имеют Президент РФ, Совет Федерации и каждый его член, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, представительные органы субъектов Федерации, а также по вопросам их ведения – Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ.

В Трудовом кодексе всего 424 статьи, сгруппированные в 14 разделов, шесть частей и 62 главы.








система источников трудового права




Так, в настоящее время, трудовое законодательство состоит из ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права.

Под иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права понимаются:

1) указы Президента РФ;

2) постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

3) нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ;

4) нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Таким образом, источники трудового права представляют собой четыре группы нормативных правовых актов:

1) Конституция РФ и ФКЗ;

2) трудовое законодательство;

3) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

4) коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Указы Президента РФ, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ и ФЗ.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ, ФЗ и указам Президента РФ.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ, ФЗ, указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ.

Законы субъектов РФ, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ и ФЗ. Исходя из смысла ст. 5 ТК РФ указанные законы субъектов РФ обладают высшей юридической по отношению к указам Президента РФ и Постановлениям Правительства РФ. Такое положение обусловлено положениями ст. 72 Конституции РФ о совместном правовом регулировании трудовых и тесно связанных с ними трудовых отношений РФ и ее субъектами, а тем, что такие законы непосредственно входят в трудовое законодательство РФ.

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ не должны противоречить ТК РФ, иным ФЗ, указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Вместе с тем в настоящее время существуют и проблемы дальнейшего совершенствования трудового законодательства, например, проблема его единства.

Таким образом, система источников трудового права - это последовательное расположение во взаимосвязи всех актов трудового законодательства по их назначению, субординации, подчиненности.










Понятие источников трудового права




Трудовое право России представлено совокупностью многочисленных исторических норм. Внешне эти нормы облекаются в определенную форму (закон, указ, постановления и т.д.). Такие формы (способы) государственного выражения и закрепления юридических норм обозначаются термином "источники права".

Из источников права практика трудовых отношений берет сведения о юридических нормах, их содержании и действии.

Правотворчество - это вид деятельности государства по установлению юридических норм или признанию юридических или иных социальных норм на основе познания законов экономического развития общества. Безотносительно к конкретной сфере общественных отношений, правотворчество является источником права в материальном смысле понятия.

Изучение источников трудового права позволяет отметить некоторые особенности формирования трудового законодательства и иных нормативных актов, которые обусловлены спецификой предмета правового регулирования.

Во-первых, в их формировании находятся не только федеральные акты, но и акты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам трудового права.

Во-вторых, среди источников трудового законодательства большое место принадлежит актам, исходящим от функционального органа - Минздравсоцразвития РФ.

В-третьих, в трудовом законодательстве придается важное значение нормам локального регулирования.

В-четвертых, в создании источников трудового законодательства активное участие принимают сами работники либо непосредственно, либо через профессиональные союзы и иных представителей при создании централизованного трудового законодательства, в том числе социально-партнерскими соглашениями на федеральном, региональном, отраслевом и других уровнях.

В-пятых, трудовое законодательство обладает большой дифференцированностью в подходе к правовому регулированию труда в отдельных отраслях народного хозяйства, а также в отношении отдельных регионов, некоторых категорий работников.




принципы трудового права




Известно, что право выступает в виде конкретных предписаний (запретов, велений, дозволений и т.д.), регламентируя отдельные стороны поведения людей. Чтобы выяснить содержание и назначение предписаний, необходимо проанализировать конкретные нормы права, в которых они закрепляются, установить существенные связи норм права с другими факторами общественного развития и определить их основную направленность. Эти задачи выполняют правовые принципы, содержащие обобщенную характеристику системы права или ее отдельных частей.

Принципы являются отражением объективно существующих отношений между людьми, продуктом человеческого сознания.

По сфере действия правовые принципы классифицируются на четыре вида:

1) общеправовые, свойственные всем отраслям российского права (принцип законности, демократизма, защиты прав человека, равноправия, гуманности и др.);

2) межотраслевые принципы, основополагающие начала и положения о существенном в нескольких отраслях права (например, принцип свободы труда присущ не только трудовому, но и административному, и гражданскому праву в той части, где они связаны с трудом);

3) отраслевые, отражающие специфику норм данной отрасли права, их направленность. Принципы трудового права, являясь выражением существенного в данной отрасли права, связаны со всеми или с большинством составляющих ее правовых институтов (например, межотраслевой принцип свободы труда дополняется отраслевым принципом свободы трудового договора, который выступает правовой формой свободы труда, предоставляющей наибольшую степень самоопределения сторонам трудового договора (работнику и работодателю);

4) внутриотраслевые, отражающие суть группы норм определенного института данной отрасли права (например, принцип обеспечения занятости, принцип порядка рассмотрения трудовых споров либо социального партнерства и др.). Таким образом, природу норм трудового права выражают многочисленные принципы, относящиеся к различным ступеням правовой иерархии. Между названными группами принципов существуют неразрывная связь и взаимозависимость, обусловленные единством экономической, политической и социальной основы российского общества.

Принципы, обладая всеобщностью и обязательностью, имеют регулятивное значение, стабильны, целенаправленны, всегда выражают сущность не одной, а многих групп норм права. Следовательно, принципы трудового права выражают закрепленные в законодательстве руководящие начала правовой политики в области организации и применения труда работников и общую направленность развития данной системы правовых норм.




Система трудового права




Системой отрасли трудового права называется структура данной отрасли. В ней нормы классифицируются по предмету отрасли в однородные группы (институты, пединституты) и последовательно располагаются по динамике возникновения и развития трудового отношения. Вся система отрасли делится на две части: общую и особенную.В общую часть отрасли трудового права входят нормы, распространяющиеся на все отношения этой отрасли, а также нормы о разграничении компетенции Федерации и ее субъектов по регулированию труда. Она не имеет институтов, так как в ней сгруппированы нормы, имеющие общий характер по регулированию труда: конституционные основы труда,,раздел I “Общие положения” Трудового кодекса и раздел II “Социальное партнерство в сфере труда”.

Особенная часть отрасли трудового права строится по институтам: институт обеспечения занятости и трудоустройства, центральный институт трудового договора, в котором сгруппированы нормы о понятии, видах трудового договора, порядке его заключения, изменения и прекращения (т. е. приема, перевода и увольнения). Далее следуют шесть институтов, регулирующих важнейшие аспекты трудовых отношений: рабочее время и время отдыха, оплату труда, гарантийные и компенсационные выплаты, трудовую дисциплину и охрану труда. За ними – институты, регулирующие производные от трудового, непосредственно с ним связанные отношения: материальной ответственности сторон трудовых отношений за вред, причиненный друг другу, подготовки кадров и повышения квалификации на производстве, институт порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и охраны труда.




стороны трудовых отношений




Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, которые установлены настоящим Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста.

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Для целей настоящего Кодекса работодателями - физическими лицами признаются:

физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осуществления указанной деятельности (далее - работодатели - индивидуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие в нарушение требований федеральных законов указанную деятельность без государственной регистрации и (или) лицензирования, вступившие в

трудовые отношения с работниками в целях осуществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на работодателей - индивидуальных предпринимателей;

физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.




Трудовое право и его предмет




Трудовым правом называется одна из важнейших отраслей российского права, регулирующая при активном участии ее субъектов трудовые отношения работников с работодателями и другие непосредственно с ними связанные, производные от трудовых отношения (т. е. все отношения по труду на производстве) и устанавливающая права и обязанности субъектов трудового права и ответственность за их нарушение, сочетая интересы субъектов трудового права и всего общества, государства.

Предметом трудового права являются следующие девять общественных отношений, связанных с трудом на производстве:

1) отношения по содействию занятости и трудоустройству у данного работодателя;

2) трудовые отношения работника с работодателем по использованию и условиям его труда.

Основной предмет трудовых отношений – работа работника по оговоренной с ним его трудовой функции при подчинении дисциплине данной организации. Трудовые отношения имеются у всех работников, повседневно выполняющих лично работу в общем процессе труда на данном производстве и являющихся членами его трудового коллектива. Эти отношения выражают волевую часть производственных отношений, поскольку возникают и прекращаются по воле работника и работодателя.

В ст. 1 Трудового кодекса перечислены 8 непосредственно связанных с трудовым иных отношений, которые тоже являются предметом регулирования законодательства о труде;

3) отношения по организации труда и управлению трудом, участию в управлении организацией;

4) отношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и социально-партнерских соглашений;

5) отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;

6) отношения надзорных и контрольных органов (Рострудинспекции, государственных специализированных и профсоюзных инспекций и т.д.) с работодателем, администрацией производства по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда;

7) отношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;

8) отношения по материальной ответственности сторон трудового отношения за вред (ущерб), причиненный по вине одной стороны другой. Данные отношения могут быть двух видов в зависимости от того, какая сторона причинила вред: а) по материальной ответственности работодателя за вред, нанесенный работнику трудовым увечьем или нарушением его права на труд, в том числе за моральный вред и б) по материальной ответственности работника, причинившего ущерб имуществу работодателя. Данные отношения возникают только у тех работников, которые нанесли ущерб или которым причинен вред. Большинство же работников их не имеют;

9) отношения по разрешению индивидуальных или коллективных трудовых споров, возникающие лишь у некоторых работников и отдельных рабочих коллективов. Когда появляется такой трудовой спор, второй стороной этих отношений является орган, решающий данный спор (комиссия по трудовым спорам, суд и т.п.).

Предмет отрасли трудового права как системы отношений, регулируемых нормами трудового права (выше перечисленные девять общественных отношений по труду работника на производстве), надо отличать от предмета науки трудового права, учебного курса. Их предметом является изучение самих норм трудового законодательства, не только российского, но и международного, а также их истории и учений о правоотношениях сферы трудового права.




Характеристика МСА, применяемых на подготовительной стадии аудиторской проверки.


Работа аудитора начинается до того, как начинается проверка и аудитор приходит к клиенту. На начальной стадии должны быть согласованы условия аудиторских заданий, основным аспектам которых посвящен МСА 210. «Условия аудиторских заданий».

Цель МСА 210 — установление стандартов и предоставление руководства по согласованию условий задания с клиентом и составление ответа на просьбу клиента изменить условия задания.

Соглашение между аудитором и клиентом заключается на основании условий задания.

Даже при наличии закона об аудиторской деятельности (как в России) письмо о задании может быть полезно клиенту. Эта полезность обусловлена тем, что аудитор может в этом документе ознакомить руководство субъекта проверки с необходимой и неизвестной ему информацией. Желательно, чтобы письмо было направлено клиенту до начала аудита. Оно должно содержать информацию, необходимую для начала проверки.

Письмо должно содержать следующие основные элементы:

• цель аудита;

• ответственность руководства за финансовую отчетность;

• объем аудита (включая ссылки на законодательство);

• определение формы отчетов, в которых сообщаются результаты проведения задания;

• упоминание о возможности риска необнаружения;

• требование свободного доступа ко всем бухгалтерским записям и документам клиента;

• основные этапы планирования аудита;

• заявление о необходимости получения от руководства письменных подтверждений на запросы аудитора;

• просьба о подтверждении клиентом условий задания;

• основа определения гонорара.

Повторяющиеся аудиты

В этих случаях нужно принимать решение о сохранении условий задания или об их пересмотре.

Принятие изменения в задании

Если клиент просит аудитора до завершения аудита изменить условия задания на такие, которые позволят представить более низкий уровень уверенности, то это обстоятельство должно быть тщательно проанализировано.

В случае изменения первоначальных условий должны быть согласованы новые условия.

Если аудитор не может согласиться на изменение задания и не может продолжать работу по первоначальному заданию, то ему нужно отказаться от задания и мотивированно изложить причины отказа.

Планирование аудита — это процесс разработки общей стратегии и деталей аудиторской проверки. Основной задачей процедуры планирования аудита является его проведение наиболее эффективно. Под эффективностью здесь понимается установление объемов, направлений, сроков и стоимости проверки. С этой целью в МСА разработан стандарт М 300 «Планирование».

Цель МСА 300 — установление стандартов и предоставление руководства по планированию аудита финансовой отчетности.

Планирование аудита должно быть действенным и способствующим наилучшему выполнению аудита. План аудита должен охватывать всю проверку, во всем масштабе.

При разработке общего плана аудита необходимо учитывать следующие аспекты:

• знание бизнеса клиента (отраслевые особенности; особенности субъекта; уровень компетентности руководства субъекта);

• понимание системы бухгалтерского учета и СВК (оценка и анализ всех элементов учетной политики; знание аудитором особенностей бизнеса клиента и подобных бизнесов);

• риски и существенность, к которым относятся:

o ожидаемые оценки неотъемлемого риска;

o установление уровней существенности;

o выявление сложных областей бухгалтерского учета;

• характер, временные рамки и объем аудиторских процедур (распределение аудиторских процедур по областям аудита; определение влияния на результаты аудита и мнение аудитора; использование в ходе проверки результатов работы внутренних аудиторов);

• координация, направление работы, надзор и обзорная проверка (привлечение различных специалистов).

В процессе планирования аудита должна быть разработана программа аудита, которая определяет характер, сроки и объем запланированных аудиторских процедур с указанием примерного хронометража их проведения.

В ходе аудита план и программа могут пересматриваться с обязательным документированием всех изменений.

В отличие от МСА 300, отечественный стандарт содержит два приложения, в которых содержится примерный план аудита и программа аудита, призванные оказать помощь аудиторам в разработке таких материалов.


ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ГК РФ.


Кодекс- систематизированный законодат.акт, в котором содержатся нормы какой либо отрасли права (гражданской, уголовной).Правовые нормы в кодексе расположены в порядке, отражающем систему данной отрасли права.

Система ГК РФ состоит из: первой части (453 ст), второй части(656 ст), третьей части (114 ст.). ЧАСТЬ I :раздел первый:Общие положения по ГК: - основные положения (гражд.законодат-во, возникновение гр.прав и обязанностей, Осуществление и защита); - лица (граждане, юр.лица, участие РФ,субъектов РФ, муниципал.образований); - объекты гр.прав (общие положения, ценные бумаги, нематериальные блага и их защита); - сделки (понятие виды и форма сделок, недействительность сделок, представительство, доверенность); - сроки. Исковая давность ( исчисление сроков).Раздел второй: право собственности и др. вещные права по ГК РФ: - общие положения ;- приобретение права собственности; - прекращение права собствен.; -общая собственность;- право собств. И др.вещные права на землю; - право собств. И др.вещные права на жилые помещения; - право хоз.ведения,право оператив. Управления; -защита права собствен. И др.вещных прав. Раздел третий:общая часть обязат.права: общ.положения об обязательствах,исполнение обязат., обеспечение исполнения обязат., перемена лиц в обязат., ответственность за нарушение обязат., прекращение обязат., общие положения о договоре, понятие и условие договора, заключение дог., изменение и расторжение дог. ЧАСТЬ II: отдельные виды обязат.(купля продажа,мена,дарение, ренат и пожизненное содержание с иждивением, аренда,наем дилого помещения,безвоздмездное пользование, подряд, возмездное оказание услуг,перевозка, транстпорт.экспедиция, заем и кредит, банковский счет, банковск вклад, расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, простое товарищество, обязател.в следствии причинения вреда, обязат.вследствии необоснованного обогащения) ЧАСТ III наследование, раздел 4 межденарод.частное право.


КЛАД.НАХОДКА.


Ст.227. Находка.

Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведовмить лицо потерявшее ее.Если вещь найдена в помещении или на транспорте,то ее следуею сдать владельцу помещения или транспорт.средтва.Если хоязин вещи неизвестен ,нашедший обязан заявить о находке в милицию.Нашедший вещь вправе хранить ее у себя. Скоропортящаяся вещь может быть реализована нашедшим с получением письменных доказательств , удостоверяющих сумму выручки. Эта сумма подлежит возврату лицу , управомоченному на ее получение. Нашедший вещь отвечает за е утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности в пределах стоимости вещи.Если в течении 6 мес. Хозяин находки не будет установлен , то нашедший вещь приобретает право собственности на нее.

Ст.233 Клад. Клад-т.е зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы , собственник которых не может быть установлен—поступает в собственность лица которому принадлежит имущество(земельный участок) где клад был сокрыт , и лица обнаружившего клад в равных долях. При обнаружении клада лицом производившим раскопки без согласия собственника земельного участка ,то клад подлежит передаче собственнику участка.Если клад содержит вещи относящиеся к памятникам старины, он подлежит передаче государству. При этом собственник участка и лицо нашднее клад имеют право на получение вознаграждения в размере 50% от стоимости клада.




ЭМАНСИПАЦИЯ.ПОРЯДОК.УСЛОВИЯ.


Статья 27 ГК. Несовершеннолетний достигший 16 лет может быть объявлен полностью дееспособным,если он работает по трудовому договору , в том числе поконтракту,или с согласия родителей ,усыновителей или попечителя занимается предпринимат.деятельностью.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства-с согласия обоих родителей ,усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия- по решению суда.Родители,усыновители и попечитель не несут ответств. По обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего ,в частности по обязат.,возникшим вследствие причинения им вреда.




ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ.


Случаи наступления гражд.правовой ответств. Вне зависимости от вины:1. Лицо осуществляющее предприним.деят. несет ответств. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязат.,если не докажет,что это произошло вследствии непреодолимой силы ,т.е чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.2.Ответственность владельцев источников повышенной опасности(автомобилей и пр.).3.Ответств. профессионального хранителя и некоторые другие.Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: -вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; -вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к угол.ответств., незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения админ. взыскания в виде ареста или исправит. работ; -вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; -в иных случаях, предусмотренных законом.
























МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД.


Если граж-ну причинен МВ (физ. или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущ. права либо посягающими на принадлежащие гражд. другие нематер. блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенс.МВ суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства,а так же учитывает степень физ. и нравств. страданий .МВ причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущ. права гражд., подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Компенсация МВ осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущ. вреда.

Способ и размер компенс.МВ: 1. Компенс.МВ осуществляется в денежной форме.

2. Размер компенс.МВ определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физ. и нравст. страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенс. вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.






ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УБЫТКОВ.


Убытки – это денежная оценка причиненного имущественного вреда.Убытки включают: 1. расходы, кот. потерпевший, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата/повреждение его имущ-ва (реальн. ущерб). 2. неполуч. доходы, кот. лицо получило бы при обыч. усл-ях гр. оборота, если бы пр. не было нарушено (упущ. выгода). Упущ. Выгода: для ком. орг-ций – неполученная прибыль, для гр-н – неполученная з/п, авторское вознаграждение, иной доход. Закон закрепляет принцип полного возмещения убытков. Правила д/определения р-ра убытков:

- если убытки причинены неисполнением/ ненадл. исполнением обяз-в, то принимаются во внимание цены, сущ-вавшие на том месте, где обяз-во д.б. быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно не было удовлетворено, - в день предъявления иска.










ВИНА КАК УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.


В отлич. от противоправ. поведения и причинной связи, вина явл. subjивным условием гр.о-пр.вой отв-и. Она представляет собой такое психическое отнош-е лица к своему противоправ. поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц.Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на пр.нарушение. В гр.ом праве, имеющем дело с нормальными явлениями в сфере гр.ого оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, напр., в уголовном праве. Значит. чаще гр.ие пр.нарушения сопровождаются виной в форме неосторожности (грубая и простая) т.е лицо предвидит наступление вредных последствий,но самонадеянно расчитывает их предотвратить,либо не предвидит ,хотя должно и могло предвидеть. В гр. праве, действует презумпция виновности пр.нарушителя. Он считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность.




ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГРАЖД.ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.


Гражданско-правовая ответ. - одна из форм гос. принуждения, связанная с применением санкций имущ. характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных эконом. отношений юр. равных участников гр. оборота

Особенности :1.имущественный характер т.е нарушитель отвечает свои имуществои,а не личностью;2.ответственность одного контрагента перед другим(нарушителя перед потерпевшим)- санкции налагаемые на нарушителя,как правило ,взыскиваются в пользу потерпевшего;3. Компенсационный характер основная цель гражд.правовой ответственности- восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны;4.соответсвие размера гра.правовой ответств. Рызмеру причиненного вреда или убытков;5. Равенство участников гр.оборота при наложении мер гр.правовой ответств.Недопустимо установление каких либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гр.права при применении к ним гр.правовых санкций.








ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.


Способы обесп. исполнения обяз. - это предусмотренные законом или договором спец. меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обяз. под угрозой наступления определенных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора доп.правами по предупреждению или устранению неблагоприятных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обяз. Признаки способов обесп. исполнения обяз:• имущественный характер;

• обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обяз.;• устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сторон;

• дополнительный {акцессорный) характер, то есть они обеспечивают исполнение основного обяз., поэтому прекращение или недействительность основного обяз. влечет прекращение или недействительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии);• они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполнением или ненадлежащим исполнением обяз. убытки кредитору или нет;• возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Виды способов обеспечения исполнения обяз.:неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия; задаток; другие способы, предусмотренные законом или договором.












ПОНЯТИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ.


Состоит в совершении его соронами определенных действий, составляющих содержание их прав и обязанностей.(выполнить работу, передать имущество, уплатить деньги итп.) Закон в основу ставит принцип 1.Надлежащего исполнения обязательства – в соответствии с законом, условиями обязательства, иных правовых актов, а при отсутствии таких требований – в соответствиии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми тербованиями.Доожник вправе исполнить обяз. Путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда,если обязательство не может быть исполнено непосредственно кредитору вледствии:-отсутствия кредитора на месте;недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; уклонения кредитором от приянтия исполнения.2. Принцип исполнения обязательства в натуре т.е совершение должником именно тех действий которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы .Уплата неустойки и возмещение убытков причиненных ненадлежайщим исполением не освобождает должника от исполнения обязательства в натуре.3 Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий,за исключением случаев предусмотренных законом.




ПЕРЕВОД ДОЛГА.ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРЕПОРУЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ.


Под переводом долга понимается соглашение между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству; перевод долга допускается только с согласия кредитора.Перевод совершается в той же форме что и сделка,обязанности по которой переводятся.Обязанности должника переходят без каких либо изменений,поэтому новый должник вправе выдвинуть возражения против требований кредитора,основанные на тношениях между кредитором и первоначальным должником.










УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ.


Уступкой права требования называется соглашение между кредитором и новым лицом о передаче ему права требования к должнику по конкретному обязательству.Она совершается в той же форме,что и сделка ,права по которой уступаются.Особенности уступки: - право переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях если иное не установлено законом или договором; - по общему правилу требуется не согласие должника,а его простое уведомление; -первоначальный кредитор отвечает только за действительность требования ,а не за неисполнение его должником(напр: не несет ответственность за несостоятельность должника); - не допускается уступка требования без согласия должника,если личность кредитора имеет для него существенное значение; _ не допускается уступка,если она протворечит закону,иным правовым актам или договору.




СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.


Субъекты: должник-лицо несущее обязанность.Кредитор-лицо обладающее правом.

Закон разрешает перемену лиц в обязательстве и в случаях частичного правопреемства, т.е. перехода к другому лицу к-л одного права или одной обязанности или всего вместе изолированно от остального имущества передающего. Замена лиц в обязательстве в этих случаях осуществляется, по общему правилу, на основании спец. сделок – уступки права требования и перевода долга. Но отдельное право может перейти не по сделке, а по законному основанию при наступлении указанных в нем обстоятельств.Случаи перемены кредитора: по решению суда;вследствие исполнения обяз. должника его поручителем,к которому и переходит право тербования; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. Суброгация – переход к страховщику, выплатившему страх. возмещение по страх. случаю права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки.Случаи перемены должника: универсальное правопреемство(кредитор обычно имеет право требовать досрочного исполнения обяз.,расторжения обяз. И возмещения убытков); и перевод долга т.е.соглашения между должником и третьим лицом о переходе на последнего долга по конкретному обязательству.




ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Основаниями возникновения обязательств являются определенные юр. факты и их сочетания (юридические составы), с которыми правовые нормы связывают установление обязательственных правоотношений.Виды оснований:1.договоры и иные сделки,не противоречащие закону.2.акты гос.органов и органов местного самоуправления(ордер на жилое помещение предоставляет его держателю право на заключчение договора найма жилого помещения)3.судебные решения.4.причинение вреда гражданину или юр.лицу(деликтные обязательства) 5.неосновательное обогащение,т.е. приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом,иными правовыми актами или сделкой оснований.6.событие с которым закон связывает наступление гражд.правовых последствий(например наступление страхового случая влечет возникновение у страховщика обязанности выплатить страховое возмещение).










ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.


По соотношению прав и обязанностей сторон:1.односторонние(когда у одной сторонытолькоправо,а у другой только обязанность(договор займа)) и взаимные(каждая сторона наделена одновременно и правами и обязанностями).2.По степени определенности обязанности должника: обязательства с точно-определенными обязанностями должника; альтернативные (исполнение которых возможно путем совершения одного из перечисленных в условиях обязательства действий(обычно по выбору должника)) и факультативные (когда должник обязан совершить определенное действие,а в случае невозможности его совершения-другое,предусмотренное обязательством).3 Обяз со строго личным характером (в которых не допускается замена стороны например авторский договор на написание книги определенным лицом).4 По основанию возникновения: договорные(возникшие из договоров); внедоговорные (возникшие из причинения вреда или неосновательного обогащения) и обязательства из односторонних волевых актов(публичные торги).5.По степени самостоятельности :главные(основные) обязательства и дополнительные(акцессорные) заключенные для обеспечения исполнения основных обязательств(неустойка,залог,задаток и пр.)




ЗАЩИТА ЧЕСТИ,ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.


В содержании права на честь, достоинство, деловую репутацию входят правомочия по владению, пользованию и изменениюю чести достоинства и дел.репутации. Правомочие по владению – это возможность обладать честью, достоинств и дел.репутацией без обращения за содействием третьих лиц и требовать от любого и каждого не нарушать эти блага. Правомочие пользования дает возможность использовать сложившиеся в обществе представления о себе во всех сферах деятельности. Правомочие по изменению содержания чести и делов репутац может быть реализовано потем заключения сделок, направленных на формирование опред имиджа. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию , если распространявший их не докажет, что они соответствуют действительности. Т.е. для удовлетв. иска нужно чтоб эти сведения были порочащими, не соотв. действительности и получили распространение. Если они были распространены через сми, то опровержение должно быть там же в том же объеме. Если в документе, исходящим от организации, то документ отзывается. Порядок опровержения устанавливается судом – либо публичное извинение, либо опровергнуть публично распространенные пороч. сведения, направить письменное опровержение в организацию. Наряду с опровержением гражданин вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их распространением.




РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ.


Результаты твор. деят. — произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных образцов и т.п. Указанные продукты твор. деят. являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интел.собственность — это условное собирательное понятие, которое используется для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интел. и прежде всего творч. деят., а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).Гр. право, сам процесс интел. деят., завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства, не регулирует. Сам процесс творчества остается за пределами действия правовых норм. Однако тогда, когда процесс творчества завершается производящим актом, вступают в действие нормы гр.права, обеспечивающие его общественное признание, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов его творца.Результаты твор. деят., в отличие от вещей, представляют собой блага нематериальные.Объектами гр. правоотношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми.




ГОСУД.И МУНИЦИПАЛ.ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГР.ПРАВА.


Госуд. участвует в граж. обороте не как нерасчлененное целое, а как совокупность субъектов разных уровней (разной степени охвата территории, общности и т.д.). Все эти субъекты независимы друг от друга и выступают как самостоятельные участники граж.-правовых отношений. Они отвечают по своим обяз. принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме того имущества, которое закреплено за юр. лицами или может находиться только в гос. или в мун. собственности . Любой из этих субъектов не отвечает по обяз.другого , если только он не дал гарантию (поручительство) в отношении такого обязательства.

В граж.-правовых отношениях участвуют три категории субъектов: 1) РФ; 2) субъекты РФ — республики, края, области, города федер. значения, автономная область, автономные округа; 3) мун. образования.

Под мун. образованиями понимаются городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются мун. собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.Мун. образования создаются по модели образований гос-х, однако их органы местного самоуправления не входят в систему органов гос. власти (ст. 12 Конституции РФ).




ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ЮР.ЛИЦ


Правоспособность юр. лица возникает в момент его создания, кот. приурочен к его гос. регистрации ( ст. 49 и ст. 51 ГК)

В науке гр. права принято различать общую (универсальную) и спец. правоспособность. Общая прав-ть означает возм-ть для субъекта права иметь любые гражд. права и обязанности, необходим. для осущ-я любых видов деят-ти. Именно такой правосп-ю обладают граждане. Спец. правоспо-ть предполагает налич. у юр. лица таких прав и обяз-й, кот. соотв-ют целям его деят-ти и прямо зафиксированы в его учредит. документах. ГК наделяет только частн. коммерч. организации общей правоспособностью.




ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ЮР.ЛИЦА


Дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юр. лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной ответственностью), оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.Общество или товарищество, повлиявшее на решения другого общества (дочернего) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, в соответствии с договором или по иным основаниям, несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, совершенным в результате такого влияния. В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного последнее субсидиарно отвечает по его долгам.Зависимые общества выделяются по чисто формальному критерию: принадлежности более 20% их уставного капитала другому хоз. обществу (преобладающему).




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ


Юр.факты.-явления реальной действительности,с которыми нормы права связывают возникновение,изменение или прекращение гражд.прав и обязанностей. Существуют след.виды юр.фактов: договоры и иные сделки;акты гос.органов и органов местного самоуправления( ордер на жилье); судебные решения;основанные на заоне способы приобретения имущества;создание результатов интеллектуальной деятельности;причинение вреда;неосновательное обогащение.

В зависимости от влияния воли людей на течение юр.фактов выделяют события и дейтвия.

а) Событиям - обстоятельства, протекающие независимо от воли человека : стихийное бедствие, рождение и смерть человека, истечение определенного промежутка времени и т.д. Действия совершаются по воле человека: заключение договора, создание произведения, принятие наследства и т.д.б) Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других норм. актов и влечет за собой применение предусмотренных граж. зак-ом санкций к правонарушителю. Правомерные действия соответствуют требованиям граж. зак-ва. в) Юр. поступки — это такие правом. действия, которые порождают граж.-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юр. поступок.напр.- авторское право. Юр. акты — это такие правом. действия, которые порождают соотв. Юр.последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия.г) К числу юр. актов относятся адм. акты и сделки. Сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые последствия. Сделками признаются действия граждан и юр. лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж. прав и обязанностей.( договоры :купля-продажа, дарение, подряд, аренда, заем и т.д.), завещание и другие правомерные действия )




ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СРОКА.


Исковая давность-срок для защиты права по иску лица,право которого нарушено. Установленный законом промежуток времени.в течени которого возможна принудительная защита нарушенного гражд.права средствами искового судопроизводства.Общий срок –3 года.Специальные сроки:-6 месяцев(по искам чекодателя ко всем обязанным лицам);-1 год(по искам о признании оспоримой сделки недействительной;по искам в связи с ненадлежащим качеством работ по договору подряда;по искам вытекающим из договора перевозки груза);-2 года( по искам онедостатках проданных вещей;по искам в выкупе земельного участка для гос. или муниципал.нужд);-5 лет (по искам о недостатках работ по сторительному подряду); -10 лет ( о применении последствий исполнения ничтожной сделки; о недостатках работы по договору бытового подряда)














ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.


Началом течения срока является след.день после календарной даты или наступления события,которым определено его начало.Срок,исчисляемый годами,истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.Срок,исчисляемый месяцами истекает в соответствующее число последнего месяца срока(если посл.месяц не имеет соответств.числа,то срок истекает в посл.день этого месяца).Срок определяемый в пол.месяца,исчисляется в днях и равен 15 дням.Срок исчисляемый в неделях истекает в соотв.день последней недели срока.Если посл.день срока выпадает на нерабочий день,то днем окончания срока считается первый след.за ним рабочий день.Действие для выполнения которого установлен срок,может быть выполнено до 24 часов послед. дня срока.Письменные завления и извещения,сданные в организациях связи до 24 часов последнего дня срока,считаются сделанными в срок.




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК.


При несоблюдении требований,установленных гражд.законод-ом,сделка признается нед.Это значит,что обусловленные сделкой права и обязанности не возникают,а наступают предусмотренные закон-ом правовые последствия,которые неблагоприятны для участников сделки и являются санкцией за допущенное нарушение.

Нед. сделки различаются в зависимости от того, требуется ли для их признания нед. решение суда (оспоримые), либо сделки являются нед. независимо от такого решения (ничтожные). По общему правилу все нед. сделки являются ничтожными, а оспоримыми — только в случаях, предусм. законом. Оспоримые сделки считаются действ., пока решением суда не установлено обратное. Доказыванию подлежат в основном правильное отражение воли в волеизъявлении либо наличие или отсутствие согласия законного представителя на совершение сделки. Если иск о признании оспоримой сделки нед. не предъявлен в суд в течение установленного срока исковой давности (1 год), сделка считается действ.. Иногда нед. оказывается не вся сделка, а какое-либо из ее условий. В этом случае нед. части сделки не порочит всю сделку в целом, если можно предположить, что она была бы совершена и без ее недействительной части. Независимо от того, является сделка оспоримой или ничтожной, в случае ее исполнения заинтересованные лица могут обратиться в суд с иском о применении к сделке последствий ее нед..




МЕСТО,ВРЕМЯ,СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Способ исполнения обяз. - порядок совершения должником действий по исполнению обяз..

Обяз. должно быть исполнено полностью. Передачей вещи, отчужденной без обяз. доставки, признается сдача веши перевозчику для отправки приобретателю. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем -проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.

Должник вправе исполнить обяз. путем внесения денег или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда, если обязательство не может быть исполнено непосредственно кредитору вследствие:отсутствия кредитора в месте исполнения обяз.;недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;уклонения кредитора от принятия исполнения .

Место исполнения обяз. обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора ,то исполнение должно быть произведено: -по обяз. передать недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;-по обяз. передать товар, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору;-по денежным обяз. - в месте жительства кредитора .Обяз. должно быть исполнено в установл. срок.Если обяз. не предусматривает срок его исполнения оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обяз.Досрочное исполнение обяз. возможно

если иное не предусмотрено законом или

условиями обяз. Неисполнение обяз. в устан. срок называется просрочкой исполнения.




РЕГРЕССНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Регрессное обязательство - это обязательство, в силу которого кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы (или иного имущества), уплаченной (переданного) кредитором третьему лицу за (или по вине) должника.

Примером регрессного обязательства может служить обязанность должника выплатить поручителю долг, уплаченный последним кредитору вместо несостоятельного в тот момент должника.




ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.


Филиалы и представительства - это терр.иально обособленные структурные подразделения юр-их лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их организаций. В принципе и фил., и предст. схожи со всеми остальными функциональными элементами организационной структуры юр. лица (отделы, цеха и т.п.) с той лишь разницей, что они расположены вне места нахождения юр. лица.

Пред. и фил. выполняют различ. функции. Пред. выступают в гражд. обороте от имени создавшего их юр. лица, т.е. представляют его интересы и обеспечивают их защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире: они и представляют интересы, и выполняют основные функции (все или часть) юр. лица . Так, пред. может заключать дог-ры, контролировать их исп-е, заниматься рекламой своей организации. Но вести производственную или иную хоз. Деят., осущ-емую юр. лицом, вправе только его филиал.




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Специфика этих subjов гр. права сост. в том, что их имущ-о находится соответственно в гос-ой или муниц-ой собств-ти и принадлежит такому предпр-ю на праве хоз.ого ведения или опер-ого управления . Поэтому они являются единственным видом ком. Юр. лиц, которые имеют не пр. собств-ти на принадлежащее им имущ-о, а вторичное вещное пр.. Гос. и мун. предпр-я являются унитарными, а их имущ-о неделимо и не м/б распределено по вкладам.

Учред.док. являются реш-е собств-ка (его представителя в лице конкретного органа гос-ого комитета по управлению гос-ым имущ-ом) и устав, утвержденный указанным лицом. В учр. Док. должны быть определены предмет и цели деятельности конкретного юр. лица. Гос. и мун. предпр-я не могут осущ-ть любые виды деятельности, они должны заниматься только такими видами хоз.ования, которые определены им собств-иком в уставе.

Возглавляет предпр-е руководитель (генеральный директор, директор). Виды: 1. Унитарное предпр-е, основанное на праве хоз.ого ведения(Создается по реш-ю уполномоченного на то гос-ого органа (комитета по управлению гос-ым имущ-ом) или органа местного самоуправления (для муниц-ых предпр-й) и существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли. 2. Унитарное предпр-е, основанное на праве опер-ого управления (фед.ое казенное предпр-е).












ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ.


Производственный кооператив (артель) — ком. организация, созданная для ведения совместной деят. на началах личного трудового и иного участия, имущество которого складывается из паев его членов. Члены кооп. несут субсидиарную ответств. по его долгам в размерах и порядке, установленных законом и уставом кооп., в связи с чем мин.уровень уст. капитала для кооп. законом не предусмотрен. Количество кооператоров должно быть не менее 5 лиц, причем они .не обязаны быть предпринимателями. Количество членов кооп., не принимающих личного трудового участия в его деятельности, должно быть не более 25 процентов от общего числа трудящихся кооператоров. Имущество кооп. состоит из паевых взносов его членов (паевой фонд)» а также имущества, составляющего неделимый фонд используемый в уставных целях. К моменту регистрации кооператива должно быть оплачено не менее 10 процентов паевого фонда, остальная часть —в течение 1 года с момента регистрации. Распределение прибыли и ликвидационного остатка между кооператорами обычно производится в соответствии с их трудовым. участием. Высшим органом управления кооп. является общее собрание его членов, которое формирует из своих членов исполн. органы, а при необходимости — наблюдательный совет. Каждому кооператору на собрании принадлежит 1 голос. При выходе из кооп. его член имеет право на выплату ему пая, который при наличии неделимого фонда не совпадает с долей в имуществе кооп.. Он вправе передать свой пай другому кооператору. Переход пая к третьему лицу означает его прием в члены кооп. и возможен лишь по решению общего собрания.




АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА.


Коммерч. орг-ция, образован. 1 или неск. лицами, не отвечающими по ее обяз-вам, и несут риск убытков,связанных с деятельностью огран-ции в пределах стоимости принадлежащих им акций.Уст. кап. разделенным на равн. доли, права на кот. удостоверяются цен. бумагами — акциями.Акция удостоверяет долю акционера в уставном капитале.

Устав – единств. учр. док-т АО,уверждается на собрании учредителей. Уст. капитал АО равен номинальной стоимости приобретенных акционерами акций. Акции делятся на:простые(дают право на участие в управлении обществом)и привилегированные(права на участие не дают но дают право на преимущественное получение дивидендов в твердо установленном размере).Увелич. Уст. капитала АО путем выпуска доп. акций может осуществляться двумя способами. ЗАО обязано распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными лицами. ОАО вправе предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. проводить на них открытую подписку. Раздичие ЗАО и ОАО: Число участников ЗАО не может превышать установленного законом предела, а в случае его превышения общество преобразуется в ОАО либо ликвидируется. Акционеры ЗАО имеют право преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций. Мин размер уст.капитала в ОАО-1000 мин.размеров оплаты труда,а ЗАО-100.ОАО обязано обязано публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет.Число акционеров ЗАО не может быть больше 50 человек.
















ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА.


Хоз. Тов. - Это наиболее распространенные в ком.обороте виды юр. лиц, общим признаком которых является то, что их имущество условно разделено на доли, в которых выражены обязательственные права участников по отношению к юр. лицу: — на получение доли от распределения прибыли; — на получение доли от стоимости имущества при выбытии участника из юр. лица; — на получение доли от ликвидационного остатка; — на участие в управлении юр. лицом. Учредительным документом товарищества является учред. договор. Полное товарищество — хоз. товарищество,участники которого в соответствии с заключенным м/д ними договором занимаются предпр..деятельностью от имени товарищества и солидарно несут ответственность по его обязательствам всем своим имуществом. .Оно ликвидируется если в нем остается только один участник. Товарищество на вере — хоз. Тов., состоящее из полных товарищей (комплементариев), несущих дополнительную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом, и товарищей-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков связанных с деятельностью товар-а в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участие в осуществлении товарищ-м предпр.деят-ти.




СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЮР.ЛИЦ.


1) Распорядительный порядок. Юр. лицо возникает на основе распоряжения публично-правового органа (гос. или мун. образования), вследствие чего для приобретения им правоспособности его государственной регистрации не требуется. (применялся в СССР для образования гос.юр. лиц. сейчас не применяется, т. к. противоречит требованию закона об обязательной гос. регистрации )

2) Разрешительный порядок. Для образования юр. лица необходимы разрешение компетентного органа гос. власти и последующая гос.регистрация(применялся в СССР для образования негос. Юр.лиц.сейчас применяется, как исключение из общего правила* для образования некоторых видов юр. лиц: кредитных и страховых организаций, союзов и ассоциаций и т. п.) 3) Нормативно-явочный порядок. Юр.лицо создатся по инициативе учередителей,а компетентный гос.орган при регистрации проверяет только соблюдение установленного порядка предоставления документов и их соответствие закону. ( в настоящее время наиболее распространен в России и других странах.) 4) Явочный порядок. Юр. лица создаются в результате выраженного вовне намерения участников действовать в качестве юр. лица при отсутствии факта его гос. регистрации.( в России не применяется).








































ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН.


Гр.правоспособность-это признаваемая правом возможность граждан иметь гр.права и нести гр.обязанности.Она возникает с момента рождения и прекращается со смертью гражданина.Содержание гр.правоспособности состоит в возможности иметь имущество на праве собственности;наследоватьи завещать имущество;заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью;создавать юр.лица;заключать любые не противоречащие закону,сделки и учавствовать в обязательствах;избирать место жительства;иметь авторские права на произведения науки,литературы и искусства;иметь иные имуществен. И личные неимущ.права.Ограничение правоспособности возможно только на основании закона и только в строго определенных случаях(лишения права заниматься определ.деят-ю и тп).Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юр.последствий,за исключением случаев,когда такие сделки разрешаются законом.




ОТЛИЧИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА.


1.Правоспособность-это общая предпосылка возникновения субъект.прав,которые появляются только при наличии определенных юр.фактов.

2.Правоспособность-это абстрактная возможность иметь права,тогда как каждому субъективному праву корреспондируется определенная субъектив.обязанность.

3.Правоспособность-это неотъемлемое свой ство гражданина,а субъкт.право-это элемент правоотношений.




ВИДЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.


Гражд. Прав-е — это само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. 1.В зависимости от вида общественного отношения, различают имущественные и личные неимущественные правоотношения. Специфика — в способах защиты субъективных прав: - имущественные права защищаются, как правило, посредством возмещения причиненных убытков; —личные неимущественные права защищаются другими способами (опровержение порочащих сведений, компенсация морального вреда и т.п.). 2. В зависимости от структуры связи между субъектами г.п-я делятся на относительные и абсолютные. В относительных правоотношениях правообладателю противостоят в качестве обязанных строго определенные лица, его права могут быть нарушены только ими, и соответственно подлежат защите от посягательств со стороны определенного круга лиц. В абсолютных правоотношениях правообладателю противостоит неопределенное число обязанных лиц, и его права могут быть нарушены любым лицом. 3. В зависимости от способа удовлетворения интересов правообладателя различают вещные и обязательственные прав-я. Вещное прав-е реализуется самим правообладателем извлечением из вещи ее полезных свойств путем его непосредственного с нею взаимодействия. Его юр. интерес будет удовлетворен, если никто не будет препятствовать его действиям. Обязательственное прав-е реализуется обязанным лицом путем предоставления правообладателю определенных благ. Юр. интерес правообладателя может быть удовлетворен посредством совершения определенным лицом активных действий в его пользу.По распределению прав и обязанностей м/д участниками

Выделяют простые и сложные прав-я.Большинство гр.правоот-й являются сложными,т.е у каждого участника имеются и права и обязанности.




ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ.


Гр.правоотношение – это отнош-я возникающие с двумя субъектами:-управомоченный (лицо, кот. Обладает обязанностями) и обязывающее лицо( лицо, кот. обладает обязанностями.)

Основные элементы гр. п.о: субъект,объет,содержание,

В качестве субъектов гр. п.о. выступают либо отдельные индивиды, либо опред. коллективы людей.

Субъектами гр. п.о. м.б.:-гр. России, иностранные и лица без гр-ва;-Российские и иностр. Юр. лица.-РФ, субъекты РФ, муниц, образования.

Под объектом п.о-я обычно понимают то, на что данное п.о. направленно и оказывает опред. воздействие. В качестве объекта гр. п.о. выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные блага.

Содержание гр. п.о. образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соотв. с иих субъективными правами и обяз-ми




ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ


Из самого названия вытекает, что личные неимущ.е отнош-я обладают, по крайней мере, двумя признаками. (1), указанные отнош-я возникают по поводу неимущ.х (духовных) благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражд-а и т.п. (2), личные неимущ.е отнош-я неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. =>, под личными неимущ.ми отнош-ями следует понимать возникающие по поводу неимущ.х благ общ-е отнош-я, в которых осущ-ется индивидуализация личности гражд-а или организации посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

Они индивидуализируют личность, осущ ее моральную оценку со стороны общества. Указанные права делятся на группы:

-личные права, связанные с имущественными, например личные права авторов произведений в области науки, литературы, изобретений;

-личные права, кот возникают независимо от имущественных, т.е. не связанные с ними, например право на имя, честь, достоинство.

Для защиты таких правоотношений наряду с имущественными мерами(компенсация морального вреда) применяются и меры неимущественного характера(признание авторства,публичное опровержение и тп.)




ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ.


Гр.правоотношение-это урегулированное нормами гр.права фактическое,общественное отношение,участники которого являются юридически равными носителями гражд.прав и обязанностей.

Особенности гр.право-я:1.самостоятельность ,имущественная обособленность и юр.равенство субъектов гр.правоот-я.2.основные юр.факты ведущие к возникновению гр.правоот-я-это сделки,т.е. акты свободного волеизъявления участников правоот-я.3возможность самостоятельного определения содержания правоотно-я его участниками(свобода выбора)4.имущественный характер правовых гарантий и мер ответственности за нарушение гр.прав и неисполение обязательств.5.преимущественно судебный порядок защиты нарушенных гр.прав.Структуру гр.правоотн-я составляют:субъекты(физ.лица,юр.лица,РФ,муниципальные образования);-объекты(то благо по поводу которого возникает правоотн-е т.е вещи,деньги,информация,ценные бумаги и тп);-содержание(т.е субъективные гражданские права и обязанности субъектов).




ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.


Основаниями измен.и растор.договора являются:-соглашение сторон,если иное не предусмотрено законом или договором;-судебное решение по требованию одной из сторон.Суд выносит решение об измен.и расторж. В след.случаях:1.присущественном нарушении договора другой стороной.2.при существенном изменнении обстоятельств из которых стороны исходили при заключении договора.В этом случае неаобходимо наличие солед.условий:-в омент заключения договора стороны исходили из того что такогоизменения не призойдеь;-изменение вызвано причинами,которые заинтересованная сторона не могла преодолеть не смотря на проявление заботливости и осмотрительности;-исполнение договора без изменения условий нарушило бы соответствующее договору соотношение имущ.интересов сторон и повлекло бы такой ущерб,что сторона в значительной степени лишилась бы того,на что вправе была расчитывать при заключении договора.

Соглашения об измен.и расторжен.договора заключается в той же форме что и договор.




БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ


Является новым для РФ способом обеспеч-я исп-я обязат-в. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязат-во уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (Ст. 368 ГК).

Банковской гарантии(ГК РФ) - гарантию по 1-ому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бенефициара без представления судебного реш-я, вынесенного против принципала или иного доказательства ненадлежащего исп-я принципалом своих дог-рных обязат-в. Банк.гарантию характеризует прежде всего особ. субъективный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учреждения, имеющие лицензию на соверш-е банковских операций, либо страховые организации. Гарантия должна быть совершена в форме письменного обязат-ва .Гарантийное письмо является свидетельством заключения дог-ра банковской гарантии и подтверждением всех условий отв-и гаранта перед кредитором должника.




СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА.


Содержание договора составляют его условия, закрепляющие права и обязанности сторон.

Выделяют следующие условия договора:существенные;обычные;случайные.

Существенными признаются условия:о предмете договора (например, о вещи, подлежащей передаче по договору купли-продажи);прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные для данного вида договоров (например, условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости);условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обычные условия договора устанавливаются диапозитивными нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их применение или не установили иных условий. Обычными являются условия о цене (ст. 424 ГК), сроке исполнения обязательства (ст.314ГК)идр.

Случайные условия изменяют или дополняют обычные условия и приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора.




ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.


Договор считается заключенным если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.Договор заключается посредством направления оферты(предложения заключить договор)одной из сторон и ее акцепта(принятие предложения).Договор считается заключенным в момент получения лицом,направившим оферту,ее акцепта.Закон предусматривает случаи,когда заключение договора является обязанностью одной из сторон(публичные договора;договора присоединения;предварительные).Так же договор может быть заключен путем проведения торгов(заключается с выигравшим торги).Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.




ДОГОВОР:ПОНЯТИЕ И ВИДЫ.


Договор - это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гр. прав и обязанностей .

Это двусторонняя или многосторонняя сделка, поэтому к договорам применяются все нормы, касающиеся таких сделок.

• договор - одно из оснований возникновения гр. прав и обязанностей; • часто под договором понимается не просто юр. факт, а само правоотношение, возникающее из соглашения сторон; • договор - основной способ оформления отношений участников гр. оборота;

• договоры опосредуют движение объектов гр. прав от одних субъектов к другим ; • договором определяется объем прав и обязанностей участников правоотношения, порядок и условия исполнения обяз., ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства;

Виды договоров : консенсуальные - для заключения договора достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям (купля-продажа, подряд, поручение и др.);

реальные - для заключения договора, кроме соглашения сторон, необходима еще и передача предмета договора (заем, хранение и др.).

односторонние - у одной стороны только права, а у другой только обязанности (например, договор займа); двусторонние - каждая сторона обладает и правами и обязанностями (купля-продажа, мена, аренда и др.). Возмездные договоры, когда сторона получает плату или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления.

договоры в пользу их участников;

договоры в пользу третьих лиц .






ВИНДИКАЦИОННЫЙ ИСК.УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.


Виндикационныи иск - иск невлалеюшего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании в натуре индивидуально-определенной вещи.

Винл. иск защищает правомочие владения собственника. Предметом иска может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. Для удовлетворения иска собственник должен доказать наличие у него права собственности на истребуемую вещь. В случае удовлетворения винд. иска спорная вещь изымается у незаконного владельца и передается собственнику. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

Деньги и ценные бумаги на предьявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. Добросовестный приобретатель вправе оставить у себя произведенные им отделимые улучшения имущества, а также получить компенсацию за произведенные им неотделимые улучшения.




СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.


Зашита права собственности - это применение к лицу, нарушающему право собственности или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер (способов гражданско-правовой зашиты).

Зашита права собственности является составной частью более широкого понятия "охрана права собственности", которое включает в себя также нормы, закрепляющие принадлежность материальных благ определенным субъектам реализации права собственности.

Указанные группы гражданско-правовых способов защиты права собственности отличаются характером нарушения права собственности и содержанием применяемых к нарушителю неблагоприятных мер.

Вещно-правовые способы применяются для зашиты права собственности от посягательства со стороны любого третьего лица (абсолютная защита). Обязательственно-правовые способы применяются в случаях, когда между сторонами существует договорное или внедоговорное (например, из причинения вреда) обязательство.




СУБСИДИАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Субъекты обязательства:

должник - лицо, несущее обязанность;

кредитор - лицо, обладающее правом.

Обязательство со множественностью лиц - это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

В силу субсиднарного обязательства дополнительный должник обязан исполнить обязательство в случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование (ст. 199 ГК). Субсидиарная ответственность может быть установлена законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.




СОЛИДАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности или требования (например, в случае неделимости предмета обязательства). В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать:исполнения обяз. от всех должников совместно; исполнения обяз. от любого из них в отдельности (как полностью, так и в части долга);возмещения недополученного у одного из должников от остальных солид.должников.

Исполнение солид. обязанности полностью одним из должников освобождает остальных от исполнения обяз. кредитору. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом своей доли. Отличительные черты солидарного требования кредиторов:любой кредитор вправе предъявить должнику требование в полном объеме;до предъявления такого требования должник вправе исполнить обяз. любому из кредиторов по своему усмотрению;

Исполнение обязат.полностью одному из кредиторов освобождает должника от исполнения остальным.Кредитор, получивший исполнение обяз., обязан возместить причитающееся другим кредитором в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (например, из соглашения об ином распределении долей).




ДОЛЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Субъекты обязательства:

должник - лицо, несущее обязанность;

кредитор - лицо, обладающее правом.

Обязательство со множественностью лиц - это обязательство, в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

Любое обязательство со множественностью лиц считается долевым, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.

В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в падающей на него доле. Если не установлено иное, все доли признаются равными.




МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.ВИДЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ.


Субъекты обязательства:

должник - лицо, несущее обязанность;

кредитор - лицо, обладающее правом.

Обязательство со множ. лиц - это обяз., в котором на стороне должника или кредитора выступает несколько лиц.

Виды множественности:

активная (несколько лиц на стороне кредитора при одном должнике); пассивная (несколько лиц на стороне должника при одном кредиторе);

смешанная(участие в обязательстве одновременно нескольких кредиторов и нескольких должников)

Виды обязательств со множ. лиц: долевые;солидарные;субсидиарные.

В долевом обязательстве каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый должник обязан исполнить обяз. в падающей на него доле. Если не установлено иное, все доли признаются равными. Законом или договором могут быть установлены солидарные обязанности или требования (например, в случае неделимости предмета обязательства). В случае солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать: исполнения обяз. от всех должников совместно;исполнения обяз. от любого из них в отдельности ; возмещения недополученного у одного из должников от остальных солидарных должников.

В силу субсиднарного обяз. дополнительный должник обязан исполнить обяз. в случае, если основной должник отказался выполнить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование .




ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


Обязательство - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора} определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Отличительные черты обязат. равоотношения (обязательства): • его сторонами являются строго определенные лица: должник и кредитор (относительное правоотношение).- содержание обязательства - права и обязанности сторон (как имущественные, так и неимущественные);- объект обязательства - определенные действия обязанного лица по передаче имущества, уплате денег и т. п.;- обязательство опосредует динамику граждански-правовых отношении (передачу вещей, выполнение работ и пр.), следовательно, необходимо урегулировать все стадии существования обязательства (возникновение, изменение, исполнение, прекращение, ответственность за неисполнение);

- реализация кредитором своего права возможна только через выполнение должником своей обязанности (например, покупатель вещи не сможет ее получить, если продавец ее не передаст);- применение к должнику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своей обязанности мер гражданско-правовой ответственности.






ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.


Субъекты:казенные предприятия;учреждения.

Субъект права оперативного управления в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения.Казенное предприятие вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества, а учреждение вообще не вправе распоряжаться переданным ему имуществом. Собственник имущества, находящегося на праве оперативного управления, вправе:-осуществлять все полномочия собственника имущества, находящегося

в хозяйственном ведении т.е. он учреждает,реорганизует,ликвидирует,назначает директора,определяет порядок распределения прибыли;- изъять излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.




ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ.


Отличие от права сосбственности и оперативного управления.

Субъекты : гос. и муниц. унитарные предприятия (кроме казенных предприятий);- учреждения в отношении доходов, полученных от занятия предприн. деятельностью; т.е ком. предприятия.

Объект права хоз. ведения - предприятие как имущ. комплекс (т.е для осуществления предприн. деятельности).Субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в пределах, установленных ГК:-он не вправе распоряжаться переданным ему недвижимым имуществом без согласия собственника;-остальным имуществом он вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.Сравнение:ПХВ-это ком. предприятия,ПОУ-казенные предприятия и учреждения.ПХВ-владение,пользование, распоряжение-ограничены законом, адм.актом,уставом.Предприятие не может продавать,сдавать в аренду,залог недвижимость без согласия собственника.Собственник учреждает,ликвидирует предприятие.Имеет право на часть прибыли.ПОУ-предприятие не может распоряжаться имуществом без согласия собственника.ОН учреждает ликвидирует,назначает директора,определяет порядок распределения прибыли.




ПРАВО ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.


ОСС (без определения долей).

ОСС: доли уч-ков не определены. Уч-ки совместно владеют имущ-вом и пользуются им, если иное не предусм. соглашением м/у ними. Распоряжение ОСС основывается на презумпции, что все уч-ки дали согласие на совершение сделки, кот. заключена одним из них. ОСС может быть у супругов, членов крест. (фермер.) хоз-ва на землю и ср-ва производ-ва, соб-сть членов семьи на приватизир. ими жилое имущ-во . ОСС супругов возникает в результате совмес. жизни во время брака. Все, что нажито супругами за это время, становиться их общ. совмес. имущ-вом. ОС предполагает право супруга на имущ-во в целом независимо от размера сделанного кажд. из них вложения.Общ. имущ-во супругов это доходы каждого из них от труд. деят-ти, предприн. деят-ти, полученные пенсии, пособия и иные ден. выплаты, не имеющие спец. целев. назначения, приобретенные за счет общ. доходов движ. и недвиж. вещи, цен. бумаги, паи, вклады, доли в капитале любое др. нажитое супругами в период брака имущ-во, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, кем внесены ср-ва.Имущ-во каждого из супругов м.б. признано совмес. соб-стью, если будет установлено, что в период брака за счет общ. имущ-ва произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого вложения (кап. ремонт, реконструкция, переоборудование).

имущ-во, принадлежащее супругам м.б. личным, принадлежащим кажд. из них. напр., то, что принадлежало каждому из супругов до вступления в брак. + имущ-во полученное во время брака в дар, в порядке наследования.














ПРАВО ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.


ОДС – каждому из участников принадлежит опред. доля, кот. обычно выражается в виде ариф. дроби (идеальная дробь). если в законе, договоре нет определения долей, то они счит-ся равными. Владение и пользование – с согласия всех сособственников, при недостижении согласия спор решается судом. Распоряжение ОДС осущ-ся по согласию ее участников. Кажд. участник ОДС может распорядиться своей долей, согласия др. сособ-ков не требуется. При продаже доли постороннему лицу др. участники имеют право. преимущ. покупки (имеют преимущ. право приобрести долю по цене, за кот. она продается, на прочих равных усл-ях, за искл. случаев продажи на публ. торгах). Продавец доли должен уведомить письменно др. сособ-ков о намерении продать ее 3-му лицу. Для продажи доли недвиж-ти срок уведомления – 30 дней, движ. имущ-во – 10 дней. По истечению указ. сроков и если сособ-ки не выразили намерения приобрести долю, продавец вправе продать ее 3-му лицу.

Имущ-во, находящееся в ОДС, м.б. разделено м/у ее уч-ками по соглашению м/у ними. Уч-ник ОДС вправе требовать выдела своей доли из общ. имущ-ва. Раздел имущ-ва производится м/у всеми уч-ками ОДС и означает ее прекращение.




ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.ПОНЯТИЕ,СУБЪЕКТЫ,ОБЪЕКТЫ


Мун. соб-сть –самост. форма соб-сти. близка к гос. в силу своего хар-ра.

Субъекты: город., сельск. поселения и др. мун. образования. От имени мун. образования права соб-ка осущ-ют органы местн. самоуправления (мест. админ-ция, мэры, префекты).

Все имущ-во, составляющее мун. соб-сть, м.б. разделено на 2 группы: а) имущ-во, закрепленное за мун. предприятиями и учреж-ями

б) ср-ва соответствующего мест. бюджета и иное имущ-во, не закрепленное за мун. предприятиями и учреж-ниями, составляющими мун. казну соотвеств. сельск., город. поселения или иного мун. образ-ния.

основания возникновения: общегражданские и специфические. Специф.: поступления от приватизации имущ-ва, мест. налоги, штрафы, плата от пользователей природ. ресурсами, кот. добываются на тер-рии данного образования, отчисления от фед. налогов и сборов и тп.

имущ-во, входящее в мун. соб-сть, регистрируется соответ. образом комитетами по управлению мун. имущ-вом. Органы мест. самоуправления м. совершать любые сделки. Право передавать имущ-во в хоз. ведение, опер. управление, право на приватизацию мун. имущ-ва.




ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ.РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРАВА ГОС.СОБСТВЕННОСТИ


Необходимость государственной собственности на определенные виды имущества обусловлена рядом факторов: 1) Обеспечение безопасности страны — военной, экологической, эпидемиологической, продовольственной и т. п. 2) Выполнение государством ряда социальных функций — обеспечение образования, здравоохранения, социальной помощи. 3) Регулирование деятельности естественных монополий — транспорт, связь, энергетика, ВПК и др. Может иметь объектом любое имущество.Может приобретать всеми возможными способами.Ряд способов доступен только государству(национализация,конфискация,реквизиция,налоги,пошлины).Субъект сам себе устанавливает объем полномочий.




СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.


• гибель или уничтожение имущества;

• прекращение права соб. по воле собственника:-отчуждение своего имущества другим лицам по договору купли-продажи, мены, дарения и т. п.; - отказ от права соб.• принудительное прекращение права соб.:а) безвозмездное:

- конфискация - безвозмездное изъятие имущества у собственника, производимое в админ. или судебном порядке в установленных законом случаях как санкция за совершение преступления или иного правонарушения ;- обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника ; б) возмездные:- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу ;

- выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними ;

- принудительная продажа жилых помещении ;

- реквизиция - принудительное изъятие имущества собственника в интересах государства по решению гос. органов в порядке и на условиях, установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий итп с выплатой собственнику стоимости имущества;

- национализация - изъятие имущества в собственность государства на основании специально принятых нормативно-правовых актов.


СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ.


Способы приобретения права собственности - это юр. факты, которые влекут возникновение у лица права собственности.

Существуют общегражданские и специальные способы приобретения права собственности. Первые (например, сделки) могут быть использованы любыми субъектами гр. права, тогда как вторые могут привести к возникновению права собственности у строго определенных субъектов права (конфискация, реквизиция и т. п.). Способы приобретения права собственности делятся на:

• первоначальные, когда право собственности на вещь возникает впервые ;• производные, когда право собственности возникает по воле предыдущего собственника и с согласия нового. Первоначальные способы:

• создание новой вещи ; определенными особенностями обладает приобретение права соб. на вновь созданное недвижимое имущество ; • приобретение права соб. на плоды, продукцию и доходы от имущества лицом, использующим это имущество на законном основании ; • переработка вещи ; • приобретение права соб. на бесхозяйное имущество (вещи, от которых собственник отказался, находка, безнадзорные животные, клад ; • обращение в соб. общедоступных для сбора вещей (сбор грибов, лов рыбы и пр. ); • приобретательная давность: лицо, не являющееся собств., но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, приобретает право соб. на это имущество. Производные способы:

• приобретение права соб. по договору купли-продажи, мены, дарения или иной сделке об отчуждении имущества; • наследование по закону или завещанию ; • приобретение права на имущество юр. лица при его реорганизации;




ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.


Собственности-это принаждлежность средств и продуктов производства определенным лицам,в определенных исторических условиях,отращающих конкретный тип отношений собственности.

Право собственности-это право полного господства над вещью.Оно обладает эластичностью.,так как стремится возвратиться к состоянию полного господства над вещью,а тк же постоянством в тмо смысле,ч то оно не прекращается истечением срока давности.Право сосбственности явлеяется объектом гарантий и ограничений.Это вещное право,представляющее своему носителю исключительные правомочия по владению,пользованию и распоряжению в отношении пренадлежащего ему имущества.Общей собственностью является совместное обладание и господство над вещью не одним,а несколькими лицами.






ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОВЕРЕННОСТИ.ПРАВИЛА ОФОРМЕЛЕНИЯ.УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.


Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом другому для представительства перед третьими лицами. Это способ оформления отношений представительства. В зависимости от характера и объема полномочий представителя выделяют: • разовые доверенности, то есть доверенности на совершение одной конкретной сделки; • специальные доверенности - доверенности на совершение юр.значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда однородных сделок (например, доверенность на представительство интересов в суде); • генеральные доверенности - доверенности на совершение с имуществом доверителя всех возможных сделок.

Срок действия доверенности может быть не более трех лет. Если срок не указан, то он считается равным одному году .Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, ничтожна.

Действие доверенности прекращается вследствие: *истечения срока доверенности; *отмены доверенности лицом, выдавшим ее; *отказа лица, которому выдана доверенность; *прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность; *смерти гражданина, выдавшего доверенность .

Форма доверенности:Простая письменная;-нотариально заверенная.






ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.


Представительство - сложное гр.-правовое отношение, в котором одно лицо (представитель) в силу имеющихся у него полномочий совершает от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделки и иные юр. значимые действия в отношениях с третьими лицами.

Признаки представительства:

• представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого',• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке,заключенной представителем, возникают, минуя его,непосредственно уп редставляемого;

• представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий. Сделка, совершенная представителем с превышением своих полномочий, создает права и обязанности для него самого, а не для представляемого, если последний впоследствии прямо не одобрит указанную сделку; • представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо юр. лицо, либо полностью дееспособный гражданин.

Виды :• законное представительство, возникающее в силу прямого указания закона вне зависимости от воли представляемого.( родители, усыновители, опекуны;) • договорное представительство, осуществляемое на основании договора. Оно отличается тем, что всегда требует спец. оформления.

Особо выделяется коммерческое представительство. Ком.представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предприн. деят..




ТРЕБОВАНИЯ НА КОТОРЫЕ ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.


Исковая давность не распространяется на:

• требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ (например, требования о защите чести, достоинства и деловой репутации), кроме случаев, предусмотренных законом;

• требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан;

• требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, не соединенных с лишением владения (негаторные иски), другие требования в случаях, установленных законом.




ПОСЛЕДСТВИЯ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.


- Погашение субъективного права(погашается основное и дополнительное требование);

- Исполнение обязанности после истечения срока исковой давности считается исполнением по праву;

- Погашается право на иск в материальном смысле;






ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.


Восстановление срока иск.давности возможно только для защиты прав граждан,но не юр.лиц и должно носить исключительный характер.При восстановлении указываются мотивы,в силу которых причина пропуска иска признана судом уважительной. (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.)

Условия восстановления:-истечение срока исковой давности;-признание судом уважительности причины пропуска;-решение суда о восстановлении срока исковой давности.




ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ.


Приостановление означает что при наличии определенных обстоятельств течение срока исковой давности приостанавливается и период существования данных обствоятельсв не учитывается. При возникновении в последние 6 месяцев течения срока исковой давности обстоятельств, указанных в ст. 202 ГК, течение срока исковой давности приостанавливается.

При прекращении указанных обстоятельств течение срока исковой давности возобновляется, а оставшаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев (если срок исковой давности меньше 6 месяцев, то оставшаяся часть срока удлиняется до срока исковой давности). К обстоятельствам, приостанавливающим течение срока исковой давности, относятся: непреодолимая сила; нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение; установленная Правительством РФ на основании закона отсрочка исполненная обязательства (мораторий); приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение; Оставление без рассмотрения иска в уголовном деле.




ПЕРЕРЫВ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.ОСНОВАНИЯ ПЕРЕРЫВА.


Перерыв течения срока давности-время которое не принимается во внимание и исключается из его сррока исковой давности.После- течение его продоожается в пределах установленного законом срока. Основания перерыва течения срока иск.давности:-совершение обязательным лицом действий,свидетельствующих о признании долга;-предъявление иска в установленном порядке. Последствия перерыва:-после перерыва течение срока давности начинается заново.Время истекшее до перерыва,не засчитывается в новый срок. Не прирывается срок иск.давности в случаях:- нарушения подведомственности разрешения спора по существу;-когда сам истец отказался от иска,и он принят судом.




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СРОКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.


Срок - это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

По степени определенности сроки делятся на: - императивные, которые не могут быть изменены по соглашению сторон (например, исковая давность), и диспозитивные, которые устанавливаются по соглашению сторон (например, срок исполнения обязательства).

По правовым последствиям, которые порождает наступление или истечение сроков, последние делятся на: - правоустановительные;- правоизменяющие,- правопрекращающие.

Выделяют сроки абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные.

Абсолютно определенные сроки устанавливаются указанием на какой-либо период времени либо календарную дату.

Относительно определенные сроки устанавливаются менее точно (например, указанием на примерный период времени, событие, которое должно произойти, либо определение срока оценочными понятиями "немедленно", "в разумный срок" и т. п.).

Неопределенные сроки имеют место тогда, когда, несмотря на предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается (например, бессрочная аренда имущества).




ПОНЯТИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ.ПРАВО НА ИСК В МАТЕРИАЛЬНОМ И ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СМЫСЛЕ.


Исковая давность - это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК). Институт исковой давности обеспечивает стабильность гр. оборота, исключает неуверенность и неопределенность для участников гр. оборота. Исковая давность сильно уменьшает возможности лиц по злоупотреблению своими правами путем предъявления давних, часто необоснованных требований. Она облегчает процесс доказывания в суде, так как со временем предоставление доказательств становится все более затруднительным. Общий срок исковой давности - три года. В отдельных случаях он может быть увеличен или уменьшен правовым актом (например, годичный срок для оспаривания действительности сделки).

Истечение исковой давности не прекращает субъективного права (следовательно, не лишает лицо возможности обратиться в суд), однако лишает управомоченное лицо возможности осуществить это право в принудительном порядке вопреки воле обязанного лица.

Суд вправе применить исковую давность только по заявлению стороны. Сроки исковой давности, порядок их исчисления и течения не могут быть изменены соглашением сторон.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Законом из этого правила могут быть установлены определенные исключения














ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.


Недейств. сделка не влечет юр. последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недейств. сделки - недопустимость ее исполнения.Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать действительными сделки недееспособных и сделки малолетних , если они совершены к выгоде недееспособной стороны.Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке . Это - двусторонняя реституция.

В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход РФ, либо односторонняя реституция.

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды).




НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ


Ничтожная сделка-сделка не отвечающая обязательным требованиям закона,является недействительной с момента заключения независимо от признания или непризнания ее таковой судом.В случае ее исполнения заинтересованные лица могут обратиться в суд с иском о применении к сделке последствий ее недействительности. Кроме того, в некоторых случаях закон предусматривает возможность «реанимации» ничтожной сделки, т. е. признания ее действительной (сделки, совершенные недееспособными гражданами к их выгоде; сделки, не прошедшие государственную регистрацию либо не облеченные в нотариальную форму из-за уклонения от этой процедуры одной из сторон). Сроки исковой давности для обращения в суд: - для оспоримых сделок — 1 год; —для ничтожных сделок — 10 лет. Начало течения срока исковой давности для ничтожных сделок — со дня начала их исполнения. В общем случае основным последствием является восстановление первоначального имущественного положения сторон: каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке в натуре или возмещает его стоимость (двусторонняя реституция).В отдельных случаях сторона, умышленно совершившая заведомо недействительную сделку, наряду с обязанностью возвратить контрагенту полученное от него по сделке, подвергается воздействию ряда гражданско-правовых санкций.


















































ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ.


Оспоримая сделка-не отвечающая обязательным тербованиям закона сделка,которая может быть признана недействительной по решению судаК их числу относятся сделки,совершенные юр.лицом и выходящие за пределы его компетенции, совершенные несовер. возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей(когда такое согласие необходимо),лицом ограниченным судом в дееспособности, совершенные под влиянием заблуждения, обмана,угроз,насилия. Оспоримые сделки считаются действ., пока решением суда не установлено обратное. Если иск о признании оспоримой сделки недействительной не предъявлен в суд в течение установленного срока исковой давности (1 год), сделка считается действительной. Начало течения срока исковой давности: — для оспоримых сделок, совершенных под влиянием насилия (угрозы), — со дня прекращения насилия (угрозы); — для остальных оспоримых сделок — со дня, когда заинтересованное лицо узнало об обстоятельствах, являющихся основанием для недействительности сделки; В общем случае основным последствием является восстановление первоначального имущественного положения сторон: каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке в натуре или возмещает его стоимость


ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ СДЕЛКИ.ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЫ СДЕЛКИ.


Существуют три формы сделки: устная, письменная и нотариальная.

Устно могут совершаться все сделки, для которых не установлена иная форма .

Письменная форма сделки обязательна, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо либо сделка заключается на сумму свыше пяти минимальных размеров оплаты труда Необходимость нотариального удостоверения сделки может быть установлена либо законом, либо соглашением сторон . Для отдельных сделок (в частности для сделок с недвижимостью) установлена обязательная государственная регистрация.

Несоблюдение простой письменной формы сделки:-лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на ее условия и свидетельсткие показания; -Сделка является недействительной если об этом прямо указано в законе или в соглашении сторон; -внешнэконом. сделка является недействительной.
















ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК.


Сделка-это правомерное действие граждан и юр.лиц,направленная на установление,изменение и прекращение гр. прав и обязанностей.Она является действием,совершаемым в расчете на получение определенного результата,право же способствует его реализации.

1. В зависимости от числа сторон сделки выделяют односторонние (завещание,, двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и многосторонние сделки (например, договор о совместной деят. между тремя лицами). 2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на каузальные и абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели каузальной сделки влечет ее недействительность. Абстр. сделки оторваны от их оснований (например, вексель, действительность которого не зависит от действительности сделки, при совершении которой он выдан). 3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные.

4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это - коисенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества, являющегося предметом сделки, то это - реальная сделка (договор займа, дарения и т. д.). 5. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей связывается с наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно, наступит он или нет, это - условные сделки.




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ.


Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущ. права, осуществление или передача которых возможяы только при его предъявлении.Все ценные бумаги являются по гр. праву особой группой вещей.

• предъявительские ценные бумаги - требовать реализации права по такой ценной бумаге может любой ее держатель. • именные ценные бумаги - обладателем заключенного в такой ценной бумаге права является указанное в ней лицо. • ордерные ценные бумаги, право по которым принадлежит названному в них лицу. Акция - цб, удостоверяющая право акционера на участие в управлении АО ,на получение части прибыли общества (дивиденда) и соответствующей части имущества, оставшегося после ликвидации общества. Облигация - цб, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущ. эквивалента, а также фиксированного в ней процента от номинальной стоимости, либо иные имущ. права . Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в качестве плательщика лица выплатить векселедержателю по наступлении определенного срока обусловленную сумму денег.Чек - ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

Коносамент - товарораспорядительный документ, оформляющий договор морской перевозки груза и удостоверяющий право его держателя получить у морского перевозчика указанный в коносаменте груз и распоряжаться им.




ВЕЩИ КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИИ.


Вещи - это мат. объекты окружающего мира, по поводу которых возникают гр. права и обязанности. Классификация вещей: 1.недвижимые вещи: земел. участки, недра, обособленные водные объекты и тп; морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.Особый вид недвижимости - предприятие, то есть имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 2.движимое имущество, то есть вещи, не отнесенные законом к разряду недвижимости. 3.делимые вещи;-неделимые вещи, раздел которых невозможен без изменения их назначения (например, произведения искусства); 4.простые вещи;-сложные вещи, состоящие из разнородных предметов, образующих единое целое, предполагающее его использование по единому назначению (например, автомобиль); 5.главная вещь;-принадлежность, которая предназначена для обслуживания главной вещи и следует ее судьбе (например, весла от лодки); 6.индивидуально-определенная вещь, характеризуемая индивидуальными признаками, позволяющими выделить ее из ряда других; 7. вещи, определяемые родовыми признаками: весом, числом, мерой; 8.потребляемые вещи, которые уничтожаются в процессе их одноразового использования (топливо, продукты питания и пр.); 9.непотребляемые вещи, которые не уничтожаются в процессе их одноразового использования (станки, автомобили и т. п.). Специфический вид вещей - деньги, которые являются законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости. В РФ таким средством является рубль.




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ.


Объекты гражданских прав - это то, по поводу чего возникают и на что направлены гражданские права и обязанности.

Различают следующие виды объектов гр. прав:вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллект. деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК).В зависимости от оборотоспособности объекты гр. прав делятся на: объекты, клятые из оборота,отчуждение которых не допускается. Такие объекты должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие); объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (например, огнестрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, установленном законом; свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юр. лица) либо иным способом.










ВИДЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ.


Реорганизация означает организовывать нановых началах,преобразовывать;она представляет собой прекращение юр.лица с переходом прав и обязанностей;прекращается одно юр.лицо ,появляется новое юр.лицо.

Способы реорг. Юр. лиц: 1) Слияние нескольких организаций в одну новую; 2) Разделение организации на несколько новых; 3) Присоединение одной организации к другой; 4) Выделение организации из состава другой; 5) Преобразование одной организации в другую, т. е. смена ею организационно-правовой формы. Реорг. проводится, как правило, добровольно но решению высшего органа управления организацией. Поскольку реорг. затрагивает интересы кредиторов юр. лица, обязательным ее условием является предварительное уведомление кредиторов, которые вправе требовать от него прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков. В зависимости от способа реорг. она оформляется либо передаточным актом (при слиянии, присоединении, преобразовании), либо разделительным балансом (при разделении, выделении). Реорг. считается законченной в момент гос.регистрации вновь созданных юр. лиц.




ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЮР.ЛИЦА


Ликвидация юр. лица - это способ прекращения его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.В добровол. порядке юр. лицо ликвидируется по решению его участников или органа юр. лица, уполномоченного на то учредит. докум-ми. Основаниями добровол. ликвидации являются нецелесообразность дальнейш. сущ-ния юр. лица, истечение срока, на который оно было создано.

Принудительная ликвидация проводится по решению суда, в случаях, когда деятельность юр. лица осушествляется без соответствующего разрешения (лицензии), либо такая деятельность прямо запрещена законом. Ком. организации (кроме казенных предприятий), потребительские кооперативы и фонды могут быть ликвидированы по причине их несостоятельности (банкротства) . Этапы ликвидации:

1) назначают ликвид. комиссию , определяют порядок и сроки ликвид.. Ликвид. комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юр. лицом;2) публикует в прессе сообщение о ликвид. Юр. лица, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юр. лица;3) оценивается, состав кредиторской задолженности, принимает решение об удовлетворении (отклонениг) выявленных требований ;4) составляет окончательный ликв. баланс и распределяет оставшееся имущество между участникам юр. лица.






КЛАССИФИКАЦИЯ ЮР.ЛИЦ.


1. В зависимости от формы собственности -государственные и частные (негосударственные) юр. лица. 2. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, либо иные цели, не связанные с предпринимательством.

3. В зависимости от состава учредителей можно выделять; юр. лица, учредителями которых могут выступать только юр.лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия).

4. Различный характер прав участников в отношении юр. лица позволяет классифицировать:— организации, на имущ. которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: гос. и муниц.унитарные предприятия, а также учреждения;— организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: хоз. товарищества , кооперативы;— организации, в отношении которых их участники не имеют имущ. прав:общ.объединен. и религиозные организации, фонды и объединения юр. лиц.

5. В зависимости от объема прав самого юр. лица на используемое им имущество можно различать:— юр. лица, обладающие правом оперативного управления на имущество: учреждения и казенные предприятия;— юр. лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество: гос. и муниц. унитарные предприятия (кроме казенных);— юр. лица, обладающие правом собственности на имущество — все другие юр. лица.

6. Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов (общества).

7. по порядок создания юр. лица делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.

8. По составу учредительных документов разграничиваются договорные юр. лица — хозяйственные товарищества, договорно-уставные — общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юр. лица.


СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮР.ЛИЦ.ОТЛИЧИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЛИКВИДАЦИИ.


Прекращение деятельности организации происходит в результате ее реорганизации или ликвидации и носит окончательный характер (прекращение правоспособности). Если при реорганизации все права и обязанности организации переходят к иным субъектам права (происходит универсальное правопреемство), то при ее ликвидации прекращение деятельности происходит без такого перехода.Реорганизация означает организовывать нановых началах,преобразовывать;она представляет собой прекращение юр.лица с переходом прав и обязанностей;прекращается одно юр.лицо ,появляется новое юр.лицо.

. Ликвидация — способ прекращения деятельности юр. лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация может проводиться как добровольно, так и принудительно. В добровольном порядке юр. лицо ликвидируется решением его компетентного органа (как правило, это общее собрание участников) в случаях: — достижения целей своего создания; — истечения срока своей деятельности; — совместного с кредиторами признания лица несостоятельным и др.






ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УЧРЕДИТ. ДОКУМЕНТОВ.


Состав учредит. док-тов для разных видов юр. лиц различен. Так, ООО или дополнит ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе учредит. догвора или устава. Правовой базой деят-ти хоз. товариществ является учредит. логовор. Для остальных юр. иц единственным учредит. док-том счит. устав.

Учредит. договор - это консенсуальный гр.-правовой догвор, регулир. отнош-я м/у учредителями в процессе создания и деят-ти юр. лица. Его можно рассматривать как разновидность договора о совместн. деят-ти. Он может заключаться только в пис. форме (простой или нотариальной) и вступает в силу с момента заключения.Устав, не заключается, а утверждается учредителями. Устав, подписывают не все учатсники, а специально уполномоч. ими лица (напр., председатель и секретарь общего собрания учредителей). Как и учредит. договор, устав можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего прав. полож-е юр. лица и регулир-го отнош-я м/у участниками и самим юр. лицом. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юр. лица.


ВИДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮР. ЛИЦ.ОСОБЕННОСТИ ИХ СОЗДАНИЯ.


Неком. называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками .

1.Религиозные организации. Объединение граждан, имеющее основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим целям признаками. 2.Фонды. Неком. организация, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного в ее собственность учредителями.3.Учреждение-организация созданная собственником для управленческих, социально культурных или иных функций некоммер.характера и финансируемая им полностью или частично.4. Потребительский кооператив – добровольнрое объединение граждан и юр.лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников ,осуществляемое путем объединения его членами имущ. Паевых взносов.

5. Объединения юр.лиц– неком. Орг-ция, образованная неск. Юр. лицами для ведения деят-ти в их интересах. Физ. лица и гос-во участвовать не могут. Учредители: и ком., и неком.Объединение на добровольной основе. Виды: ассоциация и союз.Члены сохраняют само-сть. Уч. док. – уч. договор, устав.

Не могу осущ. Предприн. Деят-ть, финансируются участниками.












ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА


Юр.лицом признается организация которая имеет в собственности,хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущ. и отвечает по своим обязательствам этим имущ.,может от своего имени преобретать и осуществлять имущ. и личные неимущ. Права ,нести обязанность,быть исцом и ответчиком в суде.Признаки юр.лица:1) Организационное единство юр. лица проявляется прежде всего в определенной иерархии, соподчиненности органов управления (единоличных или коллегиальных.Оно закрепляется его учредит. документами (уставом и/или учредительным договором) и нормат. актами.

2) Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов: предметов техники, знаний, наконец, просто — денежных средств. Объединение этих инструментов к один имущ. комплекс, принадлежащий данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имущ. обособленностью юр. лица.

3) Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности . Т.е. участники или собственники имущества юр. лица не отвечают по его обязательствам, а юр. лицо не отвечает по обязательствам первых.

4) Выступление в гр. обороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гр. права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.






ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ.


Если гражданин безвестно отсутствует не менее пяти лет,отсутствие в месте его жительства сведений о месте его прибывания,невозможность установить место прибывания, то он может быть объявлен судом умершим. Для некоторых случаев более короткий срок(катастрофы-6 месяцев,при военных действиях 2 года).Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим специально законом не предусмотрены, поскольку они должны совпадать с теми, что имеют место при смерти гражданина: открывается наследство в имуществе гражданина, объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, которые носят личный характер.


Признание гражданина безвестно отсутствующим.


Гражданин по заявлению заинтер. лиц может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.Годичный срок начинает исчисляться с момента получения об отсутствующем гражданине последних сведений. Если этот день невозможно определить точно, то срок исчисляется с первого числа месяца, след. за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить месяц — с первого января следующего года.На основании решения суда о признании гражд. безвестно тсутствующим , орган опеки и попечит. передает имущество отсутствующего гражданина в доверительное управление определенному этим органом лицу . Из имущества безвестно отсутствующего выдается содержание гражданам, которых отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по его другим обязательствам.


ОПЕКА,ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО,ПАТРОНАЖ.


Для защиты прав и интересов недеесп. или не полностью деесп. граждан, законом введен институт опеки и попечительства . Попечительство — над несовер.в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в деесп. вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарк. веществами.Опека-над недееспособными,над несоверш. до 14 лет.Опекунами и попечителями могут назначаться только совершен. деесп. граждане. Опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы направлены на содержанке самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное разрешение органов опеки и попечительства, особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного: отчуждение имущества, сдача его в наем, залог, безвозмездное пользование и т.п. Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно деесп. гражданами, но и над деесп. лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности( над инвалидами по зрению.) Такая форма попечительства именуется патронажем . Попечитель над совершен. Деесп. гражданином назначается органом опеки и попечительства с согласия совершен. и осуществляет свои функции на основании договора поручения либо договора о доверительном управлении.


ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ


Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, включая мелкие бытовые, от его имени все сделки совершает его опекун . Ограничением дееспособности устанаиливается контроль со стороны специальни назначенного лица — попечителя — за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности.Если основания в силу которых гражданин был признан недееспособным отпали,то суд признает его дееспособным.На основании решения суда отменяется установленная над ним опека..










































ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ.


С достижением 18 лет, дееспособность граждан возникает в полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния возрастные факторы, однако способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены вследствие злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами,чем ставит семью в тяжкое материальное положение. Гражданин может быть судом ограничен в дееспособности.Над ним устанавливается попечительство.Ограниченные в дееспособности по суду могут совершать мелкие бытовые сделки,ответственность они несут самостоятельно.Если же основания в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности отпали,то суд отменяет ограничение и отменяет попечительство.






ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ.


С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наделяется правом совершать самостоятельно любые сделки при условии письменного согласия его законных представителей. Согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся сделки. От 14 до 18 лет могут быть авторами произведений,могут вносить вклады в банк,самостоятельно распоряжаться своими доходами(стипендией),несут самостоятельную имущественную ответственность за свои сделки..




ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН ДО 14 ЛЕТ.


Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет(малолетние), по общему правилу недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны. В этом возра-сте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями для определенной цели или для свободного распоряжения .Указанные сделки совершаются под косвенным контролем законных представителей малолетнего, поскольку средства предоставляются либо ими, либо с их согласия третьими лицами, следовательно, законные представители вполне могут контролировать сумму, предоставляемую ребенку, целевое использование средств и т.д.

Малолетние, не несут самостоятельной ответственности, являясь недееспособными. Отвегстзенность за их действия, включая сделки, которые они вправе совершать самостоятельно, несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за вред, причиненный малолетними.


















ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН.


Закон определяет деесп. как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гр.права.Она связана с возрастом и состоянием психического здоровья.Подвидами деесп. является: деесп. граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность ) и возможность нести самост. Имущ.ответственность (деликтоспособность).Деесп. связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Виды:1.Полная деесп. признается за совершеннолетними гражданами, т.е. достигшими 18 лет . Допускается два изъятия из этого правила: полная дееспособность может возникнуть у гражданина и до достижения18-летнего возраста в случаях, во-первых, вступления в брак лицом, не достигшим 18 лет, если ему в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, во-вторых, эмансипации — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он работает по трудовому договору либо с согласия родителей занимается предприним. деят., полностью дееспособным. 2.Неполная деесп.-ею обладают несовершен. лица не достигшие указанного в законе возраста гражд.совершеннолетия.До 14 лет можно совершать мелкие бытовые сделки(покупки), получать в дар различные вещи,распоряжаться средствами предоставленными им родитеелями. От 14 до 18 лет могут быть авторами произведений,могут вносить вклады в банк,самостоятельно распоряжаться воими доходами.




АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГИИ


В случаях возникновения опред отношений, кот прямо не урегулированы зак-вом или соглашением сторон, отсутствует применимый обычай делового оборота, к таким отношениям применяется гр. зак-во, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Она применяется при условии, что сущ-щий в зак-ве пробел не м.б. восполнен с помощью предусмотренных ср-в (в т.ч. обычаев дел. оборота). Применения закона по аналогии не должно противоречить их сущ-ву. Не явл. аналогией закона содержащаяся в норме закона отсылка к др. норме.

При отсутствии сходного пр. регулирования для конкрет. отн-ия м. использоваться аналогия права. Суть: права и обязанности сторон в возникшем правоотношении будут определяться исходя из общих начал и смысла гр. зак-ва и требований добросовестности, разумности и справедливости. Смысл гр. зак-ва – его характерные черты, закрепленные в предмете и методе.

Правила об аналогии закона и права используются только при применении ФЗ и не распространяются на действие подзак. актов. Применение аналогии З и пр. на практике встречается редко.


















ДЕЙСТВИЕ ГРАЖД.ЗАКОНОВ В ПРОСТРАНСТВЕ,ВРЕМЕНИ И ПО КРУГУ ЛИЦ.


Действие гр. законодательства во времени. Содержащиеся в гр. зак-ве нормы права призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гр. права. Важно четко определить, с какого момента вступает в действие та или иная норма гражд. права и на какие отношения она распространяется. Введение в действие гражд. законов осуществляется в соответствии с ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» . В соответствии со ст. на территории РФ применяются только те федеральные конституционные, ФЗ, которые официально опубликованы.Гражд. законы вступают в силу одновременно на всей терр. РФ по истеч. 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установ. иной порядок вступления их в силу.

Момент прекращения действия- иногда в самом нормативном акте устанавливается срок его действия ( утрачивают юр. силу с наступлением установленного в них срока. ) Действие гр. зак-ва в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гр.зак-во находится в ведении РФ,гр.-правовые норм. акты распространяют свое действие на всей территории РФ. По общему правилу, действие гр.зак-ва распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ.Правила применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гр. и иностранных юр. лиц.




ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.


Источники права-формы закрепления(внешнего выражения)правовых норм.Основные виды источников:-нормативно-правовые акты;-правовые обычаи;-судебные прецеденты;-внутригосударсвенные договоры;-международные договоры.Источники гражданского права-формы выражения гражданско правовых норм,они делятся на:правовые акты и обычаи.Виды источников гр.права:-Конституция РФ(обладает наивысшей юр.силой);-Гражданский кодекс РФ(имеет высшую юр силу среди других гр законов);-федеральные законы(об акционерных обществах,об ООО,О банкротстве и др);-законы Союза ССР и законы РСФСР;-подзаконные акты(указы президента,постановления правительства РФ);-международно-правовой договор;-обычаи делового оборота(сложившиеся и широко применяемые в какой либо предпринимат деятельности,не закрепленные законодательством правила поведения);-юридических прецедент(официально не признается источнком права но играет большую роль в применении гражданского законодательства)


























ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МЕТОДА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


Под методом правового регулирования понимается совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых соответствующая отрасль права воздействует на общественные отношения, составляющие ее предмет.Метод характеризуется следующми чертами: 1.свойственны только государству в лице его органов.2.их действитлельность обеспечивается гос. принуждением.Методы прав.регулирования делятся на:1Императивный метод-это способ властного воздействия на участника обществ.отношений(администр и уголовное право)2.Диспозитивный метод-это способ регулирования отношений между участниками,являющимися равноправными сторонами. Метод гражданского права-это совокупность средств,приемов и способов правового воздействия на общественные отношения.Признаки метода гражданского права:1равенство участников общественных отношений(т.е их неподчиненность друг другу)2.диспозитивность правоотношения (возможность выбрать вариантов своего поведения)3.конфликты участников разрешаются в судебном порядке4.характер санкций применяемых в гражданском праве(меры принуждения всегда имеют имуществ характер,санкции являются компенсационными,принцип полного возмещения вреда и убытков)




ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ


личные неимущ. отнош-я обладают, двумя признаками. (1), указанные отнош-я возникают по поводу неимущ.х (духовных) благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражд-а и т.п. (2), личные неимущ.е отнош-я неразрывно связаны с личностью участвующих в них лиц. =>, под личными неимущ.ми отнош-ями следует понимать возникающие по поводу неимущ.х благ общ-е отнош-я, в которых осущ-ется индивидуализация личности гражд-а или организации посредством выявления и оценки их нравственных и иных социальных качеств.

Если понятие предмета – какие общ-е отнош-я регулируются, то понятие метода - как эти общ-е отнош-я регулируются нормами гр.ого права. Личные неимущ. отношения возникают по поводу немат. благ, не имеющих эконом. содержания и неотделимых от личности. В основном эти отношения возникают в связи с созданием объектов творческой деятельности (изобретения, произведения литературы, науки искусства и др.) Делятся на 2 группы: 1.связанные с имущественными(авторство на произведения науки,открытия,изобретения,право организации на торговую марку итп)2.не связанные с имущ. (защита по поводу чести и достоиства,деловой репутации,)














ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА.


Предмет гр. права составляют отношения, регулируемые гр. правом. Имущественные отношения — отношения по поводу имущ., т.е. материальных предметов и других эконом. ценностей. Объектами выступают вещи, деньги, ценные бумаги, услуги. Общей чертой имущ. отношений является их возмездный, товарно-денежный характер. Возможны ситуации, когда гр.правом регулируются и безвозмездные отношения (например, дарение). Делятся на: 1.отношения связанные с принадлжностью имущ.(т.е нахождения имущества у лица)-это отношения по владению,отношения по пользованию,отношения по распоряжению имуществом. Такие отношения называются вещными и носят абсолютный характер,т.е лицо осуществляет свои правомочия самостоятельно,а другие не должны вмешиваться в эту сферу господства лица над вещью.Вещные отношения имеют своим непосредственным объектом вещь.2.Отношения связанные с переходом имущества от одного лица к другому.Здесь идет обмен(купля-продажа,мена,дарение).Эти отношения называются обязательными и носят относительный характер. Личные неимущ. отношения возникают по поводу немат. благ, не имеющих эконом. содержания и неотделимых от личности. В основном эти отношения возникают в связи с созданием объектов творческой деятельности (изобретения, произведения литературы, науки искусства и др.) Делятся на 2 группы: 1.связанные с имущ.(авторство на произведения науки,открытия,изобретения,право организации на торговую марку итп)2.не связанные с имущ. (защита по поводу чести и достоиства,деловой репутации,)




Характеристика договора перевозки, договора комиссии, транспортной экспедиции, агентирования и поручения

>>Перевозка: перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией. Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами.
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок.
Договор заключается в простой письменной форме. Заключение договора перевозки груза может подтверждаться составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом) (ст. 785 ГК РФ).
Существенные условия договора. провозная плата, пункт назначения груза.
>>Транспортная экспедиция: одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
Существенные условия:должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить услуги, предоставляемые экспедитором, т.е. услуги должны быть конкретизированы.
>>Договор комиссии: одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. ДОговор заключается в простой письменной форме. Существенные условия договора. В договоре комиссии должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить юридические действия поверенного которые он должен совершить, т.е. действия поверенного должны быть конкретизированы.
>>Агентсикй договор. одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала (ст. 1005 ГК РФ).
Должен быть заключен в простой письменной форме.
Существенные условия договора. Должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить юридические и иные действия агента которые он должен совершить, т.е. действия поверенного должны быть конкретизированы.
>>ДОговор поручения.
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредст
венно у доверителя.
должен быть заключен в простой письменной форме.
Существенные условия договора. должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить юридические действия поверенного которые он должен совершить, т.е. действия поверенного должны быть конкретизированы.


Характеристика договора аренды, купли-продажи, подряда, страхования, простого товарищества, банковского счета

>>Аренда. арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования. Существенные
условия: олжны быть в обязательном порядке приведены все данные, позволяющие определенно (однозначно) установить имущество, которое должно быть передано арендатору в качестве объекта аренды, так же условие об арендной плате.
>>Купля-продажа. одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Существенные условия: наименование и количество товара
>>Подряд. одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд.
Существенные условия: конкретизированные работы и сроки, в которые подрядчик эти работы должен выполнить.
>>Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Существенные условия:
1. Имущественное страхование:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
2. ЛИчное страхование:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
>>Простое товарищество. двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (в договоре должна быть указана цель). Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. В договоре простого товарищества должны быть указаны данные, позволяющие установить цель совместной деятельности, а также должны быть определены вклады товарищей.
>>Банковский счет. банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.


Понятие иска и право на иск: элементы и виды исков. Процессуальные сред¬ства защиты ответчика против иска. Обеспечение иска: основания, понятие и виды обеспечительных мер. Соединение и разъедине¬ние нескольких исковых требований.

Заинтересованное лицо вправе обратиться в АС за защитой сових нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Иск - одно из средств возбуждения АП по конкретному делу (др - заялвение, жалобы, представления). Иск - требование истца к ответчику о защите его права или законного интереса, обращенное через АС 1 инст.
ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА: предмет иска и обоснование.
ПРдемет - определенное требование истца к ответчику. Основание - фактические
обстоятельтсва, из которых вытекает право требования истца и подтверждающие эти обстоятельства док-ва.
Элементы иска являются главным критерием при определении тождества исков, так же они определяют границы предметы доказывания.
ВИДЫ:
-по предмету иска
1) иск о признании. цель - защитить интересы истца, полагающего, что у него есть право, оспариваемое другим лицом.
2) иск о присуждении. истец просит признать за ним определенное право и обязать совершить ответчика определенные действия
3) преобразовательный. прекращение, изменение, возникновение материального правоотношения.
-по объекту защиты
выделяются иски, возникающие из гражданских, админинстративн, налогов, земельных и иных правоотнош. Затем каждый вид иска,напр из гражданских правоотнош, подразделяется на иски из обязательственных правоотнош, из причинения внедоговорного вреда, из авторского права. Иски из обязательственных правоотнош подразделяются на иски из договоров купли-продажи, дарения, хранения...
-по характеру защищаемого интереса
1)личные
2)в защиту публичных интересов
3)в защиту прав других лиц
4)производные (косвенные)
5)о защите неопределенного круга лиц
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА защиты ответчка
Смысл материально-правовых возражений - приведение доводов об отсутствии материального права, о защите которого просит истец. АС тогда отказывает истцу в удовлетворении иска.
Смысл процессуально-правовых возражений- доводы о неправомерности данного судебного процесса. АС тогда выности опр либо о прекращении производства по делу, либо об осталвении заявления без рассмотрения.
1) Отзыв на иск.
2) Предъявление встречного иска (см в6)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА
Основания:
1) АС по заявлению лица, уч-го в деле может принять срочные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.
2)Обеспечительные меры допускаются на любой стадии АП, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным выполнение судебного акта.
3) Обесп меры мб приняты по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нах третейского суда либо по месту житва должника.
Заявление об обеспечении мб подано как в момент возбуждения дела, так и в ходе разбирательства.
В заялвении дб указаны причины обращения, обеспечит мера, которую просит истец. Определение об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно.
ВИды:
-наложение ареста на ден срва или иное имущество ответчика
-запрещение ответчику совершать определенные действи, касающиеся предмета спора
-возложение на ответчика обязанности совершитьопределенные действия в целях предотвращения порчи спорного имцщества.
-передача спорного имущества на хранение другому лицу. и пр..
СОЕД И РАЗЪЕД требований
-Истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных му собой по основаниям возникновения или представленным доквам.
-АС 1инст вправе объеденить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и теже лица в одно производство.
-АС 1 инст вправе выделить одно или несколько требований в отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотренее будет эффективнее.
-После объединения/разделения дела рассматриваются с самого начала.
об объединении/разделении выносится определение.


Состав и структура арбитражных судов в России. Понятие и стадии арбитражного процесса. Арбитражные процессу¬альные правоотношения: объект, субъекты, основания возникнове¬ния процессуальных правоотношений. Понятие принципов арбитражного процессуального права.

СТРУКТУРА
1. Первая инстанция. АС субъектов РФ. Помимо дел первой инст, пересматриваются в полном объеме дела по апел жалобам на не вступившие в законную силу реш. 81 суд.
2. АРбитражные апелляционные суды. ПРоверка законности и обоснованности судебных актов АС субъектов РФ, принятых ими в 1 инст
3. Федеральные АС округов - кассационная инстанция по отношению к группе судов, составляющих один судебный округ. ПРоверяется решения АС с позиции правильности применения норм материального и процессуального права.
4. ВАС осуществляет судебный надзор за деятельность АС, дает разъяснения по вопросам судебной практики.
ПОНЯТИЕ АП
АП - разновидность юр деят, регулируемой нормами арибтр процесс права. При этом указанная деят осуществляется последовательно путем совершения АС и другими участинками судопроизводства процессуальных действий в связи с разрешением и рассмотрения конкретного дела
СТАДИИ АП
1. ПРоизводство в АС 1 инст направлено на разрешение споров по существу
2. В апеляционной инстанции. Повторное рассмотрение дела по существу на основании имеющихся и вновь представленных док-в.
3. Кассационное производство имеет целью проверку законности решений и постановлений, принятых АС субъектов РФ в первой и апелляционный инст.
4. ПРоизводство в порядке надзора. Надзорное производство является экстраординарной стадией. Возбуждение надзорного производства возможно только при наличии существенных нарушений прав лиц, уч-х в деле.
5. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов АП, вступивших в законную силу.
6. Исполнение судебных актов.
ОБЪЕКТ - то, на что направлено правоотношение. В общем случае - материально-правовой спор или охраняемый законом интерес, который суд должен разрешить или защитить. Специальный объект - результат, достигаемый в процессе осуществления конкретного правоотношения (Н: процессуальное правоотношение, связывающее суд и свидетеля направлено на получение от свидетеля сведений о существенных для дела фактах)
СУБЪЕКТЫ:
-АС как органы, разрешающие споры
-ЛИца, участвующие в деле, защищающие свои либо чужие права и законные интересы
- Лица, содействующие деятельности АС в силу обязанности по представлению доказательственной инф и в других случаях
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
1) Гражданские процессуальные нормы - необходимая юр база для возникновения любого процессуального правоотнош. Направлены на обечпечения правильного и своевременного рассм дел.
2) Правосубъектность - Способность лица быть участником правоотношения. Правоспособность + деееспособность. Правоспособность = способность иметь процессуальные права и обязанности(возникает в момент рождения). Дееспособность - способность лично осуществлять сови права и исполнять обязанности в суде, а так же поручать ведение дела представителю.
3) юр факты - явления реальной действительности, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей
ПРИНЦИПЫ
1) организационные- определяющие
устройство и функционирование арбитражных судов;
-принцип назначаемости судей
- Принцип сочетания единоличного и коллегиального состава арбитражного суда при
рассмотрении дела
-Принцип независимости судей арбитражных судов
-Принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом
-Принцип гласности
Принцип государственного языка судопроизводства в арбитражном суде.
2) функциональные - определяющие процессуальную деятельность суда и участников
процесса при рассмотрении и разрешении дел.
-Принцип диспозитивности (возможность участвующих в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальными и процессуальными правами)
- Принцип состязательности
- Принцип процессуального равноправия сторон.
- Принцип сочетания устности и письменности арбитражного процесса.
- Принцип непосредственности (судьи обязаны лично воспринять все собранные по делу доказательства и обосновать решение только исследованными в судебном заседании доказательствами.)
-Принцип непрерывности(азбирательство дела осуществляется при неизменном составе судей)
Особое место среди принципов арбитражного процессуального права занимает общеправовой
(межотраслевой) принцип законности, характерный для любой отрасли права.


Понятие и классификация субъектов хозяйственного права. Предпринимательская деятельность гражданина. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Характеристика АО. Характеристика ООО.

Хозяйственное право регулирует деятельность различных субъектов, вовлеченных в сферу предпринимательской деятельности.
СУБЪЕКТ-любое лицо, деятельность которого прямо или косвенно направлена на получение предпринимательского дохода и правовой статус которого регулируется хоз правом.
КЛСАССИФИКАЦИЯ:
-В зависимости от наличия или отсутствия юр лица: юр. лица, ИП без образования юр. лица, крестьянские хозяйства,
-В зависимости от роли в экономике: коммерческие организации, ИП, некоммерческие организации, граждане(без регистр выполн услуги, непосредственно осуществл предпринимательские функции)
-В зав-ти от экономических показателей: малые, средние, крупные предриятия
-По признаку основной деятельности: лица, действующие в сфере промышленности, торговли, транспортной деятельности, сельского хоз-ва
-Иные субъекты: филиалы, представительства коммерч организаций, производственно-хозяйственные комплексы, посредники и др.

Одним из важнейших прав, предоставленным гражданину российским законодательством, является право заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законодательными актами деятельностью (ст. 23 ГК РФ):
- осуществлять предринимательскую деятельность - право дееспособного гражданина.
- обязательное условие предпринимательской деятельности физического липа - регистрация этой деятельности в соответствующих органах
- гражданин-предприниматель рассматривается как равноправный юридическими лицами субъект предпринимательской деятельности
- гражданин занимающийся предпринимательской деятельностью, является объектом налоговых правоотношений.
- гражданин-предприниматель имеет права заключать трудовые договоры с работниками, и с физическими лицами договоры гражданско-правового характера
- по своим обязательствам индивидуальные предприниматели отвечают всем своим имуществом
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по долгам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Признаки юридического лица:
1.Наличие обособленного имущества.
2.Возможность приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности от своего имени.
3.Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица..
4.Организационное единство(характеризует всякую организацию как единое целое, способное решать определенные задачи)
5.выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от собственного имени
6.государственная регистрация
7.лицензирование
ВИДЫ:
• коммерческие организации
а) хозяйственные общества и товарищества
- полное товарищество
- товарищество на вере
- акционерное общество(ОАО ЗАО)
- общество с ограниченной ответственностью
- общество с дополнительной ответственностью
б) унитарные предприятия(мб созданы только гос-ые и муниципальные предприятия.)
в) производственный кооператив
• некоммерческие организации
- общественные или религиозные организации (объединения);
- некоммерческие партнерства;
- учреждения;
- автономные некоммерческие организации;
- социальные, благотворительные и иные фонды;
- ассоциации и союзы;
- потребительские кооперативы;
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ признаются общества, уставный капитал которых разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
ОАО - общества, участники которых могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
ЗАО-общества, акции которых распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц
ООО - учрежденные одним или несколькими лицами общества, уставный капитал которых разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.


Размер калыма:


от региона и состоятельности брачующихся сторон


По закону хана Тауке муж, уличивший жену в неверности:


может убить


По Жеты Жаргы за изнасилование полагалось следующее наказание:


смертная казнь


По Жеты Жаргы лица, совершившие кражу путаной лошади с пастбища приговаривались:



Со времен хана Тауке на лошадях ставили метку:


тамба, тавро


При голосовании по решению на курултае руководители родов:


держались за оружие и произносили клятву


Кто помог хану Тауке составить Жеты Жаргы:


3 бия


Если человек оскорбил Бога, и семь свидетелей подтвердили это, какое наказание предусматривало казахское обычное право:


телесное и позорящее наказание


Казахское обычное право не знает такой меры наказания, как:



За совершенное правонарушение в казахском обычном праве действовал принцип:


талиона


Агайыншылык:


устанавливал обязанность помощи общиннику


По Жеты Жаргы мужчина мог иметь:


4 жены


Амангерство:


вдова переходит к брату


Вступление в брак по закону хана Тауке разрешалось с:


13 лет


За убийство представителя торе и кожа:


в 7-кратном размере


Приговоренные к смертной казни могли быть:


заменены куном


Какое наказание полагалось за воровство по Жеты Жаргы:


айып в 27-кратном размере


По Жеты Жаргы женщина, убившая мужа каралась:


смертной казнью


По Жеты Жаргы запрещалось вступать в брак родственникам до:


7 колена


По Жеты Жаргы ответственность за преступление наступала с:


13 лет


По Жеты Жаргы на курултае лишался права голоса тот, кто:


не имел оружия


В соответствии с Конституцией РК допускается:


многопартийность


Признаки, которые характеризуют республиканскую форму правления:


разделение, сменяемость органов власти


Какова по форме правления РК:


президентская


Что означает провозглашенное в РК политическое и идеологическое многообразие:


свободомыслие


Кто решает вопросы предоставления гражданства и политического убежища в РК:


президент


Глава районной исполнительной власти по Конституции назначается:



Какой орган рассматривает вопросы соответствия международных договоров Конституции РК до их ратификации парламентом:



Кто из высших должностных лиц имеет право отлагательного вето по Конституции РК:


президент


Как образуется местный представительный орган (маслихат):


избираются населением на основе всеобщего равного права


Государственный орган, регистрирующий общественные объединения по законодательству РК:


Мин Юст


Какой из перечисленных органов относится к представительным органам:


Парламент (маслихат)


Назовите орган, в полномочия которого входит решать вопросы войны и мира:


Парламент


Дознание и предварительное следствие осуществляется:


органами прокуратуры


К исключительному ведению какого органа относится выдвижения обвинения против Президента РК в государственной измене:


Парламент, Сенат


Имя Хакназара связывают с:


расцветом Казахского ханства


Кто осуществлял административную и военную власть в Улуг Улусе:


улусбек


Дуглаты фактически правили:


в Могулистане


С именем Едиге в Золотой Орде связано:


бий фактически правил в Золотой Орде


При Берке хане Золотая Орда становится:


самостоятельным государством


Коран, Сунна, иджма, кияс – основными источниками права являлись в:



Как называется территория в государстве Караханидов, с которых право сбора налогов передавалось частным лицам:


икта


Ислам стал государственной религией:


в Золотой Орде при Узбек хане


В огузском государстве правитель носил титул:


Ябгу


Гуньмо – титул правителя:


усуней


Автор книг «Древние тюрки», «Тысячелетия вокруг Каспия», «Хунну»:


Гумилев


Какой каган ввел удельно-лествичную систему престолонаследия:


Бумынь каган


Первый тюркский каган:


Бумын каган


Кому выплачивали дань тюрки до образования своего самостоятельного государства:



Сенгир – титул правителя:


у гуннов


Какой кодекс КазССр был принят в 1984 г:


об административных правонарушениях


Гражданский и гражданско-процессуальный кодексы КазССР были приняты:


28 декабря 1963 г


По уголовному кодексу КазССР уголовная ответственность наступала:


с 16 лет


В каком году были приняты уголовный и уголовно-процессуальный кодексы КазССР:


1959 г


Примирение сторон на суде по казахскому обычному праву:


салават


Приговор биев, передававшийся устно в форме изречений:


билер сози


Ереже:


положения съезда биев


По казахскому обычному праву 1000 баранов выплачивалась за:


родового общинника


Под адатом понимается:


свод норм обычного права


Барымта:

насильственный угон скота


Орда:


военная ставка


Кун:


наказание


10% от суммы иска и причитающиеся штрафы за нарушение судебного процесса назывались:



Административно-территориальная и политическая единица в Монгольской империи называлась:


улус


Свод норм казахского обычного права:


адат


Какому органу подчинялись расправы по реформе Игельстрома:


пограничному суду


Выберите лишнее из системы судов по Конституции 1937 года:


народный, областной, верховный суд КазССР, специальные суды


По Конституции 1937 года высшим органом власти и управления в Казахстане провозглашался:


Верховный Совет КазССР


Всеобщее, равное и прямое избирательное право было впервые введено по Конституции:


1937 г


Казахстан получил статус союзной республики по Конституции:


5 декабря 1936 г.


Конституция Казахской ССР 1937 года была принята:


на Чрезвычайном съезде Советов Каз-на


Систематическое собрание законов Казахской АССР, действующих на 1.01.1930 г. фиксировало, что:


не вошедшие в него законы и подзаконные акты утрачивают силу


В 1920 году был принят декрет:


об отмене куна и калыма


Декрет Об отмене куна был принят:


1920 г


Народные судьи в Казахской АССР:


избирались исполкомами губернских Советов на 1 год


По декрету от 26 августа 1920 года высшим представительным органом признавался:


ЦИК


По декрету от 26 августа 1920 года в период между сессиями ЦИКа высшим законодательным, распорядительным, исполнительным органом власти являлся:


Съезд Советов


Когда был принят декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической республики»:


20 августа 1920 г


Согласно программе партии Алаш Казахстан приобретал статус:



Декрет об образовании Революционного комитета по управлению Казахским краем (Казревком) был принят:


10 июля 1919 г.


Амангельды Иманов исполнял среди повстацев обязанности:


сардарбека


Аграрная реформа начала XX века по переселению росс. крестьян в Казахстан была связана с именем:


Столыпина


Реформы 1867-1868 гг. затрагивали:


системы управления


Какие генерал-губернаторства были образованы на территории Казахстана по реформам 1867-1868 гг.:


Оренбургское, ЗП, Туркестанское


В какой период проводились реформы хана Кенесары:


1841-1847 гг


Вид налогов при правлении хана Кенесары:


зякет


Исполнительная власть на местах при правлении хана Кенесары принадлежала:


жасаулам


Кенесары Касымулы стал ханом потому, что:



Когда был утвержден «Устав об Оренбургских киргизах:


1824 г


В 1855 году право быть ага-султаном было предоставлено:


почетным казахам со стажем не менее 9 лет


По Уставу о сибирских киргизах ага-султан мог получить дворянский титул после:


10 лет службы


По Уставу о сибирских киргизах аулом управлял:


старшина


Устав О сибирских киргизах был разработан:


Сперанским


В 1801 году произошло образование:


Букеевской Орды


Реформы Игельстрома 1786 года касались:


Младшего жуза


Реформы Игельстрома предусматривали:


отмена ханской власти


При каком казахском правителе было вновь предоставлено право хану приговаривать к смертной казни:



В каком году Абылай был избран всеказахским ханом:


1771


С именем какого хана связано возрождение казахской государственности в 18 в.:


Абылай


Кто стоял во главе Российской иперии при принятии Младшего жуза под протекторат:


Анна Иоановна


Год принятия российского протектората Младшим жузом:


1731


Асар:


помощь в проведении работ


Специальные надрезы на ушах животных назывались:


ен


Право первозахвата распространялось на:


естественные водопои


За похищение не засватанной невесты без её согласия предусматривалось наказание:


плата штрафом


Тамырлык:


договор побратимства


При разводе согласно казахскому обычному праву приданое жены:


оставалось за женой


Какой вид наказания был предусмотрен в казахском обычном праве:


айып???


Какой вид наказаний не был предусмотрен в казахском обычном праве:


отрубание руки???


Комекшы:


пособник


Азгырушы:


подстрекатель


Кунакер:


главный виновник


Согласно казахскому обычному праву преступлением считалось:


нанесение морального и материального ущерба


Главной целью суда биев было:


примирение сторон


Салават:


примирение сторон


Исполнение решения суда биев возлагалось на:


ответчика


Виды присяги на суде:


доказательная и очистительная


По Жеты Жаргы для «удостоверениии в преступлении» требовалось количество свидетелей:


2-3


Явку свидетелей в суд в Казахском ханстве обеспечивали:


потерпевший


Присягатель в суде:


жан беруши


Ответчик в суде:


жауапкер или жауап беруши


Высшей судебной властью в Казахском ханстве обладал:


хан


Положения съезда биев назывались:


ереже


Коллегиальный суд, состоящий из 10-20 биев назывался:


кенес


Коллегиальный суд, состоящий из 5-6 биев, назывался:


шугунис


Билер сөзі:


изречения биев, носивших оригинальный характер


По Жеты Жаргы нормы, регулирующие права собственности на пастбища и водоёмы назывались:


жер дауы


Жеты Жаргы была разработана при хане:


Тауке


Разработка «Есим ханнын ески жолы» относится к:


началу 17 в.


Первая кодификация казахского обычного права произошла:


начале 16 в.


Самая первая кодификация казахского обычного права:


законы Касыма


Источниками обычного права казахов 15-18 вв. являются:


правовой обычай, суд. прецедент


В 50-х годах 16 века началось усиление Казахского ханства. С именем какого хана это связано:


Хакназар


Как назывался 5% - ный налог от поголовья скота в Казахском ханстве:


ушур


Что такое кун:


наказание за нанесение тяжких увечий


Убийство рядового гражданина мужского пола наказывалось выплатой:


1000 баранов


В каком году Аблай был избран ханом:


1771


К какому году относится присоединение Младшего жуза к России:


1731


Какими словами обозначалось понятие «преступление» в казахском обычном праве:



Истец по Жеты Жаргы:


талапкер


Когда был принят кодекс законов Жеты Жаргы:


в конце 17 в.


Налог ушур составлял от поголовья скота:


5%


В обязанности даругачи входило:


организация службы почтовой связи


Какой из перечисленных жузов не существовал на территории Казахстана:



Судебный процесс в казахском обществе начинался:


с инициативы потерпевшего


На территории какого улуса была образован Улуг Улус (Золотая Орда):


улус Джучи


Выкуп за невесту:


калым


На престол в казахском обществе могли претендовать:


торе


Вознаграждение бия в размере 10% от суммы иска:


билык


Высший законодательный орган в Казахском ханстве:


маслихат


Основатель улуг Улуса (Золотой Орды):


Бату


Административный и военный округ в Монгольской империи:


улус


Обычное право казахов:


адат


Свод законов Чингисхана:


Яса


Насильственный угон скота как метод принудительного исполнения решений суда:


барымта


Как называлась военная ставка хана:


орда


Выкуп, назначаемый за нанесение тяжких телесных повреждений и убийство:


кун


При каком хане был составлен свод норм казахского обычного права Жеты Жаргы:


Тауке хан


Из какого сословия избирались казахские ханы в 16-17 вв.:


султанат, ак суйек


Какой орган являлся высшим представительным органом в Казахском ханстве:


маслихат (курултай)


Территория каких улусов вошла позднее в состав Казахского ханства:



Когда образовалась Казахское ханство:


сер. 15 в. 1465


Кто автор Ясы (Жасака):


Чингисхан


Вторая часть Яса:


Джасак


Первая часть Яса:


Билик


Военный налог в Монгольской империи:


тагар


Земледельцы в казахском обществе в 15-18 вв.:


жатаки


Раб в казахском государстве (15-18 вв.):


кул


Отличительный знак на собственность в казахском обществе:


тамга


Свод законов Чингисхана:


Яса


Решения чрезвычайных съездов биев:


ереже


Как назывались заложники из членов семьи хана:


аманат


Как в казахском обычном праве называли истца:


далаушы или талапкер


Ханлык :


вознаграждение в размере 10 % от суммы иска хану


Какие из этих должностей являлись выборными по реформам 1867-1868 гг.:



Улус:


земельный надел, административно-территориальная единица


Главная цель реформы Игельстрома:


ликвидация казахского ханства


После распада Великого Тюркского каганата на территории Казахстана образовался:


Западно-Тюркский каганат


Какие функции выполняли казахские ханы:



К какой социальной группе принадлежали батыры в 15-18 вв.:


составляли группу профессиональных военных


Кто мог стать бием в казахском обществе в 15-18 вв.:


любой представитель черной кости, знающий нормы обычного права, обладающий красноречием и достаточным авторитетом.


Какой орган обладал в Казахском ханстве высшей законодательной властью:


маслихат (курултай)


Под каким названием известно государство Абулхаира:


Узбекский улус


Военный налог в Улуг Улусе:


тагар


В каком государстве существовала удельно-лествичная система престолонаследия:


государство Западных кангаров


В Тюркском государстве за соблюдением норм обычного права следил:


тюзель или тюзюлбек


Судебную функцию в Улуг Улусе исполнял:


тюзюлбек


Полномочия беклербека в Улуг Улусе:


ведал армией и дипломатическими отношениями между странами


Уртонная повинность в Золотой Орде (Улуг Улусе):


обязанность содержать почтовые станции


Кто фактически правил в Могулистане наряду с династией Шагатая:


улусбеки, потомки Пуладчи из рода Дуглат


Когда образовалось государство Могулистан:


сер. 15- нач. 16 (1347)


Как назывался орган исполнительной власти в государстве Кочевых узбеков:


дуан


С деятельностью какого бия связано возникновение необходимости санкционирования им власти хана в Золотой Орде:


Едиге


При каком хане ислам объявили государственной религией в Золотой Орде:


при Узбек хане


Налоги – копчур, харадж, тагар:


в Золотой Орде (Улуг Улусе)


При правлении каких ханов Золотая Орда (Улуг Улус) становится юридически независимым государством:


при Берке хане и Узбек хане


Первая часть – билик – в Ясе Чингисхана:


высказывания Чингисхана, носящие нормативно-правовой характер


Высший орган, осуществляющий административную и военную власть на завоеванных территориях в Монгольской империи:


походное управление


Функции даругабеков в Монгольской империи:


перепись населения, создание войска из местных жителей


Кияс:


суждение в области права по аналогии


Источники права у караханидов:


Коран, Сунна


Институт икта в государстве Караханидов:


право сбора налогов, передача земли частным лицам


Государственный аппарат Караханидов:


10 диванов


Чиновники улуг-хаджиб, сипах-салар, халиф, ябгу:


караханиды


Как называются нормы обычного права тюрков:


торе


Титул правителя джабгу:


карлуки


Год образования Западно-Тюркского каганата:


603 г.


Чиновники шады, эльтеберы, тутуки:


в Тюркском каганате


Система престолонаследия в Тюркском каганате:


лествичная


Представители какой династии правили в Великом Тюркском каганате:


Ашины


Основатель Тюркского каганата:


Бумын каган


Титул правителя Тюркского каганата:


Иль-хан


Годы образования Великого Тюркского каганата:


552-603 гг.


Специальный знак:


тамга


Что хранилось в храмах кангаров и использовали определенные наказания:


уложение (кодекс законов)


Правовая система хунну предусматривала смертную казнь за:


серьезные преступления и нарушение военной дисциплины


Государство хуннов, образованное на территории Семиречья и Вост. Каз-на:


Гаогюй или Юэбань


Главные направления деятельности гуннских правителей:


завоевательная политика


Чиновники дуглу, дагянь, дуюй, дали, кигюнь:


к усуням


Правитель кангюев-кангаров:


би/ябгу


Правитель усуней:


куньбек (гуньмо)


Количество чиновников в хуннском государственном аппарате:


24


Как называются неродовитые чиновники в государстве хунну:


кутлуг


К какому роду относятся шаньюи:


Си


Годы правления правителя Модэ:


209-174 гг. до н.э.


Правитель, при котором государство хунну стало империей:


Модэ


Титул правителя хунну:


Шаньюй тахир-кут сенгир


Первая империя кочевников:


империя хунну


Когда в Казахстане начался процесс зарождения предпосылок государства:


3 тыс. до н.э. – 3 в. до н.э.


Методы познания ИГП РК:


общефилософские, общенаучные, специальные, частные.


Принципы познания историко-правовых явлений:



ИГП РК выполняет функции:


прогностическая, социальная и практическая.


К какой группе юридических наук относится ИГП РК:



Отличие истории ИГП РК от гражданской истории:


ИГП изучает только один аспект исторического процесса.


Наука ИГП РК отличается от дисциплины ИГП РК:



Предмет ИГП РК:


процесс происхождения и развития государственно-правовых систем, место и роль государства и права в жизни общества в различные периоды жизни.


Предмет основ Римского права


Римское право = частное (интересы частных лиц) + публичное (интересы гос-ва).

Частное право (интересы частных лиц):

квиритское (“квирит” - римлянин, старое римское, деление на плебеев и патрициев, ius civilus),

перегринское (ius gentium, только здесь был письменный договор, образовалось как право для чужестранцев, но после расширения Рима, естественно, стало сильно влиять на квиритское право, сер. 4в. – Юстиниан – полное слияние квиритского (цивильного) и перегринского права),

преторское (магистров)

Публичное право (по статусу государства) – религиозное право, правовое положение жрецов, правовая политика магистратов (уголовное – в более поздний период)

Основные варианты норм права:

императивные нормы – не изменяемые частными договорами,

уполномочивающие нормы – “как договорятся” в частном праве,

диспозитивные (условно-обязательные ) нормы– “если не воспользовался правом выбора (составления завещания), то будет так-то”.

Основные институты частного (гражданского) права:

собственность,

другие ограниченные права на вещи,

договоры и обязательства,

наследование,

учение об исках.

Причины большого значения Римского права (просуществовало 1000 лет):

высокий уровень развития Рима (товарно-денежные отношения) и использование права самой передовой части империи – Афин,

впитывание элементов права срезу нескольких стран (Греция, Египет, Сирия),

авторитет “живого права” римских юристов (38 чел., в т.ч. Папиниан, Гай, Павел, Ульпиан, Модестин)

Характеристика старого римского права:

плебеи и патриции;

агнаты – все, кто живет под одной крышей (квази-родственники) имеют право на наследство данного домовладельца;

вышедшая замуж женщина может стать “когнаткой” перейдя в другой дом – теряет право на наследство старого домовладельца (возможно исключение: женщина сохраняет право на часть наследства своего отца при наличии договора поручения между женщиной и ее мужем на управление ее имуществом и обязанностью женщины на 3 суток в год уходить из дома, при этом также имеется право на развод).


Методы теории государства и права.




Метод теории государства и права - это совокупность приемов, принципов, средств,

с помощью которых постигается предмет теории государства и права, получаются

новые знания.

Различают следующие методы:

Общенаучные методы:

а) диалектический метод (диалектика – развитие: Закон перехода количественных

изменений в качественные; Закон отрицания, согласно которому любое явление,

которое сегодня отрицается, может быть завтра принято и воплощено в жизнь;

Закон единства и борьбы противоположностей, который устанавливает, что в одном

и том же месте в одно и то же время могут существовать взаимоисключающие

явления.

б) метод восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного к

абстрактному(метод анализа и синтеза). Н-р, анализ видов составных частей

формы правления раскрывает понятие “форма государства” с ее конкретными

признаками и особенностями. И, наоборот, изучив различные виды правонарушений,

можно сформулировать общее понятие правонарушения;

в) исторический метод- основан на том, что государство и право – это

исторические, динамичные и развивающиеся явления, при изучении которых следует

учитывать исторические традиции и особенности той территории и населения, где

функционируют рассматриваемые государство и право;

г) системный метод. Государство и право – это системные понятия, имеющие

сложную структуру. Н-р, государство состоит из системы государственных органов,

а право из отраслей права.

К специальным и частнонаучным методам теории государства и права относятся:

а) формально-юридический метод- исследование внутренней структуры, источников,

методов систематизации права.

б) метод сравнительного государствоведения и правоведения основан на изучении

системы государства и права различных стран;

в) метод государственного и правового регулировании -между различными

государственными и правовыми явлениями существует определенное сходство, а

потому, зная признаки одного из них, можно с достаточной точностью указать

признаки другого;

г) конкретно-социологический метод основан на социологических исследованиях. При

этом изучается общественное мнение: наблюдение; анкетирование; интервьюирование;

эксперимент.




Предмет теории государства и права.




Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым понимается изучаемая

ею сторона объективной действительности. Предмет теории государства и права

является достаточно сложным образование, и составляющую его проблематику можно

определенным образом сгруппировать. По мнению Протасова В.Н., например,

исследование теории государства и права предполагает характеристику:

-сущности государства и права;

-общих черт, присущих государству и праву любого типа и любой системы;

-общих закономерностей генезиса (происхождения) государства и права;

-типов и форм государства и права;

-общих закономерностей, принципов, механизмов развития и функционирования

государства и права;

-общих закономерностей взаимных связей государства и права, а также права и

других социальных явлений.

Сложность предмета теории государства и права определяется тем, что теория

государства и права охватывает не только статистические моменты (собственно

право и государство), но и их динамику (в частности процесс правового

регулирования).

Существует несколько точек зрения на содержание предмета теории государства и

права. Профессор С.С. Алексеев, например, предлагает в предмете общей теории

государства и права выделять:

-закономерности права;

-догму права - непосредственное юридическое содержания правовых отраслей;

-технику юриспруденции- средства и приемы практической работы юридических

органов по правотворчеству и применению права.

Наиболее распространенная точка зрения, которой придерживается большинство

ученых, является точка зрения профессора В.В. Лазарева, который определяет, что

предметом теории государства и права выступают право и государство как явления

общественной жизни, закономерности их возникновения, функционирования, их

классово-политическая и общечеловеческая сущность, содержание и формы,

юридические отношения и связи, особенности правовой культуры и правосознания.

Думается, что данная точка зрения является наиболее точной и наиболее полно

отражает сущность предмета ТГП.

Итак, Предметом теории государства и права являются наиболее общие

закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а

также система основных правовых понятий и категорий.

При этом следует отметить, что теория государства и права изучает возникновение,

развитие и функционирование не конкретного государства и права, а все общее и

особенное, что присуще государству вообще, а также общие правовые понятия –

такие, как норма права, правоотношение, правосознание, законность и др.




К вам обратилась группа ребят, предложившая вступить в их организацию


«Юные защитники справедливости». Как вы будете реагировать на это предложе¬

ние? Объясните ваши действия.



Необходимо проанализировать их деятельность на предмет выполнения Федерального

закона «Об общественных объединениях». Данное общественное объединение должно

со¬ответствовать нормам этого закона, то есть представлять собой добровольное,

самоуправ¬ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,

объединив-шихся на основе общности интересов для реализации общих целей,

указанных в уставе общественного объединения.

Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть

гра¬ждане, достигшие 18 лет, и юридические лица — общественные объединения. Но

членами и участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане,

достигшие 14 лет, а членами и участниками детских общественных объединений могут

быть гражда-не, достигшие 8 лет.

Главное — выяснить цели и задачи данной организации, методы их деятельности.

За¬коном запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или

дейст¬вия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Хотя

закон уточняет, что включение в учредительные и программные документы

общественных объе-динений положений о защите идей социальной справедливости не

может рассматриваться как разжигание социальной розни.


Для приобретения компьютера несовершеннолетний гражданин П. решил про¬


дать в антикварный магазин дорогую старинную вазу, доставшуюся ему по наследст¬

ву. При совершении сделки владелец магазина попросил предъявить завещание и

паспорт, после чего выдал подростку деньги за приобретенную у него вещь. Узнав о

совершении сделки, родители подростка подали в суд на владельца магазина. Какое

решение должен вынести суд по данному делу? На статьи какого кодекса будет опи¬

раться суд при вынесении решения?



При разрешении данной ситуации необходимо исходить из того, что указанный

несо¬вершеннолетний не является полностью дееспособным.

Таким образом, следует руководствоваться ст. 26 Гражданского кодекса РФ,

согласно которой сделка по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) дорогой вазы

может быть со¬вершена несовершеннолетним на законных основаниях только с

письменного согласия ро¬дителей.

Суд, разбирая гражданский иск родителей несовершеннолетнего к владельцу

антиквар¬ного магазина, прежде всего должен руководствоваться положениями ст.

171 и 175 Граж¬данского кодекса РФ, в силу которых эта сделка может быть

признана недействительной. Каждая из сторон сделки обязана возвратить другой все

полученное в натуре, а при невоз-можности возвратить все полученное в натуре —

возместить ее стоимость в деньгах.

Кроме того, дееспособная сторона (в данном случае — владелец магазина) обязана

воз¬местить другой стороне нанесенный ею реальный ущерб, так как антиквар знал

или дол¬жен был знать о недееспособности другой стороны, но, тем не менее, пошел

на совершение сделки.


. Наука в жизни современного общества.

Наука — высшая форма познания, получения объективных знаний о природе, обществе
и мышлении. Она доводит до совершенства такие функции культуры, как познавательная, практическая и методологическая.
Науку принято рассматривать:

• как особую систему знаний о природе, обществе и человеке;

• как особый вид деятельности человека

• как систему специфических организаций и учреждений.

Для получения научного знания необ¬ходима особая подготовка и использование
специфических методов познания. Научное знание отличается строгой
определенностью и точностью.

Главными целями науки являются описание, объяснение и предсказание процессов и
явлений действительности.

Масштабы современной науки неуклонно возрастают, наукой занимаются миллионы

людей. Количество производимой научной информации также ежегодно увеличивается в 2 раза.

Важнейшей особенностью современной науки является ее компьютеризация. В связи с
этим принципиально изменились объект и предмет познания. В то время как высокая
ма¬тематизация позволила в свое время развить вероятностное знание о сложных
объектах, компьютеризация науки позволила объяснить и осмыслить сверхслож¬ные
явления, исследование которых возможно лишь комплексными методами.

Основные функции современной науки:

• культурно-мировоззренческая (познавательная);

• наука — катализатор процесса непрерывного совершенствования производства

• социальная сила, непосредственно включенная в процесс социального развития и

управления ими (использование научных исследований, для разработки масштабных

проектов социально-экономического развития).


Билет

Общество с социологической точки зрения – некая группа людей, которых объединяют общие интересы и цели. Исторический подход к пониманию общества – выделение конкретного этапа в историческом развитии народа или страны.
Этнографический смысл – внимание акцентируется на этнических особенностях и культурных традициях определённой совокупности людей.

Характеристики общества:

общество состоит из отдельных людей, обладающих волей и сознанием;
определённое количество людей нельзя назвать обществом: для этого их должны объединять в общество совместная деятельность, общие интересы и цели;
любое общество есть способ организации человеческой жизнедеятельности;
связующим звеном общества, его каркасом, являются связи, устанавливающиеся между людьми в процессе их взаимодействия (общественные отношения).
Общество – это сложная динамическая система, которая может существовать, постоянно изменяясь, но сохранять при этом основные черты и качественную определённость.

Подсистемы (или сферы) общественной жизни:

экономическая (материальное производство и отношения, которые возникают между людьми процессе производства материальных благ, их обмена и распределения);
социальная (структура общества, состоящая из классов, социальных слоёв, наций, взята в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом);
политико-правовая (политика, государство, право, их соотношение и функционирование);
духовно-нравственная (различные формы общественного сознания: религия, наука, нравственные нормы, образование, искусство и т.д.).
Каждая сфера представляет собой сложное, динамическое образование, состоящее из многих частей и элементов.

Институты общества:

семья;
производство;
государство;
образование;
религия.
Социальный институт – это:

объединение людей для удовлетворения той или иной конкретной и важной потребности;
чёткое разграничение функций и полномочий каждого из субъектов взаимодействия, согласованность их действий;
следование образцам, стандартам поведения, основанным на определённых нормах и ценностях;
наличие правовой основы этих способов деятельности и социального контроля за ними.
Определённые явления в обществе влекут за собой как следствие другие явления (причинные связи); отдельные элементы выполняют определённую роль в функционировании всего общества (функциональные связи).


Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.




Общество с социологической точки зрения – некая группа людей, которых объединяют общие интересы и цели. Исторический подход к пониманию общества – выделение конкретного этапа в историческом развитии народа или страны.

Этнографический смысл – внимание акцентируется на этнических особенностях и культурных традициях определённой совокупности людей.



Характеристики общества:



общество состоит из отдельных людей, обладающих волей и сознанием;

определённое количество людей нельзя назвать обществом: для этого их должны объединять в общество совместная деятельность, общие интересы и цели;

любое общество есть способ организации человеческой жизнедеятельности;

связующим звеном общества, его каркасом, являются связи, устанавливающиеся между людьми в процессе их взаимодействия (общественные отношения).

Общество – это сложная динамическая система, которая может существовать, постоянно изменяясь, но сохранять при этом основные черты и качественную определённость.



Подсистемы (или сферы) общественной жизни:



экономическая (материальное производство и отношения, которые возникают между людьми процессе производства материальных благ, их обмена и распределения);

социальная (структура общества, состоящая из классов, социальных слоёв, наций, взята в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом);

политико-правовая (политика, государство, право, их соотношение и функционирование);

духовно-нравственная (различные формы общественного сознания: религия, наука, нравственные нормы, образование, искусство и т.д.).

Каждая сфера представляет собой сложное, динамическое образование, состоящее из многих частей и элементов.



Институты общества:



семья;

производство;

государство;

образование;

религия.

Социальный институт – это:



объединение людей для удовлетворения той или иной конкретной и важной потребности;

чёткое разграничение функций и полномочий каждого из субъектов взаимодействия, согласованность их действий;

следование образцам, стандартам поведения, основанным на определённых нормах и ценностях;

наличие правовой основы этих способов деятельности и социального контроля за ними.

Определённые явления в обществе влекут за собой как следствие другие явления (причинные связи); отдельные элементы выполняют определённую роль в функционировании всего общества (функциональные связи).


Понятие общества. Основные сферы общественной жизни.




Общество с социологической точки зрения – некая группа людей, которых объединяют общие интересы и цели. Исторический подход к пониманию общества – выделение конкретного этапа в историческом развитии народа или страны.

Этнографический смысл – внимание акцентируется на этнических особенностях и культурных традициях определённой совокупности людей.



Характеристики общества:



общество состоит из отдельных людей, обладающих волей и сознанием;

определённое количество людей нельзя назвать обществом: для этого их должны объединять в общество совместная деятельность, общие интересы и цели;

любое общество есть способ организации человеческой жизнедеятельности;

связующим звеном общества, его каркасом, являются связи, устанавливающиеся между людьми в процессе их взаимодействия (общественные отношения).

Общество – это сложная динамическая система, которая может существовать, постоянно изменяясь, но сохранять при этом основные черты и качественную определённость.



Подсистемы (или сферы) общественной жизни:



экономическая (материальное производство и отношения, которые возникают между людьми процессе производства материальных благ, их обмена и распределения);

социальная (структура общества, состоящая из классов, социальных слоёв, наций, взята в их взаимоотношении и взаимодействии друг с другом);

политико-правовая (политика, государство, право, их соотношение и функционирование);

духовно-нравственная (различные формы общественного сознания: религия, наука, нравственные нормы, образование, искусство и т.д.).

Каждая сфера представляет собой сложное, динамическое образование, состоящее из многих частей и элементов.



Институты общества:



семья;

производство;

государство;

образование;

религия.

Социальный институт – это:



объединение людей для удовлетворения той или иной конкретной и важной потребности;

чёткое разграничение функций и полномочий каждого из субъектов взаимодействия, согласованность их действий;

следование образцам, стандартам поведения, основанным на определённых нормах и ценностях;

наличие правовой основы этих способов деятельности и социального контроля за ними.

Определённые явления в обществе влекут за собой как следствие другие явления (причинные связи); отдельные элементы выполняют определённую роль в функционировании всего общества (функциональные связи).


Юридические факты как основания возникновения гражданских


правоотношений – жизненные, фактические обстоятельства, с которыми закон

связывает возникновение, изменение, прекращение гражданских правоотношений.


Частная собственность граждан – в собственности граждан может находиться любое


имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с

законом не может принадлежать гражданам (п. 1 ст. 213 ГК РФ).


Частная собственность – имущество, находящееся в собственности граждан и


юридических лиц (п. 1 ст. 213 ГК РФ).


Ценные бумаги как объекты гражданских прав – документ, удостоверяющий с


соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1

ст. 142 ГК РФ).


Филиалы и представительства юридических лиц – представительством является


обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их

защиту (п. 1 ст. 55 ГК РФ). Филиалом является обособленное подразделение

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все

его функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК

РФ). Представительства и филиалы не являются юридическими лицами (п. 3 ст. 55 ГК

РФ)


Учредительные документы юридического лица – документы, характеризующие


организационное единство юридического лица: 1) учредительный договор, 2) устав,

3) общие положения об организации данного вида (п. 1 ст. 52 ГК РФ).

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие и основные

правовые характеристики – граждане Российской Федерации, иностранные граждане,

лица без гражданства, обладающие определенными гражданскими правами и

обязанностями, обособленным имуществом, вступающие в гражданские правоотношения

под своим именем. Граждане (физические лица) приобретают и осуществляют свои

гражданские права своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Гражданско-

правовые характеристики лица: 1) имя гражданина - фамилия и собственно имя, а

также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (п. 1

ст. 19 ГК РФ), 2) место жительства - место, где гражданин постоянно или

преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ), 3) пол, 4) возраст, 5) семейное

положение, 6) гражданство, 7) состояние здоровья.


Услуги как объект гражданских прав – деятельность, результат которой не имеет


материального выражения и потребляется, реализуется в процессе ее осуществления.


Условия и основания гражданско-правовой ответственности – Основание гражданско-


правовой ответственности: юридический факт, с которым связано нарушение

субъективного права потерпевшего, - наличие вреда. Условия гражданско-правовой

ответственности 1) противоправное деяние, 2) причинная связь между нарушением

обязательства и убытками, 3) вина в форме умысла или неосторожности (ст. 401 ГК

РФ).


Условия действительности сделки (договора) – 1) надлежащая правосубъектность


сторон сделок, 2) единство воли и волеизъявления, 3) надлежащее соблюдение

формы сделки, 4) законность содержания.

Условия договора и нормы закона – договор должен соответствовать обязательным

для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами

(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Если после

заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено,

что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных

договоров (ст. 422 ГК РФ).


Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом


собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество

унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия (п. 1 ст. 113

ГК РФ).


Убытки. Понятие, состав и определение размера. Убытки - расходы, которые лицо,


чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ч.

1 п. 2 ст. 15 ГК РФ). Лицо, право которого нарушено, может требовать полного

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено

возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Если лицо, нарушившее

право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не

меньшем, чем такие доходы (ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).


Толкование договора – при толковании условий договора судом принимается во


внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное

значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем

сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (ст. 431 ГК РФ).


Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в котором


наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом

(полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков

(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью

товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК

РФ).


Субъективное право на защиту гражданских прав. Самозащита гражданских прав.


Субъективное право на защиту гражданских прав – юридически закрепленная

возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера

с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих

право. Самозащита гражданских прав – совершение управомоченным лицом не

запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его

личных или имущественных прав или интересов, интересов и прав других лиц и

государства.

Судебно-правовые правила применения исковой давности – 1) требование о защите

нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока

исковой давности; 2) исковая давность применяется судом только по заявлению

стороны в споре, сделанному до вынесения решения судом 1 инстанции; 3) истечение

срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (ст. 199 ГК РФ).


Субсидиарная ответственность за нарушение обязательств – до предъявления


требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или

условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности

другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность),

кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной

должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от

него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может

быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность (п. 1 ст. 399 ГК

РФ).


Сроки исполнения обязательств – 1) Если обязательство предусматривает или


позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого

оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или,

соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 2). В случаях, когда

обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,

позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок

после возникновения обязательства. 3) Обязательство, не исполненное в разумный

срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом

востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления

кредитором требования о его исполнении (ст. 314 ГК РФ).


Способы обеспечения исполнения обязательств. Удержание. Задаток - Исполнение


обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества

должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,

предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Удержание –

кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу,

указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею

издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее

обязательство не будет исполнено (ст. 359 ГК РФ). Задаток – денежная сумма,

выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по

договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в

обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ).


Солидарные обязательства. Права кредитора при солидарной обязанности:


исполнение солидарной обязанности – солидарная обязанность возникает, если

солидарность обязанности предусмотрена договором или установлена законом, в

частности при неделимости предмета обязательства (п. 1 ст. 322 ГК РФ). При

солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от

всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как

полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ).


Содержание договора. Существенные условия договора – договор считается


заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а

также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно

быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).


Совершение действий в последний день срока – если срок установлен для


совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех

часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в

организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по

установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные

заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов

последнего дня срока, считаются сделанными в срок (ст. 194 ГК РФ).


Сделкоспособность полностью дееспособных лиц – полная сделкоспособность от


своего имени (п. 1 ст. 21 ГК РФ)


Сделки под условием – сделка считается совершенной под отлагательным условием,


если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит

(п. 1 ст. 157 ГК РФ). Сделка считается совершенной под отменительным условием,

если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит

(п. 2 ст. 157 ГК РФ).


Свобода договора – основополагающий принцип гражданского оборота, в


соответствии с которым субъекты гражданского права: 1) свободны в заключении

договора (понуждение к заключению договора не допускается), 2) могут заключить

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными

правовыми актами, 3) могут заключить договор, в котором содержатся элементы

различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами

(смешанный договор) (ст. 421 ГК РФ).


Результаты интеллектуальной и творческой деятельности – создаваемые в процессе


интеллектуальной деятельности человека общественно-полезные результаты, не

имеющие материальной формы и признаваемые охраноспособными в силу оригинальности

воплощенного в них творческого замысла.


Работы как объект гражданских прав – действия, создающие материальный


результат.


Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и


устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию

услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля,

перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не

вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения

публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми

актами. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда

законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных

категорий потребителей (ст. 426 ГК РФ).


Публично-правовые образования как субъекты гражданско-правовых отношений –


Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, края, области,

города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также

городские, сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с

иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст.

124 ГК РФ).


Просрочка должника – должник, просрочивший исполнение, отвечает перед


кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно

наступившей во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 ГК РФ).


Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на


основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной

и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание

других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его

членами (участниками) имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 107 ГК РФ).


Приобретательная давность – гражданин или юридическое лицо, не являющееся


собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество

(п. 1 ст. 234 ГК РФ).


Принципы и функции гражданского права – Принципы: признание равенства


участников, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость

произвольного вмешательства в частные дела, необходимость беспрепятственного

осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав,

судебная защита (п. 1 ст. 1 ГК РФ), свободное перемещение товаров, услуг и

финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Функции: 1) регулятивная, 2)

охранительная.


Принцип реального исполнения обязательств – принцип исполнения обязательства в


натуре: в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную

вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в

возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи

у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях

(ст. 398 ГК РФ).


Принцип надлежащего исполнения обязательств - обязательства должны исполняться


надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в

соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми

требованиями (ст. 309 ГК РФ). Условия надлежащего исполнения: 1) по лицам, 2) по

сроку, 3) по месту, 4) по предмету, 5) по способу исполнения.


Принудительное изъятие имущества путем обращения на него взыскания по


обязательствам собственника – изъятие имущества путем обращения взыскания на

него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если

иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Право

собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у

собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у

лица, к которому переходит это имущество (ст. 237 ГК РФ).


Признание гражданина недееспособным – гражданин, который вследствие


психического расстройства не может понимать значения своих действий или

руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном

гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека (п.

1 ст. 29 ГК РФ).


Признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим – гражданин может быть


по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в

течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (ч. 1

ст. 42 ГК РФ). Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он

пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести

месяцев (п. 1 ст. 45 ГК РФ).


Прекращение обязательства зачетом – обязательство прекращается полностью или


частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо

срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета

достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ).


Прекращение обязательств. Отступное. Новация. Основания прекращения


обязательств: 1) надлежащее исполнение (ст. 408 ГК РФ), 2) отступное –

соглашение сторон о предоставлении взамен исполнения обязательства отступного

(уплата денег, передача имущества и т.п.) (ст. 409 ГК РФ), 3) прекращение

обязательства зачетом (ст. 410 ГК РФ), 4) прекращение обязательства совпадением

должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ), 5) прекращение обязательства

новацией – соглашение сторон о замене первоначального обязательства,

существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами,

предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК РФ), 6)

прощение долга (ст. 415 ГК РФ), 7) прекращение обязательства невозможностью

исполнения (ст. 416 ГК РФ), 8) прекращение обязательства на основании акта

государственного органа (ст. 417 ГК РФ), 9) прекращение обязательства смертью

гражданина (ст. 418 ГК РФ), 10) прекращение обязательства ликвидацией

юридического лица (ст. 419 ГК РФ).


Предприятие как объект гражданских прав – единый имущественный комплекс,


используемый для осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 132 ГК

РФ).


Предпринимательские отношения, регулируемые гражданским правом –


самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве

в установленном законом порядке (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).


Предмет и метод гражданского права – Предмет (отношения, урегулированные


нормами гражданского права): 1) имущественные отношения, 2) личные

неимущественные отношения, связанные с имущественными, 3) отношения по защите

нематериальных благ, 4) корпоративные отношения, 5) наследственные отношения

(ст. 2 ГК РФ). Метод: (способы, приемы, механизмы воздействия норм гражданского

права на правоотношения): диспозитивный (инициативный) метод.


Предварительный договор. Договор присоединения. По предварительному договору


стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении

работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных

предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Договором присоединения

признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или

иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем

присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ).


Правоспособность физического лица: понятие и основные характеристики.


Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1

ст. 17 ГК РФ). Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами,

она возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью (п. 2 ст.

17 ГК РФ). Содержание правоспособности граждан: граждане могут иметь имущество

на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься

предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать

юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и

юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и

участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов

произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых

законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и

личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ). Никто не может быть ограничен в

правоспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1

ст. 22 ГК РФ). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и

другие сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны, за

исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК РФ).


Правовые особенности устной формы сделок – сделка, для которой законом или


соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма,

может быть совершена устно (п. 1 ст. 159 ГК РФ). Если иное не установлено

соглашением сторон или законом, могут совершаться устно все сделки, исполняемые

при самом их совершении, а также сделки во исполнение договора, заключенного в

письменной форме (п.п. 2 и 3 ст. 159 ГК РФ).


Правовой статус индивидуального предпринимателя – гражданин, занимающийся


предпринимательской деятельностью. К предпринимательской деятельности граждан,

осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются

правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся

коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых

актов или существа правоотношения (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Гражданин, осуществляющий

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением

требований о государственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении

заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд

может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ).


Право частной собственности юридических лиц – в собственности юридических лиц


может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества,

которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам (п. 1

ст. 213 ГК РФ).


Право хозяйственного ведения – ограниченное вещное право, на котором имущество


закрепляется за государственным или муниципальным унитарным предприятием. Права

владения и пользования имуществом принадлежат государственному или

муниципальному предприятию. Предприятие не вправе распоряжаться недвижимым

имуществом без согласия собственника (ст. 294-295 ГК РФ).


Право собственности юридического лица – коммерческие и некоммерческие


организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также

учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов

(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества,

приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям (п. 3 ст. 213 ГК

РФ).


Право собственности гражданина на жилое помещение – собственник осуществляет


права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в

соответствии с его назначением (п. 1 ст. 288 ГК РФ). Жилым помещением признается

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим

правилам и нормам, иным требованиям законодательства (п. 2 ст. 15 ЖК РФ).


Право собственности – установленное и защищаемое законом субъективное право


собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему

усмотрению наиболее абсолютным образом, а также нести бремя содержания имущества

(ст. 209 ГК РФ).


Право публичной собственности – право государственной и муниципальной


собственности. Государственной собственностью в Российской Федерации является

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации

(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности

субъектам Российской Федерации (собственность субъекта Российской Федерации)

(ст. 214 ГК РФ). Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является

муниципальной собственностью (ст. 215 ГК РФ).


Право оперативного управления – ограниченное вещное право, на котором имущество


закрепляется за казенным предприятием и учреждением. Права владения и

пользования имуществом принадлежат казенному предприятию и учреждению.

Распоряжение имуществом осуществляется лишь с согласия собственника этого

имущества. Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им

продукцию (ст.ст. 296, 297 ГК РФ).


Право- и дееспособность юридических лиц – способность юридического лица иметь


гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Возникает с момента государственной регистрации (п. 1 ст. 49 ГК РФ). Выделяют

два вида: 1) ограниченная (целевая, специальная) правоспособность; 2)

неограниченная (общая, универсальная) правоспособность.


Правила раздела имущества, находящегося в общей собственности – 1) Имущество,


находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками

по соглашению между ними. При недостижении участниками долевой собственности

соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного

из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела

в натуре своей доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается

законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей

собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его

доли другими участниками долевой собственности (ст. 253 ГК РФ). 2) Раздел общего

имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного

из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого

из участников в праве на общее имущество. При разделе общего имущества и выделе

из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, их

доли признаются равными (ст. 254 ГК РФ).


Правила исчисления сроков, определенных периодом времени в


гражданском праве – Течение срока, определенного периодом времени, начинается на

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми

определено его начало (ст.191). Срок, исчисляемый годами, истекает в

соответствующие месяц и число последнего года срока. К срокам, исчисляемым

кварталами года или в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых

месяцами. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число

последнего месяца срока. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как

срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. Если окончание

срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет

соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Срок,

исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока

(ст. 192 ГК РФ). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 ГК

РФ).


Последствия несоблюдения простой письменной формы сделок – несоблюдение простой


письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их

права приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ).


Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь


– в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в

собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в

возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи

у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях.

Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще

не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого

обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто

раньше предъявил иск. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом

обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков (ст. 398 ГК РФ).


Поручительство – по договору поручительства поручитель обязывается перед


кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для

обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК РФ).


Понятие уставного капитала юридического лица – денежная (бухгалтерская)


величина имущества юридического лица. Виды имущества, вносимого в уставный

капитал: 1) вещи в натуре, 2) деньги, 3) имущественные права, имеющие денежную

оценку (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Функции уставного капитала: 1) стартово-

экономическая (с помощью взносов организация наделяется имуществом), 2)

распределительная (пропорционально долям в уставном капитале распределяется

прибыль), 3) гарантийная (определяет минимальный размер имущества общества,

гарантирующего интересы его кредиторов).


Понятие срока исковой давности, общие и специальные сроки – срок для защиты


права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ). Общий срок исковой

давности устанавливается в три года (ст. 196 ГК РФ). Для отдельных видов

требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности,

сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (ст. 197 ГК РФ).


Понятие сделки в гражданском праве – действия граждан и юридических лиц,


направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей (ст. 153 ГК РФ).


Понятие ответственности за нарушение договорных обязательств - применение


имущественных санкций в пользу одной стороны обязательства (потерпевшего) за

нарушение договорных обязательств другой стороной обязательства.


Понятие общей ответственности – ответственность по обязательству двух и более


лиц. Формы общей ответственности: 1) солидарная, 2) субсидиарная.


Понятие казны государства - средства государственного бюджета и иное


государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и

учреждениями (ст. 214 ГК РФ).


Понятие и признаки юридического лица – организация, которая имеет в


собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ).

Признаки: 1) организационное единство, 2) наличие обособленного имущества, 3)

самостоятельная имущественная ответственность, 4) участие в гражданских и иных

правоотношениях, а также в суде, от своего имени.


Понятие гражданско-правовой ответственности – применение имущественных санкций


в пользу потерпевшего за совершение гражданского правонарушения и состоящее в

компенсации потерь потерпевшего.


Понятие гражданско-правового договора и его значение – соглашение двух или


нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и

обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Договор является юридическим фактом. Из

договора возникают обязательства (п. 2 ст. 307 ГК РФ).


Понятие гражданского права как отрасли права – единая система частноправовых


норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные

отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной

самостоятельности участников правоотношений.


Понятие вещи в гражданском праве – предмет материального мира, доступный для


использования, имеющий денежную стоимость для участников гражданских

правоотношений.


Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи) в


соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его

обязательствам принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 69 ГК РФ).


Полная дееспособность физических лиц – способность гражданина своими действиями


приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские

обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (п. 1 ст. 21

ГК РФ). В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения

восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста,

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2

ст. 21 ГК РФ). Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя

занимается предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК РФ).


Письменная форма сделок – сделка, совершаемая путем составления документа,


выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершившими сделку,

или должным образом уполномоченными ими лицами (ст. 160 ГК РФ).


Письменная форма договора – договор в письменной форме может быть заключен


путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ

исходит от стороны по договору (ст. 434 ГК РФ).


Перерыв исковой давности – течение срока исковой давности прерывается


предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом

действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока

исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не

засчитывается в новый срок (ст. 203 ГК РФ).


Перемена лиц в обязательстве. Цессия и делегация – Цессия – передача права


(требования), принадлежащего кредитору на основании обязательства, другому лицу

по сделке (п. 1 ст. 382 ГК РФ). Делегация – перевод должником своего долга на

другое лицо с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ).


Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,


которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято

предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора (ст. 435 ГК

РФ).


Отдельные виды оспоримых сделок – (ст. 173-179 ГК РФ) – Недействительность


сделки юридического лица, выходящей за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК

РФ), Недействительность сделки, при совершении которой лицо вышло за пределы

ограничения полномочий (ст. 174 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 175 ГК

РФ), Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в

дееспособности (ст. 176 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной

гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими

(ст. 177 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной под влиянием

заблуждения (ст. 178 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной под влиянием

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с

другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).


Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка


и нравственности (ст. 169 ГК РФ), Недействительность мнимой и притворной сделок

(ст. 170 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным

недееспособным (ст. 171 ГК РФ), Недействительность сделки, совершенной

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ).


Отдельные виды ничтожных сделок (ст.168-172 ГК РФ) – Недействительность сделки,


не соответствующей закону или иным правовым актам (ст. 168 ГК РФ),


Ответственность и исполнение обязательства в натуре – уплата неустойки и


возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не

предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 396 ГК РФ). Возмещение убытков в

случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не

предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 396 ГК РФ)

Отдельные виды недействительных сделок – 1) ничтожные сделки (ст. 168-172 ГК

РФ), 2) оспоримые сделки (ст. 173-179 ГК РФ).


Ответственность за неисполнение денежного обязательства – за пользование чужими


денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его

соответствующей части (п. 1 ст. 395 ГК РФ).


Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за


действия третьих лиц. Ответственность должника за своих работников: действия

работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями

должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 402 ГК РФ). #Ответственность должника

за действия третьих лиц: должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение,

если законом не установлено, что ответственность несет являющееся

непосредственным исполнителем третье лицо (ст. 403 ГК РФ).


Особенности учредителей и участников юридических лиц – в связи с участием в


образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь

следующие права в отношении этого юридического лица: 1) обязательственные права

(хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские

кооперативы), 2) вещные права на его имущество (государственные и муниципальные

унитарные предприятия, а также учреждения), 3) учредители (участники) не имеют

имущественных прав к общественным и религиозным организациям (объединениям),

благотворительным и иным фондам, объединениям юридических лиц (ассоциациям и

союзам) (п. 2 и 3 ст. 48 ГК РФ).


Особенности имущественной ответственности граждан – гражданин отвечает по своим


обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на

которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может

быть обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ).


Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество – Основания


обращения взыскания на заложенное имущество: неисполнение или ненадлежащее

исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за

которые он отвечает (п. 1 ст. 348 ГК РФ). Порядок обращения взыскания на

заложенное имущество: требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из

стоимости заложенного имущества по решению суда. Удовлетворение требования

залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается,

если иное не предусмотрено законом на основании соглашения залогодателя с

залогодержателем (п. 1 и 2 ст. 349 ГК РФ). Взыскание на предмет залога может

быть обращено только по решению суда в случаях, если: 1) для заключения договора

о залоге имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого

лица либо органа; 2) предметом залога является имущество, имеющее значительную

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества; 3)

залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно; 4)

предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности

физическим лицам; 5) договором о залоге или иным соглашением залогодателя с

залогодержателем не установлен порядок обращения взыскания на заложенное

движимое имущество либо в установленном сторонами порядке обращение взыскания

невозможно; 6) законом установлены иные случаи (п. 6 ст. 349 ГК РФ).


Основания возникновения права собственности – Первоначальные основания


(возникновение права собственности на вещь, у которой нет собственника,

собственник не известен, либо отказался от права собственности): 1) создание

вещи (ст. 219 ГК РФ), 2) переработка вещи (ст. 220 ГК РФ), 3) обращение в

собственность общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК РФ), 4) самовольная

постройка (ст. 222 ГК РФ), 5) бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК РФ), 6) движимые

вещи, брошенные собственником (ст. 226 ГК РФ), 7) находка (ст. 227 ГК РФ), 8)

безнадзорные животные (ст. 230 ГК РФ), 9) клад (ст. 233 ГК РФ), 10)

приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ). Производные основания (приобретение

права собственности на вещь, у которой имеется собственник): 1) передача вещи по

договору (ст. 223 ГК РФ), 2) приобретение в результате реорганизации

юридического лица, 3) приобретение права собственности по наследству.


Основания возникновения обязательств. Стороны обязательств – обязательства


возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований,

указанных в ГК РФ (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Сторонами обязательства являются

кредитор и должник. В обязательстве в качестве каждой из его сторон могут

участвовать одно или одновременно несколько лиц (п. 1 ст. 308 ГК РФ).


Органы управления юридического лица – внутренняя структура организации, с


помощью которой юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на

себя гражданские обязанности (ст. 53 ГК РФ). Органы юридического лица: 1)

общее собрание участников, 2) постоянно действующий исполнительный орган, 3)

наблюдательный совет.


Опека и попечительство – Опека устанавливается над малолетними, а также над


гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического

расстройства (п. 1 ст. 32 ГК РФ). Опекуны являются представителями подопечных в

силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки (п.

2 ст. 32 ГК РФ). Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами,

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическими средствами (п. 1 ст. 33 ГК РФ). Попечители дают

согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под

попечительством, не вправе совершать самостоятельно (п. 2 ст. 33 ГК РФ).


Односторонний отказ от исполнения обязательств. Одностороннее изменение условий


обязательств – односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных

законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее

изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях,

предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа

обязательства (ст. 310 ГК РФ).


Ограниченные вещные права – 1) право хозяйственного ведения имуществом, 2)


право оперативного управления имуществом, 3) право пожизненного наследуемого

владения земельным участком, 4) право постоянного (бессрочного) пользования

земельным участком, 5) сервитут (п. 1 ст. 216 ГК РФ).


Ограничение дееспособности физического лица – гражданин, который вследствие


злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою

семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным

законодательством. Над ним устанавливается попечительство (п. 1 ст. 30 ГК РФ).


Общий порядок заключения договора. Место и момент заключения договора – договор


считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст.

432 ГК РФ). Договор заключается посредством направления оферты (предложения

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой

стороной (п. 2 ст. 432 ГК РФ). Место заключения договора: если в договоре не

указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства

гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту (ст. 444

ГК РФ). Момент заключения договора: 1) договор признается заключенным в момент

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, 2) если в соответствии с

законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор

считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества, 3) договор,

подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его

регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК РФ).


Общие последствия недействительности сделок – при недействительности сделки


каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или

предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные

последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (п. 2 ст. 167 ГК

РФ).


Общие положения об ответственности юридического лица по своим обязательствам –


юридические лица, кроме учреждений, отвечают по своим обязательствам всем

принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ). #Учредитель (участник)

юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам

юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя

(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо

учредительными документами юридического лица (ч. 1 п. 3 ст. 56 ГК РФ). Если

несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями

(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами,

которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания

либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в

случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам (ч. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ).


Общие положения о реорганизации юридических лиц – процедура прекращения


юридического лица с передачей его прав и обязанностей по правопреемству одному

или нескольким вновь созданным юридическим лицам. Гражданским кодексом РФ

предусмотрено 5 способов реорганизации: 1) Слияние, 2) Разделение, 3)

Присоединение, 4) Выделение, 5) Преобразование (п. 1 ст. 57 ГК РФ). Выделяют 2

вида реорганизации: 1) добровольная, т.е. реорганизация, осуществляемая по

решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,

уполномоченного на то учредительными документами (п. 1 ст. 57 ГК РФ); 2)

принудительная, т.е. реорганизация, осуществляемая по решению уполномоченных

государственных органов или по решению суда (ч. 1 п. 2 ст. 57 ГК РФ).


Общие основания прекращения права собственности – 1) отчуждение собственником


своего имущества другим лицам, 2) отказ собственника от права собственности, 3)

гибель или уничтожении имущества, 4) утрата права собственности на имущество в

иных случаях, предусмотренных законом: а) обращение взыскания на имущество по

обязательствам, б) отчуждение имущества, которое в силу закона не может

принадлежать данному лицу, в) отчуждение недвижимого имущества в связи с

изъятием участка, г) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей,

домашних животных, д) реквизиция, е) конфискация (ст. 235 ГК РФ).


Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или несколькими


лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли

определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают

по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,

в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ, п. 1 ст. 2 ФЗ «Об

обществах с ограниченной ответственностью»).


Общество с дополнительной ответственностью – общество, уставный капитал


которого разделен на доли; участники такого общества солидарно несут

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом

для всех кратном размере к стоимости их долей, определенном уставом общества (п.

1 ст. 95 ГК РФ).


Общее понятие объектов гражданских правоотношений и их виды – Под объектом


гражданских правоотношений понимают все ценное, по поводу чего возникают

гражданские правоотношения. Виды объектов гражданских правоотношений: 1)

Имущество, 2) работы и услуги, 3) информация, имеющая коммерческую ценность, 4)

результаты интеллектуальной деятельности, 5) нематериальные блага (п. 1 ст. 128

ГК РФ).


Общее понятие имущества как объекта гражданских прав – 1) вещи, 2) вещи +


права, 3) вещи + права + долги. Имущество – это совокупность принадлежащих

субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей.

Общее понятие недействительности сделок – действие, имеющее отдельные признаки

сделки, но в силу несоответствия закону или иным правовым актам, не создающее

никаких юридических последствий.


Общее понятие гражданско-правового обязательства – в силу обязательства одно


лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.,

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от

должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).


Общая характеристика оспоримых сделок – 1) оспоримые сделки являются


относительно недействительными, 2) для признания сделки недействительной решение

суда является обязательным, 3) право на иск принадлежит только лицам, указанным

в законе, 4) последствием ничтожной сделки является двусторонняя, а в некоторых

случаях – односторонняя реституция, 5) срок исковой давности – один год.


Общая характеристика ничтожных сделок – 1) ничтожные сделки являются абсолютно


недействительными, 2) для признания сделки ничтожной решение суда является

необязательным, 3) право на иск имеет любое заинтересованное лицо, 4)

последствием ничтожной сделки является двусторонняя, односторонняя реституция,

либо недопущение реституции, 5) срок исковой давности – три года.


Общая долевая собственность – имущество, находящееся в общей собственности двух


и более лиц с определением доли каждого из собственников в праве собственности

(п. 2 ст. 244 ГК РФ)

Общая ответственность супругов на вид совместной собственности – имущество,

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если

договором между ними не установлен иной режим этого имущества (п. 1 ст. 256 ГК

РФ). По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на

имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем

имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества (п. 3

ст. 256 ГК РФ).


Ничтожность сделки, не соответствующей требованиям закона и иных правовых актов


– сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не

предусматривает иных последствий нарушения (ст.168 ГК РФ). – Т.е. действие,

которое имеет внешние признаки сделки, но в силу несоответствия требованиям

закона или иных правовых актов, не создающее никаких юридических последствий.


Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором денежная сумма,


которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки

исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).


Нематериальные блага как объекты гражданских прав – абсолютные права, лишенные


материального содержания, неразрывно связанные с личностью их носителя.


Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия и угрозы –


сделка, совершенная под влиянием обмана (умышленного ложного сообщения о

предмете сделки), насилия (в отношении гражданина или его имущества), угрозы

(реальной, значительной, неправомерной), может быть признана судом

недействительной по иску потерпевшего (п. 1 ст. 179 ГК РФ).


Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения – сделка,


совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть

признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием

заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки

либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают

возможности его использования по назначению (п. 1 ст. 178 ГК РФ).


Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать


значение своих действий или руководить ими – сделка, совершенная гражданином,

хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии,

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими,

может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных

лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее

совершения (п. 1 ст. 177 ГК РФ).


Недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы его


правоспособности – сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями

деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо

юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью,

может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его

учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или

надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в

сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности (ст. 173 ГК РФ).


Негаторный иск – требование об устранении всяких нарушений права собственника,


если эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ).


Находка. Клад – Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в


милицию или в орган местного самоуправления (п. 2 ст. 227 ГК РФ) лицо,

управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит

о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в милицию или в орган местного

самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее (п. 1 ст.

228 ГК РФ). Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или

ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона

утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит

имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица,

обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено

иное (п. 1 ст. 233 ГК РФ).


Наименование юридического лица – юридическое лицо имеет свое наименование,


содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования

некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования

коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности

юридического лица (п. 1 ст. 54 ГК РФ).


Момент возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору.


Передача вещи - право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с

момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В

случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право

собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное

не установлено законом (ст. 223 ГК РФ). Передачей признается вручение вещи

приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в

организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без

обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее

фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица (п. 1

ст. 224 ГК РФ).


Место нахождения юридического лица, его правовое назначение – место нахождения


юридического лица определяется местом его государственной регистрации.

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения

его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих

право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК

РФ). Правовое назначение: 1) по месту нахождения осуществляются права

юридического лица, 2) по месту нахождения осуществляются обязанности в его

пользу, 3) в судебных и иных отношениях все требования направляются по месту

нахождения юридического лица, судебные дела решаются по месту нахождения

ответчика.

Мнимые и притворные сделки. Мнимые сделки – сделки, совершенные лишь для вида,

без намерения создать предусмотренные ей права и обязанности. #Притворные сделки

– сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку (ст.170 ГК РФ).


Место исполнения обязательства – если место исполнения не определено законом,


иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота

или существа обязательства, исполнение должно быть произведено: 1) по

обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое

недвижимое имущество - в месте нахождения имущества; 2) по обязательству

передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте

сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 3) по другим

обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте

изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в

момент возникновения обязательства; 4) по денежному обязательству - в месте

жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором

является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения

обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место

жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте

жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов,

связанных с переменой места исполнения; 5) по всем другим обязательствам - в

месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте

его нахождения (ст. 316 ГК РФ).


Ликвидация юридических лиц – процедура полного прекращения юридического лица


без передачи прав и обязанностей – это совокупность юридических фактов по

осуществлению действий, связанных с принятием решения о ликвидации, созданием

ликвидационного баланса и регистрацией прекращения юридического лица путем

исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.


Компенсация морального вреда – если гражданину причинен моральный вред


(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда

(ст. 151 ГК РФ).


Кабальные сделки – сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие


стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем

другая сторона воспользовалась (ст. 179 ГК РФ).

Классификация вещей как объектов гражданских прав – законодательная

классификация: 1) недвижимые вещи (земельные участки, участки недр и все, что

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты

незавершенного строительства, а также подлежащие государственной регистрации

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты) и

движимые вещи (вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные

бумаги) (ст. 130 ГК РФ); 2) делимые вещи и неделимые вещи (вещи, юридический

раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения) (ст. 133 ГК РФ);

3) простые вещи и сложные вещи (совокупность разнородных вещей, которые образуют

единое целое, предполагающее использование их по общему назначению) (ст. 134 ГК

РФ); 4) главная вещь и принадлежность (вещь, предназначенная для обслуживания

главной вещи и связанная с ней общим назначением) (ст. 135 ГК РФ); 5)

одушевленные вещи (ст. 137 ГК РФ) и неодушевленные вещи; 6) вещи, свободные в

обороте и вещи, ограниченные или изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ). Научно-

теоретическая классификация: 1) индивидуально-определенные вещи (неповторимые,

незаменимые вещи с индивидуально-определенными признаками) и вещи, определенные

родовыми признаками (вещи, которые обладают свойствами рода вещей и

характеризуются мерой, весом); 2) потребляемые вещи (вещи, которые в результате

использования прекращаются) и непотребляемые вещи (вещи, которые сохраняют свои

свойства в течение длительного пользования).


Источники гражданского права – 1) Гражданское законодательство (Гражданский


кодекс РФ; федеральные законы, предусмотренные ГК РФ; иные законы, содержащие

нормы гражданского права), 2) Иные правовые акты (указы Президента РФ и

постановления Правительства РФ), 3) Акты федеральных органов исполнительной

власти, 4) Международные договоры, 5) Обычай делового оборота (ст.ст. 3 и 7 ГК

РФ).


Исполнение по ценной бумаге и передача прав по ценной бумаге – Исполнение по


ценной бумаге: лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее,

отвечают перед ее законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения

требования законного владельца ценной бумаги об исполнении удостоверенного ею

обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся до него по

ценной бумаге они приобретают право обратного требования (регресса) к остальным

лицам, обязавшимся по ценной бумаге (п. 1 ст. 147 ГК РФ). Передача прав по

ценной бумаге: 1) для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой

на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу (п. 1 ст. 146 ГК

РФ); 2) права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,

установленном для уступки требований (цессии) (п. 2 ст. 146 ГК РФ); 3) права по

ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной

надписи – индоссамента (п. 3 ст. 146 ГК РФ).


Исполнение обязательства по лицам – исполнение обязательства должно


производиться самим должником и только в пользу своего кредитора или

уполномоченного им лица (ст. 307 ГК РФ). Если иное не предусмотрено соглашением

сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства,

должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что

исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и

несет риск последствий непредъявления такого требования (ст. 312 ГК РФ).


Исполнение обязательства за счет должника – в случае неисполнения должником


обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное

ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование

кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу

кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам

за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из

закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать

от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков (ст. 397

ГК РФ).


Исполнение обязательств: понятие и принципы – действие должника, направленное


на прекращение его обязанности. Принципы исполнения обязательств: 1) надлежащее

исполнение обязательств (ст. 309 ГК РФ), 2) недопустимость одностороннего отказа

от исполнения обязательств (ст. 310 ГК РФ), 3) принцип реального (натурального)

исполнения обязательств (ст. 398 ГК РФ).


Информация как объект гражданских прав – сведения, имеющие товарный характер и


коммерческую ценность.


Изменение и расторжение договора – изменение и расторжение договора возможны


по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или

договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или

расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой

стороной (нарушение договора, которое влечет для стороны такой ущерб, что она в

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при

заключении договора); 2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами

или договором (ст. 450 ГК РФ).


Злоупотребление правом – особый тип гражданского правонарушения, совершаемого


управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с

использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему общего

типа поведения.


Защита чести, достоинства и деловой репутации - гражданин вправе требовать по


суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют

действительности (ст. 152 ГК РФ).


Залог. Понятие, форма, стороны, предмет – в силу залога кредитор по


обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае

неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом

(п. 1 ст. 334 ГК РФ). В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и

его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого

залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон

находится заложенное имущество. Договор о залоге должен быть заключен в

письменной форме. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в

обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально

удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению (ст. 339 ГК РФ). Стороны

залога: 1) кредитор (залогодержатель), 2) залогодатель (залогодателем может быть

как сам должник, так и третье лицо) (ст. 335 ГК РФ). Предметом залога может быть

всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за

исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с

личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда,

причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу

запрещена законом (ст. 336 ГК РФ).


Закрытые и открытые АО. Открытое акционерное общество - акционерное общество,


участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других

акционеров, такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на

выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом

и иными правовыми актами (п. 1 ст. 97 ГК РФ). Закрытое акционерное общество –

акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей

или иного заранее определенного круга лиц, такое общество не вправе проводить

открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для

приобретения неограниченному кругу лиц (п. 2 ст. 97 ГК РФ).


Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение


договора в обязательном порядке: 1) В случаях, когда в соответствии с ГК РФ или

иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора),

заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне

извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных

условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со

дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для

которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях

(протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия,

возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней

со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. 2) В

случаях, когда в соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора

обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение

тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта

сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий

известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении

протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении

извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая

протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении

договора, на рассмотрение суда (ст. 445 ГК РФ). Преддоговорные споры: в случаях

передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда

условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в

соответствии с решением суда (ст. 446 ГК РФ).

Заключение сделки неуполномоченным лицом - при отсутствии полномочий

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка

считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только

другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для

него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения

(ст. 183 ГК РФ).


Деньги, валютные ценности – Деньги являются законным платежным средством,


обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской

Федерации (п. 1 ст. 140 ГК РФ). Валютные ценности – иностранная валюта и

иностранные ценные бумаги (ст. 141 ГК РФ).

Доверенность. Срок и прекращение доверенности – письменное уполномочие,

выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами

(п. 1 ст. 185 ГК РФ). Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее

совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (п.

1 ст. 186 ГК РФ). Действие доверенности прекращается вследствие: 1) истечения

срока доверенности; 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 3) отказа лица,

которому выдана доверенность; 4) прекращения юридического лица, от имени

которого выдана доверенность; 5) прекращения юридического лица, которому выдана

доверенность; 6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7) смерти

гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (п. 1 ст. 188 ГК РФ).


Денежное обязательство – в силу денежного обязательства одно лицо (должник)


обязано совершить действие по уплате денег за товары, работы, услуги (основного

долга) в пользу другого лица (кредитора), а кредитор имеет право требовать от

должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).


Деликтоспособность несовершеннолетних – за причиненный вред несовершеннолетние


несут ответственность своим имуществом (п. 3 ст. 26 ГК РФ).


Деликтоспособность малолетних - родители, усыновители или опекуны отвечают за


вред, причиненный малолетними (п. 3 ст. 28 ГК РФ).


Действие договора – 1). Договор вступает в силу и становится обязательным для


сторон с момента его заключения. 2). Стороны вправе установить, что условия

заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения

договора. 3). Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание

срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. 4).

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за

его нарушение (ст. 425 ГК РФ).


Действие гражданских законов по кругу лиц – правила гражданского


законодательства распространяются на соответствующие отношения российских

граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Вместе с тем они

применяются также к гражданским правоотношениям с участием иностранцев, лиц без

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено

федеральным законом (ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ).


Действие гражданских законов во времени – 1). Акты гражданского


законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим

после введения их в действие. 2). Действие закона распространяется на отношения,

возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо

предусмотрено законом. 3). По отношениям, возникшим до введения в действие акта

гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим

после введения его в действие (ст. 4 ГК РФ).

Действие гражданских законов по месту – гражданское законодательство действует

на всей территории Российской Федерации. Ограничение территориального действия

правил, регулирующих имущественный оборот, может вводиться лишь федеральным

законом и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности,

защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ч. 2 п. 3

ст. 1 ГК).


Дееспособность физического лица: понятие и основные правовые характеристики -


способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК

РФ). Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ). В случае,

когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет,

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность

в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Никто не может

быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных

законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Полный или частичный отказ гражданина от

дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение дееспособности,

ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п. 3

ст. 22 ГК РФ).


Дееспособность несовершеннолетних – дееспособность несовершеннолетних в


возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Сделкоспособность:

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают

сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей,

усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним,

действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями,

усыновителями или попечителем (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте

от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия

родителей, усыновителей и попечителя: 1) распоряжаться своими заработком,

стипендией и иными доходами; 2) осуществлять права автора произведения науки,

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата

своей интеллектуальной деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады

в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки

(п. 2 ст. 26 ГК РФ). Деликтоспособность: за причиненный вред несовершеннолетние

несут ответственность своим имуществом (п. 3 ст. 26 ГК РФ). Имущественная

договорная ответственность: несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам

(п. 3 ст. 26 ГК РФ).


Дееспособность малолетних – дееспособность несовершеннолетних, не достигших


четырнадцати лет. Сделкоспособность: сделки могут совершать от их имени только

их родители, усыновители или опекуны. Малолетние в возрасте от шести до

четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 2)

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия

последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения

(п.п. 1 и 2 ст. 28 ГК РФ). Деликтоспособность: родители, усыновители или опекуны

отвечают за вред, причиненный малолетними (п. 3 ст. 28 ГК РФ). Имущественная

ответственность: имущественную ответственность по сделкам малолетнего несут его

родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было

нарушено не по их вине (п. 3 ст. 28 ГК РФ).


Встречное исполнение обязательства – исполнение обязательства одной из сторон,


которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств

другой стороной (п. 1 ст. 328 ГК РФ).


Восстановление срока исковой давности – в исключительных случаях, когда суд


признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по

обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное

состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.

Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если

они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен

шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности (ст. 205 ГК

РФ).


Возмездные и безвозмездные договоры. Цена как условие договора. Возмездный


договор – договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное

предоставление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездный договор –

договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне

без получения от нее платы или иного встречного предоставления (ст. 423 ГК РФ).

Цена договора: исполнение договора оплачивается по цене, установленной

соглашением сторон. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена

и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора

должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно

взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 ГК РФ).


Виндикационный иск – иск собственника об истребовании своего имущества из


чужого незаконного владения (иск невладеющего собственника к владеющему

несобственнику) (ст. 301 ГК РФ).


Вина кредитора – если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства


произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер

ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности

должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению

размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не

принял разумных мер к их уменьшению (п. 1 ст. 404 ГК РФ).


Вина как условие ответственности за нарушение обязательства – внутреннее


отношение лица к нарушению обязательства. Лицо, не исполнившее обязательства

либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии

вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором

предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего

исполнения обязательства. Если иное не предусмотрено законом или договором,

лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (ст. 401

ГК РФ).


Виды юридических лиц – 1) коммерческие организации, т.е. организации,


преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и

распределяющие полученную прибыль между участниками (полное товарищество,

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с

дополнительной ответственностью, акционерное общество, производственный

кооператив, унитарное предприятие) (п. 1. и 2 ст. 50 ГК РФ); 2) некоммерческие

организации, т.е. организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной

цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками

(потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации

(объединения), учреждения, благотворительные и иные фонды) (п. 1 и 3 ст. 50 ГК

РФ).


Виды ценных бумаг – 1) государственная облигация, 2) облигация, 3) вексель, 4)


чек, 5) депозитный и сберегательный сертификаты, 6) банковская сберегательная

книжка на предъявителя, 7) коносамент, 8) акция, 9) приватизационные ценные

бумаги, 10) варрант и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в

установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ).


Виды гражданско-правовых сделок по научно-теоретической классификации – 1)


консенсуальные сделки (сделки, которые считаются заключенными с момента

достижения между сторонами соглашения по всем существенным условиям) и реальные

сделки (сделки, для заключения которых помимо достижения соглашения необходима

передача вещи); 2) фидуциарные сделки (сделки, основанные на особо

доверительных отношениях между участниками); 3) абстрактные сделки (сделки, цель

которых не имеет юридического значения) и каузальные сделки (сделки, имеющие

юридически значимую цель).


Виды гражданско-правовых сделок – 1) односторонние сделки (сделки, для


совершения которых необходимо и достаточно выражение воли одной стороны) (ст.

154 ГК РФ), и договоры (соглашение двух или нескольких лиц об установлении,

изменении или прекращении прав и обязанностей - для заключения договора

необходимо выражение согласованной воли двух или более сторон) (ст. 420 ГК РФ);

2) возмездные сделки (сделки, в силу которых сторона должна получить плату или

иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей) и безвозмездные

сделки (сделки, в силу которых одна сторона обязуется предоставить что-либо

другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления)

(ст. 423 ГК РФ); 3) сделки под отлагательным условием (стороны поставили

возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно

которого неизвестно, наступит оно или не наступит) и сделки под отменительным

условием (стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит)

(ст. 157 ГК РФ).


Виды (формы) права собственности – 1) частная (собственность граждан и


юридических лиц, 2) государственная (собственность Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации), 3) муниципальная (собственность муниципальных

образований) (п. 1 ст. 212 ГК РФ).


Банковская гарантия – в силу банковской гарантии банк, иное кредитное


учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица

(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства

денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате

(ст. 368 ГК РФ).


Акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал которой


разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права

участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают

по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью,

в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ, п. 1 ст. 2 ФЗ

«Об акционерных обществах»).


Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен


быть полным и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ).


безналичный расчет

перевод безналичный деееджных средств со счета на счетг


полная и частичная инвентар


полная- проверка всех видов материальных ценностей,проводится при ревизии и годового баланса

частичная- проверка только опрелеоеной части средст


функции налогов


учетная,распределит,стимулир,балансир


бугалтер .отчет


совокупность сведений о результатах и условиях работы торгов.предприятий.такая точность содержит информац о движении товаров,об издер,прибыли,убыли


для чего проводится инвентаризации? для проверки наличия товаров и их сорта. данным бух.учета,а так же правильности самих учет.данных



op


1.ОСНОВИ ОП- дисципліна яка вивчається з метою формування у майбутніх спеціалістів навиків з правових питань, питань гігієни, основ техніки безпеки і основ пожежної безпеки.

Складається з 5 розділів

1- правові та організаційні питання з охорони праці

2- основи гігієни та виробничої санітарії

3- основи техніки безпеки

4- основи пожежної безпеки

ОСНОВИ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

СТ.1- поняття про ОП

ОП – система правових, організаційно-технічних, соціально-економічних , санітарно-гігієнічних заходів, засобів які спрямовані на збереження життя та здоров’я працівників в процесі праці.

СТ-2- сфера та дії закону

Даний закон розповсюджується на всі підприємства установи і організації незалежно від форми власності і виду діяльності.

СТ-3- законодавство про ОП

Складається з даного закону, кодексів «законів про працю в Україні» та інших документів

СТ-4- державна політика в ОП

- приорітитет надається збереженню життю та здоров’я людини по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства

- повна відповідальність роботодавця для створення безпечних та нешкідливих умов праці

- міжнародне співробітництво в галузі ОП використання світового досвіду щодо покращення умов праці і підвищення безпеки.

СТ -5- права іноземних громадян і осіб без громадянства на ОП

Особи без громадянства та іноземні громадяни які працюють і розташовані на тиреторії України мають такі самі права на ОП як і громадяни України.



2.Елекктро-захисні засоби – вироби що служать для захисту людей, які працюють з електроустаткуванням від ураження електрострумом, а також від дії електричної дуги, електромагнітних полів.

Електрозахисті засоби поділяються на 3 види

1- ізолювальні

2- огороджуючи

3- запобіжні

ІЗОЛЮЮЧІ – призначені для ізоляції від електроустановок, які знаходяться під напругою.

Поділяються на – основні та додаткові

До основних належить такі ізоляції яких витримує протягом тривалого часу напругу електроустановок. Тому ними можна доторкатись до струмопровідних частин. При роботі 1000V – діелектричні рукавиці, ізолювальні штанги, інструменти з ізольованими ручками, струмовімірювальні кліщі. При роботі понад 1000V – ізолювальні штанги, покажчики напруги. До додаткових належить – призначені для підвищення дії основних. Діелектричні колоші, ізолювальні гумові килимки, ізолювальні підставки, рукавиці , боти.

Огороджувальні – призначені для тимчасового огородження струмопровідних частин також для заземлення струмопровідних частин.

Запобіжні – засоби призначені для захисту працівників від випадкового падіння з висоти а також для забезпечення піднімання на висоту. Для захисту від світлової, теплової дії електричної дуги, спецвзуття.



3.Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.

До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають.

Вогневими роботами - виробничі операції, пов'язані з викор. відкритого вогню, іскроутв. та нагрівом деталей, устаткування, конструкцій до температур, що здатні викликати займання горючих речовин і матеріалів, парів легкозаймистих рідин. Пожежі через виникнення коротких замикань, перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, роботу несправних або залишених без нагляду електронагрівальних приладів складають більше 25% всіх випадків



4.Вимоги щодо конструктивних та планувальних рішень промислових об'єктів, а також інших питань забезпечення їхньої пожежо значною мірою визн. Категорією приміщень та будівель за пожежною небезпекою. Визначення категорії приміщення проводиться з урахуванням показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, що там знаходяться (використовуються) та їх кількості. Приміщення за пожежною небезпекою поділяються на п'ять категорій (А, Б, В, Г, Д).Визначення категорій приміщень проводяться з урахуванням показників пожежовибухо-небезпечних речовин та матеріалів, що там знаходяться та їх кількості. Всі приміщення згідно цих показників поділяють на 5 категорій.

Кат. А – горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалахування менше 28’.

Кат. Б – горючий пил, волокна, легкозаймисті рідини при темпер. спалахування понад 28’

Кат. В – горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі матеріали.

Кат. Г – не горючі реч. І мат. В гарячому розжареному та розплавленому стані.

Кат. Д – негорючі речовини і матеріали в холодному стані.



5.Забороняється застосування праці на тяжких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється залучати працю жінок до піднімання вантажу вага яких перевищує нормі. Жінки що мають дітей від 3-14р не можуть залучатися до роботи в нічний час , надурочни х робіт , робіт у вихідні дні, а також відправлятися у відрядження. Жінки які мають 2-х дітей та більше віком до 15р мають скорочений робочий день на 1 годину і їм додається додаткова оплачувана відпустка 5 календарних дні. Вагітним надається оплачувана відпустка 126 календарних дні. Забороняється відмовляти жінкам на прийняття і знижувати зарплату якщо вони вагітні або мають дітей віком до 3р. У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).



6.ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНІ ПРАЦІ

Законодавство України закріпило рівні основні права та гарантії працівників на ОП.

1- право громадян на ОП при укладанні трудового договору

2- право працівників на ОП під час роботи на підприємстві

3- має право відмовитись від дорученої роботи якщо утворюється небезпечна ситуація для життя

4- права на пільги на компенсації за тяжкі та шкідливі умови праці

5- відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я

6- відшкодування моральної шкоди , проводиться власником якщо небезпечні та шкідливі речовини призвели до моральної травми порушень.

Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його

нормальних життєвих зв язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. Має вжити термінових заходів для допомоги потерпшим, залучити при необхідності професійні аварійнорятувальні формуван

7.Виробнича травма – порушення анатомічної цілісності організму внаслідок впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Травми поділяються на види

1- механічні

2- електричні

3- хімічні

4- психофізіологічні

5- біологічні

Розслідуванню підлягають травми отримані внаслідок тілесних ушкоджень а також утоплення, обмороження, теплові удари, отруєння. Травми отримані під час ліквідації пожеж, аварій, стихійного лиха...

До гострих захворювань та отруєнь належать випадки що стались від одноразового впливу на людський організм небезпечних та шкідливих факторів.

ГОСТРІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ – спричиняються дією хімічних речовин різних видів випромінювань, а також значних фізичних перевантажень. Гострі професійні захворювання спричиняються дією шкідливих речовин у випадку коли їх гранична норма перевищує норму у повітрі робочої зони.

Розслідуванню підлягають травми, що привели до втрати працівником працездатності хоча б на 1 день.



8.Світло займає одне з перших місць, відомо що біля 90% інформації сприймається органом зору. Під час будь-якої діяльності втомлюваність очей залежить від напруженості зоревого м’яза. Недостатнє а надмірне освітлення призводить до виробничого травматизму, а саме 5% всіх травм. Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виник. проф. захвор., нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати вимогам.

До виробничого освітлення ставляться такі вимоги:

1- створювати таку освітленість яка відповідає х-ру роботи.

2- забезпечити рівномірність і постійність рівня освітленості

3- не створювати засліплю вальної дії

4- повинно бути достатнє для розрізнення речей

5- просте і надійне в експлуатації



9.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). Розрізняють 2 види горіння

1- повне – пр. достатній кількості кисню

2- неповне

Вибух — надзвичайно швидке хімічне перетворення, що

супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснутих газів, здатних

виконувати механічну роботу. Детонація — це горіння, яке поширюється зі швидкістю кілька тисяч метрів за секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням,

нагріванням та переміщенням незгорівшої суміші перед фронтом полум'я,

що призводить до прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші

ударної хвилі. Спалах — швидке згоряння горючої суміші без утворення стиснутих

газів, яке не переходить у стійке горіння. Самоймання — виникнення горіння під впливом джерела запалювання. Спалахування — займання, що супроводжується появою полум'я. Салшзай.мання — початок горіння без впливу джерела

запалювання. Самоспалахування —самозаймання, що супроводжується появою,

полум'я. Тління — горіння без випромінювання світла, що, як правило,

розпізнається з появою диму.

Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткуванням побутових електроприладів, приладів отоплення, пустощі дітей з вогнем. Найбільш небезпечними є роботи з вогнем, вогневими роботами вважають операції пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням, та нагрівом деталей.

До вогневих робіт належать також газо та електрозварювання, бензино-газорізання, механічна обробка металу з утворенням іскор… виконавці робіт повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки особами які за це відповідають



10.Неповнолітні це особи що не досягли віку 18р.

Забороняється залучати працю неповнолітніх до застосування праці на тяжких роботах та піднімати речі яких маса перевищує норм, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Неповнолітні не дозволяється приймати на роботу 14р ,у період літніх канікул та 15р-х приймати з згодою одного з батьків для них робочий тиждень складає 24год, віком 16-18р 36год. Зарплата виплачується в повному обсязі. Звільняти з ініціативи власника тільки за згодою комісії. Держава враховує фізичні, фізіологічні та ін.. особл. молоді, виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законом України „Про охорону праці" (ст. 14) забороняється застос. праці неповнолітніх, осіб віком до 18р, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП).





11.До основних причин електротравматизму відносять

1- дотик до не струму ведучих частин внаслідок недотримання правил техніки безпеки

2- дотик до не струму ведучих частин обладнання яке опинилось під напругою через пошкодження ізоляції

3- випадкова подача напруги до електроустановок, в яких працюють люди

4- використання несправних ручних електроінструментів

5- робота в безнадійних засобів захисту

6- відсутність надійного захисту електроустановок.

Основними причинами електротравматизму є:

— недостатня навченість, несвоєчасна перевірка знань та присвоєння груп кваліфікації за технікою безпеки персоналу, котрий обслуговує електроустановки;

— порушення правил влаштування, технічної експлуатації та техніки безпеки електроустановок;

— неправильна організація праці;

— неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, захаращеність підходів до них;

— порушення правил виконання робіт в охоронних зонах ЛЕП, електричних кабелів та ліній зв'язку;

— несправність ізоляції, через що металеві неструмопровідні частини обладнання виявляються під напругою;

— обрив заземлювального провідника



12.Горіння – процес реакції окислення , яке супроводжується виділенням диму та появою полум’я. для горіння необхідно наявність 3 сполук (- джерело горіння, - окислювач, - предмет горіння). .). За швидкістю розповсюдження полум'я горіння поділяється на дефлаграційне (в межах 2—7 м/с), вибухове (при десятках і навіть сотнях метрів за секунду) і детонаційне (при тисячах метрів за секунду). Розрізняють 2 види горіння

1- повне – пр. достатній кількості кисню

2- неповне

Форми горіння

1- вибух – швидке хімічне перетворення, яке супроводжується виділенням енергії і утворення стиснутих газів які здатні призвести до руйнувань.

2- детонація – надзвичайно швидке горіння з швидкістю 1000м/с

3- спалах – швидке згоряння горючої суміші яке не переходить у стійке горіння.

4- займання – виникнення горіння під впливом джерела запалювання

5- спалахування – займання яке супроводжується появою полум’я

6- самозаймання – початок горіння без впливу джерела запалювання

7- тління – горіння без випромінення світла, та супроводжується появою диму.



13.Згідно правил облаштування електроустановок всі приміщення поділяють на 3 категорії

1- особливо небезпечні – відносять приміщення з відносною вологістю, яка близька до 100% та приміщення з хімічно активним середовищем

2- підвищеною небезпекою – відносять приміщення з відносною вологістю 75% і більше, а також жаркі приміщення з температурою повітря більше 35’. Приміщення в яких є в наявності струмопровідні підлоги…

3- приміщення без підвищеної небезпеки – приміщення які не вказані в 1 і 2 категоріях.

За характером середовища розрізняють наступні виробничі

приміщення:

— нормальні — сухі приміщення, в котрих відсутні ознаки жарких та запилених приміщень та приміщень з хімічно активним Середовищем;

— сухі — відносна вологість повітря не вище 60%;

— вологі — відносна вологість повітря 60—75%;

— сирі — відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%, але не досягає 100%;

— особливо сирі — відносна вологість близько 100%, стіни, стеля, предмети вкриті вологою;

— жаркі — температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30 °С;

— запилені — наявний в приміщенні пил, котрий виділяється, осідає на дротах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути з струмопровідним або з неструмопровідним пилом;







14.Приміщення поділяються на вибухо та пожежо-небезпечні. Вибухо-небезпечна зона – простір в якому є або може з’явитись вибухонебезпечні речовини або суміші.

Пожежонебезпечна зона – простір де можуть знаходитись горючі речовини.

Пожежо небезпечні класифікуються згідно класів–

Кл. п-1 – зони приміщень де застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою спалахування 61’.

Кл. п-2 – зони де виділяються горючий пил або волокна

Кл. п-2а – зони де є тверді або волокнисті горючі речовини

Кл. п -3 – зовнішні установки де використовуються горючі рідини з температурою спалахування більше 61’.

Вибухонебезпечні поділяються -

Кл. в – 1 – зони приміщень в яких виділяються горючі гази та здатні при нормальних умовах створювати вибухонебезпечні суміші.

Кл. в-1а – зони приміщень в яких утворення вибухонебезпечних сумішей можливе при аваріях.

Кл. в-1б – горючі гази та рідини використовують в невеликих кількостях без застосування відкритого полум’я

Кл. в-1г – зовнішні установки що містять вибухонебезпечні гази, при цьому утворення сумішей можливе лише при аваріях

Кл. в – 2 – зони приміщень де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей з пилу та волокон внаслідок аварій.

Кл. в-2а- зони приміщень де утворення вибухонебезпечних сумішей пилу чи волокон можливе при нормальному режимі роботи.



15.ПОРАЗКА ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. Невідкладна поміч: Необхідно звільнити постраждалого від контакту з струмом (виключити джерело електроживлення, або скинути обірваний провід дерев'яною сухою гілкою; якщо рятувальник одягнутий у гумові чоботи і гумові рукавички, то можна відтягнути від електропроводу). При припиненні дихання — штучне дихання методом «із рота в рот», або «із рота в ніс». При припиненні серця — непрямий масаж серця. Введення медикаментів проводить медична бригада. Госпіталізація на носилках в опікове, хірургічне, або реанімаційне відділення. Лише лікар може робити висновок про стан здоров'я потерпілого. Якщо потерпший дихає рідко і судорожно, але у нього не намацується пульсу необхідно відразу зробити йому штучне дихання.



16.За показниками горючості всі речовини та матеріали поділяються на 3 класи

1- горючі

2- важкогорючі

3- не горючі

ГОРЮЧІ – речовини які здатні до самозаймання та займання від джерела запалювання, та можуть самостійно горіти після його вилучення. До них належать всі органічні матеріали.

ВАЖКОГОРЮЧІ – речовини та матеріали які здатні до займання від джерела запалювання а після його вилучення не здатні самостійно горіти. До них належать матеріали до яких належать горючі та негорючі частини

НЕГОРЮЧІ – речовини та матеріали які не здатні до горіння на повітрі нормального складу

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ – здатність будівельних матеріалів та конструкцій зберігати свою несучу здатність та чинити опір нагріванню до критичної температури, утворення наскрізних тріщин і поширенню вогню.



17.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРО ОП

При порушені відповідальності працівники повинні притягуватись до відповідальності:

1- Дисциплінарна – полягає у накладанні дисциплінарних стягнень передбачених законодавством.

2- Адміністративна – накладається на посадових осіб винних у порушені законодавства про ОП у вигляді грошового стягнення

3- Матеріальна – включає відповідальність працівника так і власника . несуть матеріальну шкоду заподіяну підприємству.

4- Кримінальна – настає якщо порушення про ОП створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.

Власник підприємства (установи) або уповноважена ним особа (орган) несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду працівникові незалежно від наявності вини, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Збитки у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці можуть включати відшкодування потерпілому втраченого заробітку, одноразову допомогу, додаткові витрати на лікування, протезування, якщо потерпший залишився живим, а також витрати на поховання в разі смерті потерпілого, одноразову допомогу на сім'ю та на утриманців.



18.Надання долікарської допомоги при опіках

Опіки виникають внаслідок впливу високої температури, міцних кислот, лугів, різних випромінень. Опіки опрацьовують 33% розчином спирту та накладають пов’язку. Зрізати пухир заборонено, при сильному болі можна обприскувати знеболюючими засобами. При хімічних опіках потрібно дуже добре промити водою .. при опіках кислотою накладають пов’язку з 4% розчином гідрокарбонату натрію, оцтовою кислотою. Опіки І ступеня обробляють 33% розчином спирту, ІІ-Ш-IV ступеня — 33% розчином спирту і накладають стерильні пов'язки. Розкривати чи зрізати пухирі не потрібно.

Відмороження настає при тривалому впливі холоду на тіло . холод викликає загальне охолодження. Потерпілого треба помістити в воду кімнатної температури 32-34’ потім натерти горілкою. Перша допомога передбачає зігрівання як відмороженої частини тіла, так і всього організму. Хворого треба перевести в тепле приміщення, дати теплого чаю, кави. Відморожену частину обережно розтирають чистими руками (руки потрібно добре вимити, протерти спиртом або одеколоном). Розтирати потерпілого снігом не рекомендується. Коли відновиться кровообіг, з'являться чутливість, почервоніння, відчуття тепла, уражену ділянку протирають спиртом чи одеколоном і накладають стерильну пов'язку. Відморожену ділянку, на якій є пухирі, змертвіння шкіри, розтирати не можна, слід тільки накласти стерильну пов'язку. Змащувати відморожені ділянки жиром, мазями не рекомендується. Потрібно вжити відповідних заходів, щоб запобігти повторному охолодженню хворого.



19. ЗІЗ) застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту ЗІЗ поділяються на засоби захисту органів дихання, спецодяг, спецвзуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, шкіри, засоби захисту від падіння з висоти та ін.

Захист органів дихання здійснюється за допомогою протигазів та респіраторів. За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. До спецодягу відносяться: куртки, штани, комбінезони, халати плащі тощо

Спеціальне взуття класифікується в залежності від захисних властивостей аналогічно спецодягу. Воно поділяється на чоботи, півчоботи, черевики, півчеревики, валянки, бахіли.

Засоби захисту голови дозволяють недопустити травмування голови при виконанні монтажних, будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, при видобутку корисних копалин.

Найбільш розповсюджені засоби захисту голови — каски, які поділяються на каски захисні загального призначення

Засоби захисту рук — це різні види рукавиць, рукавичок, напальчників, дерматологічних засобів (мазі, пасти, креми). Рукавиці та рукавички виготовляють із бавовни, льону, шкіри, шкірзамінника, гуми, азбесту, полімерів та ін.

Для захисту очей від твердих частинок, бризок кислот, лугів та Інших хімічних речовин, а також випромінювань застосовують такі засоби Індивідуального захисту, як окуляри. Тип окулярів добирається за ГОСТ 12.4.013-85 залежно від виду роботи. До засобів захисту обличчя відносяться ручні, неголовні та універсальні щитки. Найбільш часто на виробництві використовуються: щиток електрозварювальника універсальний ЩЭУ-1, щиток захисний ЩЗ, захисна маска С-40, захисна сітчата маска .



20.СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" працівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, забезпечуються в порядку державного соціального страхування:

1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

2) допомогою з нагоди народження дитини, допомогою на поховання;

3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсіями за вислугу років для деяких категорій працівників.

По тимчасовій непрацездатності сума виплати може дорівнювати повному заробітку.

Соціа́льне страхува́ння — фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

державне соціальне страхування — це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.



21.ЗАХОДИ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

Боротьба з шумом ведеться в 3 напрямках

1- зниження шуму в джерелі утворення, за рахунок конструктивних , технологічних заходів.

2- зниження шуму шляху його поширення від джерела до робочого механізму.

3- зменшення шкідливого впливу за рахунок ЗІЗ.



Заходи захисту від вібрації поділяють

1- механічні

- усунення вібрації в джерелі виникнення і на шляху поширення

- застосування деталей з пластмас

- віброгасіння

- балансування обертових деталей

2- організаційні

- раціональне чергування праці та відпочинку

- активний відпочинок

- заборона понад нормованої роботи

3- лікувально-профілактичні

- ультрафіолетове випромінення

- повітряний обігрів

- масаж та прийом вітамінних препаратів



22.Пожежна техніка. Апарати пожежогасіння поділяють на пересувні (пожежні автомобілі), стаціонарні установки, вогнегасники (ручні до 10 л та рухомі або стаціонарні, об'ємом понад 25 л) і пожежне обладнання (водопровід, шланги).

Автомобілі пожежні поділяють на автоцистерни, які доставляють на пожежу воду й розчин піноутворювача, та спеціальні - для інших вогнегасних засобів і для певних об'єктів (автомобіль порошкового гасіння АП-3; аеродромні - АА-40, АА-60; повітряного гасіння -АВ-40).

Пожежний зв’язок можна підрозділити на зв’язок повідомлення (своєчасний прийом викликів на пожежі), диспетчерський зв’язок (керування силами і засобами для гасіння пожеж) і зв’язок на пожежі (керівництво пожежними підрозділами).

. Пожежна сигналізація буває:

- променева, кожен повідомлювач приєднується до окремої пари проводів;

- кільцева, всі повідомлювачі приєднуються до одного загального проводу.

Автоматичний повідомлювач — це прилад оповіщення, який реагує на характерні ознаки пожежі: дим, радіаційне випромінювання, підвищення температури. Радіоізотопний повідомлювач реагує на ультрафіолетове випромінювання. Димові повідомлювачі працюють на фотоелементах або іонізаційних камерах.

Ручний пожежний повідомлювач — це повідомлювач, який приводиться в дію ручним способом. Всі пожежні по­відомлювачі з'єднані лініями зв'язку із пожежним приймальним пультом.



23.Згідно з Законом України „Про охорону праці" (ст. 23) служба

охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності

та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційнотехнічних,

санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувалЬно профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. Служба охорони праці

в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. Служба охорони праці формується ізспеціалістів, які мають вишу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.



24. Харчові отруєння. Екологічно брудні і недоброякісні продукти (м’ясо, риба, молоко, желе, морозиво, торти) викликають харчову токсичну інфекцію. Наявні в них токсини викликають харчові отруєння. Хвороба проявляється раптово через 2 – 4 години після вживання отруєних продуктів, а іноді – через 20 – 26 годин. Спостерігається нудота, повторне блювання, біль в животі, рідке часте випорожнення із слизом чи кров’ю. Знижується артеріальний тиск, частішає або слабшає пульс, з’являється блідість, спрага, температура підвищується до 40°С, катастрофічно розвивається серцево-судинна недостатність, судоми м’язів, колапс і смерть. Долікарська допомога: негайно промити шлунок водою; багато пити теплої води, кефіру; викликати постійне блювання; пити вугілля-карболен; не їсти протягом двох діб і багато пити рідкого (чай, кава); зігрівати руки, ноги потерпілого грілками.





25.Особи організації зобов’язані

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

- розробляти і затверджувати положення інструкції, що діють в межах підприємства та здійснювати контроль за їх додержанням

- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки

- створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідне функціонування матеріально-технічної бази

- утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку не допускати їх використання за призначенням

- проводити службові розслідування випадків пожеж



26.Статистична електрика –сукупність явищ що пов’язані з накопиченням вільних електричних зарядів на поверхні речовин матеріалів і обладнання.

Захист від електрики проводиться 3 способами

1- запобіганням виникнення і накопичення статичної електрики

2- прискорення стікання електричних зарядів з поверхонь до яких дотикається людина

3- нейтралізація вільних електричних зарядів

І- спосіб досягається такими методами

- заміна небезпечних технологій.

- зменшення швидкості руху рідин по трубопроводах.

- виготовлення матеріалів які труться з однакових речовин.

ІІ- спосіб досягається такими методами

- заземлення установок

- збільшення електропровідності матеріалів шляхом нанесення антистатиків

- збільшення відносної вологості повітря

ІІІ- спосіб досягається такими методами

нейтралізацією зарядів шляхом здійснення процесу іонізації повітря

природна електрика

основним джерело природної електрики є блискавка. Одним із засобів захисту від неї є блискавковідвід. Цей пристрій сприймає удар і відводить струм в землю.

Блискавковідвід по конструкції буває

- стрижневі

- тросові

- сітчасті

за кількістю бувають (- одинарні, - подвійні, - багатократні).



27.Способи гасіння поділяють на 4 види

1- охолодження горючих речовин

- суцільними струменями води

- розпиленням

- перемішування горючих речовин

2- ізоляція горючих речовин

- шаром піни

- шаром продуктів вибуху

- утворення розривів в горючій речовині

- вогнегасними смугами

3- розбавлення повітря горючих речовин

- водяна пара

- негорючими газами

- тонко розпиленнями струменями води

4- спосіб хімічного гальмуванням

- вогнегасними порошками

- галогено-вулглеводні вогнегасники



28.НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОП . Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.

Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років.



29.До первинних засобів пожежогасіння відносяться такі засоби які призначені для ліквідації невеликих пожеж, а також для їх гасіння на початковій стадії до приїзду пожарної. До первинних засобів належать вогнегасники, пожежний інвентар,, пожежні інструменти.

Вогнегасники поділяються

- переносні – до 20кг

- пересувні – 25л-100л

По виду речовини яка використовується в них

- хімічно та повітряно-пінні, - вуглекислотні, - порошкові , - хладонові.

До пожежного інвентарю відносять

- бочки з водою до 200л, - пожежні відра, - лопати, - покривала з негорючого теплоізоляційного полотна 2*2м.

До пожежного інструменту відносять

- гаки, - ломи, - сокири, - нірки, - багри

Контроль за виконання вимог пожеж безпеки проводять державні інспектори пожежного нагляду в разі виявлення порушень мають право:

1- притягти до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушені пожежних правил, норм, а також не виконанні приписів органів державного пожежного нагляду.

2- застосувати штрафні сансії до підприємств за порушення встановлених законодавчих правил пожежної безпеки у розмірі до 2% заробітної плати підприємства за місяць.



30.ЗАГАЛЬНІ ПРИЧИНИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Всі причини нещасних випадків поділяють на 5 груп

1- ОРГАНІЗАЦІЙНІ

- не проведення інструктажів з ОП

- слабкий контроль з боку ОП за дотримання правил техніки безпеки на місцях роботи.

- не виконання заходів щодо охорони праці

2- ТЕХНІЧНІ

- не справність обладнання

- не досконалість конструкції

- відсутність захисного обладнання на обертових машинах

3- САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ

- недостатнє або надмірне освітлення

- підвищена вібрація та шум

- загазованість та запиленість

4- ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНІ

- монотонність праці

- хворобливий стан працівника

- необережність

- помилкові дії через перевтому

5- ЕКОНОМІЧНІ

- недостатня зарплата та не своєчасність виплати

- понадормовані роботи

- робота по сумісництву



31.Колективний договір — це будь-яка письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій, представниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до законодавства України

Угода з охорони праці Забезпечувати працівників, які працюють в шкідливих умовах, спецхарчуванням, спецодягом, миючими засобами, засобами індивідуального захисту та інш., відповідно до умов праці та нормативних актів.

Термін виконання - на весь час дії колективного договору. Своєчасно здійснювати заміну зламаного інструменту та інвентарю.

Термін виконання - на весь час дії колективного договору

Ст. 2. Здійснювати фінансування заходів з охорони праці за рахунок бюджетних коштів, та коштів спеціального фонду державного бюджету отриманих університетом за надання платних послуг, згідно з законом України про охорону праці (ст.20).

2.1. Щорічно узгоджувати та затверджувати кошторис для фінансування заходів з охорони праці (до 1 травня поточного року).

Ст. 3. Доплати особам, які працюють у шкідливих і особливо шкідливих умовах праці здійснювати за рахунок фонду оплати праці у першочерговому порядку.

Ця угода чинна на весь час дії колективного договору, є його додатком і невід'ємною частиною.



32.РОСЛІДУВАННЯ НВ ВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ

Працівник який виявив або потерпілий чи інша особа повинні негайно повідомити про це що сталось керівнику.

Керівник підрозділу зобовязенний

- надати медичну допомогу до прибуття швидкої

- зберегти обставини у такому вигляді у якому вони були на момент події

- негайно повідомити керівника підприємства

- доставка на транспорті організації

РОСЛІДУВАННЯ ПРОВОДИТЬ У СКЛАДІ

1- голова – керівник служби ОП

2- члени – керівник підрозділу та представники профспілки

Комісія на протязі 3 діб повинна

1- опитати особу що постраждала, свідків

2- вияснення причин і обставин виникнення НВ

3- обстежити місце НВ і визначити осіб винних у порушені ОП

4 –скласти акт н-1, в 5-ти примірниках

5- розробити заходи попередження виникнення НВ



33.Безпечність виробничого процесу- це властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією. Виробничі процеси не повинні забруднювати навколишнє середовище викидами шкідливих та небезпечних речовин, а також спричинювати вибухи та пожежі.

Якщо в процесі проведення технологічного процесу проявляються первні небезпеки, то це, зазвичай, наслідки помилок, які були допущені ще на стадії його розробки та проектування. Тому при проектуванні, організації та проведенні технологічних процесів необхідно передбачити:-усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, які чинять на них небезпечний та шкідливий вплив.- До застосування комплексної механізації, автоматизації, та комп*ютеризації виробництва.-застосування засобів колективного захисту працівників.- своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих чинників на окремих технологічних операціях.- Своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, які є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників.- забезпечення пожежно- та вихоне безпеки.



34.Пожежна охорона поділяється на 4 ВИДИ

- державна, - відомча, - сільська, - добровільна

На промислових підприємствах з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації її гасіння створюють добровільні пожежні команди при кількості працюючих 50чол та більше. Це рішення приймається на загальних зборах трудового колективу. Основними завданнями пожеж є :

1- здійснення контролю за дотриманням протипожежних норм та правил.

2- запобіганням пожежам та нещасних випадків на них.

3- гасіння пожеж рятування людей, надання допомоги в ліквідації катастроф, аварій.



35.Небезпечні та шкідливі фактори поділяють на 4 групи

1- фізичні – все що оточує шум вібрація.

2- хімічні (- токсичні, - подразнюючі, - канцерогенні, - мутагенні, - сенсибілізуючі)

3- біологічні – ( - макроорганізми, - мікроорганізми)

4- психофізіологічні

Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.

Наслідком дії несприятливих виробничих факторів може бути і професійне захворювання — патологічний стан людини, обумов; лений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів.



36.Фактори, що сприяють вибуху котла, який працює під тиском:

1. Порушення технічних вимог експлуатації. Недотримання розрахункового тиску, наприклад, при псуванні запобіжних клапанів.

2. Зменшення кількості води в котлі до рівня, при якому стінки, що нагріваються полум'ям, перестають охолоджуватися водою і перегріваються. Це викликає їхню деформацію, зниження межі текучості матеріалу при підвищеній температурі.

3. Недоліки конструкції і порушення технології при виготовленні котла (невідповідність матеріалу, дефекти зварювання і т. п.).

4. Старіння матеріалу котла, місцеві ослаблення, корозія через багаторічну експлуатацію

Причини виникнення вибухів у компресорах обумовлюються такими факторами:

- наявністю горючого пилу, що осаджується у фільтрах;

- утворенням вибухонебезпечних сумішей з кисню повітря і продуктів розкладання мастил під впливом високих температур, що розвиваються в компресорах.

У більшості випадків причина таких аварійних ситуацій полягає в наступних технологічних і конструктивних похибках:

- впуск пари в автоклав при неповному закладанні зубів кришки у відповідні пази;

- несправність пристроїв блокування початку чи протікання технологічного процессу несправність контрольних приладів.



37.Нещасними випадками невиробничого характеру- не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.

Нещасні випадки підлягають розслідуванню відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час:

- прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації);

- переміщення будь-якими видами транспорту (повітряним, залізничним, морським, автомобільним, електротранспортом, на канатній дорозі, фунікулері та ін.);

- виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку, якщо це не входить до службових обов'язків);

- участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності);

- участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;

- проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;

- використання газу у побуті;

- користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;

- виконання робіт у домашньому господарстві;

- використання побутової техніки;

- стихійного лиха;

- перебування в громадських місцях, закладах торгівлі, закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення та ін.

Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.



38.Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, всього населення України.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

- здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

- запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

- гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.





39.РЕЄСТРАЦІЯ ОЮБЛІК ЗВІТНІСТЬ ПРО НВ

Всі НВ про які складають акти Н-1 реєструються на підприємстві в спеціальному журналі, власник повинен регламентувати і затвердити дані акти протягом доби після закінчення рослідування.

Затверджені акти розсилаються на протязі 3 діб

1- потерпілому, особі що представляла його інтереси

2- керівникові служби ОП

3- Керівникові підрозділу де стався НВ

4- профспілкові організації підприємства

5- регіональному представнику держнаглядохорон праці

Дані акти зберігаються на протязі 45 років





40.3- ПОВТОРНИЙ

- на роботах з підвищеною небезпекою 1раз в 3 місяці

- на всіх інших видах робіт 1раз в 6 місяців

4- ПОЗАПЛАНОВИ

- при порушені правил ОП та техніки безпеки на робочих місцях

- при введенні в дію нового обладнання

- при змінні законодавчих актів

- при перерві роботи працівників більше ніж 30 календарних днів

5- ЦІЛЬОВИЙ

- при виконанні робіт при яких оформляється наряд-допуск, небезпечні роботи

- при виконанні робіт не передбачених трудовому договорі

- при ліквідації аварій

Вступний проводиться службою ОП а всі інші керівниками підрозділів, організацій



41.Методи аналізу травматизму

- статистичний

- монографічний

- економічний

- ергономічний

- прогностичний

СТАТЕСТИЧНИЙ метод – базується на аналізі статистичної документації з травматизму, вихідними даними для аналізу є матеріали що містяться в акті Н-1. документи містять такі дані:

- к-ть НВ що викликали втрату непрацездатності

- к-ть днів непрацездатності викликані нещасних випадках на звітний період

- середня спискова чисельність працюючих на підприємстві

МОНОГРАФІЧНИЙ метод – аналізу травматизму базується на аналізі небезпечних і шкідливих виробничих факторів , які властиві тому чи іншому елементу виробничого процесу. За цим методом поглиблено вивчають обставини НВ



42.Вплив світла на організм людини

Коли правильно розраховано і підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають здатність добре розрізняти предмети і знаряддя праці. Такі умови освітлення сприяють зниженню виробничого травматизму і професійного захворювання очей.

Погане освітлення виробничої зони може призвести до погіршення якості виконуваних робіт.Погане освітлення виробничих територій може стати причиною багатьох важких і смертельних випадків, таких, як наїзд самохідних засобів механізації, що рухаються.

Природне освітлення має велике гігієнічне значення, що виявляється в значній тонізуючій дії на організм людини внаслідок того, що людина пристосовувався до такого освітлення. Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітюче діє на психіку людини. Санітарні норми передбачають обов'язкове безпосереднє природне освітлення виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень

Виробниче освітлення – це система заходів і пристроїв, що забезпечують сприятливу роботу зорового аналізатора людини та виключають шкідливий або небезпечний вплив світла на нього в процесі праці.

Погане освітлення робочих місць є однією з причин низької продуктивності праці. При недостатньому освітленні очі працюючого напружені, при цьому складно відрізнити оброблювані предмети, знижується темп роботи, погіршується загальний стан організму людини

Утомлюваність ока залежить від інтенсивності процесів, які проходять у ньому, - акомодації, конвергенції, адаптації



43.Повітряно-механічну піну одержують у спеціальних пінотвірних апаратах із використанням піноутворювачів (ПУ-1С, ПУ-ЗА, "САМ-ПО" та ін.). Розрізняють повітряно-механічну піну низької (до 20), середньої (20-200) та високої (понад 200) кратності. Повітряна піна, отримана піноутворювачем ПУ-1С та деякими іншими, придатна для гасіння деяких ЛЗР та ГР (спиртів, ацетону, ефірів та ін.).

Хімічна піна утворюється при взаємодії розчинів кислот і лугів у присутності піноутворювача. Вона складається з водяного розчину мінеральних солей, піноутворювача та бульбашок вуглекислого газу. Вартість хімічної піни вища, ніж повітряно-механічної, тому існує тенденція до скорочення використання хімічної піни при пожежогасінні. Під час гасіння пожеж піною покривають палаючі речовини, перешкоджаючи тим самим надходженню горючих газів і парів до осередку займання.

Порошкові вогнегасні засоби перешкоджають надходженню кисню до поверхні палаючого матеріалу. їх використовують для гасіння різних горючих речовин та матеріалів невеликої кількості, якщо не можна застосовувати інші вогнегасні засоби.

Для гасіння пожежі використовують такі засоби: розбавлення повітря негорючими газами до таких концентрацій кисню, що горіння припиняється; охолодження осередку горіння нижче температури горіння; механічний зрив полум'я струменем рідини або газу; зниження швидкості хімічної реакції, що протікає у полум'ї; створення умов вогнеперегородження, при яких полум'я поширюється через вузькі канали.



44.НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОП

Навчання та перевірку знань з ОП проводять СЛУЖБА КАДРІВ, або інші посадові особи які віддані наказу по підприємству. Працівники які працюють на роботах з підвищеною небезпекою проходять навчання і перевірку знань в спеціальних закладах які мають дозвіл та ліцензію на право проведення. Всі інші працівники проходять навчання безпосередньо на підприємствах. Посадові особи та спеціалісти що проводять навчання і перевірку знань до початку виконаних ними трудових обов’язків і періодично 1раз в 3 роки.

Вищі посадові особи та викладачі ОП проходять навчання в інституті 1раз на 5 років. Контроль за дотриманням Типового положення про навчання з охорони праці здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служба охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.



45.До електротехнічного персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують електроустановки. В залежності від складності установок і вимог техніки безпеки персоналу встановлено 5 кваліфікаційних груп з електробезпеки:

1- належать особи, які не мають спеціальної електротехнічної освіти, але мають елементарну уяву про ступінь ураження струмом і заходи безпеки з ним.

2- особа повинна мати технічне знайомство з установками і чітко уявляти небезпеку уражень, вміти надати першу допомогу.

3- належать особи які повинні

- знати будову електроустановок

- вміти їх обслуговувати

- знати загальні правила техніки безпеки при роботі в установках до 100V та надавати першу допомогу

4- повинні знати знання в обсязі спеціального професійного училища і знати правила технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації установок, знати схему та обладнання своєї дільниці, а також навчати персонал інших груп.

5- особи цієї групи повинні:

- знати всі схеми і обладнання дільниці

- знати правила техніки безпеки правила техніки експлуатації в спеціальних і загальних частинах.

- вміти організовувати безпечне виконання робіт в установках будь якої напруги

- вміти надавати першу допомогу.



46.1- ВСТУПНИЙ

- при прийняті на роботу

- з студентами які проходять виробничу практику

- у разі екскурсії на підприємстві

- при вступі у навчальні заклади

2- ПЕРВИННИЙ

- з новоприйнятими на роботу та відрядженими

- при переводі з одного підрозділу в інший

- з студентами учнями при початку проведення лабораторно-практичних робіт , які несуть небезпеку

Первинний інструктаж; проводиться до початку роботи

безпосередньо на робочому місці з працівником: — новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; — який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; — який буде виконувати нову для нього роботу; — з відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або

в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням

сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників

за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням

особливостей виробництва.

Первинний інструктаж провод. індивідуально чи з групою

осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони

праці відповідної до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог

орієнтовного переліку питань первинного інструктажу .

Вступний інструктаж проводиться на початку занять працівником

служби охорони праці, а за відсутності такого — особою, на яку наказом

керівника закладу освіти покладено ці обов'язки. Запис про проведення вступного

інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який

зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за

проведення вступного інструктажу.



47Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, пил, кіпоть, неприємні запахи, що створюють шум, не можна розташовувати до найближчого житлового району з підвітряної сторони; ці підприємства треба відокремлювати від житлових районів санітарно-захисними зонами (розривами).

Територія санітарно-захисної зони призначена для:

- забезпечення зниження рівня впливу до необхідних гігієнічних нормативів по усіх факторах впливу за її межами;

- створення санітарно-захисного барєра між територією підприємства (групи підприємств) і територією житлової забудови;

- організації додаткових озеленених площ, що забезпечують екранування, асиміляцію і фільтрацію забруднювачів атмосферного повітря і підвищення комфортності мікроклімату.

Рівень вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі за межами санітарно-захисної, зони не повинен перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для атмосферного повітря населених місць.Санітарна характеристика виробничих процесів

І група. Виробничі процеси, які протікають при нормальних метеорологічних умовах і при відсутності шкідливих газів і пиловиділень:

ІІ група. Виробничі процеси, які протікають при несприятливих метеорологічних умовах чи пов’язані з виділенням пилу чи напруженою фізичною роботою

ІІІ група. Виробничі процеси з різко визначеними факторами шкідливостей і з забрудненням ними робочого одягу:

ІV група. Виробничі процеси які вимагають особливого режиму для забезпечення якості продукції:



48.Утоплення – смерть від гіпоксії, що виникає в результаті закриття дихальних шляхів рідиною, найчастіше водою.

Доставивши потопаючого на берег, приступають до надання першої допомоги, характер якої залежить від його стану. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, у нього задовільний пульс і дихання збережено, то достатньо укласти його на суху тверду поверхню таким чином, щоб голова була опущена низько, потім роздягнути, розтерти руками або сухим рушником. Бажано дати гаряче пиття (чай, кава, дорослим можна трохи алкоголю, наприклад 1-2 столові ложки горілки), закутати теплою ковдрою і дати відпочити.

Якщо потерпілий при вилученні з води знаходиться без свідомості, але у нього збережені задовільний пульс і дихання, то слід закинути його голову і висунути нижню щелепу, після чого укласти таким чином, щоб голова була опущена низько, потім своїм пальцем (краще обгорненим носовою хусткою) звільнити його ротову порожнину від мулу, тини і блювотних мас, насухо обтерти і зігріти.



50.Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію

Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.

Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.

Електричний струм, протікаючи через тіло людини, виробляє термічне, електролітичне, біологічне, механічне та світлове вплив. Термічний вплив характеризується нагріванням шкіри, тканин аж до опіків. Електролітичне вплив полягає в електролітичному розкладанні рідин, у тому числі і крові. Біологічна дія електричного струму проявляється в порушенні біологічних процесів, що протікають в організмі людини, і супроводжується руйнуванням і порушенням тканин і судорожним скороченням м'язів.



50. Особливості впливу електричного струму на організм людини.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення поглинутої організмом електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну, механічну і біологічну дію.

Найбільш складною є біологічна дія, яка притаманна тільки живим організмам.

Термічний вплив електричного струму характеризується нагріванням тканин аж до опіків.Більше половини всіх електротравм становлять опіки. Вони важко піддаються лікуванню, тому що глибоко проникають у тканини організму. При проходженні через тіло людини електричного струму в тканинах виділяється тепло.

Електролітична дія струму виявляється у розкладанні органічної рідини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу.

Механічна дія струму призводить до розриву тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові.

Електротравми умовно поділяють на загальні і місцеві. До місцевих травм належать опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, а також електрофтальмія (запалення очей внаслідок впливу ультрафіолетових променів електричної дуги).

Електричний удар є порушення живих тканин організму проходить через нього електричним струмом, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів. Поразка людини електричним струмом може відбутися при дотиках: до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; відключеним струмоведучих частин, на яких залишився заряд або з'явилося напруження у результаті випадкового включення; до металевих неструмоведучих частин електроустановок після переходу на них напруги зі струмовідних частин.



51.Шум – хаотичний склад різних по рівню і частоті звуків, які негативно впливають на організм людини.

Людина сприймає звукові коливання від 16-20000Гц.

Шум характеризується такими показниками:

- частотою коливань

- інтенсивністю

- звуковим тиском

Являється біологічним подразником на нервову систему, викликає головні болі, підвищення тиску, зниження гостроти зору, концентрації уваги ….

Викликає порушення діяльності шлунка серцевинної системи , призводить до захворювання слухового апарату.



Вібрація – механічні коливання пружних тіл з низькими частотами при великих амплітудах.

Негативно впливає на організм людини викликаючи віброхворобу. Основними проявами є порушення нервової та серцево-судинної системи, поява головного болю. Заморочення та зниження працездатності, порушення сну… місцеві вібрації малої інтенсивності поліпшують функціональний стан , прискорюють загоєння ран.



52.Дозволяється перевозити пасажирів у транспортному засобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбачена технічною х-кою так, щоб вони не заважали водієві керувати транспортним засобом і не обмежували оглядовість, відповідно до правил перевезення.

Водіям маршрутних транспортних засобів забороняється під час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.

Під час перевезення в автобусі, мікроавтобусі організованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослого супровідника. При цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюється згідно з вимогами підпункту "в" пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак "Діти" .

Водію забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.

Забороняється перевозити:

а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цими Правилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених для перевезення пасажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, інших самохідних машин, на вантажному причепі, напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;

б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, - на передньому сидінні легкового автомобіля, мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і на задньому сидінні мотоцикла;

в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;

г) організовані групи дітей у темну пору доби.



53. Основи охорони праці» як наука виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину.

Наука про охорону праці тісно пов’язана з іншими науками. Вона широко використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові дисципліни, як ергономіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна естетика.

Завданнями охорони праці є також: знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища;впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці; розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці; забезпечення безпеки виконання робіт працівниками;

впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов і охорони праці.

Складається з 5 розділів

1- правові та організаційні питання з охорони праці

2- основи гігієни та виробничої санітарії

3- основи техніки безпеки

4- основи пожежної безпеки



54. Системи автоматичного пожежогасіння приводяться в дію пожежною автоматикою за об'єктивними показниками й забезпечують оперативне гасіння вогнища загоряння без участі людини.

Конструктивно автоматичні установки пожежогасіння складаються з резервуарів наповнених необхідною кількістю вогнегасної речовини, пристроїв керування й контролю, системи трубопроводів і насадок-розпилювачів. Кількість розпилювачів, довжини трубопроводів й обсяг ємностей для вогнегасної речовини визначаються ретельними розрахунками.Використовують спринклерні та дрен черні установки автоматичного гасіння. Автоматична установка складається

- джерела водопостачання, гідрант, пожежна водойма

- мережа труб для транспортування

- джерело подачі води

- зрошувачі.

Використовують також модульні установки, автоматичні установки малогабаритні одна з них є ПУМА – 12п. може загасити пожежу 50куб.м. а також модуль буран – 18куб.м.



55. Освітлення виробничих приміщень може бути природним, штучним і суміщеним. Освітлення суміщене, коли в світлий час доби недостатнє за нормами природне освітлення доповнюють штучним.

Природне освітлення має велике гігієнічне значення, яке полягає в сильній тонізуючій дії на організм людини.

Тривала відсутність природного (сонячного) світла гнітючого діє на психіку людини, сприяє розвитку почуття тривоги, знижує інтенсивність обміну речовин в організмі, послаблює реактивність організму, сприяє розвиткові короткозорості та втомлюваності. Тому санітарні норми передбачають обов’язкове природне освітлення усіх виробничих, адміністративних, підсобних і побутових приміщень, без якого можна обійтись тільки у виняткових випадках. Наприклад, у приміщеннях, де обслуговуючий персонал виробничим процесом (на складах, які розміщуються в підвалах тощо). У цих випадках влаштовують електричне освітлення.

Природне освітлення може бути боковим - крізь світлові прорізи в зовнішніх стінах; верхнім - крізь світлові ліхтарі в покрівлях, а також прорізи в місцях перепадів висот суміжних прильотів будівлі; комбінованим - крізь прорізи для бокового і верхнього освітлення.

Для створення раціонального освітлення необхідно нормувати рівень освітленості на робочих поверхнях. Однак таке нормування природного світла викликало б великі труднощі, тому що освітленість коливається в дуже широких межах і залежить від пори року, дня, хмарності, відбиваючих властивостей поверхні землі (сніг, трав’яний покрив, асфальт тощо).

Штучне освітлення виробничих ділянок і будівель може бути загальним, місцевим і комбінованим.



56.ДЖЕРЕЛА ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

*Джерела виникнення шуму поділяють 4 види

1- аеродинамічні – виникає при русі повітряних мас

2- гідравлічний – виникає при русі води, рідинних мас.

3- механічний – виникає при роботі певних вузлів та деталей

4- електромагнітний - при роботі електромагнітних пристроїв



* за впливом на організм вибірці поділяють

1- загальні – впливає на весь організм

2- місцева – тільки на окремі органи

За джерелом виникнення поділяють на 3 види

1- транспортна – виникає при русі транспорту

2- транспортно-технічна – виникає пр. роботі механізмів, які виконують технологічні операції (бульдозер)

3- технологічна – виникають при роботі стаціонарних машин і механізмів



58.Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції

Занулення – це зумисне з’єднання металевих частин електроустановки, які зазвичай не перебувають під напругою з нульовим захисним провідником

Заземлення і занулення не завжди гарантує безпеку людей від ураження струмом. Для захисту використовують захисне відключення.

Захисне відключення – це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом. Цей вид захисту спрацьовує за 0,1 – 0,05с, а занулення 0,2с і більше.

При такому нетривалому проходженні струму через тіло людини безпечним є навіть струм 500 – 650мА.

Захисне вимикання окремо чи сукупно з іншими засобами захисту виконує такі функції:

- захист при замиканні на землю або корпус обладнання;

- захист при появі небезпечних струмів витікання;

- захист при переході вищої напруги на сторону нижчої;

- автоматичний контроль кола захисного заземлення і занулення



59. Для управління роботою котлів і посудин що працюють під тиском вони мають мати: Прилади що запобігають підвищенню тиску, манометри, термометри, показники рівня води, запірно і регулювальну арматуру. Запобіжні клапани встановлюють на патрубках що приєднані до котла. Вони поділ.: важільно вантажні клапани- пристрій що працює, якщо котли підвищую тиск понад допустимий, пружинний запобіжнй клапан для випуску рідкого чи газоподібного палива в атмосферу при різкому підвищенні тиску. Випобухові запобіжні клапани розм.. в місцях які виключалиб можливість травмування персоналу. Манометри встан. На котлах для постійного слідкування за режимом їх роботи. Не допускаються користування манометрами, якщо вийшов його перевірки, якшо на манометрі відсутня пломба чи клеймо про здійсню перевірки, якщо розбите скло чи інше пошк. Що може вплинути на результат показів. Термометри встановлюють для забезп. Надійної роботи котлів при вході чи виході з котла. Допустима температура гарячої води позначається на шкалі термометра червоною рискою. Показчики рівня води встан. На котлах для постійного контролю за її рівнем. Шкала може бути проградуйована, на ній має бути вказано мінімально і максимальні рівні рідини в будь якій установці. Запірна арматура має мати маркування має вказуватися діаметр умовного проходу, матеріал з якого виготовленого вентель, умовний чи робочий тиск, температура середовища, напрям потоку середовища.


Защита интеллектуальных прав (понятие, порядок, способы, формы


ответственности).



















1. Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы,

функции). Отграничение гражданского права от иных отраслей права.

Гражданское право — это отрасль отечественного права, нормы которой регулируют

основанные на юридическом равенстве, правовой автономии и имущественной

самостоятельности имущественные и личные неимущественные отношения с участием

граждан, юридических лиц, РФ в целом, субъектов РФ и муниципальных образований.



Предмет гражданского права — это те общественные отношения, которые оно

регулирует. Эти отношения делятся на:

1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу

материальных благ, которые включают в себя:

отношения статики, то есть отношения, связанные с нахождением материальных благ

у определенного лица (право собственности, ограниченные вещные права);

отношения динамики, то есть связанные с переходом материальных благ от одного

лица к другому (обязательственное право, наследование).

Имущественные отношения складываются по поводу имущества (которое имеет денежную

и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную

оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает

человек, и она может быть полезна ему. Так понимается и право на вещь и

обязанность к вещи. Например, в договоре найма имущество всегда вещь, в договоре

купли-продажи (либо вещь, либо право на вещь, собственник продает дом вместе с

правом на землю на которой стоит дом), к наследникам переходит имущество и права

на вещи и обязанности наследодателя, например долги.

Термин «имущество» имеет в гражданском праве три значения:

совокупность вещей;

совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования (например,

денежных вкладов в банке);

совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.

2. Личные неимущественные отношения — отношения, возникающие между людьми по

поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от

степени связанности с имущественными отношениями:

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными возникают в сфере

именуемой авторским или изобретательским правом. Например, право считаться

автором своего произведения и получить за него вознаграждение — это личное

неимущественное право, связанное с имущественным. В этом случае имущественные

отношения производны от неимущественных (право автора на вознаграждение);

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например,

защита чести, достоинства и деловой репутации). Это жизнь, здоровье, честь,

достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским

правом, а только охраняются и защищаются им.



Метод правового регулирования — совокупность приемов, средств, способов,

посредством которых право воздействует на общественные отношения, упорядочивая,

регулируя и защищая их. Гражданско-правовой метод имеет следующие отличительные

черты:

1. Юридическое равенство сторон — равенство их правового положения, которое

проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном

создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой

ответственности.

2. Автономия воли сторон — в большинстве случаев гражданские права и обязанности

возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена

возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои

отношения. Часто закон устанавливает только общие рамки таких отношений либо

предоставляет сторонам несколько способов регулирования их отношений на выбор.

Постороннее вмешательство в частную жизнь допускается только в случаях,

определенных законом.

3. Имущественная самостоятельность сторон — участники гражданского оборота

выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они участвуют

в обороте и отвечают по обязательствам.

4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если стороны

самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в установленных законом

случаях защита гражданских прав производится и в административном порядке.

5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности (ГПО) — объектом

взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника. ГПО носит по

общему правилу компенсационный характер.



Правовые принципы — руководящие положения, идеи, основные начала права,

выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общественного

развития, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права,

закрепляемые в нормах действующего законодательства и имеющие общеобязательное

значение.

1. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений;

2. Неприкосновенность собственности — провозглашена в пункте 2, статье 8

Конституции, которая предусматривает признание и защиту равным образом всех форм

собственности;

3. Принцип договора — договор могут заключить любые лица, удовлетворяющие

требованиям правосубъектности; граждане и юридические лица свободны в выборе

партнера по договору;

4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела —

проявляется автономия воли; органы государственной власти и МСУ не вправе

вмешиваться в частные ела субъектов гражданского права за исключением случаев их

неправомерного поведения;

5. Принцип беспрепятственного осуществления права, восстановления и защиты

нарушенных прав.

Руководствуясь вышеуказанными принципами в отношении предмета ГП путем

применения метода ГП, осуществляются функции этой отрасли (Статья 2 ГК РФ):

регулятивная и охранительная.



ГП и КП: в соответствии с конституционным принципом разделения властей ГП дает

понятия и систему гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы

ГП (Статья 3 ГК РФ).

ГП и АП: регулируют имущественные отношения, но ГП — это стоимостные

имущественные отношения в чистом виде (ответственность носит компенсационный

характер); АП — имущественно-организационные отношения (ответственность носит

штрафной характер).

ГП и УП: УП охраняет гражданско-правовые отношения (например, отношения

собственности), так же как и у ГП цель — предупреждение правонарушений. ГП

применяется и в отношениях, возникающих в связи с совершением преступления

(например, гражданский иск в уголовном судопроизводстве о возмещении

имущественного вреда, причиненного преступлением).

Из ГП исторически выделились Трудовое Право (характерно равенство сторон с их

подчинением внутреннему трудовому распорядку) и Семейное Право (регулирует

имущественные и личные неимущественные отношения, но между более узким кругом

субъектов).





2. Система гражданского законодательства. Гражданское законодательство и нормы

международного права.



В систему гражданского законодательства входят только нормы, содержащиеся в ГК и

в принятых в соответствии с ним иных ФЗ, регулирующих гражданско-правовые

отношения (п.2, Статьи 3 ГК РФ).

Состоит из:

- ГК РФ

- Принятых в соответствии с ним ФЗ



Гражданское законодательство и нормы международного права



Россия является активным участником международных экономических и культурных

связей и сотрудничества. Это означает, что все более расширяются отношения с

участием иностранных предпринимателей. В силу отмеченного обстоятельства

российское гражданское законодательство, как и законодательство других стран,

вынуждено включать немало норм, относящихся к такого рода отношениям.



Указанные нормы определяют гражданско-правовой статус иностранных физических и

юридических лиц, права иностранцев на оказавшееся на территории РФ имущество,

порядок совершения и содержания внешнеэкономических сделок (контрактов),

применения гражданско-правовых последствий причинения вреда иностранцам и

иностранцами на территории России и др. Складывающиеся при этом отношения

регулируются как общими нормами гражданского законодательства, так и нормами

специальными, рассчитанными на отношения, "осложненные участием иностранного

элемента".



Вместе с тем важную роль в регулировании такого рода отношений играет

международное право. Соответствующие указания на этот счет содержатся в самой

Конституции РФ . В силу п. 4 ст. 15 Конституции "общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации являются

составной частью ее правовой системы". Приведенное положение воспроизведено и в

п. 1 ст. 7 Кодекса.



Среди международных актов особое место занимают многосторонние договоры

(конвенции), имеющие прямое отношение к регулированию гражданских отношений.

Следует прежде всего указать на Конвенцию ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (Венскую конвенцию). Указанная Конвенция состоит из 101 статьи.

Они посвящены порядку заключения соответствующих договоров, правам и

обязанностям контрагентов, средствам правовой защиты, применяемым при нарушении

сторонами своих обязанностей, определению момента перехода риска случайной

гибели передаваемых по договору товаров, обеспечению поставок товаров отдельными

партиями и др.



Россия является участником и других аналогичных актов, включая, в частности,

Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов (имеются в виду

автомобильные перевозки), Варшавскую конвенцию для унификации некоторых правил,

касающихся международной воздушной перевозки, Афинскую конвенцию о перевозке

морем пассажиров и их багажа, конвенции из области патентного права (Патентную

конвенцию по охране промышленной собственности, Многосторонний договор о

патентной кооперации, Конвенцию о международной регистрации фабричных и товарных

знаков), ряд других конвенций, в том числе Всемирную (Женевскую) конвенцию об

авторском праве, Женевские вексельные конвенции и др.



Вступившие в силу для РФ международные договоры (кроме договоров, заключенных

между ведомствами) подлежат официальному опубликованию в ежемесячнике "Бюллетень

международных договоров", а в случаях необходимости также в "Российской газете"

<40>.



Кодекс в п. 2 ст. 7 предотвращает возможные коллизии международного и

национального законодательства. Вопрос решается в пользу первого: "если

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,

которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила

международного договора". В настоящее время соответствующая норма о приоритете

международного договора по отношению не только к гражданским правоотношениям, но

и к любой иной отрасли права включена в Конституцию РФ (п. 4 ст. 15).



В качестве примера "общепризнанных принципов и норм международного права" можно

указать, в частности, на недискриминацию, которая, в свою очередь, опирается

непосредственно на начала равенства государств. Сущность данного принципа

состоит в том, что "не должна допускаться дискриминация как в области

торговоэкономических отношений между различными странами, так и в отношении

правового положения иностранных юридических лиц и граждан"<41>.



Статья 7 закрепляет и принцип непосредственного применения международных

договоров Российской Федерации к гражданским правоотношениям, если только из

самого характера международного договора не вытекает, что для его применения

необходимо издание внутригосударственного акта. Примером последнего может

служить Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Конвенция в

ряде случаев содержит прямые отсылки к национальному законодательству, которое

должно решить соответствующий вопрос.















3. Применение гражданского законодательства (во времени, в пространстве и по

кругу лиц, по аналогии).



Содержащиеся в гражданское законодательство (ГЗ) Н/П призваны регулировать общ-

ные отн-я, составляющие предмет ГП. ГЗ периодически обновляется, в нем

появляются новые нормы ГП, а устаревшие нормы прекращают свое существование.

Поэтому важно четко определить, с какого момента вступает в действие та или

иная норма ГП и на какие отн-я она распространяется. Введение в действие граж-их

законов осуществляется в соответствии с федеральным законом от 14.06.94 №5-ФЗ «О

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». В соответствии со ст. 1

указанного Закона на терр-ии РФ применяются только законы, кот. официально

опубликованы.

Датой принятия фед-ого констит-ого закона считается день, когда он одобрен

палатами Фед-ого Собрания в порядке, установленном Конституцией РФ. Фед.

Констит-ные законы и фед. законы подлежат офиц-ому опублик-нию в течение 7 дней

после дня их подписания През-ом РФ. Ратифицир-ные международные договоры

публикуются одновременно с фед-ми законами об их ратификации.

Граж-кие законы вступают в силу одновременно на всей терр-ии РФ по истечении 10

дней после дня их офиц-ого опублик-ния, если самими законами не установлен иной

порядок вступления их в силу. Другой же порядок вступления в силу граж-их

законов устанав-тся тогда, когда возникает необходимость немедленного введения в

действие нового граж-ого закона (в самих законах указывается, что он вступил в

силу со дня его официального опубликования) или принимается либо сложный по

содержанию, либо большой по объему закон.

Все правовые нормы нового закона вступают в действие одновременно. Исключения

бывают если закон большой по объему, его отдельные положения могут быть введены

в действие либо раньше, либо позже основной массы содержащихся в нем норм права.

Ст. 4 ГК устанавливает общие правила, в соответствии с кот. правовые акты ГЗ не

имеют обратной силы и применяются к отн-ям, возникших после введения их в

действие. Но, обратная сила закона возможна, если это прямо предусмотрено в

самом законе (нормы ГП, кот. рассчитаны на отн-я, ранее вообще не урегул-ные

граж-ким законом, либо те нормы права, кот. устанавливают более льготный режим

для участников граж-ого оборота).

Подзаконные нормативные ГЗ вступают в действие в порядке, предусмотренном в

Указе През-та РФ от 23.05.96 №763 «О порядке опубликования и вступления в силу

актов През-та РФ, Правит-ва РФ и нормативных правовых актов фед. органов

исполнит-ной власти». Указы През-та и постановления Правит-ва, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-щие правовой статус

фед. органов исполнит-ной власти, а также организаций, вступают в силу

одновременно на всей терр-ии РФ по истечении 7 дней после дня их официального

опубликования. Может быть установлен иной порядок вступления их в силу,

указанный в самих этих актах.

Н/П/А фед. органов исполнит-ной власти, не содержащие гос-ой тайны, подлежат

официальному опублик-нию. Вступают в силу по истечении 10 дней после дня их

официального опублик-ния, если самими актами не установлен иной порядок

вступления их в силу. Акты, кот. содержащие сведения составляющие гос. тайну, не

подлежащие официальному опублик-нию, прошедшие гос-ную регистрацию в Минюсте,

вступают в силу со дня гос. рег-ии и присвоения номера, если самими актами не

уставлен более поздний срок вступления в силу.

Иногда в самом нормативном акте устанавливается срок его действия. В большинстве

гражданско-правовых нормативных актах срок их действия не определен, и они

прекращают свое действие либо в результате их прямой отмены, либо с принятием

нового нормативного акта, отменяющего или изменяющего содержание ранее

действующего.

Гражданско-правовые нормативные акты распространяют свое действие на всей терр-

ии РФ. Однако, орган издавший этот акт, может ограничить терр-ию его действия

(Крайний Север).

ГЗ распространяется на всех лиц находящихся на терр-ии РФ. К указанным лицам

относятся граждане (в т.ч. иностранные и лица без гражданства), юр.лица (в т.ч.

юрид. лица), РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.

















4. Гражданское правоотношение (понятие, структура, виды).



В результате урегулирования нормами ГП общ-ных отн-ий они приобретают правовую

форму и становятся гражданскими правоотн-ями.

ГП отношение – это само общественное отношение, урегул-ное нормой ГП. В предмет

ГП входят как имущ-ные, так и личные неимущ-ные отн-я. В результате урегул-ния

ГП имущ-ных отн-ий возникают граж-кие имущ-ные правоотн-я. Если же урегул-ны

гражданско-правовыми нормами личные неимущ-ные отн-я, возникают личные неимущ-

ные правоотн-я.

Входящие в предмет ГП общ-ные отн-я регул-ся методом юр-ого равенства сторон.

Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотн-я устанавливаются по воле

участвующих в них лиц. Типичным для ГП основанием возникновения правоотн-я

является договор.

Граж-кое правоотношение состоит мз отдельных составляющих его элементов, к числу

кот. относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотн-я.

Содержание граж-их правоотн-ий образует взаимодействие их участников,

осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.

Субъективные права и обязанности, принадлежащие участникам граж-ого правоотн-я,

образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически

обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной

обязанностью – юридически обусловленная мера необходимого поведения обязанного

лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных граж-их прав и

обязанностей является то, что они носят либо имущественный, либо личный

неимущественный характер.

Субъектами граж-их правоотн-ий могут быть: граждане РФ, иностранные граждане и

лица без гражданства; российские и иностранные юр-кие лица; РФ, субъекты РФ и

муниципальные образования.

В любом гражданском правоотношении объект представлен поведением его участников,

направленным на какие-либо блага, способные удовлетворять потребности человека.

Виды гр-их правоотн-ий:

- имущ-ные и личные неимущ-ные правоотн-я (в зависимости от того, какое

правоотношение урегул-ется нормой ГП);

- относительные и абсолютные: в относительных правоотн-ях управомоченному лицу

противостоят как обязанные строго определенные лица, в абсолютных –

неопределенное число обязанных.

- вещные и обязательственные (в зависимости от способа удовлетворения интересов

управомоченного лица). В вещных правоотн-ях интерес управомоченного лица

удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем непосредственного

взаимодействия с вещью. В обязательственном правоотношении интерес

управомоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных

действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих

мат-ых благ.

Основанием установления, изменения и прекращения граж-их правоотн-ий выступают

юр-кие факты (ст. 8 ГК). Основанием граж-ого правоотн-я может служить единичный

юр-ий факт (простой юридических факт), либо два и более юридических фактов,

возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности (состав

юридических фактов или сложный состав).

Юр-кие факты – основания граж-их правоотношений, связующее звено между

гражданско-правовой нормой и регулируемым ей гражданским правоотношением

(Сделки; Акты государственных органов и органов местного самоуправления;

Создание произведений науки, литературы, искусства и изобретений; Причинение

вреда; Неосновательное обогащение; Событие).

Юр-кие факты в гражданском праве могут быть классифицированы:

1.В зависимости от характера течения, юр-кие факты делятся на события и

действия. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли

человека. Действия совершаются по воле человека. Далеко не все события и не все

действия порождают гражданско-правовые последствия, а лишь те из них, с кот. Н/П

связывают эти последствия.

Действия делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия

противоречат требованиям закона или других Н/А. Правомерные–соответствуют

требованиям ГЗ.

2.По юр-му значению все правомерные действия делятся на юр-кие поступки и юр-кие

акты. Юр-кие поступки – это такие правомерные действия, кот. порождают

гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению

человека, совершившего юр-ий поступок. Юр-кие акты – это такие правомерные

действия, кот. порождают соответствующие юр-кие последствия лишь тогда, когда

они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу

юридических актов относятся Админист-ые акты и сделки.

Админист-ые акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие

административно-правовые последствия, т.е. не относятся к числу гражданско-

правовых юридических фактов.



Сделки совершаются с намерением вызвать только гражданско-правовые последствия.

В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж-их прав и

обязанностей.

Общим между сделками и админист-ыми актами как юр-ми фактами ГП является то, что

они представляют собой правомерные действия и совершаются со специальным

намерением вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия.

Различия:

1.Админист-ые акты могут быть совершены только органами гос-ой власти или

местного самоуп-ия, а сделки совершаются субъектами ГП.

2.Админист-ые акты, направленные на установление граж-их правоотн-ий, всегда

порождают и определенные административно-правовые последствия, а сделки –

исключительно гражданско-правовые последствия.

3.Орган, совершивший админист-ый акт, направленный на установление гражданско-

правового отн-я, никогда сам не станет участником этого правоотн-я, в то время

как лицо, совершившее сделку в целях установления гражданско-правового отн-я,

непременно становится участником данного правоотн-я.















5. Пределы осуществления и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских

прав.



Права и интересы всех участников гражданских правоотношений подлежат защите,

осуществляемой в судебном порядке с соблюдением требований закона.

Всякое право, в т.ч. и СГП, имеет для субъекта реальное значение, только если

оно может быть защищено как действиями самого субъекта, так и действиями

государственных и иных уполномоченных органов. Право на защиту является

элементом, входящим в содержание любого СГП – правомочием.

Субъективное гражданское право на защиту (СГПНЗ) – это юридически закрепленная

возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера

с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих

право.

Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного субъекта в процессе

осуществления, определяются комплексом норм ГП, устанавливающих: а) само

содержание правоохранительной меры; б) основания ее применения; в) круг

субъектов, уполномоченных на ее применение; процессуальный и процедурный порядок

ее применения; материально-правовые и процессуальные права субъектов, по

отношению к которым применяется данная мера.

Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ОбЧ ГЗ, ст.12

Способами защиты гражданских прав являются:

• признание права — устранение всяких сомнений в принадлежности права

конкретному лицу;

• восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

• признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки;

• признание акта государственного органа или органа местного

самоуправления недействительным;

• самозащита права — реакция на противоправные действия другой стороны —

должна быть соразмерна нарушению и не выходить за определенные пределы;

• присуждение к исполнению обязанности в натуре;

• возмещение убытков по соглашению сторон или по решению суда;

• взыскание неустойки — может быть предусмотрено законом или договором;

• компенсация морального вреда — предусмотрена для защиты нематериальных

благ;

• прекращение или изменение правоотношения;

• неприменение судом акта государственного органа или органа местного

самоуправления, противоречащего закону;

• иные способы, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом — осуществление управомоченным лицом своих прав с

намерением причинить вред другому лицу.

Допускается свободное пользование участником гражданских правоотношений своими

правами в пределах, предусмотренных законом:

• временные пределы — закон устанавливает сроки осуществления и защиты

нарушенных прав;

• недопущение отдельных способов осуществления прав — недобросовестной

конкуренции.

Формы и способы защиты определены законом. В случае злоупотребления свои правом

лицу может быть отказано в защите принадлежащего ему права.

Каждый способ ЗГП может применяться в определенном процессуальном или

процедурном порядке – форме защиты ГП:

а) юрисдикционная форма защиты (ЗГП государственным или уполномоченным

государством органами); Юрисдикционная форма ЗГП означает возможность защиты в

судебном или административном порядке. СФ ЗГП наиболее полно соответствует

принципу равенства сторон. ЗГП в АП путем обращения к вышестоящему или

должностному лицу нетипична для ГП и осуществляется лишь в случаях указанных в

законе (отказ выдачи патента). б

) неюрисдикционная - ЗГП самостоятельными действиями управомоченного лица без

обращения к государственным или иным управомоченным органам. Такая форма ЗГП

имеет место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер

оперативного воздействия.

Под самозащитой гражданских прав (СЗГП) понимается совершение управомоченным

лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на

охрану его личных интересов, или интересов и прав других лиц и государства. К

ним относятся фактические действия собственника или иного законного владельца,

направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в

состоянии необходимой обороны (НОО) или в случае крайней необходимости (СКНО).

Меры фактического характера – это использование охранных средств и

приспособлений в виде замков, охранных систем и т.п. Использование названных мер

защиты имеет свои границы и подчинено общим нормам принципам осуществления СГП,

недопустимо использовать меры опасные для жизни и здоровья окружающих, наносящим

вред основам правопорядка и нравственным устоям общества.

НОО – один из способов СЗГП. Условия правомерности: нападение должно быть

реальным, наличным и противоправным; недопустимость превышения ее пределов

(действия должны быть соразмерны нападению). ПРНОО возможно в отношении выбора

средств защиты, интенсивности обороны и ее своевременности. Другой способ СЗГП –

действия гражданина в СКНО. Это действия, которые предпринимаются лицом для

устранения опасности угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если

эта опасность при данных обстоятельствах не может быть устранена иными

способами. Опасность для уполномоченного лица возникает не из-за действий тех

лиц которым причиняется вред, а вследствие стихийного бедствия, неисправности

механизма, особого состояния организма человека и т.д. Лицо вынуждено

использовать средства, связанные с причинением вреда.

Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства

правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю ГП и О

непосредственно управомоченным лицом как стороной в ГПО, без обращения за

защитой права к компетентным госорганам (односторонний отказ от нарушенного

другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до окончания расчетов

и т.д.). В отличии от мер СЗГП они носят юридический, а не фактический характер.



















6. Правоспособность граждан (понятие, содержание). Виды правоспособности.



1. Понятие правоспособности. Гражданская правоспособность - это способность

иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность

принадлежит всем физическим лицам независимо от того, являются ли они также

дееспособными. Правоспособность необходимо отличать от субъективного права.

Субъективное право опирается на правоспособность как на свою необходимую общую

предпосылку, но непосредственно возникает не из правоспособности, а из

предусмотренных законом юридических фактов, с которыми закон связывает правовые

последствия.

Правоспособность - предпосылка правоотношения, а субъективное право - один из

необходимых его элементов. Правоспособность воплощает отношение ее носителя с

государством, а субъективное право - с обязанным лицом, и определяет меру

дозволенного поведения ее обладателю, а также меру поведения обязанных лиц, на

которое вправе притязать управомоченный.

2. Общая и специальная правоспособность. Необходимо различать общую и

специальную правоспособность: общая - способность к приобретению прав вообще, ею

обладают все граждане; специальная - способность к обладанию правами

определенного рода. К специальной гражданской правоспособности относятся

следующие случаи:

1) возможность обладания на праве собственности определенными видами имущества;

например, оружие могут приобрести граждане, достигшие 18 лет;

2) завещательная правоспособность: правом завещать свое имущество обладают

только полностью дееспособные лица (п. 2 ст. 1118 ГК).

3. Равенство правоспособности. Недопустимость ее ограничения. Правоспособность

признается в равной мере за всеми гражданами. Равенство правоспособности не

означает, что сумма гражданских прав, принадлежащих одному гражданину, равна

сумме гражданских прав, принадлежащих другому. Равенство правоспособности

означает равную возможность в приобретении прав.

В соответствии со ст. 18 ГК граждане могут иметь имущество на праве

собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской

и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица

самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

выбирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и

искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной

деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Гражданский кодекс РФ закрепляет общее правило о недопустимости ограничения

правоспособности. Исключение могут составлять случаи, прямо названные в законе

(п. 1 ст. 22 ГК). К их числу можно отнести:

1) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, которое состоит в запрещении занимать должности на

государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься

определенной профессиональной или иной деятельностью - как вид уголовного

наказания (ст. 47 УК);

2) запрет государственному служащему осуществлять предпринимательскую

деятельность, приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные

бумаги, по которым может быть получен доход (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от

27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации"*

(51)).

В соответствии с п. 3 ст. 22 ГК полный или частичный отказ гражданина от

правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение

правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда

такие сделки допускаются законом.

Согласно п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина возникает в момент его

рождения и прекращается смертью. В ряде случаев закон охраняет интересы

зачатого, но еще не родившегося ребенка. В силу п. 1 ст. 1116 ГК к наследованию

могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия

наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел

наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.

Данные нормы не означают, что правоспособность признается за еще не родившимся

ребенком. Если он родится мертвым, его доля делится не между его наследниками, а

между наследниками ранее умершего наследодателя, что было бы невозможно, если

зачатого ребенка признать субъектом права











7. Понятие и содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности.



Гражданская дееспособность определяется - как способность гражданина своими

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).

Обладать дееспособностью означает иметь способность совершать сделки, заключать

договоры, выдавать доверенности от своего имени на реализацию своих гражданских

прав, нести гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, в том

числе и связанным с предпринимательской деятельностью.

В ГК РФ по сравнению с ранее действовавшим законодательством дается более точное

определение дееспособности, где закрепляется не только способность приобретать

гражданские права, но и способность самостоятельно осуществлять их.

Анализируя ст. 21 ГК РФ, можно определить содержание дееспособности, которое

понимается как предоставленная гражданину возможность реализации своей

правоспособности собственными действиями и включает способность гражданина

своими действиями:

• приобретать гражданские права;

• осуществлять гражданские права;

• создавать и исполнять гражданские обязанности;

• нести гражданско-правовую ответственность за противоправное поведение.

Дееспособность, как и правоспособность, - свойство, которое признается за

гражданином законом и является неотчуждаемым, а ограничение дееспособности

допускается только в случаях, установленных законом, т.е. она не может быть

ограничена по воле гражданина.

Дееспособность предполагает совершение сознательных волевых действий, поэтому

законодатель учитывает состояние возраста, здоровья и некоторые другие

обстоятельства, в котором находятся сознание и воля гражданина. По этой причине

некоторые категории физических лиц обладают различной дееспособностью, и данные

ограничения осуществляются на основе закона или судебного решения.

Полностью дееспособным гражданин становится лишь с достижением определенного

возраста, как правило, 18 лет, когда он предполагается способным самостоятельно

и осознанно решать вопросы о приобретении гражданских прав и принятии на себя

гражданских обязанностей, т.е. можно говорить о его гражданском совершеннолетии.

Закон допускает случаи, при наступлении которых гражданин считается полностью

дееспособным до достижения 18 лет:

• когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет. В этом

случае данное лицо приобретает дееспособность в полном объеме, которая за ним

сохраняется и в случае расторжения брака до достижения 18 лет (ст. 21 ГК РФ);

• несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен дееспособным,

если он работает по трудовому договору или с согласия родителей (усыновителей,

попечителя) занимается предпринимательской деятельностью (эмансипация).

Эмансипацией называется объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет,

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (в том числе по

договору, называемому контрактом) или если он, с согласия родителей,

усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Эмансипация производится решением органов опеки и попечительства, если на это

дано согласие обоих родителей (усыновителей, попечителя), а при отсутствии

такого согласия вопрос решается судом (ст. 27 ГК РФ). Родители (усыновители,

попечитель) не несут ответственности как по сделкам эмансипированного

несовершеннолетнего, так и за причинение им вреда.

Вышеуказанная категория физических лиц несет самостоятельную имущественную

ответственность за совершение сделок в гражданском обороте.

До наступления полной дееспособности гражданин проходит несколько периодов (до 6

лет, от 6 до 14 лет, от 14 до 18 лет), где объем дееспособности различен.

Малолетние граждане в возрасте до 6-ти лет полностью недееспособны.

За несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет сделки совершают от их имени

только их родители, усыновители или опекуны. Данной категории несовершеннолетних

предоставлено право совершать:

1) мелкие бытовые сделки. Закон не раскрывает полностью понятия мелкой бытовой

сделки, однако анализ норм ГК РФ позволяет утверждать, что мелкими бытовыми

являются сделки, которые:

• направлены на удовлетворение элементарных материальных и культурных

потребностей лиц, их совершающих, или членов их семьи;

• исполняются, по общему правилу, при самом их совершении и соответствуют

возрасту малолетних или интересам других лиц, допущенных к совершению таких

сделок;

• носят строго потребительский характер;

• совершаются на средства, предоставленные им законным представителем или

с согласия последнего третьим лицом;

• незначительные по сумме;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (если только они не

требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации);

3) сделки по распоряжению средствами, которые предоставили малолетним их

законный представитель или с его согласия третьи лица для определенной цели

свободного распоряжения.

ГК РФ устанавливает имущественную ответственность законных представителей

малолетних как по сделкам, которые они совершают от их имени, так и по сделкам,

которые малолетний совершает самостоятельно, если законные представители не

докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (ст. 28 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением тех, которые

приобрели дееспособность в соответствии с законом в более раннем возрасте)

вправе совершать любые сделки с письменного согласия своих законных

представителей. При этом специально предусмотрено, что для действительности

сделки не имеет значения, получено согласие до или после ее оформления.

Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, опекунов, они вправе

совершать сделки, которые совершают несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14

лет, кроме того:

• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

• осуществлять права автора произведений науки и литературы;

• совершать мелкие бытовые сделки.

В ГК РФ специально предусмотрено, что по достижении 16 лет несовершеннолетние

вправе быть членами кооперативов.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную

ответственность по сделкам, совершенным ими, а также и за причиненный вред ими

другим субъектам гражданского права (ст. 26 ГК РФ).









8. Значение и содержание института опеки и попечительства в гражданском

правоотношении. Патронаж.



Для защиты личных и имущественных прав и интересов частично (ограниченно)

дееспособных или полностью недееспособных граждан, для предоставления им

возможности участвовать в гражданском обороте и осуществлять свои гражданские

права и обязанности Гражданский кодекс РФ вводит институт опеки и

попечительства, который позволяет использовать помощь определенных дееспособных

лиц. К ним относятся родители, не лишенные родительских прав, и усыновители,

которые признаются опекунами и попечителями без особого назначения, а в других

случаях опекуны и попечители специально назначаются органами опеки и

попечительства. Опека учреждается над малолетними детьми, не достигшими возраста

14 лет, и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие

психического расстройства. Опекуны являются законными представителями своих

подопечных, совершают от их имени и в их интересах самостоятельно все

необходимые сделки (п. 2 ст. 32 ГК РФ).

Попечительство устанавливается для защиты интересов несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних, ограниченных в

дееспособности ввиду злоупотребления спиртными напитками или наркотиками и

ставящих свою семью в тяжелое материальное положение. Попечители дают согласие

на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не

вправе совершать самостоятельно, и оказывают подопечным содействие в

осуществлении ими своих гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей,

а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц (п. 2 ст. 33 ГК

РФ).

Опекуны и попечители должны действовать в интересах своих подопечных, поэтому

для совершения сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного, при

осуществлении которых могут быть нарушены его интересы, требуется

предварительное согласие органов опеки и попечительства. Опекун не вправе

совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок от имени

подопечного, выходящих за пределы мелких бытовых; в частности, такое

предварительное разрешение требуется для заключения договоров, подлежащих

нотариальному удостоверению, отказа от принадлежащих подопечному прав,

совершения раздела имущества, обмена жилых помещений и других сделок (ст. 37 ГК

РФ). Гражданский кодекс РФ устанавливает важное правило, связанное с защитой

имущественных интересов несовершеннолетних лиц, граждан, признанных судом

недееспособными или ограниченно дееспособными, - институт доверительного

управления имуществом, согласно которому органу опеки и попечительства

предоставлено право назначать управляющего для постоянного управления недвижимым

и ценным движимым имуществом подопечного, с которым заключается договор о

доверительном управлении таким имуществом. В этом случае назначенный ранее

опекун и попечитель сохраняют свои полномочия в отношении того имущества

подопечного, которое не передано в доверительное управление.

Кроме того, вопросы опеки и попечительства нашли свое законодательное решение в

недавно принятом законе «Об опеке и попечительстве».

Опека и попечительство устанавливается либо по месту жительства лица,

подлежащего опеке или попечительству, либо по месту жительства опекуна

(попечителя) и осуществляется на безвозмездных началах, а в случае необходимости

может устанавливаться и по месту нахождения имущества.

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления, которые

осуществляют контроль и надзор за деятельностью опекунов и попечителей на

основании уставов муниципальных образований и в соответствии с законами

субъектов РФ, СК РФ, ГК РФ (ст. 121 СК РФ; ст. 31, 34 ГК РФ).

При назначении этими органами опекуна или попечителя принимаются во внимание его

личные качества, способность к несению соответствующих обязанностей, отношения,

существующие между ним и лицом, подлежащим опеке или попечительству, а также

желания, когда это возможно, подопечного (п. 2 ст. 146 СК РФ).

Не могут назначаться опекунами и попечителями лица, больные хроническим

алкоголизмом или наркоманией; лица, отстраненные от обязанностей опекунов

(попечителей); лица, ограниченные в родительских правах; бывшие усыновители,

если усыновление отменено по их вине; а также лица, которые по состоянию

здоровья (п. 1 ст. 127 СК РФ) не могут осуществлять обязанности по воспитанию

ребенка (п. 3 ст. 146 СК РФ).

Порядок назначения или отстранения опекуна или попечителя. Суд обязан в течение

трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании гражданина

недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу

опеки и попечительства, который в течение месяца с момента получения решения

суда о необходимости установления опеки и попечительства назначает опекуна

(попечителя). Если в течение указанного месячного срока опекун (попечитель) не

назначен, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) временно возлагается на

орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна (попечителя) может быть обжаловано в суде заинтересованными

лицами.

В соответствии со ст. 39 ГК РФ освобождение или отстранение опекунов и

попечителей от исполнения ими своих обязанностей возможно в следующих случаях:

• возвращение несовершеннолетнего его родителям или его усыновление;

• помещение подопечного в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение

социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение;

• при наличии уважительных причин: болезнь, отсутствие взаимопонимания с

подопечным;

• ненадлежащего выполнения опекуном, попечителем своих обязанностей, в том

числе при использовании им опеки и попечительства в корыстных целях, оставление

подопечного без надзора и необходимой помощи.

В отличие от строго регламентированного порядка назначения опекунов и

попечителей прекращение опекунских и попечительских обязанностей в ряде случаев

обусловливается одним лишь наступлением определенного юридического факта.

Так, опека над малолетним автоматически прекращается и заменяется

попечительством по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста, а по

достижении 18 лет автоматически прекращается и попечительство. Также

прекращается попечительство при вступлении несовершеннолетнего в брак (если ему

в соответствии с законом был снижен брачный возраст) и в других случаях

приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (п. 3 ст. 40

ГК РФ).

Для прекращения попечительства над лицами, злоупотребляющими спиртными напитками

или наркотическими средствами, необходимо решение суда об отмене ограничения

дееспособности; аналогичным образом решается вопрос и в отношении отмены опеки

над душевнобольными и слабоумными. Отмена ограничений несовершеннолетних в

объеме дееспособности, связанных с распоряжением заработком или стипендией,

происходит либо автоматически (по достижении 18 лет), либо по ходатайству

заинтересованных лиц в любое время до достижения 18 лет.

Следует обратить внимание на то, что Гражданский кодекс РФ расширил границы

попечительства таким понятием, как патронаж (ст. 41 ГК РФ), который

устанавливается по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, если он

по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять, защищать свои

гражданские права и исполнять гражданские обязанности*(17). Попечитель

(помощник) назначается органом опеки и попечительства только с согласия

подопечного.

Попечитель (помощник) распоряжается имуществом подопечного на основании договора

поручения или доверительного управления, заключенного им с лицом, находящимся

под патронажем, и совершает бытовые и иные сделки, направленные на содержание и

удовлетворение бытовых потребностей подопечного только с его согласия. Патронаж

над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается по требованию

гражданина, находящегося под патронажем, а также по основаниям ст. 39 ГК РФ.







9. Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим. Последствия явки

гражданина.



Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте

его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое

число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января

следующего года.

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости

постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое

определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о

доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, кот. безвестно отсутствующий

обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно

отсутствующего.

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений

о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его

имуществом.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно

отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На

основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет

сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его

гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными

действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет

со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в

законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления

умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой

гибели.



В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим,

суд отменяет решение об объявлении его умершим.

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица

возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу

после объявления гражданина умершим, за исключением случаев добросовестного

приобретения.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по

возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что,

приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в

живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его

стоимость.













10. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкротство)

индивидуального предпринимателя.



Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования ЮЛ

с момента ГР в качестве индивидуального предпринимателя (ст.23).

Предпринимательской признается самостоятельная производственная деятельность,

осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли.

Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской деятельностью

является: а) его дееспособность; б) ГР в качестве предпринимателя.

ГР предпринимателя производится на основании его заявления, в котором

указываются виды деятельности, которыми гражданин намерен заниматься. ГР

производится в день поступления документов. Основанием отказа может быть

недееспособность предпринимателя, намерение заняться запрещенной законом

деятельностью или отсутствие лицензии, если она нужна. Отказ или уклонение от

регистрации могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке. После уплаты

регистрационного сбора заявителю выдается свидетельство, в котором указываются

виды деятельности и срок его действия.

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедшие ГР,

не приобретает в связи с этим статуса предпринимателя. Он утрачивает этот статус

и с момента прекращения действия ГР, по истечении установленного срока,

аннулирования ГР и т.п. В таких случаях, согласно Постановлению Пленумов ВС РФ и

ВАС РФ № 6/8, споры с участием граждан, в том числе связанные с осуществлением

ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции,

однако суд при разрешении спора может применить положения ГК об обязательствах,

связанных с предпринимательской деятельностью.

Для занятия предпринимательской деятельностью необходима полная дееспособность.

Следовательно, осуществлять ее могут граждане по достижении 18 лет, если они не

ограничены в дееспособности. Последние могут заниматься предпринимательской

деятельностью с согласия попечителя. Лицо, вступившее в брак до достижения 18

лет, признается полностью дееспособным (ст.21) и поэтому вправе самостоятельно

заниматься предпринимательской деятельностью. То же относится к эмансипированным

(ст.27) (исключение – ПД для занятия которой законом установлен возрастного

ценза).

Правоспособность индивидуального предпринимателя практически приравнена к

правоспособности ЮЛ - коммерческих организаций. Он может иметь права и нести

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не

запрещенных законом. Однако он не вправе создавать предприятия, оставаясь

собственником переданного им имущества (И(С)ЧП, которые должны быть до 07.07.99

г. преобразованы в хозяйственные товарищества, общества или кооперативы). До

преобразования или ликвидации к ним применяются нормы ГК об унитарных

предприятиях.

Пункт 2 ст.23 признает предпринимателем главу крестьянского (фермерского)

хозяйства. Такое хозяйство может быть создано только одним гражданином или

совместно с членами семьи, либо партнерами с целью производства, переработки и

реализации сельскохозяйственной продукции. Крестьянское (фермерское) хозяйство

не является юридическим лицом. Его глава признается предпринимателем с момента

ГР хозяйства.

Крестьянское хозяйство подлежит регистрации в местном органе самоуправления, в

ведении которого находится данный земельный участок. Пользование имуществом

осуществляется членами хозяйства по соглашению между собой, сделки по

распоряжению имуществом хозяйства совершает глава хозяйства либо иные лица по

его доверенности.



Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя



1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии удовлетворить

требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской

деятельности, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. С

момента вынесения такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве

индивидуального предпринимателя.



2. При осуществлении процедуры признания банкротом индивидуального

предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением

им предпринимательской деятельности, также вправе предъявить свои требования.

Требования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют

силу после завершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.



3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его

банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества в порядке и в

очередности, которые предусмотрены законом о несостоятельности (банкротстве).



(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)



4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель,

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств,

связанных с его предпринимательской деятельностью, и иных требований,

предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом.



Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, объявленное банкротом,

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также иные

требования личного характера.



5. Основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом

либо объявления им о своем банкротстве устанавливаются законом о

несостоятельности (банкротстве).















11. Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений (признаки,

правосубъектность, органы юридического лица, средства индивидуализации).



Юридическим лицом - признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

соответствующие обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака

юридического лица:

- Организационное единство. Юридическое лицо должно быть определенным образом

организовано в качестве единого целого, внутренняя структура которого отвечала

бы целям и задачам его деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его

правосубъектность.

- Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его

участниками. Юридическое лицо, созданное, в соответствии с ГК РФ, одним

учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. В

уставе определяются: наименование организации, ее местонахождение, порядок

управления деятельностью юридического лица.

- Имущественная обособленность. Определенная степень имущественной

обособленности служит основой гражданской правоспособности и необходимой

предпосылкой участия организации в имущественных правоотношениях в качестве

субъекта гражданских прав и обязанностей. ( уставного капитала, т.е.

совокупности числящегося на балансе данной организации имущества).

- Выступление в гражданском обороте от собственного имени. В этом признаке

получает законченное выражение хозяйственно-оперативная самостоятельность

юридического лица, которая означает возможность от своего имени приобретать и

осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и

ответчиком в суде.



Средствами индивидуализации юридического лица являются его наименование и место

нахождения. Наименование юридического лица состоит из указания на его

организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью,

унитарное предприятие), а также собственно названия - словесного (буквенного)

обозначения, которое дается ему учредителем (учредителями). Наименования всех

некоммерческих организаций, а также ряда коммерческих включают указание на

характер деятельности (образовательное учреждение, коммерческий банк и т.д.).

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, обладает фирменным

наименованием. Право на использование фирменного наименования (фирмы) подлежит

защите в порядке, предусмотренном Частью 4 ГК РФ.



Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной

регистрации, которая производится по месту нахождения его постоянно действующего

исполнительного органа, а в случае отсутствия такого органа - иного органа или

лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п.

2 ст. 54 ГК, п. 2 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Место нахождения

юридического лица должно быть указано в его учредительных документах указанием

на конкретный адрес.



Правосубъектность юридического лица. Юридическое лицо как субъект гражданского

права обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью. У юридических

лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно, с момента его

государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК). Правоспособность

юридических лиц, в соответствии со ст.49 ГК РФ, может быть как общей, так и

специальной, дающей им возможность приобретать и принимать только такие права и

обязанности, которые связаны с осуществляемой ими деятельностью. По общему

правилу, содержащемуся в п. 1 ст. 49 ГК, почти все коммерческие юридические лица

обладают общей правоспособностью. Исключения составляют унитарные предприятия,

которые всегда создаются для строго определенных целей, и некоторые другие

организации, в отношении которых специальная правоспособность устанавливается

законом (банки, страховые организации и др.). Юридические лица, которые обладают

специальной правоспособностью по прямому указанию закона (некоммерческие

организации, унитарные предприятия и др.), вправе совершать только такие сделки,

которые соответствуют целям деятельности, установленным для них в учредительных

документах.



Кроме того, осуществление некоторых видов деятельности требует специальных

разрешений - лицензий. Порядок лицензирования определяется Федеральным законом

«О лицензировании отдельных видов деятельности».



Учредительные документы юридического лица. Как цели деятельности юридического

лица, так и его структура закрепляются в его учредительных документах - уставе,

учредительном договоре либо в общем положении об организациях данного вида (п. 1

ст. 52 ГК). В них обязательно определяется наименование и место нахождения

юридического лица, порядок управления его деятельностью (органы управления, их

компетенция и т.д.), предмет и цели этой деятельности, а также иные сведения,

предусмотренные законом для соответствующих разновидностей юридических лиц. В

большинстве случаев учредительным документом организации является ее устав, но в

некоторых случаях эту роль выполняют два учредительных документа - устав и

учредительный договор (в обществах с ограниченной и с дополнительной

ответственностью, в ассоциациях и союзах), а иногда - только учредительный

договор (в полных и в коммандитных товариществах).



Органы юридического лица. Юридическое лицо совершает сделки через свои органы

(п. 1 ст. 53 ГК). Под ними следует понимать лицо (единоличный орган) или группу

лиц (коллегиальный орган), которые без доверенности представляют интересы

юридического лица в отношениях с третьими лицами. Орган юридического лица не

только выступает в гражданском обороте от его имени, но и управляет и руководит

его текущей деятельностью. Орган юридического лица является частью юридического

лица и не является самостоятельным субъектом права. Органы юридического лица

обязаны действовать от его имени добросовестно и разумно. В случае, если своими

действиями орган юридического лица причинит юридическому лицу убытки, на него

возлагается обязанность по их возмещению.



Представительства и филиалы юридических лиц. Для осуществления юридическим лицом

части своих функций за пределами места нахождения оно может создать

территориально обособленные структурные подразделения. Представительство

осуществляет представление интересов юридического лица и обеспечивает их защиту.

Филиал, помимо таких полномочий, осуществляет все иные или часть функций

юридического лица (например, ведет производственную деятельность).



Филиал (представительство) наделяется имуществом создавшим его юридическим лицом

и действует на основании утвержденного им положения. Филиал (представительство)

не является юридическим лицом; он составная часть юридического лица и не

обладает гражданской правосубъектностью. Такое подразделение не может выступать

в обороте от своего имени, а может лишь действовать от имени создавшего его

юридического лица. Для этого юридическое лицо назначает руководителя филиала

(представительства) и выдает ему доверенность, на основании которой руководитель

соответствующего обособленного подразделения (как физическое лицо) действует от

имени самого юридического лица. Сведения о филиалах и представительствах должны

быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.







12. Образование юридического лица (способы, порядок). Учредительные документы.

Государственная регистрация.



Процесс образования юридического лица включает действия лиц, инициирующих его

создание, и уполномоченных государственных органов, придающих этой инициативе

юридическую силу. В зависимости от степени участия в процессе создания

юридического лица выделяются несколько способов образования юридических лиц.



При явочном порядке для того, чтобы организация считалась созданной, необходимо

лишь волеизъявление учредителей. Вмешательства государственных или иных органов

в данном случае не требуется. Такой порядок используется за рубежом при создании

юридических лиц отдельных видов.

Распорядительный порядок предполагает, что для создания юридического лица

достаточно распорядительного акта учредителя,

государственной регистрации юридического лица не требуется. Этот порядок

преобладал в СССР, когда юридические лица создавались по распоряжениям

уполномоченных государственных органов.

Используемый в настоящее время в Российской Федерации нормативно-явочный порядок

заключается в том, что для образования юридического лица учредители подписывают

и представляют в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный законом.

Этот орган производит государственную регистрацию юридического лица при

отсутствии оснований для отказа в такой регистрации. Согласия какого-либо

государственного органа, в том числе регистрирующего, на создание юридического

лица не требуется. Перечень оснований для отказа в регистрации строго ограничен

законом.

Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с момента его

государственной регистрации - внесения соответствующей записи в Единый

государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК).



В порядке исключения из общего порядка при создании некоторых видов организаций

законом может быть установлена необходимость соблюдения разрешительного порядка.

Для образования юридического лица в таких случаях учредителям необходимо до

государственной регистрации юридического лица получить разрешение от органа,

уполномоченного на это соответствующим нормативным актом. Например, для банков

такой порядок установлен, прежде всего, для защиты прав широкого круга лиц -

будущих клиентов банка.



В качестве учредителей юридического лица могут выступать их первоначальные

участники (члены) (в хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах) либо

собственник их имущества или уполномоченный им орган (при создании унитарных

предприятий и учреждений.



Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации

(п. 2 ст. 51 ГК). Данная регистрация проводится органами Федеральной налоговой

службы (ФНС РФ) в едином государственном реестре юридических лиц в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



Учредительные документы юридического лица.

Учредительные документы наряду с законодательством согласно ст. 52 ГК являются

правовой основой деятельности юридического лица. В них учредители конкретизируют

общие нормы права применительно к своим интересам. Их состав для разных видов

лиц различен:

• учредительный договор для хозяйственных товариществ;

• учредительный договор и устав для обществ с ограниченной и дополнительной

ответственностью, а также для ассоциаций (союзов),

• устав для всех остальных организаций.

Учредительный договор — консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий

отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического

лица и представляющий собой разновидность договора о совместной деятельности.

Он заключается только в письменной (простой или нотариальной) форме и вступает в

силу, как правило, с момента его заключения.

Устав — локальный нормативный акт юридического лица, определяющий его статус и

регулирующий отношения между юридическим лицом и его участниками в процессе его

деятельности.

Как основополагающий правовой акт юридического лица, устав утверждается высшим

органом его управления, как правило, общим собранием участников, и вместе со

всеми учредительными документами подлежит государственной регистрации. Устав

вступает в силу с момента его регистрации одновременно с регистрацией самого

юридического лица.

Некоторые некоммерческие организации могут действовать также на основе общего

положения об организациях данного вида или общего устава общественного

объединения.



Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней

со дня представления документов в регистрирующий орган. Перечень документов,

необходимых для предоставления, четко определен в законе. Там же указано, в

каких случаях необходимо нотариальное удостоверение предоставляемых документов.

- Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту

нахождения указанного учредителями постоянно действующего исполнительного

органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения

иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без

доверенности.



Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом

соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Именно с этого

момента юридическое лицо становится правоспособным, то есть может самостоятельно

приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Регистрирующий орган

не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает или

направляет заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в

государственный реестр.















13. Реорганизация как способ прекращения юридического лица. Правопреемство при

реорганизации.







Реорганизация ЮЛ осуществляется в следующих формах:

а) слияние нескольких ЮЛ в одно;

б) присоединение одного или нескольких ЮЛ к другому;

в) разделение ЮЛ на несколько самостоятельных ЮЛ;

г) выделение из состава ЮЛ (не прекращающего свою деятельность) одного или

нескольких новых ЮЛ;

д) преобразование ЮЛ из одной ОПФ в другую. Во всех случаях, кроме «г»

прекращается деятельность хотя бы одного ЮЛ, но его права и обязанности не

прекращаются, а переходят к вновь созданным ЮЛ в порядке правопреемства.

Правопреемство происходит и при выделении, т.к. к выделившемуся ЮЛ переходит

часть прав и обязанностей остающегося ЮЛ. Следовательно, реорганизация ЮЛ всегда

несет правопреемство и в этом ее отличие от ликвидации ЮЛ, при котором никакого

правопреемства не возникает, т.к. их субъект (ЮЛ) подлежит прекращению.

Реорганизация ЮЛ по общему правилу проводится им добровольно, по решению его

учредителей или уполномоченного на это его УД органа (общего собрания).

Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования в

предусмотренных законом случаях требует предварительного согласия госорганов

(антимонопольных или иных). В случаях прямо указанных в законе реорганизация в

форме разделения и выделения может осуществляться принудительно, по решению

компетентного госоргана или суда (ЮЛ, занимающие доминирующее положение на рынке

неоднократно нарушившие требования антимонопольного законодательства).

Реорганизация ЮЛ оформляется либо передаточным актом (балансом) (слияние,

присоединение или преобразование), либо разделительным балансом (разделение и

выделение). Названные документы должны содержать положение о правопреемстве по

всем без исключения правам и обязанностям реорганизованного ЮЛ в отношении его

кредиторов и должников (ст.59). Часто в практике проводимая реорганизация ЮЛ

ухудшают положение кредиторов, поэтому закон требует уведомления всех кредиторов

о принятом учредителями решении, а последние вправе требовать прекращения или

досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения возникших

убытков. Утвержденные ПА или РБ должны быть представлены для ГР вместе с иными

документами. Реорганизация считается завершенной с момента ГР вновь возникших

юридических лиц, а в случае присоединения – ГР прекращения деятельности

присоединенного лица.

Участие уполномоченных государственных органов в процессе реорганизации

проявляется и в согласовании на реорганизацию в форме слияния, присоединения и

преобразования юридического лица, получение которого является обязательным

условием такой реорганизации в целях предупреждения доминирующего рыночного

положения хозяйствующих субъектов, что представляет собой исключение из общего

порядка, установленного ГК РФ.

В интересах кредиторов в ГК РФ включены нормы, позволяющие определить

правопреемника реорганизованного юридического лица применительно ко всем формам

реорганизации (ст. 58 ГК РФ). При слиянии юридических лиц права и обязанности

каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с

передаточным актом, а при присоединении одного юридического лица к другому к

последнему на основании передаточного акта переходят все права и обязанности

присоединенного юридического лица. В случаях реорганизации в форме разделения

либо выделения из состава одного или нескольких юридических лиц права и

обязанности реорганизованного юридического лица переходят к вновь возникающим

юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

Таким образом, во всех случаях реорганизации юридического лица документом,

связанным с правопреемством, служит либо передаточный акт, либо разделительный

баланс. При этом ГК РФ предъявляет к ним следующие обязательственные требования.

1. Они должны включать в себя положения о правопреемстве по всем обязательствам

реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников.

2. Передаточный акт или разделительный баланс должен быть утвержден учредителями

(участниками) юридического лица либо органом, принявшим решение о реорганизации.

Утвержденный передаточный акт (разделительный баланс) вместе с учредительными

документами представляется для государственной регистрации вновь возникших

юридических лиц.

В ГК РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства, включены нормы,

обеспечивающие необходимые гарантии прав и законных интересов кредиторов

реорганизованного юридического лица, заключающиеся в том, что учредители

(участники) юридического лица, а также орган, принимающий в соответствующих

случаях решение о реорганизации юридического лица, должны направить всем его

кредиторам письменное уведомление о его реорганизации (ст. 60 ГК РФ).

Кредиторы реорганизованного юридического лица наделяются правом потребовать

прекращения или долгосрочного исполнения обязательства, должником по которому

выступает реорганизуемое юридическое лицо, а также могут потребовать возместить

убытки, вызванные прекращением исполнения соответствующих обязательств. Если

кредитором не будет реализовано право на досрочное прекращение либо исполнение

должником обязательств, место реорганизованного юридического лица в этом

обязательстве займут его правопреемники, определяемые на основании

соответствующего передаточного акта или разделительного баланса. В случае, когда

разделительный баланс или передаточный акт не дают возможность установить

правопреемника реорганизованного юридического лица, все вновь возникшие

юридические лица будут нести перед его кредиторами солидарную ответственность по

прежним обязательствам.

При реорганизации путем присоединения юридическое лицо считается

реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, а в

остальных случаях юридическое лицо признается реорганизованным с момента

регистрации вновь возникших юридических лиц.

















14. Ликвидация юридического лица. Порядок расчетов с кредиторами при ликвидации.



Ликвидация ЮЛ представляет собой способ прекращения его деятельности при

отсутствии преемства в его правах и обязанностях. В этом случае задача защиты

прав и интересов кредиторов приобретает еще большую важность, чем в случаях

реорганизации. ГЗ устанавливает специальный порядок ликвидации ЮЛ. Ликвидация

может осуществляться добровольно по решению учредителей либо уполномоченного на

то органа ЮЛ.

Ликвидация отличается от реорганизации тем, что она влечет за собой прекращение

правового статуса юридического лица без перехода его прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. ГК РФ предусматривает два способа

ликвидации юридических лиц: обычный и принудительный. При ликвидации в обычном

порядке, по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,

уполномоченного на то его учредительными документами, примерный перечень

оснований выглядит следующим образом:

1) истечение срока, на который создано юридическое лицо;

2) достижение цели, которая ставилась учредителями при его создании;

3) признание судом недействительной регистрации юридического лица.

Указанный перечень не является исчерпывающим, и за учредителями законодатель

оставляет возможность ликвидировать предприятие в любой момент, когда они этого

пожелают, при условии соблюдения установленного порядка ликвидации.

Основания принудительной ликвидации устанавливаются только ГК РФ, т.к.

принудительная ликвидация служит своего рода санкцией за допущенные

правонарушения. В частности, по решению суда юридическое лицо может быть

ликвидировано в следующих случаях:

1) при осуществлении деятельности, запрещенной законом, либо с иными

неоднократными или грубыми нарушениями законодательства;

2) при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией,

благотворительным или иным фондом деятельности, которая противоречит его

уставным целям;

3) в иных случаях, предусмотренных законом.

Решение о ликвидации юридического лица при наличии соответствующих оснований

может быть принято судом по иску государственного органа или органа местного

самоуправления, имеющего право на его предъявление по закону. Суд, принявший

решение о ликвидации юридического лица, возлагает обязанность по осуществлению

всех необходимых действий на его учредителей (участников) либо орган,

уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами,

который должен осуществить следующие действия:

1) о своем решении ликвидировать юридическое лицо незамедлительно сообщить

органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо

находится в стадии ликвидации, с целью защиты интересов кредиторов, которые

должны осознавать, что любые отношения с таким юридическим лицом чреваты

повышенной степенью риска;

2) назначить ликвидационную комиссию либо ликвидатора, предварительно согласовав

состав комиссии либо кандидатуру ликвидатора с органом, осуществляющим

регистрацию юридических лиц.

Порядок ликвидации юридического лица ликвидационной комиссией на первом этапе

включает в себя следующие мероприятия:

• поместить в печати объявление о ликвидации юридического лица, в котором

указать порядок и срок предъявления кредиторами своих требований к нему (срок не

может быть менее двух месяцев);

• провести работу по выявлению всех кредиторов ликвидируемого юридического

лица и уведомить их о предстоящей ликвидации;

• расшифровать дебиторскую задолженность ликвидируемого юридического лица,

чтобы определить всех его должников и принять необходимые меры на взыскание с

них сумм задолженности (необходимых случаях путем предъявления искового

заявления).

Второй этап ликвидации юридического лица включает следующее. После окончания

срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет

промежуточный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества

ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований

и результат их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс представляется

ликвидационной комиссией на согласование органу, осуществляющему регистрацию

юридических лиц, а затем на утверждение учредителям (участникам) юридического

лица либо органу, принявшему решение о ликвидации. Утвержденный промежуточный

ликвидационный баланс служит основанием для фактической выплаты денежных сумм

кредиторам по признанным ликвидационной комиссией требованиям.

На третьем этапе ликвидации юридического лица ликвидационная комиссия, исходя из

сведений, содержащихся в промежуточном ликвидационном балансе, и при

недостаточности у ликвидируемого юридического лица денежных средств для

удовлетворения всех признанных требований кредиторов, должна осуществить продажу

с публичных торгов его имущества в размере, обеспечивающем удовлетворение всех

признанных требований. При ликвидации юридического лица - учреждения, которое

отвечает перед кредиторами по обязательствам не всем своим имуществом, а лишь

имеющимися денежными средствами, при недостатке средств у ликвидируемого

учреждения кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении

оставшейся части требований за счет собственника имущества учреждения (ст. 63 ГК

РФ). Аналогичное право предоставлено и кредиторам казенного предприятия,

которое, как и учреждение, владеет имуществом на праве оперативного управления,

но оно может быть реализовано кредиторами лишь при недостаточности имущества (а

не только денежных средств) ликвидируемого казенного предприятия для

удовлетворения их требований.

На четвертом этапе ликвидации юридического лица на основании промежуточного

ликвидационного баланса ликвидационная комиссия производит выплату кредиторам

денежных сумм по признанным требованиям в порядке очередности, установленной ст.

64 ГК РФ, что исключает возможность произвольных выплат отдельным кредиторам по

усмотрению ликвидационной комиссии.

Законом установлена следующая очередность: • в первую очередь удовлетворяются

требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью; • во вторую очередь

производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами,

работающими по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским

договорам; • в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по

обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;

• в четвертую очередь погашаются задолженности по обязательным платежам в бюджет

и внебюджетные фонды; • в пятую очередь производятся расчеты с другими

кредиторами в соответствии с законом.

Требования каждой очереди удовлетворяются лишь после полного удовлетворения

предыдущей. Надо отметить, что кредиторы первых четырех очередей имеют

определенное преимущество, поскольку основную часть задолженности ликвидируемое

юридическое лицо имеет перед кредиторами пятой очереди, к числу которых

относятся практически все контрагенты по гражданско-правовым договорам, за

исключением тех, чьи обязанности обеспечены залогом имущества должника (третья

очередь).

Особое положение кредиторов пятой очереди заключается также в том, что денежные

суммы выплачиваются им ликвидационной комиссией не со дня утверждения

промежуточного ликвидационного баланса, как это имеет место в отношении иных

кредиторов, а через месяц после этой даты. Данное положение связано с тем, что в

случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо

уклонения от их рассмотрения кредитор имеет право обратиться в суд с иском к

ликвидационной комиссии, который может удовлетворить его требования. Месячный

срок со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса до выплат

кредиторам пятой очереди связан с тем, чтобы не допустить к моменту принятия

судом соответствующего решения удовлетворения требований отдельных кредиторов за

счет продажи имущества ликвидируемого юридического лица.

При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно

распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам

требований, подлежащих удовлетворению, и требования кредиторов, не

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического

лица, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не

признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а

также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного

ликвидационной комиссией для их предъявления, могут быть удовлетворены за счет

оставшегося имущества должника после выплат сумм кредиторам, предъявившим свои

требования своевременно.

Пятый этап ликвидации юридического лица наступает после завершения расчетов с

кредиторами. В этот период ликвидационная комиссия должна составить

ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества юридического

лица или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с

соответствующим государственным органом, осуществляющим регистрацию юридических

лиц.

Юридическое лицо считается ликвидированным с момента внесения в Единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности.







15. Банкротство (несостоятельность) юридического лица как способ ликвидации.



Несостоятельность (банкротство) (ст.65) наступает в случае невозможности

(неспособности) ЮЛ полного удовлетворения всех денежных требований своих

кредиторов. В этой ситуации закон предполагает равномерное и справедливое

распределение имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые как

бы конкурируют между собой в рамках предусмотренных законом определенных групп

(очередей). Порядок такого распределения называется конкурсом (конкурсным

производством). Составляющие его правила являются сутью института

несостоятельности (банкротства).

В современном правопорядке правила о Н (Б) применяются как к ЮЛ, так и к ФЛ. Из

числа ЮЛ банкротами могут быть объявлены коммерческие организации (за

исключением казенных предприятий), а из числа НО – потребительские кооперативы и

фонды, т.к. по закону банкротами не могут быть объявлены ЮЛ, по долгам которых

учредители несут субсидиарную ответственность. Объявление банкротом, а также

последующая ликвидация ЮЛ, могут быть принудительными (по решению суда) и

добровольными (по решению самого банкрота, принятому совместно с кредиторами).

Основной особенностью такой ликвидации является обязательное соблюдение

конкурсного порядка распределения имущества между кредиторами.

В ходе разбирательства дела о Н (Б) арбитражным судом на основании решения

собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-должником

(при наличии оснований для восстановления ее платежеспособности). На период

внешнего управления вводится мораторий – отсрочка удовлетворения требований

кредиторов, по долгам возникшим до начала этого управления. Внешнее управление

осуществляется внешним управляющим назначаемым судом, который приобретает права

руководителя организации должника и самостоятельно распоряжается его имуществом.

Его деятельность строится на основе плана, утвержденного собранием кредиторов на

срок не более года. План предусматривает различные мероприятия по восстановлению

платежеспособности организации. В случае недостижения этой цели суд признает

должника банкротом и открывает конкурсное производство.

С момента принятия судом заявления о банкротстве вводится период наблюдения, для

осуществления которого судом назначается временный управляющий. С этого момента

приостанавливается производство и исполнение по всем делам, связанным с

обращением взыскания на имущество должника, а все имущественные требования

должны предъявляться в конкурсном порядке. Цель этих мер – сохранение имущества

должника для соразмерного удовлетворения кредиторов. В госреестр ЮЛ вносится

соответствующая запись. Временный управляющий проводит АФСП и устанавливает

размер требований кредиторов.

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника

банкротом. Это ликвидационная процедура, влекущая прекращение деятельности ЮЛ. С

этого момента считается наступившим срок исполнения всех обязательств должника и

прекращается начисление пени (неустоек). Совершение сделок с имуществом

должника, предъявление требований кредиторами и их исполнение осуществляется

только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет). Все полномочия переходят к

конкурсному управляющему, который имеет право требовать: признания

недействительными совершенных должником сделок; расторжения заключенных

договоров; предъявлять иски об истребовании имущества должника; принимать меры

по его поиску, выявлении и возврату. Затем он проводит инвентаризацию и оценку

имущества и определяет конкурсную массу. Имущество, составляющее конкурсную

массу, продается управляющим с согласия кредиторов на открытых торгах. Из

вырученных средств производятся расчеты с кредиторами по очередности (ст.64).

Вне очереди оплачиваются судебные расходы и вознаграждение управляющего, а также

требования возникшие в период процедуры банкротства. Действия управляющего

контролируются судом и кредиторами. По завершению расчетов управляющий

представляет суду отчет с приложением реестра кредиторов и ных документов. Суд

выносит решение о завершении производства, которое является основанием о

внесении в госреестр записи о ликвидации ЮЛ. Н (Б) отдельных ЮЛ имеет свои

особенности (градообразующие организации, сельскохозяйственные организации,

банки, страховые компании и т.д.

















16. Полное товарищество и товарищество на вере (образование, имущество,

управление, ответственность).



Полное товарищество. Особенностью полного товарищества является то, что

предпринимательская деятельность его участников признается деятельностью самого

товарищества, а при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов

кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из

участников или от всех полных товарищей (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Гражданское

законодательство запрещает любые соглашения об ограничении или устранении

ответственности участников полного товарищества, объявляя их ничтожными (п. 3

ст. 75 ГК РФ). Неограниченная и солидарная ответственность по долгам

товарищества распространяется и на его участников, не являющихся его

учредителями, т.е. вступивших в товарищество после его регистрации, и даже при

выбытии из товарищества они продолжают нести ответственность по всем его долгам,

возникшим до момента выбытия, в течение двух лет со дня утверждения годового

отчета товарищества за год, в котором состоялось это выбытие (п. 2 ст. 75 ГК

РФ). Строгая ответственность участников полного товарищества является

привлекательной для потенциальных кредиторов (контрагентов), повышает

кредитоспособность товарищества, особенно если в числе товарищей есть

состоятельные лица. Создание полного товарищества свидетельствует об уверенности

самих участников в успехе дела, его надежности и их честном отношении ко всем

кредиторам. Например, в дореволюционной и НЭПовской России большинство

купеческих торговых домов действовало именно в форме полных товариществ или

товариществ на вере.

Единственным учредительным документом полного товарищества является

учредительный договор (ст. 70 ГК РФ). В управлении делами товарищества каждый

участник обычно имеет один голос, если только учредительным договором не

предусмотрено иное: например, зависимость количества голосов участника от

размера его имущественного вклада. Поэтому в решении вопросов деятельности

полного товарищества необходимо единогласие всех его участников, если

учредительным договором не предусмотрены случаи, когда решение принимается

большинством голосов товарищей (п. 1 ст. 70 ГК РФ). Участники полного

товарищества могут также договориться в учредительном договоре о совместном

ведении предпринимательской деятельности (при наличии единогласного решения всех

участников на совершение каждой сделки товарищества) либо возложить ее на одного

или нескольких более опытных и авторитетных участников (п. 1 ст. 72 ГК РФ).

Закон не требует для полного товарищества минимального складочного капитала,

т.к. гарантией прав его кредиторов служит частное (личное) имущество его

участников. В то же время у товарищества как у юридического лица должен быть

какой-то складочный капитал, сведения о размере и составе которого содержатся в

учредительном договоре, где даются сведения о размере доли каждого работника и

порядке ее внесения. Кроме того, никто из товарищей не может быть устранен от

участия как в прибылях, так и в убытках товарищества даже по взаимному

соглашению (п. 1 ст. 74 ГК РФ), т.к. для любого участника во всех случаях

сохраняется риск наступления неограниченной ответственности по долгам

товарищества всем своим имуществом.

Участник полного товарищества, при наличии серьезных оснований, в судебном

порядке может быть исключен из него по единогласному решению оставшихся

участников (п. 2 ст. 76 ГК РФ). Он также вправе выйти из товарищества по

собственному заявлению (с сохранением ответственности по долгам товарищества,

возникшим до его выхода, в течение двух лет), однако если товарищество создано

на определенный срок, добровольный выход из него допускается по уважительной

причине (ст. 77 ГК РФ). При выходе из товарищества участник вправе получить

денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, а при наличии

соответствующего условия в учредительном договоре эта доля может быть полностью

или частично выдана ему имуществом в натуре.

Участник полного товарищества может передать свою долю в имуществе товарищества

или ее часть другому товарищу либо третьему лицу, однако с обязательного

согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии такого согласия

участник может либо остаться в товариществе, отказавшись от своего

первоначального решения, либо выйти из него с выплатой ему денежного эквивалента

доли (или выдачей имущества в натуре), а при этом у других товарищей возникает

право преимущественной покупки доли выбывшего участника.

Товарищество на вере, или коммандитное, состоит из двух групп участников. Первая

группа, или полные товарищи, осуществляет предпринимательскую деятельность от

имени товарищества и несет по долгам товарищества дополнительную ответственность

всем своим имуществом, причем неограниченно и солидарно. Другая группа

участников - вкладчики, или коммандитисты, делает вклады в имущество

товарищества, но не несет ответственности по его долгам, а несут лишь риск

утраты своих вкладов в имуществе товарищества. Соответственно коммандитисты

отстранены от предпринимательской деятельности и управления делами товарищества,

а сохраняют лишь право на получение дохода на сделанный ими вклад, и поэтому они

вынуждены доверять полным товарищам в том, что касается целесообразности

использования этих вкладов. Отсюда традиционное российское название коммандиты -

товарищество на вере (ст. 82 ГК РФ).

Товарищество на вере можно считать разновидностью полного товарищества, где

допускается возможность привлечения дополнительных средств за счет имущества

вкладчиков, а не полных товарищей. Поэтому положение участников коммандиты с

полной ответственностью определяется по общим правилам о полных товариществах и

их участниках (п. 2 ст. 82 ГК РФ), а на вкладчиков, по сути, распространяются

правила об участниках хозяйственных обществ - объединений капиталов. Поэтому

единственным учредительным документом коммандитного товарищества, как и полного

товарищества, является учредительный договор, составляемый и подписываемый

только участниками с полной гражданско-правовой ответственностью.

В учредительном договоре коммандитного товарищества должно содержаться условие о

совокупном размере вкладов коммандитистов, размер которого отражается во

внутренних документах товарищества и его договорах с конкретными вкладчиками. В

образовании складочного капитала коммандитного товарищества должны обязательно

участвовать полные товарищи, хотя законодательно не определяется соотношение

вкладов полных товарищей и коммандитистов.

Вкладчики коммандиты вправе получать необходимую коммерческую информацию о

деятельности товарищества, знакомясь с его отчетами и балансами, а также

получать соответствующую их вкладу часть прибыли товарищества, выйти из

товарищества с получением своего вклада или передать его полностью или частично

как другому владельцу, как и третьему лицу (п. 2 ст. 85 ГК РФ). В последнем

случае у других вкладчиков товарищества появляется право преимущественной

покупки вклада, продаваемого выходящим участником, однако согласия полных

товарищей на передачу его вклада (или его части) коммандитистам не требуется.

При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное перед

полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества, оставшегося

после удовлетворения других кредиторов товарищества, а если и после этого у

товарищества сохраняется остаток имущества, они участвуют в его распределении

наравне с полными товарищами (п. 2 ст. 86 ГК РФ).

Товарищество на вере сохраняется при наличии в нем хотя бы одного полного

товарища и одного вкладчика (п. 1 ст. 86 ГК РФ), а

если выбывают все его вкладчики, то полные товарищи вправе либо принять решение

о ликвидации, либо преобразоваться в полное товарищество. Данные правила не

исключают, следовательно, участия в таком товариществе "компании одного лица" в

качестве полного товарища, а создавшего ее физического лица - в качестве

вкладчика.









17. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью (образование,

имущество, управление, ответственность).





Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью

Закон об ООО, принятый в соответствии с п. 3 статьи 87 ГК РФ, входит в систему

отрасли гражданского законодательства. Основу норм закона составляют положения

ст. 48-68, 87-95 гл. 4 "Юридические лица" ГК, содержащие общие положения об

обществах с ограниченной ответственностью.

Закон определяет правовое положение ООО, права и обязанности его участников,

порядок создания, реорганизации и ликвидации общества. Особенности правового

положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации ООО в сферах банковской,

страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства

сельскохозяйственной продукции определяются федеральными законами.

На основании п. 3 ст. 95 нормы ГК об ООО, а соответственно и положения Закона об

ООО применяются также к обществам с дополнительной ответственностью, поскольку

иное не предусмотрено специальными правилами, установленными для этих обществ.

В соответствии с абз. 2 п. 3 комментируемой статьи особенности правового

положения кредитных организаций, созданных в форме ООО, права и обязанности их

участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных

организаций. Прежде всего имеются в виду Законы о ЦБР, о банках, а также о

банкротстве кредитных организаций.

При рассмотрении споров, связанных с применением Закона об ООО, суды учитывают

разъяснения, данные Пленумом ВС РФ и Пленумом ВАС РФ в постановлении N 90/14.

В частности, в п. 2 указанного постановления высших судебных инстанций говорится

о том, что круг вопросов, по которым особенности правового регулирования

кредитных организаций и иных обществ могут устанавливаться в иных федеральных

законах, является исчерпывающим. По другим вопросам, в том числе связанным с

гарантиями и способами защиты прав участников обществ (кроме кредитных

организаций, созданных в форме ООО), применяются общие положения Закона об ООО.

Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации

ООО в области сельскохозяйственного производства относятся лишь к тем из них,

которые созданы на базе колхозов, совхозов и других предприятий, непосредственно

занятых сельскохозяйственным производством, либо вновь образованы для ведения

деятельности в этой сфере, и не распространяются на общества, действующие в

промышленности и осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции,

выполнение работ и оказание услуг для сельскохозяйственных производителей.

Как было отмечено, правовое положение общества с ограниченной ответственностью

регулируется Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с

ограниченной ответственностью", в который недавно были внесены ряд изменений

(Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ. Изменения вступают в силу со

дня официального опубликования названного Федерального закона. Федеральный закон

от 18 декабря 2006 г. N 231-Ф3. Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 138-ФЗ. Изменения вступают в силу по

истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального

закона).

ООО характеризуется тем, что уставный капитал состоит из долей учредителей

(участников), у которых отсутствует ответственность по долгам созданного

общества. В связи с тем что вклады участников становятся собственностью

общества, его участники несут по его долгам ответственность ограниченной суммой

своих вкладов (п. 1 ст. 87 ГК РФ).

В данной ситуации кредиторам общества остается рассчитывать лишь на его

имущество, отсюда и более жесткие требования закона к определению и формированию

уставного капитала общества в сравнении со складочным капиталом товарищества.

Размер уставного капитала этого общества не может быть меньше минимальной суммы,

определенной законом. Действующее законодательство устанавливает уставный

капитал в размере "суммы, равной стократному размеру минимальной оплаты труда в

месяц, установленному законодательством Российской Федерации на дату

представления учредительных документов для регистрации". При регистрации

допускается оплата данного капитала не менее чем наполовину, а при оплате

оставшейся части капитала в течение первого года деятельности общества наступают

те же последствия, что и при уменьшении его чистых активов до величины меньшей,

чем зарегистрированный уставный капитал (п. 3 ст. 90 ГК РФ). При уменьшении

стоимости чистых активов общества до размера меньше зарегистрированного

уставного капитала общество обязано объявить об этом и зарегистрировать

соответствующее уменьшение капитала (п. 4 ст. 90 ГК РФ), и данное правило

применяется по окончании второго финансового года деятельности общества,

поскольку уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение первого года

его деятельности. Любое уменьшение уставного капитала данного общества по

сравнению с зарегистрированным (даже до величины обязательного минимума)

согласно п. 5 ст. 90 ГК РФ допустимо только после письменного уведомления всех

его кредиторов, которые вправе в этом случае потребовать от общества досрочного

прекращения или исполнения имеющихся обязательств с возложением на него всех

связанных с этим убытков.

Увеличение зарегистрированного уставного капитала общества разрешается только

после полной оплаты всеми его участниками своих вкладов, с тем чтобы величина

этого капитала всегда отражала реальное состояние дел.

В соответствии с действующим законодательством учредители общества не обязаны

участвовать в его деятельности, поэтому необходимо иметь органы управления

юридического лица, компетенция которых, как и некоторые другие вопросы, может

быть установлена только уставом. В связи с тем что данное общество может

утверждаться несколькими учредителями (участниками), должно быть два

учредительных документа - учредительный договор и устав, который утверждается

учредителями после подписания учредительного договора.

Участник общества с ограниченной ответственностью может выйти из общества в

любое время и независимо от согласия других участников и при этом изъять свою

долю из имущества общества (ст. 94 ГК РФ). Порядок и сроки выдачи приходящегося

на его долю имущества или денежного эквивалента должны определяться

учредительными документами самого общества. Участники данного общества вправе

также передавать свою долю или ее часть иным участникам общества или третьим

лицам. В данном случае речь фактически идет о приеме в общество новых

участников, и поэтому гражданское законодательство разрешает самому обществу

решать в учредительных документах, допускает ли оно отчуждение доли участника

третьим лицам (п. 2 ст. 93 ГК РФ). При наличии такой возможности члены общества

приобретают преимущественное право покупки доли, продаваемой участником третьим

лицам, пропорционально размерам своих долей, если иное не установлено

учредительными документами общества или соглашением участников.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является собрание его

участников, обладающее исключительной (не передаваемой исполнительным органам)

компетенцией в решении некоторых основных вопросов жизни общества (ст. 91 ГК

РФ). Исполнительные органы общества обладают "остаточной компетенцией", т.е.

вправе решать все вопросы управления и деятельности общества, не отнесенные к

исключительной компетенции общего собрания.

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью допускается,

помимо общих оснований, по единогласному решению его участников. Оно может

преобразоваться либо в иное общество (акционерное или с дополнительной

ответственностью), либо в производственный кооператив, но не товарищество (п. 2

ст. 92 ГК РФ).

Общество с дополнительной ответственностью, по сути, является разновидностью

обществ с ограниченной ответственностью и отличается лишь тем, что при

недостаточности его имущества для удовлетворения требования кредиторов участники

такого общества могут быть привлечены к дополнительной ответственности

принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном порядке (ст. 95 ГК РФ).

Однако размер этой ответственности ограничен: он касается не всего их имущества,

что характерно для полных товарищей, а лишь его части - одинакового для всех

участников кратного размера к сумме внесенных ими вкладов.

С этой точки зрения данное общество занимает как бы промежуточное положение

между обществами и товариществами.





18. Акционерные общества (образование, имущество, управление, ответственность).



Гражданский кодекс РФ содержит лишь наиболее общие правила о правовом статусе

акционерных обществ, а его регламентация закреплена в Федеральном законе от 26

декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". (Последние изменения

внесены Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ Изменения вступают в

силу со дня официального опубликования названного Федерального закона;

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ. Изменения вступают в силу со

дня официального опубликования названного Федерального закона; Федеральным

законом от 24 июля 2007 г. N 220-ФЗ. Изменения вступают в силу со дня

официального опубликования названного Федерального закона; Федеральным законом

от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ. Изменения вступают в силу по истечении десяти дней

после дня официального опубликования названного Федерального закона и т.д.)

Акционерное общество - наиболее распространенная форма хозяйственного общества,

и его уставный фонд разделяется на заранее определенное число одинаковых долей,

называемых акциями, которые являются ценными бумагами равной номинальной

стоимости.

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера, их

передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и участник

акционерного общества при выходе из него по общему правилу не может потребовать

от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот выход возможно лишь путем

продажи или иного отчуждения своих акций другому лицу. Поэтому при выходе

участников основной капитал акционерного общества не уменьшается.

Организация акционерного капитала с помощью акций дает возможность быстрого

отчуждения и приобретения акций, особенно с помощью биржевого механизма и

предъявительских акций, что, по сути, означает возможность почти мгновенного

переливания капитала из одной сферы деятельности в другую в соответствии со

складывающейся рыночной конъюнктурой. В нынешних российских условиях форма

акционерных обществ получила совершенно не свойственное ей развитие путем

использования не для концентрации капитала, а для его раздачи в процессе

приватизации государственного и муниципального имущества.

В то же время при наличии огромного числа мелких акционеров, как правило

некомпетентных в предпринимательской деятельности и заинтересованных только в

получении дивидендов, руководители акционерного общества приобретают фактически

бесконтрольную возможность распоряжения собранным громадным капиталом, что

создает большую опасность злоупотреблений с их стороны или со стороны его

учредителей.

В соответствии со ст. 97 ГК РФ акционерные общества подразделяются на два типа:

акционерное общество открытого типа и акционерное общество закрытого типа.

Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди

неопределенного круга лиц, а потому только оно вправе проводить открытую

подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно отчуждают принадлежащие

им акции, количество которых не может быть ограничено.

В акционерном обществе закрытого типа акции распределяются только между

учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе

проводить открытую подписку на свои акции, а его участники приобретают

имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из общества

акционерами третьим лицам. Закрытые акционерные общества получили большое

распространение из-за боязни работников приватизированных предприятий допустить

посторонних лиц к управлению делами общества. Число участников в закрытом

акционерном обществе не должно быть свыше 50.

Одной из важных форм контроля акционеров за деятельностью руководителей общества

является принцип публичного ведения дел, который означает необходимость

периодической публикации для всеобщего сведения годовых отчетов, бухгалтерских

балансов, счетов прибылей и убытков, сведения о которых не могут составлять

коммерческую тайну акционерного общества открытого типа (п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Устав является единственным учредительным документом акционерного общества, где

записана определенная система органов управления. В уставе указывается

компетенция этих органов, а также фиксируются другие необходимые сведения, в

частности о категориях выпускаемых акций, о размере его уставного капитала. В

данном случае учредительный договор заключается между учредителями при создании

такого общества и носит характер договора об их совместной деятельности, который

утрачивает силу с момента достижения своей цели - создания соответствующего

акционерного общества (п. 1 ст. 98 ГК РФ).

Акционерное общество может быть создано одним субъектом гражданского права или

может сохраняться в случае приобретения всех его акций одним участником (п. 6

ст. 98 ГК РФ), что открывает возможность создания акционерных обществ

(предприятий) с полным государственным или муниципальным участием. Однако

единственным участником акционерного общества не может быть другое хозяйственное

общество, состоящее из одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).

С целью защиты прав акционеров Закон "Об акционерных обществах" определил

исключительную компетенцию общего собрания акционеров (п. 1 ст. 103 ГК РФ), а

компетенция исполнительных органов тоже сформирована "по остаточному принципу"

(п. 3 ст. 103 ГК РФ). Компетенция - это совокупность полномочий, которыми

наделяется орган управления или должностное лицо общества для выполнения

поставленных перед ним целей. Исключительная компетенция - компетенция, которую

не могут осуществлять никакие другие лица, кроме ее обладателя. В акционерных

обществах с числом участников более 50 обязательно создание постоянно

действующего коллективного органа акционеров - наблюдательного совета (совета

директоров), который также имеет определенную исключительную (не передаваемую

другим органам общества) компетенцию. В этих же целях служит и возможность для

акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале общества составляет 10%

и более, требовать независимой аудиторской проверки деятельности акционерного

общества как открытого, так и закрытого типа.

Для обеспечения гарантии прав кредиторов акционерного общества действующее

законодательство предъявляет весьма жесткие требования к уставному капиталу.

Так, до его полной оплаты запрещена открытая подписка на акции, что по сути

означает обязанность учредителей общества оплатить акции первоначально самим по

номинальной цене (п. 3 ст. 99 ГК РФ). В этих же целях установлено правило о том,

что при уменьшении чистых активов общества ниже объявленного уставного капитала

общество не вправе выплачивать дивиденд, а должно объявить и зарегистрировать

уменьшение уставного капитала. Если стоимость таких активов становится меньше

минимума, определенного законом, акционерное общество подлежит ликвидации. Оно

обязано уведомить об этом своих кредиторов, которые получают право требовать

досрочного исполнения или прекращения своих обязательств и возмещения в связи с

этим убытков (п. 4 ст. 99, п. 1 ст. 101 ГК РФ). Уменьшение уставного капитала

общества может при этом производиться только двумя способами: либо путем

уменьшения номинальной стоимости акций, либо покупки их части самим обществом с

последующим погашением, если это прямо предусмотрено уставом общества.

Увеличение уставного капитала допускается путем повышения номинала акций либо

выпуска дополнительных акций, и в уставе акционерного общества может быть

предусмотрено преимущественное право владельцев голосующих акций на приобретение

вновь выпускаемых акций. В то же время гражданское законодательство запрещает

увеличение уставного капитала общества до его полной оплаты либо для покрытия

убытков общества (п. 2 ст. 100 ГК РФ). Кроме того, Закон "Об акционерных

обществах" запрещает обществу выпускать привилегированные акции (неголосующие)

на сумму более 25% уставного капитала, в частности, для того, чтобы не

превратить акционеров в лишенных голоса вкладчиков. В соответствии с п. 5 ст. 99

ГК РФ возможны ограничения на число или стоимость акций, принадлежащих одному

акционеру, или на количество принадлежащих ему голосов, установленные уставом

конкретного общества, т.к. в этом случае мелкие акционеры могут быть полностью

отстранены от участия в делах общества.

В пункте 2 ст. 102 ГК РФ имеются ограничения на выпуск акционерным обществом

облигаций, которые преследуют цель исключить формирование уставного капитала

общества как заемного. Действующее законодательство разрешает акционерному

обществу выпуск облигаций при условии полной оплаты уставного капитала и

успешной двухлетней работы, подтвержденной двумя годовыми балансами юридического

лица. Эмиссия облигаций не должна превышать величину уставного капитала общества

либо дополнительного обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами

специально для этих целей.

Акционерное общество в целях реальной гарантии интересов кредиторов не вправе

объявлять и выплачивать дивиденд как до полной оплаты уставного капитала, так и

при уменьшении чистых активов до суммы меньшей, чем стоимость объявленного

уставного капитала и резервного фонда общества (п. 3 ст. 102 ГК РФ).

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по решению

общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим

законодательством. При этом его преобразование допускается только в иной вид

хозяйственного общества или производственный кооператив (ст. 104 ГК РФ).













19. Кооперативы как юридические лица (образование, имущество, управление,

ответственность).



Производственный кооператив

Производственный кооператив как форма коллективного предпринимательства

относится к коммерческим организациям и регулируется Федеральным законом "О

производственных кооперативах". Производственным кооперативом признается

добровольное объединение граждан (физических лиц) на основе членства, созданное

для совместной хозяйственной деятельности, которая основана на личном трудовом

участии и объединении имущественных взносов. При этом члены такого кооператива

несут дополнительную ответственность по его долгам при недостатке имущества

самого кооператива в пределах, установленных законом и уставом юридического

лица. Кооператив - объединение граждан, не являющихся предпринимателями, но

участвующих в его деятельности личным трудом. Индивидуальные предприниматели и

коммерческие организации могут быть его участниками лишь в случаях и в пределах,

прямо предусмотренных законом и уставом кооператива.

Каждый член кооператива имеет один голос при принятии решения независимо от

размера его пая, а чистый доход распределяется между его членами с учетом прежде

всего их трудового участия в деятельности кооператива, а не пропорционально паям

(п. 4 ст. 110 ГК РФ). Это характеризует кооператив как артель - особую форму

организации трудовой и предпринимательской деятельности граждан, основанную на

началах равенства всех ее участников.

Действующее законодательство дает возможность участия в производственном

кооперативе юридических лиц (п. 1 ст. 107 ГК РФ), в первую очередь коммерческих

организаций, способных обеспечить внесение значительных имущественных взносов

для учреждения материально-финансового положения кооперативов. Однако не

исключается участие в них и некоммерческих организаций (благотворительных и иных

фондов, потребительских кооперативов), а также физических лиц, вносящих лишь

имущественный вклад, но не привлекающихся к личной трудовой деятельности. При

этом их участие в производственном кооперативе должно быть ограничено, чтобы не

превращать его в хозяйственное общество.

Устав кооператива является его единственным учредительным документом, и основные

требования к его содержанию предусмотрены в п. 2 ст. 108 ГК РФ, где особо

выделяются условия об уплате паевого и других взносов (в частности,

вступительного), в том числе для "финансовых участников", о трудовом участии

членов кооператива в его деятельности; о размере субсидиарной ответственности

членов кооператива по долгам последнего (обычно кратного паевому взносу или

долевому участию). При отсутствии в уставе производственного кооператива

условий, указанных в ГК РФ, он не подлежит регистрации.

В пункте 3 ст. 108 ГК РФ предусмотрен обязательный минимум членов

производственного кооператива, т.к. в отличие от хозяйственного общества

кооператив не может действовать в качестве "компании одного лица" и должен быть

ликвидирован, если в нем осталось менее 5 участников. Максимальное количество

членов кооператива закон не устанавливает, и можно отметить, что именно

кооператив представляет собой оптимальную правовую форму коллективного

предпринимательства граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и

не желающими допустить участия в их совместной деятельности посторонних лиц,

например, на приватизированных предприятиях.

Члены производственного кооператива имеют право на участие в управлении его

делами и получение части прибыли, ликвидационную квоту (остаток имущества,

распределяемый между членами кооператива после его ликвидации и удовлетворения

претензий кредиторов); свободный выход из кооператива с получением своего пая;

передачу пая или его части другим лицам.

Вместе с тем члены кооператива обязаны вносить соответствующие имущественные

взносы (паевые, вступительные и иные, предусмотренные уставом или решением

общего собрания); участвовать личным трудом в его деятельности, соблюдать

трудовую и производственную дисциплину (кроме "финансовых участников", на

которых эта обязанность не распространяется); нести иные обязанности, прямо

предусмотренные законом или уставом (например, по сохранению коммерческой тайны

кооператива).

Производственный кооператив является единственным собственником своего имущества

(п. 2 ст. 48 ГК). Деление его имущества на паи не приводит к созданию общей

долевой собственности, а является лишь способом определения размеров возможных

требований члена кооператива к этой коммерческой организации (т.е. его

обязательственных прав) в случае его выхода из кооператива или определения

ликвидационной квоты (п. 1 ст. 109 ГК РФ). В производственном кооперативе

обязательно образуются паевой (уставной) фонд, резервный (страховой), а также

неделимые (целевые) и другие фонды.

ГК РФ допускает возможность создания кооперативами различных неделимых фондов,

выплаты из которых не производятся при выходе его членов из кооператива. Они

неделимы в период работы кооператива, причем члены кооператива в это время не

обладают никакими, в том числе и обязательственными, правами на данное

имущество, и фонды подлежат разделу между членами кооператива только в случае

его ликвидации, после удовлетворения претензий кредиторов. Поэтому кредиторы

членов кооператива не вправе обращать взыскание по их личным долгам на неделимые

фонды (п. 5 ст. 111 ГК РФ). Неделимые фонды могут составлять лишь часть

имущества этого юридического лица, и решение об их создании должно быть принято

единогласно всеми членами кооператива, если только в его уставе прямо не

установлен иной порядок, т.к. члены кооператива, участвуя в их образовании, в

дальнейшем лишаются всяких прав на находящееся в таких фондах имущество.

Важной особенностью производственного кооператива является распределение

полученной прибыли по трудовому участию, а не по размеру пая (п. 4 ст. 109 ГК

РФ). Учет размера пая, т.е. имущественного участия, допускается для "финансовых

участников" либо если это прямо предусмотрено законом и уставом кооператива, в

соответствии с которым учитывается сочетание критериев трудового и

имущественного участия, при котором одна часть дохода (обычно меньшая) делится

по паям, а другая - по трудовому участию. Аналогичным образом подлежит разделу и

остаток имущества, образующийся при ликвидации кооператива, и где, в отличие от

обществ и товариществ, подлежит обязательному учету размер трудового участия

члена ликвидируемого кооператива.

Структура управления кооперативом, предусмотренная ст. 110 ГК РФ, построена с

учетом принципа кооперативной демократии и преследует цель обеспечения участия в

управлении делами кооператива всех его членов. Поэтому общее собрание является

высшим органом кооператива, который вправе принять решение по любому вопросу его

деятельности. Кроме того, за ним закрепляется исключительная компетенция, в

соответствии с которой полномочия общего собрания ни при каких условиях не могут

быть делегированы исполнительным органам кооператива, в том числе и по решению

самого общего собрания (п. 3 ст. 110 ГК РФ). Исключительная компетенция общего

собрания может быть расширена законом или уставом, но не может быть сужена. Для

больших кооперативов, где число участников превышает 50, предусмотрена

возможность (но не обязанность) создания наблюдательного совета как постоянно

действующего представительного органа, осуществляющего контроль за деятельностью

исполнительных структур, который также получает исключительную компетенцию.

Члены кооператива, по общему правилу, вправе передать свой пай или его часть

другим лицам, что влечет необходимость личного трудового участия нового члена в

деятельности кооператива. В этом случае, если член кооператива выходит из него и

полностью передает новому члену свой пай, никаких выплат юридическое лицо ему не

производит. Законом или уставом кооператива может быть предусмотрен запрет

отчуждения пая или его части посторонним лицам или допускается его продажа

только с согласия кооператива, причем члены кооператива могут пользоваться

правом преимущественной покупки такого пая (ст. 250 ГК РФ). Наследники умершего

члена кооператива, к которым перешел пай или его часть, принимаются в члены

кооператива при условии, когда такая возможность прямо предусмотрена его

уставом. В противном случае они получают компенсацию в виде денежного

эквивалента пая либо соответствующего имущества.

При выходе из кооператива его бывший участник также получает право требовать

выдачи ему части имущества кооператива, причитающегося на его пай, кроме

неделимых фондов, и, чтобы не поставить кооператив в затруднительное положение,

ГК РФ разрешает производить соответствующую выдачу (выплату) по окончании

финансового года и утверждении баланса кооператива. Уставом кооператива должно

быть определено, какое именно имущество (денежный эквивалент, имущество в

натуре, сочетание этих видов) получит выходящий член кооператива, а в случае

отсутствия этих норм в уставе юридического лица право выбора исполнения

принадлежит кооперативу в соответствии со ст. 320 ГК РФ.

ГК РФ предусматривает возможность реорганизации путем преобразования кооператива

лишь в форму хозяйственного товарищества или общества, которое осуществляется по

единогласному решению всех его участников (п. 2 ст. 112 ГК РФ





20. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (образование,

имущество, управление, ответственность).



Понятие "предприятие", как особая организационно-правовая форма коммерческой

организации, являющейся собственником своего имущества (п. 1 ст. 113 ГК РФ),

сохранено принятым Гражданским кодексом РФ только для государственной и

муниципальной собственности, т.к. такой субъект не свойственен нормальному

товарному обороту, участниками которого всегда являются самостоятельные

собственники имущества, и его наличие в нашем гражданском обороте является

особенностью переходного характера российской экономики. Появление

государственных предприятий, юридических лиц - не собственников, вызывалось тем

очевидным обстоятельством, что само государство как основной, а нередко и

монопольный собственник важнейших видов имущества не могло непосредственно

участвовать в хозяйственном обороте, поэтому создавало свои "предприятия" на

особом вещном праве "хозяйственного ведения" или "оперативного управления", не

известном ни одному развитому правопорядку, сохраняя за собой право

собственности на их имущество.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия в известной мере

самостоятельно участвуют в гражданских правоотношениях, как правило, собственник

утверждает их уставы, определяет объем и характер их правоспособности, назначает

органы управления, но не отвечает перед их кредиторами по обязательствам

созданных юридических лиц.

В современных условиях отечественной экономики и сложившихся традиций

общественного сознания Гражданский кодекс РФ сохранил данную гражданско-правовую

форму за теми юридическими лицами, которые созданы только государственными и

муниципальными образованиями (ст. 124 ГК РФ). Эти организации объявлены теперь

"унитарными", т.е. принадлежащими собственнику-учредителю целиком, без деления

их имущества (или его части) на какие-либо вклады, паи или доли, в том числе

между работниками (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ содержит как общие

правила об унитарных предприятиях (ст. 113), так и правила об их разновидностях

- унитарных предприятиях, основанных соответственно на праве хозяйственного

ведения (ст. 114) и на праве оперативного управления, или "казенных" (ст. 115).

Гражданско-правовая форма унитарного предприятия предполагает наличие у такой

коммерческой организации уставного фонда, размер которого не может быть менее

минимума, определенного законом (для предприятий, основанных на праве

хозяйственного ведения), и отражается в его уставе, являющемся единственным

учредительным документом такого юридического лица (п. 1 ст. 113, п. 3 ст. 114 ГК

РФ). В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК унитарное предприятие имеет целевую

правоспособность, а не общую, как другие коммерческие организации. Объем и

характер этой правоспособности должны быть прямо установлены в уставе. Фирменное

наименование предприятия обязательно должно содержать указание на его

собственника, например "федеральное государственное унитарное предприятие",

"муниципальное унитарное предприятие". Органом предприятия является его

единоличный руководитель (директор), назначенный собственником, а не общим

собранием трудового коллектива или каким-либо иным аналогичным органом и

подотчетный ему (п. 4 ст. 113 ГК РФ).

Унитарное предприятие не отвечает своим имуществом по долгам учредителя-

собственника, а собственник-учредитель не отвечает по долгам унитарного

предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, однако несет

дополнительную ответственность по долгам казенного предприятия (п. 5 ст. 115 ГК

РФ). По своим обязательствам перед третьими лицами (контрагентами) унитарное

предприятие отвечает всем принадлежащим ему имуществом (п. 5 ст. 113 ГК РФ), что

при соответствующих условиях влечет банкротство такой коммерческой организации.

Однако банкротство казенного предприятия исключается (п. 1 ст. 65 ГК РФ), т.к.

по его обязательствам несет субсидиарную ответственность само государство, как

субъект гражданского права. Если банкротство вызвано исполнением указаний

собственника-учредителя, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности

по долгам созданного им юридического лица, включая и унитарное предприятие,

основанное на праве хозяйственного ведения (п. 3 ст. 56, п. 3 ст. 114 ГК РФ).

К имуществу унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,

предъявляются особые требования, поскольку именно оно составляет минимальную

гарантию удовлетворения возможных имущественных требований его кредиторов. К

моменту государственной регистрации такого предприятия оно должно полностью

оплатить (за счет собственника) весь уставный фонд (п. 4 ст. 114 ГК РФ), к

которому предъявляются фактически те же требования, что и к уставному капиталу

хозяйственных обществ (п. 5 ст. 114 ГК РФ). При уменьшении чистых активов такого

предприятия менее объявленного размера уставного фонда необходимо объявить и

зарегистрировать такое уменьшение, а при уменьшении их ниже установленного

законом минимума предприятие вообще может быть ликвидировано, если собственник-

учредитель не пополнит имущество своего предприятия до необходимого размера. В

случае же уменьшения уставного капитала предприятия его кредиторы должны быть

уведомлены об этом и вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих

обязательств (п. 6 ст. 114 ГК РФ).

За унитарным предприятием сохраняется право создавать другие унитарные

предприятия путем выделения, т.е. дочерние предприятия (п. 7 ст. 114 ГК РФ), и

на эти отношения распространяются общие нормы гражданского законодательства о

выделении как способе реорганизации юридических лиц (ст. 57-60 ГК РФ). Созданное

дочернее предприятие не является собственником переданного ему учредителем

имущества, а получает на него ограниченное вещное право хозяйственного ведения.

В связи с тем что унитарное предприятие-учредитель и само дочернее предприятие

не являются и не становятся собственниками своего имущества, создание нового

юридического лица - коммерческой организации в форме дочернего предприятия -

представляет собой распоряжение имуществом собственника, и на него

распространяются соответствующие ограничения, предусмотренные п. 2 ст. 295 ГК

РФ. В соответствии с ними любое распоряжение недвижимым имуществом требует

прямого согласия собственника, что и подразумевает передачу дочернему

предприятию части имущества учредителя "в установленном порядке".

Правовое положение дочернего предприятия характеризуется тем, что в качестве

коммерческой организации - не собственника оно имеет учредителем другого

несобственника - унитарное предприятие, причем последнее выполняет в отношении

дочернего предприятия все функции собственника. Унитарное предприятие-учредитель

("материнское предприятие") утверждает дочернему устав, определяя содержание его

целевой правоспособности, и назначает ему руководителя (директора), а также

вправе контролировать его деятельность, получать часть прибыли от ее результатов

и давать согласие на распоряжение недвижимым имуществом дочернего предприятия

(ст. 295 ГК РФ). Учредитель ("материнское предприятие") не отвечает по долгам

дочернего предприятия, за исключением случая, когда банкротство последнего

вызвано исполнением указаний учредителя (п. 3 ст. 56 ГК РФ), дочернее

предприятие также не отвечает по обязательствам "материнского".

Новым видом юридического лица является казенное предприятие (которое также

является унитарным), основанное на праве оперативного управления и имеющее более

ограниченное вещное право по сравнению с правом хозяйственного ведения. Создание

таких юридических лиц обусловлено наличием организаций, действующих в качестве

производственных предприятий от имени государства в целом и не нуждающихся

поэтому в значительных по объему правомочиях по отношению к закрепленному за

ними имуществу, включая и оборотные фонды, в том числе готовую продукцию

(например, государственное производственное объединение "Гознак", предприятия

связи, некоторые оборонные и другие подобные предприятия).

Казенные предприятия, будучи одновременно коммерческими организациями -

профессиональными участниками имущественного оборота, не должны ставить своих

контрагентов в тяжелое положение. Поэтому гражданское законодательство

устанавливает дополнительную ответственности учредителя-собственника по долгам

таких предприятий (п. 5 ст. 115 ГК РФ). В имущественном отношении их положение

отчасти сходно с положением государственного (госбюджетного) учреждения, хотя

последнее финансируется собственником по смете, а казенное предприятие имеет

самостоятельный баланс и само получает известные доходы от результатов своей

деятельности.

Согласно ст. 115 ГК РФ казенные предприятия могут быть только федеральными, и

поэтому они создаются, ликвидируются и реорганизуются только по решению

федерального правительства. Особенности правового положения унитарных

предприятий, включая казенные, должны быть установлены специальным законом (п. 6

ст. 113 ГК РФ), а до его принятия и введения в действие учредительные документы

действующих государственных и муниципальных предприятий сохраняют силу (п. 6 ст.

6 Закона о введении в действие части первой ГК РФ).





21. Некоммерческие организации как юридические лица.



Некоммерческие организации (ст.116-123) не являются постоянными,

профессиональными участниками гражданского оборота. Их выступление в роли

самостоятельных ЮЛ обусловлено необходимостью материального обеспечения их

основной, главной деятельности, не связанной с участием в имущественных

отношениях. В связи с этим, НКО в отличие от КО имеют целевую (специальную)

правоспособность и используют имеющееся у них имущество лишь для достижения

целей, предусмотренных их учредительными документами. В качестве таких целей не

может выступать получение прибыли и распределение ее между участниками

(учредителями). С учетом этого ГЗ в большинстве случаев не предусматривает для

НКО минимального размера УФ (УК), а также возможности банкротства (кроме

потребительских кооперативов, благотворительных и иных фондов).

Большинство НКО представляют собой корпорации, основанные на принципах членства,

но чаще встречаются ЮЛ, не являющиеся корпорациями (фонды, учреждения,

автономные НКО). НКО могут существовать в ОПФ, предусмотренных ГК

(потребительский кооператив, общественная и религиозная организация

(объединение), благотворительный и иной фонд, учреждение, ассоциация (союз)) и

иными ФЗ (некоммерческое партнерство, автономная НКО, ТПП, ТБ, товарищество

собственников жилья (кондоминиумы)).

Потребительским кооперативом признается основанная на началах членства

организация, созданная для удовлетворения материальных и иных потребностей

участников путем объединения ими имущественных взносов (ст.116). К их числу

относятся: ЖК, ЖСК, гаражные, дачные, садовые товарищества, кассы взаимопомощи,

общества взаимного страхования и т.д. Устав единственный УД, содержит помимо

общих сведения о размере и порядке внесения паевых взносов, о порядке покрытия

убытков. Членами могут быть как граждане, так и ЮЛ. ПК не могут создаваться

одним учредителем или состоять из одного члена (потребительские общества – не

менее 5 ФЛ и (или) 3 ЮЛ). ПК имеет паевой (уставный) фонд, создаваемый за счет

взносов участников. Высший орган – общее собрание, имеющее исключительную

компетенцию. ИО формируются из членов и не могут быть наемными. Каждый участник

ПК обладает 1 голосом.

Товариществом собственников жилья признается организация, созданная на началах

членства гражданами или иными собственниками жилья для совместного использования

находящихся в их общей собственности объектов недвижимости, обслуживающих

принадлежащие им жилые помещения. Стали создаваться вследствие появления

собственников жилья полученного в порядке приватизации. Могут возникать на базе

ЖК и ЖСК. Создаются не менее чем 2 домовладельцами.

Общественной и религиозной организацией признается основанное на началах

членства объединение граждан, созданное ими на базе общности не материальных

интересов для совместного удовлетворения духовных и иных не материальных

потребностей, в том числе для совместного осуществления и защиты некоторых своих

прав и интересов (ст.117).

Фондом признается не имеющая членства организация, созданная на основе

добровольных имущественных взносов учредителей в социально-культурных,

благотворительных, образовательных и иных общественно полезных (некоммерческих)

целях (ст.118).

Учреждением признается не имеющая членства организация, созданная и

финансируемая собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под

его дополнительную ответственность для осуществления управленческих, социально-

культурных и иных некоммерческих функций (ст.120).

Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение ЮЛ,

созданное ими с целью координации их деятельности, а также представления и

защиты их интересов (ст.121). Самостоятельной разновидностью является торгово-

промышленная палата, которая представляет собой добровольное объединение на

началах членства коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,

созданное ими с целью содействия развитию предпринимательства, организации

взаимодействия предпринимателей, а также представления и защиты их интересов.

Некоммерческим партнерством признается основанное на членстве объединение

граждан и ЮЛ, созданное ими для содействия своим членам в достижении

некоммерческих целей путем осуществления предпринимательской деятельности

(фондовые биржи).

Автономной НКО признается не имеющая членства организация, созданная на базе

имущественных взносов учредителей для оказания различных услуг (в том числе

некоммерческого характера) и являющаяся собственником своего имущества (частные

учреждения образования, здравоохранения, культуры).

Товарной биржей признается основанное на началах членства объединение

предпринимателей, созданное ими с целью организации специальных публичных торгов

по продаже определенных товаров.











22. Дочерние и зависимые общества. Филиалы и представительства юридических лиц

как субъекты гражданских правоотношений.



Дочерним признается хозяйственное общество, действия которого определяются

другим (основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в силу

преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным

между ними договором, либо иным образом (п. 1 ст. 105 ГК; п. 2 ст. 6 ФЗ «Об

акционерных обществах»; п. 2 ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью»).

В силу этого взаимоотношения двух компаний могут быть признаны взаимоотношениями

«материнской» и дочерней компаний при наличии одного из трех условий.

Во-первых, при наличии преобладающего участия одной компании в уставном капитале

другой, что дает ей возможность оказывать влияние на решения, принимаемые

последней. Закон не требует при этом наличия контрольного пакета акций

(например, 50% плюс одна акция) или долей участия, поскольку преобладание -

вопрос оценочный. Может сложиться ситуация, когда в акционерном обществе с

большим количеством акционеров для контроля может оказаться достаточным и 5%

акций.

Во-вторых, возможно наличие договора о подчинении одной компании указаниям

другой, например, в виде соглашения с управляющей компанией, которой передаются

полномочия исполнительного органа общества.

В-третьих, имеется в виду любая иная возможность одной компании определять

решения другой компании.

Дочернее общество не является какой-либо особой организационно-правовой формой

или разновидностью хозяйственных обществ. Всякое хозяйственное общество может

быть признано дочерним при наличии хотя бы одной из названных выше ситуаций, в

том числе только в отношении конкретной сделки.

Последствия признания общества дочерним следующие:

общество, которое вправе давать дочернему обществу обязательные указания,

отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение

таких указаний;

при доказанности вины основного общества в банкротстве дочернего возникает его

субсидиарная ответственность перед кредиторами го общества. Дочернее же общество

ни при каких условиях не отвечает по долгам основного.

Зависимым признается хозяйственное общество, в уставном капитале которого другое

(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% участия (голосующих акций

или долей) (п. 1 ст. 106 ГК; п. 4 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 4 ст.

6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Такая ситуация сама не всегда ведет к контролю одной компании над другой (если

только данное участие не является преобладающим в сравнении с долями других

участников общества), а потому и не возникает ответственности преобладающего

общества по долгам зависимого.

Закон устанавливает два последствия такой зависимости. Во-первых, преобладающее

общество должно публично объявить о своем участии в зависимом обществе для

сведения всех других участников имущественного оборота. Это, в частности, может

означать публичную информацию об учредителях того или иного общества и о размере

их участия в его уставном капитале. Во-вторых, антимонопольное законодательство,

а также законодательство о банках, страховых и инвестиционных компаниях может

предусматривать ограничения (пределы) такого участия, в том числе взаимного.

Как и дочерние общества, зависимые также не составляют какой-либо

самостоятельной организационно-правовой формы или разновидности хозяйственных

обществ.











23. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования как субъекты гражданских правоотношений (правоспособность, участие в

гражданских правоотношениях, ответственность по обязательствам, иммунитет

государства).



РФ, субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения,

автономная область, автономные округа, городские, сельские поселения)и др

муниципальные образования выступают в отн-ях, регулируемых гражданским

законодательством, на равных началах с иными участниками этих отн-ий -

гражданами и юр-ми лицами. К данным субъектам ГП, применяются нормы,

определяющие участие юридических лиц в отн-ях, регулируемых гражданским

законодательством.

РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не являются юр-ми лицами, однако Н/П

о юридических лицах применяются к ним, если иное не установлено законом или не

вытекает из их существа.

Особенность указанных субъектов состоит в том, что они, в отличие от иных

участников граж-их правоотн-ий, преследуют не частные интересы, в силу чего

обладают универсальной правоспособностью ("целевой"). РФ, субъекты РФ,

муниципальные образования приобретают права и обязанности посредством действий

компетентных государственных органов (органов местного самоуправления).

Имущественную базу данных субъектов составляет государственная (муниципальная)

казна, управляемая государственным (муниципальным) казначейством.

В случаях и в порядке, предусмотренных фз-ми, указами През-та, постановлениями

Правит, нормативными актами субъектов и муницип образований, по их специальному

поручению от их имени могут выступать государственные органы, органы местного

самоуправления, а также юр-кие лица и граждане.

Правомочия собственности в отношении федерального государственного имущества

осуществляются, прежде всего, Правительством РФ, а также Министерством

имущественных отн-ий РФ, Российским фондом федерального имущества, другими

федеральными органами исполнит-ной власти. Государство (муниципальные

образования) совершает сделки, выпускает государственные (муниципальные) ценные

бумаги. Государство заключает соглашения о разделе продукции. Обычно

государственные органы и органы местного самоуправления наделяются статусом

юридического лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование

отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности

имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юр-ми лицами

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества,

которое может находиться только в гос-ой или муниципальной собственности.

Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в гос-ой

или муниципальной собственности, допускается в случаях, предусмотренных законом.

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не отвечают по

обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации и

наоборот.

По общему правилу государство не отвечает по обязательствам государственных

юридических лиц и наоборот. Данные правила не распространяются на случаи, когда

РФ приняла на себя гарантию (поручительство) по обязательствам субъекта, МО или

юр лица либо указанные субъекты приняли на себя гарантию (поручительство) по

обязательствам РФ.

Вместе с тем, государство (МО) возмещает убытки, причиненные в результате

незаконных действий (бездействия)

государственных органов (органов местного самоуправления), должностных лиц этих

органов, в том числе издания не соответствующего закону акта государственного

органа либо органа местного самоуправления (ст.16 ГК). РФ также возмещает

собственнику убытки, причиненные в результате принятия закона, прекращающего

право собственности, включая стоимость соответствующего имущества (ст.306 ГК).

За счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта

РФ либо казны муниципального образования в полном объеме возмещается вред,

причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, независимо

от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,

прокуратуры и суда (ст.1070 ГК). Некоторое время существовала даже норма о

возмещении государством вреда, причиненного в результате совершения преступления

потерпевшему.

Порядок управления федеральной собственностью, находящейся за рубежом, определен

постановлением Правит-ва РФ 1995г.













24. Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика).



Согласно ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и

услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные

блага.

По своим свойствам указанные объекты различны. Одни существуют в материальной

форме (вещи), другие представляют собой действия человека (работы), третьи могут

быть восприняты лишь на уровне осознания (нематериальные блага).

С учетом этого объекты гражданских прав подразделяются на материальные и

нематериальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услуги, а

также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект

(например, ремонтные работы, услуги по хранению вещей); имущественные права

требования (такие, как денежные средства на банковском счете, доля в уставном

капитале). Ко второй группе причисляют: результаты творческой деятельности

(изобретения, произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их

производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и

т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и

достоинства, право на личную неприкосновенность и др.).

Признак оборотоспособности объектов гражданских прав влечет за собой их

классификацию на полностью оборотоспособные, ограниченные в обороте и изъятые из

оборота (ст.129 ГК РФ).

Большинство объектов гражданских прав являются полностью оборотоспособными: они

могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому на основании

сделок либо в порядке правопреемства (например, при реорганизации юридического

лица, в порядке наследования).

Ограниченно оборотоспособными являются объекты, которые могут принадлежать лишь

определенным участникам оборота либо находиться в обороте по специальному

разрешению или с соблюдением предусмотренных законом условий. Например, лишь на

основании специальных разрешений осуществляется оборот оружия и боеприпасов,

наркотических средств и психотропных веществ.

Изъятыми из оборота являются объекты, прямо указанные в законе. К ним относятся

вещи, которые находятся, как правило, в федеральной собственности и не могут

переходить в собственность иных лиц: например, земельные участки, занятые

зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной

деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы.

Объектами граж-их прав являются материальные и духовные блага, по поводу кот.

субъекты ГП вступают между собой в правовые отн-я. К объектам ГП относят вещи,

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, работы и услуги, информация,

результаты интеллектуальной деятельности (в том числе права на них),

нематериальные блага.

Вещи – данные природой и созданные человеком ценности материального мира,

выступающие в качестве объектов гр. прав.

Классификация вещей:

-движимые/недвижимые. К недвижимости относят: земельные участки, участки недр,

обособленные водные объекты, леса, здания сооружения, воздушные и морские суда,

суда внутреннего плавания, космические объекты, предприятия. Остальное – если

не отнесено законом к недвижимости – является движимыми вещами.

- вещи не ограниченные в обороте/ограниченные в обороте и изъятые из оборота.

-потребляемые/ непотребляемые. Потребляемые – те, кот. в процессе использования

утрачивают полностью или по частям свои потребительские качества либо

преобразуются в другую потребляемую вещь (стройматериалы). Непотребляемые – те,

кот. амортизируются в течение длительного периода (машины, дома).

-индивидуально-определенные/ родовые. Инд-опр. вещи - единые в своем роде,

юридически не заменимы. Родовые – обладают общими признаками для вещей данного

рода.

-делимые/неделимые. Делимые – те, кот. не меняют в результате раздела своего

первоначального хозяйственного или иного назначения. Неделимые - те, кот. в

результате раздела утрачивают свое назначение либо существенно теряют в своей

ценности, кроме того, неделимыми признаются совокупные вещи (сервиз, библиотека,

гарнитур, обувь, лыжи).

-главная вещь и принадлежность. Принадлежность следует судьбе главной вещи, если

иное не установлено законом.

-плоды, продукция и доходы

-одушевленные/неодушевленные вещи.













25. Вещи как объекты гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи.

Государственная регистрация недвижимости.



Вещами в гражданском праве признаются предметы материального мира, имеющие

экономическую форму товара. Вещи являются наиболее распространенным видом

объектов гражданских прав.

Правовой режим той или иной группы вещей позволяет классифицировать вещи по

различным основаниям.

1.По степени связанности с землей вещи подразделяются на движимые и недвижимые.

Согласно ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного

строительства. Определяющим признаком, позволяющим отнести объект к недвижимому

имуществу, является его прочная связь с землей. При отсутствии прочной связи с

землей объект недвижимостью не является. Так, не относятся к недвижимому

имуществу сборные павильоны, не имеющие фундамента; саженцы деревьев. Кроме

того, ряд объектов, не имеющих связи с землей, ГК РФ также отнесен к недвижимому

имуществу: это подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда,

суда внутреннего плавания, космические объекты. Помимо прочего, правовой режим

недвижимости может быть распространен законом и на иные объекты, не имеющие

непосредственной связи с землей. Например, законами к объектам недвижимости

отнесены квартиры, комнаты в квартирах, иные жилые помещения в жилых домах и

других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания (п. 1 ст. 16

Жилищного кодекса); нежилые помещения, расположенные в зданиях и сооружениях

(ст. 1 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость).

Особым объектом недвижимости ст. 132 ГК называет предприятие как имущественный

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В

состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества,

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,

сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги,

а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию,

работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания),

и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Это понятие предприятия не следует смешивать с другим значением указанного

термина, используемого для обозначения организационно-правовой формы

государственных и муниципальных унитарных предприятий - субъектов права (ст.

113-115 ГК).

Понятия и перечня движимого имущества гражданское законодательство не содержит.

Вещи, не отнесенные законом к недвижимому имуществу, являются движимыми (п. 2

ст. 130 ГК). К движимым вещам, таким образом, относятся деньги, ценные бумаги,

иные материальные объекты гражданских прав, прежде всего, разного рода товары,

вещи бытового и индивидуального пользования.

Практическое значение данной классификации состоит в том, что сделки с

недвижимым имуществом должны заключаться в письменной форме, а вещные права на

него, их ограничения, возникновение, переход и прекращение этих прав, подлежат

государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 4 ФЗ от 21 июля 1997 г. №

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним»). Государственная регистрация осуществляется специально уполномоченными

органами - создаваемыми в системе Министерства юстиции Российской Федерации

учреждениями Федеральной регистрационной службы. Государственная регистрация

производится путем внесения соответствующей записи в Единый государственный

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В подтверждение регистрации

правообладателю выдается свидетельство.

Государственная регистрация некоторых видов недвижимого имущества производится в

порядке, установленном специальными законами, - ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на

них не распространяется. Например, гражданские воздушные суда регистрируются в

Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (ст. 33 Воздушного

кодекса РФ). Морские суда - в Государственном судовом реестре, в судовой книге

или бербоут-чартерном реестре (ст. 33 КТМ РФ).

Государственная регистрация прав нанедвижимое имущество Появившийся в

законодательстве институт недвижимости потребовал принципиально новых форм

регулирования со стороны государства, одной из которых явилась государственная

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – юридический акт

признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),

перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК.

Государственная регистрация является единственным доказательством существования

зарегистрированного права. Она производится на всей территории РФ по

установленной Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями и

дополнениями) системе записей о правах по каждому объекту недвижимого имущества

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

(Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г.











26. Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги

(понятие, признаки, виды).



Деньги (валюта) и валютные ценности как объекты гражданских прав являются

разновидностями вещей. В частности, деньги как таковые (независимо от их

материального носителя) прежде всего служат законным платежным средством,

обязательным к приему на всей территории Российской Федерации. Одним из правовых

актов, регламентирующих денежную систему России, является Федеральный закон от

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

Валютными ценностямисогласно подп. 5 п. 1 ст. 1 Федерального закона от

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» признаются

иностранная валюта и внешние ценные бумаги. Валютными операциями признаются

операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные

ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве платежа

иностранной валюты и платежных документов в ней, ввоз и пересылка в Российскую

Федерацию, вывоз и пересылка из Российской Федерации валютных ценностей,

осуществление международных денежных переводов. В свою очередь, операции с

иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте подразделяются на

текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. К

первым, в частности, относятся переводы в Российскую Федерацию и из Российской

Федерации иностранной валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту

товаров, работ и услуг, а также кредитов или дивидендов, ко вторым – прямые

инвестиции, т. е. вложения в уставный капитал и портфельные инвестиции, т. е.

приобретение ценных бумаг.

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Согласно норме ст. 142 Гражданского

кодекса ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление

или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам, в

частности, относятся облигация, вексель, чек, акция, а также, согласно ст. 2

Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее

– Закон об ипотечных ценных бумагах), ипотечные ценные бумаги – облигации с

ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. По субъектам прав,

удостоверенных ценными бумагами, последние делятся на предъявительские ценные

бумаги (например, банковская сберегательная книжка или документарная процентная

бумага на предъявителя), именные (именная акция) и ордерные ценные бумаги

(переводной вексель). Для передачи другому лицу прав, удостоверенных

предъявительской ценной бумагой, достаточно вручить ее этому лицу. Для передачи

прав, удостоверенных именной ценной бумагой, необходимо составить договор о

передаче (по модели уступки прав – цессии). Для передачи прав, удостоверенных

ордерной ценной бумагой, нужно совершить на бумаге передаточную надпись –

индоссамент. По объективной форме различают документарные и бездокументарные

ценные бумаги. Кроме того, по содержанию и другим критериям ценные бумаги

подразделяются также на денежные (чек, вексель, облигация),

товарораспорядительные (закладная, коносамент, складское свидетельство),

корпоративные (акции), эмиссионные, инвестиционные, фондовые и т. п.









27. Понятие и защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства и деловой

репутации граждан и юридических лиц.



На основании ст.152 ГК, гражданин вправе защищать свои честь, достоинство и

деловую репутацию, а юридическое лицо – только деловую репутацию. Кроме того,

могут подаваться иски о защите чести и достоинства умерших граждан.

Порядок применения ст.152 ГК разъяснен в постановлении Пленума Верховного Суда

РФ от 18 августа 1992г. №11 "О некот. вопросах, возникших при рассмотрении

судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации

граждан и юридических лиц".

Честь – общественная оценка человеческой личности. Достоинство – самооценка

человеческой личности. Деловая репутация – оценка окружающими деловых качеств

гражданина (юридического лица).

В частности, у граждан и юридических лиц есть право требовать в суде

опровержения распространенных сведений, порочащих их честь, достоинство и

деловую репутацию, если распространившее их лицо не докажет, что они

соответствуют действительности. Для судебного опровержения сведений необходимо,

чтобы эти сведения носили порочащий характер, то есть затрагивали морально-

этическую сферу деятельности человека, заслуживали осуждения со стороны

общества, порочащими, в частности, являются сведения, умаляющие честь,

достоинство и (или) деловую репутацию гражданина (юридического лица) в

общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения

законодательства, правил деловой этики, моральных принципов, это должны быть

сведения о фактах, а не оценочные суждения. Распространение порочащих сведений

должно заключаться в их доведении до сведения хотя бы одного третьего лица.

Если порочащие сведения распространены посредством средств массовой информации,

ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации

являются автор публикации и редакция данного средства массовой информации, если

автор неизвестен, то только средство массовой информации (кроме случаев, когда

средство массовой информации указывает источник порочащих сведений).

Если порочащие сведения распространены посредством служебной характеристики,

ответчиком по иску о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации

являются лицо, подписавшее данную характеристику, и организация, от имени

которой она выдана.

В случае невозможности установления лица, распространившего порочные сведения,

существует возможность заявления иска о признании указанных сведений не

соответствующими действительности, бремя доказывания возлагается на заявителя.

Сведения, признанные судом порочащими, содержащиеся в документе, исходящем от

организации, опровергаются путем замены указанного документа. Сведения,

признанные судом порочащими, распространенные через средство массовой

информации, должны быть опровергнуты этим же средством массовой информации. На

средство массовой информации может быть также возложена обязанность (по

специальному иску) опубликовать ответ истца, даже если опубликованные сведения

соответствовали действительности и не были порочащими, но ущемляли права или

охраняемые законом интересы истца.

В остальных случаях порядок опровержения порочащих сведений определяется судом,

в зависимости от характера их распространения. Суд также определяет срок

опровержения порочащих сведений.

В иске о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации гражданин также

вправе потребовать возмещения нанесенных убытков и морального вреда. Моральный

вред выражается в физических и (или) нравственных страданиях, испытываемых

гражданином в результате допущенного в отношении него правонарушения. В

частности, согласно ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный

вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем,

продавцом) его (потребителя) прав и законных интересов, возмещается причинителем

вреда, при наличии виновности последнего в нарушении прав (законных интересов)

потребителя.











28. Сделки в гражданском праве (понятие, признаки, условия действительности,

виды).



Понятие сделки. Среди всех правомерных действий граждан и юридических лиц как

юридических фактов наиболее распространены всевозможные сделки. Согласно ст. 153

Гражданского кодекса сделкой признаются действия граждан и юридических лиц,

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и

обязанностей. Из данного определения следуют основные общие признаки сделки. Во-

первых, сделка представляет собой правомерные действия. Во-вторых, сделка – это

всегда волевой акт, поскольку для ее совершения необходимо желание лица,

совершающего сделку. В-третьих, сделка направлена на возникновение, прекращение

или изменение гражданских правоотношений. Наконец, сделка порождает гражданские

правоотношения.

Виды сделок. Классификация сделок производится по различным основаниям.

1. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, волеизъявление которых

требуется для совершения сделок, последние подразделяются на односторонние,

двух– и многосторонние сделки (или договоры). Здесь следует иметь в виду что под

стороной, совершающей сделку, понимается сторона, выражающая свое волеизъявление

к порождению каких-либо правовых последствий. Лица, которые участвуют в сделке,

но при этом не выражают своего волеизъявления, именуются как третьи лица или

участники сделки.

Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли

одной стороны (п. 1 ст. 154 Гражданского кодекса). Типичный пример односторонней

сделки – составление завещания, принятие наследства, объявление конкурса. Все

эти действия не требуют чьего-либо согласия и совершаются одним лицом. Права по

односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у

третьих лиц, к интересу которых сделка совершена. Но обязанным по односторонней

сделке является лицо, совершившее сделку, так как возникновение обязанности у

третьего лица вследствие действий только одного субъекта противоречило бы общим

установлениям права. Односторонняя сделка может породить юридические обязанности

для других лиц, не участвующих в данной сделке, только в случаях, установленных

законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 Гражданского кодекса). Сделки,

для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются

двух– и многосторонними. Такие сделки именуются договорами. Примером

двусторонней сделки является договор розничной купли-продажи, многосторонней

сделки – договор о совместной деятельности (или договор простого товарищества).

2. По экономическому содержанию различают сделки возмездные (договор аренды)

ибезвозмездные (договор дарения, договор безвозмездного пользования (ссуды)).

3. По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, различают

сделкиреальные (от лат. res – вещь) и консенсуальные (от лат. consensus –

соглашение). Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых

достаточно достижения соглашения о совершении сделки. Например, договор купли-

продажи считается совершенным в момент достижения соглашения между продавцом и

покупателем. Однако, следуя указанному примеру, сделка, совершаемая только при

условии передачи вещи одним из участников, является реальной, так как права и

обязанности по ней не могут возникнуть до момента передачи вещи. При этом не

следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом ее возникновения.

Так, стороны вправе договориться о том, что передача вещи по договору купли-

продажи может совпасть с моментом заключения договора, однако такое соглашение

не делает договор купли-продажи реальным.

4. По значению основания сделки для ее действительности различают сделки

каузальные(от лат. causa – причина) и абстрактные. Каузальной является сделка,

действительность которой прямо зависит от наличия основания. Однако законом

могут быть предусмотрены случаи, когда основание выступает юридически

безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности

абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе.

Типичным примером абстрактной сделки является вексель, выдаваемый в качестве

платы за конкретные товары или услуги и представляющий собой не обусловленное

никаким встречным предоставлением общее обещание выплатить определенную денежную

сумму. Согласно норме ст. 370 Гражданского кодекса абстрактной признается и

банковская гарантия, так как она не зависит от основного обязательства, в

отношении которого предоставлена.

5. В зависимости от периода времени, в течение которого сделка должна быть

исполнена,различают сделки срочные и бессрочные. Бессрочная сделка вступает в

силу немедленно, так как в ней не определен ни момент ее вступления в действие,

ни момент ее прекращения. Срочными называются сделки, в которых определен либо

момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба

указанных момента.

6. В зависимости от определения условий сделки последние делятся nay слоеные

ибезусловные. При этом условные сделки, в свою очередь, разделяются на

совершенные под отлагательным или под отменительным условием. Так, если стороны

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, от

поступления в вуз одного из участников сделки), то сделка считается совершенной

под отлагательным условием. Совершенной под отменительным условием считается

сделка, по которой в зависимость от наступления аналогичного обстоятельства

стороны поставили прекращение прав и обязанностей.

7. В зависимости от объема финансовых вложений, необходимых для реализации

условий сделки, различают мелкие бытовые и крупные сделки. Первые разрешено

самостоятельно заключать, в частности, малолетним (от 6 до 14 лет), подросткам

(от 14 до 18 лет) и лицам, ограниченным в дееспособности по решению суда.

Категория крупных сделок впервые упоминается в Законе об акционерных обществах.

В соответствии с п. 1 ст. 78 данного Закона крупной сделкой обычно считается

сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным советом)

общества или общим собранием акционеров (ст. 79 указанного Закона).

8. По предмету сделок можно выделить сделки с недвижимостью (купля-продажа,

аренда, залог недвижимости, передача ее в доверительное управление и т. п.),

сделки с ценными бумагами, в том числе вексельные сделки по выдаче, акцепту,

индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и

оплате векселя, а также многие другие сделки, регулируемые как специальным,

например вексельным, законодательством, так и ст. 153–181, 307–419 Гражданского

кодекса













29 . Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.



Сделки – это акты осознанных, целенаправленных, волевых действий Ф и ЮЛ,

совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий

(ст.153-165).



Форма сделок: ФС – это способ выражения, закрепления или засвидетельствования

воли субъектов, совершающих сделку. Она может быть изъявлена устно (воля

выражается словами, сделка может совершаться устно, если законом или соглашением

сторон не установлена ПФ), письменно (наиболее адекватно, документально

закрепляет волю субъектов сделки и обеспечивает доказательства действительной

направленности их намерений, бывает простая письменная и нотариальная),

совершением конклюдентных действий (поведение, посредством которого

обнаруживаются намерения лица вступить в сделку (опуская деньги в автомат, лицо

изъявляет волю на покупку товара), молчанием или бездействием (если законом или

соглашением сторон им присваиваются такое свойство (пролонгация договора)).

Простая письменная форма:

а) любая сделка, для которой не установлено обязательное нотариальное

удостоверение (сделки ЮЛ между собой и Г, сделки между гражданами на сумму более

чем в 10 раз превышающую МРОТ);

б) сделки, заключение которых в ПФ прямо предписано законом (коммерческое

представительство, залог, поручительство, задаток, купля-продажа недвижимости,

банковский кредит и т.п.). Последствия несоблюдения ППФ: лишение сторон в случае

спора ссылаться на свидетельские показания; в случаях прямо указанных в законе,

влечет ее недействительность (внешнеэкономические сделки).

Нотариальная Форма – если это предусмотрено законом или соглашением сторон,

облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку

содержание сделки удостоверенной нотариусом, презюмируется как очевидные и

достоверные.



Последствия недействительности сделок. Различают два вида последствий

недействительности сделок. Обычно при недействительности сделки согласно норме

п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса каждая из сторон обязана возвратить другой

стороне все полученное по сделке, а при невозможности сделать это в натуре

возместить стоимость в деньгах (двусторонняя реституция). Если сделка исполнена

лишь одной из сторон, то только она вправе требовать возврата переданного

(односторонняяреституция).







30. Недействительность сделок (понятие, виды и последствия недействительности).



Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не

обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-

правовые последствия, наступление которых желали объекты.

Недействительные сделки могут быть 2 видов:

а) оспоримая сделка – на основании установленным законом или иными НПА, в силу

признания таковой судом;

б) ничтожная сделка – независимо от такого признания.

ОС: Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что

действия, совершенные в виде сделки, признаются судом при наличии

предусмотренных законом оснований недействительными по иску управомоченных лиц,

т.е. не будучи оспоренной, порождает ГП последствия как действительная.

НС: Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие,

совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее

участников правовые последствия в силу несоответствия закону (скупка краденного,

нотариально не удостоверенный залог), т.е. недействительна из факта ее

совершения, независимо от желания участников. Сделка, не соответствующая

требованиям закона или иным НПА, ничтожна, если закон не устанавливает, что

такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Противоправность абсолютного большинства действий, совершается в виде НС.



Основания ничтожности сделок:

Общие основания:

а) сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности

(незаконные (драгметалы, внешнеэкономические, нарушающие монопольное право

государства) и антисоциальные);

б) мнимые (совершаемая без намерения создать юридические последствия) и

притворные (совершенная с целью прикрыть другую сделку, чаще всего незаконную)

сделки;

в) сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие

психического расстройства;

г) сделки, совершенные несовершеннолетним, не достигшим 14 лет;

д) сделки, совершенные с нарушением формы, если это предусмотрено законом;

е) сделки, совершенные с нарушением требований об их обязательной ГР.

Специальные основания: ограничения, закрепленные в различных нормах ГЗ по

совершению сделок: направленных на ограничение ПС и ДС граждан; совершенных

опекуном, без предварительного согласия органов опеки, если они повлекли

отчуждение имущества; сделок опекунов и попечителей с подопечными, за

исключением передачи имущества в дар или безвозмездное пользование; сделок,

влекущих отказ от права или ограничение права участника ПТ знакомиться со всей

документацией; сделки между участниками ПТ об ограничении или устранении их

ответственности по обязательствам; сделки по страхованию, заключенные лицом не

являющимся страхователем и т.д.

Основания оспоримости сделок:

а) сделки ЮЛ, выходящие за пределы его правоспособности (несоответствие целям

деятельности в УД, без лицензии);

б) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение

сделок (3 условия: полномочия должны быть ограничены (договор, УД,

доверенность), лицо должно превысить полномочия, другая сторона знала или должна

была знать об ограничениях);

в) сделки, совершенные несовершеннолетними от 14 до 18 лет;

г) сделки, совершенные Г, ограниченным судом в ДС;

д) сделки, совершенные Г, не способным понимать значения своих действий или

руководить ими (сделки, совершенные гражданином, впоследствии признанным

недееспособным);

е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения;

ж) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного

соглашения представителя 1 стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств.

Правовые последствия недействительности сделок:

а) двусторонняя реституция – т.е. возврат в первоначальное состояние,

заключающийся в том, что каждая сторона обязана возвратить другой все полученное

по сделке, а при невозможности возвратить в натуре возместить его стоимость в

деньгах;

б) односторонняя реституция – исполненное обратно получает только одна сторона,

другая же (недобросовестная) исполненного не получает;

в) иные (возмещение расходов, стоимости утраченного или поврежденного имущества;

г) недопущение реституции и обращение всего по недействительной сделке в доход

государства (для сделок противных основам правопорядка и нравственности).

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть

предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Иск о

признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее

недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня,

когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся

основанием для признания сделки недействительной.











31. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя

(понятие, виды, содержание института представительства). Доверенность как форма

реализации института представительства.



Понятие и виды представительства.

Субъективные ГП и О могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными

лицами, но и их представителями. Использование представителя как способа ОСГП и

ИО диктуется причинами юридического (неполная ДС лиц до 18 лет, ограничение ДС

гражданина, признание гражданина не ДС и т.п.) и фактического (болезнь,

отсутствие в МПЖ, юридическая безграмотность, нежелание лично ОСГП и ИО,

загруженность, отсутствие специальных познаний и т.п.) порядка.

При представительстве сделка, совершаемая одним лицом (представителем) от имени

другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности

(а), указании закона (б) либо акте уполномоченного на то госоргана или ОМСУ (в),

непосредственно создает, изменяет или прекращает ГП и О представляемого.

Субъектами представительства являются 3 лица: представляемый, представитель,

третье лицо. Представляемый – это гражданин или ЮЛ, от имени и в интересах

которого представитель совершает юридически значимые действия – сделки (им может

быть любой гражданин с момента рождения или ЮЛ с момента законного

возникновения). Представитель – это гражданин или ЮЛ, наделенное полномочиями

совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого

(гражданин должен быть ДС, а ЮЛ – правоспособно, а если ЮЛ обладает ограниченной

ПС – представительство не должно противоречить целям деятельности). Третье лицо

– гражданин или ЮЛ, с которым вследствие действия представителя устанавливаются,

изменяются или прекращаются СГП и О представляемого (все лица, обладающие

гражданской правосубъектностью). Цель представительства – совершение

представителем 2-сторонних и 1-сторонних сделок в интересах и за счет

представляемого. Сделки, совершаемые представителем – это его собственные и

самостоятельные волевые действия, создающие, изменяющие или прекращающие СГП и О

у другого лица. Полномочие как возможность представителя совершать сделки от

имени и в интересах представляемого – это особое субъективное право, которое

реализуется представителем в отношениях с третьими лицами.

Представителя необходимо отличать от других лиц, действующих в чужих интересах,

но от своего имени: посыльный (сделок не совершает, а только передает документы,

информацию и т.п. от пославшего третьему лицу), коммерческий или иной посредник

(содействует заключению сделки, но никаких юридических действий, создающих П и О

для других лиц, не совершает), конкурсный или арбитражный управляющий (совершает

ЮЗД от своего имени и в интересах банкрота и его кредиторов), душеприказчик при

наследовании (лицо на которое возлагаются обязанности по исполнению завещания от

своего имени, в результате чего ГП последствия возникают у третьих лиц),

рукоприкладчик (лицо, содействующее оформлению сделки, подписывая ее за лицо

лишенное возможности это сделать в силу болезни, физических недостатков или

неграмотности).

Виды представительства: а) договоры поручения и договор агентирования (по

которым одна сторона (поверенный или агент) обязуется совершать от имени и за

счет другой стороны (доверителя или принципала) определенные ЮД); в) выдача

доверенности (добровольное представительство); г) коммерческое представительство

(на основании договора заключенного в письменной форме и содержащего указания на

полномочия представителя или по доверенности, представляемые только

предприниматели); д) акт уполномоченного ГО или ОМСУ, предписывающий субъектам

действовать в качестве представителя третьих лиц (решения Президента РФ,

Правительства РФ или иных федеральных органов, субъектов РФ или ОМСУ – законные

представители).

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому

лицу для представительства перед третьими лицами (ст.185). Таким образом,

доверенность – это документ, фиксирующий полномочие представителя на совершение

сделки. Д адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий

представителя перед ними.

По общему правилу Д может выдаваться только ДС гражданам. Граждане в возрасте от

14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать Д в пределах тех прав, которые они

осуществляют сами: распоряжение своим заработком или стипендией; осуществление

прав автора произведения Н, К или И; осуществление пра автора иного результата

своей интеллектуальной деятельности; внесение вкладов в кредитные учреждения и

распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок (не требующих НУ и ГР);

приобретение с 16 лет членства в кооперативе и вытекающих из него прав. Для

совершения иных сделок, Д выдаются с согласия родителей, усыновителей или

попечителей.

ЮЛ, обладающие специальной ПС, могут выдавать доверенности для совершения

сделок, не противоречащих целям их деятельности, закрепленным в законе или УД.

КО, обладающие общей ПС, вправе выдавать Д на совершение любых сделок в

соответствии с законом и правилами лицензирования. Если КО, в УД определила цели

деятельности, хотя это не требуется законом, то Д выданная для совершения сделок

противоречащим этим целям может быть оспорена по правилам ст.173 (НД сделок,

выходящих за ПС ЮЛ).

В качестве доверителя могут выступать 1 или несколько (участники общей долевой

собственности) лиц одновременно. Д может быть выдана на 1 или нескольких лиц.

Выдача Д – односторонняя сделка, поэтому ее совершение не требует согласия

представителя. Но принятие Д или отказ от нее – это его право. Лицо, выдавшее Д

вправе в любое время ее отменить, а представитель в любое время вправе

отказаться от Д.

По содержанию и объему полномочий различают 3 вида Д: генеральные или общие

доверенности (дают право представителю на совершение разнообразных сделок в

течении определенного периода времени – Д директору филиала ЮЛ); специальные

доверенности (дают право на совершения ряда однородных действий –

представительство в суде); разовые доверенности (дают право на совершение строго

определенной сделки).

Д – это документ, который должен быть совершен в письменной форме. Для его

действительности требуется наличие на нем обязательных реквизитов: дата

совершения (отсутствие делает Д ничтожной); подпись доверителя (гражданин –

собственноручная, ЮЛ – руководитель и печать, ГУП и МУП – руководитель, главбух,

печать). Срок действия не может превышать 3 лет, если он отсутствует, то Д

действительна в течении 1 года. Исключение: НУ Д выданные для совершения сделок

за границей без указания срока, действительны до ее отмены доверителем.

Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, Д должна быть нотариально

удостоверена, за исключением случаев, прямо указанных в законе. К нотариально

удостоверенным Д приравниваются: Д военнослужащих и других лиц, находящихся в

военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями,

старшим или дежурным врачом; доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации

воинских частей, где нет нотариальных контор – рабочих и служащих,

удостоверенные командирами (начальниками) этих частей; доверенности лиц,

находящихся в МЛС, удостоверенные начальником МЛС; доверенности совершеннолетних

ДС граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения,

удостоверенные администрацией этого учреждения. Д выдаваемые на получение

зарплаты, иных платежей связанных с трудовыми отношениями, выплат различного

вида вознаграждений, пенсий, пособий, стипендий, вкладов, получение

корреспонденции – могут удостоверяться организацией, где доверитель работает,

ЖЭУ, по МЖ, администрацией стационарного лечебного учреждения, где он находится.

Д на получение корреспонденции – организациями связи. Получение вклада –

соответствующим банком.

Передоверие – передача полномочия представителем другому лицу (заместителю)

возможна в 2 случаях: это предусмотрено в доверенности; сложившиеся

обстоятельства вынуждают совершить передоверие для охраны интересов доверителя.

Действие д прекращается: истечение срока Д; отмена Д доверителем; отказ

представителя от исполнения поручения; прекращение ЮЛ от чьего имени выдана Д;

прекращение ЮЛ, которому выдана Д; смерть гражданина выдавшего Д, признание его

не ДС, ограниченно ДС или безвестно отсутствующим; тоже в отношении гражданина –

представителя.



















32. Сроки в гражданском праве (понятие, виды, порядок исчисления).





Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих случаях

оказывает важное влияние на их развитие. Но юридическое значение имеет не сам по

себе процесс течения времени, определенная последовательность существования

различных связей и объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые сроками.

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой правовые

последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений, т.е.

является юридическим фактом.

Обычно срок (его наступление либо истечение) относят к юридическим фактам -

событиям, поскольку течение времени объективно и не зависит от воли людей.

Однако установление и определение длительности сроков имеет волевое

происхождение. Ведь сроки в гражданском праве устанавливаются законом или

подзаконными актами, сделками или судебными решениями (ч. 1 ст. 190 ГК).

Некоторые сроки могут быть приостановлены или восстановлены, что также говорит

об их волевой природе. Поэтому большинство сроков имеют двойственный характер:

будучи волевыми по происхождению, они связаны с объективным процессом течения

времени. В силу этого они представляют собой особую категорию юридических

фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям. Они

занимают особое, самостоятельное место в системе юридических фактов гражданского

права.

При этом следует иметь в виду, что юридическое значение обычно имеет либо начало

(наступление), либо прекращение (истечение) срока. Само течение срока порождает

гражданско-правовые последствия лишь в совокупности с другими юридическими

фактами (т.е. как часть юридического состава), например гарантийный срок или

срок исковой давности.

Гражданско-правовые сроки могут классифицироваться по различным основаниям: по

способам исчисления, основаниям установления, характеру определения, по

назначению. Так, они могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так

и точным моментом. Сроки могут устанавливаться нормативным актом, соглашением

сторон или односторонней сделкой, а также судебным решением. По характеру

определения законом или договором можно выделить сроки императивные и

диспозитивные, определенные и неопределенные.

Императивные сроки не могут быть изменены соглашением субъектов гражданских

правоотношений. В отличие от них диспозитивные сроки могут изменяться

соглашением сторон.

Определенные сроки исчисляются путем указания их длительности либо точных

моментов их начала и окончания. Неопределенные сроки устанавливаются путем

указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной

ситуации («разумный срок» исполнения обязательства в соответствии с п. 2 ст. 314

ГК и т.п.), либо вообще не определяются.

По назначению различают сроки возникновения гражданских прав или обязанностей,

сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей

и сроки защиты гражданских прав. Сроки возникновения гражданских прав или

обязанностей порождают субъективные гражданские права или обязанности, в чем и

состоит их назначение. Например, истечение срока приобретательной давности в

соответствии со ст. 234 ГК влечет возникновение права собственности на вещь.

Сроки осуществления гражданских прав - это сроки, в течение которых

управомоченное лицо может реализовать свое право, в том числе путем требования

совершения определенных действий от обязанного лица. В свою очередь, среди этих

сроков выделяют сроки существования гражданских прав, пресекательные и

гарантийные сроки. Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки

действия субъективных прав во времени. С истечением данного срока субъективное

гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается.

Пресекательныесроки устанавливают пределы существования гражданских прав. Они

предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их

прав под угрозой прекращения этих прав. Для принятия наследства наследником

предоставляется шесть месяцев с момента открытия наследства, по истечении

которых право на принятие наследства по общему правилу утрачивается. Гарантийные

сроки - периоды времени, в течение которых продавец, изготовитель гарантирует

пригодность товара для использования по обычному назначению, а приобретатель

вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены

товара либо применения иных установленных законом или договором последствий.

Сроки исполнения обязанностей - периоды, в течение которых обязанные лица должны

исполнить лежащие на них обязательства. Нарушение сроков исполнения обязанностей

(просрочка) является основанием для применения к нарушителю мер гражданско-

правовой ответственности.

Сроки защиты гражданских прав - предоставленные управомоченным лицам периоды

времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о защите или

принудительном осуществлении своих прав. К ним относятся претензионные сроки и

сроки исковой давности.Претензионные сроки устанавливают обязанность

управомоченного лица обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований

к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они

могут устанавливаться соглашением сторон, законом или обычаями делового оборота.



Сроки, определенные периодами времени, исчисляются по установленным законом

правилам. В соответствии со ст. 191 ГК они начинают течь на следующий день после

наступления календарной даты или события, которыми определено их начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего

года срока. К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков,

исчисляемых месяцами. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила

для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем

месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Срок, исчисляемый месяцами,

истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в

полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным

пятнадцати дням. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на

такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний

день этого месяца. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день

последней недели срока.

Указанные правила исчисления сроков носят императивный характер. Закон

предусматривает исключение на случай, когда окончание срока приходится на

нерабочий (выходной) день. В этом случае днем окончания срока в соответствии со

ст. 193 ГК считается ближайший рабочий день. Данное правило не распространяется

на начало течения срока, а выходные дни не исключаются при подсчете его

продолжительности.







33. Исковая давность как средство защиты нарушенных субъективных гражданских

прав (понятие, механизм применения, приостановление, прерывание и восстановление

срока исковой давности).



Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права

путем предъявления иска в суд (ст.195). Назначение ИД – предоставить

потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его

права. По истечении ИД потерпевший лишается возможности принудительной

(судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Этим сроки

ИД отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утраты прав. ИД

призвана устранить неустойчивость и неопределенность в отношениях между

участниками ГО, ведь в случае ее отсутствия потерпевший мог бы сколь угодно

долго держать должника под угрозой применения государственно-принудительных мер

воздействия, не реализуя свой интерес в защите нарушенного права. Установленные

ГЗ сроки ИД носят императивный характер и стороны не вправе изменять их

соглашением сторон. Сроки ИД продолжают течь и в случае правопреемства

участников ГПО. ГЗ установлены требования, на которые не распространяется ИД:

требования о защите личных НИ прав и других НМ благ, кроме случаев,

предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

(требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на

возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3

года, предшествовавшие предъявлению иска); требования собственника или иного

владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не

были соединены с лишением владения (ст.304); другие требования в случаях,

установленных законом.

Общий срок ИД, распространяющийся на большинство требований субъектов ГП,

установлен в 3 года (ст.196). Для отдельных требований ГЗ может установить

специальные сроки ИД – как сокращенные, так более длительные, чем ОСИД (ст.197):

иск о признании НД оспоримой сделки можно предъявить в течении 1 года, а

требование о применении последствий НД для ничтожной сделки – 10 лет (ст.181);

специальные сроки ИД предусмотрены транспортным законодательством (ст.797). Для

ССИД установлен тот же режим, что и для общих, в т.ч. правила исчисления,

приостановления, перерыва и последствия истечения.

Применение ИД: Предъявление иска в суд возможно и после истечения срока ИД

(ст.199). Суд не вправе отказать в рассмотрении такого требования, так как

именно в результате разбирательства можно установить истекли ли давностные сроки

и не имелись ли обстоятельства, влекущие их перерыв, приостановление или

восстановление. Таким образом, право на иск в процессуальном порядке реализуется

заявителем независимо от истечения сроков ИД, но право на иск в материальном

смысле (получение принудительной защиты) возможно только в пределах давностного

срока. ИД применяется судом по заявлению стороны в споре, сделанному до момента

вынесения решения, т.е. действует, как возражение против иска, которое ответчик

может выдвигать или нет. Если ответчик не ссылается на истечение ИД, суд не

вправе учитывать это обстоятельство при вынесении решения.

Момент начала течения СИД определяется днем, когда потерпевший узнал или должен

был узнать о нарушении своего права, именно с этого момента появляется право на

иск как в материальном, так и процессуальном смысле. В зарубежных правопорядках,

где предусмотрены более длительные СИД, начальным моментом является день, когда

было совершено правонарушение, что легче определить, чем субъективное осознание

нарушения прав. В ряде случаев ГЗ непосредственно определяет момент начала ИД –

по обязательствам с точно определенным сроком исполнения обязательств; в

транспортных обязательствах.

При возникновении обстоятельств, которые ГЗ признает уважительной

причиной препятствующей предъявлению иска, течение ИД приостанавливается, при

условии, что данные обстоятельства возникли или существовали в последние 6

месяцев давностного срока.

Приостановление СИД возможно лишь, когда:

а) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы;

б) истец или ответчик находились в ВС, переведенных на военное положение;

в) Правительство РФ на основании ФЗ была введена отсрочка обязательств

(мораторий);

г) действие закона или иного НПА, регулирующего соответствующие отношения, было

приостановлено.

После прекращения названных обстоятельств, течение ИД продолжается на оставшийся

период, а практически удлиняется до 6 месяцев, в интересах потерпевшего. Особым

случаем приостановления ИД ГЗ называет оставление предъявленного иска в суде без

рассмотрения, возможного по причинам, предусмотренным ГПК.

Определенные действия сторон, предпринятые ими в период СИД, прерывают его, а

после перерыва ИД давностный срок начинает течь заново. ИД прерывается 2

обстоятельствами:

а) предъявлением иска в установленном порядке (принятие судом иска к

рассмотрению);

б) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего

долга (частичная уплата, просьба об отсрочке и т.п.).

В исключительных случаях ГЗ допускает восстановление СИД по решению суда, когда

суд признает уважительной причину пропуска СИД по обстоятельствам, связанным с

личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.).

Причины пропуска СИД могут признаваться уважительными, если они имели место в

последние 6 месяцев срока давности (ст.205).













34. Понятие, форма и содержание права собственности. Основания возникновения и

прекращения права собственности. Момент возникновения права собственности. Бремя

собственности.



Экономические отношения собственности представляют собой отношения присвоения

конкретными лицами определенного имущества (материальных благ), влекущие его

отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие возможность хозяйственного

господства над присвоенным имуществом, соединенную с необходимостью несения

бремени его содержания.

Право собственности может быть рассмотрено в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле, ПС – это комплексный многоотраслевой юридический институт,

т.е. совокупность правовых норм, входящих в подотрасли вещного,

конституционного, административного и уголовного права, которые устанавливают

принадлежность имущества определенным лицам, закрепляют за ними возможности его

использования и предусматривают юридические способы охраны прав собственников. В

субъективном смысле ПС есть возможность определенного поведения, дозволенного

законом управомоченному лицу.

Содержание правомочий собственника можно раскрыть с помощью традиционной для

российского ГП «триады правомочий»: владения, пользования и распоряжения. ПМВ –

это основанная на законе возможность иметь в своем хозяйстве данное имущество.

ПМП – представляет собой возможность эксплуатации, хозяйственного или иного

использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его

потребления. ПМР – означает возможность определения юридической судьбы имущества

путем изменения его принадлежности, состояния или назначения. В своей

совокупности названные правомочия исчерпывают все предоставленные собственнику

возможности. ПС может быть ограничено законом установлением целевого

использования имущества (земельные участки и жилые помещения), что служит защите

публичных интересов. Ограничения на ПС могут быть наложены и в иных случаях

установленных законом или договором.

Таким образом, сведение ПС к абстрактной «триаде» не всегда полно характеризует

предоставляемые собственнику возможности. Дело заключается не в количестве

правомочий, а в той мере реальной юридической власти над своим имуществом,

которая предоставляется и гарантируется действующим правопорядком. Главным в ГП

является возможность осуществления ПС по своему усмотрению, руководствуясь

собственными интересами. ГЗ возлагает на собственника бремя содержания и риск

случайной гибели или порчи своего имущества, если законом не установлено иное

(аренда).

Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться

принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его

содержания.



Основаниями возникновения ПС являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной

жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС

называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо

праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого

фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание.

ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются

на 2 группы:

а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника);

б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).

К первоначальным способам относятся:

• создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их

переработавшее (если стоимость переработки выше));

• переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов,

ягод, лов рыбы, добыча животных);

• самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно

и открыто в течении 15 лет));

• приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого

собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки,

клады).

К производным способам приобретения ПС относятся:

• на основании договора или сделки на отчуждение вещи;

• в порядке наследования после смерти гражданина;

• в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ.

Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных

способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо

учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников

(залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права).

Прекращение ПС может происходить только в случаях прямо предусмотренных законом:

1) по воле собственника:

а) отчуждение своего имущества (различного рода сделки);

б) добровольный отказ от своего права (путем публичного объявления об этом или

реальных действий (выброс имущества) – здесь важно помнить, что до приобретения

права собственности на вещь другим лицом права и обязанности первоначального

собственника не прекращаются);

2) особый случай – приватизация Г и М имущества;

3) гибель (отсутствие чей-то вины) или уничтожение имущества;

4) принудительное изъятие имущества у ЧС на возмездных основаниях (выкуп,

реквизиция, национализация и т.п.);

5) безвозмездное принудительное изъятие имущества (по его обязательствам и

конфискация).















35. Право собственности граждан (понятие, объекты, содержание, основания

возникновения и прекращения).



Термин «право собственности» понимается в двух значениях: право собственности в

объективном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право

собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регул-щих отн-я

собственности. Право собственности в субъективном смысле – юридически

обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия (ст. 209 ГК) -

собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим

имуществом (п.1), он вправе по своему усмотрению (п.2) совершать в отношении

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других

лиц.Владение – юридически обеспеченная возможность удержания имущества в сфере

своего хозяйственного господства.

Пользование – юридически обеспеченная возможность извлечения из имущества его

полезных свойств.

Распоряжение – юридически обеспеченная возможность определения юридической

судьбы имущества.

Право собственности – абсолютное правоотношение, обязанными лицами в нем

выступают все лица, помимо собственника, на них возлагается юридическая

обязанность воздерживаться от любых действий, препятствующих собственнику

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему

усмотрению.

По общему правилу (ст.210 ГК), собственник несет бремя содержания принадлежащего

ему имущества.

Объектом субъективного права собственности (который иногда именуют просто

"собственностью") всегда является вещь.

В ст.128 ГК говорится об объектах интеллектуальной собственности (результатах

интеллектуальной деятельности человека), однако право собственности как вещное

право в собственном смысле этого слова не применяется к таким объектам, кот. не

являются вещами. Право собственности и право интеллектуальной собственности –

абсолютно различные правовые понятия, поэтому само название указанного правового

института "интеллектуальная собственность" представляется некорректным.

Формы собственности (ч.2 ст.8 Конституции):

1.Частная (граждан и юридических лиц).

2.Государственная (РФ и субъектов РФ).

3.Муниципальная (городов, поселков, других муниципальных образований).

В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм (ст.212 ГК).

Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую

форму собственности они представляют, возникает общая собственность.

Общая собственность не образует ни самостоятельной формы собственности, ни

отдельного вида собственности.

Основаниями возникновения права собственности называются юр-кие факты, в

результат кот. возникают эти права. Они делятся на первоначальные и производные.

1. Первоначальные – право собственности на вещь возникает впервые либо

независимо от воли предыдущего собственника:

1.1. Производство вещи (изготовление новой вещи для себя из своих материалов).

По общему правилу, право собственности на новую вещь, правомерно изготовленную

или созданную лицом для себя, приобретается этим лицом.

1.2. Спецификация (изготовление новой вещи из чужих материалов). По общему

правилу право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем

переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником

материалов (с возмещением стоимости переработки). Однако если стоимость

переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на

новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило

переработку для себя (с возмещением стоимости переработки). Право собственности

на новую недвижимую вещь возникает с момента его гос-ой рег-ии. Не приобретается

право собственности на самовольную постройку – объект недвижимости, созданный на

земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо

без получения необходимых разрешений, либо с существенным нарушением

градостроительных и строительных норм и правил. По общему правилу самовольная

постройка подлежит сносу, но в исключительных случаях суд может признать право

собственности на самовольную постройку (либо лица, осуществившего самовольную

постройку, либо лица, на чьем земельном участке осуществлена самовольная

постройка).

1.3. Конфискация вещей.

1.4. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (например, сбор

ягод, лов рыбы).

1.5. Приобретение собственности членом потребительского кооператива, полностью

внесшим свой пай (например, приобретение в собственность квартиры членом

жилищно-строительного кооператива).

1.6. Приобретение права собственности на продукцию, плоды и доходы от

принадлежащих вещей.

1.7. Обращение в собственность брошенных вещей

1.8. Находка и клад

1.9. Приобретательная давность

2. Производные:

2.1. Правопреемство (в результате смерти гражданина, реорганизации юридического

лица).

2.2. По договору (например, купли-продажи, мены, дарения).

По общему правилу (ст.35 Конституции РФ), принудительное изъятие имущества у

собственника не допускается. Перечень исключений из этого правила содержится в

п.2 ст.235 ГК, изъятие осуществляется на основании судебного решения.

Основания прекращения права собственности помимо воли собственника:

1. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст.237 ГК).

2. Прекращение права собственности лица на имущество, которое по закону не может

ему принадлежать (ст.238 ГК). В течение года с момента возникновения права

собственности на такое имущество (если законом не установлен иной срок) его

отчуждение должно быть осуществлено собственником, в противном случае такое

имущество, с учетом его характера и назначения, на основании судебного решения,

вынесенного по заявлению государственного органа (органа местного

самоуправления), подлежит принудительной продаже с публичных торгов либо

передаче в государственную (муниципальную) собственность с соответствующим

возмещением бывшему собственнику.

3. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка под

ним (ст.239 ГК). В случае изъятия земельного участка для государственных

(муниципальных) нужд либо ввиду его ненадлежащего использования, если

соответствующим государственным органом (органом МСУ будет доказано, что

использование земельного участка в тех целях, для кот. он изымается, невозможно

без прекращения права собственности на объект недвижимости, расположенный на

данном земельном участке.

4. Выкуп бесхозяйно содержимых культурных ценностей (ст.240 ГК). Если

собственник допускает порчу культурных ценностей, отнесенных к особо ценным и

охраняемых государством, или обращается с ними таким образом, что это грозит их

гибелью, такие ценности могут быть изъяты у собственника на основании судебного

решения, в порядке их выкупа государством либо принудительной продажи с

публичных торгов.

5. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.241 ГК). Если

собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с

установленными правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отн-я к

животным, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском к

собственнику о принудительном выкупе этих животных, выкупная цена определяется

соглашением сторон, при невозможности его достижения – судом.

6. Реквизиция имущества (ст.242 ГК) – принудительное изъятие государством

имущества у собственника в государственных (общ-ных) интересах, с возмещением

собственнику стоимости реквизированного имущества. Реквизиция допускается только

при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, аварии, эпидемии) для их

ликвидации, по решению уполномоченных государственных органов, размер

компенсации за реквизированное имущество может быть оспорен в судебном порядке.

При прекращении чрезвычайных обстоятельств, являвшихся причиной реквизиции

имущества, его бывший собственник вправе потребовать возврата имущества

7. Конфискация (ст.243 ГК) – принудительное и безвозмездное изъятие государством

имущества у граждан и юридических лиц, в виде санкции за совершенное

правонарушение (например, преступление), назначается только на основании

судебного решения.

















36. Право собственности юридических лиц (понятие, объекты, порядок формирования

обособленного имущества, содержание).





Право собственности граждан – разновидность частной собственности, в связи с

которой граждане могут владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью по

своему усмотрению.

Источники формирования собственности граждан – их собственный труд и независимая

самостоятельная экономическая деятельность.

Виды собственности граждан:

1) собственность, источником которой является собственный труд в качестве

наемного рабочего;

2) собственность, источником формирования которой является предпринимательская

деятельность, основанная на собственном труде;

3) собственность, источник формирования которой – привлечение наемного труда.

Субъекты: все граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.

Объектом может быть все имущество, кроме имущества, изъятого из гражданского

оборота (богатства континентального шельфа и морской экономической зоны,

некоторые виды вооружений и др.). Количество и стоимость имущества, находящегося

в собственности граждан, не ограничивается (кроме случаев, предусмотренных

законом).

В отношении некоторых объектов установлен специальный правовой режим, в

частности на жилье (должно использоваться по назначению для удовлетворения

потребностей собственника и членов его семьи), на транспортные средства,

подлежащие специальной регистрации, оружие, на приобретение которого требуется

специальное разрешение, сильнодействующие яды, применяемые в лечебных, научных и

производственных целях, и другие объекты, обо-ротоспособность которых

ограничена.

Собственник имущества может передать это имущество в залог или доверительное

управление, использовать для осуществления предпринимательской деятельности.

Субъекты права собственности юридических лиц: хозяйственные товарищества и

общества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и

религиозные организации, ассоциации и союзы.

Объекты права собственности юридических лиц: любое движимое и недвижимое

имущество (кроме видов имущества, которое в соответствии с законом не может

принадлежать юридическим лицам).

Количество и стоимость имущества, находящегося в их собственности, не

ограничивается, исключая случаи, когда ограничения прямо установлены законом в

целях защиты конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других

лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Собственность юридического

лица прекращается, если установлено, что имущество, находящееся в его

собственности, не может ему принадлежать.

Коммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а

также учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками

имущества, переданного им их учредителями в качестве вкладов, а также имущества,

приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям. Некоммерческие

организации могут быть собственниками имущества, приобретенного ими, и могут

использовать его только в объемах, необходимых для достижения целей,

установленных учредительными документами.

Юридические лица могут быть собственниками любого имущества, за исключением

того, которое не может принадлежать на праве собственности юридическим лицам в

силу прямого указания в законе.















37. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, виды,

субъекты, объекты, содержание).



Эти формы собственности призваны обеспечивать интересы больших групп людей

(население РФ в целом и ее субъектов). Государственная собственность –

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, а также

имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ: республикам,

краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным

округам. Основной чертой, характеризующей право государственной собственности,

является множественность субъектов. Права собственника от имени РФ и субъектов

РФ осуществляют органы государства. Имущество, находящееся в собственности

государства, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями на

праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения.

В состав государственной собственности входят:

1) объекты, являющиеся основой национального богатства; объекты, необходимые для

обеспечения деятельности федеральных органов власти и управления (казна,

валютный фонд и др.);

2) объекты оборонного производства (космические и летательные аппараты и др.);

3) объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства

(объекты речного и морского флота).

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственности

городским поселениям, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям.

Права собственника от имени муниципального образования осуществляются органами

местного самоуправления. Органы государственной власти и должностные лица не

имеют права на осуществление правомочий собственника в отношении муниципального

имущества. Муниципальную собственность составляютследующие объекты:

1) жилой и нежилой фонды, находящиеся в управлении местной администрации;

жилищно-эксплуа-тационные предприятия;

2) ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие объекты муниципальной

собственности, объекты инженерной инфраструктуры городов, объекты городского

пассажирского транспорта и внешнего благоустройства;

3) другие объекты, находящиеся в оперативном управлении местной администрации;

4) предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания

населения; опто-во-складские предприятия, предприятия и подразделения

производственно-технической комплектации;

5) учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, культуры и

спорта и др. (указанное имущество регистрируется в реестре муниципальной

собственности).

Наиболее распространенный способ осуществления права государственной и

муниципальной собственности – передача государственного и муниципального

имущества предприятиям и учреждениям:

1) на праве оперативного управления (государственное или муниципальное

предприятие вправе использовать имущество в соответствии с целями своей

деятельности, задачами собственника и назначением имущества);

2) на праве хозяйственного ведения (государственное или муниципальное

предприятие не вправе без согласия собственника продавать, сдавать в аренду,

отдавать в залог или вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных

обществ недвижимое имущество. Относительно движимого имущества все указанные

действия совершаться могут при отсутствии прямого ограничения в законе).









38. Право собственности некоммерческих организаций (понятие, виды, объекты,

порядок формирования обособленного имущества, содержание).





Некоммерческие организации имеют специальную правоспособность, и в этой связи их

возможности по использованию принадлежащего им на праве собственности имущества

ограничены теми целями, для которых они созданы.

К некоммерческим организациям, имущество которых принадлежит им на праве

собственности, относятся потребительские кооперативы, общественные и религиозные

организации (объединения), фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и

союзы), государственные корпорации,некоммерческие партнерства, автономные

некоммерческие организации и другие организации, предусмотренные

законодательством (например, адвокатские бюро,юридические консультации и

коллегии адвокатов, предусмотренные Федеральным законом от 31 мая 2002 г. "Об

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"*(221)).

Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.

Ассоциации (союзы), в которые входят коммерческие организации, заниматься

предпринимательской деятельностью не вправе. Если члены такой ассоциации

принимают решение о занятии предпринимательской деятельностью, ассоциация

подлежит преобразованию в коммерческую организацию или должна создать для такой

деятельности хозяйственное общество либо участвовать в таком обществе.

Для некоммерческих организаций законодательство не предусматривает необходимости

образования фондов, гарантирующих интересы кредиторов. Участники некоммерческих

организаций, как правило, не имеют никаких имущественных прав в отношении этих

организаций и их имущества; они не могут распределять между собой прибыль от

предпринимательской деятельности организации, не могут получать какого-либо

имущества при выходе из организации, а также в случае ликвидации организации.

При этом в случае ликвидации имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами,

направляется на те цели, ради которых была создана организация, или направляется

на благотворительные цели. Если это невозможно, имущество переходит государству

(п. 1 ст. 20 Закона о некоммерческих организациях).

Исключения установлены для членов потребительских кооперативов, которые имеют

право участвовать в распределении прибыли от предпринимательской деятельности

кооператива. Также исключением являются участники некоммерческих партнерств,

которые могут претендовать при выходе из партнерства или в случае его ликвидации

на часть имущества партнерства в пределах стоимости имущества, внесенного в

качестве членских взносов (п. 3 ст. 8 Закона о некоммерческих организациях)













39. Право общей собственности (понятие, виды, основания возникновения, правовой

режим).



Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством

объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества одновременно

нескольким лицам – субъектам отношений собственности (сособственникам).

Отношения ОС могут возникнуть между любыми субъектами ПС (Ф и ЮЛ, Г и МО),

причем в любых сочетаниях. Субъекты ОС по своему усмотрению владеют, пользуются

и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но эти правомочия они осуществляют

сообща, совместно.

Право ОС в объективном смысле – совокупность правовых норм, закрепляющих,

регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое

имущества одновременно за 2 и более лицами. Право ОС в субъективном смысле –

право 2 или более лиц сообща и по собственному усмотрению владеть, пользоваться

и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.

Виды права ОС: общая собственность может быть:

а) с определением долей участников (долевая собственность);

б) без определения долей участников (совместная собственность). Соответственно

этому различают право ДС и право ОС. Общая собственность с участием граждан

может быть долевой и совместной, а с участием ЮЛ, г и ММО - только долевой.

Отношения СС могут иметь место только в случаях предусмотренных законом:

а) ОСС супругов;

Право общей долевой собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих

отношения по принадлежности составляющего единое целое имущества (например, ЖД)

одновременно нескольким лицам (нескольким наследникам собственника ЖД) в

определенных долях. Основания возникновения ПОДС – это различные ЮФ. Например,

совершение несколькими лицами ГП сделок (купли-продажи или договора СД),

изготовление или создание ими неделимой вещи, наследование неделимой вещи

несколькими лицами. В состав общего имущества поступают также плоды, продукция и

доходы от использования имущества в ОДС, которые распределяются между

участниками соразмерно их долям, если иное не предусмотрено договором между

ними. Если размер долей не определен законом и не установлен соглашением, доли

считаются равными. Владение и пользование ОДС (имуществом) осуществляется по

соглашению сторон, а в случае отсутствия согласия – по решению суда.

Распоряжение имуществом осуществляется по соглашению сторон. Каждый участник

должен соразмерно своей доле уплачивать налоги, сборы и иные платежи по общему

имуществу, а также участвовать в издержках по его содержанию и сохранению. При

отчуждении доли в ОДС участники имеют преимущественное право покупки продаваемой

доли.

Право общей совместной собственности – это совокупность правовых норм,

регулирующих отношения по принадлежности одновременно нескольким лицам

составляющего единое целое имущества, в котором их доли заранее не определены.

Участники ОСС, если иное не определено соглашением между ними, сообща владеют и

пользуются общим имуществом. Распоряжение ОСС осуществляется по согласию всех

участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников

совершается сделка, так как каждый из участников СС вправе совершать сделки по

распоряжению общим имуществом, если иное не оговорено соглашением между - ними.

Сделка совершенная одним из участников может быть признана недействительной по

требованию других участников. Раздел общего имущества между участниками, а также

выдел доли одного из них осуществляется после предварительного определения доли

каждого участника в ОСС.

Основанием возникновения ОСС супругов является регистрация брака, а все нажитое

супругами во время брака имущество, за некоторым исключениями, относится к СС,

независимо от того, кем и за чей счет приобретено, и на чье имя оформлено.

Прекращаются расторжением брака или смертью одного из супругов.

Основанием возникновения ОСС крестьянско-фермерских хозяйств регистрация данного

вида предпринимательской деятельности в установленном порядке (выдача акта на

право пользования землей (пожизненного и наследуемого) или на право

собственности на землю. В ОСС членов К (Ф) Х находятся: земельный участок,

насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения,

продуктивный и рабочий скот, птица, с/х и иная техника и оборудование,

транспорт, инвентарь и другое имущество. Владение, пользование и распоряжение

имуществом К (Ф) Х осуществляется с согласия всех лиц, совместно ведущих

хозяйство. В случае спора решение принимается в суде. Сделки в интересах

хозяйства обычно совершаются его главой. При прекращении деятельности К (Ф) Х

его имущество подлежит разделу в порядке предусмотренном законом (252 и 254 ГК).















40. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.



Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения

принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан.

Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного

проживания и проживания членов его семьи.

Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на ос¬новании

договора.

Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение

собственником в принадлежащем ему жилом помещении предпри¬ятий, учреждений,

организаций допускается только после перевода такого поме¬щения в нежилое.

Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом

жилищным законодательством.

Квартира как объект права собственности

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему

помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве

соб¬ственности на общее имущество дома.

Общее имущество собственников квартир в много¬квартирном доме

1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве об¬щей

долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома,

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за

пре¬делами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве

собственно¬сти на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия,

влеку¬щие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру.

Товарищество собственников жилья

1. Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного

до¬ма, пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества

собственников квартир (жилья).

2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией,

создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах

собственни¬ков жилья.

Права членов семьи собственников жилого помещения

1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом

помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмот¬ренных

жилищным законодательством.

Дееспособные члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом

помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обяза¬тельствам,

вытекающим из пользования жилым помещением.

2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу

является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами

семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.

3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения

нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника

помещения.

4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под

опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения

либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи

собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом

за¬трагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается

с согласия органа опеки и попечительства.

Прекращение права собственности на бесхозяйствен¬но содержимое жилое помещение

Если собственник жилого помещения использует его не по назначению,

систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается

с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может

преду¬предить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они

влекут разрушение помещения — также назначить собственнику соразмерный срок для

ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и инте¬ресы

соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных

причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа мест¬ного

самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов тако¬го жилого

помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом

расходов на исполнение судебного решения.

















41. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.



Охрана экономических отношений собственности как материальной основы любого

общественного строя является важнейшей задачей всякой правовой системы. Такая

охрана осуществляется практически всеми отраслями права, в той или иной мере.

Свои особые формы охраны данных отношений предусматривает и ГП. При этом

различные нормы и институты ГП играют неодинаковую роль: одни охраняют отношения

собственности путем их признания, другие обеспечивают необходимые условия

реализации ВП, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для нарушителей

ВП. Поэтому различаются и понятия «охрана прав» и «защита прав». Гражданско-

правовая охрана права собственности и иных ВП осуществляется с помощью всей

совокупности ГПН, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие данных

отношений.

Гражданско-правовая защита ПС и ИВП – более узкое понятие, применяемое только к

случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско-правовых

способов (мер), которые могут быть применены к нарушителям отношений,

оформляемых с помощью вещных прав. Таким образом, ЗПСиИВП является составной

частью защиты ГП, а к числу ГП способов такой защиты можно отнести как

специальные (вещно-правовые), так и общие способы защиты ГП.

В зависимости от характера нарушения ВП и содержания предоставляемой защиты в ГП

применяются различные способы, юридически обеспечивающие интересы собственника

или иного субъекта ВП:

1) Вещно-правовые способы защиты применяются при непосредственном нарушении ПС

или иного ОВП, имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи и

осуществляются с помощью абсолютных исков (иски к любым нарушившим ВП 3 лицам):

а) виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого незаконного владения

– «иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею

несобственнику");

б) негаторный иск («требование об устранении препятствий в осуществлении ПС,

которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом», например,

ограничение доступа к имуществу);

2) Обязательно-правовые способы защиты ИП применяются в случае нарушения ВП

косвенным способом, как последствие нарушения других, чаще всего

обязательственных прав (арендатор, перевозчик, хранитель отказываются вернуть

вещь собственнику или возвращают с повреждением). Такие способы носят

относительный характер и могут иметь своим объектом любое имущество (включая как

вещи, так и различные права). Так как российское ГП не допускает конкуренции

исков, свойственной ААС, то при наличии договорных или обязательственных

отношений должны предъявляться специальные, ОП, а не ВП требования в защиту

своих прав, так как между участниками существуют относительные ПО, а не

абсолютные;

3) Особым иском, используемым обычно для защиты ПС, является требование об

освобождении имущества из под ареста (об исключении имущества из описи). Арест

имущества (опись и запрет им пользоваться) допускаются ГПК в качестве меры,

обеспечивающей исполнение судебного решения или приговора о конфискации. Иногда

в опись ошибочно включают вещи принадлежащие другим лицам, собственники которого

вправе предъявить требование об освобождении этого имущества из-под ареста к

должнику и к кредиторам (осужденному и государству). Это разновидность иска о

признании права;

4) самостоятельную группу представляют иски к публично власти, т.е. требования,

предъявляемые к государственным органам (или ОМСУ):

а) требования о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в

результате незаконных действий (бездействия)

госорганов, ОМСУ или их ДЛ, в т.ч. путем издания Н или НН (ненормативного) акта,

противоречащего закону или иному НПА;

б) требование о признании недействительным ННА ГО или ОМСУ, не соответствующего

законы или иным НПА и нарушающего ВП или незаконно ограничивающего возможность

его осуществления.

В случае когда публичная власть своими правомерными действиями ущемляет права

собственников или иных субъектов ВП применяются специальные меры защиты

(например, национализация, собственник должен подчиниться закону, но вправе

требовать полной компенсации).















42. Обязательственные правоотношения в гражданском праве (понятие, содержание,

основания возникновения, субъекты и объекты).



Обязательство (определение закреплено в п. 1 ст. 307 ГК РФ) - это такое

гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться

от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника

исполнения его обязанности. Существо обязательства сводится к обязыванию

конкретных лиц к определенному поведению в рамках имущественного (гражданского)

оборота, т.е. товарообмена. Обязательство в самом общем виде

представляет собой взаимоотношение участников гражданского (экономического)

оборота (товарообмена), урегулированное нормами обязательственного права, т.е.

одну из разновидностей гражданских правоотношений. Содержание всякого

правоотношения, составляют права и обязанности его участников (субъектов). Этим

обязательство отличается от фактических (неюридических) отношений, не

пользующихся признанием со стороны государства и не содержащих в силу этого прав

и обязанностей. Так, закон не придает значения "обязательству" выплатить

карточный "долг". Обязательство является одной из разновидностей

гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс

товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. В этом

качестве они отличаются от гражданских правоотношений неимущественного

характера, которые не приобретают форму обязательств. Обязательства отличаются и

от других имущественных гражданских правоотношений – вещных и исключительных.

Эти гражданские правоотношения, оформляющие принадлежность материальных и

нематериальных благ, по своей юридической природе, являются абсолютными,

поскольку в них конкретным управомоченным лицам противостоит неопределенный круг

обязанных лиц, которые должны воздерживаться от неправомерных посягательств на

чужое имущество и не препятствовать управомоченным лицам осуществлять их права.

Предметом вещных правоотношений могут быть только вещи, причем индивидуально

определенные, а предметом отношений "интеллектуальной" и "промышленной

собственности" – выраженные в объективной форме конкретные нематериальные

объекты. Тогда как предметом обязательства является поведение обязанных лиц,

связанное с передачей самых различных объектов имущественного оборота, в том

числе вещей, определенных не только индивидуальными, но и родовыми признаками, с

производством работ, оказанием услуг и т.д. Содержание обязательственного,

как и всякого другого, правоотношения составляют права и обязанности его сторон

(участников). Управомоченная сторона (субъект) обязательства именуется

кредитором, другая сторона – называется должником, т.е. лицом, обязанным к

выполнению долга. Соответственно этому субъективная обязанность должника по

совершению определенных действий (или воздержанию от каких-либо действий) в

обязательственном правоотношении называется долгом, а субъективное право –

правом требования. Таким образом, обязательство представляет собой относительное

гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в

пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного

характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от

должника исполнения его обязанности. Как и другие правоотношения,

обязательства возникают из различных юридических фактов, называемых в праве

основаниями возникновения обязательств (п. 2 ст. 307 ГК). Наиболее

распространенное основание возникновения обязательств составляет договор. В то

же время договорные обязательства составляют основную разновидность

обязательств. Обязательства возникают и из иных, односторонних сделок. Важно

иметь в виду, что обязательственные правоотношения возникают и из сделок, не

предусмотренных законом, но не противоречащих ему и порождающих гражданские

права и обязанности в силу общих начал и смысла гражданского законодательства

(п. 1 ст. 8 ГК). В ряде случаев основаниями возникновения обязательств

становятся акты публичной власти. К их числу относятся, во-первых, правовые акты

государственных органов и органов местного самоуправления ненормативного

(индивидуального) характера, если они прямо названы в этом качестве законом

(п.п. 2 п. 1 ст. 8 ГК). В соответствии со сложившейся системой

обязательственного права обязательства разделяются по различным группам (видам).

В основе их общепринятой систематизации лежит деление большинства обязательств

по основаниям возникновения на две большие группы: договорные и внедоговорные.

Однако такое деление не является всеохватывающим. В частности, за его рамками

остаются обязательства, возникающие из односторонних сделок и из юридических

поступков и событий. Все обязательства разделяются также на

регулятивные (договорные и иные обязательства правомерной направленности) и

охранительные (из причинения вреда и из неосновательного обогащения, по сути

представляющие собой разновидности гражданско-правовой ответственности). По

основаниям возникновения деление обязательств производится на три группы (п. 2

ст. 307 ГК): – обязательства из договоров и иных сделок; – обязательства из

неправомерных действий; – обязательства из иных юридических фактов.

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств

разделяются на типы:

обязательства по передаче имущества в собственность;

обязательства по передаче имущества в пользование;

обязательства по производству работ;

обязательства по реализации результатов творческой деятельности;

обязательства по оказанию услуг;

обязательства из многосторонних сделок.

С точки зрения особенностей гражданско-правового статуса участников обособляются

обязательства, связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской

деятельности. Речь идет об обязательствах, субъектами которых являются

предприниматели – профессиональные участники имущественного оборота. Учитывая

это, закон устанавливает для них некоторые особые правила (в том числе

предусматривающие повышенные требования в вопросах ответственности и т.д.) (ст.

310; ст. 315, п. 2; ст. 401, п. 3; ст. 428 ГК и др.). Наряду с этим выделяются

обязательства с участием граждан-потребителей, в которых они как экономически

более слабая сторона пользуются особой, повышенной правовой защитой. В этих

обязательствах закон в ряде случаев намеренно отступает от основополагающего

частноправового принципа юридического равенства сторон, предоставляя гражданам-

потребителям дополнительные возможности защиты своих прав и интересов, например

путем установления повышенной, в том числе безвиновной, ответственности

предпринимателей (услугодателей) перед потребителями. Среди

внедоговорных (правоохранительных) обязательств выделяется два типа – деликтные

обязательства и обязательства из неосновательного обогащения, внутри которых

имеются отдельные виды (например, обязательства из причинения вреда жизни и

здоровью и обязательства из причинения вреда имуществу). Вместе с

тем договорные обязательства могут быть не только сложными, но и смешанными

(комплексными), состоящими из нескольких различных договорных обязательств.

Например, стороны договора оптовой купли-продажи (поставки) могут одновременно

установить в нем обязательства и по перевозке, и по хранению, и по страхованию

соответствующих товаров. С позиции определенности предмета исполнения выделяются

альтернативные и факультативные обязательства. Обязательства подразделяются

также на основные (главные) и дополнительные (зависимые, или акцессорные).

Дополнительные обязательства обычно обеспечивают надлежащее исполнение главных

обязательств, например обязательства по выплате неустойки или по залогу

имущества обеспечивают своевременный и полный возврат банковского кредита. По

предмету исполнения обособляются денежные обязательства, играющие особую роль в

имущественном обороте.

Обязательства различаются также по иным критериям, в том числе по своим

юридическим особенностям:

содержанию и соотношению прав и обязанностей,

определенности или характеру предмета исполнения,

количеству участвующих субъектов или участию иных лиц.









43. Принципы исполнения обязательств (понятие, виды, содержание).



Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора

конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от

определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности

соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или

НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота.

Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре,

указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и

в надлежащем месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях

освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение

обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на

прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем

часто одностороннюю.

Принципы исполнения обязательств:

а) принцип надлежащего исполнения (соблюдение договорной дисциплины и

действующего законодательства);

б) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства

(запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных –

запрет одностороннего изменения условий договора);

в) принцип реального исполнения (совершение именно тех действий (бездействия),

которые предусмотрены содержанием обязательства);

г) принцип разумности и добросовестности (общие принципы осуществления ГП и

исполнения О – разумный срок, разумная цена, разумные меры);

д) принцип добросовестности и честной деловой практики (МНО);

е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО).

Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что

он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается

перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего

обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно

кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства,

оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение

обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору)

и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается

переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом

3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает

данную ситуацию от договорного обязательства , заранее заключенного в пользу

другого лица.

Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя

из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится

затруднительным или невозможным.

Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты

(дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В

последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные

поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При

невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит

исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется

существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть

определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада).

Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок

для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его

исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное

исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила,

если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его

существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его

ответственность за возникшие у кредитора убытки.

Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может

вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства (обязательство

по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя; кредитные

обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда место исполнения

обязательства невозможно определить, исполнение производится в месте

определяемом ГЗ (ст.316):

а) О по передаче недвижимости – в месте нахождения НД;

б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи

перевозчику, а для О в сфере предпринимательской деятельности – известное

кредитору место изготовления или хранения имущества;

в) для денежных О – место нахождения (жительства) кредитора;

г) для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.













44. Обязательства со множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве

(понятие, виды, содержание).







В простом случае обязательственного отношения участвовали один кредитор

(creditor – reus stipulandi) и один должник (debitor – reus promittendi). «Reus»

от слова «res» сначала означало участвующего в деле как на активной, так и на

пассивной стороне; позднее за словом «reus» сохранилось значение ответчика в

гражданском деле, подсудимого – в уголовном деле. «Promittere» значило обещать,

принимать на себя обязательство; «stipulari» значило выговорить в свою пользу по

любому виду обязательства: должник обещает, кредитор «стипулирует».

Но были обязательственные отношения с несколькими должниками, с несколькими

кредиторами.

Если предмет обязательства был делим, то обязательство дробилось между

несколькими участниками, – долевые обязательства. По Законам XII Таблиц

наследственные долги делились автоматически на доли.

Долевая ответственность действует во всех случаях, когда она законом или

договором не устранена. Nomina ipso iure divisa. Nomen – (от лат. – «имя»,

«запись имени должника в книге римского домохозяина») – долговое требование,

долг.



Солидарная ответственность (от лат. in solidum – «целиком») наступала, если

желали возложить ответственность на каждого из должников во всем объеме или

предоставить право требования каждому из кредиторов во всем объеме. Это должно

было быть положительно оговорено в сделке (договоре, завещании). В этом случае

каждый из нескольких субъектов обязательства обязан был исполнить целиком или

был вправе требовать исполнения целиком с учетом того, что обязательство

подлежало исполнению только единожды.

Солидарные обязательства отличаются от другой разновидности совокупной

ответственности, при которой наступало умножение ответственности. Например, если

несколько человек убили раба или если несколько человек бросили бревно и

задавили раба, то по закону Аквилия 289 г. до н. э. имущественная

ответственность возлагалась на каждого из соучастников. Это положение,

освященное авторитетом старореспубликанских юристов (auctoritate veterum),

покоилось на том, что в данном случае ответственность носила штрафной характер.

«Ex lege Aquilla quod alius praestitit, alium non revelat, cum sit poena» – «То,

что один уплатил по закону Аквилия, не освобождает другого, поскольку речь идет

о штрафе, о наказании».

То же самое наступает по actio furti при ответственности нескольких лиц,

совместно совершивших кражу. Эта кумулятивная ответственность была исключением;

в других деликтных исках, не носивших штрафного характера, наступала

ответственность не по принципу умножения ответственности соучастников, а

солидарная.

Виды солидарной ответственности:

– солидарная в тесном смысле слова, когда удовлетворение, полученное кредитором

от одного из совокупных должников или одним из совокупных кредиторов от

должника, погашало обязательство;

– корреальная, когда предъявление иска кредитором к одному из совокупных

должников или одним из совокупных кредиторов к должнику погашало обязательство.

При наличии нескольких солидарных или корреаль-ных должников говорили о

пассивной солидарности (корреальности), а при наличии нескольких солидарных или

корреальных кредиторов говорили об активной солидарности (корреаль-ности).













45. Прекращение обязательств (понятие, основание, способы, содержание).



Прекращение обязательств — утрата сторонами субъективных прав и обязанностей,

составляющих содержание обязательственного правоотношения:

• кредитор не вправе предъявить должнику требование из обязательства;

• должник не несет ответственности перед кредитором за неисполнение

обязательства.

Основания прекращения обязательства — правопрекращающие юридические факты,

предусмотренные законом или договором:

По воле сторон:

• надлежащее исполнение (ст. 408 ГК); • отступное (ст.409 ГК); • зачет (ст. 410

ГК); • новация (ст. 414 ГК); • прощение долга (ст. 415 ГК)

Независимо от воли сторон: • совпадение должника и кредитора (ст. 413 ГК); •

невозможность исполнения (ст. 416 ГК);

• издание акта государственного органа (ст. 417 ГК) .

• прекращение стороны в обязательстве: в связи со смертью гражданина (ст. 418

ГК), в связи с ликвидацией юридического лица (ст. 419);

Прекращение обязательства оформляется так же, как и его установление. Если при

установлении обязательства должник выдал кредитору долговой документ, кредитор

обязан вернуть его с надписью о прекращении обязательства. При невозможности его

вернуть кредитор обязан удостоверить прекращение обязательства выдачей

соответствующей расписки.

Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном

прекращении обязательства и в случаях, когда оно не было письменно оформлено.

Наличие долгового документа у должника оценивается как возврат его должнику

вследствие исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 408 ГК прекращение обязательства обусловлено не всяким, а

надлежащим исполнением, т.е. соответствующим условиям обязательства, требованиям

законодательства, а при их отсутствии — обычаям делового оборота или обычно

предъявляемым требованиям. Надлежащее исполнение — достижение цели, ради которой

установлено обязательство.

Надлежащее исполнение обязательства оформляется выдачей кредитором должнику

расписки об исполнении либо возвратом должнику долгового документа. При отказе в

их выдаче должник вправе задержать исполнение, а кредитор считается

просрочившим. Надлежащим исполнением считается также внесение долга в депозит

нотариуса или суда, если это допустимо законом.

Обязательство не будет надлежаще выполненным при нарушении должником хотя бы

одного из его условий. В этом случае обязательство не прекращается, а

дополняется новыми обременениями для должника — уплатой неустойки, возмещением

убытков кредитору. Только после совершения должником всех вытекающих из

обязательства действий оно признается прекращенным.

Согласно ст. 409 ГК обязательство может быть прекращено предоставлением взамен

исполнения отступного. Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются

соглашением сторон. Вид отступного может быть различным: передача денег,

предоставление имущества, выполнение работ, оказание услуг и т. д.

Предоставление отступного может быть предусмотрено как при установлении

обязательства, так и в ходе его исполнения.

В соответствии со ст. 410 обязательство прекращается полностью или частично

зачетом встречного требования, срок которого наступил или определен моментом

востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Зачет в отношении обязательства с истекшим сроком исковой давности может быть

применен только при добровольном согласии на это должника. Не допускается зачет

требований:

• с истекшим сроком исковой давности;

• о возмещении вреда жизни и здоровью;

• о взыскании алиментов;

• о пожизненном содержании;

• в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

При уступке требований должник вправе зачесть против требования нового кредитора

свое встречное требование к первому кредитору, если срок его исполнения наступил

до получения должником уведомления об уступке требования.

Прекращение обязательства в соответствии со ст. 413 ГК при совпадении должника и

кредитора в одном лице, которое наиболее часто возникает при правопреемстве:

• наследование должником имущества кредитора;

• реорганизация юридического лица в форме слияния или присоединения лиц, имеющих

взаимные обязательства.

Согласно ст. 414 ГК новация — соглашение сторон о замене первоначального

обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения.

Особенность новации по отношению к изменению обязательства — стороны специально

договариваются о прекращении ранее действовавшего обязательства и замене его

новым. Новация прекращает и дополнительные обязательства, связанные с

первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Поскольку новое обязательство заменяет первоначальное, недействительность

первоначального означает и недействительность нового обязательства.

Не допускается новация в отношении обязательства по возмещению вреда жизни и

здоровью и по уплате алиментов.

Согласно ст. 415 ГК обязательство прекращается освобождением кредитором должника

от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении

имущества кредитора.

Согласно ст. 416 ГК обязательство прекращается невозможностью его исполнения,

если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Невозможность исполнения должна наступить в силу объективных обстоятельств,

сделавших невозможным исполнение для данного лица. Отсутствие вины доказывается

лицом, нарушившим обязательство.

При виновной невозможности исполнения обязательство не прекращается, а

преобразуется в обязанность для виновной стороны возместить причиненные

контрагенту убытки.

При случайной невозможности исполнения обязательство прекращается. Во взаимном

обязательстве уже произведенное исполнение сохраняет силу при наличии встречного

удовлетворения, а при его отсутствии — подлежит возврату должнику.

Гибель индивидуально-определенной вещи как предмета обязательства, приводит к

невозможности исполнения, и обязательство прекращается. Родовые вещи юридически

заменимы, и пока замена осуществима, обязательство объективно может быть

исполнено, поэтому гибель родовой вещи не означает прекращения обязательства.

Издание акта государственного органа согласно ст. 417 ГК является основанием

прекращения обязательства Законность издания акта можно оспорить в суде. При

признании его недействительным обязательство восстанавливается, если оно не

утратило интерес для сторон. Сторона, понесшая от издания акта убытки, вправе

требовать их возмещения из соответствующей казны.

В соответствии со ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью стороны, с

личностью которой оно неразрывно связано (алименты, выплаты за причинение вреда

здоровью).











46. Способы обеспечения исполнения обязательств (понятие, значение, виды).



Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение

должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Недаром

в русском ГП кредитора в обязательстве традиционно именуют «веритель». Вера

любого кредитора основывается на убеждении, что, вступая в обязательство, он

вступает в ПО которые обеспечиваются принудительной силой государства и

действительно, надлежащее исполнение ГП обязанностей обеспечивается такими

мерами в виде ответственности или защиты. Вместе с тем, практика экономического

оборота показывает, что таких мер во многих случаях недостаточно для

удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого нарушены

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Вследствие

этого, в механизме ГП регулирования, используются правовые средства обеспечения

исполнения обязательств, которые в действующем российском ГЗ закреплены в нормах

гл.23 (ст.329-381).

К таким специальным способам исполнения обязательств относятся неустойка,

залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия,

задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Суть

специальных способов обеспечения ИО можно объяснить следующим образом: кредитор,

вступая в обязательство кредитует должника (предоставляет имущество). При этом

кредитор заключает с должником или 3 лицом соглашение о том, чтобы ему

предоставили дополнительный (сверх гарантий выданных должником) кредит – личный

или реальный, который предоставляется в силу предписания закона при наступлении

определенных ЮФ. Личный кредит – когда личную ответственность помимо должника

принимает на себя 3 лицо (поручительство, банковская гарантия). Реальный кредит

– выделение из имущества известного лица отдельного объекта, которое

удовлетворит кредитора, в случае неисполнения должником обязательства (задаток,

залог, удержание). Помимо этого, исполнение обязательства обеспечивается также

санкцией в виде возмещения убытков за НИ или ННИ обязательства, а также

дополнительной санкцией – неустойкой, которая является элементом самого

обеспечиваемого обязательства.

Виды способов обеспечения обязательств:

1) Акцессорные способы, т.е. дополнительные (задаток, поручительство, залог,

удержание). Соглашение об установлении одного из названных способов ОИО

порождает принадлежностное (акцессорное) обязательство, призванное обеспечить

исполнение основного (главного) обязательства.

Правила:

а) недействительность основного О влечет НД дополнительного;

б) НД соглашения об обеспечение ИО не влечет НД самого обязательства;

в) при переходе права требования к новому кредитору переходят права,

обеспечивающие исполнение основного обязательства.

2) Неакцессорные способы – это такие обязательства, которые не зависят от

основного обязательства, в обеспечение которого они выданы (банковская

гарантия). Такие обязательства просто являются взаимосвязанными с основными.

Обеспечительное обязательство действительно. Даже в случае признания НД

основного.

3) Меры оперативного воздействия – это реально закрепленные в ГЗ или в договоре

правовые конструкции обеспечивающие исполнение обязательств (односторонний отказ

от нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза до полной

оплаты).

4) Гарантийная передача права собственности (в зарубежном праве), при которой

право собственности на определенные вещи временно передается кредитору в

обеспечение погашения долга, а при надлежащем исполнении обязательства, ПС

возвращается должнику.

5) Договор репо – это сделка купли-продажи ЦБ, содержащая обязательство продавца

выкупить их обратно в определенный срок по заранее фиксированной цене (цены

фиксируются так, что продажная цена является суммой кредита, а выкупная – суммой

кредита и процентов).

6) Сделки совершенные под отлагательным условием, например, в целях обеспечения

ИО по кредитному договору заемщик продает кредитору под отлагательное условие

определенное имущество, которое переходит в собственность кредитора при условии

неисполнения заемщиком-продавцом своих обязательств по кредитному договору

(договора цессии, аренды, доверительного управления имуществом).

7) Разнообразные конструкции предварительного договора купли-продажи. Цессии,

залога, аренды, доверительного управления и т.п., заключаемые как под условием,

так и без такового.











47. Неустойка как способ обеспечения обязательств.



Неустойкой (штрафом, пеней) признается опре¬деленная законом или договором

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения обя¬зательства, в частности в случае просрочки

исполне¬ния.

Отличительные черты неустойки:

• размер неустойки известен сторонам уже в мо¬мент возникновения

обязательства;

• неустойка взыскивается за сам факт наруше¬ния обязательства, независимо

от того, причинены ли реально кредитору убытки;

• возможность для сторон самостоятельно уста¬навливать размер неустойки,

условия и порядок ее взыскания (разумеется, с учетом законодательных

ограничений);

• соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме

независимо от формы основ-ного обязательства;

• суд вправе уменьшить неустойку, если она несо¬размерна последствиям

нарушения обязательства,

• неустойка - это мера гражданско-правовой ответ¬ственности.

Виды неустойки:

• по источнику установления:

- договорная,

- законная, то есть неустойка, определенная в за¬коне. Она применяется

независимо от того, преду-смотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Размер законной неустойки не может быть уменьшен, но может быть увеличен по

соглашению сторон, если закон этого не запрещает;

•в зависимости от соотношения с взыскани¬ем убытков:

- зачетная - убытки возмещаются в части, не по¬крытой неустойкой.

- штрафная - убытки взыскиваются в полном размере сверх неустойки;

- альтернативная - по выбору кредитора взы¬скиваются либо убытки, либо

неустойка;

- исключительная - взыскивается только неус¬тойка, но не убытки.

УДЕРЖАНИЕ

Удержание - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у

которого на-ходится вещь, подлежащая передаче должнику или третьему лицу,

указанному должником, вправе в слу¬чае неисполнения должником в срок

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору свя¬занных с ней

издержек и других убытков удерживать ее, пока соответствующее обязательство не

будет исполнено. В предпринимательских отношениях удерживанием могут

обеспечиваться и др. требования (ст. 353 ГК).

В предпринимательской сфере правом удерживания могут обеспечиваться любые

обязательства.

Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижимая вещь. Не могут быть

удержаны деньги, ЦБ, результаты интеллектуальной деятельности.

Право удержания возникает на основании:

- закона

- договора

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после

того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее при¬обретены

третьим лицом. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее

стои¬мости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требовании,

обеспеченных залогом.

ЗАДАТОК

Задаток - способ обеспечения исполнения обяза¬тельства, при котором денежная

сумма, признавае¬мая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет

причитающихся с нее по договору пла-тежей другой стороне в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта

сумма считается уп-лаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Функции задатка:

• платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному

обязательству);

• удостоверчтельная (задаток выдается в под¬тверждение заключения

договора);

• обеспечительная (задаток зачитывается в счет основного обязательства и в

этой части гаранти¬рует его исполнение). Если за неисполнение до¬говора

ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если

ответственна сторо¬на, получившая задаток, то она обязана уплатить другой

стороне двойную сумму задатка;

• компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора,

обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не

предусмотрено договором).













48. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие, основание,

виды, договор о залоге).



Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Задаток и удержание.

Залог - способ обеспечения исполнения обя¬зательства, при котором кредитор имеет

право в слу¬чае неисполнения должником

обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимо-сти

заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому

принадлежит это имущество. Залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно

имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойки и т.п.

Особые виды залога:

• ипотека - залог недвижимости;

• залог вещей в ломбарде - в этом случае даже если сумма, вырученная от продажи

заложенного имущества, недостаточна для удовлетворения тре¬бований

залогодержателя (то есть ломбарда), по-следний we вправе обратить взыскание на

иное имущество должника;

• залог товаров в обороте - в этом случае до¬пускается изменение состава и

натуральной формы предмета залога (товарных запасов, сырья и т. п.) при условии,

что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

Залог может возникнуть:

• в силу договора;

• на основании закона при наступлении указанных в нем основании, если законом не

предусмотрено иное, то к этой разновидности залога применяются нормы о залоге,

возникающем в силу договора.

Предмет залога:

• вещи, кроме изъятых из оборота, если иное непредусмотрено договором, они

остаются у залогода-теля, кроме недвижимости и товаров обороте, ко¬торые никогда

не передаются залогодержателю;

• ипотека земельного участка не распростра¬няется на находящуюся на нем

недвижимость;

• ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой

земельного уча-стка, на котором они находятся, или принадлежаще¬го залогодателю

права аренды этого участка;

• имущественные права, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью

кредитора, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом; при

залоге имущественного права, удосто¬веренного ценной бумагой, она передается

залогодержателю либо в депозит нотариуса, если догово¬ром не предусмотрено иное.

- Закон допускает перезалог уже заложенного имущества (ст. 324 ГК).

- Замена предмета залога допускается только с со¬гласия залогодержателя, если

законом или догово¬ром не установлено иное.

- Залог обеспечивает требование в том объеме, ка¬кой оно имеет к моменту

удовлетворения, включая проценты, неустойки и т. п.

Форма договора о залоге:

• обязательная письменная форма;

• обязательное нотариальное удостоверение до¬говора о залоге недвижимости

(ипотеке), а также о залоге движимого имущества или прав на имущест¬во в

обеспечение обязательств по нотариально удостоверенному договору;

• обязательная государственная регистрация до¬говора об ипотеке.

Содержание договора о залоге:

• условие о предмете договора и его оценке;

• существо, размер и срок исполнения обязатель¬ства, обеспечиваемого залогом;

• указание на то, у какой стороны находится заложенное имущество.

Стороны залогового обязательства: залогода¬тель - лицо, предоставившее имущество

в залог; залогодержатель - лицо, получившее имущество в залог (кредитор по

основному обязательству).

Залогодатель вправе:

• пользоваться предметом залога;

• распоряжаться предметом залога с разрешения залогодержателя.

Обязанности лица, у которого находится предмет залога (залогодателя или

залогодержателя), по обес¬печению сохранности предмета залога:

• страховать за счет залогодателя заложенное имущество;

• принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества,

для защиты его от посягательств и требовании со стороны третьих лиц;

• немедленно уведомлять другую сторону о воз¬никновении угрозы утраты или

повреждения зало-женного имущества.

Залог прекращается:

• с прекращением обеспеченного залогом обяза¬тельства;

• при продаже с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда

его реализация оказалась невозможной;

• по требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения

заложенного имущества,

• в случае гибели заложенной веши или прекраще¬ния заложенного права, если

залогодатель не вос-пользовался правом восстановления предмета зало¬га или

правом на его замену.











49. Задаток и удержание как способы обеспечения обязательств.



ЗАДАТОК

Задаток - способ обеспечения исполнения обяза¬тельства, при котором денежная

сумма, признавае¬мая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет

причитающихся с нее по договору пла-тежей другой стороне в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке заключается в письменной форме, в противном случае эта

сумма считается уп-лаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Функции задатка:

• платежная (выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству);

• удостоверчтельная (задаток выдается в под¬тверждение заключения договора);

• обеспечительная (задаток зачитывается в счет основного обязательства и в этой

части гаранти¬рует его исполнение). Если за неисполнение до¬говора ответственна

сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если ответственна

сторо¬на, получившая задаток, то она обязана уплатить другой стороне двойную

сумму задатка;

• компенсационная (сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана

возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если иное не

предусмотрено договором).



УДЕРЖАНИЕ

Удержание - способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у

которого на-ходится вещь, подлежащая передаче должнику или третьему лицу,

указанному должником, вправе в слу¬чае неисполнения должником в срок

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору свя¬занных с ней

издержек и других убытков удерживать ее, пока соответствующее обязательство не

будет исполнено. В предпринимательских отношениях удерживанием могут

обеспечиваться и др. требования (ст. 353 ГК).

В предпринимательской сфере правом удерживания могут обеспечиваться любые

обязательства.

Объектом удержания может быть как движимая, так и недвижимая вещь. Не могут быть

удержаны деньги, ЦБ, результаты интеллектуальной деятельности.

Право удержания возникает на основании:

- закона

- договора

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после

того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее при¬обретены

третьим лицом. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее

стои¬мости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требовании,

обеспеченных залогом.















50. Поручительство, банковская гарантия как способы обеспечения исполнения

обязательств.



Поручительство - способ обеспечения исполне¬ния обязательства, при котором

поручитель обязыва-ется перед кредитором другого лица отвечать за ис¬полнение

последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства должен

быть совершен письменно.

Права поручителя:

• право выдвигать возражения, которые мог бы представить должник против

требований кредитора, даже если должник признал свой долг или отказался от

возражений;

• к поручителю, исполнившему обязательство, пе¬реходят права кредитора по этому

обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержа¬телю, в том

объеме, в котором поручитель удовле-творил требования кредитора;

• право требовать от должника проценты на сумму, выплаченную кредитору, и

возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Ответственность поручителя:

• поручитель и должник отвечают перед креди¬тором солидарно, если законом или

договором не предусмотрена субсидиарная (дополнительная) от¬ветственность

поручителя,

• поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательства должником (если иное не предусмотрено договором).

Поручительство прекращается:

• с прекращением обеспеченного им обязательства;

• в случае изменения обязательства, влекущего неблагоприятные последствия для

поручителя, без его согласия;

• с переводом на другое лицо долга по обеспечен¬ному поручительством

обязательству, если поручи-тель не дал согласие отвечать за нового должника;

• если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником

или поручителем,

• по истечении указанного в договоре срока, на которое оно дано;

• если такой срок не установлен, то, если кредитор в течение одного года со дня

наступления срока обя¬зательства не предъявит иска к поручителю;

• если срок исполнения основного обязательства не может быть определен или

определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не

предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора

поручительства.

Банковская гарантия - способ обеспечения обя¬зательства, при котором банк, иное

кредитное или страховое учреждение (гарант) дает по просьбе другого лица

(принципала) письменное обязательст¬во уплатить кредитору принципала

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обяза-тельства

денежную сумму по представлении бене¬фициаром письменного требования о ее

уплате.

Отличительны черты банковской гарантии:

• обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного

обязательства, в обеспечение которого банковская гарантия выдана, поэтому не¬

действительность или прекращение основного обяза¬тельства не влечет

недействительности или прекра¬щения банковской гарантии;

• гарант всегда обязан уплатить бенефициару по его письменному требованию ту

сумму, которая была предусмотрена гарантией;

• отказ гаранта от уплаты возможен, если требова¬ние или приложенные к нему

документы не соответ-ствуют условиям гарантии либо предоставлены га¬ранту по

окончании определенного в гарантии срока;

• банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не

предусмотрено иное;

• за выдачу банковской гарантии принципал вы¬плачивает гаранту вознаграждение;

• принадлежащее бенефициару по банковской га¬рантии право требования к гаранту

не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное;

• соглашением гаранта с принципалом определя¬ется право гаранта потребовать от

принципала в порядке регресса суммы, уплаченные бенефициару по банковской

гарантии.

Банковская гарантия прекращается:

• уплатой бенефициару выданной суммы;

• окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

• вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее

гаранту;

• письменным заявлением бенефициара об осво¬бождении гаранта от его

обязательства.







51. Гражданско-правового договор.

Договор - соглашение двух или более сторон, направленное на установление,

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, в том числе в области

хозяйственных отношений.

Система договорных отношений предполагает широкое использование предприятиями в

предпринимательской деятельности различных гражданско-правовых договоров.

Договор по отношению к различным взаимоотношениям предприятий принимает

различные формы, важнейшими из которых являются следующие: купля-продажа,

поставка продукции производственно - технического назначения, подряд, аренда,

перевозка грузов, оказание услуг, аренды (лизинга), договор на проведение

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поручение, комиссия и

др. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух, трех

или более сторон. Положения ГК РФ о договорах основаны на трех началах:

1) свободе договора;

2) защите стороны договора;

3) укреплении договорной дисциплины между партнерами.

Не допускается принуждения к заключению договора, за исключением случаев, когда

обязанность заключить договор предусмотрена законодательством. Договор должен

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными

правовыми актами, действующими в момент его заключения. Если после заключения

договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные,

чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его

действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров

Возмездный договор - договор, по которому сторона должна получить плату или иное

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Безвозмездным

является договор, по которому одна из сторон обязуется предоставить что-либо

другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, а в

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.

п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными

органами.

В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть

определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено

по цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за

аналогичные товары, работы или услуги. Спор о порядке и сроках согласования

цены, возникший при заключении договора, может быть передан в арбитражный суд.

Арбитражными судами подлежат рассмотрению по существу также споры, возникшие при

заключении договора по вопросу применения при расчетах регулируемой или

договорной цены; по цене с предприятиями, допустившими нарушения

антимонопольного законодательства, к которым применены в установленном порядке

меры воздействия.

Содержание ГПД - это совокупность согласованных его сторонами условий,

закрепляющих права и обязанности контрагентов и составляющие содержание

договорного обязательства. Условия в ГПД излагаются в виде отдельных пунктов.

Приложения и дополнения – в качестве частей ГПД. Существенными условиями ГПД

признаются все условия, которые требуют согласования, ибо при отсутствии

соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается незаключенным,

т.е. несуществующим (ст.432). Это: условия о предмете договора; условия прямо

названные в законе или иных НПА как существенные; условия обязательные для

данного вида договора; условия, относительно которых по заявлению одной из

сторон должно быть достигнуто соглашение. Иные условия ГПД: конкретизирующие

срок исполнения; оговаривающие дополнительные вопросы качества, комплектности и

т.д.; условия об ответственности и другие.

Виды ГПД:

1) Соглашения (сделки) –

а) реальные (помимо соглашения, либо предается вещь, либо совершаются

определенные действия) и консенсуальные (порождающие ГП и О сразу по заключению

соглашения) сделки;

б) возмездные (содержит встречные обязательства сторон по предоставлению

материального или иного блага) и безвозмездные (отсутствует встречное

удовлетворение другой стороны) сделки;

в) каузальные (четко определена правовая цель, которая преследуется: Д купли-

продажи – конкретный товар) и абстрактные (оторвана от своего основания, ее

действительность не зависит от цели сделки: выдача векселя) сделки,

г) фидуциарные (основанные на особых, лично-доверительных отношениях -

поручение) сделки. Возмездные сделки бывают: меновые и рисковые или алеаторные

(пари и сделки по проведению игр).

2) Договорные обязательства:

а) по направленности на определенный результат, различают договора направленные

на передачу имущества: в собственность (или иное ВП), в пользование, на

производство работ, на оказание услуг;

б) односторонние и двусторонние;

в) договоры в пользу 3 лица;

г) дополнительные или акцессорные (обеспечивающие исполнение основных: залог,

поручительство);

д) по субъектному составу: предпринимательские и с участием граждан-

потребителей;

е) поименованные (названные в ГЗ) и непоименованные (законом не названные, но не

противоречащие общим началам и смыслу ГЗ);

ж) имущественные (оформляющие акт товарообмена: обязательственные и вещные

(дарение – момент заключения Д совпадает с моментом исполнения)) и

организационные (не обмен, а его организация: предварительный Д, генеральный Д,

УД);

з) публичный договор;

и) договор присоединения.













52. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора.

Основаниями для расторжения (изменения) договора служат: соглашение сторон,

существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные

законом или договором. Расторгнуть или изменить можно только такой ГПД, который

признается действительным и заключенным.

а) Соглашение сторон – это основной способ РиИ ГПД. Законом могут быть

установлены ограничения для некоторых ГПД, например: договор в пользу 3 лица – с

момента выражения 3 лицом своего намерения воспользоваться правом по договору,

он может быть расторгнут (изменен) только с его согласия.

б) Судом по требованию одной из сторон: в случае нарушения условий договора

другой стороной, квалифицируемые как существенные (нарушение влекущее для

контрагента такой ущерб, что он в значительной мере лишается того, на что был

вправе рассчитывать при заключении договора – найм жилья – при не поступлении

платы в течение 6 месяцев);

в) Судом в случаях прямо предусмотренных ГК, другими законами или договором

(включение в договор условия, явно обременительных для присоединившейся

стороны);

г) Судом, на основе одностороннего права расторжения или изменения ГПД

предусмотренного договором или законом (договор поручения).

Порядок расторжения или изменения ГПД: Зависит в основном от применяемого

способа расторжения или изменения договора. По соглашению сторон – применяется

форма идентичная той, по которой ГПД заключался. Договором или обычаем делового

оборота может быть предусмотрена иная форма Р или И ГПД. В судебном порядке –

должна предшествовать досудебная процедура урегулирования спора, заключающаяся в

направлении контрагенту предложения изменить или расторгнуть ГПД. Иск в суд

предъявляется в следующих случаях: а) отказ контрагента от расторжения или

изменения ГПД; б) неполучение ответа в течении 30 дней, если иной срок не

установлен законом, договором или не содержался в предложении. Р или И ГПД в

следствие одностороннего отказа одной из сторон – необходимо обязательное

письменное уведомление контрагента. Указанное требование признается соблюденным,

если одна сторона в любой форме (почта, телеграф, телетайп, телефон и т.д.)

уведомлена об отказе от исполнения условий договора другой стороной.

Последствия расторжения или изменения ГПД: а) прекращаются или изменяются

обязательства, возникающие из этого ГПД; б) определяется судьба исполненного по

договору до момента его расторжения (изменения); в) решается вопрос об

ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора.

Момент с которого обязательства считаются измененными или прекращенными зависят

от того как осуществлено И или Р ГПД: а) по соглашению сторон – с момента

заключения соглашения об И или Р ГПД и определяется правилами установленными для

определения момента заключения ГПД; б) по решению суда (по требованию одной из

сторон) – с момента вступления решения суда в законную силу; в) вследствие

одностороннего отказа в случаях предусмотренных законом или договором – с

момента уведомления об отказе от договора.

Что касается исполненного по договору (переданного имущества, выполненной

работы, оказанной услуги и т.п.), стороны лишены права требовать возвращения

того, что было ими исполнено до И или Р ГПД. Данная норма диспозитивна и

сторонами или законом может быть установлен иной порядок.

Р или И ГПД может сопровождаться предъявлением одной из сторон другой стороне

требования о возмещении причиненных этим убытков (в случае, если это произошло

вследствие существенного нарушения условий договора одной стороной).

Особый случай представляет собой расторжение или изменение ГПД в связи с

существенным изменением обстоятельств (ст.451).







53. Гражданско-правовая ответственность .

Гражданско-правовая ответственность вид юридической ответственности.

Ответственность - определенные неблагоприятные последствия, возлагаемые на лицо,

нарушив- шее обязательство. Гражданско-правовая ответственность применяется для

защиты гражданских прав и имеет прежде все- го предупредительно-воспитательное

значение. Для гражданско-правовой ответственности характерно принуждение к

несению отрицательных имущественных последствий, возникающих в связи с

неисполнением, ненадлежащим исполнением обязанностей из договора и из причинения

внедоговорного вреда. Имущественные потери должны быть переложены на нарушителя

для восстановления имущественного положения потерпевшей стороны. Форма

гражданско-правовой ответственности - форма выражения каких-то дополнительных

обременении, возлагаемых на правонарушителя (на- пример, возмещение убытков,

уплата неустойки, отобрание вещи и др.). Состав гражданского правонарушения -

совокупность условий, необходимых для привлечения к ответственности. В состав

гражданского правонарушения включаются противоправность, вина, вред и причинная

связь. Ответственность в некоторых случаях возможна при отсутствии большинства

элементов состава. Противоправность - несоответствие поведения лица закону или

договору, влекущее за собой нарушение имущественных или неимущественных прав

другого лица. Противоправное поведение может быть как действием, так и

бездействием. Противоправность действия (бездействия) является обязательным

условием для привлечения к ответственности. Как осознанность, так и

неосознанность по- ведения не влияют на противоправность. Вина - психическое,

умышленное или неосторожное отношение субъекта к своему поведению и его

результату. Виновным в совершении правонарушения может быть не только гражданин,

но и юридическое лицо. Вина юридического лица заключается в вине любого его

работника, исполняющего обязательство организации. Умысел выражается в

предвидении правонарушителем вредного результата и желание или сознательное

допущение его наступления. Неосторожность - сторона предвидит возможность

наступления вредного результата, но легко- мысленно рассчитывает на его

предотвращение либо не предвидит возможности наступления таких последствий, хотя

может и должна предвидеть их. Вред - всякое умаление охраняемого законом блага.

Вред, носящий имущественный характер, носит название ущерба. Причинная связь -

связь между противоправным деянием и наступившими последствиями. Виды

гражданско-правовой ответственности: 1) договорная (санкция за нарушение

договорного обязательства) и внедоговорная (применяется к правонарушителю, не

состоящему с потерпев- шим в договорных отношениях); 2) долевая, солидарная и

субсидиарная ответственность. Освобождение от ответственности возможно при

отсутствии условий привлечения к ней: если неисполнение обязательства и

причинение вреда были правомерными; если нет убытков, подлежащих возмещению;

если убытки не находятся в причин- ной связи с поведением ответственного лица;

если нет вины нарушителя (исключая случаи, когда за- коном или договором

предусматривается ответственность независимо от вины).





54. Общие положения о договоре купли-продажи.

Правовой формой реализации продукции выступает Договор купли-продажи, который

относится к числу договоров, направленных на получение прибыли. Договор купли-

продажи регулируется гл. 30 ГК РФ «Купля-продажа», а также другими законами,

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами

отдельных министерств и ведомств, обычаями делового оборота. Договор купли-

продажи - это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется

принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). Предметом

договора купли-продажи являются любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в

собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут сделаны или

приобретены продавцом.

Существенные условия договора купли-продажи:

1) наименование товара;

2) количество товара.

Цена товара в договоре купли-продажи определяется по соглашению сторон. При

отсутствии в договоре условия о цене, она определяется как цена, обычно

взимаемая в сходных условиях за аналогичный товар. Основная обязанность продавца

по договору купли-продажи - передать товар в строгом соответствии с условиями

договора.

Моментом исполнения продавцом обязанности по передаче товара считается:

1) момент вручения товара покупателю, если договором предусмотрена обязанность

продавца по доставке товара;

2) момент предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен

быть передан покупателю в местонахождении товара;

3) во всех иных случаях момент сдачи товара перевозчику или организации связи

для доставки получателю.

Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, кроме случаев,

когда покупатель согласится принять товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены

товара; расторжения договора купли-продажи и возмещения причиненных убытков.

Вместе с передачей товара продавец обязан передать покупателю его принадлежности

и относящиеся к нему документы. Обязанность покупателя состоит в совершении

действий по принятию товара в свое ведение. Покупатель обязан принять товар, за

исключением случаев, когда законом ему предоставлено право потребовать замены

товара или отказаться от исполнения договора. Договор купли-продажи -

консенсуальный двусторонний договор. Общие нормы о договоре купли-продажи

применяются также к купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей, если

законом не установлены специальные правила их купли-продажи. Если иное не

вытекает из содержания или характера имущественных прав, то и к купле-продаже

применяются общие нормы о договоре купли-продажи.

Общие положения о договоре купли-продажи применяются к отдельным его видам

(розничной купле-продаже, поставке, поставке для государственных нужд,

контрактации, энергоснабжению, продаже недвижимости, продаже предприятия), если

иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.





55. Договор розничной купли-продажи

Договор розничной купли-продажи – договор, по которому одна сторона (продавец -

индивидуальный предприниматель) обязуется передать другой стороне (покупателю)

товар для личного, семейного или домашнего пользования. Сторонами договора

являются юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую

деятельность, и гражданин. Предметом договора могут быть существующие вещи и те,

которые будут произведены. При достижении сторонами соглашения и выдаче

продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара (кассового или

товарного чека), договор считается заключенным. Договор заключается в форме

публичной оферты - предложения о заключении договора, содержащего все

существенные условия, обращенного к неопределенному кругу лиц, которое может

быть акцептовано в любой момент только одним лицом.

Продавец обязан представить покупателю информацию о товаре до заключения

договора. Информация должна быть полной и достоверной и содержать:

1) наименование товара;

2) наименование и местонахождение изготовителя;

3) потребительские свойства товара;

4) правила и условия использования;

5) гарантийный срок;

6) срок годности.

Сведения отображаются в технической документации, которая прилагается к товару,

на этикетках, маркировкой или иным способом.

Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом. Она

устанавливается для всех покупателей по общему правилу. Оплата производится в

момент заключения договора. Объявленная при заключении договора цена не подлежит

изменению. Договором может быть предусмотрена предварительная оплата, продажа в

кредит. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента приобретения

непродовольственного товара обменять купленный товар на аналогичный, но других

размеров, формы, расцветки и комплектации. Не подлежат обмену продовольственные

товары. Покупатель при обмене доплачивает разницу, если аналогичный товар

дороже, если дешевле, то продавец возмещает разницу. Понесенные покупателем

убытки не возмещаются. Продавец обязан предупреждать покупателя о явных и

скрытых недостатках товара. Покупатель, который приобрел товар ненадлежащего

качества, вправе требовать.

1) замены товара;

2) уменьшения покупной цены;

3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков;

4) возмещения расходов по устранению недостатков.

Обнаруженные недостатки должны быть удалены незамедлительно. По договору

недостатки устраняются в семидневный срок с момента предъявления требования, а

при необходимости дополнительной проверки качества - в течение двадцати дней. За

нарушение сроков и невыполнение требований потребителя о предоставления ему

аналогичного товара продавец уплачивает покупателю неустойку за каждый день

просрочки в размере одного процента от цены товара. При обмене товара

ненадлежащего качества может производиться перерасчет цены. Продавец не должен

возмещать разницу в цене, если она понижалась, а покупатель, если цена

повысилась. Неисполнение продавцом обязательств по возмещению убытков и уплате

неустойки не освобождает его от исполнения обязательств в натуре.







56. Договор поставки

Договор поставки - один из договоров, наиболее широко применяемых в

предпринимательской деятельности. Это не самостоятельный вид договора, а

разновидность договоров купли-продажи. Договор поставки предусматривает, что

поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется

передать в обусловленный срок производимые или закупаемые товары покупателю для

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных

с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Основные признаки:

1) правовой статус поставщика. В качестве продавца (поставщика) в договоре

поставки выступает предприниматель. Это может быть коммерческая организация,

юридическое лицо либо гражданин (индивидуальный предприниматель).

Поставщик продает либо производимые им товары, либо товары, закупленные им для

продажи;

2) цель приобретения товара. Товар приобретается либо для использования в

предпринимательской деятельности, либо в деятельности, не связанной с личным,

домашним, семейным использованием товара;

3) срок исполнения обязательства поставки наряду с наименованием и количеством

товара приобретает значение существенного условия договора;

4) по договору поставки возможна оптовая продажа товаров единовременно (в срок)

либо отдельными партиями в течение длительного периода в обусловленный срок;

5) момент заключения договора и момент его исполнения, как правило, не

совпадают. Стороны при заключении договора выбирают любую из форм расчетов. При

отсутствии в договоре условия о форме расчетов расчеты осуществляются платежными

поручениями.

Важное значение имеет в договоре определение срока и порядка оплаты товаров. При

этом может быть предусмотрена оплата как до, так и после передачи товара. Если в

договоре предусмотрена предварительная оплата товаров, то стороны могут

обусловить конкретную дату передачи товаров, исчисляемую со дня поступления

денежной суммы на счет поставщика. Любое изменение цены допускается только по

соглашению сторон договора.

Ответственность по договору поставки наступает в случае нарушения сроков

поставки или недопоставки товаров, в этом случае с поставщика взыскивается

установленная законом или договором поставки неустойка до момента фактического

исполнения обязательств.

В случае поставки товара ненадлежащего качества покупатель вправе предъявить

поставщику требования: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного

устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на

устранение недостатков товара. Расторжение договора поставки или одностороннее

его изменение допускается в случаях существенного нарушения условий договора

одной из сторон: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые

не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного

нарушения сроков поставки товаров; неоднократного нарушения сроков оплаты

товаров и т. д. Договор составляется в двух экземплярах, все изменения и

дополнения должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими

сторонами.





57. Договор энергоснабжения. Договор контрактации

Договор энергоснабжения - вид договора купли-продажи, по которому

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечить

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением

энергии. Публичный договор заключается со всеми потребителями энергии, но при

наличии определенных предпосылок, которые обусловлены, прежде всего,

особенностями и физическими свойствами предмета договора энергии, процесс

производства которой жестко связан с потреблением.

Например, электроэнергию невозможно накапливать в значительных объемах,

«складировать», ее выработка практически равна потребленной. Этим вызван ряд

особенностей договора энергоснабжения, отличающих его от других видов договора

купли - продажи и прежде всего от договора поставки. Передавать энергию от

энергоснабжающей организации до потребителя возможно лишь при наличии

присоединенной сети. Энергоснабжающая организация объективно заинтересована,

чтобы у партнера (потребителя энергии) были исправными энергопотребляющее

оборудование, сети, приборы, соблюдался заданный режим потребления энергии. В

этом заинтересован и сам потребитель, поскольку иначе невозможно удовлетворить

его потребность в энергии. Заключение договора энергоснабжения возможно, если

потребитель выполнил технические условия по присоединению энергопринимающего

устройства к действующим энергетическим сетям, что должно быть удостоверено

органами Госэнергонадзора, а также при условии обеспечения учета потребляемой

энергии.

При заключении и исполнении договора энергоснабжения, кроме норм ГК РФ (ст.

539), применяются общие положения о договоре, законы, указы Президента РФ,

постановления Правительства РФ, а также правила пользования электрической

энергией, устанавливающие условия энергоснабжения.

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или

соглашением сторон. Государственное регулирование тарифов на электрическую и

тепловую энергию осуществляют Федеральная и региональные энергетические

комиссии. При нарушении обязательств по договору энергоснабжения каждая сторона

несет ограниченную ответственность, установленную ст. 547 ГК РФ: право стороны

требовать в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

договору энергоснабжения возмещения только реального ущерба, т. е. понесенных

расходов и стоимости поврежденного или утраченного имущества.

Все имущественные споры по данному договору разрешаются в соответствующих

судебных и арбитражных органах. Договор заключается на определенный срок,

вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за

месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от

настоящего договора или его пересмотре.

Договор контрактации - соглашение, по которому производитель

сельскохозяйственной продукции обязуется передать произведенную

сельскохозяйственную продукцию заготовителю для переработки или продажи, а

заготовитель обязуется принять и оплатить ее

Производитель - юридическое лицо, выращивающее или производящее

сельскохозяйственную продукцию, либо гражданин, занимающийся предпринимательской

деятельностью. Заготовитель - коммерческая организация или индивидуальный

предприниматель, закупающие сельскохозяйственную продукцию для последующей

продажи или переработки. Предмет договора - сельскохозяйственная продукция,

сырье и продукты их переработки. Момент заключения договора и его исполнение не

совпадают. Количество передаваемой сельскохозяйственной продукции не всегда

выражается точной цифрой, а ассортимент выращиваемых товаров определяется

заготовителем до посева. Продавец может потребовать от покупателя получения

сельскохозяйственной продукции непосредственно у производителя, вывоза ее своими

средствами, возврата отходов от переработки. Договор контрактации -

разновидность договора купли-продажи и договора поставки.

Количество продукции, подлежащее передаче, может определяться не в точных

размерах, а в двух предельных цифрах - наименьшей и наибольшей. Заготовитель не

вправе отказываться от принятия наибольшего количества, а производитель

продукции вправе сдать меньшее количество из указанного в договоре. Заготовитель

не может отказаться от принятия сельскохозяйственной продукции при доставке ее

производителем в местонахождение заготовителя или в иное указанное им место.

Отказ возможен в случае несоответствия продукции условиям договора о количестве,

ассортименте, таре и упаковке. Заготовитель обязан возвратить производителю

отходы от переработанной продукции. При отказе возвращения отходов бремя

доказывания невозможности возврата отходов лежит на заготовителе.

Обстоятельства непреодолимой силы - природные стихийные явления, резкие

температурные колебания, влекущие гибель урожая или его позднее созревание,

пожары, уничтожившие урожай, градобитие, паводки или наводнения - освобождают

производителя от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

Устанавливается повышенная ответственность заготовителя за несвоевременную

оплату закупленной сельскохозяйственной продукции. Заготовитель уплачивает

производителю продукции пеню в размере 2% от суммы несвоевременно оплаченной

продукции за каждый день просрочки платежа, а при просрочке оплаты более

тридцати дней - в размере 3%. При этом взыскание пени производится в

безакцептном порядке банком заготовителя (покупателя). Предусматривается

неустойка за виновное неисполнение обязательств производителем

сельскохозяйственной продукции по ее передаче в обусловленный срок. Неустойка 50

проц.





58. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.

Договор продажи недвижимости - договор, по которому одна сторона (продавец)

обязуется передать в собственность другой стороны (покупателю) недвижимое

имущество. Недвижимым имуществом являются земельные участки, здания, сооружения,

квартиры, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические

объекты.

Право собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления на

недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации. Договор

купли-продажи недвижимости считается заключенным с момента его подписания.

Исключение составляют договор продажи жилых помещений и договор купли-продажи

предприятия, так как они подлежат государственной регистрации, которая

проводится специальным учреждением юстиции по местонахождению недвижимого

имущества. При купле-продаже недвижимости момент заключения договора и момент

перехода права собственности на нее не совпадают. До регистрации перехода права

собственности покупатель, получив предмет договора, не вправе им распоряжаться,

а продавец теряет право распоряжаться этим имуществом. При покупке недвижимости

покупатель одновременно с приобретением права собственности приобретает

соответствующие права на земельный участок. В случае, если продавец недвижимости

является собственником земельного участка, он вправе продать его либо передать

покупателю на праве аренды или пользования. Если продавец недвижимости не

является собственником земельного участка, к покупателю переходят права

пользования земельным участком, что принадлежали самому продавцу. При продаже

недвижимого имущества указываются его местоположение, наименование, назначение и

площадь. При отсутствии данных о предмете договор считается незаключенным. Цена

продаваемой недвижимости определяется по соглашению сторон. При необходимости

стороны поручают определение цены оценщикам. Соглашение о цене или о ее

изменении заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет

недействительность сделки. Исполнение договора состоит из:

1) подписания сторонами передаточного акта или иного документа;

2) вручения имущества покупателю.

Стороны могут отказаться от составления передаточного акта, оговорив, что

недвижимость переходит в момент фактического поступления во владение покупателя

либо указанного им лица или момент подписания передаточного акта может быть

признан вручением недвижимости и исполнением договора. Ответственность за риск

случайной гибели или случайного повреждения имущества до государственной

регистрации права собственности несет собственник. Продавец вправе потребовать

оплаты недвижимости, процентов и убытков, если покупатель принял имущество,

зарегистрировал переход права собственности, но отказывается оплатить недвижимое

имущество. Особый характер недвижимости предопределяет разумный срок для

выявления ее недостатков по качеству, который носит длительный характер, но не

менее двух лет. Договором могут быть предусмотрены и более длительные сроки.

Договор продажи предприятия – разновидность договора продажи недвижимости,

предметом (продажи) которого является вид недвижимого имущества – предприятие.

Предприятие - имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности и включающий все виды имущества: земельные

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права

требования, долги, а также права на обозначение. Продавец - субъект

предпринимательства (коммерческая организация или индивидуальный

предприниматель), которому предприятие принадлежит на праве собственности.

Продавец предприятия не может передать покупателю права, полученные им на

основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью.

Покупатель - субъект предпринимательства, приобретающий особый имущественный

комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Поскольку

предприятие относится к недвижимому имуществу, договор заключается в письменной

форме. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации.

Необходимыми приложениями к договору являются документы, удостоверяющие состав и

стоимость предприятия: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение

независимого аудитора, перечень включаемых в состав предприятия долгов. При

отсутствии таких документов в государственной регистрации договора может быть

отказано. Договор продажи предприятия не может считаться заключенным, если в нем

не определена цена. Цена предприятия определяется сторонами свободно на основе

полной инвентаризации предприятия и аудиторского заключения о составе и

стоимости. Особый порядок оценки предприятия, предполагающий определение его

стоимости с привлечением независимого аудитора, вводится в интересах покупателя,

с тем чтобы при согласовании цены с продавцом у него имелась достоверная

информация о действительной стоимости предприятия. При продаже предприятия

исключительно важно урегулировать судьбу входящих в его состав обязательств. В

первую очередь это касается пассивных обязательств, т. е. тех, по которым

продавец предприятия является должником.

Все кредиторы продавца по обязательствам, включаемым в состав предприятия,

должны быть уведомлены о продаже предприятия до его передачи покупателю.

Моментом передачи предприятия покупателю считается день подписания обеими

сторонами передаточного акта. Именно с этого момента на покупателя переходят

связанные с предприятием риски. Именно с момента передачи покупатель вместе с

рисками получает также право использовать входящее в состав предприятия

имущество в своей предпринимательской деятельности и извлекать из него выгоды.

Поскольку договор продажи предприятия считается заключенным лишь с момента его

государственной регистрации, передача предприятия покупателю по передаточному

акту может иметь место лишь после того, как договор будет в установленном

законом порядке зарегистрирован.





59. Договор дарения, мены.

Договор дарения– соглашение, в силу которого одна сторона (даритель)

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу

либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед

собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Данный договор регулируется

гл. 32 ГК РФ.

Договор дарения является:

1) консенсуальным – когда даритель обещал подарить конкретную вещь;

2) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи;

3) безвозмездным;

4) односторонним.

Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из сторон могут

выступать граждане и юридические лица, а также публичные образования.

Предметом договора дарения могут являться любые не изъятые из оборота вещи, а

так же существует возможность дарения имущественного права.

Форма договора:

1) устная;

2) письменная (в случае обещания подарить), с обязательной государственной

регистрацией (в случае дарения недвижимости).

Не допускается совершение договора

1) если и дарителем, и одаряемым выступают коммерческие организации;

2) если одаряемыми являются работники лечебных, воспитательных учреждений,

учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, а дарителями –

граждане, находящиеся в таких учреждениях на лечении, содержании или воспитании,

супруги и родственники этих граждан;

3) если одаряемыми являются государственные служащие и служащие органов

муниципальных образований и дар передается гражданином или юридическим лицом в

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных

обязанностей;

4) если дарителями являются малолетние и граждане, признанные недееспособными, и

договор совершается от их имени их законными представителями. Исключение

составляют обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти установленных

законом минимальных размеров оплаты труда.

Даритель вправе отказаться от исполнения договора без возмещения убытков,

причиненных этим одаряемому, в случаях:

1) если после заключения договора имущественное или семейное положение либо

состояние здоровья дарителя изменилось настолько, чтоисполнение договора в новых

условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из

членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю

телесные повреждения.

В случае смерти дарителя право на отказ от исполнения договора реализуют его

наследники.

Договор мены заключается в обмене одного товара на другой. Договор мены -

соглашение, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность

другой стороне один товар в обмен на другой. Договор мены заключается как в

предпринимательской деятельности, так и в отношениях с гражданами. До перехода к

рыночным отношениям договор мены использовался очень редко, поскольку

товарообменные сделки между предприятиями допускались в строго ограниченных

случаях.

К договору мены применяются основные правила о купле-продаже, поскольку эти

договоры по своей юридической природе близки друг к другу. Каждая из сторон

признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем

товара, который она обязуется принять в обмен. Цель договора - получение товара,

а не денежного эквивалента, как в договоре купли-продажи. Расчеты в денежной

форме между сторонами по настоящему договору не производятся. Товары, подлежащие

обмену, предполагаются равноценными, а расходы на передачу и принятие

осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие

обязанности. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары

признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже

цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах

непосредственно до или после исполнения ею обязанности передать товар, если иной

порядок оплаты не предусмотрен договором. Товары должны быть переданы

одновременно в оговоренный при заключении договора срок. Приемка передача

товаров осуществляется сторонами по количеству и качеству непосредственно в день

передачи товара в присутствии представителей сторон. Полномочия представителей

должны быть удостоверены доверенностью. Право собственности на обмениваемые

товары переходит к каждой из сторон с момента передачи товара другой стороне. За

нарушение любой из сторон обязательств по настоящему договору нарушившая свое

обязательство сторона должна уплатить другой стороне штраф в размере

оговариваемого при заключении договора процента от суммы договора и пеню за

каждый день просрочки. Ответственность сторон в иных случаях определяется в

соответствии с действующим законодательством.

Уплата неустойки не освобождает нарушившую обязательства сторону от исполнения

лежащих на ней обязательств.

Меры ответственности сторон не предусмотренные в данном договоре, применяются в

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории

РФ.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а

в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их

на рассмотрение в арбитражный или народный суд, выбранный сторонами для

разрешения споров. Договор составляется в двух экземплярах, которые идентичны и

имеют одинаковую силу. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны

уполномоченными на то представителями сторон.



60. Договор ренты

Договор ренты– соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты)

передает в собственность другой стороне (плательщику ренты) имущество, а

плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо

предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ).

Договор ренты является:

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи получателем ренты

имущества плательщику ренты;

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта

аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование

имуществом;

3) односторонне обязывающим – получатель ренты наделяется правами, а плательщик

ренты несет обязанности.

Отношения сторон носят длительный характер.

Сторонами договора ренты являются плательщик ренты и получатель ренты.

Получателями ренты выступают, как правило, граждане независимо от их возраста,

трудоспособности, состояния здоровья, а постоянной ренты – так же и

некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует

целям их деятельности. Плательщиками ренты могут быть как граждане, так и

юридические лица.

Предметом договора ренты может быть любое недвижимое и движимое имущество, в том

числе денежные средства, не ограниченные и не изъятые из гражданского оборота.

Форма договора– нотариальная. Договор, который предусматривает отчуждение

недвижимого имущества под выплату ренты, кроме того, подлежит государственной

регистрации.

Если под выплату ренты передается денежная сумма или иное движимое имущество, то

существенным условием договора ренты является условие, устанавливающее

обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его

обязательств одним из способов, предусмотренных в ст. 329 ГК РФ (залог,

поручительство, банковская гарантия) либо застраховать в пользу получателя ренты

риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих

обязательств.

Имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может передаваться ее получателем в

собственность плательщика ренты за плату или бесплатно (п. 1 ст. 585 ГК РФ). В

первом случае имущество отчуждается с условием не только предоставления

периодических рентных платежей, но и передачи определенной денежной суммы. К

отношениям сторон по передаче и оплате имущества в этом случае применяются

правила о купле-продаже, а в случае, когда такое имущество передается бесплатно,

– правила о договоре дарения.

Постоянная рента.

Получателями постоянной ренты могут быть как граждане, так и не коммерческие

организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их

деятельности.

Обязанность по выплате этой ренты не ограничена какимлибо определенным сроком.

Вследствие этого закон предусматривает возможность перехода прав получателя

ренты к другим гражданам или некоммерческим организациям в результате сделки

(уступки требования) либо наследования или правопреемства при реорганизации

юридических лиц, если иное не установлено законом или договором.

Выплата постоянной ренты производится в денежной форме в размере, определенном

договором. Однако договором может быть предусмотрена ее выплата также путем

предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, которые соответствуют

по стоимости денежной сумме ренты. Периодичность выплаты постоянной ренты

определяется договором, при отсутствии в нем такого условия рента должна

выплачиваться по окончании каждого календарного квартала.

Договор постоянной ренты может быть прекращен в случае отказа плательщика от

дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа, а так же в случае требования такого

выкупа со стороны получателя ренты. Плательщик вправе отказаться от выплаты

ренты путем ее выкупа не ранее чем через 3 месяца с момента письменного

заявления получателю об отказе, если более длительный срок не предусмотрен

договором.

Пожизненная рента.

В отличие от постоянной ренты получателями пожизненной ренты могут быть только

граждане. Она устанавливается на период жизни гражданина, который передает

имущество под выплату ренты, либо другого указанного им гражданина.

В случае смерти получателя ренты обязательство по ее выплате прекращается. В

отличие от постоянной ренты право на получение пожизненной ренты не переходит по

наследству и не может быть передано путем уступки права требования.

Пожизненная рента может быть установлена в пользу нескольких граждан, доли

которых в праве на ее получение признаются равными, если иное не установлено

договором. Такое обязательство прекращается в случае смерти последнего ее

получателя.

Пожизненное содержание с иждивением– разновидность пожизненной ренты –

соглашение, в силу которого получатель ренты – гражданин передает принадлежащие

ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность

плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с

иждивением гражданина и(или) указанного им третьего лица или лиц.







61. Общие положения об аренде

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (най-модатель)

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во

временное владение и пользование или во временное пользование.

Договор аренды консенсуальный, возмездный, двусторонне-обя-зывающий.

Стороны договора — арендодатель и арендатор (об объекте аренды см. ст. 607

ГК). Основная обязанность арендодателя состоит в передаче арендатору

объекта аренды во владение и пользование или только в пользование. Основные

обязанности арендатора состоят в уплате арендной платы и возврате

арендованного имущества.

Объектом аренды могут быть только индивидуально-определенные

непотребляемые вещи. Индивидуализация в договоре аренды объекта аренды

является существенным условием этого договора, без достижения соглашения по

которому такой договор не может считаться заключенным.

Помимо собственника, арендодателем может быть также унитарное предприятие,

за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, однако

сдавать в аренду недвижимое имущество обладатель права хозяйственного

ведения вправе только с согласия собственника. Учреждение может по своему

усмотрению сдавать в аренду имущество, приобретенное им на доходы от

разрешенной предпринимательской деятельности.

Договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора

является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в

письменной форме. Договор аренды недвижимого имущества, как правило,

подлежит государственной регистрации.

Срок договора аренды не относится к числу его существенных условий. В

случае отсутствия в договоре такого условия он считается заключенным на

неопределенный срок с правом каждой из сторон отказаться от договора при

условии предварительного предупреждения об этом за три месяца для аренды

недвижимого и один месяц для аренды движимого имущества.

Арендатор несет ответственность за недостатки сданного в аренду имущества

независимо от его вины. Знание арендатора о недостатках в момент заключения

договора или необнаружение им недостатков по грубой неосторожности,

проявленной во время осмотра или проверки,] имущества при его принятии,

устраняют ответственность арендодателя.

По общему правилу, обязанность капитального ремонта арендованного

имущества лежит на арендодателе, а текущего ремонта — на арендаторе.

Пределы осуществления арендатором права пользования арендованным

имуществом определяются условиями договора, а если такие условия не

установлены, — то назначением имущества. Как правило, распоряжаться

арендованным имуществом и своими правами на него арендатор может только

определенными способами (сдача арендованного имущества в субаренду,

передача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу,

предоставление арендованного имущества в безвозмездное пользование,

передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный

капитал коммерческих организаций) и только с согласия арендодателя.

Преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок имеет

только арендатор, надлежащим образом исполнивший договор аренды и до

истечения его срока своевременно уведомивший арендодателя в письменной

форме о своем желании заключить договор аренды на новый срок.

Договор аренды с правом выкупа является, по существу, смешанным договором,

соединяя черты договора аренды и купли-продажи, поэтому к такому договору

могут субсидиарно применяться отдельные нормы о купле-продаже. Поскольку к

моменту выкупа арендованное имущество уже находится во владении арендатора,

право собственности на движимое имущество переходит к арендатору с момента

внесения им выкупной цены. Право собственности на недвижимость переходит к

арендатору с момента регистрации перехода этого права.







62. Договор проката

Договор проката– это соглашение, в силу которого арендодатель, осуществляющий

сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности,

обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное

владение и пользование (ст. 626 ГК РФ).

Договор проката является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям договора проката;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

проката;

4) публичным – арендодатель при наличии у него возможности предоставить в прокат

имущество не имеет права отказать в заключении договора обратившемуся к нему

лицу, установить в нем различные условия для разных арендаторов.

Сторонами договора проката являются арендодатель и арендатор. Арендодателем

поданному договору выступает предприниматель (коммерческая организация,

индивидуальный предприниматель), для которого сдача имущества в аренду является

постоянным видом деятельности. На стороне арендатора может выступать любое лицо.

Предметом договора проката может быть только движимое имущество.

Имущество, которое предоставляется по этому договору, используется для

потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из

существа обязательства. В связи с этим арендаторами по данному договору являются

в основном граждане, которые используют имущество для личного, семейного,

домашнего использования. К таким отношениям применяет ся законодательство о

защите прав потребителей.

Форма договора– письменная.

Договор проката не может быть заключен на неопределенный срок. Максимальный его

срок установлен в императивном порядке и равен 1 году (п. 1 ст. 627 ГК РФ).

Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о

преимущественном праве арендатора на возобновление договора аренды к договору

проката не применяются (п. 2 ст. 627 ГК РФ). Арендатор может отказаться от

договора проката в любое время при условии письменного предупреждения об этом

арендодателя не менее чем за 10 дней (п. 3 ст. 672 ГК РФ).

Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, –

обязанность арендодателя. Не допускаются:сдача в субаренду имущества,

предоставленного по договору проката, передача им своих прав и обязанностей по

договору другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное

пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада

в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные

кооперативы.







63. Договор аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.

Договор аренды транспортных средств - соглашение, по которому арендодатель

предоставляет во временное владение и пользование за плату арендатору

транспортное средство и оказывает услуги по управлению им и его технической

эксплуатации. Договор содержит обязательства, которые связаны с предоставлением

транспортного средства в аренду, во временное владение и пользование за плату с

оказанием арендатору услуг по управлению и его технической эксплуатации.

Договор аренды транспортного средства является:

1) реальным – считается заключенным с момента передачи транспортного средства

арендатору арендодателем;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

аренды.

Форма договора

– письменная, без обязательной регистрации.

Предмет договора

– транспортное средство любого вида, способное к самостоятельному перемещению в

пространстве.

По договору аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на время)

арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во

временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению

им и по его технической эксплуатации.

Арендодатель в дополнение к его общим обязанностям должен:

1) поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства;

2) предоставлять арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации

транспортного средства;

3) нести расходы по оплате услуг членов экипажа, расходы на их содержание;

4) страховать транспортное средство и страховать ответственность за ущерб,

который может быть причинен им или в связи с его эксплуатацией.

5) вправе без согласия арендодателя заключать договоры перевозки и иные

договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства

Арендатор обладает исключительным правом возобновления договора аренды на

неопределенный срок и правом заключить договор на последующий период (после

истечения срока договора).

Договор заключается в письменной форме независимо от срока действия.

Арендодатель обязан:

1) поддерживать надлежащее состояние транспортного средства;

2) осуществлять текущий и капитальный ремонты и обеспечивать необходимыми для

эксплуатации принадлежностями в течение всего срока действия договора

Штатный состав транспортного средства и его квалификация должны отвечать

обязательным правилам и условиям договора. Члены экипажа, обслуживающего

транспортное средство, являются работниками арендодателя. Расходы по оплате

услуг членов экипажа и расходы на их содержание несет арендодатель, с которым

они состоят в трудовых отношениях. Обязанность по страхованию транспортного

средства несет арендодатель. С согласия арендодателя арендатор может сдавать

арендованное транспортное средство в субаренду. При осуществлении коммерческой

деятельности с согласия арендодателя арендатор может от своего имени заключать с

третьими лицами договоры перевозки и иные договоры исходя из целей использования

взятого в аренду транспортного средства. Имущественную ответственность несет

арендодатель как владелец источника повышенной опасности. Основанием

освобождения от ответственности являются обстоятельства непреодолимой силы либо

умысел потерпевшего, вследствие которых причинен ущерб.

При аренде транспортного средства без экипажа арендатор в течение всего срока

действия договора обязан поддерживать его в надлежащем его состоянии, включая

текущий и капитальный ремонты. Арендатор получает его в полное владение и

пользование и принимает на себя обязанности по осуществлению комплекса работ,

связанных с его обслуживанием и сохранением работоспособности. Своими силами

осуществляет управление транспортным средством и комплекс работ по

эксплуатационно-техническому обслуживанию. Эти обязанности арендатор

осуществляет самостоятельно либо привлекает соответствующих работников. Также

арендатор несет расходы по содержанию, страхованию и эксплуатации транспортного

средства.

Арендатор может сдавать арендованное транспортное средство в субаренду без

согласия арендодателя, использовать для перевозок по договорам с третьими лицами

и для других целей, если они не противоречат условиям договора аренды и

назначению транспортного средства. Арендатор выступает как владелец источника

повышенной опасности по отношению к третьим лицам и несет ответственность за

вред, причиненный транспортным средством, его механизмами, устройствами и

оборудованием.







64. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятия.

Договор аренды здания, сооружения– это соглашение, в силу которого арендодатель

обязуется передать во временное владение ипользование или во временное

пользование арендатору здание или сооружение, а арендатор обязуется вносить

арендную плату (п. 1 ст. 650 ГК РФ).

Договор аренды здания, сооружения является:

1) реальным – считается заключенным с момента передачи здания, сооружения

арендатору арендодателем;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

аренды.

Предметом договора аренды здания, сооружения является здание или сооружение,

которые неразрывно связаны с землей и являются недвижимым имуществом. Арендатор

здания или сооружения приобретает также право на пользование в течение срока

аренды той частью земельного участка, которая занята этой недвижимостью и

необходима для ее использования (п. 1 ст. 652 ГК РФ). Аренда здания или

сооружения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю на

праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если

это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом

или договором с собственником земельного участка

В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или

сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения

сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята зданием

или сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших

до продажи земельного участка.

Помимо предмета, существенным условием договора является условие об арендной

плате. При отсутствии данного условия договор аренды здания или сооружения

считается не заключенным. Арендная плата, предусмотренная в договоре за

пользование зданием (сооружением), включает и плату за пользование земельным

участком, на котором оно расположено (или передаваемой вместе с ним

соответствующей частью участка), если иное не установлено законом или договором

(п. 2 ст.654 ГК РФ).

Форма договора

– письменная. Он заключается путем составления единого документа, подписанного

сторонами. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

Договор аренды на срок не менее года подлежит государственной регистрации и

считается заключенным с момента такой регистрации (ст.651 ГК РФ).

Передача арендодателем здания или сооружения и принятие его арендатором

производится по передаточному акту или иному документу о передаче, подписанному

сторонами.

Договор аренды предприятий - соглашение, по которому арендодатель обязуется

предоставить арендатору во временное владение и пользование за плату предприятие

и входящие в его состав земельные участки, здания, сооружения, оборудование и

другие основные средства, имущественные и иные исключительные права.

Цель аренды - продолжение арендатором промышленной (хозяйственной) и

коммерческой эксплуатации.

Объект аренды - государственное или муниципальное предприятие. Арендодатель -

соответствующий уполномоченный государственный или муниципальный орган.

Материальные ценности, относящиеся к оборотным средствам предприятия, передаются

арендатору на условиях, в порядке и в пределах, определенных договором.

Арендатор может приобретать принадлежащие арендодателю права владения и

пользования объектами, являющимися собственностью третьих лиц, но находящимися в

пользовании у арендодателя по договору или на другом законном основании.

Арендодатель может уступить арендатору права требования, перевести на него

долги, относящиеся к предприятию. Полученные на основании лицензии права не

подлежат передаче арендатору. Перевод долга на другое лицо допускается только с

согласия кредитора и обязывает арендодателя до передачи предприятия в аренду

письменно уведомить об этом кредиторов. Кредитор, получивший уведомление и не

сообщивший арендодателю письменно о своем согласии на перевод долга, вправе в

течение трех месяцев потребовать прекращения или досрочного исполнения

обязательств и возмещения причиненных этим убытков. Неуведомленный кредитор

может предъявить иск об исполнении или прекращении обязательств и возмещении

убытков в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче

предприятия в аренду. Предприятие передается на основе передаточного акта. До

этого проводится инвентаризация, составляется баланс, отражающий все активы и

долги предприятия. Передаточный акт составляется на основе данных, полученных по

итогам инвентаризации и отраженных в его балансе, при этом перечисляются

объекты, входящие в состав предприятия и передаваемые в аренду, указаны их

балансовая стоимость, процент износа и остаточная стоимость. Передаточный акт

подписывается арендодателем и арендатором. Арендатор вправе продавать,

обменивать, предоставлять взаймы материальные ценности, входящие в состав

имущества арендованного предприятия. При использовании этих прав арендатор не

вправе ни уменьшать стоимость предприятия и ни нарушать положения договора

аренды, определяющие сохранение профиля производства или устанавливающие те или

иные ограничения в пользовании отдельными объектами. Арендатор обязан

поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии в течение всего

срока аренды, проводить текущий и капитальный ремонты.

При прекращении договора арендатор возвращает арендодателю имущественный

комплекс со всеми входящими в состав предприятия объектами, соответствующими

правами и обязательствами. Возврат производится по акту, подписываемому обеими

сторонами.



65. Договор лизинга

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное

лизингополучателем имущество у определенного им же продавца и предоставить

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для

предпринимательских целей.

Договор финансовой аренды является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям;

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта

аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование

имуществом;

3) взаимным.

Лизингодатель– лизинговая компания, созданная прежде всего в форме акционерного

общества, имеющая лицензию на дачу имущества в лизинг.

Лизингополучатель– юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую

деятельность, или индивидуальный предприниматель.

Предмет договора– любые непотребляемые вещи, используемые для

предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных

объектов.

Форма договора

– письменная (подлежитгосударственной регистрации, если иное не установлено

законом).

Права и обязанности лизингодателя:

1) приобрести в свою собственность избранное арендатором имущество у указанного

им же продавца на основании договора купли-продажи;

2) обеспечить передачу арендованного имущества арендатору в состоянии,

соответствующем условиям договора и назначению имущества;

3) лизингодатель не отвечает за недостатки переданного в лизинг имущества;

4) предупредить арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду

имущество;

5) производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества,

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором аренды;

6) досрочно потребовать расторжения договора и возмещения убытков или досрочного

внесения арендной платы при нарушении арендатором условий договора аренды.

Права и обязанности арендатора: 1) пользоваться арендованным имуществом в

соответствии с условиями договора аренды или

сназначением имущества;

2) своевременно вносить плату за пользование имуществом;

3) при прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального из носа или в

состоянии, обусловленном договором;

4) поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии, производить за свой

счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества;

5) требовать соответственного уменьшения арендной платы либо расторжения

договора при неисполнении арендодателем условий договора;

6) нести риск случайной гибели или порчи имущества.

Виды лизинга. В зависимости от срока полезного использования объекта лизинга и

экономической сущности договора лизинга различают:

Финансовый лизинг (финансовая аренда). Срок договора лизинга сравним со сроком

полезного использования объекта лизинга. Как правило, по окончании договора

лизинга остаточная стоимость объекта лизинга близка к нулю и объект лизинга

может без дополнительной оплаты перейти в собственность лизингополучателя. По

сути, является одним из способов привлечения лизингополучателем целевого

финансирования (в целях приобретения объекта лизинга).

Операционный (оперативный) лизинг. Срок договора лизинга существенно меньше

срока полезного использования объекта лизинга. Обычно предметом лизинга являются

уже имеющиеся в распоряжении лизингодателя активы (может не быть третьей стороны

— продавца). По окончании договора объект лизинга либо возвращается

лизингодателю и может быть передан в лизинг повторно, либо выкупается

лизингополучателем по остаточной стоимости. Лизинговая ставка обычно выше, чем

по финансовому лизингу. По экономической сущности является разновидностьюаренды.

В Российской Федерации операционный лизинг законодательно не регулируется,

поэтому контракты, по сущности являющиеся операционным лизингом, заключаются в

виде договоров аренды.



66. Договор социального найма.

По договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого

помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда

(действующие от его имени уполномоченный государственный орган или

уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо

(наймодатель) – обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) –

жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях,

установленных ЖК РФ.

Существенным отличием договора социального найма от договора найма жилого

помещения является возможность отсутствия у отдельных категорий граждан платы за

наем как непременного условия договора социального найма. Малоимущие граждане –

основная группа нанимателей по договорам социального найма – освобождаются от

этой платы.

Договор социального найма является бессрочным. Изменение оснований и условий,

дающих право на получение жилого помещения, например улучшение материального

благосостояния нанимателя, не является основанием расторжения договора. Этими

двумя признаками договор социального найма отличается от договоров найма

специализированных жилых помещений.

Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в

соответствии с ЖК РФ и договором социального найма данного жилого помещения.

Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма

данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом в этом

доме.

Договор является консенсуальным, взаимным (двусторонне обязывающим).

Предметом договора социального найма жилого помещения должно быть жилое

помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры).

Самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут

быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования,

а также общее имущество в многоквартирном доме.

Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на

основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального

использования.

Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается Правительством

РФ.

Переход права собственности на занимаемое по договору социального найма жилое

помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного управления таким

жилым помещением не влечет за собой расторжение или изменение условий договора

социального найма жилого помещения.

В Конституции РФ сформулировано основополагающее правило бесплатного

предоставления жилых помещений.

Бесплатное предоставление жилья государство гарантирует только малоимущим

гражданам и некоторым другим лицам, перечень которых определяется законом.

Данное правило нашло свое отражение в новом ЖК РФ.

В соответствии со ст. 49 ЖК РФ малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в

жилых помещениях, жилые помещения предоставляются в муниципальном жилищном фонде

по договорам социального найма.

Предметами договора социального найма жилого помещения могут быть только

помещения, относящиеся к государственному или муниципальному жилищному фонду и

предназначенные для социального использования.

Жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются, если

международным договором РФ не предусмотрено иное:

1) иностранным гражданам;

2) лицам без гражданства.

Субъектами договора социального найма, с одной стороны, являются государственные

и муниципальные органы, выступающие от лица собственников соответствующих жилых

фондов, а с другой стороны — малоимущие и (или) нуждающиеся в улучшении жилищных

условий граждане.

Договор социального найма заключается в письменной форме между наймодателем —

государственной либо муниципальной организацией или органом местного

самоуправления и гражданином. В договоре определяются права и обязанности

сторон. В соответствии со ст. 62 ЖК РФ предметом договора социального найма

жилого помещения должно быть жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого

дома или квартиры). При этом отдельным предметом договора не могут быть

неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования.

Срок владения и пользования жилищем, предоставленным по договору социального

найма, не ограничивается. За гражданами, проживающими в домах государственного,

муниципального и жилищных фондов, сохраняется право найма независимо от площади

занимаемого жилого помещения.





67. Договор коммерческого найма

Договор коммерческого найма – это соглашение, по которому наймодатель передает

нанимателю жилое помещение без ограничения размеров за договорную плату во

временное пользование и владение, а наниматель обязуется использовать его в

соответствии с назначением и своевременно выполнять обязанности по договору.

Заключению договора коммерческого найма жилых помещений не предшествуют

многочисленные предпосылки (нуждаемость, малоимущность), которые, как правило,

необходимы для достижения соглашения по всем существенным условиям договора,

платежам. ГК РФ различает два договора коммерческого найма жилого помещения:

1) долгосрочный договор, который заключается на срок, не превышающий пяти лет.

Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет;

2) краткосрочный договор найма, заключаемый на срок до одного года.

Объектом (предметом) договора коммерческого найма могут быть изолированное жилое

помещение, пригодное для постоянного проживания, в виде:

1) квартиры;

2) жилого дома;

3) части квартиры или жилого дома.

В многоквартирном доме объектом договора коммерческого найма наряду с жилым

помещением, занимаемым нанимателем по договору, является также часть общего

имущества собственников квартир (общее помещение дома, механическое,

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за

пределами и внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (ст. 290 ГК РФ,

ч. ст. 673 ГК РФ).

Наниматель обязан использовать жилье строго по назначению, обеспечивая его

сохранность. В отличие от договора социального найма, где размер предоставляемых

жилых помещений определяется исходя из нормы, устанавливаемой органом местного

самоуправления, размер площади не лимитируется и определяется соглашением

сторон. Размер платы устанавливается соглашением сторон. Если стороны не

договорились о другом, наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные

платежи.

В отличие от договора социального найма жилого помещения, благоустроенность не

является обязательным требованием к предмету договора коммерческого найма.

Следует иметь в виду, что наемная плата сначала не лимитировалась, но потом

Федеральный закон от 6.05.2003 г.[5], а сейчас и ЖК РФ регламентировал наемную

плату и коммунальные услуги в жилищном фонде публичных форм собственности.

Сторонами в договоре найма жилого помещения являются наймодатель и наниматель.

Наймодателем может выступать любой собственник жилого помещения (юридическое

лицо, гражданин, Российская Федерация, субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, действующее непосредственно или через уполномоченных

лиц). Нанимателем может быть только гражданин. Юридическому лицу жилое помещение

может быть передано только по договору аренды с обязательным условием

использования этого помещения для проживания граждан.

Как правило, в качестве нанимателя в договоре найма выступает один человек. Но

как справедливо заметил С.М. Корнеев, закон указывает и множественность лиц на

стороне нанимателя[6].

В ст. 675 ГК РФ содержится важное условие, обеспечивающее стабильность и защиту

прав нанимателей. При смене собственника жилого помещения, в том числе при

переходе жилого помещения из государственной или муниципальной собственности в

частную собственность юридических лиц и граждан, договор найма жилого помещения

не может быть изменен. Происходит лишь замена стороны в договоре (наймодателя),

сам же договор сохраняет действие на указанных в нем условиях.

В жилом помещении могут постоянно проживать, помимо нанимателя, и другие

граждане. При этом все они непременно должны быть перечислены в договоре найма.

Правовое положение указанных лиц существенно отличается от положения членов

семьи нанимателя в договоре социального найма, где они являются сонанимателями.

В договоре коммерческого найма применена и последовательно развита правовая

конструкция ответственного титулосодержателя.

Суть правового положения постоянно проживающих граждан состоит в том, что они не

являются субъектами договора найма, в силу факта вселения наравне с нанимателем

приобретают права по пользованию жилым помещением и ряд других прав, указанных в

ГК РФ. В соответствии со ст. 677 ГК РФ обязанности по договору найма, а также

ответственность за действия постоянно проживающих в жилом помещении граждан,

нарушающих условия договора, несет сам наниматель.

Замена нанимателя в договоре коммерческого найма всегда является изменением

правоотношений, так как изменяется субъективный состав, права и обязанности

нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих.

Согласно п. 2 ст. 677 ГК РФ граждане, постоянно проживающие с нанимателем, имеют

равные с ним права, но не приравнены в вопросах ответственности. Поэтому замена

нанимателя повлечет изменение прав и обязанностей у прежнего и нового

нанимателя. В научной литературе случаи замены нанимателя относят к изменению

правоотношения найма жилого помещения.

Вместе с тем п. 4 ст. 677 ГК предусмотрено, что наниматель и постоянно

проживающие с ним лица могут заключить между собой соглашение о солидарной

ответственности по договору жилищного найма, о чем должен быть уведомлен

наймодатель. В этом случае они все становятся сонанимателями, и права

наймодателя в таком договоре регулируются ст. 323 ГК о правах кредитора при

солидарной обязанности должников.

После заключения договора найма и в период его действия другие граждане на

правах постоянно проживающих могут быть вселены в жилое помещение только с

разрешения наймодателя, а также при согласии других постоянно проживающих на

жилой площади лиц. Такое вселение допускается при условии соблюдения учетной

нормы жилого помещения.

Условия о необходимости получить разрешение наймодателя и согласие постоянно

проживающих лиц, а также соблюдать требование о норме жилой площади не

распространяются на случаи вселения несовершеннолетних детей (ст. 54-55 СК РФ).

Право следования коренным образом отличает право нанимателя жилого помещения при

переходе права собственности на него от наймодателя к третьему лицу от права

совместно проживающих с собственником членов его семьи. С 01.01.2005 г.,

согласно новой редакции п. 2 ст. 292 ГК РФ, переход права собственности на жилой

дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права

пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не

установлено законом.

Наниматель в договоре найма может быть заменен одним из совершеннолетних,

постоянно проживающих в жилом помещении лиц, если этого требует наниматель и

согласны другие постоянно проживающие граждане, а также наймодатель (п. 1 ст.

686 ГК).

И.В. Чечулина более 20 лет назад предлагала в п. 1 ст. 686 ГК РФ слова

«совершеннолетних граждан» заменить на «одним из дееспособных граждан»[7].

Законодатель не принял это предложение. В результате существует различие в

правовом регулировании замены нанимателя в коммерческом и социальном найме

жилого помещения.

Замена в п. 1 ст. 686 ГК РФ слов «одним из совершеннолетних граждан» создает

возможность быть нанимателем по договору коммерческого найма для

эмансипированных несовершеннолетних и лиц, вступивших в брак до 18-летнего

возраста.

Замена нанимателя как стороны в договоре может произойти и при его выбытии из

жилого помещения по любой причине (в том числе и в связи со смертью). В этом

случае согласия наймодателя на замену нанимателя не требуется: нанимателем по

общему согласию становится один из постоянно проживающих граждан, а при

недостижении согласия все становятся сонанимателями (п. 2 ст. 686).

В соответствии со ст. 674 ГК договор найма жилого помещения заключается в

письменной форме. Письменный договор найма жилого помещения является

единственным документом, дающим нанимателю право на вселение и пользование

помещением. Стороны вправе заключить договор и в нотариальной форме, которую

обязаны соблюдать при изменении и расторжении договора. В договоре должны быть

указаны граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с нанимателем

(не обязательно члены семьи). При отсутствии в договоре таких указаний вселение

этих граждан производится в соответствии с правилами ст. 679 ГК РФ.

В целях обеспечения стабильности отношений, складывающихся по поводу

коммерческого найма жилья, а также наймодателя и в особенности нанимателя, ГК РФ

устанавливает преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый

срок (ст. 684), т.е. пролонгацию.

К договорам коммерческого найма на срок до одного года (кратковременный наем)

нормы о пролонгации не применяются, если иное не предусмотрено договором.

Для соблюдения указанного права наймодателю необходимо не позднее чем за три

месяца до истечения срока найма жилого помещения предложить нанимателю заключить

договор на тех же или иных условиях. При прежних либо новых условиях договора

наниматель не вправе требовать увеличения числа лиц, постоянно с ним проживающих

по договору найма жилого помещения.

В тех случаях, когда наймодатель по каким-то причинам решил не сдавать внаем

жилое помещение более года, он обязан предупредить нанимателя об отказе от

продления договора. Если же наймодатель не сделал такого предупреждения, а

наниматель при этом не отказался от продления соглашения, договор считается

продленным на тех же условиях и на тот же срок.

Если наймодатель отказался от продления договора в связи с решением не сдавать

помещение в наем, но в течение года со дня истечения срока договора с

нанимателем заключил договор найма жилого помещения с другим лицом, наниматель

вправе требовать признания такого договора недействительным и (или) возмещения

убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор. Договор может быть

продлен и на новых условиях.

Существенные изменения обстоятельств являются основанием для изменения или

расторжения договора, если иное не предусмотрено и не вытекает из существа

обязательства. Также могут быть случаи, когда жилые помещения перестают быть

пригодными для постоянного проживания, находятся в аварийном состоянии (п. 3 ст.

687 ГК РФ). Не являются основаниями такие изменения обстоятельств, как инфляция

в пределах, прогнозируемых Правительством, увеличение расходов на содержание

жилых помещений, т.к. они не относятся к непредвиденным.

ГК РФ предусматривает случаи расторжения договора коммерческого найма жилого

помещения. Расторжение договора возможно по взаимному согласию сторон (п. 1 ст.

450 ГК РФ).

ГК РФ устанавливает правило, по которому наниматель жилого помещения вправе с

согласия постоянно проживающих с ним лиц в любое время расторгнуть договор найма

с письменным предупреждением наймодателя за три месяца (п. 1 ст. 687).

Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по

требованию наймодателя в случаях:

– невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев, если

договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме – более

двух раз по истечении установленного сроком договора платежа;

– разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за

действия которых он отвечает;

– использования жилого помещения не по назначению либо при систематическом

нарушении прав и интересов соседей.

В таких случаях наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости

устранения нарушения. Если же наниматель или другие граждане, за действия

которых он отвечает, и после предупреждения продолжают использовать жилое

помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель

вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма жилого помещения.

По всем этим случаям по решению суда нанимателю может быть предоставлен срок до

года для устранения указанных нарушений. Если в течение определенного судом

срока наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех необходимых

мер для их устранения, суд по повторному обращению наймодателя может принять

решение о расторжении договора. Непродолжительные сроки, установленные для

погашения ответчиком долга, могут оформляться определением суда об отложении

разбирательства по делу. При этом по просьбе нанимателя суд вправе отсрочить

исполнение решения на срок не более одного года.

По требованию любой из сторон договор может быть расторгнут в судебном порядке,

если помещение перестает быть пригодным для проживания, а также в случае

аварийного состояния.

В качестве последствия расторжения договора найма жилого помещения ГК РФ

предусматривает выселение из жилого помещения на основании решения суда (ст.

684). А в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения

право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника

этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением

между собственником и бывшим членом его семьи (п. 4 ст. 31 ЖК РФ). С учетом

бесчисленного множества случаев, когда после развода бывший муж или жена требуют

долю в квартире супруга (и еще чаще – в квартире его родителей), такой подход

выглядит справедливым. Но есть и минус – супруг, приходящий жить на чужую

площадь, всю жизнь будет жить там на «птичьих правах».

Защищаться можно, заключив заранее соответствующее соглашение (брачный договор).

Жилищный кодекс защитил интересы тех семей, кто в свое время приватизировал

квартиру на одного из супругов. Для таких случаев предусмотрено, что члены семьи

также имеют право на свою долю в квартире. Чтобы защитить интересы детей, в ЖК

РФ четко указана обязанность владельца жилья позаботиться о предоставлении

другой площади бывшим членам семьи.

В п. 2 ст. 683 ГК РФ выделена разновидность коммерческого найма жилых помещений

– краткосрочный найм. При заключении такого вида договора существенно

уменьшается объем прав и обязанностей нанимателя: он не вправе вселять в

занимаемое жилое помещение временных жильцов и поднанимателей, не имеет

преимущественного права на возобновление договора на новый срок. В данном случае

не допускается и замена нанимателя в договоре. Между тем при заключении

краткосрочного договора коммерческого найма в нем не требуется указывать лиц,

совместно проживающих с нанимателем. Но указанные ограничения применяются лишь в

том случае, если при заключении договора в нем не было установлено иное, то есть

стороны вправе отказаться от всех или части ограничений, оговорив это в тексте

договора найма.









68. Договор безвозмездного пользования.

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды)– соглашение, когда одна

сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное

временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется

вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом

нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Договор безвозмездного пользования является:

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны

достигли соглашения по всем существенным условиям;

2) безвозмездным;

3) взаимным.

Предмет договора– любое имущество, как движимое, так и недвижимое, но оно должно

быть обособленным и не терять своих натуральных свойств в процессе

использования, т. е. быть непотребляемой вещью.

Стороны договора– ссудодатель и ссудополучатель. На той и другой стороне может

выступать любой участник гражданского оборота.

Форма договора:

а) устная (при незначительности сделки на сумму менее 10 МРОТ);

б) письменная (если предмет договора – недвижимость, то с обязательной

государственной регистрацией).

Он применяется в бытовых отношениях между гражданами, будучи формой их

взаимопомощи и товарищеского сотрудничества в удовлетворении обычных,

повседневных потребностей (например, сосед одолжил на время у другого соседа

пылесос или необходимый ему для домашних нужд инструмент). Договор ссуды может

заключаться и между индивидуальными и коллективными предпринимателями.

Правило ст. 343 ГК о предельном сроке ссуды в один год в отношениях между

государственными и общественными организациями, во-первых, не распространяется

на иных собственников; во-вторых, и по существу является устаревшим способом

принудительного обеспечения "хозяйского отношения" к государственному и

общественному имуществу, не соответствующим характеру вещного права полного

хозяйственного ведения, имеющегося у коммерческих организаций-несобственников.

Его сохранение целесообразно лишь для учреждений как юридических лиц

некоммерческого характера, использующих имущество на праве оперативного

управления.

возобновленным также на неопределенный срок, т.е. с возможностью его

одностороннего расторжения в любое время при соответствующем предупреждении

другой стороны (ч. 2 ст. 342, ст. 279 ГК).

Предоставленное ссудодателем во временное пользование имущество должно

соответствовать условиям договора и своему назначению. За его недостатки

ссудодатель отвечает перед ссудополучателем в более узких рамках, чем

арендодатель перед арендатором. В последнем случае ответственность, как

известно, исключается лишь при наличии прямых оговорок о недостатках имущества и

строится как не зависящая от вины най-модателя (ч. 3 ст. 281 ГК). В договоре

ссуды ссудополучатель отвечает лишь за те недостатки, которые не были им

оговорены умышленно или по грубой неосторожности (ст. 345 ГК), т.е. даже не при

всякой форме своей вины. Это ограничение его ответственности тоже вытекает из

безвозмездного характера взаимоотношений сторон.

Ссудополучатель обязан обеспечить сохранность взятой во временное пользование

вещи, которую следует вернуть ссудодателю.







69. Общие положения о подряде

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а

заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда

регулирует процесс производительной деятельности, сопровождающейся созданием

определенного овеществленного результата.

Договор подряда является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

подряда.

Заказчиком и подрядчиком могут выступать граждане и юридические лица.

Предмет договора– результат выполненной работы.

Форма договора подряда– простая письменная.

Существенное условие договора подряда– срок.

Права и обязанности подрядчика:

1) обязан выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих

материалов;

2) обязан выполнить работу доброкачественно;

3) обязан своевременно предупредить заказчика о том, что соблюдение указаний

последнего грозит годности или прочности исполняемой работы;

4) работа должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ или иной нормативно-

технической документации;

5) обязан экономно, бережно расходовать материал заказчика, предоставить отчет в

израсходовании материала и возвратить заказчику остаток;

6) обязан проверить доброкачественность предоставляемого заказчиком материала

при его примерке;

7) обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком

имущества;

8) обязан передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного

использования предмета;

9) вправе требовать выплаты вознаграждения при заключении договора или аванса

только в случаях и размере, предусмотренных законом или договором подряда;

10) право на получение вознаграждения за выполненную работу.

Права и обязанности заказчика:

1) обязан уплатить вознаграждение подрядчику;

2) обязан принять выполненную работу;

3) обязан осмотреть работу и при обнаружении явных отступлений от условий

договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об

этом подрядчику;

4) вправе, не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика,

контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения,

конкретизировать требования к результату, не изменяя существа самого задания;

5) вправе отказаться от договора в случае обнаружения недостатков и

невозможности их устранения;

6) несет ответственность за нарушение условий договора.





70. Договор бытового подряда.

Договор быт.подряда такой вид дог-ра подряда, в кот.1 сторона (подр-к),

осущ.предприним.деят-ть в сфере быт.услуг, обязуется вып-ть по зад-ю заказ-ка

опред.работу, предназнач. Удовлет-ть бытовые/личные потреб-ти зак-ка, а зак-к

обяз-ся принять и уплатить эту работу.

Дог-р быт.подряда м.б.в устной и письм.форме, путем оформления

квитанции(жетона).

Предмет дог.быт.подряда – рез-т работы, предназ-ой вып-ть быт/др.личные потреб-

ти граждан.Работа м.вып-ся из матер-в как подр-ка, так и заказ-ка. Расчет за

выполн.работу произ-ся после выпол-я, сдачи ее подряд-ком.

Заказ-ку предост-но право в любой момент до сдачи его работы отказ-ся от выполн-

ия дог.быт.подряда, выплатив подр-ку часть установл-ой цены, пропорц-но части

выполненной работы, а также возместив ему расходы, произ-ые в целях исполнения

дог-ра до получ-ия извещения о расторжении дог-ра.

Подр-к, в случае неявки-иного уклон-я зак-ка от приемки выпол-ой работы, вправе

письм.. предупредить зак-ка по истеч. 2х месс.с мом.предупр, продать рез-ты

работы за разум.цену, а выручен.сумму за вычетом причитающихся ему частей,

внести в депозит.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина

(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или

другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить

работу (ст. 730 ГК).

Договор бытового подряда является двусторонним, консенсуальным и возмездным.

Наряду с общими чертами, присущими подряду в целом, договор бытового подряда

имеет ряд специфических черт.

Прежде всего, спецификой отличается субъектный состав данного договора. На

сторонеподрядчика всегда выступает коммерческая организация или гражданин-

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по выполнению

соответствующего вида работ.

Что касается заказчика, то им может быть только гражданин, вступающий в

отношения с подрядчиком для удовлетворения своих бытовых нужд или иных личных

потребностей. В связи с этим к отношениям по договору бытового подряда с

участием заказчика-гражданина, не урегулированным § 2 гл. 37, применяются Закон

о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним

(п. 3 ст. 730 ГК).



71. Договор строительного подряда.

Договор строительного подряда — соглашение, по кото¬рому подрядчик обязуется

построить по заданию заказчи¬ка определенный объект либо выполнить строительные

или иные специальные монтажные работы и сдать их заказчи¬ку, а заказчик

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять

результат и упла¬тить обусловленную цену.

Но своей правовой природе договор строительного подря¬да является двусторонним,

консенсуальным, возмездным.

Договором строительного подряда опосредуются рабо¬ты, связанные с реконструкцией

соответствующих объектов, монтажные, пуско-наладочные работы, работы по

капиталь¬ному ремонту (если иное не предусмотрено договором).

Если по договору выполняются работы для удовлетворения бытовых или личных

потребностей граждан-заказчиков, то применяются также нормы о бытовом подряде'.

Сторонами договора строительного подряда выступают подрядчик и заказчик.

Заказчик (застройщик) — инвестор или лицо, уполномоченное инвестором,

привлекающее под¬рядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения

договора строительного подряда. Заказчиками по договору строительного подряда

могут быть физические и юридические лица. Подрядчик — специализированная

строительная организация, имеющая разрешение на вы¬полнение обусловленных

договором работ. При реализа¬ции строительного проекта задействуются, как

правило, несколько строительных, монтажных и других организаций. Они

привлекаются по договору субподряда.

Предметом договора является выполнение работ и их результат.

Срок выполнения работ по договору строительного подряда указывается в договоре

по согласованию сторон и является существенным условием договора. Срок

выполне¬ния работ определяется сроком начала работы и сроком ее окончания,

которые должны быть указаны в договоре. Форма договора письменная, путем

составления единого документа.По договору бытового подряда подрядчиком,

осуществляющим предпринимательскую деятельность, выполняется по заданию

гражда¬нина (заказчика) определенная работа, предназначенная для удовле¬творения

личных, домашних, семейных потребностей. К отношениям по договору бытового

подряда применяется законодательство о защите прав потребителей.

Договор заключается на строительство здания, на выполнение монтажных,

пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом.

Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения.





72. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – это соглашение,

в силу которого подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию

заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские

работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758 ГК РФ). В

большинстве случаев капитальному строительству должно предшествовать проведение

изыскательских и проектных работ.

Договор подряда на выполнение проектных изыскательских работ является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав иобязанностей у обеих сторон договора

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Предмет договора– проектные работы либо изыскательские работы, либо и проектные,

и изыскательские работы. Проведение изыскательских и проектных работ является

необходимой предпосылкой для осуществления капитального строительства.

Изыскательские работы направлены на получение материалов об условиях будущего

строительства и условиях функционирования объекта, подлежащего строительству.

Инженерные изыскания подразделяются на основные испециальные.

Проектные работы включают в себя подготовку проектной документации для

строительства или реконструкции объекта капитального строительства, а также

капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального

строительства.

Стороны договора

– подрядчик, который выступает соответственно в роли проектировщика или

изыскателя, и заказчик. Проведение изыскательских и проектных работ требует

наличия специальных познаний и навыков, поэтому на стороне подрядчика выступают,

как правило, специализированные организации или граждане, обладающие

соответствующей лицензией. Заказчиком может быть любое лицо.

Форма договора

– письменная.

Подрядчик обязан:

1) выполнить работы в точном соответствии с заданием, иными исходными данными,

договором и установленными нормативными требованиями;

2) согласовать готовую техническую документацию с заказчиком;

3) передать заказчику по акту сдачи-приемки готовую техническую документацию и

результаты изыскательских работ.

Заказчик обязан:

1) оплатить работу, а также возместить подрядчику дополнительные расходы,

которые вызваны изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не

зависящих от подрядчика;

2) содействовать подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях,

предусмотренных договором.





73. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ.

По договору на выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и

технологических работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим

заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение

опытноконструкторских и технологических работ – разработать образец нового

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик

обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ).

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ.

Предмет договора– результат творческого решения исполнителем поставленной

научной, технической или технологической задачи. Результат договоров на

выполнение НИОКР всегда должен облекаться в вещественную форму – научный отчет

(заключение), образец изделия, конструкторская документация и т. д. либо

изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы, осуществляемые

для государственных или муниципальных нужд.

Существенными условиями государственного контракта являются также способы

обеспечения исполнения договорных обязательств.

Обязанности государственного заказчика по оплате работ обеспечиваются

соответствующими органами государственного управления РФ, субъекта РФ или

муниципальным образованием (в зависимости от источника финансирования).

Допустимо применение любых обеспечительных мер, предусмотренных гражданским

законодательством: поручительство, банковская гарантия, неустойка и др.

Стороны контракта– государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В

качестве государственного или муниципального заказчика могут выступать органы

государственной власти РФ и субъектов РФ или орган местного самоуправления, а

также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами (только

бюджетные организации). В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо

или гражданин, отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов.

Форма договора– письменная.

Ответственность сторон государственного контракта имеет некоторые особенности.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной

государственным или муниципальным контрактом, подрядчик вправе потребовать

уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.







74. Договор возмездного оказания услуг. Отграничение от подрядных работ.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор является:

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения

сторонами соглашения о его условиях;

2) возмездным;

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора

возмездного оказания услуг.

Исполнитель (услугодатель):

1) физическое лицо;

2) юридическое лицо, в ряде случаев обладающие специальной лицензией на

осуществление конкретного рода деятельности.

Заказчик (услугополучатель):

1) физическое лицо;

2) юридическое лицо.

В качестве предмета договора возмездного оказания услуг выступает полученный

заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий либо

осуществления им определенной деятельности. Полезный эффект, полученный

заказчиком по договору, носит нематериальный характер и в противоположность

договору подряда никогда не выражается в появлении новой вещи или изменении

потребительских свойств уже существующей.

Цена– не определяется законодательными актами.

Срок исполнения– определяется по соглашению сторон.

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является срок.

Содержание договора составляют обязанности исполнителя оказать услугу, а

заказчика – ее оплатить. Обязанность исполнителя может быть конкретизирована

путем описания той услуги, которая должна быть оказана, определением места и

срока ее исполнения. Без определения этих обстоятельств оказание услуг

невозможно, поскольку процесс оказания услуги и ее результат неотделимы.

Права и обязанности исполнителя (услугодателя):

1) обязан оказать услугу, конкретизированную договором с указанием времени и

места ее исполнения;

2) имеет право при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика,

требовать оплаты в полном объеме, предусмотренном договором;

3) право на компенсацию расходов, фактически понесенных до момента наступления

невозможности исполнения;

4) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при

условии возмещения заказчику убытков.

Права и обязанности заказчика (услугопринимателя):

1) обязан оплатить предоставленные услуги;

2) компенсировать исполнителю расходы, фактически понесенные до момента

наступления невозможности оказания услуги;

3) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при

условии возмещения исполнителю убытков.







75. Общие положения об обязательствах по перевозке (транспортные обязательства)

(понятие, виды перевозок, правовое регулирование, ответственность).

Предметом транспортных обязательств является оказание нематериальных услуг

перевозчика, в отношении других лиц (грузоотправителя, пассажира и др.),

связанные с перемещением грузов, багажа, пассажиров. Одной из сторон

обязательства является Перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить

пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта

отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж

управомоченному на его получение лицу (получателю).

Обязанности перевозчика: подать отправителю груза транспорт под погрузку в

установленный срок (ст. 791 Гражданского кодекса РФ), осуществить погрузку

(выгрузку) груза, если это не входит в обязанности грузоотправителя

(грузополучателя) (ст. 791 Гражданского кодекса РФ), доставить груз, пассажира в

пункт назначения в установленный срок (ст. 792 Гражданского кодекса РФ).

В зависимости от вида транспорта договоры перевозки грузов и пассажиров могут

быть классифицированы на:

договор воздушной перевозки, договор железнодорожной перевозки,

договор морской перевозки, договор перевозки по внутренним водным путям,

договор автомобильной перевозки, договор перевозки в прямом смешанном сообщении.

В силу обязательства перевозки перевозчик обязуется доставить груз или пассажира

в указанный пункт назначения, а отправитель груза, пассажир или иное лицо

обязуются уплатить провоздную плату.(ст. 785, 786)

Перевозка делится на: по видам транспорта: (железнодорожный; внутренневодный;

морской; автомобильный; воздушный); в зависимости от числа транспортных

организаций, участвующих в перевозке: местные (перевозка в местном сообщении) в

ней участвует 1 транспортное предприятие; прямая (перевозка 2-мя или более

транспортными организациями одним видом транспорта).

Перевозка,осуществляемая по одному транспортному документу (по одной накладной

без переоформления груза в пути)- прямая; смешанная перевозка (участие

нескольких транспортных организации, относящихся к различным видам транспорта).

Ответственность наступает у первого перевозчика,он один состоит в договорных

отношениях с отправителем как за свои действия так и за действия других

перевозчиков (Ветрянский сторонник этой позиции). Существует и другой взгляд -

это западная доктрина. Договор грузоотправитель заключает с оператором, который

организует транспортный процесс. Оператор несет ответственность перед

грузоотправителем.

Основаниями для освобождения ответственности являются: непреодолимая сила, а

также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных

действий; прекращение или ограничение перевозки грузов в определенных

направлениях; в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами

и кодексами.

перевозчик несет ответственность за задержку отправления, транспортного

средства, перевозящего пассажира, или опоздание

прибытия (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях)

перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, если не докажет, что задержка

или опоздание имели место вследствие: непреодолимой силы, устранения

неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или

иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика (ст. 795 Гражданского кодекса

РФ). Так, например, при перевозках морским транспортом штраф составляет 50 %

платы за проезд пассажира и провоза багажа (ст. 196 Кодекса торгового

мореплавания РФ).

В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного

средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, если не

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа

произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и

устранение которых от него не зависело.



Размер ответственности перевозчика носит ограниченный характер. Так, ущерб,

причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:

в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного

или недостающего груза или багажа;

4. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью

пассажира, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правовое регулирование: ГК (гл. 40), состоящая из 17 ст.-в ней отражаются самые

главные положения. Транспортное .Устав автомобильного транспорта Воздушный

кодекс, Транспортный устав ж/д, Кодекс торгового мореплавания Кодекс внутреннего

водног транспорта





76. Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров.

ГК РФ не дает общего определения договора перевозки, а выделяет отдельно

договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Договор перевозки груза– соглашение, в силу которого перевозчик обязуется

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется

уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ).

Договор перевозки груза является:

1) реальным;

2) консенсуальным – при договоре фрахтования;

3) возмездным;

4) взаимным;

5) публичным.

Стороны договора– перевозчик и грузоотправитель. Перевозчиком может быть

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающие лицензией на те

виды перевозки, которые ими осуществляются. В качестве грузоотправителей обычно

выступают предприниматели, которые заключают договор перевозки во исполнение

своего обязательства перед контрагентом по другому договору.

Предмет договора– услуги по территориальному перемещению грузов из пункта

отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств.

Договор перевозки пассажира– соглашение, в силу которого перевозчик обязуется

перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение

багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при

сдаче багажа и за провоз багажа (ст. 786 ГК РФ).

Договор является:

1) консенсуальным;

2) возмездным;

3) взаимным.

Стороны договора– перевозчик и пассажир. Перевозчиком может быть лицо,

обладающее лицензией на перевозку пассажиров соответствующим видом транспорта. В

качестве пассажира выступает гражданинпотребитель.

Предмет договора– услуги по территориальному перемещению пассажиров из пункта

отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств.

Форма договора– письменная. Для договора перевозки грузов должна быть еще

товарная накладная, для договора перевозки пассажиров – проездной билет.

Перевозчик обязуется доставить вверенный ему пассажиром багаж в указанный пункт

назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир

обязуется уплатить за провоз багажа установленную плату.

Соглашение о перевозке багажа не рассматривается в качестве самостоятельного

договора, обязанность доставить багаж вытекает из договора перевозки пассажира в

случае реального предъявления багажа к перевозке.





77. Договор на организацию перевозки груза

Экономическая цель договора перевозки груза — пере¬мещение товара (груза) по

времени и в пространст¬ве, доставка его в пункт назначения и выдача груза

управомоченному на получение груза лицу.

Общие условия перевозки определяются транспортными ус¬тавами и кодексами, иными

законами и издаваемыми в соот¬ветствии с ними правилами.

Транспортные кодексы являются законами, транспортные уставы —подзаконными

актами.

Деятельность транспорта и его отношения с клиентурой регулируютсяУставом

железных дорог РФ, Воздушным кодек¬сом РФ, Кодексом торгового мореплавания РФ.

На речном транспорте действует Устав внутреннего речного транспорта РФ, на

автомобильном — Устав автомобильного транспорта РФ.

Условия перевозки груза отдельными видами транспорта, а также ответственность

сторон по этим перевозкам определяют¬ся соглашением сторон, если Гражданским

Кодексом РФ, транспортными уставами и кодексами, иными законами, изда¬ваемыми в

соответствии с ними правилами, не установлено иное.

Договор перевозки обслуживает договоры купли-продажи, подряда, материально-

техническое снабжение всех форм предпринимательства, оптовую торговлю, снабжение

населения всеми видами товаров, формирование государственных резервов.

Транспортные услуги и предоставление различных перево¬зочных средств оказываются

на возмездной основе.

Исполнение обязанностей продавца по договору купли-продажи, поставке товаров

неразрывно связано с договором перевозки. Обязанность продавца передать товар

покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику, если

договором не предусмотрено иное.

В договорах купли-продажи и поставки товаров должны быть предусмотрены условия о

"франка". Этот термин опреде¬ляет порядок распределения транспортных расходов

между продавцом и покупателем: "франко-склад продавца", "франко-вагон", "франко-

склад покупателя" и др.

Необходимость перевозки товаров (грузов) — неизбежный элемент

предпринимательской деятельности, перевозка должна осуществляться наиболее

рациональным и экономичным спо¬собом, так как провозная плата входит в цену

товара.

Перевозка грузов осуществляется различными видами транс¬порта, но сущность

самого акта перевозки такова, что законода¬тельством установлена единая модель

договора перевозки.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доста¬вить вверенный ему

отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение

груза лицу (полу¬чателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза

установленную плату.

Заключение договора перевозки подтверждается составлением и выдачей отправителю

транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз,

предусмотренного соответствую¬щим транспортным уставом или кодексом).

Договор перевозки считывается заключенным в момент сда¬чи груза перевозчику для

доставки и росписи представителя перевозчика о его приемке. Договор является

реальным, воз¬мездным и срочным.

Договор перевозки заключается между двумя лицами — от¬правителем иперевозчиком,

а право на получение груза на осно¬вании транспортной накладной приобретает

третье лицо — по¬лучатель.

Сам договор перевозки порожден объективной действи¬тельностью — пространственным

несовпадением отправителя и получателя. Получатель не участвует, не может

участвовать в заключении договора перевозки, но он приобретает по этому

договору права и обязанности, несет по нему ответственность. Правовым основанием

такого положения получателя является транспортная накладная, где он определен

как лицо, управомоченное на получение груза. Между отправителем груза и его

получателем существуют определенные экономические и обяза¬тельственные

отношения, для исполнения этих обязательств и отправляется груз определенному

получателю.

Перевозка груза осуществляется в прямом или в прямом смешанном сообщении по

единому транспортному документу. Взаимоотношения транспортных организаций при

перевозке грузов в прямом смешанном сообщении определяются соглашени¬ем между

организациями соответствующих видов транспорта.

Перевозка грузов осуществляется государственными и ком¬мерческими организациями,

основанными на частной собст¬венности.

Перевозка коммерческой организацией признается перевозкой транспортом общего

пользования, если из закона, иных правовых актов или выданной этой организации

лицензии вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов по

обраще¬нию любого гражданина или юридического лица.

Договор перевозки груза транспортом общего пользования является публичным

договором.

За перевозку груза взимается перевозная плата, установлен¬ная соглашением

сторон. Плата за перевозку грузов транспор¬том общего пользования определяется

на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными

уста¬вами и кодексами.

Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для пере¬возки грузы для

обеспечения причитающихся ему провозной пла¬ты и других платежей по перевозке,

если иное не установлено за¬коном, иными правовыми актами, договором перевозки

или не вытекает из существа обязательства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный

принятой от него заявкой, договором пе¬ревозки, исправные транспортные средства

в состоянии, при¬годном для перевозки соответствующего груза.

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транс¬портных средств, не

пригодных для перевозки соответствую¬щего груза.

Погрузка (выгрузка) осуществляется перевозчиком или от¬правителем (получателем)

в порядке, предусмотренном догово¬ром и с соблюдением установленных правил.

Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и сред¬ствами отправителя

(получателя) груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором,

если такие сроки не уста¬новлены транспортными уставами и кодексами и

издаваемыми в соответствии с ними правилами.

Основная обязанность перевозчика на всех видах транспор¬та — доставить груз в

целости и сохранности в установленные сроки, в указанный в накладной пункт

назначения и выдать его управомоченному получателю.

Отправитель груза обязан предъявить груз в установленный срок, в исправной таре

и упаковке, соответствующей стандар¬там и техническим условиям для перевозки

данного груза. Он обязан правильно, точно и полно оформить транспортный

до¬кумент и уплатить за перевозку установленную плату.

Транспортные средства должны иметь исправные запорные устройства, исправные

пломбы. Отправителю предоставлено право проверять соблюдение всех этих

существенных условий договора.





78. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке (основания

ответственности и основания освобождения от ответственности, порядок разрешения

споров).

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке1. В случаенеисполнения

либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозкестороны несут

ответственность, установленную настоящим Кодексом,транспортными уставами и

кодексами, а также соглашением сторон.2.Соглашения транспортных организаций с

пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной

законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением случаев,

когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена

транспортными уставами и кодексами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств участники

договора перевозки несут ответственность, предусмотренную ГК, транспортными

уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Основным является вопрос об

ответственности перевозчика, поскольку исполнение им своих обязательств имеет

решающее значение в договоре перевозки, по которому груз поступает в ведение

перевозчика и должен быть им доставлен в пункт назначения в сохранности и в

установленные сроки. Для охраны интересов грузовладельцев ГК придает нормам об

ответственности перевозчика императивный характер. Соглашения транспортных

организаций с грузовладельцами об ограничении или устранении установленной

законом ответственности перевозчика не действительны, за исключением случаев,

когда возможность таких соглашений предусмотрена транспортными уставами и

кодексами (п. 2 ст. 793 ГК). Такая возможность допускается лишь КТМ в

исключительных случаях, при перевозках вне рамок обычных коммерческих операций,

а также на период с момента принятия груза перевозчиком до его погрузки на судно

и после выгрузки до сдачи грузополучателю (ст. 175).

Устанавливая для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, повышенную

(независимую от вины) ответственность (п. 3 ст. 401), ГК предусматривает, что

ответственность перевозчика за несохранность груза и просрочку его доставки

возникает только при наличии его вины, которая предполагается, пока не доказано

обратное. Законодательством вводятся также определенные ограничения по объему

ответственности перевозчика. Такой подход является традиционным для

транспортного права, он выражен в большинстве международных транспортных

конвенций. Интересы грузовладельцев в этих случаях призвано обеспечить

страхование грузов.

2. Основания ответственности перевозчика. Согласно п. 1 ст. 796 ГК за утрату,

недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие после его принятия к

перевозке и до выдачи грузополучателю, перевозчик несет ответственность, если не

докажет, что несохранность произошла вследствие обстоятельств, которые

перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. В

развитие этого положения транспортные уставы и кодексы предусматривают перечень

таких обстоятельств. К ним кроме непреодолимой силы относятся особые,

естественные свойства груза, вызвавшие утрату им своих потребительских свойств,

недостатки тары и упаковки, которые не могли быть замечены при наружном осмотре

в ходе приема груза к перевозке, сдача к перевозке груза с превышением норм

влажности или без указания в накладной его особых свойств (ст. 166 КТМ, ст. 95

УЖТ, ст. 132 УАТ, ст. 118 КВВТ).

Статья 118 УЖТ, ст. 168 КТМ, ст. 133 УАТ предусматривают ряд случаев, когда

перевозчику достаточно лишь определенных обстоятельств для того, чтобы

освободиться от ответственности за несохранность груза. В этих случаях

доказывание вины перевозчика в несохранности груза возлагается на

грузовладельца. К таким обстоятельствам, в частности, относится сопровождение

груза представителем отправителя или получателя, прибытие груза в исправной таре

и за пломбами отправителя, наличие естественных причин, связанных с перевозкой

грузов в открытом подвижном составе, и др. В названных ситуациях имеются

достаточные основания считать, что перевозчик к несохранности груза непричастен.

Специальное правило КТМ (ст. 167) освобождает перевозчика от ответственности,

если тот докажет, что утрата, повреждение груза произошли вследствие ошибок

капитана, членов экипажа судна либо лоцмана в судовождении или управлении судном

(навигационная ошибка). Данное правило, правда, не распространяется на перевозки

в каботаже.

ГК не содержит указаний об основаниях ответственности перевозчика на случай,

если груз не был доставлен в пункт назначения в установленный или в разумный

срок. Транспортные уставы и кодексы за просрочку доставки груза, как и при

несохранности груза, предусматривают возложение на перевозчика ответственности

при наличии его вины (ст. 97 и 29 УЖТ, ст. 166 КТМ, ст. 137 УАТ, ст. 120

Воздушного кодекса, ст. 116 КВВТ), которая презюмируется. Доказывая ее

отсутствие, морской перевозчик может ссылаться на те же обстоятельства, которые

освобождают его от ответственности за несохранность груза, включая и

навигационную ошибку. Среди обстоятельств, освобождающих от ответственности за

просрочку воздушного перевозчика, ст. 120 Воздушного кодекса называет устранение

неисправности судна.

3. Объем ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика при

несохранности груза ограничивается его стоимостью. Это правило ст. 796 ГК также

является традиционным для транспортного права и одновременно изъятием из общего

правила ст. 15 и 393 ГК.

Ущерб, причиненный в случае утраты или недостачи груза, возмещается перевозчиком

в размере стоимости утраченного или недостающего груза, а в случае повреждения

груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость. Стоимость

несохранного груза должна определяться исходя из его цены, указанной в счете

продавца или в договоре, а при отсутствии такого указания - исходя из цены,

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п.

2 ст. 796 ГК).

Воздушный кодекс (ст. 119) помимо этого устанавливает предел ответственности

авиаперевозчика в размере 2 МРОТ за каждый килограмм веса несохранного груза.

Практически это означает дополнительное ограничение ответственности по сравнению

с ГК, однако сам подход отражает опыт международно-правовой регламентации и

способствует более оперативному урегулированию претензий грузовладельца.

КТМ, следуя правилам международных конвенций, устанавливает иные пределы

ответственности перевозчика, которые не распространяются на перевозки в

каботаже. Согласно ст. 170 КТМ ответственность морского перевозчика не может

превышать 666,67 расчетных единиц*(146) за место либо 2 расчетных единиц за

килограмм массы брутто утраченного или поврежденного груза (в зависимости от

того, какая сумма выше).

При утрате груза, сданного к перевозке с объявлением ценности, перевозчик

согласно п. 2 ст. 796 ГК отвечает в размере объявленной стоимости. Объявление

стоимости груза освобождает грузовладельца от необходимости доказывать ее

размер. При этом перевозчик не может быть лишен права доказывать превышение

объявленной ценности над действительной стоимостью груза (ст. 138 УАТ).

Наряду с возмещением установленного ущерба перевозчик возвращает грузовладельцу

провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного

или поврежденного груза, если она не входит в стоимость груза (п. 3 ст. 796 ГК).

По правилам перевозок виновный в несохранности груза перевозчик должен также

оплатить стоимость экспертизы и иные расходы, связанные с определением размера

причиненного грузу ущерба.

Судебной практикой учитывается и стоимость возвратной тары многократного

пользования, а также дополнительные провозные платежи, когда экспертиза дает

заключение о том, что несохранный груз может быть восстановлен только в

производственных условиях изготовителя.

За просрочку доставки груза в пункт назначения большинство транспортных уставов

и кодексов предусматривают штраф. На автомобильном транспорте он равен 15%, на

железнодорожном и внутреннем водном - 9% провозной платы за каждые сутки

просрочки, а на воздушном - 25% МРОТ за каждый час просрочки. Согласно УЖТ этот

штраф ограничивается размером платы за перевозку, по УАТ - 90%, а по КВВТ и

Воздушному кодексу - 50% провозной платы (ст. 97 УЖТ, ст. 137 УАТ, ст. 116 КВВТ,

ст. 120 Воздушного кодекса).

На морском транспорте такая санкция не предусмотрена и грузовладельцу

возмещаются убытки, возникшие в результате просрочки доставки груза, в пределах

провозной платы (п. 2 ст. 170 КТМ). Поскольку уставы и кодексы на всех видах

транспорта, кроме автомобильного (ст. 152 УАТ), специально не оговаривают

исключительный характер предусмотренных неустоек (штрафов), то в силу п. 1 ст.

394 ГК соответствующие грузовладельцы также вправе требовать возмещения

причиненных просрочкой убытков в части, не покрытой неустойкой.

Груз, не прибывший в пункт назначения по истечении 30 дней с момента, когда он

должен был прибыть, считается утраченным, и у грузополучателя возникает право

требовать возмещения в порядке ст. 796 ГК. На воздушном транспорте право на

предъявление претензии об утрате груза появляется уже через 10 дней (ст. 126

Воздушного кодекса). При смешанном сообщении установлен особый срок - груз

считается утраченным, если он не прибыл через 4 месяца со дня его приема к

перевозке (ст. 45 УЖТ, ст. 139 УАТ).

4. Ответственность отправителя и получателя груза. Ответственность за

несоблюдение условий договора перевозки груза несут также грузовладельцы -

отправители и получатели груза. Прежде всего, они несут ответственность за

несвоевременные расчеты с перевозчиком за перевозку груза, которая выражается в

уплате процентов (ст. 395 ГК). Отправитель отвечает за неправильное указание в

транспортном документе сведений о грузе, снижающее стоимость перевозки или

влияющее на безопасность транспорта. Грузоотправитель несет ответственность за

отправление запрещенных для перевозок грузов, нарушение требований правил

перевозок и таможенных правил, вызвавшее задержку транспортных средств органами

государственного контроля, за повреждение им транспортных средств и т.п.

Ответственность грузовладельцев в одних случаях ограничивается значительными

штрафами, в других - предусматривается возмещение убытков перевозчику. При

несвоевременном вывозе грузов со станции (порта) назначения с грузополучателя

взыскивается повышенная плата за хранение.







79. Договор займа

Договор займа — это соглашение, в силу которого одна сторона (заимодавец)

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им

вещей того же рода и качества (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Заемным обязательствам

посвящена глава 42 ГК РФ. Договор займа направлен на передачу одним лицом

имущества в собственность другого лица с условием возврата аналогичного

имущества в установленный срок. Договор займа отличается от договора аренды тем,

что по договору займа вещи передаются в собственность заемщика и возврату

подлежат не те же самые, а аналогичные вещи (того же рода и качества). Поэтому

предметом договора займа могут быть денежные средства или вещи, определенные

родовыми признаками, как правило, потребляемые, тогда как по договору аренды

предметом являются непотребляемые, индивидуально-определенные вещи.

Сторонами договора займа являются заимодавец и заемщик, в качестве которых могут

выступать любые субъекты гражданского права с учетом их праводееспособности.

Если займодавцем выступает ломбард, то заемщиком может быть только гражданин1.

Договор займа всегда является реальным, он считается заключенным с момента

передачи денег или других вещей. Это односторонне обязывающий договор, поскольку

с момента передачи суммы займа заимодавец наделяется правами, а заемщик —

обязанностями. Договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Договор займа по общему правилу предполагается возмездным. Особенность договора

займа состоит в том, что встречное предоставление со стороны заемщика выражается

в уплате процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных

договором. При отсутствии в договоре таких условий проценты выплачиваются

ежемесячно до дня возврата суммы займа в размере ставки банковского процента

(ставки рефинансирования), существующей в месте жительства (месте нахождения)

заимодавца на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части

(п. 2 ст. 809 ГК РФ).

Договором займа может быть предусмотрено безвозмездное предоставление суммы

займа. Отличие безвозмездного договора займа от договора дарения состоит в том,

что по договору займа переданная заемщику сумма должна быть возвращена

заимодавцу через определенное время, т. е. данный договор направлен на

предоставление возможности использовать сумму займа в течение определенного

срока. Возврат суммы займа не рассматривается как встречное предоставление.

Договор займа предполагается беспроцентным в следующих случаях: во-первых, если

сторонами договора являются граждане, сумма займа не превышает 50 минимальных

размеров оплаты труда и договор не связан с осуществлением предпринимательской

деятельности хотя бы одной из сторон; во-вторых, когда предметом договора

выступают не денежные средства, а другие вещи, определенные родовыми признаками.

Однако и в этих случаях стороны могут предусмотреть в договоре уплату процентов.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сторонами

являются граждане и сумма займа превышает 10 минимальных размеров оплаты труда;

если заимодавцем является юридическое лицо — независимо от суммы. Согласно

пункту 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему

заимодавцем определенной денежной

суммы или определенного количества вещей. Несоблюдение письменной формы договора

займа не влечет его недействительности, однако лишает стороны возможности в

случае спора ссылаться на свидетельские показания. Специальные требования к

форме и последствия их несоблюдения установлены для договора займа, заключаемого

ломбардом: он оформляется выдачей заемщику залогового билета, нарушение

требований к его форме является основанием для признания залогового билета

недействительным по иску одной из сторон.

Поскольку договор займа является реальным, наличие у заимодавца соответствующего

письменного документа подтверждает передачу заемщику указанной в нем суммы

займа. Согласно пункту 1 ст. 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа

по его безденежности. Он должен доказать, что деньги или другие вещи в

действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве,

чем указано в договоре. Если договор должен совершаться в письменной форме,

заемщик вправе ссылаться на свидетельские показания, только если договор был

заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения

представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Если заемщик докажет безденежность договора займа, то договор займа считается

либо незаключенным — когда деньги или другие вещи в действительности не были

получены от заимодавца, либо заключенным на то количество денег или вещей,

которое было в действительности получено заемщиком от заимодавца. Заемное

обязательство может быть оформлено облигацией. Облигацией признается эмиссионная

ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица,

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости

облигации или иного имущественного эквивалента, а также право на получение

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные

имущественные права. Заключение договора займа путем выпуска и продажи облигаций

допускается в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Таким

образом может оформляться договор государственного займа (ст. 817 ГК РФ). Право

выпуска облигаций предоставлено также хозяйственным обществам.

По соглашению сторон заемщик может выдать заимодавцу вексель, в этом случае их

отношения будут регулироваться специальным законодательством о переводном и

простом векселе1. Вексель не является формой договора займа, это ценная бумага,

которая удостоверяетничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой

вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводный вексель)

выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы

денежные суммы (ст. 815 ГК РФ).



80. Договор финансирования под уступку денежного требования.

Договор финансирования под уступку денежного требования - соглашение, по

которому финансовый агент передает клиенту денежные средства в счет денежного

требования кредитора к должнику, вытекающего из предоставления клиентом товаров,

выполнения работ или услуг третьему лицу, а клиент уступает финансовому агенту

это денежное требование. Уступка денежного требования может использоваться как

способ обеспечения исполнения какого-либо обязательства клиента перед финансовым

агентом.

Договор может включать условия:

1) о ведении финансовым агентом бухгалтерского учета;

2) об оказании финансовых услуг, связанных с переуступленными требованиями.

Финансовый агент осуществляет контроль за своевременностью поступлений

отсроченных платежей. Размер его вознаграждения определяется суммами и сроками

финансирования клиента, дополнительными услугами. Предметом уступки может быть

не одно, а несколько требований. Финансовый агент вправе отказаться от

требований, в оплате которых у него возникли сомнения. Клиент несет

ответственность перед финансовым агентом за недействительность уступаемого

денежного требования, но не отвечает за его неисполнение или ненадлежащее

исполнение. Денежное требование считается недействительным, если клиент узнал о

неоплате должником переуступленных требований в момент переуступки. Если

обстоятельства не были известны клиенту в момент переуступки требования, то его

ответственность наступает только при наличии в договоре условий о праве регресса

финансового агента к клиенту. В этом случае предусматривается неполная

предварительная оплата суммы требования. Остаток суммы выплачивается после

совершения должником платежей по переуступленному требованию. Финансирование под

уступку денежного требования может быть:

1) конвенционным (открытым);

2) неконфиденциальным (неоткрытым).

При открытом должник осуществляет платеж клиенту, который в соответствии с

договорами факторинга и оказания услуг пересылает финансовому агенту полученные

денежные средства по переданным денежным требованиям. Договор бывает двух видов:

1) клиент уступает финансовому агенту за оговоренную сумму денежное требование;

2) клиент берет на себя риск того, что должник не выполнит полностью свои

обязательства и остаток по долгам клиент будет выплачивать финансовому агенту.

При осуществлении платежа должник засчитывает свои денежные требования к

клиенту, если они уже имелись у должника к моменту, когда должник узнает об

уступке требования финансовому агенту. Если клиент нарушил свои обязательства

перед должником, должник вправе требовать от клиента возврата сумм, уплаченных

по этим требованиям финансовому агенту. Клиент не вправе предъявлять указанное

требование финансовому агенту. Финансовый агент обязан возвратить полученные

суммы тогда, когда он не оплатил переуступленное ему требование либо оплатил его

после того, как ему стало известно о праве должника отказаться от платежа по

переуступленному требованию.

Цена договора– стоимость уступаемого требования клиента к должнику.

Форма договора:

а) простая письменная;

б) письменная с нотариальным удостоверением уступки требования;

в) письменная с государственной регистрацией.

Срок договора определяется соглашением сторон.





81. Договор банковского вклада. Виды

Договор банковского вклада - соглашение, по которому банк, принимает поступившую

от вкладчика или поступившую для него денежную сумму (вклад), обязуется

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных

договором. Вкладчики - физические и юридические лица. Договор заключается в

простой письменной форме. Отсутствие факта зачисления на корреспондентский счет

банка средств вкладчика, перечисленных в безналичном порядке, рассматривается

как невнесение вклада, исключающее удовлетворение иска о возврате депозита.

Срочные вклады - это вклады, по которым клиент не может требовать возврата

внесенных им средств ранее наступления определенного в договоре обстоятельства.

Вклады до востребования и срочные вклады

Согласно ст. 837 ГК основное деление вкладов на виды производится по срокам их

возврата. В связи с этим договор банковского вклада может быть заключен либо на

условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования), либо на

условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока

(срочный вклад). Вместе с тем договором может быть предусмотрено внесение

вкладов и на иных условиях их возврата, не противоречащих закону.

Независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по

первому требованию вкладчика. Следовательно, вкладчик в любой момент вправе

безмотивно требовать в одностороннем порядке изменения или расторжения договора

банковского вклада. При этом условие договора об отказе гражданина от права на

получение вклада по первому требованию ничтожно. Исключением из данного правила

является вклад, внесенный юридическим лицом на иных условиях возврата (т. е. не

до востребования), предусмотренных договором.

По вкладам иным, чем вклад до востребования (в том числе срочным), когда банк

должен возвратить вкладчику по его требованию сумму до истечения срока либо до

наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, он

выплачивает проценты в размере, применяемом по вкладам до востребования, если

договором не предусмотрен иной их размер.

В тех случаях, когда сумма срочного вклада по истечении срока либо сумма вклада,

внесенного на иных условиях возврата, по наступлении предусмотренных договором

обстоятельств не востре-буется вкладчиком, договор считается продленным на

условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.

Целевые вклады - разновидность срочных вкладов, которые вносятся на десять лет

на имя лиц, не достигших 16-летнего возраста. Условные вклады вносятся на имя

другого лица, которое может распоряжаться вкладом лишь при соблюдении условий

или при наступлении обстоятельств, указанных вносителем в момент открытия счета.

Банк выплачивает клиенту проценты в размере существующей в местонахождении

вкладчика ставки банковского процента (ставки рефинансирования) на день уплаты

банком вкладчику суммы его вклада. Вклады до востребования. В этом случае банк

вправе в одностороннем порядке изменять (уменьшать или увеличивать) размер

процентной ставки за пользование средствами вкладчика. Сроки и порядок выплаты

процентов по вкладу согласовываются сторонами. При отсутствии соглашения

вкладчик вправе требовать уплаты процентов ежеквартально, причем невыплаченные

проценты увеличивают сумму вклада, на которую потом начисляются проценты. Если

вклад должен быть возвращен до окончания соответствующего периода, банковские

проценты начисляются на сумму исходя из фактического времени пользования

средствами клиента и выплачиваются одновременно с возвратом основной суммы

вклада. Доказательством заключения договора банковского вклада служит

сберегательная книжка, которая может быть именной и на предъявителя.

Сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой, предоставляющей

владельцу все права по договору банковского вклада. Отсутствие сберегательной

книжки не может быть восполнено договором банковского вклада в виде документа,

подписанного вкладчиком и банком. Она должна содержать записи обо всех суммах

денежных средств, зачисленных на счет, списанных со счета и об остатке на счете

на момент предъявления сберегательной книжки в банк. При утрате именной

сберегательной книжки банк по заявлению вкладчика должен выдать ему новую

сберегательную книжку. Факт внесения в банк денежных средств в качестве вклада

удостоверяется сберегательным сертификатом, держателем которого может быть

только гражданин. Держателем депозитного сертификата может быть только

юридическое лицо. Срок обращения сберегательных сертификатов - три года.

Сертификаты могут быть:

1) на предъявителя, которые передаются путем простого вручения;

2) именные, передаваемые путем заключения договора об уступке права требования

(цессии).





82. Договор банковского счета. Виды счетов.

Договор банковского счета - соглашение, по которому банк обязуется принимать и

зачислять поступающие на счет клиента денежные средства, выполнять распоряжения

клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведении других операций по

счету. Банк может использовать находящиеся на счете клиента денежные средства.

Виды банковских счетов:

1) депозитный; (вкладной счет) предназначен для хранения временно свободных

денежных средств. Особенностью данного счета является основание открытие:

договор банковского вклада.

2) расчетный - счет, открываемый банком организации или индивидуальному лицу для

осуществления денежных операций, связанных с их экономической деятельностью

3) текущий; – счет, открываемый банком организации для получения финансирования,

снятия денежных средств. Чаще всего текущие счета открывают некоммерческие

организации, или субъекты хозяйственной деятельности, не являющимися

юридическими лицами.

4) текущий валютный; - открывается для зачисления и расчетов денежными

средствами, выраженными в иностранной валюте.

5) корреспондентский;

6) финансирования капитальных вложений.

Помещенные на банковский счет денежные средства клиента считаются вкладом до

востребования. Банк выплачивает клиенту предусмотренные договором проценты. При

заключении договора банковского счета клиенту открывается счет. Для открытия

счета представляются следующие документы:

1) заявление на открытие счета,

2) свидетельство о государственной регистрации;

3) решение о создании предприятия;

4) копия устава;

5) карточка с образцами подписей и оттиска печати;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

7) справка из органов статистики;

8) регистрация в качестве плательщика страховых взносов;

9) документ, подтверждающий полномочия должностных лиц.

Банк осуществляет операции по счету в установленные сроки: перечисление и

зачисление средств на счет клиента не позднее следующего операционного дня после

получения платежного документа. Банк обязан выполнить поручение клиента о

безналичном перечислении денежных средств не позднее дня, следующего за датой

поступления расчетного документа, путем списания средств со счета и отправки

расчетных документов в другой банк. За пользование денежными средствами банк

уплачивает клиенту проценты, сумма которых зачисляется на счет ежеквартально. У

сторон договора возникают взаимные обязательства: банк имеет право потребовать

оплаты своих услуг, уплаты процентов по кредиту, а клиент вправе требовать

проценты за пользование денежными средствами. Банк несет ответственность за

несвоевременное зачисление денежных средств, причитающиеся клиенту;

необоснованное списание средств со счета; невыполнение указаний клиента о

перечислении денежных средств со счета. Банк гарантирует клиенту тайну

банковского счета, банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

За разглашение банковской тайны должностные лица банка несут уголовную

ответственность. Не допускается ограничения права клиента на распоряжение

денежными средствами. Исключение составляет арест денежных средств, т. е.

временное прекращение расходных операций по счету, произведенное без расторжения

договора банковского счета. Договор банковского счета может быть расторгнут

клиентом в любое время подачей заявления. По заявлению банка договор

расторгается судом, если сумма денежных средств на счете клиента ниже

установленного минимального размера и при отсутствии операций по этому счету в

течение года. При расторжении договора клиенту выдается остаток денежных средств

со счета.





83. Расчетными правоотношения

являются опосредованные нор¬мами права отношения, связанные с осуществлением

расчетов между сторонами возмездного имущественного отношения при участии

кредитной организации. Расчетными правоотношениями являются также

правоотношения, возникающие при производ¬стве платежей в бюджеты всех уровней и

в государственные внебюджетные фонды.

Основные условия расчетных отношений между юридическими

лицами сводятся к следующему:

расчетные операции осуществляются, как правило, через коммер¬ческие банки с

открываемых предприятиями расчетных и иных счетов;

все расчеты между юридическими лицами по платежам, сумма которых превышает

размеры, установленные Правительст¬вом РФ, осуществляются только в безналичном

порядке;

формы безналичных расчетов определяются в соответствии с за¬конодательными

актами и нормативными актами Центрального банка РФ, Предприятия могут выбирать

любую из установлен¬ных форм расчетов исходя из собственных интересов. Банки не

вправе препятствовать осуществлению расчетов по формам, предусмотренным в

договоре контрагентов;

списание средств со счета предприятия может производиться банком только по

распоряжению владельца счета, за исключени¬ем случаев, предусмотренных

действующим законодательством;

банк не вправе определять и контролировать направления исполь¬зования денежных

средств, находящихся на счете предприятия, и устанавливать другие не

предусмотренные законодательными актами или договором ограничения его права

распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению;

платежи могут совершаться как после отгрузки товарно¬материальных ценностей,

выполнения работ и оказания услуг, так и авансом или путем предварительной

оплаты;

платежи производятся при наличии на счетах плательщиков собственных средств или

в установленном порядке за счет бан¬ковского кредита;

зачисление средств на счет предприятия - получателя средств осуществляется лишь

после списания сумм со счета плательщика;

формы расчетных документов, по которым проводятся расчет¬ные операции,

устанавливаются Банком России;

предприятия и банки обязаны своевременно рассчитываться по своим обязательствам,

строго соблюдать договорную и рас¬четную дисциплину.

Расчетные отношения регламентируются нормами различных отраслей права.

Важнейшими нормативными актами, регули-рующими данную сферу общественных

отношений, являются ГК РФ, Федеральный закон "О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)", Федеральный закон "О банках и бан¬ковской

деятельности". Расчетные отношения регламентируют¬ся также постановлениями

Правительства РФ, нормативными актами Банка России.

Банк России является органом, координирующим, регулирую¬щим и лицензирующим

организацию расчетных, в том числе клиринговых систем в Российской Федерации.

Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществле¬ния

безналичных расчетов. Обеспечение эффективного и беспе¬ребойного

функционирования системы расчетов является одной из основных целей деятельности

Банка России. В нормативных ак¬тах Центрального банка РФ, регулирующих расчетные

опера¬ции, сочетаются организационные и имущественные элементы, непосредственно

связанные с движением денежных средств предприятий и организаций через банки.

Под формой расчетов понимаются предусмотренные правовыми формами условия

безналичных платежей, отличающиеся способом зачисления средств на счет

кредитора, видом расчетного документа и порядком документооборота. При

осуществлении безналичных расчетов допускаются следующие расчеты.

1. Платежными поручениями – банк обязуется по поручению плательщика за счет

средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет

указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный

законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не

предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в

банковской практике обычаями делового оборота.

Поручение плательщика исполняется банком при наличии средств на счете

плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком.

Банк, принявший платежное поручение плательщика, обязан перечислить

соответствующую денежную сумму банку получателя средств для ее зачисления на

счет лица, указанного в поручении, в предусмотренный срок.

2. По аккредитиву – банк, действующий по поручению плательщика об открытии

аккредитива и в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи

поручителю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо

дать полномочия другому банку произвести платежи получателю средств или

оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель.

При расчетах могут использоваться следующие виды аккредитивов:

а) покрытые (депонированные) – банк-эмитент при его открытии обязан перечислить

сумму аккредитива (покрытие) за счет плательщика либо предоставленного ему

кредита в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия обязательства

банка-эмитента;

б) непокрытые (гарантированные) – исполняющему банку предоставляется право

списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента;

в) отзывные – аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-

эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива

не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств;

г) безотзывные – аккредитив, который не может быть отменен без согласия

получателя средств.

Ответственность за нарушение условий аккредитива несет перед плательщиком банк-

эмитент, перед банком-эмитентом – исполняющий банк





84. Договор хранения (понятие, форма, содержание, ответственность, специальные

виды хранения).

Договор хранения - соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется

хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту

вещь в сохранности. Договор заключается в интересах поклажедателя и не

предполагает пользования вещью хранителем. Вещь передается хранителю во

временное владение. Стороны договора: поклажедатель и хранитель, в качестве

которых могут выступать любые лица. Поклажедатель может не быть собственником

имущества. Хранитель должен быть дееспособным лицом. Предметом хранения являются

вещи, документы, ценные бумаги, деньги при условии их обезличивания. Не могут

передаваться на хранение недвижимое имущество, животные. Договор может быть:

1) реальным, при котором правоотношения сторон возникают с момента передачи вещи

с согласия хранителя;

2) консенсуальным, который обязывает хранителя принять вещь на хранение в

будущем, права и обязанности сторон возникают в момент заключения договора.

Договор хранения может заключаться на заранее определенный срок и на срок до

востребования вещи поклажедателем. Хранитель не может досрочно вернуть

переданную ему вещь. Если срок не был установлен точно, хранитель вправе

потребовать от поклажедателя возврата вещи по истечении срока. Поклажедатель

обязан предупредить хранителя о свойствах передаваемых на хранение вещей, если

они могут причинить вред имуществу или здоровью хранителя или третьих лиц.

Хранитель - предприниматель, отвечающий за гибель или повреждение вещи, если не

докажет, что причиной были чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях

обстоятельства. Договор хранения заключается в интересах поклажедателя, который

несет необходимые расходы для обеспечения сохранности вещи, риск ее случайной

гибели или повреждения лежит на хранителе вещи. Пользоваться вещами, сданными на

хранение, можно только с согласия поклажедателя. Хранитель отвечает за

уничтожение или повреждение вещи, если он виновен в возникновении обстоятельств,

которые к этому привели; возмещает убытки поклажедателю с зачетом суммы,

полученной от реализации вещи. Сроки и условия уплаты вознаграждения хранителю

определяются сторонами и могут быть изменены по их соглашению. Хранитель

возвращает поклажедателю вещи, переданные на хранение, и полученные от них плоды

и доходы. При возмездном хранении хранитель отвечает за причиненные убытки в

полном объеме и возмещает как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. При

безвозмездном хранении ответственность ограничена реальным ущербом. Размер

ответственности хранителя часто определяется суммой оценки, указанной в выданной

хранителем квитанции или ином документе. Объявленная ценность может не

соответствовать действительной стоимости вещи. Размер убытков определяется

последствиями, которые вызваны свойствами принятого на хранение имущества.

Поклажедатель в любое время может отказаться от договора хранения. При отказе от

передачи вещи на хранение хранитель вправе потребовать возмещения убытков,

причиненных ему досрочным расторжением договора.

Форма договора.

В письменной форме должны совершаться договоры хранения:

1) между юридическими лицами;

2) между юридическими лицами и гражданами;

3) между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не

менее чем в 10 раз установленный государством МРОТ;

4) договоры хранения, предусматривающие обязанность хранителя принять вещь на

хранение, независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на

хранение.



Специальные виды

1. Складское хранение. По договору складского хранения товарный склад

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Договор складского хранения – консенсуальный, взаимный, возмездный, публичный

(если договор заключается товарным складом общего пользования). Предмет договора

– товары. Стороны договора – поклажедатель (как правило, лицо, осуществляющее

предпринимательскую деятельность) и хранитель (организация, осуществляющая в

качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая

связанные с хранением услуги). Форма договора – как правило, письменная.

Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его

заключение и принятие товара на склад удостоверены: складским свидетельством;

складской квитанцией.

Обязанности товарного склада: 1) при приеме товаров на хранение за свой счет

произвести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарных

мест либо меру – вес, объем) и внешнее состояние; 2) предоставлять

товаровладельцу во время хранения возможность осматривать товары или их образцы,

если хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры,

необходимые для обеспечения сохранности товаров; 3) незамедлительно составить

акт об обнаружении во время хранения повреждений товара, выходящих за пределы

согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естественной

порчи, и в тот же день известить товаровладельца.

2. Хранение в ломбарде. Договор хранения в ломбарде – реальный,

одностороннеобязывающий, возмездный, публичный. Предмет договора – как правило,

ценные вещи. Стороны договора – поклажедатель (гражданин) и ломбард

(специализированная организация с лицензией на оказание услуг на определенной

территории). Форма договора – заключение договора хранения в ломбарде

удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.

Обязанности ломбарда: 1) оценить сдаваемую на хранение вещь по соглашению сторон

в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми

в торговле в момент и в месте их принятия на хранение; 2) страховать в пользу

поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки;

3) хранить невостребованную поклажедателем в обусловленный соглашением с

ломбардом срок вещь в течение двух месяцев с взиманием за это платы,

предусмотренной договором хранения.

3. Хранение ценностей в банке. Договор хранения ценностей в банке –

консенсуальный, взаимный, возмездный, публичный. Предмет договора – ценные

бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в

том числе документы. Стороны договора – поклажедатель (любое лицо) и банк. Форма

договора – заключение договора хранения ценностей в банке удостоверяется выдачей

банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление которого

является основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю. По договору

хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется

право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны

быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо

иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его

содержимому.

4. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор хранения в

камерах хранения транспортных организаций – реальный, взаимный, возмездный,

публичный. Предмет договора – вещи пассажиров и др. граждан независимо от

наличия у них проездных документов. Стороны договора – поклажедатель и

транспортная организация. Форма договора – в подтверждение принятия вещи на

хранение в камеру хранения (за исключением автоматических камер) поклажедателю

выдается квитанция или номерной жетон. Обычное условие договора – срок хранения

(определяется транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в

соответствии с ними правилами).

5. Хранение в гардеробах организаций. Договор хранения в гардеробах организаций

– реальный, одностороннеобязывающий, безвозмездный (если вознаграждение за

хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи

на хранение). Предмет договора – как правило, верхняя одежда, головные уборы и

иные подобные вещи.

Обязанности хранителя: принять все предусмотренные договором хранения меры для

того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.







85. Договор складского хранения

Договор складского хранения– соглашение, согласно которому товарный склад

(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Договор является:

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи от

поклажедателя к хранителю;

2) консенсуальным – в случае, когда соглашением сторон предусмотрена обязанность

хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором

срок;

3) взаимным;

4) возмездным;

5) публичным.

Стороны договора– хранитель и поклажедатель.

Предмет договора– родовые вещи, которые идентифицируются для целей хранения.

Форма договора– письменная.

Хранение в ломбардеудостоверяется выдачей ломбардом поклажедателю именной

сохранной квитанции. При сдаче на хранение вещи стороны оценивают вещь по

обоюдному согласию в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества,

обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение.

На ломбард возлагается обязанность страховать принятые на хранение вещи в полной

сумме их оценки в пользу поклажедателя за свой счет.

Хранение ценностей в банкеудостоверяется выдачей банком поклажедателю именного

сохранного документа, предъявление которого является основанием для выдачи

хранимых ценностей поклажедателю. В качестве хранителя выступает банк.Предмет

договора– ценности (драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи, в том

числе документы).

Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе– разновидность договора

хранения ценностей в банке, отличительными признаками которого являются место

хранения – индивидуальный банковский сейф (ячейка сейфа, изолированное помещение

в банке), а также право поклажедателя (клиента) самостоятельно помещать ценности

в сейф и изымать их из сейфа, для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, а

также карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или

документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.

Хранение в камерах хранения транспортных организацийподтверждается квитанцией

или номерным жетоном, при предъявлении которого производится выдача вещи.

Договор является публичным, заключается с гражданами независимо от наличия у них

проездных документов.

Хранение в гардеробах организаций. Особенности: предмет – верхняя одежда,

головные уборы и иные подобные вещи гражданина; его краткосрочность;

безвозмездный характер, хотя хранение может осуществляться и за вознаграждение.





86. Обязательства страхования

Обязательства по страхованию представляют собой самостоятельный вид гражданско-

правовых обязательств, оформляющих отношения по оказанию финансовых услуг.

В силу обязательства по страхованию одно лицо - страховщик - обязано при

наступлении в определенный срок (или без указания срока) предусмотренных

обстоятельств (страхового случая) произвести обусловленную страховую выплату

другому лицу - страхователю или иному лицу (выгодоприобретателю, застрахованному

лицу) и вправе требовать оплаты страховых премий, а страхователь обязан

уплачивать страховые премии и вправе требовать предоставления соответствующих

страховых выплат.

Глава 48 ГК регламентирует три группы обязательств по страхованию:

- обязательства из договора страхования (абз. 1 п. 1 ст. 927);

- обязательства, возникающие из специальных видов страхования, существующие как

самостоятельные договорные формы, содержащие условия о страховании (страхование

иностранных инвестиций, от некоммерческих рисков, морское страхование,

медицинское страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий -

ст. 970);

- обязательства из договоров страхования с императивным требованием

обязательного заключения по прямому предписанию закона, а не на основе принципа

договорной свободы сторон (п. 2 ст. 927) - обязательное страхование.

Страховые обязательства, имеющие источником своего возникновения традиционные

договоры имущественного или личного страхования, регулируются главным образом

нормами гл. 48 ГК как собственно ("чистые") договорные страховые правоотношения;

в случаях включения в такие договоры условий, относящихся к отдельным

специальным видам страхования (морское, медицинское и др.), они становятся

смешанными гражданско-правовыми договорами (п. 3 ст. 421 ГК).

По признаку его обязательности или необязательности для страхователя различают

добровольное и обязательное страхование.

Добровольное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого по

усмотрению страхователя.

Обязательным является страхование, которое осуществляется в силу закона,

обязывающего страхователя заключить договор страхования в соответствии с

установленными им правилами (п. 2 ст. 927 ГК).

Особенность обязательного страхования состоит в том, что оно представляет собой

страхование в пользу третьего лица, т.е. причиненный ущерб при таком страховании

возмещается не страхователю, а иному лицу.

Согласно ст. 935 ГК законом на обязанных в нем лиц может быть возложена

обязанность страховать:

жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай

причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу;

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договора

с другими лицами.

Обязательное страхование осуществляется путем заключения договора страхования

лицом, на которое возложена обязанность такого страхования (страхователем), со

страховщиком.

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя, за исключением

обязательного страхования пассажиров, осуществляемого за их счет.

Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть

застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом или в

установленном им порядке (ст. 936 ГК).

Заключение договоров страхования при обязательном страховании является

обязательным для страховщиков лишь при заключении договоров личного страхования

в силу того, что такие договоры отнесены к публичным(абз.2п. 1 ст. 927 ГК).





87. Договор имущественного и личного страхования.

Страхование - это вид общественно полезной деятельности, при которой организации

и граждане страхуют себя заранее от неблагоприятных последствий в сфере личных

нематериальных и материальных благ методом внесения денежных средств в особый

фонд страховщика, который оказывает страховые услуги, а эта организация

выплачивает за счет денежных средств этого фонда. Страховщик - юридическое лицо,

имеющее лицензию на осуществление страхования. Договором имущественного

страхования считается договор, в силу которого страховщик обязуется взамен

уплаты страхователем страховой премии возместить выгодоприобретателю или

страхователю при наступлении страхового случая убытки в застрахованном имуществе

в пределах страховой суммы. Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого

страхователь заключил договор страхования. Особенностями договора имущественного

страхования являются:

1) наличие особого имущественного интереса у страхователя, например

А) риск ответственности по обязательствам, которые возникают при причинении

вреда жизни, имуществу или здоровью других лиц. Например, риск гражданской

ответственности;

Б) риск гибели, повреждения или недостачи какого-либо имущества;

В) риск убытков от предпринимательской деятельности;

2) цель - компенсировать понесенные убытки, а не извлечение дополнительных

доходов.

Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование в том случае, если

имущество или предпринимательский риск застрахованы частично их действительной

стоимости. Двойного страхования закон не допускает. При комбинированном

страховании одно лицо страхуется от нескольких рисков.

Страховщик обязан по заявлению страхователя перезаключить договор страхования, в

случае увеличения действительной стоимости имущества - возмещать расходы для

уменьшения убытков. Под суброгацией понимается переход к страховщику,

выплатившему страховое возмещение в пределах выплаченной суммы. Сокращенный срок

исковой давности составляет два года. Страхование гражданской ответственности

подразделяется на:

1) страхование договорной ответственности;

2) страхование ответственности за причинение вреда.

При страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу страхуется риск ответственности самого страхователя, на которого

возлагается такая ответственность. По договору страхования предпринимательского

риска страхуется только риск самого страхователя и только в его пользу.

Перестрахование - это страхование рисков, которые возникли в сфере

профессиональной деятельности страховщиков. Риск выплаты страхового возмещения

может быть застрахован как полностью, так и частично. Страховщик по договору

имущественного страхования, который заключил договор перестрахования, по

договору страхования считается страхователем. Страхование ответственности за

причинение вреда является разновидностью имущественного страхования.

Личное страхование - отношения по защите личных интересов физических лиц при

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов,

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Соответственно под договором личного страхования в соответствии со ст.934 ГК РФ

понимается соглашение в соответствии с которым, одна сторона (страховщик)

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую

другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения

вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре

гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового

случая).

К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с вероятностными

событиями в жизни отдельного человека. Согласно классификации страхования,

принятой в Российской Федерации, к отрасли личного страхования относят виды

страхования, в которых объектом страхования являются имущественные интересы,

связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением

страхователя или застрахованного. В настоящее время в России наиболее часто

применяются следующие виды личного страхования:

- страхование жизни;

- страхование от несчастных случаев и болезней;

- медицинское страхование;

- пенсионное страхование;

- накопительное страхование

- и другие.

Остановимся более подробно на каждом из видов личного страхования.

Страхование жизни

Объектом этого вида страхования являются имущественные интересы Застрахованного,

связанные с его жизнью.

Страховым случаем при страховании жизни является свершившееся событие,

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает

обязанность страховщика произвести страховую выплату застрахованному или

выгодоприобретателю, а именно:

- дожитие застрахованного до установленной даты окончания действия договора

страхования;

- смерть застрахованного в период действия договора от любой причины, за

исключением случаев самоубийства и некоторых других;

- дожитие застрахованного до сроков, установленных договором страхования для

выплаты страховой ренты.

Договоры страхования жизни заключаются на срок не менее 1 года.

Страхование от несчастных случаев и болезней

Выделение этого вида личного страхования обусловлено следующими

обстоятельствами: несчастный случай или болезнь причиняют вред здоровью как

личному нематериальному благу, и этот интерес должен страховаться по договору

личного страхования. Но кроме вреда здоровью болезнь вызывает дополнительные

расходы, т.е. причиняет вред имуществу застрахованного. Причинение этого вреда

также является событием в его жизни, а п. 1 ст. 934 ГК РФ позволяет осуществлять

личное страхование на случай любого такого события, т.е. формально страхование

на случай таких расходов может проводиться в форме личного. Но эти же расходы

могут страховаться и по специальному договору медицинского страхования (ст. 3

Закона "О медицинском страховании граждан в РФ") и по договору имущественного

страхования (ст. 929 ГК РФ).

Таким образом, здесь, как и при страховании предпринимательского риска, правовые

последствия оказываются поставленными в зависимость не от содержания отношений,

а от формы, в которую отношения облечены.

В объем ответственности страховщика по договорам страхования от несчастных

случаев и болезней включаются обязанности произвести обусловленную договором

страхования или законом страховую выплату при наступлении следующих случаев:

- нанесения вреда здоровью застрахованного вследствие несчастного случая или

болезни;

- смерти застрахованного в результате несчастного случая или болезни;

- утраты (постоянной или временной) трудоспособности (общей или

профессиональной) в результате несчастного случая и болезни, за исключением

видов страхования, относящихся к медицинскому страхованию.

Медицинское страхование

Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в

охране здоровья. Это один из самых распространенных видов личного страхования.

Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возникновении

страхового случая получения медицинской помощи за счет накопленных средств и

финансировать профилактические мероприятия.

Медицинское страхование также осуществляется в двух видах: обязательном и

добровольном.

Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного

социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи,

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме

и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского

страхования.

Пенсионное страхование

Касаемо этого вида личного страхования, страховщики используют термин

"страхование пенсии" или "пенсионное страхование". Однако, как отмечают

исследователи, это название выбрано неудачно. В постановлении Правительства РФ

от 7 августа 1995 г. №790 "О мерах по реализации концепции реформы системы

пенсионного обеспечения в Российской Федерации" указано, что дополнительные

пенсии могут накапливаться как в пенсионных фондах, так и в страховых компаниях.

Однако уже в совместном заявлении ЦБ РФ и Правительства РФ от 22 февраля 1996 г.

функции дополнительного пенсионного обеспечения сохранены только за пенсионными

фондами. В постановлении Правительства РФ от 26 февраля 1997 г. №222 "О

программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 годов"

также четко указано, что дополнительное пенсионное обеспечение будет

осуществляться через пенсионные фонды, а страховщики не упомянуты.

Все перечисленное выше создает базу для неоднозначных толкований. При

возникновении спора такая неопределенность может повредить его объективному

разрешению. Наиболее удачным и недвусмысленным с правовой точки зрения в таких

случаях является название - страхование жизни с выплатой аннуитетов.

Накопительное страхование

Накопительное страхование жизни занимает в личном страховании особое место. Для

того чтобы подчеркнуть различие, все остальные виды как личного, так и

имущественного страхования называют рисковыми.

Накопительное страхование жизни производится на случай наступления одного из

событий - смерти застрахованного лица или его дожития до определенного возраста.

Таким образом, выплата по накопительному страхованию жизни, в отличие от

рискового, производится всегда.

В связи с этим говорят об отсутствии случайности в накопительном страховании по

сравнению с рисковым. Однако, случайность здесь отсутствует только в факте

выплаты, но не в ее сроке и не в размере. Зависимость правовых последствий от

случайности существенно отличает страховые отношения от всех остальных.







88. Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения.

Договор поручения - соглашение, по которому одна сторона (поверенный) обязуется

от имени и за счет другой стороны (доверителя) совершить определенные

юридические действия. Сторонами договора являются дееспособные граждане и

юридические лица.

Договор поручения является:

1) консенсуальным;

2) взаимным;

3) безвозмездным.

Предметом договора могут быть определенные юридические действия и указания

доверителя. Договор заключается в устной или письменной формах. Доверитель

выдает поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором

действий. Нотариального удостоверения договора не требуется.

Срок действия договора определяется сроком действия выданной доверенности. По

истечении срока действия доверенности договор прекращается, если только не

выдана новая доверенность. Полученная поверенным от доверителя информация

является конфиденциальной. Поверенный создает в отношении доверителя права и

обязанности по сделке. Поверенный - коммерческий представитель, который вправе

удерживать в обеспечение своих прав по договору находящиеся у него вещи

доверителя, отступать в интересах доверителя от его указаний без

предварительного запроса, если такое право предоставлено доверителем заранее.

Доверитель должен давать поверенному правомерные, осуществимые и конкретные

указания. По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его

исполнения поверенный возвращает доверителю доверенность, срок действия которой

еще не истек.

Доверитель вправе отменить поручение, при этом он возмещает издержки, понесенные

поверенным при выполнении поручения независимо от того, предусмотрено ли

возмещение договором. Если доверитель выбрал заместителя, т. в. лицо, которому

передается поручение, поверенный не отвечает за ведение им дел. Однако отвечает

за ведение дел заместителем, если сам осуществил передоверие.

Поверенный может поручить выполнение части договора третьим лицам, если это

предусмотрено договором. Поверенный обязан сообщать доверителю сведения о ходе

выполнения поручения, а в случае полного исполнения поручения представить полный

отчет о проделанных действиях. Любая сторона имеет возможность прекращения

договора в одностороннем порядке. Стороны уведомляют друг друга о прекращении

договора не позднее тридцати дней, если поверенный является коммерческим

представителем. Без предварительного уведомления доверитель вправе отменить

поручение при реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим

представителем. Отказ от договора не сопровождается возложением обязанностей

возмещения убытков другой стороне. Доверитель обязан возместить поверенному

издержки, которые он уже понес, и оплатить работу, выполненную до прекращения

договора.

При отмене доверителем поручения или отказе поверенного - коммерческого

представителя от исполнения поручения доверитель и поверенный обязаны возместить

убытки, причиненные контрагенту односторонним отказом от исполнения договора

поручения.

В случае смерти поверенного или ликвидации юридического лица, являющегося

поверенным, наследники или ликвидатор юридического лица обязаны принять меры,

обеспечивающие интересы доверителя.

Действия в чужом интересе без поручения совершаются исходя из выгоды и пользы

заинтересованного лица. Действия должны совершаться при отсутствии прямого

поручения и любого другого указания. Если заинтересованное лицо узнает о

совершаемых действиях, то между ним и лицом, совершившим определенные в его

интересах действия, возникает гражданско-правовой договор. Действия должны

производиться в целях предотвращения вреда личности или имуществу

заинтересованного лица. Действия фактические или юридические должны быть

объективно выгодными для заинтересованного лица. Фактические действия состоят в

предотвращении вреда личности или имуществу заинтересованного лица. Юридические

выражены в совершении сделки в интересах другого лица, исполнении его

обязанностей перед третьими лицами. Действия в чужом интересе не должны

преследовать противоправных целей и носить противоправный характер, входить в

противоречие с реальными и вероятными намерениями заинтересованного лица,

сопровождаться грубыми ошибками и небрежностью действующего лица. Лицо,

действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом

заинтересованному лицу, а также:

1) немедленно извещать о своих действиях заинтересованное лицо;

2) совершив минимум необходимого, приостановить свои действия и дождаться

решения заинтересованного лица об одобрении или неодобрении предпринятого.

При одобрении заинтересованным лицом действий юридического характера считается,

что стороны состоят в договоре поручения; если действия выразились в выполнении

определенной работы, то стороны считаются состоящими в договоре подряда.

Достаточно устного одобрения действий заинтересованным лицом. Действующее лицо

обязано незамедлительно прекратить совершение действий в интересах

заинтересованного лица, если оно не одобрило совершаемых действий. В противном

случае все последствия последующих действий нести будет действующее лицо.

Возможно совершение действий в интересах другого лица против его воли, если

действия направлены на предотвращение опасности для жизни спасаемого лица.

Заинтересованное лицо возмещает реальный ущерб и убытки, которые понесло лицо,

действовавшее в его интересе, за исключением убытков, возникших в результате

действий, совершенных после их неодобрения, понесенные действующим лицом

необходимые расходы. Но не обязано возмещать упущенную выгоду. Лицо,

действовавшее в чужом интересе, имеет право получить от заинтересованного лица

вознаграждение, а заинтересованное лицо выплатить его, если

1) действия в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица

результату;

2) выплата вознаграждения предусмотрена законом, соглашением с заинтересованным

лицом или обычаями делового оборота.

Обязанности по сделке в чужом интересе несет лицо, в интересах которого она

совершена, если:

1) сделка одобрена заинтересованным лицом;

2) кредитор согласен на переход обязанности от лица, совершившего сделку, к

заинтересованному лицу.









89. Договор комиссии. Агентский договор.

Договор комиссии - соглашение, по которому комиссионер обязуется по поручению

комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени

за счет комитента. Договор предусматривает:

1) выполнение комиссионером поручения от своего имени;

2) выполнение комиссионером юридических действий;

3) получение комиссионером вознаграждения за оказанные услуги;

4) приобретение комиссионером прав и обязанностей по сделке с третьими лицами.

Договор заключается на определенный срок или бессрочно; с указанием или без

указания территории исполнения; с определением ассортимента товаров, подлежащих

покупке или продаже, или без него.

Договор консенсуальный и возмездный. Если стороны не согласовали размер

вознаграждения и он не указан в договоре, вознаграждение выплачивается после

исполнения договора в сумме, взимаемой за аналогичные услуги. При представлении

доказательств комиссионер вправе получить возмещение понесенных расходов,

вознаграждение или возмещение понесенных расходов, когда договор не исполнен по

причинам, зависящим от комитента.

Запрещено определять вознаграждение в виде разницы между назначенной комитентом

ценой и более выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку.

Комиссионер обязан исполнить поручение комитента на наиболее выгодных для него

условиях и в соответствии с его указаниями. Если комиссионер совершил более

выгодную сделку, чем предполагал комитент, дополнительная выгода делится между

комитентом и комиссионером поровну.

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение сделки третьим лицом.

Он несет ответственность, если не проявил осмотрительности в выборе лица, с

которым совершил сделку. Комиссионер может заключить договор субкомиссии, по

которому он приобретает права и обязанности комитента. Если нет согласия

комиссионера, комитенту запрещается вступать в непосредственные отношения с

субкомиссионером. Комиссионер вправе отступать от указаний комитента при условии

его уведомления в разумный срок о допущенных отступлениях. Комиссионер вправе в

обеспечение своих требований удерживать находящиеся у него вещи, подлежащие

передаче комитенту. Комитент несет риск случайной гибели, порчи имущества и

расходы по его содержанию. Комиссионер несет ответственность за сохранность

имущества комитента. Комиссионер, допустивший в отсутствие своей вины

несохранность имущества комитента, освобождается от ответственности. Комиссионер

отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, если не докажет

отсутствия своей вины. В течение тридцати дней комиссионер обязан отчитаться

перед комитентом. Не отчитавшийся комиссионер возвращает комитенту принадлежащие

ему денежные средства.

Комитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора

комиссии в любое время, отменив поручение. При этом комиссионер может

потребовать возмещения убытков, которые он несет вследствие отмены поручения.

Если договор заключен без указания срока, комитент уведомляет комиссионера о

прекращении договора за тридцать дней.

Агентский договор - соглашение, по которому одна сторона (агент) обязуется по

поручению другой стороны (принципала) совершить юридические и иные действия за

вознаграждение от своего имени за счет принципала или от имени и за счет

принципала. Агенты и принципалы - субъекты гражданского права, которые обладают

полной дееспособностью. Агентский договор - консенсуальный, возмездный и

заключается в простой письменной форме. Полномочия агента определяются либо

договором путем перечисления поручаемых действий, либо в общем виде с передачей

общих полномочий на совершение сделок от имени принципала. Договор может быть

постоянным или длительным в зависимости от того, заключен договор на

определенный срок или без указания периода действия. Срок договора исчисляется

днями, неделями, месяцами, годами или конкретной датой. Агент обязан выполнять

поручения в соответствии с договором и представлять принципалу отчеты. Он вправе

привлекать третьих лиц для исполнения поручения, отказываться от исполнения

договора. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение. Если в договоре

отсутствуют условия о размере и порядке выплаты вознаграждения, он считается

заключенным. Вознаграждение выплачивается в течение недели с момента

представления агентом отчета за прошлый период. В случае, если цена не

определена в договоре, исполнение договора оплачивается по цене, которая

взимается за аналогичные услуги. Договор может содержать двусторонние или

односторонние ограничения прав принципала и агента. Для принципала

предусматривается обязательство не заключать аналогичных договоров с другими

агентами либо воздерживаться от самостоятельного осуществления аналогичной

деятельности на данной территории. Агент не может не заключать с другими

принципалами аналогичных договоров на определенной территории.

Агент обязан представлять принципалу отчет в установленном порядке и оговоренный

срок. К отчету прилагаются доказательства произведенных агентом расходов. Об

имеющихся возражениях по отчету принципал сообщает агенту в течение тридцати

дней. Не своевременно заявивший о наличии возражений по отчету принципал

лишается права дальнейшего предъявления претензий к агенту по принятому отчету.

При отсутствии в договоре условия о сроках представления отчетов они

представляются агентом по мере исполнения договора или по окончании действия

договора.

Агент вправе заключить субагентский договор, оставаясь ответственным за действия

субагента перед принципалом. Основной договор может запрещать заключение

субагентского договора. Субагентский договор может заключаться на условиях

основного договора или с указанием его конкретных условий. Субагент может

заключать сделки от своего имени в интересах принципала и агента, который

становится принципалом.

Агентский договор может быть прекращен отказом любой стороны от исполнения

договора, если он заключен без определения срока окончания его действия;

вследствие смерти агента, признания его недееспособным или ограниченно

дееспособным; признания агента - индивидуального предпринимателя несостоятельным

(банкротом).



90. Договор доверительного управления имуществом.

Договор доверительного управления имуществом - самостоятельная деятельность в

которой одна сторона (учредитель) передает другой стороне (управляющему) на

определенный срок в доверительное управление имущество, сторона осуществляет

управления им. Договор доверительного управления имуществом является:

1) реальным Он заключается с момента передачи имущества управляющему в

доверительное управление;

2) возмездным, когда в договоре определен размер и форма вознаграждения

управляющему,

3) безвозмездным, когда в законе или в договоре предусмотрено, что доверительный

управляющий действует безвозмездно;

4) свободным, если заключается по усмотрению сторон

Целью договора доверительного управления имуществом является не только

извлечение доходов из имущества, но также и увеличение и поддержание имущества в

надлежащем и пригодном состоянии. Сторонами в договоре доверительного управления

имуществом являются учредитель доверительного управления и доверительный

управляющий. Учредителем доверительного управления имуществом может быть любой

собственник имущества Договор должен быть заключен в письменной форме. Он может

быть составлен как составлением одного документа, подписанного сторонами, так и

при обмене документами путем телеграфной, телефонной, электронной и иной связи,

которая устанавливает, что документ исходит от стороны по договору. Договор не

считается заключенным, если стороны не пришли к соглашению о том, какое

имущество передается в доверительное управление. Существенными условиями для

договора доверительного управления имуществом являются:

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

2) наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого

осуществляется управление имуществом;

3) размер и форма вознаграждения управляющему;

4) срок действия договора.

Права и обязанности доверительного управляющего:

1) Надлежащее осуществление доверительного управления вверенным ему имуществом;

2) поддержание вверенного ему имущества в надлежащем состоянии, обеспечение его

сохранности;

3) принятие необходимых мер в целях недопущения обесценивания вверенного ему

имущества;

4) право на вознаграждение, форма которого различна: в основном вознаграждение в

форме процентов от дохода, полученного в результате доверительного управления

имуществом;

5) возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном

управлении имуществом.

Права и обязанности учредителя управления:

1) осуществлять контроль за деятельностью управляющего, при этом не вмешиваясь в

оперативно-хозяйственную деятельность по управлению имуществом;

2) требовать от управляющего передачи доходов и иных поступлений, полученных в

результате управления имуществом;

3) выплачивать вознаграждение доверительному управляющему;

4) обеспечивать доверительного управляющего документами, необходимыми для

эффективного управления имуществом;

5) не вмешиваться в деятельность по управлению его имуществом.





91. Договор коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии (франчайзинг) - соглашение, в силу которого одна

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю)

за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс

прав, принадлежащих правообладателю. Существенными условиями договора

коммерческой концессии являются предмет и цена. Предметом договора коммерческой

концессии могут быть исключительные права, принадлежащие правообладателю, к

которым относятся права на фирменное наименование, на коммерческое обозначение

правообладателя, на товарный знак, знак обслуживания, право использовать

принадлежащие правообладателю объекты промышленной собственности изобретения,

промышленные образцы, а также охраняемая коммерческая информация. В качестве

правообладателя способна выступать фирма, пользующаяся добротной рыночной

репутацией, высоким деловым авторитетом, мощным производственным или

коммерческим потенциалом. Пользователем может быть независимый субъект рынка,

который отвечает по своим обязательствам собственным имуществом, обладатель

собственного капитала, осуществляющий коммерческую деятельность по своему

усмотрению и на свой риск. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в

письменной форме, а также подлежит государственной регистрации органом,

осуществляющим государственную регистрацию юридического лица или индивидуального

предпринимателя, выступающего в качестве правообладателя. Если правообладатель

зарегистрирован в иностранном государстве, то регистрацию осуществляет орган,

зарегистрировавший пользователя

Обязанности правообладателя:

1) предоставить пользователю комплекс прав;

2) передать пользователю техническую и коммерческую документацию, иную

информацию, необходимую пользователю для осуществления предоставленных ему прав;

3) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с

осуществлением этих прав;

4) выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их

оформление.

Обязанности пользователя:

1) уплатить вознаграждение правообладателю;

2) использовать фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение

правообладателя, а также другие права;

3) обеспечивать соответствие качества продукции качеству аналогичной продукции

пользователя;

4) соблюдать указания правообладателя по использованию комплекса прав;

5) использовать все дополнительные услуги, на которые заказчики вправе

рассчитывать, приобретая продукцию непосредственно у правообладателя;

6) не разглашать информацию, полученную от правообладателя.

Стороны могут предусмотреть в договоре иные не противоречащие законодательству

обязанности. Договор коммерческой концессии прекращается в случаях

одностороннего отказа от договора;

2) смерти правообладателя, если наследник в течение шести месяцев со дня

открытия наследства не зарегистрируется в качестве индивидуального

предпринимателя,

3) Объявления правообладателя или пользователя несостоятельными (банкротами) ;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.





92. Договор простого товарищества.

По договору простого товарищества(осовместной деятельности) двое или несколько

лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без

образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не

противоречащей закону цели.

Договор простого товарищества является:

1) консенсуальным;

2) возмездным – стороны взаимно обязуются внести вклады в общее дело;

3) как двусторонним, так и многосторонним– наличие общей для всех товарищей цели

позволяет участвовать в договоре неограниченному числу лиц;

4) взаимным.

Предмет договора

– совместное ведение деятельности, направленной на достижение общей для всех

участников цели.

Существенные условия договора простого товарищества:

1) о соединении вкладов;

2) о совместных действиях товарищей;

3) об общей цели, ради достижения которой осуществляются эти действия.

Участниками договора простого товарищества могут являться любые субъекты

гражданского права.

Процедура заключения договора простого товарищества подчиняется общим правилам о

заключении договоров. Специфику имеет порядок заключения договора простого

товарищества с участием трех или более лиц. В этом случае оферта должна быть

доведена до каждого отдельного участника и акцептована им.

Форма договора простого товарищества должна соответствовать общим требованиям

законодательства о форме сделок. В некоторых случаях законодатель устанавливает

требование о регистрации простого товарищества как договорного объединения лиц.

Каждый товарищ имеет право:

1) на получение результатов от общего дела;

2) на долю вобщем имуществе;

3) вести общие дела товарищества;

4) на получение информации о состоянии общих дел и общего имущества товарищей;

5) отказаться от участия в бессрочном договоре или расторгнуть в отношении себя

и остальных участников срочный договор простого товарищества.

Товарищи обязаны:

1) внести вклад в общее имущество товарищей;

2) участвовать в расходах по содержанию общего имущества;

3) нести убытки от деятельности простого товарищества;

4) отвечать по общим долгам и обязательствам перед третьими лицами всем своим

имуществом;

5) вести дела в общих интересах добросовестно и разумно;

6) предоставлять другим участникам договора полную и достоверную информацию о

состоянии общих дел и общего имущества;

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности простого

товарищества треть им лицам;

8) нести ответственность перед то варищами за ущерб, причиненный общему

имуществу и деятельности партнеров.



Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные

предприниматели и (или) коммерческие организации”.

Это легальное определение договора простого товарищества.

Основными признаками договора простого товарищества являются:

Количество участников – двое и более лиц.

Соединение вкладов, в качестве которых могут выступать деньги и другое

имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловая репутация,

деловые связи, а также другие виды. Стоимость всех вкладов предполагается

равной, если иное не вытекает из договора простого товарищества или фактических

обстоятельств. Причем, денежная оценка вкладов производится по соглашению между

участниками (товарищами).

Правовому режиму общего имущества товарищей посвящена статья 1043 ГК РФ. Следует

отметить, что, по общему правилу, внесенное товарищами имущество, которым они

обладали на праве собственности, произведенная в результате совместной

деятельности продукция и полученные доходы и плоды от такой деятельности

являются их общей долевой собственностью. Однако, данное правило может быть

изменено в договоре. Кроме того, иное может быть установлено в законе или

вытекать из существа обязательства. Договором простого товарищества также

предусматриваются обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок

возмещения связанных с этим расходов. Пользование общим имуществом товарищей

осуществляется по их общему согласию, а при недостижении согласия – в

установленном судом порядке. Ведение бухгалтерского учета общего имущества

товарищей может быть поручено одному из товарищей другими товарищами договора

простого товарищества.

Совместное действие всех товарищей – этому посвящена ст. 1044 ГК РФ. При ведении

общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей. Однако,

договором может быть установлено, что ведением дел осуществляется отдельными

товарищами или всеми товарищами.

Специально установлено несколько правил по заключению сделок товарищами. При

совместном ведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех

товарищей. В отношениях с третьими лицами полномочия товарища на совершение

сделки от имени всех товарищей может удостоверяться либо доверенностью, выданной

ему остальными товарищами, либо самим договором простого товарищества,

заключенного в письменной форме. Следует иметь в виду, что в отношениях с

третьими лицами товарищи не вправе ссылаться на ограничения прав товарища,

совершившего сделку, если не докажут, что в момент заключения данной сделки это

третье лицо знало или должно было знать о существовании таких ограничений. Если

товарищ, права которого ограничены, все же совершил сделку от имени всех

товарищей или заключил сделку в интересах всех товарищей от своего имени, он

может потребовать возмещения произведенных им за свой счет расходов, если

имелись достаточные основания полагать, что эта сделка были необходимы в

интересах всех товарищей. Хотя следует отметить, что критерий оценки

необходимости заключенных сделок в интересах всех товарищей является очень

сложным. Однако, товарищи, понесшие убытки вследствие таких сделок, вправе

требовать их возмещения.

4. Целью заключения договора простого товарищества является извлечение прибыли,

а также может быть поставлена иная, не противоречащая закону цель. Поскольку

основной целью договора простого товарищества является извлечение прибыли, то

необходимо рассмотреть порядок распределения получаемой прибыли между

товарищами, установленной в

ст. 1048 ГК РФ. Если иное не предусмотрено договором простого товарищества или

другим соглашением сторон, прибыль, полученная товарищами в результате

осуществления ими совместной деятельности, распределяется пропорционально

стоимости вкладов товарищей. Кроме того, согласно

ст. 1046 ГК РФ, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением

совместной деятельности, определяется соглашением сторон, а при его отсутствии

каждый товарищ несет убытки и расходы пропорционально стоимости своего вклада в

общее дело. Соглашение, устраняющее кого-либо из товарищей от участия в прибыли

или освобождающее кого-то из них от участия в покрытии общих расходов и убытков,

является ничтожным.

Ответственность по договору простого товарищества

Отметим несколько положений об ответственности товарищей по договору простого

товарищества:

Если договор простого товарищества не связан с ведением предпринимательской

деятельности, то каждый товарищ отвечает по договорным обязательствам всем своим

имуществом пропорционально стоимости своего вклада в общее дело. По общим

обязательствам, возникающим не из договора, товарищи отвечают солидарно.

Если договор простого товарищества связан с осуществлением предпринимательской

деятельности, то все товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам

независимо от оснований их возникновения.

Если договор простого товарищества был прекращен по иным основаниям, чем по

основанию заявления кого-либо из товарищей об отказе от дальнейшего в нем

участия или по требованию кого-либо из товарищей о его расторжении, то лицо,

участие которого в договоре прекратилось, отвечает перед третьими лицами по

общим обязательствам, возникшим во время его участия в договоре, как возникшее

во время его участия в договоре, как если бы оно было участников договора.

С момента прекращения действия договора простого товарищества товарищи несут

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении

третьих лиц.

Прекращение договора простого товарищества

1. Если договором простого товарищества или последующим соглашением не

предусмотрено, что он сохраняет свое действие в отношении остальных товарищей,

то договор простого товарищества прекращает свое действие в следующих случаях:

а) Объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным

или безвестно отсутствующим.

б) Объявление кого-либо из товарищей банкротом.

в) Отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре

простого товарищества.

г) Расторжение срочного договора простого товарищества по требованию одного из

товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами.

д) Выдел доли товарища по требованию его кредитора.

е) Смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в договоре

юридического лица, если, кроме указанного выше фактора, договором простого

товарищества предусмотрена замена товарища или юридического лица соответственно

наследником или правопреемником.

Истечение срока действия договора простого товарищества







93. Обязательства из односторонних действий.

Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды, публичный

конкурс, проведение игр) обладают рядом общих и особенных черт. В каждом из них

с инициативой выступает субъект, который заинтересован в совершении определенных

действий со стороны отозвавшегося лица (предоставление информации, наиболее

ценного технического решения или гуманитарного проекта, предоставление денежных

средств в качестве платы за возможность участвовать в игре), которое, в свою

очередь, имеет основания рассчитывать на получение материального вознаграждения.

Специфика правового регулирования каждого из вариантов определяется

экономической сущностью интереса, его общественной оценкой и необходимостью

защиты слабейшей стороны.

Рассматриваемые отношения регулируются различными нормами, но их характеризует

одно общее качество: в каждом случаеобязательство возникает из односторонних

действий лица (которое условно может быть обозначено как призвавший), публично

обещавшего награду, публично объявившего конкурс или организовавшего проведение

игр (пари).

Призвавшее лицо в каждом случае назначает условия, определяет порядок

выполнения данных условий для определенного или чаще неопределенного круга лиц,

которые после выполнения ими названных условий (или при наступлении

обусловленных обстоятельств) имеют право на получение вознаграждения со стороны

призвавшего. Лицо, принявшее условия, действовавшее в соответствии с ними и,

следовательно, претендующее на получение вознаграждения, может быть условно

обозначено как отозвавшееся.

Отозвавшийся заранее неперсонифицирован (кроме варианта проведения закрытого

конкурса), но призвавший может ограничить круг лиц, для которых делается

объявление (например, конкурс объявляется среди физических лиц определенного

возраста или жителей конкретного региона).

Таким образом, общая схема отношения представляется следующей: призвавший,

заинтересованный в совершении обусловленных действий со стороны чаще всего

неопределенного круга лиц, делает об этом публичное объявление с указанием

условий и обещанием вознаграждения для отозвавшихся лиц, действия которых будут

соответствовать условиям призвавшего.

Законодатель не ограничился в регулировании обязательств из односторонних

действий только общими нормами об обязательствах, так как необходимо

конкретизировать правоотношения, наиболее чреватые конфликтными ситуациями.

Предвидение законодателем вероятных споров между призвавшим и отозвавшимися, а

также необходимости обеспечения интересов третьих лиц и общества в целом вызвало

потребность в специальном регулировании отдельных видов обязательств из

односторонних действий.





94. Обязательства вследствие причинения вреда

Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его возникновения

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории

внедоговорных обязательств.

Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное

за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях.

Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из

причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение

вреда, — в качестве должника.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и

юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом

другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение

потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако

для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные

условия.

Условиями во всех случаях являются:

— наличие вреда;

— противоправность поведения причинителя вреда;

— причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя

вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает

независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим,

если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред,

причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины

причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,

причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на

лицо, не являющееся причинителем вреда.

Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.

В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если

докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях,

предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред

причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не

нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся

действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.

Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими

действиями, решается в ГК РФ по разному для каждого из них: вред, причиненный в

состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были

превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней

необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю

вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла

быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая

неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда,

влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего

и причинителя вреда.

"Принцип генерального деликта"

Причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием

возникновения обязанности возместить причиненный вред.

Потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя

вреда, ни его вину.

Причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав их

отсутствие.

Принцип генерального деликта получил наиболее полное выражение в ст. 1382

Гражданского кодекса Франции, согласно которой "какое бы то ни было действие

человека, которое причинило другому ущерб, обязывает того, по вине которого

ущерб произошел, к возмещению ущерба"

В ГК принцип генерального деликта выражен в п. 1 ст. 1064, установившем, что

вред, причиненный субъекту гражданского права, "подлежит возмещению в полном

объеме лицом, причинившим вред".

Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом

генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого

принципа, но определяет условия, при наличии которых вред подлежит возмещению.

Законом определены общие условия ответственности за причиненный вред

а) противоправность поведения причинителя вреда; б) причинная связь между его

противоправным поведением и вредом; в) вина







95. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

(малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в

момент причинения вреда, а именно:

— За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут,

что вред возник не по их вине.

— Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем

воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или

другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это

учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что

вред возник не по вине учреждения.

— Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором

образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного

осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании

договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред

возник не по его вине в осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных,

лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не

прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им

имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители (усыновители),

опекуны либо другие граждане, умерли или не имеют достаточных средств для

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами,

суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также

других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или

частично за счет самого причинителя вреда.

По достижении возраста от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут

ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред

должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их

вине.

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,

нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном

учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном

учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение

обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что

вред возник не по его вине.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения

по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати

до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия

либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или

иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения

совершеннолетия приобрел дееспособность.

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за

вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после

лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение

вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун

или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что

вред возник не по их вине. Обязанность опекуна или организации, обязанной

осуществлять надзор по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным

недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его

дееспособным. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения

вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда

обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и

причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается

самим причинителем вреда.

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать

значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других

обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично

на причинителя вреда.

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в

состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими,

употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Если

вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или

руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред

может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его

трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о

психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его

недееспособным.



96. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его

работником

В качестве потерпевших (кредиторов) в деликтном обязательстве могут выступать

граждане (физические лица), юридические лица, а также государство (Российская

Федерация, субъекты Федерации) и муниципальные образования.

Эти же субъекты выступают и в качестве ответственных лиц при условии, что они

являются причинителями вреда либо в силу закона на них возлагается

ответственность за вред, причиненный другими лицами.

В связи с тем что юридические лица представляют собой коллективные образования

вне зависимости от порядка их создания (унитарные предприятия, созданные

собственником учреждения, корпорации, т.е. юридические лица, построенные на

принципе членства - участия), возложение на них ответственности связано с

определенными особенностями.

Еще в 1949 г. С.Н. Братусь выдвинул концепцию об ответственности юридического

лица за действия всех его работников как за собственные действия и собственную

вину *(587). Впоследствии эта концепция была развита в трудах многих авторов *

(588), воспринята законодателем и впервые закреплена в Основах 1961 г. (ч. 3 ст.

88) и ГК 1964 г. (ст. 445).

Смысл введения в Основы и ГК соответствующих норм заключался в том, чтобы

юридически закрепить тенденцию более широкого понимания ответственности

организаций. Они должны отвечать как за вину органов, выражающуюся, как правило,

в ненадлежащем выборе работников и надзоре за ними, так и за виновные действия

любого работника, совершенные при исполнении трудовых функций.

Тенденция дальнейшего расширения ответственности юридических лиц проявилась и в

действующем ГК. Статья 1068, как и ранее, установила, что юридическое лицо или

гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых,

служебных, должностных обязанностей, которые составляют условия ее применения:

первое из них относится к субъекту действия (работник юридического лица); второе

- к характеру действий (при исполнении своих трудовых, служебных, должностных

обязанностей). Расширение ответственности юридического лица по сравнению с ранее

действовавшим законодательством состоит в ином определении понятия "работник".

Законодатель отошел от его традиционного содержания. В соответствии со ст. 1068

ГК для целей деликтной ответственности работником признается не только тот, кто

выполняет работу на основании трудового договора (контракта), но и те граждане,

которые выполняют работу по гражданско-правовому договору - при условии, что при

этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего

юридического лица (или гражданина) и под его контролем за безопасным ведением

работ. Следует отметить, что соответствующая новелла внесена в законодательство

исключительно в интересах потерпевших. Юридические лица и в особенности те,

которые осуществляют свою деятельность в сфере малого бизнеса, а также

индивидуальные предприниматели, как правило, не создают устойчивых коллективов

работников, а для осуществления своей предпринимательской деятельности чаще

заключают гражданско-правовые договоры на выполнение отдельных работ.

И, наконец, учитывая, что коммерческие юридические лица, основанные на праве

частной собственности, - это корпоративные организации, многие из которых

осуществляют свою деятельность через своих участников (членов) без заключения с

ними трудовых договоров (речь идет о полных и коммандитных товариществах, а

также производственных кооперативах), ГК специально подчеркнул, что

хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред,

причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними

предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или

кооператива.

Поскольку деятельность юридического лица - это деятельность его работников,

необходимые элементы правонарушения: противоправность действий, причинная связь

и вина причинителя - устанавливаются применительно к действиям конкретного

работника (конкретных работников), причинившего вред. Вместе с тем действиями

юридического лица признаются не любые действия его работников, а такие, которые

они осуществляют в связи с исполнением своих трудовых обязанностей. Нередки

случаи, когда непосредственного причинителя (конкретного работника) установить

нельзя, поскольку вред явился результатом коллективных действий (например,

причинение вреда в результате профессионального заболевания работника,

загрязнение окружающей среды деятельностью предприятия и т.п.). В таких случаях

юридическое лицо выступает как единый причинитель, и необходимые элементы

правонарушения устанавливаются применительно к такой коллективной деятельности.



97. Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти,

органами местного самоуправления, а также должностными лицами

Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного

самоуправления

1. Статья 16 ГК соответствует ст. 53 Конституции РФ, в которой провозглашено,

что "каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их

должностных лиц".

Вслед за Конституцией ст. 16 ГК закрепляет общий принцип имущественной

ответственности за причиненный в сфере управления вред. Но если ст. 53

Конституции предполагает возмещение вреда, причиненного только гражданину и

только органами государственной власти, то комментируемая статья в качестве

потерпевших, которые имеют право на возмещение вреда, называет как граждан, так

и юридических лиц, а в качестве причинителей - не только органы государственной

власти и их должностных лиц, но и любые государственные органы, органы местного

самоуправления и их должностных лиц.

В статье 16 ГК (как и в ст. 53 Конституции РФ) указано, что вред возмещается

государством. При ее применении необходимо различать два возможных варианта:

прямую и дополнительную (субсидиарную) ответственность государства.

При прямой ответственности потерпевший адресует свои требования самому

государству, от имени которого выступают уполномоченные им органы, а источником

возмещения служат средства соответствующих бюджетов Российской Федерации,

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. В указанной форме

ответственность государства наступает в случаях, предусмотренных законом.

Примером может служить п. 2 ст. 127 Основ, установивший, что "вред, причиненный

гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к

уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается

государством независимо от вины должностных лиц органов дознания,

предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном

законодательными актами". Еще один пример: ст. 306 ГК, которая предусматривает,

что при принятии Российской Федерацией закона, прекращающего право

собственности, обязанность возмещать причиненные при этом убытки также

возлагается на государство.

При дополнительной (субсидиарной) ответственности государства соответствующие

требования адресуются конкретным государственным органам и органам местного

самоуправления, которые возмещают вред за счет средств, находящихся в их

распоряжении. В силу ст. 120 ГК дополнительную ответственность несет государство

как собственник, финансирующий государственные органы. В отличие от прямой

дополнительная ответственность не требует специальных указаний в законе, она

наступает всегда, если в нем не предусмотрена прямая ответственность.

2. Объем имущественной ответственности за причиненный государственными органами

и органами местного самоуправления вред, а также условия и порядок ее

наступления определяются нормами, содержащимися в ГК, а также в отдельных

законах. Как правило, в них предусмотрено, что обязанность возмещения

причиненного вреда возлагается на органы, должностными лицами которых причинен

вред, и что вред возмещается в полном объеме.

Так, в ст. 26 Закона о конкуренции, посвященной взысканию убытков, причиненных

хозяйствующим субъектам неправомерными действиями (бездействием) органов власти

и управления, предусмотрено: "В случае, если принятым в нарушение настоящего

Закона актом органа власти или управления, в том числе Антимонопольного комитета

РСФСР (территориального управления), либо неисполнением или ненадлежащим

исполнением указанными органами своих обязанностей причинены убытки

хозяйствующему субъекту, он вправе обратиться в суд или арбитраж с иском к

органу власти или управления о возмещении этих убытков".

В статье 60 Закона РФ "О залоге" предусмотрено, что "убытки, причиненные

залогодержателю в результате издания акта, указанного в пункте 1 настоящей

статьи (речь идет об издании органом государственного управления или органом

местного самоуправления не соответствующего законодательству акта. - Авт.),

подлежат возмещению в полном объеме соответствующим органом государственного

управления или органом местного самоуправления".

Аналогичным образом решается вопрос в ст. 38 Закона о товарных биржах и биржевой

торговле: "Высшие и местные органы государственной власти и управления, а также

их должностные лица, деяния которых повлекли за собой неисполнение биржевых

сделок и (или) нанесение ущерба сторонам сделки, несут полную ответственность и

возмещают нанесенный ущерб в полном объеме, включая упущенную выгоду. Ущерб

возмещается из соответствующих бюджетов". И здесь есть основания полагать, что

адресатом заявленного требования выступают сами органы, должностными лицами

которых причинен вред.

В ряде актов по вопросам ответственности содержится лишь общая отсылка к

гражданскому законодательству.

Так, ст. 20 Закона РФ от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой

полиции"<59> предусмотрено, что "вред, причиненный гражданам, предприятиям,

учреждениям и организациям противоправными действиями сотрудника налоговой

полиции, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном уголовным и гражданским

законодательством".

В статье 40 Закона РСФСР от 18 апреля 1991 года "О милиции"<60> указано, что

"вред, причиненный гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям

сотрудником милиции, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским

законодательством".

Отсылка к общему гражданскому законодательству, как полагаем, означает, что

убытки, причиненные незаконными действиями (бездействием) должностных лиц,

возмещаются соответствующими государственными органами или органами местного

самоуправления на основании ст. 126, 127 Основ.

3. Применительно ко всем рассматриваемым случаям речь идет о возмещении убытков,

которые причинены в результате незаконных действий (бездействия) государственных

органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том

числе изданием актов, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Признание акта "не соответствующим закону или иному правовому акту" производится

в соответствии со ст. 13 ГК.

"Незаконными" в гражданском праве признаются действия, нарушающие не только

закон, но и иные нормативные акты любого уровня.

"Бездействие" предполагает невыполнение государственными органами, органами

местного самоуправления, а также их должностными лицами возложенных на них

обязанностей, неосуществление тех действий, которые они в соответствии с законом

или иным нормативным актом обязаны были совершить.

Сами должностные лица, незаконными действиями (бездействием) которых причинен

ущерб, непосредственной ответственности перед потерпевшим не несут и к ним не

должны предъявляться требования о возмещении ущерба. На самих должностных лиц

может быть возложена материальная ответственность лишь в порядке регресса.

Имеется в виду, что орган, возместивший ущерб потерпевшему (либо государство),

впоследствии имеет право взыскать уплаченную сумму с виновного должностного

лица.

Споры о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями (бездействием)

государственных органов и органов местного самоуправления, а также их

должностных лиц, разрешаются в суде, если требования предъявлены гражданином,

либо в арбитражном суде, если требования предъявлены организацией или

гражданином-предпринимателем.









98. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов

дознания, следствия, прокуратуры и суда.

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,

предварительного следствия, прокуратуры и суда

Положения ст. 1070 ГК РФ вызывают наибольшее количество вопросов, касающихся

юридических казусов, возникающих при толковании данной статьи. Согласно п. 1

вышеуказанной статьи вред, причиненный гражданину в результате незаконного

осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о

невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или

исправительных работ, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных

законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном

объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного

следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. В соответствии с

п. 2 ст. 1070 ГК РФвред, причиненный гражданину или юридическому лицу в

результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия,

прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей

статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены общими

положениями о возмещении вреда, т.е. при наличии вины причинителя вреда. Таким

образом, разумно предположить, что вред, причиненный в частности в результате

незаконного задержания по подозрению в совершении преступления, подлежит

возмещению в соответствии с положениями п. 2 ст. 1070 ГК РФ, т.е. только при

наличии вины соответствующих должностных лиц, что само по себе является

нарушением ряда конституционных прав и свобод человека. В связи с чем

Определением Конституционного cуда РФ от 4 декабря 2003 г. № 440-О было

разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1070 ГК РФ в его

конституционно-правовом истолковании вред, причиненный гражданину в результате

незаконного задержания в качестве подозреваемого, подлежит возмещению за счет

казны в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания,

предварительного следствия и прокуратуры.

Вместе с тем согласно п. 2 ст. 1070 ГК РФ во взаимодействии с п. 2 той же статьи

вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина

судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу, что также

породило не мало споров о конституционности вышеуказанной нормы вследствие

отсутствия в гражданском законодательстве правового механизма возмещения вреда в

результате незаконных действий судей при осуществлении гражданского

судопроизводства и обязательности установления вины судьи вступившим в законную

силу приговором суда. В связи с чем Постановлением Конституционного суда РФ от

25 января 2001 г. № 1-П разъяснено, что положения пункта 2 статьи 1070 ГК РФ в

его конституционно-правовом смысле, выявленном в постановлении, и во взаимосвязи

со статьями 6 и 41 Конвенции по защите прав человека и основных свобод, не могут

служить основанием для отказа в возмещении государством вреда, причиненного при

осуществлении гражданского судопроизводства в иных случаях (а именно, когда спор

не разрешается по существу) в результате незаконных действий (или бездействия)

суда (судьи), в том числе при нарушении разумных сроков судебного

разбирательства, – если вина судьи установлена не приговором суда, а иным

соответствующим судебным решением, признаны не противоречащими Конституции РФ.

Однако до настоящего момента вышеуказанные разъяснения Конституционного суда РФ

в законодательном порядке в жизнь не претворены, что продолжает порождать

соответствующие нарушения прав.





99. Ответственность за вред, причиненный деятельностью создающей повышенную

опасность для окружающих

В науке издавна существовал спор относительно понятия источника повышенной

опасности. Так, под источником повышенной опасности понимаются: - деятельность,

которая не поддается всеобъемлющему контролю

человека, - предметы материального мира, владение и пользование которыми

связано с повышенной опасностью.

Определение источника повышенной опасности дано в п. 17 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»143. Источником повышенной

опасностинадлежит признать любую деятельность, осуществление которой создает

повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за

ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке,

хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного

или иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Так, к источникам повышенной опасности относится: - использование транспортных

средств, механизмов, электрической

энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,

сильнодействующих ядов и т.п.;

- осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.

Имущественная ответственность за вред, причиненный действием таких источников,

должна наступать как при целенаправленном их использовании, так и при

самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств (например, в случае

причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля).

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несут как

юридические лица, так и граждане – владельцы источника повышенной опасности.

Владелец источника повышенной опасности - юридическое лицо или гражданин,

которые владеют источником повышенной опасности: - на праве собственности, - на

праве хозяйственного ведения, - или праве оперативного управления, - либо на

ином законном основании (на праве аренды, по доверенности

на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Не признается владельцем источника повышенной опасности и не несет

ответственность за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником

повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника

(шофер, машинист, оператор и др.

). Владельцем источника повышенной опасности является работодатель, который

несет ответственность за работника.

В том случае, если вред был причинен третьим лицам в результате взаимодействия

источников повышенной опасности, например, столкновения транспортных средств, то

владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность.

Вред,причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их

владельцам (например, водителям автотранспортных средств), возмещается на общих

основаниях.

Особенностью ответственности владельца источника повышенной опасности является

отсутствие вины в качестве обязательного условия. Так, в п.Сургут на улице в

результате столкновения автомобиля

382

КамАЗ, управляемого Ю., и автомобиля ВАЗ-2108, управляемого Л., погиб пассажир

автомобиля ВАЗ-2108 А., водителю Л. и другому пассажиру Б. причинены

соответственно тяжкие телесные повреждения и телесные повреждения средней

тяжести.

Причиной столкновения стало то, что около автобусной остановки с правой стороны

по ходу движения автомобиля КамАЗ в нарушение Правил дорожного движения на

проезжую часть выбежала пешеход К., создав помеху для движения КамАЗа. Водитель

Ю. во избежание наезда на пешехода К. выехал на полосу встречного движения, где

и произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2108.

Ю. не располагал технической возможностью избежать наезда на пешехода К. путем

экстренного торможения. Состав преступления в действиях Ю. отсутствует. В

отношении К. уголовное дело прекращено вследствие акта амнистии, хотя она

нарушила требования пп.4.3, 4.5 Правил дорожного движения и в ее действиях

установлен состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.268 Уголовного кодекса

РФ.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим

вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет,

что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Такаяответственность владельцев

источников повышенной опасности предусмотрена ст.1079 Гражданского кодекса РФ.

Согласно п.1 ст.1079 Гражданского кодекса РФ юридические лица и граждане,

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих

(использование транспортных средств и т.

д.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если

не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла

потерпевшего. Пункт 3 названной статьи предусматривает, что владельцы источников

повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в

результате взаимодействия этих источников (столкновение транспортных средств и

т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 данной статьи.

Несмотря на то, что действия водителей Л. и Ю. в момент столкновения автомобилей

не были противоправными и они к уголовной или административной ответственности

не привлекались, поскольку не нарушали ни норм уголовного, ни норм

административного закона, владельцы автомобилей несут ответственность за вред,

причиненный третьим лицам в

результате взаимодействия источников повышенной опасности, в данном случае -

смерть А.144

Основаниями для освобождения от ответственности являются: • Действие

непреодолимой силы. • Умысел потерпевшего. • Владелец источника повышенной

опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично

также при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя

вреда. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении

вреда не допускается.

• Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с

учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен

действиями, совершенными умышленно.

• Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате

противоправных действий других лиц (например, при угоне автотранспортного

средств). Ответственность завред, причиненный источником повышенной опасности, в

таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины

владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого

источника из его обладания ответственностьможет быть возложена как на владельца,

так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности

(например, когда собственник автотранспортного средства не закрыл двери или

оставил ключи зажигания в замке).



100. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина

Подлежит возмещению вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, при

исполнении договорных обязательств, исполнении обязанностей военной службы,

службы в милиции и др.

Объем возмещения при причинении вреда:

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он мог бы иметь;

дополнительные расходы — на лечение, дополнительное питание, санитарнокурортное

лечение, подготовку к другой профессии.

Доход, полученный при утрате нетрудоспособности, — пенсии, пособия, не

учитывается при возмещении вреда. Размер возмещения может быть увеличен законом

или договором.

Размер утраченного заработка (дохода) устанавливается с помощью специального

показателя — степени утраты потерпевшим трудоспособности (общей или

профессиональной). Профессиональной трудоспособностью является способность

человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

Степень утраты профессиональной трудоспособности выражается в процентном

исчислении стойкого снижения способности осуществлять профессиональную

деятельность. Степень утраты трудоспособности как общей, так и профессиональной

устанавливается в государственных учреждениях медикосоциальной экспертизы.

Размер возмещения утраченного заработка определяется в процентах к

среднемесячному заработку — сумме заработка за предшествующие 12 месяцев,

деленной на 12. Если потерпевший работал менее 1 года, то размер среднемесячного

заработка определяется — сумма заработка за фактически отработанное время

делится на фактически проработанное число месяцев.

При определении среднемесячного заработка должны учитываться устойчивые

изменения, улучшающие имущественное положение потерпевшего — повышение

заработной платы, перевод на более высокооплачиваемую должность и т.д.

В состав заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты труда как по

месту основной работы, так и по совместительству, доходы от предпринимательской

деятельности, авторский гонорар.

Если потерпевший не работал, то учитывается по его желанию для расчета

среднемесячного заработка заработок до увольнения или обычный размер

вознаграждения работника его квалификации.

Изменение размера возмещения возможно в следующих случаях:

потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения, если его

трудоспособность уменьшилась изза повреждения здоровья с момента присуждения ему

возмещения;

потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения, если имущественное

положение ответственного лица улучшилось, а размер был меньшим;

лицо, которое обязано возмещать вред, вправе требовать уменьшения размера

возмещения, если трудоспособность потерпевшего возросла;

ответственный гражданин вправе требовать в судебном порядке уменьшения размера

возмещения, если его имущественное положение ухудшилось в связи с инвалидностью

либо достижением пенсионного возраста. Исключение — случаи умышленного

причинения вреда;

размер возмещения подлежит индексации при повышении стоимости жизни.

Причиненный вред возмещается ежемесячно. По уважительным причинам суд может

принять решение о выплате причитающихся платежей единовременно, но не более чем

за 3 года.

Расходы на лечение обычно выплачиваются единовременно, но могут быть отложены на

будущее время. Сроки устанавливаются судом по заключению медицинской экспертизы

или по иным основаниям.

Отдельные виды вреда, причиненного:

повреждением здоровья несовершеннолетнего: ответственное лицо обязано возместить

такой вред.

В возмещение вреда, причиненного не имеющему собственного заработка

несовершеннолетнему до 14 лет, включаются расходы на лечение, медицинскую

реабилитацию и т.д., а от 14 до 18 лет — расходы на лечение, медицинскую

реабилитацию и т.д., а также утраченный заработок, который он мог бы иметь

исходя из установленного законом прожиточного минимума.

В возмещение вреда причиненного несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, имеющему

собственный заработок, входят расходы на лечение, медицинскую реабилитацию и

т.д., а также утраченный заработок, который имел несовершеннолетний, но не менее

установленного законом прожиточного минимума.

Несовершеннолетний вправе требовать увеличения размера возмещения в размере

получаемого им заработка от трудовой деятельности, осуществляемой им после

причинения вреда; в результате смерти кормильца: на его возмещение имеют право

следующие лица: нетрудоспособные:

состоявшие на иждивении умершего или имеющие ко дню его смерти право на

получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти;

состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет

после его смерти;

трудоспособные — один из родителей, супруг или другой член семьи:

неработающие и ухаживающие за детьми, внуками, братьями и сестрами до 14 лет,

состоявшими на иждивении умершего;

осуществляющие уход за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, ставшие в

период такого ухода нетрудоспособными.

Размер возмещения вреда определяется той частью заработка (дохода) умершего,

которую они получили бы при его жизни на свое содержание. При этом учитываются

наряду с заработком умершего и другие его доходы — пенсия, пожизненное

содержание и т.д.

Размер возмещения не подлежит изменению, кроме случаев: рождения ребенка после

смерти кормильца, назначение или прекращение выплаты лицам, занятым уходом за

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего,

увеличения возмещения, предусмотренного законом или договором.

Вред возмещается в течение определенного срока: до достижения 18 лет

несовершеннолетними иждивенцами; до окончания учебного заведения по очной форме

обучения — учащимся старше 18 лет, но не более чем до 23 лет;

до достижения 14 лет детьми, внуками, братьями и сестрами — лицам,

осуществляющим уход за ними,

в течение срока инвалидности — инвалидам, пожизненно — женщинам старше 55 лет и

мужчинам старше 60 лет.

Лицо, ответственное за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязано возместить

имущественный вред, вызванный расходами на погребение, которые не засчитываются

в размер возмещения.







101. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или

услуг.

Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы (услуги) обязаны возместить

вред, причиненный:

жизни, здоровью или имуществу гражданина, имуществу юридического лица;

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или

услуги;

изза недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге).

При этом не имеет значения, состоял ли потерпевший в договорных отношениях или

нет с продавцом, изготовителем или исполнителем. Данные правила применяются

только к отношениям в потребительской сфере и не применяются к отношениям в

предпринимательской сфере.

За вред, причиненный вследствие недостатков товаров, отвечает продавец или

изготовитель товара по выбору потерпевшего, а вследствие недостатков работы или

услуги — лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу.

Вред подлежит возмещению:

если он причинен в течение установленных сроков годности или срока службы товара

(работы, услуги);

в течение 10 лет со дня производства товара (работы, услуги), если срок годности

и срок службы не установлен.

Вред подлежит возмещению независимо от срока, в случае если:

срок годности или срок службы не установлен в нарушение требований закона;

лицоприобретатель не было предупреждено о необходимых действиях по истечении

срока годности и последствиях невыполнения данных требований;

лицуприобретателю не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре

(работе, услуге).

От предусмотренной законом ответственности продавец, изготовитель, исполнитель

освобождаются, если:

вред возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы; потребителем нарушены

установленные правила пользования товаром, результатом работы, услуги или их

хранения.





102. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или

сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или

сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица

(потерпевшего).

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой

оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или

сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом имущество,

составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено

потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том

числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно

приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал

или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он

отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или

сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему

действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также

убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель

не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности

обогащения. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без

намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему

то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во

время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему

право другому лицу на основании несуществующего или недействительного

обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе

возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить

или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было

извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о

неосновательности обогащения. При этом на сумму неосновательного денежного

обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того

времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности

получения или сбережения денежных средств.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества и возмещении

его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения

понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того

времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом полученных им выгод.

Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно

удерживал имущество, подлежащее возврату.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока

исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой

давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные

суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при

отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее

возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило

имущество в целях благотворительности.

Объекты и субъекты авторского права.

Объектами авторского права являются произведения литературы, науки и искусства.

Для признания объектами авторского права произведения должны обладать двумя

признаками: творческим характером; объективной формой выражения, т.е. такой

формой, которая позволяет иным, кроме самого автора, лицам знакомиться с

произведением. Авторским правом охраняются также части произведения, включая его

название, при условии, что они носят творческий характер.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы,

концепции, принципы, открытия, факты, т.е. авторское право охраняет форму

произведения, а не его содержание.

Произведение охраняется авторским правом независимо от его назначения,

достоинств и способа выражения.

Субъекты авторского права подразделяются на субъектов первоначального и

производного авторского права. Субъектами первоначального авторского права

являются физические лица, чьим творческим трудом создано произведение. В ряде

случаев произведения создаются не одним автором, а несколькими, которые в этом

случае называются соавторами.

Первоначальное авторское право возникает в силу самого факта создания

произведения, независимо от соблюдения каких-либо формальностей. Для оповещения

о своих правах автор или иной обладатель авторского права вправе поместить знак

охраны авторского права в виде буквы “С” в окружности (О) с указанием имени

обладателя авторского права и года первого опубликования произведения.

Применение этого знака на территорий РФ носит не правоустанавливающий, а лишь

информационный характер.

Субъектами производного авторского права являются наследники автора. Срок

действия авторского права составляют жизнь автора и 50 лет после его смерти,

начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Наследники

осуществляют все авторские правомочия имущественного характера. Не передаются по

наследству такие личные неимущественные правомочия, как право авторства, право

на имя, право на защиту репутации автора произведения. Однако наследники имеют

не ограниченное сроком право на защиту этих прав.

Субъектами производного авторского права являются также правопреемники автора,

под которыми понимаются физические и юридические лица, получившие от автора

имущественные правомочия. Правопреемники пользуются полученными авторскими

правомочиями в пределах, определенных авторским договором.





103. Наследственное правоотношение

Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при переходе

материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке

наследования независимо от основания наследования. Состав наследственных

правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных

правоотношений.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследники, призванные к

наследованию. Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений,

так как его нет в живых. С наступлением смерти наследодателя прекращается его

правоспособность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта.

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства,

но зачатые при жизни наследодателя. Наследники призываются к наследованию

независимо от того, являются ли они на момент принятия наследства дееспособными,

совершеннолетними, лицом, не имеющим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только позавещанию. При этом

юридическое лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для

призвания юридического лица к наследованию не важно, является ли оно

коммерческой или некоммерческой организацией. Однако если завещание совершено в

пользу секты, не являющейся юридическим лицом на территории РФ, то оно может

быть признано недействительным на основании противоречия публичному

правопорядку. Также могут привлекаться к наследованию и иные международные

организации (ООН) и иностранные государства. Что же касается наследодателя,

совершение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в момент просветле-

нияпсихической болезни и другое является основанием признания завещания

недействительным. В данном случае наследование происходит по закону.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и

обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять

наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать

непричинение препятствий в осуществлении наследником своего права. При принятии

наследства наследник становится участником самых различных правоотношений. При

принятии наследства наследник может быть обременен обязанностью, переходящей

вместе с наследуемом имуществом (уплата долга в заемном обязательстве). Однако

наследник имеет право отказаться от вступления в данные правоотношения путем

отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства.

Наследство - совокупность материальных и нематериальных прав, переходящих в

порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или

закона.

Существует определенное время и место открытия наследства.

Время открытия наследства определяется ГК РФ, и к этому времени относится день

смерти наследодателя; или день, когда вступило в законную силу решения суда об

объявлении гражданина умершим; или день смерти, указанный в решении суда, если

предполагается гибель гражданина.

На момент открытия наследства определяются наследники, а также устанавливаются

факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, а

также, кто из иждивенцев проживал с умершим не менее одного года. Еще на момент

открытия наследства определяется состав наследства и различные сроки, а именно,

начало течениясрока для вступления в наследство или отказа от него, или на

предъявление претензий кредиторами, или выдачи свидетельства о праве на

наследство. Также на этот моментустанавливается законодательство, которым будут

руководствоваться и ряд других немаловажных вопросов, которые касаются

наследства.

В статье 1114 п.2 ГК РФ сказано, что «Граждане, умершие в один и тот же день,

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не

наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники

каждого из них».

Местом же открытия наследства, как правило, является последнее постоянное место

жительства умершего гражданина, то есть наследодателя. Если же место жительства

установить не получается, тогда местом открытия наследства может быть место

нахождения наследственного имущества.

Получается, что именно на месте открытия наследства решаются вопросы о принятии

или отказе от наследства, так же вопросы по оформлению наследственных прав или

предъявляются иски к наследственному имуществу.

Таким образом, становится понятно, что время и место открытия наследстваявляются

первой ступенью в получении наследства, и в этот момент решаются важные вопросы





104. Наследование по завещанию

Завещание – это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно

принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, изложенное в установленной

законом форме.

В части наследования по завещанию определено следующее:

1) свобода завещания, т. е. завещатель вправе по своему усмотрению завещать

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве,

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая

причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить

или изменить совершенное завещание;

2) письменная форма, подписание лично завещателем и нотариальное удостоверение.

К нотариальным завещаниям приравниваютсязавещания военнослужащих, удостоверенные

командованием соответствующей воинской части, и др.;

3) обязательная доля в наследстве. Нельзя лишить наследства тех наследников,

которых закон обеспечивает обязательной наследственной долей;

4) тайна завещания;

5) закрытое завещание – завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя

при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его

содержанием;

6) завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещатель вправе изложить свою волю в простой письменной форме, причем

собственноручно написать и подписать его в присутствии двух свидетелей;

7) завещательный отказ (легат). Он представляет собой обременение, которое

наследодатель вправе возложить на своих наследников как по закону, так и

позавещанию;

8) завещательное возложение. Завещатель вправе возложить на одного или

нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое—

либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на

осуществление общеполезной цели.

Недостойные наследники – это наследники, которые своими умышленными

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого—либо из его

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной

взавещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти

обстоятельства подтверждены в судебном порядке.



Кроме указанных лиц, не имеют права наследовать следующие лица:

а) родители после детей, в отношении которых они были лишены в судебном порядке

родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;

б) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона

обязанностей по содержанию наследодателя.





105. Наследование по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Разница в наследовании по

закону и завещанию - в определении круга наследников. После того, как этот круг

определен, все последующие действия, связанные с принятиемнаследства и

оформлением наследственных прав, осуществляются в одинаковом порядке.

Наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по

завещанию, но и совместно с ним, если часть имущества осталась не завещанной.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

1-я очередь - супруг, дети, родители;

2-я очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка;

3-я очередь - дяди и тети;

4-я очередь - прадедушки и прабабушки;

5-я очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;

6-я очередь - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянницы и

племянники, двоюродные дяди и тети;

7-я очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;

8-я очередь - нетрудоспособные иждивенцы.

Особый случай - наследование по праву представления. Право представления - это

право потомков наследника, умершего до открытия наследства, получить из

наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был

жив в момент открытия наследства.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущей

очереди (т.е. они либо отсутствуют, либо не имеют право наследовать, либо

отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял

наследство, либо они отказались от него).

К первой очереди наследников по закону отнесены дети, супруг и родители

наследодателя. Если все они живы на момент открытия наследства, то они наследуют

в равных долях все имущество, которое осталось после наследодателя. При

отсутствии одного или нескольких из них оставшиеся вступают в наследство также в

равных долях.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия

наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к

наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди,

если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении

(независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет). К

наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников,

но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с

наследниками той очереди, которая призывается.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо

никто из них не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования

(ст. 1117 ГК), либо никто из наследников не принял наследства, либо все

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что

отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК), имущество умершего

считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по

закону в собственность РФ (ст. 1151 ГК).





106. Приобретение наследства

Закон устанавливает определенную обязанность для наследника, без которой

невозможно осуществить наследование. Дляприобретения наследства наследник должен

его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не

требуется.

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При

призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по

завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате

открытия наследства и т. п.) наследник может принять наследство,причитающееся

ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не

допускается принятие наследствапод условием или с оговорками. Принятие

наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия

наследстваостальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим

наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического

принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права

наследника на наследственноеимущество, когда такое право подлежит

государственной регистрации (ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о

праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства

либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если

заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по

почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия,

или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (ст. 1153 ГК РФ).

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально

предусмотрено полномочие на принятиенаследства. Для принятия наследства законным

представителем доверенность не требуется. Признается, пока не доказано иное, что

наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о

фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от

посягательств или притязаний третьих лиц;

3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц

причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия

наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство

может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу

решения суда об объявлении его умершим. Если данный срок наследник пропустил, то

суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство,

если наследник не знал и не должен был знать об открытиинаследства или пропустил

этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,

пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в

течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По

признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в

наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав

нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные

свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для

его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это

всех остальных наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ).

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после

открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на

принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а

если всенаследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию

(наследственная трансмиссия). Право на принятиенаследства в порядке

наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после

смерти такого наследника.

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть

осуществлено его наследниками на общих основаниях (ст. 1156 ГК РФ).

Законодатель также наделил наследника правом на отказ от наследства. Наследник

вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в

пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании

выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе

отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятиянаследства,

в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по

заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по

истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока

уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ

от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний,

недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с

предварительного разрешения органа опеки и попечительства (ст. 1157 ГК РФ).

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных

наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву

представления или в порядкенаследственной трансмиссии.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя

завещано назначенным им наследникам;

2) от обязательной доли в наследстве;

3) если наследнику подназначен наследник.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием, а также

в части (ст. 1158 ГК РФ).

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу

или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на

наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. Отказ

от наследствачерез представителя возможен, если в доверенности специально

предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от

наследства доверенность не требуется (ст. 1159 ГК РФ).

После принятия наследства выдается свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое

нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению

наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем

наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное

имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается

свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к

Российской Федерации (ст. 1162 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по

истечении шести месяцев со дня открытия наследства(ст. 1163 ГК РФ).







107. Наследование отдельных видов имущества

Наследование в корпоративных отношениях. Речь идет о наследовании имущественных

прав, называемых "корпоративными", т.е. принадлежавшими наследодателю как

участнику какого-либо юридического лица. Это право может выражаться в виде:

а) доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере;

б) вклада в складочном капитале товарищества на вере;

в) доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной)

ответственностью;

г) акций в акционерном обществе;

д) пая в производственном кооперативе.

Если для вступления наследника в товарищество или производственный кооператив

либо для перехода к нему доли в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью требуется согласие остальных участников товарищества (членов

кооператива, участников общества) и в таком согласии наследнику отказано, он

вправе получить от товарищества (кооператива, общества) действительную стоимость

унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

2. Особенности наследования отдельных видов недвижимого имущества. Если в состав

наследства входит предприятие (как объект недвижимого имущества - ст. 132 ГК),

при этом в числе наследников имеется индивидуальный предприниматель или

коммерческая организация - наследник по завещанию, то они при разделе наследства

имеют преимущественное право на получение такого предприятия в счет своей

наследственной доли (ст. 1178 ГК).

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения

земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого

земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,

находящиеся на нем лес и растения.

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей

собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка,

установленного для участков соответствующего целевого назначения. При

невозможности раздела земельный участок переходит к наследнику, имеющему

преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли.

Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст.

1170 ГК. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не

воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным

участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. К таким вещам относится

оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные

средства и другие вещи*(297). На принятие наследства, в состав которого входят

такие вещи, специального разрешения не требуется.

Вместе с тем в отношении некоторых из этих вещей законом могут предусматриваться

специальные правила. Например, Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. "Об

оружии"*(298) (ст. 20) допускает наследование гражданского оружия при наличии у

наследника лицензии на его приобретение. До решения вопроса о наследовании

такого имущества и получения лицензии оружие незамедлительно изымается для

ответственного хранения органами внутренних дел. Наследование боевого

короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не допускается. Если в

выдаче разрешения отказано, право собственности на оружие подлежит прекращению в

соответствии со ст. 238 ГК, а суммы, вырученные от реализации оружия, передаются

наследнику.

4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве

средств к существованию. Возможна ситуация, когда наследодатель имел право на

получение заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий,

пособий по социальному страхованию, сумм возмещения вреда, причиненного жизни

или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в

качестве средств к существованию, однако не успел их получить по причине смерти.

В этом случае право получить указанные суммы принадлежит проживавшим совместно с

умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. Они могут

потребовать выплат этих сумм в течение 4 месяцев со дня открытия наследства.

Если такие лица отсутствуют или не предъявляют требования о выплате в

установленный срок, то эти суммы наследуются на общих основаниях.

5. Наследование государственных наград. Государственные награды не входят в

состав наследства. Положение о государственных наградах Российской Федерации*

(299) предусматривает, что награды и документы к ним остаются у наследников. При

отсутствии наследников они возвращаются в Управление Президента РФ по

государственным наградам. Другие награды, а также почетные, памятные и иные

знаки (в том числе награды и знаки в составе коллекций) входят в состав

наследства и наследуются на общих основаниях



108. Понятие, объекты и основные институты права интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности определяется международными актами и

Гражданским кодексом РФ

интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

• литературным, художественным и научным произведениям;

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телевизионным

передачам;

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• научным открытиям:

• промышленным образцам:

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям:

• защите против недобросовестной конкуренции:

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в

производственной, научной, литературной и художественной областях. Новая

редакция ст. 128 ГК определяет интеллектуальную собственность как охраняемые

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, объектами

охраны), являются (ст. 1225 ГК): 1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 3) базы

данных; 4) исполнения; 5) фонограммы 6) сообщение в эфир или по кабелю радио–

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7)

изобретения; 8) полезные модели: 9) промышленные образцы; 10) селекционные

достижения; 11) топологии интегральных микросхем: 12) секреты производства (ноу-

хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15)

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.



Понятие интеллектуальной собственности определяется международными актами и

Гражданским кодексом РФ (ГК).

Согласно Конвенции, учреждающей ВОИС, интеллектуальная собственность включает

права, относящиеся к:

• литературным, художественным и научным произведениям;

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телевизионным

передачам;

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• научным открытиям:

• промышленным образцам:

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим

обозначениям:

• защите против недобросовестной конкуренции:

• а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в

производственной, научной, литературной и художественной областях. Новая

редакция ст. 128 ГК определяет интеллектуальную собственность как охраняемые

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства

индивидуализации.

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, объектами

охраны), являются (ст. 1225 ГК): 1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 3) базы

данных; 4) исполнения; 5) фонограммы 6) сообщение в эфир или по кабелю радио–

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7)

изобретения; 8) полезные модели: 9) промышленные образцы; 10) селекционные

достижения; 11) топологии интегральных микросхем: 12) секреты производства (ноу-

хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15)

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Задачами (функциями) права интеллектуальной собственности являются: 1)

стимулирование деятельности по созданию объектов интеллектуальной собственности;

2) создание условий для использования результатов интеллектуальной деятельности

в интересах общества; 3) обеспечение условий для добросовестной конкуренции.

В рамках подотрасли интеллектуального права можно выделить правовые институты:

1. Авторское право. 2. Смежные права.(фоногр) 3. Патентное

право. 4. Право на селекционное достижение. 5. Право на топологии интегральных

микросхем. 6. Право на секрет производства (ноу-хау). 7. Права на средства

индивидуализации.







109. Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом.

Способы распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной

деятельности:

договор об отчуждении исключительного права;

лицензионный договор;

Данные виды договоров заключаются в письменной форме и регистрируются в ФГБУ

ФИПС. Несоблюдение письменной формы договора или требования о государственной

регистрации влечет за собой недействительность таких договоров.

Договор об отчуждении исключительного права (договор уступки) — по договору об

отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме

другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор — по лицензионному договору правообладатель исключительного

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой

стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в

предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права

использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением права

выдачи лицензий другим лицам за лицензиаром (неисключительная лицензия) или же

предоставление такого права без права выдачи лицензий другим лицам

(исключительная лицензия).





110. Авторское право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права авторов).

Авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В

объективном смысле - это подотрасль гражданского права, которая регулирует

отношения по использованию и охране прав на произведения науки, литературы и

искусства. В субъективном смысле это имущественные и личные неимущественные

права авторов и других лиц на объекты авторских прав.

Объекты авторских прав

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства.

ЗоАП не дает определения произведения, но называет его виды. К ним относятся:

литературные произведения (включая программы для ЭВМ);

драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные

произведения;

хореографические произведения и пантомимы;

музыкальные произведения с текстом или без текста;

аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,

комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными

фотографии;

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

другие произведения.



Субъектами авторского права, являются лица, которым принадлежит субъективное

авторское право в отношении произведения. Согласно положениям ЗоАП, а также с

учетом норм ГК РФ - это могут быть граждане РФ, иностранцы, их наследники, иные

правопреемники, а также государство в целом. Права на произведения для каждой

категории субъектов возникают в связи с различными юридическими фактами -

создание произведения, переход авторских прав по наследству, авторскому договору

и т.д.

Субъектами авторского права являются прежде всего авторы произведений, то есть

лица творческим трудом которых данное произведение создано (ст. 5 ЗоАП), а также

создатели производных (зависимых) произведений, таких как переводы, переработки,

аранжировки и т.д. Для последующего использования производных произведений

необходимо получить согласие как автора оригинального произведения, так и автора

переработки, перевода.

Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических

факта: создание произведения и переход авторских прав в результате

правопреемства, например по наследству или по договору. Обладателями

субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как

российские, так и иностранные.

Личные неимущественные права. Одним из главных личных неимущественных

прав, возникающих в связи с созданием произведения, является право авторства.Оно

характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором

произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта

от других лиц.

Имущественные права автора. Прежде всего автор пользуется таким имущественным

правом, как право на воспроизведение. Это право на повторное придание

произведению объективной формы, допускающей его восприятие третьими лицами.

ГК РФ (ст. 1270) закрепляет за автором самостоятельное право на

распространение экземпляров произведения любым способом, в частности право на

продажу экземпляров произведения и сдачу их в прокат.

Другими имущественными правами автора являются: право на публичный показ и

на публичное исполнение; право на передачу произведения в эфир и право сообщать

произведение для всеобщего сведения по кабелю; право автора переделывать,

аранжировать или другим образом переделывать произведение; право автора на

практическую реализацию соответствующих проектов и др.





111. Права, смежные с авторскими (понятие, субъекты, объекты, субъективные права

авторов).

Смежные права подразумевают права, сходные с авторскими, иными словами,

правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского права.

Объектами смежных прав являются:

исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров —

постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме,

допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

фонограммы, т.е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков

либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в

аудиовизуальное произведение;

сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее

заказу за счет ее средств другой организацией;

базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного

использования составляющих их содержание материалов;

произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в

общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется

регистрации их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных

прав в соответствии с международными договорами Российской Федерации

осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций

эфирного или кабельного вещания, не перешедших в общественное достояние в стране

их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока

действия исключительного права на эти объекты и не перешедших в общественное

достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного

Гражданским кодексом РФ действия исключительного права.

Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель

исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о

принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав,

который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на

каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов — латинской буквы «P» в

окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года

первого опубликования фонограммы. При этом под экземпляром фонограммы понимается

ее копия на любом материальном носителе, изготовленная непосредственно или

косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков либо их

отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под отображением звуков

понимается их представление в цифровой форме, для преобразования которой в

форму, воспринимаемую слухом, требуется использование соответствующих

технических средств.

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без

выплаты вознаграждения допускается только в исключительных случаях, специально

оговоренных Гражданским кодексом РФ (об этих случаях, интересных для СМИ мы уже

говорили выше, применительно к авторским правам). В других случаях необходимо

заключение специального договора: договора об отчуждении исключительного права

на объект смежных прав либо лицензионного договора о предоставлении права

использования объекта смежных прав.

Ответственность за нарушение смежных прав схожа с ответственностью за

нарушение прав авторских.





112. Патентное право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права

патентообладателей).

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или

личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным

изобретением, полезной моделью или промышленным образцом55.

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны

результатов технического или художественно-конструкторского творчества

средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения,

полезные модели и

В дальнейшем именуются также объектами промышленной собственности.

промышленные образцы как решения определенных практических задач в принципе

повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами.

Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение

специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление

особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает толькопатентное

право.

Источники патентного права. Вследствие функциональной связи норм патентного

права с нормами других институтов и отраслей права его источниками служат

преимущественнокомплексные нормативные акты. В большинстве из них гражданско-

правовые нормы преобладают, но не образуют акты в целом.

Источниками патентного права являются Гражданский кодекс РФ, Патентный закон РФ

от 23 сентября 1992 г.56, другие акты, содержащие нормы патентного права, в том

числе издаваемые Государственным

патентным ведомством РФ патентные правила и разъяснения по применению

патентногозакона.

Источниками патентного права служат также международные соглашения, например

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Патентоспособность изобретения. Объектами патентного права являются

патентоспособные изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением,

полезной моделью илипромышленным образцом в правовом смысле. В отличие от

технического или дизайнерского решения, именуемого в обиходе изобретением либо

плодом технической эстетики, в юридическом смысле под изобретением или

промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным

условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию.

Объекты патентного права. К объектам патентного права относятся изобретения,

полезные модели и промышленные образцы. Изобретению предоставляется правовая

охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно

применимо.

Субъектами патентного права могут быть как граждане, так и юридические лица. К

их числу относятся авторы-создатели творческих решений, патентообладатели, их

правопреемники, Патентное ведомство, патентные поверенные и иные лица,

наделенные соответствующими правами и обязанностями в данной сфере.







113. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий (понятие, объекты, субъективные права правообладателей).

Средства индивидуализации приравниваются согласно п.1ст.1225 Гражданского

кодекса РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. К ним

относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также

наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Рассмотрим

кратко особенности и различия между этими объектами.



Фирменные наименования и коммерческие обозначения служат для индивидуализации

участников гражданского оборота, а товарные знаки, знаки обслуживания и

наименования мест происхождения товаров – для индивидуализации товаров и/или

услуг. Первые регистрируются административными органами или вообще не

регистрируются(коммерческое обозначение), в то время как вторые регистрируются

Патентным ведомством и без такой регистрации недействительны.

Различия также заключаются в сроке действия сравниваемых обозначений и

необходимости его продления, поскольку фирменное наименование и коммерческое

обозначения не ограничены сроком действия, а товарные знаки, знаки обслуживания

и наименования мест происхождения товаров действуют сроком 10 лет с даты подачи

заявки на их регистрацию, с возможностью продления этого срока каждый раз на 10

лет.

К средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг относятся

нематериальные объекты, представляющие собой различные обозначения (словесные,

изобразительные, звуковые и т.п.), позволяющие выделить лицо, его товар, работу

или услугу из числа им подобных. Средства индивидуализации получают правовую

охрану в интересах лиц, участвующих в гражданском обороте в качестве

предпринимателей.

Статья 128 ГК приравнивает средства индивидуализации к результатам

интеллектуальной деятельности, распространяя на них правовой режим

исключительных прав (интеллектуальной собственности). ГК относит к средствам

индивидуализации фирменное наименование и коммерческое обозначение, товарный

знак и знак обслуживания, а также наименование места происхождения товар

К правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий глава 76 ГК РФ относит:

• право на фирменное наименование;

• право на товарный знак и право на знак обслуживания;

• право на наименование места происхождения товара;

• право на коммерческое обозначение.

Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и

производимых ими товаров, работ и услуг.

Фирменное наименование — коммерческое имя предприятия. Под этим именем оно

выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия.

Это личное неимущественное благо. Поскольку фирменное наименование содержит

указания на принадлежность предприятия и его организационно-правовую форму, оно

выполняет информационную функцию.

Коммерческое обозначение - это принятое фирмой и широко известное наименование,

символизирующее деятельность предприятия, используемое в ее деятельности,

которое охраняется без специальной регистрации(согласно ст. 6-bis Парижской

конвенции), например, обозначения «Майкрософт», «Макдоналдс», «Газпром». Такие

обозначения можно встретить повсеместно в качестве названий ресторанов, кафе,

магазинов и.т.д

Субъекты права на фирменное наименование. Ими могут быть только юридические

лица, являющиеся коммерческими организациями





114. Защита интеллектуальных прав (понятие, порядок, способы, формы

ответственности).

Нарушивший интеллектуальные права другого лица несет наказание в соответствии с

законом. При этом (ст. 1250 ГК РФ) отсутствие винынарушителя не освобождает его

от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает

применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В

частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий,

нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности либо

создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины

нарушителя и за его счет.

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита

осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения,

существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения

суда о допущенном нарушении.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,

нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к

лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления

к ним;

о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат

интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное

право и причинившему ему ущерб;

об изъятии материального носителя — к его изготовителю, импортеру, хранителю,

перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного

правообладателя — к нарушителю исключительного права.

В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к

материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто

предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные

процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на

материальные носители, оборудование и материалы.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражен

результат интеллектуальной деятельности, приводят к нарушению исключительного

права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители

считаютсяконтрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и

уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не

предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые

или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности, по решению суда подлежат изъятию из оборота и

уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в

доход Российской Федерации.

Согласно статье 1300 ГК РФ «информацией об авторском праве признается любая

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного

правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая

содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или

появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого

произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых

содержится такая информация».

В отношении произведений не допускается:

удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя

информации об авторском праве;

воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное

исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения

произведений, в отношении которых без разрешения автора или иного

правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве.

В случае нарушения указанных положений, автор или иной правообладатель

вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты

компенсации в соответствии со статьей 1301 ГК РФ.

Указанная компенсация предусмотрена двух видов:

компенсация «по усмотрению суда», т.е. окончательный размер компенсации

определяет суд, данный размер должен соответствовать максимальному и

минимальному пределам, установленным законодательством (от 10 000 до 5 000 000

рублей). Для определения размера компенсации суд может использовать размер

понесенных правообладателем расходов на восстановление права, наличие умысла со

стороны нарушителя, соразмерность компенсации, требования разумности и

справедливости;

компенсация «в двукратном размере стоимости». Двукратный размер определяется или

от стоимости экземпляров произведений, или от стоимости права использования

произведения. При этом стоимость права использования определяется исходя из

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное

использование произведения.

Кроме того, нарушителям авторских прав следует помнить обадминистративной

(ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной ответственности(ст. 145 УК РФ). Уголовная

ответственность наступает в случае причинения правообладателю крупного ущерба

(см. раздел 5.1.1. первой главы).


Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,


услуг и предприятий (понятие, объекты, субъективные права правообладателей).


Патентное право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права


патентообладателей).


Права, смежные с авторскими (понятие, субъекты, объекты, субъективные


права авторов).


Авторское право (понятие, субъекты, объекты, субъективные права


авторов).


Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом.



Понятие, объекты и основные институты права интеллектуальной


собственности.


Наследование отдельных видов имущества.



Приобретение наследства (понятие, способы и порядок принятия наследства,


право на отказ от наследства, наследственная трансмиссия).


Наследование по закону (понятие, субъекты, наследование по праву


представления). Право на обязательную долю в наследстве.


Наследование по завещанию (понятие, принципы, форма и содержание


завещания, завещательный отказ и возложение).


Наследственное правоотношение (понятие, субъекты, основания, время и


место открытия наследства).


Обязательства вследствие неосновательного обогащения.



Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или


услуг.


Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.



Ответственность за вред, причиненный деятельностью создающей повышенную


опасность для окружающих.


Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов


дознания, следствия, прокуратуры и суда.


Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти,


органами местного самоуправления, а также должностными лицами.


Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный


его работником.


Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и


недееспособными.


Обязательства вследствие причинения вреда (понятие, содержание,


основания возникновения, генеральный деликт).


Обязательства из односторонних действий. Проведение игр и пари.



Договор простого товарищества.



Договор коммерческой концессии.



Договор доверительного управления имуществом.



Договор комиссии. Агентский договор.



Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения.



Договор имущественного и личного страхования.



Обязательства страхования (понятие, виды, основные страховые понятия).



Договор складского хранения.



Договор хранения (понятие, форма, содержание, ответственность,


специальные виды хранения).


Расчетные правоотношения (понятие, виды, основные формы и содержание


расчетов).


Договор банковского счета. Виды счетов.



Договор банковского вклада. Виды.



Договор финансирования под уступку денежного требования.



Заем и кредит.



Ответственность за нарушение обязательств по перевозке (основания


ответственности и основания освобождения от ответственности, порядок разрешения

споров).


Договор на организацию перевозки груза.



Договор перевозки грузов. Договор перевозки пассажиров.



Общие положения об обязательствах по перевозке (транспортные


обязательства) (понятие, виды перевозок, правовое регулирование,

ответственность).


Договор возмездного оказания услуг. Отграничение от подрядных работ.



Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских


и технологических работ.


Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.



Договор строительного подряда.



Договор бытового подряда.



Общие положения о подряде (понятие, виды, содержание, ответственность).



Договор безвозмездного пользования (ссуда).



Договор коммерческого найма жилого помещения (понятие, субъекты,


содержание, ответственность).


Договор социального найма жилого помещения (понятие, порядок


заключения, субъекты, содержание, ответственность).


Договор лизинга. Виды лизинга.



Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятия.



Договор аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.



Договор проката.



Общие положения об аренде (понятие, виды, содержание, ответственность).



Договор ренты (понятие, виды, содержание).



Договор дарения, мены.



Продажа недвижимости. Продажа предприятия.



Договор энергоснабжения. Договор контрактации.



Договор поставки.



Договор розничной купли-продажи.



Общие положения о договоре купли-продажи (понятие, виды, содержание,


ответственность).


Гражданско-правовая ответственность (понятие, основания, виды, форма).



Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового


договора.


Гражданско-правовой договор (понятие, функции, содержание, виды).



Поручительство, банковская гарантия как способы обеспечения исполнения


обязательств.


Задаток и удержание как способы обеспечения обязательств.



Залог как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие,


основание, виды, договор о залоге).


Неустойка как способ обеспечения обязательств.



Способы обеспечения исполнения обязательств (понятие, значение, виды).



Прекращение обязательств (понятие, основание, способы, содержание).



Обязательства со множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве


(понятие, виды, содержание).


Принципы исполнения обязательств (понятие, виды, содержание).



Обязательственные правоотношения в гражданском праве (понятие,


содержание, основания возникновения, субъекты и объекты).


Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.



Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.



Право общей собственности (понятие, виды, основания возникновения,


правовой режим).


Право собственности некоммерческих организаций (понятие, виды, объекты,


порядок формирования обособленного имущества, содержание).


Право государственной и муниципальной собственности (понятие, виды,


субъекты, объекты, содержание).


Право собственности юридических лиц (понятие, объекты, порядок


формирования обособленного имущества, содержание).


Право собственности граждан (понятие, объекты, содержание, основания


возникновения и прекращения).


Понятие, форма и содержание права собственности. Основания возникновения


и прекращения права собственности. Момент возникновения права собственности.

Бремя собственности.


Сроки в гражданском праве (понятие, виды, порядок исчисления).


33. Исковая давность как средство защиты нарушенных субъективных

гражданских прав (понятие, механизм применения, приостановление, прерывание и

восстановление срока исковой давности).


Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через


представителя (понятие, виды, содержание института представительства).

Доверенность как форма реализации института представительства.


Недействительность сделок (понятие, виды и последствия


недействительности).


Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки.



Сделки в гражданском праве (понятие, признаки, условия


действительности, виды).


Понятие и защита нематериальных благ. Защита чести, достоинства и


деловой репутации граждан и юридических лиц.


Деньги и валютные ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги


(понятие, признаки, виды).


Вещи как объекты гражданских прав. Движимые и недвижимые вещи.


Государственная регистрация недвижимости.


Понятие и виды объектов гражданских прав (общая характеристика).



Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные


образования как субъекты гражданских правоотношений (правоспособность, участие в

гражданских правоотношениях, ответственность по обязательствам, иммунитет

государства).


Дочерние и зависимые общества Филиалы и представительства юридических


лиц как субъекты гражданских правоотношений.


Некоммерческие организации как юридические лица.



Государственные и муниципальные унитарные предприятия (образование,


имущество, управление, ответственность).


Кооперативы как юридические лица (образование, имущество, управление,


ответственность).


Акционерные общества (образование, имущество, управление,


ответственность).


Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью


(образование, имущество, управление, ответственность).


Полное товарищество и товарищество на вере (образование, имущество,


управление, ответственность).


Банкротство (несостоятельность) юридического лица как способ


ликвидации.


Ликвидация юридического лица. Порядок расчетов с кредиторами при


ликвидации.


Реорганизация как способ прекращения юридического лица. Правопреемство


при реорганизации.


Образование юридического лица (способы, порядок). Учредительные


документы. Государственная регистрация.


Юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений (признаки,


правосубъектность, органы юридического лица, средства индивидуализации).


Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность


(банкротство) индивидуального предпринимателя.


Безвестное отсутствие. Объявление гражданина умершим. Последствия явки


гражданина.


Значение и содержание института опеки и попечительства в гражданском


правоотношении. Патронаж.


Понятие и содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности.



Правоспособность граждан (понятие, содержание). Виды правоспособности.



Пределы осуществления и защита гражданских прав. Способы защиты


гражданских прав.


Гражданское правоотношение (понятие, структура, виды).



Применение гражданского законодательства (во времени, в пространстве и


по кругу лиц, по аналогии).


Система гражданского законодательства. Гражданское законодательство и


нормы международного права.


Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы,функции). Отграничение гражданского права от иных отраслей права.

1. Гражданское право как отрасль права (понятие, предмет, метод, принципы, функции). Отграничение гражданского права от иных отраслей права.
Гражданское право — это отрасль отечественного права, нормы которой регулируют основанные на юридическом равенстве, правовой автономии и имущественной самостоятельности имущественные и личные неимущественные отношения с участием граждан, юридических лиц, РФ в целом, субъектов РФ и муниципальных образований.

Предмет гражданского права — это те общественные отношения, которые оно регулирует. Эти отношения делятся на:
1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу материальных благ, которые включают в себя:
отношения статики, то есть отношения, связанные с нахождением материальных благ у определенного лица (право собственности, ограниченные вещные права);
отношения динамики, то есть связанные с переходом материальных благ от одного лица к другому (обязательственное право, наследование).
Имущественные отношения складываются по поводу имущества (которое имеет денежную и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает человек, и она может быть полезна ему. Так понимается и право на вещь и обязанность к вещи. Например, в договоре найма имущество всегда вещь, в договоре купли-продажи (либо вещь, либо право на вещь, собственник продает дом вместе с правом на землю на которой стоит дом), к наследникам переходит имущество и права на вещи и обязанности наследодателя, например долги.
Термин «имущество» имеет в гражданском праве три значения:
совокупность вещей;
совокупность не только вещей, но и имущественных прав требования (например, денежных вкладов в банке);
совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
2. Личные неимущественные отношения — отношения, возникающие между людьми по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с имущественными отношениями:
личные неимущественные отношения, связанные с имущественными возникают в сфере именуемой авторским или изобретательским правом. Например, право считаться автором своего произведения и получить за него вознаграждение — это личное неимущественное право, связанное с имущественным. В этом случае имущественные отношения производны от неимущественных (право автора на вознаграждение);
личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например, защита чести, достоинства и деловой репутации). Это жизнь, здоровье, честь, достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским правом, а только охраняются и защищаются им.

Метод правового регулирования — совокупность приемов, средств, способов, посредством которых право воздействует на общественные отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их. Гражданско-правовой метод имеет следующие отличительные черты:
1. Юридическое равенство сторон — равенство их правового положения, которое проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой ответственности.
2. Автономия воли сторон — в большинстве случаев гражданские права и обязанности возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои отношения. Часто закон устанавливает только общие рамки таких отношений либо предоставляет сторонам несколько способов регулирования их отношений на выбор. Постороннее вмешательство в частную жизнь допускается только в случаях, определенных законом.
3. Имущественная самостоятельность сторон — участники гражданского оборота выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они участвуют в обороте и отвечают по обязательствам.
4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если стороны самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в установленных законом случаях защита гражданских прав производится и в административном порядке.
5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности (ГПО) — объектом взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника. ГПО носит по общему правилу компенсационный характер.

Правовые принципы — руководящие положения, идеи, основные начала права, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общественного развития, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права, закрепляемые в нормах действующего законодательства и имеющие общеобязательное значение.
1. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений;
2. Неприкосновенность собственности — провозглашена в пункте 2, статье 8 Конституции, которая предусматривает признание и защиту равным образом всех форм собственности;
3. Принцип договора — договор могут заключить любые лица, удовлетворяющие требованиям правосубъектности; граждане и юридические лица свободны в выборе партнера по договору;
4. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела — проявляется автономия воли; органы государственной власти и МСУ не вправе вмешиваться в частные ела субъектов гражданского права за исключением случаев их неправомерного поведения;
5. Принцип беспрепятственного осуществления права, восстановления и защиты нарушенных прав.
Руководствуясь вышеуказанными принципами в отношении предмета ГП путем применения метода ГП, осуществляются функции этой отрасли (Статья 2 ГК РФ): регулятивная и охранительная.

ГП и КП: в соответствии с конституционным принципом разделения властей ГП дает понятия и систему гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы ГП (Статья 3 ГК РФ).
ГП и АП: регулируют имущественные отношения, но ГП — это стоимостные имущественные отношения в чистом виде (ответственность носит компенсационный характер); АП — имущественно-организационные отношения (ответственность носит штрафной характер).
ГП и УП: УП охраняет гражданско-правовые отношения (например, отношения собственности), так же как и у ГП цель — предупреждение правонарушений. ГП применяется и в отношениях, возникающих в связи с совершением преступления (например, гражданский иск в уголовном судопроизводстве о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением).
Из ГП исторически выделились Трудовое Право (характерно равенство сторон с их подчинением внутреннему трудовому распорядку) и Семейное Право (регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, но между более узким кругом субъектов).


Гражданское право как отрасль права, его место в системе правовых отраслей.

Понятие и место гражданского права в системе отраслей права.
Гражданское право следует определять как основную отрасль права, регулирующего частные взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников.
Российское ГП имеет свою специфику и отличие от континентального европейского права: 1) в отличии от КЕП земельное и трудовое право в РФ относятся не к частноправовым, а к публично правовым отношениям; 2) в систему Г(Ч)П РФ входят семейное и международное частное право, которые в КЕП являются самостоятельными под отраслями.
В системе ГП 2 взаимодействующие, но не соподчиненные сферы ЧП и ПП поглощают множество отдельных правовых отраслей и их групп. ГП составляет основу частноправового регулирования, что определяет ее место в ПС как основной, базовой отрасли, предназначенной для регулирования частных, прежде всего имущественных отношений. ГП занимает центральное, ключевое место в ЧП сфере.
Отграничение:
Гражданское право - одна из отраслей россий-ского права. I ражданское право регулирует только часть общественных отношений и взаимодействует с другими, смежными отраслями права:
Конституционное право определяет общие принципы правовой системы, в том числе и основные начала гражданского права. Конституционное право устанавливает равенство всех форм собственности, ее неприкосновенность, свободу предпринимательской деятельности и пр. Гражданское право конкретизирует эти положения в своих нормах.
Административное право в ряде случаев имеет тот же предмет регулирования, что и гражданское право, - имущественные отношения, однако метод административного права основан на принципе власти-подчинения. Административные акты - одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Большое значение в гражданском праве имеет и лицензирование, осуществляемое в административном порядке.
Финансовое право взаимодействует с гражданским правом аналогично.
Уголовное право также регулирует (охраняет) имущественные отношения, устанавливая наказание за имущественные преступления. Взаимодействие гражданского права с отраслями уголовно-правового цикла осуществляется и путем подачи гражданского иска в уголовном процессе.
Гражданский процесс регламентирует порядок рассмотрения гражданско-правовых споров в суде, однако его предмет шире и включает также трудовые, семейные и прочие "неуголовные" споры.
Земельное и экологическое право. Гражданское право регулирует обращение земли, лесов и др. объектов в гражданском обороте, но с ограничениями, установленными в земельном и экологическом праве.
Трудовое право регулирует отношения, возникающие по поводу трудового процесса и пересекается с гражданским правом при отграничении трудового договора от гражданско-правового договора подряда.


Предмет и метод гражданско-правового регулирования

Предмет и метод гражданско – правового регулирования
Каждодневные события сталкивают нас с гражданско-правовыми отношениями. Гражданское право это отрасль российского права. Отрасль отличается по предмету и методу правового регулирования. Предмет - это общественные отношения, которые урегулируются нормами права. Метод - это способ воздействия норм права на общественные отношения. Ст.2 ГК определяет круг отношений входящих в зону гражданско-правового регулирования. Отношения делятся на: 1. имущественные и 2. неимущественные. Неимущественные делятся на: а) личные неимущественные связанные с имущественными и б) не связанные с имущественными.
Имущественные отношения складываются по поводу имущества (которое имеет денежную и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает человек, и она может быть полезна ему. Так понимается и право на вещь и обязанность к вещи. Например, в договоре найма имущество всегда вещь, в договоре купли-продажи (либо вещь, либо право на вещь, собственник продает дом вместе с правом на землю на которой стоит дом), к наследникам переходит имущество и права на вещи и обязанности наследодателя, например долги.
Личные неимущественные отношения связанные с имущественными возникают в сфере именуемой авторским или изобретательским правом. Например, право считаться автором своего произведения и получить за него вознаграждение - это личное неимущественное право, связанное с имущественным.
Личные неимущественные отношения не связанные с имущественными. Это жизнь, здоровье, честь, достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским правом, а только охраняются и защищаются им.
Метод
В гражданском праве для метода правового регулирования характерно:
1* метод основан на равенстве участников правовых отношений;
2* автономия участников;
3* имущественная самостоятельность участников гражданского правоотношения.
Наибольшей имущественной самостоятельностью обладают граждане, предприниматели, хозяйственные общества и товарищества. Меньший объем имущественной самостоятельности у государства и муниципальных образований.
Выделяют три специфических черты метода правового регулирования в гражданском праве:
4* самостоятельная имущественная ответственность субъектов гражданского права своим имуществом;
5* судебный исковой порядок рассмотрения споров как основной способ защиты нарушенного права;
6* диспозитивный характер большинства норм гражданского права. Императивная норма - правила обязательные для всех.
Гражданское право - это отрасль отечественного права, нормы которой регулируют основанные на юридическом равенстве, правовой автономии и имущественной самостоятельности имущественные и личные неимущественные отношения с участием граждан, юридических лиц, РФ в целом, субъектов РФ и муниципальных образований.


Основные принципы гражданского права, их законодательное закрепление.

Основные Принципы гражданского права, их законодательное закрепление
Принципы гражданского права:
1.Равенство участников гражданских отношений - признает за всеми гражданами равную правоспособность; права всех собственников защищаются равным образом.
2. Неприкосновенность собственности К РФ - "никто не может быть лишен имущества иначе как по решению суда". Принудительное изъятие имущества может быть только на возмездной основе. Однако в некоторых случаях собственника можно лишить имущества, реквизиция имущества с возмещением стоимости, (возможность конфискации собственности).
3. Свобода договора - каждый вправе решать, заключать ему договор или нет. Каждый выбирает себе контрагента. Возможна свобода в выборе любой модели договора, как предусмотренной ГК, так и нет. Стороны вправе включать любые условия в договор не противоречащие действующему законодательству.
4. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела - предусматривает неприкосновенность частной жизни и т.п.
5. Необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав - ст.34 Конституции РФ - каждый имеет право на свободное использование имущественных возможностей.
6. Обеспечение восстановления нарушенных прав - один из способов восстановления нарушенных прав. (Н: о гражданине распускаются слухи в газете, судебным решением эту газету заставляют напечатать опровержение и возместить моральный ущерб).
7. Судебная защита нарушенного права
8. Приобретение юридическими и физическими лицами гражданских прав по своей воле и своим интересам. Воля - это осознанный и целенаправленный выбор своего поведения и его последствий. Интерес - это желание получить определенный благоприятный результат от своей деятельности.
9. Свободное перемещение товаров услуг и финансов на всей территории РФ - единство экономического пространства.... (Ограничения в этой сфере могут устанавливаться только федеральными законами).


Система гражданского права как правовой отрасли. Виды гражданско-правовых систем

Система гражданского права.
Система современного гр права - это структура, элементами которой являются гр.-прав нормы и институты, размещенные в определенной последовательности.
Гр.-прав нормы и институты делятся на общие и особенные. Общую часть гр права составляют нормы о субъектах, объектах гр права, договоры, представительство и доверенность, исковую давность.
Особенная часть регулирует особенные общественные отношения и состоит из таких институтов:
-право собственности и другие вещные права;
-обязательственное право;
-авторское право;
-право на изобретение и другие результаты творчества, кот используются в производстве;
-правоспособность иностранных граждан и юр лиц; применение гр законов иностранных государств и международных договоров.


Источники гражданского права.


5. Источники гражданского права
Расположенные с учетом их единства и дифференциации нормы гр.ого права находят свое выражение в Ст.х различ.ых НПА, которые принято именовать источниками гр.ого права. Указанные НПА в совокупности образуют гр. зак.-во. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ГК понятие "гр. зак.-во" используется в узком смысле. Ст. 3 ГК включает в понятие "гр. зак.-во" только ГК и принятые в соотв. с ним иные фед.ые зак.ы. Иные акты, содержащие нормы гр.ого права, выведены за пределы понятия "гр. зак.-во". Однако Ст. 71 –К–ии "гр.ое зак.-во" используется в широком смысле, охватывающем не только зак.одат.ные, но и иные норматив.ые акты, содержащие нормы гр.ого права.
=>, нормы гр.ого права могут быть закреплены как в зак.ах, так и в подзак.ных норматив.ых актах. Все эти норматив.ые акты в зависимости от юр. силы расположены по опред. строго иерархической сис-ме, в которой знач-е НПА определяется его юр-ой силой. Чем больше юр-ая сила НПА, тем выше его полож-е в сис-ме гр.ого зак.-ва. Такое построение НПА гр.ого зак.-ва имеет не только теоретическое, но и важное практические знач-е. Ввиду многочисленности НПА гр. зак.-ва и несовершенства зак.одат.ной техники встречаются ситуации, когда различ.ые норматив.ые акты по-разному решают один и тот же вопрос. В таком случае применяется НПА, имеющий большую юр силу. (–К– (Ст. 35, 36) – М/ународные дог-ры (п. 4 Ст. 15 –К–ии РФ и п. 2 Ст. 7 ГК устанавл.ют, что если м/ународным дог-ром РФ установлены иные правила, чем те, которые предусм-ы гр.им зак.-вом РФ, применяются правила м/ународного дог-ра.) – Гр. кодекс и Основы гр. зак.-ва – (спец. зак.ы) "О страховании", Патентный зак. и пр. – (подзак.. норматив. акты) Указы Президента, Постановления правит-ва и т.д.
Источником гр. пр. м.б. обычай. Обычай – правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и получившие признание гос-ва, однако не предусмотренные зак-вом. В сфере предприним. деят-ти обычаи не только складываются, но и применяются. Ст. 5 ГК – говорить об обычаи делового оборота. Не имеет значения, зафиксирован ли обычай в каком-л. док-те, хотя такие док-ты в ряде случаев сущ-ют. (В Р. – сборники обычаев морских портов). Сущ-ие обычая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых с сферой его применения. Одновременно, надо доказать, что обычай известен другой стороне. Применяются обычаи при наличии пробелала в зак-ве, и одновременном отсутствии соответствующего соглашения м/у сторонами.
К и ГК не предусматривают принятие актов гр права субъектами РФ.


Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц

Действие гражданского законодательства. во времени, пространстве и по кругу лиц. И 8. Аналогия закона и аналогия права.
Субъектами являются:
1) физ лица (гр России, иностранные гр, и лица без гражданства - они же опотреды)
2) юр лица
3) публично-правовые образования
Для того, чтобы они могли быть участника гр правоотношений, они должны обладать правосубъектностью - соц правовая возможность быть участниками гр правоотношений.
Всякое гр правоотношение, имеет свой объект,
Объектами гр правоотношений могут быть:
1) вещи и иное имущество
2) работы и услуги
3) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
4) нематериальные блага и информация.
Виды гражданских правоотношений.
Все гражданские правоотношения делятся на:
1) вещные
2) обязательственные
Вещные правоотношения - закрепляют статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным лицом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых посягательств на неё третьих лиц.
Вещные права носят абсолютный характер, для их возникновения достаточно одного субъекта - собственника. Для вещных прав характерно следование за соответствующем имуществом (как бы сопровождают, обременяют это имущество).
Вещными правами являются:
1) право собственности
2) право хозяйственного ведения
3) право пожизненного наследуемого владения земельным участком
4) сервитуты
5) право оперативного управления имуществом
К обязательственным - отношения, посредующие динамику имущественных отношений, а именно по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, а так же отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности.
В обязательственных правоотношениях, управомоченное лицо может реализовать свои права только через действия второго лица. (То есть чтобы купить - надо чтобы кто-то продал).
Корпоративные правоотношения - на основе участия, членства субъектов в организационно-правовых образованьях, обладающих признаками юр лица. Можно выделить преимущественные права. Преимущественные права - это своеобразная группа прав, которая выходит за рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. (Право преимущественной покупки акций, для участников ЗАО).
Гражданское правоотношение - это основанное на нормах гражданского права имущественное или неимущественное общественное отношение, участники которог обладая правовой автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей субъективных прав и юридических обязанностей.


Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
Субъектами являются:
1) физ лица (гр России, иностранные гр, и лица без гражданства - они же опотреды)
2) юр лица
3) публично-правовые образования
Для того, чтобы они могли быть участника гр правоотношений, они должны обладать правосубъектностью - соц правовая возможность быть участниками гр правоотношений.
Всякое гр правоотношение, имеет свой объект,
Объектами гр правоотношений могут быть:
1) вещи и иное имущество
2) работы и услуги
3) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
4) нематериальные блага и информация.
Виды гражданских правоотношений.
Все гражданские правоотношения делятся на:
1) вещные
2) обязательственные
Вещные правоотношения - закрепляют статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным лицом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых посягательств на неё третьих лиц.
Вещные права носят абсолютный характер, для их возникновения достаточно одного субъекта - собственника. Для вещных прав характерно следование за соответствующем имуществом (как бы сопровождают, обременяют это имущество).
Вещными правами являются:
1) право собственности
2) право хозяйственного ведения
3) право пожизненного наследуемого владения земельным участком
4) сервитуты
5) право оперативного управления имуществом
К обязательственным - отношения, посредующие динамику имущественных отношений, а именно по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, а так же отношения по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности.
В обязательственных правоотношениях, управомоченное лицо может реализовать свои права только через действия второго лица. (То есть чтобы купить - надо чтобы кто-то продал).
Корпоративные правоотношения - на основе участия, членства субъектов в организационно-правовых образованьях, обладающих признаками юр лица. Можно выделить преимущественные права. Преимущественные права - это своеобразная группа прав, которая выходит за рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. (Право преимущественной покупки акций, для участников ЗАО).
Гражданское правоотношение - это основанное на нормах гражданского права имущественное или неимущественное общественное отношение, участники которого, обладая правовой автономией и имущественной обособленностью, выступают в качестве юридически равных носителей субъективных прав и юридических обязанностей.
Виды ГПО:
а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъекта: абсолютные (когда управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов (собственник и третьи лица)) и относительные (когда управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо);
б) по объекту: имущественного (объектом По являются материальные блага (имущество)) и неимущественного (личные НИ – объектом выступают результаты интеллектуальной деятельности и другие нематериальные блага) характера;
в) по способу удовлетворения интересов управомоченного лица: вещные (закрепляют за управомоченным лицом возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения посягательств на нее третьих лиц) и обязательные (имущественные отношения по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг);
г) корпоративные (основаны на участии субъекта в организационно-правовых образованиях (корпорациях) и состоят в праве по управлению корпорацией и ее имуществом);
д) преимущественные права (например, преимущественное право на приобретение продаваемой доли в общей долевой собственности).


Гражданская правосубъектность.

Гражданская правоспособность (правосубъектность) физического лица.
Понятие правосубъектности определяет, какими качествами должны обладать субъекты, для того чтобы, иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. Правосубъектность складывается из правоспособности и дееспособности, деликтоспособности.
Правосубъектность - абстрактная категория, которая представляет собой признаваемые в равной мере за всеми лицами максимально-полная возможность правообладания.
Действия самих граждан, направленные на полный или частичный отказ от правосубъектности или действия других лиц, а также действия, ограничивающие правоспособность и дееспособность граждан - ничтожны.
Правоспособность
Правоспособность признаётся за всеми гражданами страны, возникает во время рождения и прекращается с момента его смерти, неотделима от человека, независима от возраста и состояния здоровья.
Правоспособность означает - иметь гражданские права и обязанности. Все граждане РФ равные в правоспособности. Назначение правоспособности - она призвана обеспечить каждому гражданину юр возможность приобретать конкретные гражданские права и обязанности. Это потенциальная возможность.
Российский гражданин может:
1) иметь имущество на праве собственности
2) каждый гражданин имеет право наследовать и завещать имущество
3) заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещённой законом деятельностью
4) совершать любые сделки и участвовать в обязательствах
5) каждый гражданин имеет права создавать юр лица самостоятельно или совместно с другими гражданами.
6) каждый гражданин имеет право иметь право авторства на свое произведение
7) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
(наиболее важные и значимые права).
Гражданин может обладать любыми гражданскими правами и обязанностями, не запрещёнными законом и не противоречащими общим началам и смыслу гражданского законодательства.
Российские граждане признаются полностью равноправными в гражданских правоотношениях, не зависимо ни от чего. Правоспособность некоторых граждан может носить специальный характер. (Н: некоторые специалисты, лица допущенные к гос тайне - имеют некоторые ограничения). Отклонения от принципа равенства: 1)несовершеннолетних, 2)лиц, психически не здоровых. Ограничение гражданской правоспособности возможно по постановлению правительства РФ в качестве ответной меры, для граждан тех государств, в которых введены ограничение для наших граждан тоже.


Основания возникновения гражданских правоотношений.

2. Основания возникновения гражданских правоотношений.
Гражданское правоотношение – это юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера
Гражданские правоотношения возникают при наличии двух условий:
• обязательно должна существовать норма права;
• должен существовать факт реальной действительности.
Обстоятельства реальной действительности, с которыми связывается изменение, прекращение, возникновение гражданских правоотношений называются юридическими фактами. Факт может быть единичным или представлен определенной совокупностью фактов или состоянием (определенный ряд взаимосвязанных фактов, состояние в браке).
Юридические факты классифицируются в зависимости от порождаемых последствий:
• Правоустанавливающие юридические факты.
• Правоизменяющие юридические факты.
• Правопрекращающие юридические факты.
По волевому началу:
• События - явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека (события могут быть абсолютными (вообще не зависят от воли человека, напр., стихийное бедствие) и относительными (напр., рождение человека)).
• Действия - обстоятельства всегда связанные с волей людей (заключение договора, исполнение обязательства и т.п.).
Действия, в зависимости от соответствия нормам права, делятся на:
• Неправомерные действия – противоречат требованиям закона или других нормативных актов, например, причинение вреда, неосновательное приобретение или сбережение чужого имущества.
• Правомерные действия – соответствуют требованиям гражданского законодательства.
По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на:
• Юридические поступки - это такие правомерные действия, которые порождают правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего юридический поступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент создания писателем произведения в доступной для воспроизведения форме независимо от того, стремился ли он при написании произведения к приобретению авторских прав или нет.
• Юридические акты - это такие правомерные действия, которые заведомо нацелены на определенные юридические последствия.
К числу юридических актов относятся административные акты и сделки.
В статье 8 ГК содержится перечень установленных законом юридических фактов (не исчерпывающий). Согласно ему гражданские права и обязанности возникают:
1. из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и непредусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2. из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3. из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4. в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом (некоторые выделены в гл.14 ГК);
5. в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
6. вследствие причинение вреда другому лицу;
7. вследствие неосновательного обогащения;
8. вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
9. вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий (военные действия, смерть чела, забастовки и т.п.), которые напр., могут служить случаем для выплаты страховки.
Существует государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что обеспечивает контроль за законностью сделок, позволяет установить момент возникновения права владельца недвижимости.


Имя и место жительства гражданина.

8. Имя гражданина, место жительства:
В соответствии со ст.19 («Имя гражданина») каждый человек участвует в ГПО под определенным именем и лишь в редких случаях – под псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно. Имя является одним из средств индивидуализации гражданина как участника ГПО. В РФ в широком смысле «имя» охватывает ФИО, В официальных документах должно указываться полное «имя» – ФИО.
Закон признает, что имя это категория ГЗ, согласно закону гражданин приобретает и осуществляет ГП и ГО под своим именем, их приобретение под именем другого лица не допускается. Право на имя – важнейшее НИ право гражданина (ФЛ), личности. Доброе имя как благо, принадлежащее гражданину, защищается в случаях и порядке предусмотренных ГК и другими НА, и относится к числу неотчуждаемых и непередаваемых благ (п.1 ст.150). В частности, предусмотрена защита права на имя в случаях искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию (абз.2 п.5 ст.19).
По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя в установленном законом порядке и вправе требовать (за свой счет) внесения изменений в документы, оформленные на прежнее имя или их замены. Перемена имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени. Некоторые случаи изменения имени предусмотрены СК РФ (вступление в брак, расторжение брака, при усыновлении). Местом жительства (п.1 ст.20) признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специализированные дома (общежития, гостиница, приют), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды либо на иных основаниях предусмотренных законом. МЖ должно быть определено с достаточной точностью (населенный пункт, улица, номер дома и квартиры).
Постоянное проживание означает, что в силу создавшихся условий гражданин обосновался в данном месте. Преимущественное проживание означает место, где гражданин проживает больше, чем в других местах (геологи, моряки, строители). Ст.27 КРФ провозглашает принцип свободы выбора места жительства, но вместе с тем закон (ст.8 ФЗ от 25.06.93 г. «О праве граждан РФ на свободу передвижения, ВМПиЖ в пределах РФ») устанавливает ограничение этого права. Оно может быть ограничено: в погранполосе, в закрытых военных городках, в ЗАТО, в зонах экологических бедствий и т.п.


Недееспособность граждан. Ограничение дееспособности.

Недееспособность граждан Ограничение дееспособности
Гражданская дееспособность - его правоспособность, своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и использовать их. Дееспособность предполагает наличие у человека осознанной правовой оценки своих действий, (психическая зрелость).
Дееспособность.
Дееспособность, так же как и правоспособность не отчуждаема. Никто не может быть ограничен в дееспособности, иначе как в случаях и в порядке установленных законом. ГК предусмотрел ограничение полной дееспособности и ограничения дееспособности несовершеннолетнего. При наличие достаточных оснований по ходатайству родителей, усыновителей, или попечителя, либо органа опеки и попечителя суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, или иными доходами, за исключением случаев, когда он приобрёл дееспособность в полном объёме (брак, эмансипация). Основание, не разумное расходование заработка, злоупотребление спиртными напитками и наркот. веществами. С достижением им 18 лет - дееспособность восстанавливается в полном объёме.
1. Ограничение дееспособности. Ограничение граждан в дееспособности, которые в следствии злоупотреблении спиртными напитками, или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжёлое материальное положение (назначается попечитель, и совершать сделки, получать заработок, стипендию, распоряжаться ими он может только с согласья попечителя, бес попечителя он может совершать только мелкие бытовые сделки). Ограничение дееспособности оформляется решением суда. В случае отпадения основания, привлекших к ограничению дееспособности суд отменяет это ограничение.
Лишение дееспособности.
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения свих действий и руководить ими, может быть признан судом не дееспособным, и ему назначается опекун. От имени гражданина, признанного не дееспособным - сделки совершает опекун. Речь идёт о всех сделках, которое совершает физ лицо. В случае отпадении оснований признаний лица не дееспособным решение суда отменяется.


Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим
в случае длительного осутствия гражданина – участника гражданских правоотношений в месте его постоянного проживания и неизвестности места его пребывания возникает юридическая неопределенность, последствиями которой может стать ущемление прав других участников правоотношений. Устранение неопределенности достигается институтом безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим. Признание Б-О или умершим возможно только по суду (в порядке особого производства) и приналичии юридического состава из следующих фактов: 1. Длительное отсутствие лица в месте его постоянного жительства 2. Отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможность их получения всеми доступными средствами 3. Истечение установленных законом сроков с момента получения последних известий о местонахождении данного лица. Т.е. закон не обязывает заинтересованных лиц никого разыскивать. БО можно признать если в течение одного года в месте его пост жительства нет сведений о месте его пребывания. Исчисление срока начинается со дня получения последних сведений о лице. Его имущество передается по договору ДУ, из которого выделяется имущество для иждивенцев и погашаются его долги. Супруг вправе расторгнуть брак по упрощенной схеме. Если нет сведений в теч 5 лет, то можно признать умершим. Если пропал без вести при обст-вах, угрож смертью или несч случая то пол-года, два года – если пропал в связс военными действиями. Срок исчисляется со дня окончания военных действий. Последствия такие-же как и при реальной смерти.


Опека и попечительство.

Опека и попечительство.
Институт опеки и попечительства имеет целью восполнить не достающую дееспособность отдельных категорий граждан, для обеспечения из защиты и интересов.
Опекуны или опека.
Она устанавливается над малолетними, а так же над гражданами, признанными судом не дееспособными в силу психического заболевания. Опекуны являются представителями подопечных, в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними от 14 до 18 лет, а так же над лицами, ограниченными судом в дееспособности. По достижения ребёнка 14 лет опекун автоматически становится попечителем. Опекун не заключает сделок от имени не совершеннолетнего, его функция - контроль, в форме дачи согласия на совершение тех сделок, которое данное лицо не вправе совершать самостоятельно (Н: продажа квартиры). Такое согласие должно быть письменным и однозначным. Попечитель не является законным представителем подопечного. Законным представителем являются родители, опекуны, усыновители. Таким образом, основное различие между опекой и попечительством состоит в объёме гражданско-правовоых обязанностей, которые закон возлагает на них исходя из объёма дееспособности их подопечных. Органом опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Опекун назначается постановлением главы районной, городской, по месту жительства лиц, нуждающегося в опеке или по месту жительства опекуна. Патронаж - это разновидность попечительства, специфика его в том, что он устанавливается над дееспособным гражданином, с его согласием, и даже по его инициативе. Цель назначения - регулярное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей лицу, нуждающемуся в этом в силу болезни, старости и т.д.


Акты гражданского состояния.

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Гражданское состояние – это правовое положение конкретного гражданина как носителя различных ГП и ГО, определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. Гражданское положения разных людей неодинаково (обладание дееспособностью, нахождение в браке, наличие детей), различно и правовое положение граждан как участников ОО регулируемых ГП.
Актами гражданского состояния признаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Виды АГС: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина.
АГС, как основные события жизни человека, подлежат обязательной регистрации от имени государства в органах записи АГС (ст.47). Государственная регистрация (ГР) этих событий важна для охраны личных НИ и И прав граждан, поскольку с такими событиями закон связывает возникновение, изменение или прекращение ряда важнейших прав и обязанностей. Целью ГР является установление бесспорного доказательства того, что соответствующие события имели место и когда они произошли. Регистрация АГС производится и в государственных интересах: для того, чтобы знать динамику народонаселения (сколько рождается, умирает, вступает в брак и т.д.).
ГР АГС производится территориальными органами ЗАГС, образованными органами исполнительной власти субъектов РФ. АГС осуществляется посредством составления 2 идентичных экземпляров на бланке соответствующей формы, куда включаются необходимые све


Юридические лица: понятие, признаки и классификация.

. Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.
Причина появление юр лиц, та же, что и появление права вообще. Усложнение соц. организации общества, развития эконом отношений, и, как следствие, развитие общественного сознания. На определённом этапе общественного развития правового регулирования, с участием только гр. лиц оказалось недостаточно для развития гражданского оборота. Некие объединения, обладающие имуществом, обособленным от имущества граждан, в гр обороте и выступающим от своего имени. Основная идея в создании юр лица - расширить круг субъектов частного права, за счёт особых организаций и союзов граждан. Основной вклад в развитие учение о юр лицах, о их разнообразии внесли немецкие и французские юристы.
Функции юр лица:
1) оформление коллективных интересов
2) объединение капиталов
3) ограничение предпринимательского риска
4) управление капиталом

Признаки юр лица (ст 48 ГК РФ основополагающие):
Признак - это внутренне, присущее этому явлению свойство, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом права.
1) организационное единство появляется прежде всего в определенной иерархии органов, соподчинённости органов управления и в чёткой регламентации отношений его участников. Организационное единство закрепляется в учредительных документах (уставах и учредительных договорах, а так же в тех НПА, которые регулируют правовой статус юр лица Н: ФЗ об Обществах с ограниченной ответственностью)
2) обособленное имущество. Второй признак юр лица - наличие обособленного имущества. Без собственного имущества немыслима предпринимательская деятельность, имущество является базовой для любой коммерческой фирмы. Имущественный капитал - в виде самостоятельного баланса или в виде сметы.
3) Третий признак. Юр лицо, самостоятельно несёт ответственность по своим обязательствам. Юр лицо не отвечает по долгам учредителей или материнской организацией, учредитель не отвечает по долгам созданными организацией.
4) Четвёртый признак. Созданное юр лицо выступает в гражданском обороте от собственного имени и самостоятельно выступает истцом и ответчиком в суде ст 48 ГК РФ.
Юр лицо - это признанная государством, в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам, и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Классификация юр лиц.:
(Легальная классификация юр лиц последние годы претерпела усложнения). Прежде всего гр законодательство делит все юр лица:
1) коммерческие и некоммерческими
Коммерческие - юр лица, которые имеют совей целью постоянное извлечение прибыли (Полное товарищество, Коммандитное товарищество (товарищество на вере), ООО, ОДО, АО, Производственный кооператив (артель), ГУП, МУП). Перечень организационно-правовых форм, коммерческих юр лиц, утверждён указом, закрытым перечнем в ГК РФ и не подлежит изменению каким либо фед законам. (Изменение этой системы только по средствам ГК РФ)
2) Не коммерческие юр лица - не имеют своей целью постоянное извлечение прибыли, а если они имеют таковую, то не могут распределять между учредителями. Все средства направляются на основные виды деятельности.
Некоммерческие юр лица.
Организационно-правовые формы некоммерческих юр лиц не содержаться и предусмотрены в различных фед законах.
Потребительские кооперативы. Основное значение этого кооператива, это объединение лиц, на началах членства, в целях удовлетворения своих потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество, которого складывается из паевых взносов.


Образование юридических лиц.

Образование юридических лиц
ЮЛ создаются по воле их учредителей, однако государство (публичная власть) в интересах всех участников имущественного оборота контролирует законность их создания (ст.51). Поэтому ЮЛ подлежит ГР в органах юстиции в порядке, определяемом законом. Данные ГР, в том числе фирменное наименование, включаются в единый государственный реестр ЮЛ, открытый для всеобщего ознакомления.
Значение ГР ЮЛ, ее рациональной организации, полноты единого реестра ЮЛ, достоверности содержащихся в нем сведений и их открытости для любого заинтересованного лица чрезвычайно велико. Такая регистрация обеспечивает возможность получения необходимой информации при выборе контрагента и ведении хозяйственных операций и способствует устойчивости экономического оборота, поскольку регистрируются и изменения правового статуса ЮЛ. ЮЛ считается созданным с момента его регистрации, и с этой даты возникает его правоспособность.
ГЗ устанавливает так называемый нормативно-явочный порядок образования ЮЛ - регистрирующий орган проверяет только соответствие представленных учредительных документов и действий учредителей нормам права, а вступать в обсуждение вопроса о целесообразности или полезности создаваемого ЮЛ он не вправе. Этим нормативно - явочный порядок отличается от разрешительного, который применяется в отношении отдельных ЮЛ (коммерческие банки, страховые организации, монопольных предприятий) и связан с получением разрешения от органов публичной власти. Отказ в ГР или уклонение регистрирующего органа от регистрации могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Регистрация ЮЛ может быть признана судом недействительной в случае нарушения закона или иных НА. Такое признание влечет ликвидацию ЮЛ только в том случае, если допущенные нарушения неустранимы.
В соответствии со ст.52 ЮЛ действует на основании устава, либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора (полные и коммандитные товарищества). В случаях, предусмотренных законом, ЮЛ, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Учредительный договор ЮЛ заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). ЮЛ, созданное одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем.
В учредительных документах ЮЛ должны определяться наименование ЮЛ, место его нахождения, порядок управления деятельностью ЮЛ, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для ЮЛ соответствующего вида. В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности ЮЛ. Предмет и определенные цели деятельности ЮЛ могут быть предусмотрены учредительными документами и в случаях, когда по закону это не является обязательным. В учредительном договоре учредители обязуются создать ЮЛ, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью ЮЛ, выхода учредителей (участников) из его состава.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их ГР, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего ГР, о таких изменениях. Однако ЮЛ и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.


Правоспособность юридических лиц.

Правоспособность и дееспособность юридического лица
Правоспособность и дееспособность появляется с момента создания юридического лица (когда оно включается в единый государственный реестр юридических лиц) и прекращается с момента ликвидации юридического лица (исключения его из единого государственного реестра юридических лиц). Если правоспособность у граждан универсальная, то у юридических лиц специальная правоспособность является общим правилом. Для унитарных предприятий, некоммерческих организаций предусмотрена специальная правоспособность, которая соответствует целям их деятельности. Цель деятельности указывается в учредительных документах. Коммерческие же организации (хозяйственные общества, товарищества, производственные кооперативы и организации) обладают универсальной правоспособностью, но они могут в учредительных документах (или иными способами) ограничить свою правосубъектность, однако государственный орган не может отказать в выдаче лицензии, указывая, что в уставе этого юридического лица отсутствует какой-либо вид деятельности.
Дееспособность юридического лица, т.е. его участие в гражданских правоотношениях, путем совершения юридических действий, осуществляется прежде всего его органами, которые действуют без всякой доверенности на основе прав по должности. В предусмотренных законом случаях эти действия могут осуществляться от имени юридического лица, юридическое лицо также может осуществлять и приобретать свои права через участников (напр. товарищество). Иногда управляющий юридического лица самостоятельно не может осуществлять интересы юридического лица, и тогда назначаются лица, осуществляющие и приобретающие права по доверенности. Однако можно действовать и без доверенности, напр., кассир является работником юридического лица и действует в его интересах, последствия действий таких работников падают на все юридическое лицо.
Реорганизация и ликвидация юридического лица
Реорганизация юридических лиц - прекращение деятельности юридического лица с переводом прав и обязанностей (деятельность юридического лица продолжают иные юридические лица).
Реорганизация осуществляется по решению:
• самих учредителей и участников;
• органа юридического лица, который на это уполномочен учредительными документами;
• по решению уполномоченного органа или суда о разделении или выделении.
Гражданский кодекс называет следующие формы реорганизации:
1. Слияние нескольких юридических лиц в одно новое.
2. Присоединение юридического лица к другому.
3. Разделение юридического лица на несколько новых.
4. Выделение из состава юридического лица других юридических лиц.
5. Преобразование, т.е. смена организационно-правовой формы юридического лица.
Юридическое лицо является реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, кроме случая присоединения (в этом случае с момента внесения записи в государственный реестр). Учредители и участники, должны уведомить кредиторов юридического лица. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного выполнения обязательств и возмещения убытков. Имеет место правопреемства в правах и обязанностях. Причем права и обязанности после реорганизации юридического лица переходят к другому (вновь созданному) юридическому лицу по передаточному акту или разделительному балансу.
Если при реорганизации юридического лица его долги нельзя точно распределить между его правопреемниками, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность перед кредиторами юридического лица. Если товарищество преобразуется в хозяйственное общество или производственный кооператив, каждый полный товарищ ставший членом в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к ООО или кооперативу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежащей ему доли в обществе не освобождает его от субсидиарной ответственности. Ликвидация ЮЛ - способ прекращения его деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях. ГЗ устанавливает специальный порядок ликвидации ЮЛ. Ликвидация может осуществляться: 1)добровольно, 2)решению учредителей, 3)уполномоченного на то органа ЮЛ, 4)принудительная ликвидация в соответствии с судебным решением, на основании: А)осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); Б)неоднократного грубого нарушения законов или НА; В)противоречие деятельности законодательным запретам и т.д.
Ликвидация ЮЛ представляет процедуру, основным содержанием которой является выявление удовлетворение имеющихся у кредиторов требований. При этом ЮЛ продолжает свою деятельность, а лица принявшие решения о ликвидации извещают регистрирующий орган об этом. В государственный реестр вносятся сообщенные сведения. Ликвидация проходит под контролем органа осуществившего ГР ЮЛ. Этапы ликвидации ЮЛ: 1)назначение с согласия регистрирующего органа специальной ликвидационной комиссии (единоличного ликвидатора); 2)опубликование в СМИ извещения о ликвидации, а также о порядке и сроках (не менее 2 месяцев) заявления требований кредиторами и письменное уведомление об этом известных кредиторов; 3)утверждение промежуточного ликвидационного баланса; 4)при недостатке денежных средств для удовлетворения заявленных требований – продажа имущества ЮЛ с публичных торгов; 5)расчеты с кредиторами ЮЛ в порядке очередности (регресс, зарплата, залог, налоги, иные); 6)составление ликвидационного баланса и его утверждение, передача остатков имущества учредителям. Ликвидация считается завершенной, а ЮЛ прекратившим существование – с момента внесения записи об этом в государственный реестр.


Несостоятельность (банкротство)юридического лица.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица;
Банкротство. (Несостоятельность.)
(ФЗ О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 г.)
Под несостоятельностью - признанная АС или объявленная самим неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Признаки:
1) юр лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязанности не исполнены им в течении 3 месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. (ст 3 ФЗ)
Дело о банкротстве может быть возбуждено АС, в процедуре предусмотренной арбитражно-процессуальным кодексом и ФЗ о банкротстве.
При рассмотрении дела о банкротстве юр лица, применяются следующие процедуры:
1) наблюдение
2) финансовое оздоровление
3) внешнее управление
4) конкурсное производство
5) мировое соглашение
Реабилитационными процедурами являются:
1) финансовое управление
2) внешнее управление
Реорганизационные процедуры:
1) внешнее управление
Ликвидационные:
1) предварительные
2) наблюдение
Процедура несостоятельности, банкротства ведут к оздоровлению рынка и в ряде случаев обеспечивают нормальное функционирование другим юр лицам.


Хозяйственные товарищества и общества .

хозяйственные товарищества и общества:
Является наиболее распространенной и старой орг-прав формой. В законе мало императива к ним, поэтому хоз товарищества имеют широкие возможности.В основе лежит договор товарищества римского права. Такая организация служит средством объединения личного участия и разрозненных капиталов для большего эффекта в хозяйственной деятельности. Цель – извлечение доходов, это добровольное объединение сил. Интересы участников в договоре хоз товарищества тождественны, в отличие от других договоров. Здесь договор между товарищами не цель, а средство для успешного совершения других сделок и получения определенных выгод. Т.о. при создании товарищества невозможно исчерпывающее определение обязанностей товарищей по ведению дел, т.к. это соединение личных и имущественнх сил. В товариществах обычно не бывает внутренних структурных подразделений, поскольку товарищи действуют лично и участвуют лично, несут при этом солидарную имуществ ответственность по обязательствам товарищества. Тов-ва бывают полные и коммандитные (на вере). В полных все товарищи участвуют в юр лице лично и каждый несет ответственность, а в товариществе на вере присутствуют дополнительно коммандитисты, которые участвуют в деятельности товарищества только своим капиталом и несут ответственность по обязательствам товарищества в его пределах. Коммандитисты лично не участвуют в делах товарищества. (Учредительные документы – учредительный договор).
Хоз общ-ва - это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения их имущества для ведения предпринимат. деят-ти.
Для хоз. общ-в характерным является объединение не столько личных усилий участников, сколько их имуществ. Участники не отвечают по обязат-вам фирмы (за исключением обществ с доп. ответ-ю), и их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал.
Формы: 1. Общество с огр. ответ. - ком. организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязат-вам.
2. Общество с дополнительной ответственностью - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.
3. Акционерное общество. Коммерческая организация, образован¬ная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязатель¬ствам, с уставным капиталом разделенным на равные доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами — акциями.
4. Дочерние и зависимые общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ (акционерных и с ограниченной ответственно¬стью), оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций.


Полное товарищество и товарищество на вере.

Полное товарищество и Товарищество на вере
Полным товариществом признается такое хозяйственное товарищество, участники которого: 1)осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества; 2)субсидиарно несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Т.е. предпринимательская деятельность участника ПТ признается деятельностью ЮЛ, а кредиторы вправе требовать погашения долгов из личного имущества участников ПТ. Поэтому взаимоотношения участников ПТ носят лично-доверительный характер, и как правило существуют как форма семейного предпринимательства. Участник ПТ вправе: а) знакомиться со всей документацией по ведению дел ПТ; б) возмездно или безвозмездно передать свою долю в складочном капитале другому товарищу или 3 лицу (с согласия остальных товарищей); в) выйти из ПТ в любой момент, отказавшись от участия в нем (предупредить за 6 месяцев и требовать выдачи ему части имущества пропорциональной его доле в СК, но продолжает отвечать по долгам ПТ в течение 2 лет). Полный товарищ обязан: внести вклад в общее имущество; б) воздерживаться от конкуренции с товарищами. Нарушение обязанностей служит основанием для: а) требования остальными товарищами возмещения причиненных убытков; б) исключения лица из состава ПТ в судебном порядке. В случае смерти ФЛ – участника ПТ, либо реорганизации участвовавшего в нем ЮЛ, вступление в ПТ его наследников или правопреемников допускается только с согласия других участников. Не принятые или не пожелавшие вступать в ПТ преемники получает стоимость доли выбывшего участника, и риск возможной ответственности. Изменение состава участников может не прекращать его деятельности, если это прямо предусмотрено УД или соглашением остающихся участников. ПТ не может быть «компанией 1 лица», такой товарищ вправе преобразовать ПТ в общество, с сохранением личной имущественной ответственности по перешедшим к обществу долгам ПТ в течении 2 лет.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) состоит из 2 групп участников: 1.осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, (являются полными товарищами); 2.вносят вклады в имущество товарищества, не участвую непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только риск их утраты (вкладчики, коммандитисты). Коммандита (КТ) - такое объединение лиц, в котором хотя бы 1 участник отвечает по общим долгам всем имуществом, а другой (другие) рискует только своим вкладом и соединяет в себе свойства объединения лиц (предпринимателей) и объединение капиталов.
Коммандитисты (вкладчики), не будучи предпринимателями и рискуя лишь вкладом, не участвуют в введении дел и в управлении имуществом, а также не вправе оспаривать действия ПТ. У них есть право на получение дохода (дивидендов), на информацию о деятельности товарищества и на ликвидационную квоту.
Полным товарищем можно быть только в 1 товариществе.
В фирменном наименовании КТ указывается имя (наименование) всех, нескольких или 1 ПТ с добавлением слов «и компания, товарищество на вере». В случае включения в наименование КТ вкладчика ведет к превращению его в ПТ. Учредительный договор подписывается всеми ПТ и только ими. Отношения КТ со своими вкладчиками строятся на основании договоров о внесении ими вкладов. Управление делами осуществляется исключительно ПТ. В образовании складочного капитала КТ участвуют как ПТ, так и вкладчики. Ситуация когда в КТ остается 1 ПТ и 1 вкладчик возможна, но может произойти только в результате выбытия из нее других участников, т.к. ПТ не может быть создано 1 участником. В качестве ПТ могут выступать предприниматели или коммерческие организации, а в качестве вкладчиков – любые субъекты ГП, если это не ограничено законом.
Вкладчики вправе: а) получать часть прибыли КТ, приходящуюся на их долю (вклад) преимущественно перед ПТ; б) передать свою долю или ее часть другому вкладчику или 3 лицу, без согласия КТ, ПТ и других вкладчиков; в) преимущественной покупки при продаже другим вкладчиком своей доли; г) выйти из КТ, получив свой вклад, но не долю в имуществе. (УД могут устанавливаться и иные права вкладчиков). К числу их обязанностей относится: а) внесение вклада, что удостоверяется «свидетельством об участии»; б) обязанность не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности КТ. (ГЗ не предусматривает возможности исключения вкладчика из КТ).
КТ ликвидируется по тем же основаниям, что и ПТ, а также при выбытии из него всех вкладчиков. В последнем случае ПТ могут преобразоваться в ПТ.


Общество с ограниченной ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью:
Правовой статус ООО определяется ГК РФ, а так же фед законом об обществах с ограниченной ответственностью.
ООО признаётся учреждённое одним или несколькими лицами, разделён на доли, определённых учредит документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью ООО в пределах уставного капитала.
1) учредителями такого лица может быть 1 лицо.
2) Минимальный размер уставного капитала (10000) руб.
3) учредителя не отвечают по долгам юр лица, рискуют только потерей вкладов в уставный капитал.
Количество участников не может быть более 50. Участниками могут быть как юр, так и физ лица. Не может быть единственным учредителем ООО, хозяйственное общество, в котором 1 учредитель.
В зависимости от количества участников может быть 2 варианта уставных документов:
1) если 1 учредитель, то единственным уставным документом - устав
2) если несколько учредителей, то устав и учредительный договор.
Высшим органом ООО - собрание учредителей, исполнительный орган создаётся обязательно, он либо единоличный, либо коллегиальный. Участник может передать свою долю другому участнику, или любому третьему лицу. Учредитель может уйти, ему возвращаться его доля с приращенным капиталом. Доли возвращаются непозднее 6 месяцев, с момента окончания года с даты подачи заявления. ООО передаёт свою долю в собственность при вступлении в ООО, оставляя за собой только обязательства.
Обязательства общества:
1) не более 50 чел, при превышение общество должно преобразовываться в АО
2) при выходе одного из соучредителей общество должно выкупить у него принадлежащую ему долю
Ликвидация общества:
1) Общество остаётся, если в нём остался хотя бы 1 участник
2) Общество ликвидируется в случае его банкротсва или по решение учредителей


Акционерное общество.

Акционерные общества
Различают ОАО и ЗАО.
АО - общество, уставный капитал которого разделён на определённое число акций, участники акционерного общества, они же акционеры, не отвечают по его долгам, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акция становится собственностью участника АО и одновременно удостоверяет его обязательственные права в АО, а именно право на:
1) дивиденд,
2) право на управление АО
3) на ликвидационную квоту, в случае ликвидации юр лица
Акционер не может выйти из состава АО в любое время, потребовав выдачи ему вкладов. Статус акционера удостоверяется реестром акционеров. Каждое АО имеет реестр.
В ОАО акционер может отчуждать свои акции любому 3 лицу, по своему усмотрению.
ЗАО:
1) Акции размещаются только среди заранее определённого круга лиц.
2) Акционеры ЗАО обязаны соблюдать право преимущество покупки акций другими акционерами ЗАО. Ст 97 ГК РФ. Высшим органом управления всегда является собрание акционеров. В ЗАО всегда должен быть единоличный орган управления.
В 1998 г законом о народных предприятиях вводится модификация АО, отличающаяся от правового режима АО.
Так как:
1) Численность акционеров народных предприятий ограничено 5000 человек
2) Одно лицо не может иметь в собственности акции на сумму более 5% стоимости уставного капитала,
3) Кроме того, списочный состав у такого народного предприятия на 90% должен состоять из акционеров
4) Любое лицо выходящее из состава АО обязаны продать АО, за заранее установленную члену свои акции АО


Производственный кооператив.

Производственный кооператив:
Производственный кооператив коПммерческая организация, основанная на началах членства. На совместное личное участие в деятельности созданной ими организации. Распределение дохода между участниками по труду, не пропорционально имущественным вкладам, а также наличие у каждого участника 1 голоса при решении всех общих вопросов (принцип полного равенства в управление общими делами).
Производственный кооператив - добровольное объединение не являющихся предпринимателями граждан для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом (или ином) участии и объединении определенных имущественных (паевых) взносов при их личной ограниченной субсидиарной ответственности по обязательствам этой коммерческой организации.
В ПК может состоять любое число участников, но он не может быть «компанией одного лица», (минимум учредителей и участников ПК – не менее 5 человек). Исключается для его участника возможность одновременного членства в нескольких ПК. Устав, - единственный УД. В У помимо общих сведений должны быть указаны условия: а) о размере и порядке внесения паевых взносов членами ПК; б) характер и порядок их трудового участия в его деятельности; г) о размерах и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам ПК.
Высший орган управления - общее собрание. Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена У ПК. К ней относятся: 1)изменения У; 2)образования и прекращения полномочий других его органов и РК (ревизора); 3)прием и исключение членов ПК; 4)утверждение его годовых отчетов, 5)распределение прибыли; 6)решение о реорганизации и ликвидации ПК.
Закон ограничивает возможность требованием обязательного согласия ПК на прием нового члена и правом других членов ПК на преимущественную покупку отчуждаемого пая или его части. Уставом ПК может быть установлен запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену ПК. Наследники умершего члена ПК могут быть приняты в ПК, только если его У прямо это предусматривает, в противном случае они вправе претендовать на компенсацию стоимости пая.
Обязанность участника является внесение как паевого, так и вступительного и иных дополнительных взносов. Члены ПК, обязаны личным трудом участвовать в его деятельности, соблюдая трудовую и производственную дисциплину.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей член ПК может быть исключен из него по решению общего собрания. А члены наблюдательного совета или правления ПК могут быть исключены за участие в другом ПК.
Реорганизация и ликвидация ПК. Осуществляется добровольно, а в предусмотренных законом случаях, принудительно. ПК может быть преобразован в хозяйственное Т или О, с согласия всех членов.


Унитарное предприятие.

Унитарные предприятия:
Ст 113 ГК РФ - унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на закреплённое за ней, собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть разделено по вкладам, долям паям, в том числе между работниками предприятия. Переданное имущество остаётся в гос или муниципальной собственности, созданное юр лицо получает его на одном из вещных прав: либо на праве хоз ведения, либо на праве оперативного управления.


Некоммерческие организации.

Некоммерческие организации
В ГК РФ общественные объединения совмещены совместно с религиозными общественными организациями.
Некоммерческими - организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участникам. К ним относятся: Фонды, учреждения, основная черта – их основная уель не является извлечением прибыли в результате деятельности. в законе приведен незакрытый перечень некоммерческих организаций и они могут оздаваться в самых различных формах. Но основные это – общественные и религиозные организации, фонды, статутные объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Общие черты: некоммерческие цели и характер деятельности, добровольность объединения, право собственности на имущество и отсутствие к-л прав на него у их участников (учредителей), отстутсвие ответственности этих юрлиц по обязательствам участников (учредителей). Они различаются по принципу организации, субъектному составу участников, отношению к предпринимательской деятельности, наличию ответственности по их обязательствам у участников. Общественные организации и фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью, равно как и асоциации и союзы, но все делают это по разному – фонды могут создавать специально для этого хозяйственные общества или участвовать в существующих. Особенности деятельности некоммерческих юрлиц определены в специальном законе.


Общественные и религиозные объединения.

Общественные и религиозные объединения
Общественное объединение — это родовое понятие, обозначающее целую группу самостоятельных организационно-правовых форм не¬коммерческих юридических лиц.
Учредителями общественных объединений выступают граждане (не менее трех человек), а также другие общественные объединения с правами юридических лиц (наряду с гражданами).
Особенностью наименования общественного объединения является необходимость включать в него указание на территориальную сферу деятельности (общероссийское, межрегиональное, региональное, мест¬ное). Средст¬вом индивидуализации общественного объединения, в отличие от других юридических лиц, является также его символика (флаги, эмб¬лемы, вымпелы и т.п.), подлежащая обязательной государственной регистрации.
Религиозные организации. Объединение граждан, имеющее основ¬ной целью совместное исповедание и распространение веры и облада¬ющее соответствующими этим целям признаками.
Разновидности:
1) общины
2) монастыри
3) братства
4) миссии
В таком понимании религиозная организация является самостоятельной организационно-правовой фор¬мой юридического лиц


Фонды и учреждения.

Фонды и учреждения
Фонды. - Некоммерческая организация, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования иму¬щества, переданного в ее собственность учредителями.
Образовав фонд и передав ему в собственность определенное иму¬щество, учредители утрачивают все имущественные права в отношении него.
Для достижения уставных целей фонд, вправе заниматься предпринимательской деятель-ностью, в том числе путем создания или участия в хозяйственных обще¬ствах.
Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в отно¬шении созданных ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по обязательствам друг друга.
Имея в виду особую важность имущества для достижения уставных целей фонда, закон предусматривает дополнительное основание его ликвидации, не свойственное другим юридическим лицам: недостаточ¬ность имущества фонда для осуществления его целей, при условии, что вероятность его получения нереальна.
Учреждения
Это организация, созданная собственником для осуществления функция не коммерческого характера, и финансируемая им полностью или частично (ст 120 ГК РФ). В зависимости от области правовой статус учреждения регулируется спец законами. Учреждение, как юр лицо, не собственник переданного ему имущества. Имущество находится на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжение денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт собственник соответствующего имущества. Обращение взыскания может быть так же и на самостоятельно приобретенное имущество.
Учреждение может создать любое лицо, участник гражданского оборота.


Понятие и виды объектов гражданских прав.

Понятие и виды объектов гражданских прав.
Объекты гражданских правоотношений - это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения. Наиболее распространённым объектом является вещь (предмет материального мира, который находится в обладании человека и может быть полезен ему). Помимо вещей к объектам относят информацию, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.
3 группы гражданских правоотношений (оборотоспособность объектов):
1. Свободно обращающееся объекты права (это общее правило).
2. Объекты ограниченные в обращении (требуется специальное разрешение, напр., оружие).
3. Объекты полностью изъятые из оборота (сильнодействующие яды).
Деление вещей на движимые и недвижимые вещи
К недвижимости относит земельные участки, участки недр, обособленные водные участки, а также все что прочно связано с землей (леса, здания).
Они не могут перемещаться без несоразмерного ущерба их назначению. Движимая недвижимость - воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические корабли. Эти вещи отнесены к недвижимости, так как подлежат государственной регистрации. Кодекс позволяет отнести к недвижимым вещам и иные виды вещей. Кондоминиум - все кто живет в многоэтажных домах, кондоминиум - это единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя: земельный участок, жилищное строение, и прочие объекты недвижимости. К недвижимости ст.132 ГК относит и предприятия. Предприятием признается имущественный комплекс, который используется для осуществления предпринимательской деятельности. В данный комплекс входит вся совокупность имущества, предназначенная для функционирования предприятия (сырье, продукция, права требования, долги, инвентарь, право на обозначение (товарный знак, знаки обслуживания и т.д.), земельный участок).


Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.

Вещи как объекты гражданских прав:
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товары. Вещи являются результатами труда, имеющие в силу этого определенную экономическую ценность. К ним относятся орудия и средства производства, а также различные предметы потребления. Вещами являются наличные деньги и ЦБ (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и другие природные ресурсы). Вещи становятся объектами права собственности и других вещных прав. Не являются вещами входящие в состав имущества права требования и пользования, а также объекты исключительных прав и охраноспособная информация (ноу-хау).
Признаки: 1. оборотоспособность - способность служить объектом имущественного оборота и менять своих владельцев: а) вещи, разрешенные в обороте – свободное обращение, без специального разрешения публичной власти; б) вещи, ограниченные в обороте – могут принадлежать только определенным участникам оборота (оружие), либо находится в обороте по специальному разрешению (валютные ценности); в) вещи, изъятые из оборота – не могут быть предметом сделок и менять собственника (природные ресурсы, принадлежащие государству).
2. связь с землей: а) недвижимые (недвижимость) вещи: все вещи прочно связанные с землей (жилые дома, здания, многолетние насаждения), неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению; б) движимые: вещи не связанные с землей и не признаваемые в качестве недвижимости законом.
Имущественные комплексы (разновидностью недвижимости) - комплексы взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему назначению, как единое целое: 1)предприятия (включает в себя наряду с недвижимостью и движимостью обязательственные права требования и пользования, некоторые исключительные права); 2)кондоминиумы (включает земельный участок и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные жилые помещения находятся в частной (или публично) собственности конкретных владельцев, а остальные части – в их общей долевой собственности).
3. индивидуально-определенные вещи (определенные индивидуальными признаками – дом № на такой-то улице) и родовые вещи ( – характеризуются числом, весом, мерой. Понятие родовых обычно используется по отношению к движимым.
4. Вещи делимые и неделимые, последние характеризуются тем, что их нельзя разделить в натуре без изменения их первоначального назначения (автомобиль между 2 совладельцами). Сложные вещи делимы как физически, так и юридически (сервиз, мебельный гарнитур).
Главные вещи и принадлежности (служит ГВ и связана с ней общим назначением).
Одушевленные (животные (чаще домашние)) и неодушевленные вещи.


Деньги и ценные бумаги.

43. Деньги и ценные бумаги
Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. (Ст 142 ГК РФ).
Ценная бумага признаётся объектом гражданских прав в силу того, что она подтверждает права её владельца на материальные или нематериальные блага (на деньги, действия 3 лиц, другие ценные бумаги).
Ценные бумаги обладают рядом свойств, отличающих их от других юр документов:
1) у ценной бумаги должна быть определённая форма, и определённые реквизиты
2) ценные бумаги возможно передать 3 лицам
3) ценные бумаги отличаются публичной достоверностью
4) реализация права, заключённого в ценные бумаги возможна только по предъявлению ценной бумаги
Классификация ценных бумаг:
1) предъявительские (ценная бумага, в которой не указывается конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом управомоченным по этой ценной бумаге является любой держатель ценной бумаги - Гос аллигации, сберегательные книжки на предъявителя).
2) именные (Ценные бумаги, выписанные на имя конкретного лица, который только и может осуществить это право по данной ценной бумаге - акции, чеки, сберегательные сертификаты. Эти ценные бумаги могут переходить к другим лицам с соблюдением ряда формальностей и процедур)
3) ордерные (выписывается на определённое лицо, НО это лицо может осуществить своё право не только самостоятельно, но назначить своей надписью (приказом, ордером) может назначить другое лицо, которое становится управомоченным по данной ценной бумаге. Оборот этих ценных бумаг менее формален и осуществляется путём передаточной надписи (индосомент)). Ордерные ценные бумаги имеют повышенную надёжность. Все лица, совершившие надписи отвечают перед владельцем ордерной бумаги.
Коносамент - ценная бумага, которая применяется в морской перевозке и регулируется кодексом торгового мореплавания (КТМ РФ) РФ. Это товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нём грузом и получить груз после завершения перевозки. Основной сферой применения коносамента является морская перевозка грузов, где с его помощью заключается договор перевозок.
У него двойная природа:
1) обладает свойствами ценной бумаги
2) является договором перевозки
Коносамент может быть именным, ордерным, и на предъявителя. Он, как ценная бумага возлагает на перевозчика ничем не обусловленную обязанность по выдачи груза предъявителю коносамента.
Деньги как объект гражданских прав
Ст.140 ГК закрепляет основы обращения этих объектов. Денежная эмиссия выполняется только Центральным Банком, национальная денежная единица - рубль, основной задачей Центрального Банка является защита и обеспечение устойчивости рубля. Принимать деньги можно только по нарицательной стоимости на всей территории РФ в отношении всех платежей, а также для зачисление на счета, для переводов. Использование валюты в денежных обязательствах оговорено в ст.317 ГК. Ст.141 ГК говорит о валютных ценностях, валютные ценности - иностранная валюта, выраженные в иностранной валюте ценные бумаги (векселя, чеки, аккредитивы), фондовые ценности, драгоценные металлы (золото, серебро, платина, металлы платиновой группы) за исключением ювелирных изделий и лома, драгоценные камни (алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты и жемчуг) только природные.


Понятие и виды сделок.

Сделки: понятие и виды.
Сделка - действие граждан и юр лиц направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделка характеризуются:
1) правомерный акт
2) сделка всегда волевой акт (воля выражается через волеизъявление).
Виды выражения воли:
1) прямое волеизъявление (когда в устной или в письменной форме выражают, записывают своё желание)
2) косвенное волеизъявление (когда от лица исходят такие действия, из которых явствуют его намерения совершить сделку) - конклюдентные действия (можно совершить только сделки, которые можно совершать устно).
3) изъявление воли и по средствам молчания (молчание является знаком согласия только в случаях прямо предусмотренных законом или соглашением сторон).
4) направленность (сделка всегда направлена на достижение юр результата).
Мотив. - Это побудительная причина, та соц эконом цель, ради которой стороны вступают в данные отношения.
Виды сделок или квалификация:
1) односторонние сделки
2) двусторонние сделки
3) многосторонние сделки
Односторонние сделки - это сделки ля совершения которой достаточно воли 1 стороны (Обязанности возникают только у лица, совершившего сделку).
Двусторонние и многосторонние сделки - сделки, для совершения которых требуется согласование двух или нескольких лиц - договоры. (Все договоры - сделки, но не все сделки договоры.)
Все договоры можно разделить:
1) возмездные (имеет встречное удовлетворение); (если прямо не указано иное - договор всегда возмездный).
2) безвозмездные (не имеющие никакого встречного удовлетворения)
Все договоры делятся на:
1) односторонние обязывающие
2) двусторонние обязывающие
Все договоры делятся на:
1) реальные
2) Консенсуальные (соглашение) - если для совершения сделки достаточно достижения соглашения. Соглашение должно быть по всем существенным условиям. С этого момента возникают права и обязанности сторон.
Реальный договоры считаются совершёнными при наличие соглашения и передачи вещи.
(Реальным является хранение, перевозки).
Различают так же:
1) биржевые сделки (они отличаются по процедуре совершения и защиты).
2) фидуциарные сделки (основанные на доверии - поручение, комиссии).


Условия действительности сделок.

Условия действительности сделок.
Условиями действительности:
1) субъектом сделки должны обладать правоспособностью в дееспособностью, необходимой для совершения данной сделки.
2) необходимо, чтобы сделка была совершена в установленной законом форме
Недействительность сделки при несоблюдении формы должна быть прямо предусмотрена законом.
3) необходимо, чтобы воля лица участвующего в сделки соответствовало его волеизъявлению. Пороками воли являются заблуждения, обман, порок воли создаётся угрозой, насилием.
4)Содержание сделки должно соответствовать закону, (содержание сделки и её правовой результат не противоречат закону и иным НПА).
Если сделка не соответствует хотя бы 1 из этих условий, то она может быть признана недействительной.
Недействительная сделка не влечет никаких юр последствий, за исключением тех, которые связаны с её недействительностью.
Различают 2 группы недействительных сделок:
1) оспоримте
2) ничтожные
Признание сделки недействительной означает, что действие, совершённое в форме сделки не влечёт возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей на которое оно было направлено.
Ничтожная сделка считается недействительной в силу самого закона. Ничтожная сделка недействительна сама по себе признание её ничтожной не требуется судом. Она недействительна с момента совершения. Ничтожность сделки означает, что её, как юр факта, не было. У стороны по договору не возникает прав по данной сделки. У прежнего собственника сохраняются все права и обязанности. Прежний собственник будет нести все обременения и долги, возникшие за время сделки. Суд применяет лишь последствия ничтожности сделки.
Основания ничтожности:
1) противные основопорядку и нравственности (ст 169 ГК РФ)
2) несоответствующие закону или иным правовым актам (ст 168 ГК РФ). Таковым законом может быть любой гражданско-правовой закон (Н: закон об АО или ООО)
3) мнимые и притворные сделки
Мнимая сделка - это сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие её правовые последствия.
Притворное - это сделка, которая совершена с целю прикрыть другую сделку. Сделки, которые стороны действительно имели ввиду применяются относящиеся к ней правила.


Недействительность сделок и правовые последствия признания недействительности сделок.

недействительность сделок и правовые последствия признания недействительности сделок.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желали объекты.
Ст. 166 ГК подразделяет все недействительные сделки на оспоримые и ничтожные:
Оспоримая сделка в момент ее совершения действительна и чтобы признать эту сделку недействительной необходимо обратиться в суд и оспорить эту сделку, в противном случае сделка будет считаться действительной, напр., при совершении сделки под угрозой.
Ничтожная сделка считается недействительной с момента ее совершения и в суд приходится обращаться для применения последствий недействительной сделки (реституция или/и возмещения ущерба).
Последствия - Общие:
1.двусторонняя реституция, (возвращение сторонами друг другу всего полученного по недействительной сделке). Это последствие является общим правилом и применяется всегда, когда иное не предусмотрено законом.
2.односторонняя реституция, (1 сторона потерпевшая, возвращается в первоначальное положение), а имущество другой стороны конфискуется в доход государства.
3.недопущение реституции, (имущество обеих сторон конфискуется в доход государства).
- Дополнительные (факультативные):
4)возмещение убытков одной из сторон недействительной сделки (потерпевшей стороне).
И применяются эти последствия, если сделка не только заключена, но и исполнена хотя одной из сторон. Обязательны убытки, при этом возмещается только реальный ущерб.


Представительство. Виды представительства. Доверенность.

Представительство. Виды представительства. Доверенность.
Субъективные ГП и О могут осуществляться не самими управомоченными и обязанными лицами, но и их представителями. Использование представителя как способа ОСГП и ИО диктуется причинами юридического (неполная ДС лиц до 18 лет, ограничение ДС гражданина, признание гражданина не ДС и т.п.) и фактического (болезнь, отсутствие в МПЖ, юридическая безграмотность, нежелание лично ОСГП и ИО, загруженность, отсутствие специальных познаний и т.п.) порядка.
При представительстве сделка, совершаемая одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности (а), указании закона (б) либо акте уполномоченного на то госоргана или ОМСУ (в), непосредственно создает, изменяет или прекращает ГП и О представляемого.
Субъектами представительства являются 3 лица: представляемый, представитель, 3-е лицо. Представляемый – это гражданин или ЮЛ, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия – сделки (им может быть любой гражданин с момента рождения или ЮЛ с момента законного возникновения). Представитель – это гражданин или ЮЛ, наделенное полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого (гражданин должен быть ДС, а ЮЛ – правоспособно, а если ЮЛ обладает ограниченной ПС – представительство не должно противоречить целям деятельности). 3-е лицо – гражданин или ЮЛ, с которым вследствие действия представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются СГП и О представляемого (все лица, обладающие гражданской правосубъектностью). Цель представительства – совершение представителем 2-сторонних и 1-сторонних сделок в интересах и за счет представляемого. Сделки, совершаемые представителем – это его собственные и самостоятельные волевые действия, создающие, изменяющие или прекращающие СГП и О у другого лица. Полномочие как возможность представителя совершать сделки от имени и в интересах представляемого – это особое субъективное право, которое реализуется представителем в отношениях с третьими лицами.
ОТЛИЧИЕ
Представителя необходимо отличать от других лиц, действующих в чужих интересах, но от своего имени: посыльный (сделок не совершает, а только передает документы, информацию и т.п. от пославшего третьему лицу), коммерческий или иной посредник (содействует заключению сделки, но никаких юридических действий, создающих П и О для других лиц, не совершает), конкурсный или арбитражный управляющий (совершает ЮЗД от своего имени и в интересах банкрота и его кредиторов), душеприказчик при наследовании (лицо на которое возлагаются обязанности по исполнению завещания от своего имени, в результате чего ГП последствия возникают у третьих лиц), рукоприкладчик (лицо, содействующее оформлению сделки, подписывая ее за лицо лишенное возможности это сделать в силу болезни, физических недостатков или неграмотности).
ВИДЫ
Виды представительства: а) договоры поручения и договор агентирования (по которым одна сторона (поверенный или агент) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя или принципала) определенные ЮД); в) выдача доверенности (добровольное представительство); г) коммерческое представительство (на основании договора заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя или по доверенности, представляемые только предприниматели); д) акт уполномоченного ГО или ОМСУ, предписывающий субъектам действовать в качестве представителя третьих лиц (решения Президента РФ, Правительства РФ или иных федеральных органов, субъектов РФ или ОМСУ – законные представители).
Доверенностью - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст.185). Таким образом, доверенность – это документ, фиксирующий полномочие представителя на совершение сделки. Д адресуется третьим лицам и служит для удостоверения полномочий представителя перед ними.
По общему правилу Д может выдаваться только ДС гражданам. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно выдавать Д в пределах тех прав, которые они осуществляют сами: распоряжение своим заработком или стипендией; осуществление прав автора произведения Н, К или И; осуществление права автора иного результата своей интеллектуальной деятельности; внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими; совершение мелких бытовых сделок (не требующих НУ и ГР); приобретение с 16 лет членства в кооперативе и вытекающих из него прав. Для совершения иных сделок, Д выдаются с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
В качестве доверителя могут выступать 1 или несколько (участники общей долевой собственности) лиц одновременно. Д может быть выдана на 1 или нескольких лиц. Выдача Д – односторонняя сделка, поэтому ее совершение не требует согласия представителя. Но принятие Д или отказ от нее – это его право. Лицо, выдавшее Д вправе в любое время ее отменить, а представитель в любое время вправе отказаться от Д.


Понятие и виды сроков в гражданском праве.

Понятие и виды сроков в гражданском праве
большинство сроков имеет двойственный характер: будучи волевыми, по происхождению, они связаны с объективным процессом течения времени, и в силу этого представляют особую категорию ЮФ, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям. Исключение: сроки определяемые указанием на какое-либо событие, которое неизбежно должно наступить (поставка грузов связана с началом навигации) – такие сроки, безусловно, относятся к событиям; срок погрузки или разгрузки судна, к тому исчисляемый в транспортном праве с момента подачи к причалу – несомненно ЮФ-действие.
Важно отметить, что юридическое значение обычно имеет начало (наступление), либо прекращение (исчисление) срока. Само течение срока порождает ГПП лишь в совокупности с другими ЮФ (гарантийный срок, срок исковой давности).
ГП сроки разнообразны, они могут классифицироваться по способам исчисления (промежутком (отрезком) времени или точным моментом), основаниям установления (НПА, соглашением сторон, односторонней сделкой, судебным решением), характеру определения (императивные (не могут быть изменены соглашением сторон) и диспозитивные (могут изменяться в договорах), определенные (определяются указанием их длительности, или точным моментом начала и конца) и неопределенные (указание приблизительных критериев - «момент востребования» и т.д.), общие (общий срок по договору) и частные (конкретизация по этапам договора), по назначению (сроки возникновения ГП или О, сроки осуществления ГП, сроки исполнения ГО и сроки защиты ГП).
Сроки в ГП исчисляются по установленным законом (ст.191-193) правилам: а) течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало; б) срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока; в) к сроку, определенному в полгода (кварталами года), применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами, при этом квартал считается равным 3 месяцам,







а отсчет кварталов ведется с начала года;
г) срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока; если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца; д) срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням; е) срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока; ж) если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Гарантийные сроки – периоды времени, в течении которых продавец, изготовитель или иной услугодатель гарантирует пригодность товара (вещи) или услуги для использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара (услуги) либо применение иных установленных законом или договором последствий. Такие сроки установлены ГК для проданных товаров и вещей (470,471), для результатов работы (722) и т.д.
Разновидностью гарантийных сроков являются сроки службы, которые устанавливаются для товаров (работ) длительного пользования. В отличии от них сроки годности, устанавливаемые для продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров и вещей, представляют собой периоды, по истечению которых товар считается непригодным для использования и не подлежит реализации. Пресекательные сроки – это сроки, которые устанавливают пределы существования гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное время для реализации их под угрозой прекращения этих прав. так если сумма денежных средств, числящихся на банковском счете клиента, окажется меньше установленного банком минимума и не будет восполнена в течении месяца со дня предупреждения банком клиента, банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть по суду договор с клиентом. Такого рода сроки, по сути, являются санкциями за недолжное осуществление или неосуществление прав, как правило досрочно прекращающими само субъективное ГП. Претензионные сроки устанавливают обязанность лица предварительно (до суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке. Они могут устанавливаться соглашением сторон или обычаями делового оборота и в этом случае не затрагивать права уполномоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту.


Сроки исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.

Сроки исковой давности. Приостановление, перерыв восстановление сроков исковой давности
Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного права путем предъявления Общий срок ИД, распространяющийся на большинство требований субъектов ГП, установлен в 3 года (ст.196). Для отдельных требований ГЗ может установить специальные сроки ИД – как сокращенные, так более длительные, чем ОСИД (ст.197): иск о признании НД оспоримой сделки можно предъявить в течении 1 года, а требование о применении последствий НД для ничтожной сделки – 10 лет (ст.181); специальные сроки ИД предусмотрены транспортным законодательством (ст.797).
иска в суд
Приостановление СИД возможно лишь, когда: а) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы; б) истец или ответчик находились в ВС, переведенных на военное положение; в) Правительство РФ на основании ФЗ была введена отсрочка обязательств (мораторий); г) действие закона или иного НПА, регулирующего соответствующие отношения, было приостановлено. После прекращения названных обстоятельств, течение ИД продолжается на оставшийся период, а практически удлиняется до 6 месяцев, в интересах потерпевшего. Особым случаем приостановления ИД ГЗ называет оставление предъявленного иска в суде без рассмотрения, возможного по причинам, предусмотренным ГПК.
Определенные действия сторон, предпринятые ими в период СИД, прерывают его, а после перерыва ИД давностный срок начинает течь заново. ИД прерывается 2 обстоятельствами: а) предъявлением иска в установленном порядке (принятие судом иска к рассмотрению); б) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании им своего долга (частичная уплата, просьба об отсрочке и т.п.).
В исключительных случаях ГЗ допускает восстановление СИД по решению суда, когда суд признает уважительной причину пропуска СИД по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины пропуска СИД могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности (ст.205).


Право на защиту: понятие и содержание. Формы защиты гражданских прав.

Право на защиту: понятие и содержание. Формы защиты гражданских прав
Всякое право, в т.ч. и СГП, имеет для субъекта реальное значение, только если оно может быть защищено как действиями самого субъекта, так и действиями государственных и иных уполномоченных органов. Право на защиту является элементом, входящим в содержание любого СГП – правомочием. Субъективное гражданское право на защиту (СГПНЗ) – это юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.
Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного субъекта в процессе осуществления, определяются комплексом норм ГП, устанавливающих: а) само содержание правоохранительной меры; б) основания ее применения; в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение; процессуальный и процедурный порядок ее применения; материально-правовые и процессуальные права субъектов, по отношению к которым применяется данная мера.
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в ОбЧ ГЗ, ст.12 закрепляет, что ЗГП осуществляется путем: а) признания права; б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; в) признания оспоримой сделки НД и применения последствий ее НД, применения последствий НД ничтожной сделки; г) признания недействительным акта ГО или ОМСУ; д) самозащиты права; е) присуждения к исполнению обязанности в натуре; ж) возмещения убытков; з) взыскания неустойки; и) компенсации МВ; к) прекращения или изменения ПО; л) неприменения судом акта ГО или ОМСУ, противоречащего закону; м) иными способами, предусмотренными законом.
Каждый способ ЗГП может применяться в определенном процессуальном или процедурном порядке – форме защиты ГП: а) юрисдикционная форма защиты (ЗГП государственным или уполномоченным государством органами); Юрисдикционная форма ЗГП означает возможность защиты в судебном или административном порядке. СФ ЗГП наиболее полно соответствует принципу равенства сторон. ЗГП в АП путем обращения к вышестоящему или должностному лицу нетипична для ГП и осуществляется лишь в случаях указанных в законе (отказ выдачи патента).
б) неюрисдикционная - ЗГП самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным или иным управомоченным органам. Такая форма ЗГП имеет место при самозащите и при применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия.
Под самозащитой гражданских прав (СЗГП) понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных интересов, или интересов и прав других лиц и государства. К ним относятся фактические действия собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны (НОО) или в случае крайней необходимости (СКНО). Меры фактического характера – это использование охранных средств и приспособлений в виде замков, охранных систем и т.п. Использование названных мер защиты имеет свои границы и подчинено общим нормам принципам осуществления СГП, недопустимо использовать меры опасные для жизни и здоровья окружающих, наносящим вред основам правопорядка и нравственным устоям общества.
Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю ГП и О непосредственно управомоченным лицом как стороной в ГПО, без обращения за защитой права к компетентным госорганам (односторонний отказ от нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до окончания расчетов и т.д.). В отличии от мер СЗГП они носят юридический, а не фактический характер.


Принципы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом.

Принцип осуществления гражд- их прав. Понятие злоупотреблением правом.
Под принципами ОСГП понимаются закрепленные в нормах ГП руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими ГП и ИО. Это следующие принципы: принцип законности (подчинение правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества); принцип презумпции разумности и добросовестности субъектов при осуществлении ими СГП и ИО (без опровержения данной презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и т.п.); принцип солидарности интересов и делового сотрудничества (ОСГП не должно нарушать прав и интересов других лиц; субъекты, ОСГП должны содействовать друг другу с целью достижения результата; в случае возможности возникновения убытков, всячески стараться предотвратить их или преуменьшить).
Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащих ему прав, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему типа поведения.


Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.

Первоначальные и производные основания возникновения права собственности
Основаниями возникновения Перв Собст являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).
К первоначальным способам относятся: создание или изготовление новой вещи (собственник материалов или лицо их переработавшее (если стоимость переработки выше)); переработка и сбор или добыча общедоступных для этой цели вещей (грибов, ягод, лов рыбы, добыча животных); самовольная постройка (при определенных условиях (владеть добросовестно и открыто в течении 15 лет)); приобретение ПС на бесхозное имущество, в т.ч. на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право (брошенные вещи, находки, клады). Основаниями возникновения ПС являются различные ЮФ, т.е. обстоятельства реальной жизни, влекущие возникновение прав у конкретных лиц. Основания приобретения ПС называют также титулами собственности (владение вещью, основанное на каком-либо праве (титле), вытекающем из соответствующего ЮФ), в отличии от которого фактическое владение не опирается на какое-либо правовое основание. ПС (титулы собственности) в зависимости от способа приобретения подразделяются на 2 группы: а) первоначальные (не зависящие от прав предшественника); б) производные (ПС возникает по воле предшествующего собственника).
К производным способам приобретения ПС относятся: на основании договора или сделки на отчуждение вещи; в порядке наследования после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ. Практическое значение это разграничение имеет в том, что при производных способах приобретения ПС на вещь помимо согласия собственника необходимо учитывать возможность наличия прав на эту вещь у других лиц-несобственников (залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного вещного права


Прекращение права собственности граждан.

Прекращения права собственности граждан
Все способы прекращения права собственности:
1) по воле собственника (сделки по отчуждения - все, добровольный отказ от имущества, порядок отказа от недвижимых вещей устанавливается законодательством Н: отказ от земельного участка устанавливается земельным законодательством)
2) не зависимо от воли собственника (в результате гибели имущества, в результате смерти собственника, в результате принудительного изъятия у собственника имущества - основания изъятия имущества закрытым перечнем указаны в ст 235 ГК РФ и не подлежат расширительному толкованию)
Принудительное изъятие имеет место в случае:
А) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника, на основании решения суда и исполнительных документах
Б) изъятие имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст 238 УК РФ)
В) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст 239 ГК РФ) - имущество изымается у собственника путём выкупа гос-ом, или с продажи с публичных торгов. Соблюдается принцип эквивалентности.
Г) выкуп безхозяйственно одержимых культурных ценностей и домашних животных (ст 240 - 241 ГК РФ)


Приватизация

Приватизация
. Приватизация. ФЗ «О приват», 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (далее - федеральное имущество), субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц.
1. Приватизация государственного и муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей государственного и муниципального имущества и открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное имущество).
3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
ФЗ регулирует отношения, возникающие при приватизации государственного и муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению государственным и муниципальным имуществом.
1. Законодательство Российской Федерации о приватизации состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Нормы о приватизации государственного и муниципального имущества, содержащиеся в других федеральных законах, не должны противоречить настоящему Федеральному закону.
2. Законодательство субъектов Российской Федерации о приватизации состоит из законов субъектов Российской Федерации о приватизации государственного имущества, принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом, и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
вления цены;
9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Денежные средства, полученные от продажи федерального имПокупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества.
Решение об условиях приватизации федерального имущества принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества.
Способы приватизации государственного и муниципального имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
7) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения;
8) продажа государственного или муниципального имущества без объяущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, или муниципального имущества подлежат перечислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.


Понятие и основание возникновения обязательств Виды обязательств

Понятие и основание возникновения обязательств, виды обязательств
Обязательственное право представляет собой под отрасль гражданского права, регулирующую экономический оборот (товарообмен), т.е. отношения по переходу от одних лиц к другим материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара. Как часть ГП ОП имеет предметом определенные имущественные отношения. Обязательство в самом общем виде представляет собой взаимоотношение участников экономического оборота (товарообмена), урегулированные нормами обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских правоотношений. Обязательство в ГП представляет собой оформляющее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307). Для квалификации ПО в качестве обязательственного, прежде всего, необходимо установить основания его возникновения:
а) Договор собственников вещей или иных законных владельцев имущества (обладатели авторских, патентных и иных исключительных прав) – обычное, чаще всего встречающееся основание нормального товарообмена, а договорные обязательства – основную разновидность обязательств.
б) Односторонние сделки являются другим основанием возникновения ОП, в том числе и из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащим ему и порождающих ГП и ГО в силу общих начал и смысла ГЗ.
в) В ряде случаев основаниями возникновения обязательств становятся акты публичной власти: а) административные акты ГО и ОМСУ ненормативного (индивидуального) действия, если они прямо названы в этом качестве законом (решения об изъятии у ЧС земельного участка – О по выкупу или продаже с торгов, решение о реквизиции вещи у ЧС – О по оплате стоимости). Принятие ГО или ОМСУ акта не соответствующему закону может стать основанием возникновения деликтного обязательства; б) судебные решения, которые также порождают обязательства.
г) Обязательства возникают и в связи с совершением неправомерных действий по причинению вреда другому лицу или неосновательному обогащению за счет другого лица. Существо этих обязательств составляет обязанность компенсации причиненного вреда или возврата неосновательного приобретенного имущества, которая всегда носит имущественный характер, включая и случаи возмещения морального вреда. Такие обязательства могут возникать в результате действий Г, ЮЛ и органов ПВ.
д) Иногда обязательства возникают в следствии таких ЮФ, как юридические поступки (действия), называемые в ГЗ «иными действиями Г и ЮЛ», т.е. не являющихся сделками. Это находка или обнаружение клада (порождающие О по возврату найденной вещи или по передаче клада или его части собственнику имущества, где был обнаружен клад, о возмещения понесенных расходов и в отдельных случая – по дополнительному вознаграждению.
е) Основаниями возникновения обязательств могут стать не зависящие от воли людей ЮФ – события, например, открытие навигации – начало исполнения О по речной перевозке или наступление страхового случая при наступлении стихийного бедствия.
ЮФ – события и поступки не являются распространенными основаниями возникновения обязательств


Перемена лиц в обязательстве.

Перемена лиц в обязательстве
В период действия обязательств по общему правило возможна замена участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно предусматривается законом (ст.387).
В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда: прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в форме цессии, а также суброгации.
Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве - именно так называется гл.24 ГК. При несоблюдении этого договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение, “сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции (оказание услуг. Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.
Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.
При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения обоих должников и кредитора.


Исполнение обязательств: способы и сроки и субъекты.

. Исполнение обязательств : способы и сроки и субъекты
Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором.
Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю.
Исполнения по частям: кредитор вправе не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено законом, условием обязательства и не вытекает из обычаев делового оборота и существа обязательства. Исполнение внесением долга в депозит: должник вправе внести деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях установленных законом, в депозит суда, если обязательство не может быть исполнено должником вследствие: 1) отсутствие кредитора в месте исполнения обязательства, 2) недееспособности кредитора и отсутствие у него представителя, 3) отсутствие определённости того, кто является кредитором, 4) уклонение кредитора от принятия обязательства или иной отсрочки с его сторона.
Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки.
Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от договорного обязательства , заранее заключенного в пользу другого лица. Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится затруднительным или невозможным.


Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и значение.

Способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и значение

1. Способы обеспечения исполнения обязательств - это предусмотренные законом или договором специальные меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления опреде¬ленных неблагоприятных последствий путем наделения кредитора допол¬нительными правами по предупреждению или устранению неблагоприят¬ных для него последствий на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
2. Признаки способов обеспечения исполнения обязательств:
• имущественный характер;
• обеспечивают интерес кредитора и направлены на исполнение обяза¬тельства;
• устанавливаются либо на основании закона, либо по соглашению сто¬рон;
• дополнительный {акцессорный) характер, то есть они обеспечивают ис¬полнение основного обязательства, поэтому прекращение или недей¬ствительность основного обязательства влечет прекращение или недей¬ствительность его обеспечения (за исключением банковской гарантии);
• они применяются вне зависимости от того, причинены ли неисполне¬нием или ненадлежащим исполнением обязательства убытки кредито¬ру или нет;
• возможность их применения обычно не зависит от наличия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.


Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.

Неустойка как спос обесп-ия испол-ия обязательств
Неустойкой (штрафом, пеней) признается опред.ая зак.ом или дог-ром ден-ая сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисп-я или ненадлежащего исп-я обязат-ва, в частности, в случае просрочки исп-я. В зависимости от осн-й установления различают зак.ную и дог-рную неустойку.
Договорную неустойку устанавл.ют сами стороны. К зак.ной относится неустойка, устанавл.емая зак.ом. Примене¬ние зак.ной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не вклю¬чено в дог-р или размер дог-рной неустойки меньше размера неустойки, установленной зак.ом. Стороны не могут своим соглаше¬нием уменьшить размер зак.ной неустойки, но при отсутствии пря¬мого запрета в зак.е могут увеличить размер зак.ной неустойки (Ст. 332 ГК).
Неустойка - весьма распространенный способ обеспеч-я исп-я обязат-в, но вместе с тем это и мера гр.о-пр.вой отв-и. Основания возникновения обязанности по уплате неустойки совпадают с осн-ями возложения на должника гр.о-пр.вой отв-и. Кредитор не вправе требовать упла¬ты неустойки, если должник не несет отв-и за нарушение обязат-ва. Если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, лицо, нарушившее обязат-во при осущ-и предпринимательской деятельности, несет отв-ь, если не докажет что это произошло вследствие непреодолимой силы (Ст. 401 ГК).
В зависи¬мости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков зак. различает 4 вида неустойки: зачетную, штрафную, исклю¬чительную и альтернативную (Ст. 394 ГК). Зачетная неустойка позво¬ляет кредитору помимо неустойки требовать возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, т.е. с зачетом неустойки. Неустойка считается зачетной во всех случаях, если зак.ом или дог-ром не предусм-о иное, и является наи> часто употребляемым видом неустойки. При штрафной неустойке кредитор вправе требовать воз¬мещения в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, уплаты неустойки. Это наи> строгий вид неустойки, используемый за наи> грубые и значительные нарушения обязат-в, напр., при некачественной поставке продукции и товаров массового потреб¬ления. Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет пр. на взыскание убытков. Такая неустойка взыскивается, в частно¬сти, с органов транспорта и связи за нарушение обязат-в по доставке грузов или корреспонденции. Наконец, альтернативная не¬устойка предусматривает пр. потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.


Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.

Залог как способ об-я испол-ия обязательств

Залог – правоотношение, в котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом.
Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени собственника имущества, а не от имени должника.
С юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его ценность независимо от воли должника.
По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е. может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное) обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.
Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное имущество).
Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что «заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном.; б) Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.
Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав; б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог – оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о залоге («


Удержание и поручительство как способы обеспечения исполнения обязательств.

Удержание и поручительство как способ об-я испол обя-в
Суть удержания как способа сост. в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисп-я должником в срок обязат-ва по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и др. убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязат-во не будет исполнено (п. 1 Ст. 359 ГК). Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом (п. 2 Ст. 359 ГК). К удержанию может прибегнуть комиссионер, кот. комитент не оплатит комиссионное вознаграждение; хранитель в отнош-и вещи, переданной ему на хранение, если поклажедатель уклоняется от уплаты вознаграждения или расходов, предусм-ных дог-ром.
Удержание, как способ обеспеч-я исп-я обязат-в, име¬ет много общего с залогом. В ряде случаев удержание перерастает в залог. Напр., при привлечении к отв-и за нарушение таможенных правил, когда стоимости находящегося под таможенным контролем имущ-а, подлежащего изъятию, оказывается недостаточ¬но, с согласия таможенного органа РФ изъятие товаров и транспортных средств м/б заменено на их залог. Поручительство является дог-ром и возникает в результате со¬глашения м/у кредитором должника и его поручителем. Действую¬щее гр.ое зак.-во устанавл.ет ограничения для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя в дог-ре поручит-ва. (не могут быть поручителями бюджетные организации, казенные предпр-я, за кот.и закреп¬ляется имущ-о на праве опер-ого управления, филиалы и представительства, не являющиеся по зак.у юр-ими лицами).
ГК в1-ые определяет, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Так, если иное не предусм-о дог-ром поручит-ва, поручитель помимо основного долга обязан вернуть кредитору проценты за пользование кредитом, повышенные проценты в случае невозврата кредита в установленный дог-ром срок, а если неисп-е или ненадлежащее исп-е обязат-ва, обеспеченного поручит-вом, причинило кредитору убытки, поручитель обязан возместить эти убытки. Поручитель также несет отв-ь по возмещению кредитору судебных издержек, связан¬ных со взысканием долга и др. убытков (п. 2 Ст. 363 ГК).
К поручит-ву применяются общие нормы гр.ого зак.-ва о дог-рах, в том числе и правило о недопустимости одностороннего расторжения (изменения) дог-ра. Договор поручит-ва является односторонним, безвозмездным. Объем права, обеспечивающие это требование, напр., пр. залога. Надлежащее исп-е основного обязат-ва приводит к его прекращению. Вслед за этим прекращается и обеспечительное обязат-во - поручит-во.


Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.

. Банковская гарантия как сп обесп исполн обяз
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе др. лица (принципала) письменное обязат-во уплатить кредитору принци¬пала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром пись¬менного требования о ее уплате (Ст. 368 ГК).
ГК РФ воспринял наи> удобную в практическом отнош-и форму банковской гарантии - гарантию по 1-ому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бене¬фициара без представления судебного реш-я, вынесенного против принципала или иного доказательства ненадлежащего исп-я принципалом своих дог-рных обязат-в. Гарант вправе отказать в удовлетворении его требований, если они не соответствуют условиям гарантии или пропущен срок гарантии. Об отказе удовлетворить тре¬бование кредитора гарант должен немедленно сообщить кредитору.
Банковскую гарантию характеризует прежде всего особ. субъективный состав. Гарантами могут быть банки, иные кредитные учрежде¬ния, имеющие лицензию на соверш-е банковских операций, либо страховые организации, созданные в соотв. с Законом РФ "О страховании".
В отличие от др. обеспечительных обязат-в, зависимых от основных обязат-в, предусм-ное банковской гарантией обязат-во гаранта перед бенефициаром не зависит в отнош-ях м/у ними от того основного обязат-ва, в обеспеч-е исп-я которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство (Ст. 370 ГК). Банковская гарантия сохраняет силу и после прекращения основного обязат-ва или признания его недействит-ым (Ст. 370 ГК).
Банковская гарантия должна быть совершена в форме письменного обязат-ва уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соотв. с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден-ую сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Гарантийное письмо является свидетельством заключения дог-ра банковской гарантии и подтверждением всех условий отв-и гаранта перед кредитором должника.
Банковская гарантия прекращает свое действие: - фактом уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гаран¬тия; - окончанием опред.ого в гарантии срока, на кот. она выдана; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту; - вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязат-в.


Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

Задаток как спос обес исполн обяз
Задаток - ден-ая сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дог-ру платежей др. стороне, в доказательство заключения дог-ра и в обеспеч-е его исп-я (п. 1 Ст. 380 ГК).
Задатком чаще всего обеспечиваются обязат-ва м/у гражда¬нами (дог-ры аренды дачных и жилых помещений, купля-продажа и пр.), хотя нет осн-й для исключения задатка из числа способов обеспеч-я обязат-в, складывающихся м/у юр-ими ли¬цами различ.ых организационно-пр.вых форм.
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме, в противном случае эти деньги будут считаться авансом. В отнош-ях по поводу задатка участвуют стороны основного обязат-ва: должник - задаткодатель и кредитор - задаткополуча-тель. Задаток выполняет три функции: платежную (выдаётся в счёт обязательных платежей, по основному обязательству), удостоверительную (исполняя передачей задатка всё основное обязательтсво или его часть, должник подтверждает наличие обязательства) и обеспечительную (зачитывается в счёт основного обязательтсва и в этой части гарантирует, обеспечение его исполнения), компенсационная (сторона, ответсвенная за не исполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки, с зачётом суммы задатка, если иное не предусмотрено договором.).
Действующим ГК введено новое правило, согласно кот. зада¬ток должен быть возвращен, если основное обязат-во прекраще¬но до его исп-я по соглашению сторон либо вследствие невозможности исп-я по обстоятельствам, не зависящим от сторон (п. 1 Ст. 381 ГК). Отсутствие вины сторон и прекращение основного обязат-ва делают бессмысленным существование обеспечительных обязат-в вообще и задатка в частности. Остав¬ление задатка у стороны, получившей его, приводило бы к неосно¬вательному ее обогащению.


Ответственность за исполнение обязательств.

Ответственность за исполнение обязательств
1. Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного харак¬тера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирова¬ние нормальных экономических отношений юридически равных участни¬ков гражданского оборота
2. Особенности гражданско-правовой ответственности:
• имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуще¬ством, а не личностью;
• ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции, налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего;
• компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответ¬ственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей сто¬роны;
• соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков',
• равенство участников гражданского оборота при наложении мер граж-даиско-правовой ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санаций.
3. Виды гражданско-правовой ответственности:
• По основаниям возникновения'.
- договорная ответственность, которая наступает в случае неисполне¬ния или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания наступле¬ния гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены
законом;
- внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причи¬нения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потер¬певшего путем совершения преступления);
• Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность
может быть:
- долевой, когда каждый должник несет ответственность в определен¬ной установленной законом или договором доле; ответственность призна¬ется долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК);
- солидарной - она наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами).
Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе тре¬бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК);
- субсидиарной - дополнительная ответственность субсидиарного долж¬ника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъя¬вить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлет¬ворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование.
Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с зако¬ном, иными правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный несовер¬шеннолетними, достигшими 14 лет).
• Смешанная ответственность - вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст. 404 ГК).
• Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непос¬редственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, ис¬полнившее за него обязанности по их возмещению (например, долж¬ник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, - п. 2 ст. 325 ГК).


Основание прекращения обязательств.

Основание прекращения обязательств
Обязательственные ПО, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут быть бессрочными и в их существовании обязательно наступает момент, когда они прекращаются, т.е. погашаются составляющие содержание обязательства права и обязанности. Такой результат наступает в силу действия правопрекращающих юридических фактов, составляющих основания (способы) прекращения обязательств. Одни из них погашают обязательство по воле его участников (удовлетворяя имущественный интерес кредитора), другие не относятся к сделкам и прекращают обязательства независимо от достижения его цели. К первым относятся: надлежащее исполнение, отступное, зачет встречного требования, новация, прощение долга; а ко вторым: совпадение должника и кредитора в одном лице, невозможность исполнения, принятие специального акта госоргана, смерть гражданина (должника или кредитора) участвовавшего в обязательстве личного характера, ликвидация ЮЛ. Перечисленные ЮФ составляют систему оснований прекращения обязательств, но данный перечень не является исчерпывающим, т.к. законы, НПА или соглашения сторон могут предусмотреть и иные способы прекращения обязательств. В случаях, прямо предусмотренных законом или договором, допускается односторонний отказ от исполнения некоторых договорных обязательств, также влекущий их прекращение.
Прекращение О сделкой: Прекращающие обязательства сделки могут быть односторонними (надлежащие исполнение, зачет встречного требования (в т.ч. и частичное)) и двусторонними (отступное, новация и прощение долга). Условия зачета встречных требований: а) требования должны быть встречными; б) требования должны быть однородными (одинаковое имущество, определенное родовыми признаками, чаще всего - денежные); в) наступление срока исполнения по встречным обязательствам. Сделка зачета является односторонней, т.к. закон установил, что для ее осуществления достаточно заявления одной стороны.
Большинство обязательств прекращается соглашением сторон: путем замены исполнения (передача отступного – уплаты денег, передача иного имущества, уступка прав и т.д.), замены самого обязательства (новация – замена другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения), сложение (прощение долга – безвозмездное освобождение кредитором должника от лежащего на нем обязательства).
Совпадение должника и кредитора в одном лице прекращает обязательство т.к. отсутствуют необходимые элементы (вместо 2 сторон остается 1) и может иметь место, например, если должник по договору займа после смерти своего кредитора оказывается его наследником. Это универсальное правопреемство, имеющее место при наследовании в отношении граждан и реорганизации в форме слияния или присоединения в отношении ЮЛ.
Невозможность исполнения вследствие объективных причин (гибель вещи (предмета обязательств) в результате действия случайных причин или непреодолимой силы). При этом каждый из участников вправе требовать возврата того, за что он не получил встречного удовлетворения (возврат аванса за погибшую вещь). В случае виновных действий наступает ответственность за НИ или ННИ обязательства. Невозможность исполнения касается только индивидуально-определенных вещей, поэтому невозможность исполнения никогда не прекратит денежное обязательство. Речь идет о фактической невозможности, которая отличается от юридической (установление публично-правовых запретов или ограничений), всегда прекращающей обязательство.


Понятие, условия и виды договоров.

Понятие условия и виды договоров
Важнейшим правовым актом, отражающим взаимные интересы равноправных товаровладельцев и их свободное и согласованное волеизъявление, является гражданско-правовой договор (ГПД). В рыночном хозяйстве ГПД становится основным способом регулирования экономических отношений. С помощью ГПД экономические отношения подвергаются саморегулированию их участников, как наиболее эффективному способу организации хозяйственной деятельности.
Стороны в договоре стали называться контрагентами. В современном ГП понятии ГПД стало многозначным: а) сделка, как совпадающее волеизъявление участников (соглашение), направленное на установление, изменение или прекращение определенных П и О; б) правоотношения, возникающие в результате заключения сделки (ГПД) – договорные обязательства; в) форма соглашения (сделки) – документ, фиксирующий П и О сторон.
Действующий закон признает договором соглашение 2 или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.420). В таком смысле договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется 2 основными чертами: а) наличие согласованных действий участников, выражающих их взаимное волеизъявление; б) направленность действий на У, И или П гражданских П и О. В этом и состоит основной ГП эффект договора, обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо различать понятия «договор» и «сделка». П и О контрагентов по договору являются обязательствами сторон и составляют содержание ГПД, а сделка лишь определяет их и делает юридически действительными.
Виды ГПД: 1) Соглашения (сделки) – а) реальные (помимо соглашения, либо предается вещь, либо совершаются определенные действия) и консенсуальные (порождающие ГП и О сразу по заключению соглашения) сделки; б) возмездные (содержит встречные обязательства сторон по предоставлению материального или иного блага) и безвозмездные (отсутствует встречное удовлетворение другой стороны) сделки; в) каузальные (четко определена правовая цель, которая преследуется: Д купли-продажи – конкретный товар) и абстрактные (оторвана от своего основания, ее действительность не зависит от цели сделки: выдача векселя) сделки, г) фидуциарные (основанные на особых, лично-доверительных отношениях - поручение) сделки. Возмездные сделки бывают: меновые и рисковые или алеаторные (пари и сделки по проведению игр).
2) Договорные обязательства: а) по направленности на определенный результат, различают договора направленные на передачу имущества: в собственность (или иное ВП), в пользование, на производство работ, на оказание услуг; б) односторонние и двусторонние; в) договоры в ползу 3 лица; г) дополнительные или акцессорные (обеспечивающие исполнение основных: залог, поручительство); д) по субъектному составу: предпринимательские и с участием граждан-потребителей; е) поименованные (названные в ГЗ) и непоименованные (законом не названные, но не противоречащие общим началам и смыслу ГЗ); ж) имущественные (оформляющие акт товарообмена: обязательственные и вещные (дарение – момент заключения Д совпадает с моментом исполнения)) и организационные (не обмен, а его организация: предварительный Д, генеральный Д, УД); з) публичный договор; и) договор присоединения.


Порядок заключение договора.

Порядок заключения договора
Порядок и процедура возникновения договоров определяются правилами гл 28 ГК и АПК РФ. Заключение договора связывается с достижением согласия по всем его существенным условиям. Закон предусматривает, что договор заключается посредством оферты и акцепта. Оферта может представлять развернутый проект договора либо заказ, но как бы она ни была выражена, договор признается заключенным лишь в случе прямого ее подтверждения. Оферта связывает направившее ее лицо с моментом ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты получено ранее ее самой или вместе с ней, то она считается не полученной. Отзыв оферты обязательно сообщается адресату. Оферту нельзя отозвать в течение срока, предусмотр для акцепта, если срок не установлен, от тоозвать можно в любое время. Согласие с условиями оферты, выраженное словами или поведением и сделанное в предписанном или указанном оферентом порядке, представляет собой акцепт оферты. Намерение акцептанта принятия оферты д б выражено таким образом, чтоб не было сомнений в отношение совпадения условий акцепта и офреты. Закон требует чтобы акцепт был полным и безоговорочным. Чтобы иметь силу акцепта, принятие оферты должно отвечать определенным требованиям. Если она принимается безоговорочно, т.е. в том виде, в котором она была сформулирована, без внесения встречных предложений, такое принятие признается акцептом со всеми вытекающими последствиями. Если акцептант выдвигает встречные предложения, например новые условия в договор, то такой ответ на оферту признается новой офертой. Есть вариант молчаливого акцепта (умолчания). Молчание по общему правилу не признается проявлением воли стороны заключить договор. Акцептом считаются действия по выполнению указанных в оферте условий, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте.


Изменение и расторжение договора.

Изменение и расторжение договора
Основаниями для расторжения (изменения) договора служат: соглашение сторон, существенное нарушение договора либо иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором. Расторгнуть или изменить можно только такой ГПД, который признается действительным и заключенным.
а) Соглашение сторон – это основной способ РиИ ГПД. Законом могут быть установлены ограничения для некоторых ГПД, например: договор в пользу 3 лица – с момента выражения 3 лицом своего намерения воспользоваться правом по договору, он может быть расторгнут (изменен) только с его согласия.
б) Судом по требованию одной из сторон: в случае нарушения условий договора другой стороной, квалифицируемые как существенные (нарушение влекущее для контрагента такой ущерб, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора – найм жилья – при не поступлении платы в течение 6 месяцев);
в) Судом в случаях прямо предусмотренных ГК, другими законами или договором (включение в договор условия, явно обременительных для присоединившейся стороны);
г) Судом, на основе одностороннего права расторжения или изменения ГПД предусмотренного договором или законом (договор поручения).
Порядок расторжения или изменения ГПД: Зависит в основном от применяемого способа расторжения или изменения договора. По соглашению сторон – применяется форма идентичная той, по которой ГПД заключался. Договором или обычаем делового оборота может быть предусмотрена иная форма Р или И ГПД. В судебном порядке – должна предшествовать досудебная процедура урегулирования спора, заключающаяся в направлении контрагенту предложения изменить или расторгнуть ГПД. Иск в суд предъявляется в следующих случаях: а) отказ контрагента от расторжения или изменения ГПД; б) неполучение ответа в течении 30 дней, если иной срок не установлен законом, договором или не содержался в предложении. Р или И ГПД в следствие одностороннего отказа одной из сторон – необходимо обязательное письменное уведомление контрагента. Указанное требование признается соблюденным, если одна сторона в любой форме (почта, телеграф, телетайп, телефон и т.д.) уведомлена об отказе от исполнения условий договора другой стороной.


Последствия изменения и расторжения договора.

Последствия изменения и расторжения договора
Последствия расторжения или изменения ГПД: а) прекращаются или изменяются обязательства, возникающие из этого ГПД; б) определяется судьба исполненного по договору до момента его расторжения (изменения); в) решается вопрос об ответственности стороны, допустившей существенное нарушение договора.
Момент с которого обязательства считаются измененными или прекращенными зависят от того как осуществлено И или Р ГПД: а) по соглашению сторон – с момента заключения соглашения об И или Р ГПД и определяется правилами установленными для определения момента заключения ГПД; б) по решению суда (по требованию одной из сторон) – с момента вступления решения суда в законную силу; в) вследствие одностороннего отказа в случаях предусмотренных законом или договором – с момента уведомления об отказе от договора.
Что касается исполненного по договору (переданного имущества, выполненной работы, оказанной услуги и т.п.), стороны лишены права требовать возвращения того, что было ими исполнено до И или Р ГПД. Данная норма диспозитивна и сторонами или законом может быть установлен иной порядок.
Р или И ГПД может сопровождаться предъявлением одной из сторон другой стороне требования о возмещении причиненных этим убытков (в случае, если это произошло вследствие существенного нарушения условий договора одной стороной).
Особый случай представляет собой расторжение или изменение ГПД в связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451).


впрс 88.Изменение и расторжение договора


Статья 450. Основания изменения и расторжения договора

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не

предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по

решению суда только:

при существенном нарушении договора другой стороной;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или

договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что

была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,

когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается

соответственно расторгнутым или измененным.

Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением

обстоятельств

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не

предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,

что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с

существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может

быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи,

изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно

следующих условий:

в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения

обстоятельств не произойдет;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не

могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и

осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям

оборота;

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло

бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени

лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд

по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора,

исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов,

понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается

по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора

противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом

условиях.

Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме,

что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев

делового оборота не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной

в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или

расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или

установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный

срок.

Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными

или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о

расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера

изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке

- с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о

расторжении договора.

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по

обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не

установлено законом или соглашением сторон.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное

нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения

убытков, причиненных изменением или расторжением договора.


впрс 87.Форма договора и его толкование.


Статья 431. Толкование договора

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное

значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия

договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими

условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют

определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля

сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все

соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и

переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи

делового оборота, последующее поведение сторон.

Статья 434. Форма договора

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения

сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная

форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается

заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров

данного вида такая форма не требовалась.

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение

заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438

настоящего Кодекса.




впрс 86.Содержание договора. Существенные условия договора.


Содержание договора — условия, на которых достигнуто соглашение сторон. По

юридическому значению условия договора делятся на существенные, обычные и

случайные.

Существенные условия договора — условия, которые должны быть обязательно

согласованы сторонами. Договор считается не заключенным до тех пор, пока

остается несогласованным хотя бы одно из его существенных условий. Ими являются:

условия о предмете договора;

условия, необходимые для данного вида договора;

условия, названные существенными в законе;

условия, названные существенными одной из сторон договора.

Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон, т. к. предусмотрены

законодательством и вступают в силу автоматически при заключении договора.

Соглашение по обычным условиям выражается в самом факте заключения договора

данного вида. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных

условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или

изменяющие обычные условия, если они определены диспозитивной нормой.

К обычным условиям возмездных договоров согласно ст. ст. 424 ГК относится цена,

если иное не указано в законодательстве. Если в договоре не определена цена его

исполнения, в предусмотренных законом случаях применяются цены, регулируемые или

устанавливаемые уполномоченными государственными органами. Если же в договоре

цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, исполнение

договора оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно

взимается за аналогичные товары, работы или услуги. К обычным относятся согласно

ст. 427 ГК примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида

и опубликованные в печати, если в договоре имеется отсылка к этим примерным

условиям. При отсутствии такой отсылки примерные условия применяются к

отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они удовлетворяют

предъявляемым к обычаям требованиям. Обычаи делового оборота также относятся к

обычным условиям договора, если само условие не определено договором или

диспозитивной нормой законодательства.

Случайные условия договора — условия, изменяющие либо дополняющие его обычные

условия. Случайные условия включаются в текст договора по усмотрению сторон. В

отличие от обычных условий, они приобретают юридическую силу лишь после

включения их в текст договора. В отличие от существенных условий договора, их

отсутствие не влияет на действительность договора, если только заинтересованная

сторона не докажет, что она требовала согласования данного условия.

Среди условий договора необходимо выделять существенные условия.

Существенными признаются все условия договора, которые требуют согласования, ибо

при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из них договор признается

незаключенным, т.е. несуществующим.

Это условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для возникновения

того или иного договорного обязательства.

Существенными закон признает:

условия о предмете договора;

условия, прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные;

условия, необходимые для договоров данного вида;

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполнения (например,

наименование и количество поставляемых товаров), а нередко определяют и характер

самого договора. Так, условие о возмездной передаче индивидуально-определенной

вещи характеризует договор купли-продажи, а о ее изготовлении - договор подряда.

При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет исполнение по нему

становится невозможным, а договор, по сути, теряет смысл и потому должен

считаться незаключенным.

В ряде случаев закон сам называет те или иные условия договора в качестве

существенных. Например, в ст. 942 ГК прямо указаны существенные условия договора

страхования, а в ст. 1016 ГК перечислены существенные условия договора

доверительного управления имуществом. Иногда закон обязывает включить в договор

то или иное условие, прямо не называя его существенным.

Так, условие о размере вклада каждого из участников полного товарищества должно

содержаться в учредительном договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК,

а в договоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы,

предполагающей соединение вкладов участников. В обоих случаях речь, несомненно,

идет о существенном условии.

Участник будущего договора может заявить о своем желании включить в его

содержание какое-либо условие, само по себе не являющееся необходимым для

данного договора, например предложить облечь его в нотариальную форму и

распределить между сторонами расходы по оплате пошлины, хотя по закону такая

форма и не является обязательной для договоров данного вида.

Данное условие также становится существенным, ибо при отсутствии соглашения по

нему не получится совпадающего волеизъявления сторон и договор придется считать

незаключенным. Из этого следует, что наличие у сторон договора разногласий по

любому из его условий превращает последнее в существенное условие, а сам договор

- в незаключенный.




впрс 85.Публичный договор и публичная оферта.


Статья 426. Публичный договор

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию

услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля,

перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед

другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев,

предусмотренных законом и иными правовыми актами.

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора

устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда

законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных

категорий потребителей.

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии

возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить

для него соответствующие работы не допускается.

При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного

договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего

Кодекса.

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также

уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы

исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при

заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и

т.п.).

Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным

пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

Офертой признается адресованное неопределенному кругу лиц или нескольким

конкретным лицам предложение, которое определенно, конкретно и выражает

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с

адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать

существенные условия договора. Заключается договор оферты путем акцепта оферты.

По форме публичная оферта может представлять собой любой документ, содержащий

существенные условия будущего договора, с четко выраженными намерениями

сделавшего предложение лица заключить договор с адресатом, адресатами которым

будет принято это предложение, например, офертой является проект договора,

направленный будущему контрагенту, офертой является опубликованный договор в

СМИ, Интернете. Договор оферты включают некоторые банки в кредитные договоры.

В оферте выражается воля лишь одной стороны, направившей проект договора, а

договор заключается по волеизъявлению обеих сторон. Поэтому решающее значение

имеет ответ лица, получившего оферту, о согласии заключить договор. Акцептом

может быть признаны определенные действия контрагента (Заказчика) по договору

(осуществления платежа, совершение указанных действий, например регистрация на

сайте, снятие денег с банковской карты, получение информации и т.д.).

Для того чтобы договор был признан заключенным, необходим полный и

безоговорочный акцепт, то есть согласие лица, получившего публичную оферту, на

заключение договора на предложенных в оферте (проекте Договора) условиях.

Совершение действий, признаваемых в проекте Договора акцептом, и является

достаточным для признания договора заключенным.

Таким образом, совершив акцепт договор оферты является юридически заключенным

договором.




впрс 84.Заключение договора путём присоединения и на торгах.


Договор присоединения - условия определены лишь одной из сторон, причем так, что

другая сторона лишена возможности участвовать в их формировании, и может их

принять лишь путем присоединения к договору в целом. Такой договор упрощает и

облегчает процедуру оформления, но интересы присоединяющейся стороны могут быть

ущемлены и поэтому требуют спец.защиты. Это различные Д в сфере бытового

обслуживания населения, отношения клиента с банками, страховыми и

трансп.организациями, традиционно использующими типовые формы бланков договорной

документации. Сторона подписавшая предложенный ей контрагентом ДП, вправе

требовать изменения или расторжения: а) если она лишается права обычно

предоставляемого по аналогичным договорам; б) если другая сторона исключает или

ограничивает свою ответственность по договору; в) если в договоре содержатся

иные, явно обременительные для присоединившейся стороны условия. Договор может

быть заключен посредством проведения торгов с лицом, выигравшим торги.




впрс 83.Заключение договора в обязательном порядке.


Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для

стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора

обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте,

либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол

разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение

договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол

разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при

заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня

получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами

заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект

договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к

проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения

протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции

либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах

его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий,

вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение

суда.

Правила о сроках, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются,

если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не

согласованы сторонами.

Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами

заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить

другой стороне причиненные этим убытки.




впрс 82.Общий порядок заключения договора. Оферта, акцепт.


Договор заключается при достижении между сторонами соглашения по всем

существенным условиям договора. Заключение договора происходит посредством

направления оферты (предложения заключить договор) на заключение договора одной

из сторон и ее акцепта (согласия на заключение договора) другой стороной.

Сторона, делающая предложение заключить договор – оферент; сторона, принимающая

предложение, – акцептант. Договор может быть заключен по инициативе и свободному

волеизъявлению сторон или в обязательном порядке. При заключении договора в

обязательном порядке стороны договора обязаны подчиняться условиям заключения

договора, установленным законодательством. Если необходима гос.регистрация

договора, он будет считаться заключенным с момента его регистрации. Договор

может быть заключен посредством проведения торгов с лицом, выигравшим торги.

Требования, предъявляемые к оферте: направляется одному или нескольким

конкретным лицам; должна содержать все существенные условия договора;

должна быть достаточно определенной и ясно выражать намерение лица заключить

договор; с момента получения является безотзывной. Акцепт – ответ лица, которому

была направлена оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и

безоговорочным. Молчание акцептом не является, если иное не вытекает из закона,

обычая делового оборота или прежних деловых отношений сторон.




впрс 81.Виды договоров.


Виды: односторонние (у одной стороны Д порождает права, у другой – обязанности)

и двухсторонние (при заключении каждая сторона приобретает как права, так и

обязанности); возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено

встречным имущественным представлением другой стороны) и безвозмездные

(имущественное представление производится только одной стороной); реальные

(например, купля-продажа) и консенсуальные (Д считается заключенным с момента

достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям); Д в интересах

сторон и Д в интересах третьего лица; основной Д и предварительный Д. Основной –

Д, порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных

благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг. Предварительный –

соглашение о заключении договора в будущем. Предв.Д заключается в той же форме,

что и основной договор, содержит существенные условия договора, а также срок, в

который должен быть заключен основной договор. Стороны, заключившие

предварительный договор, основной договор заключить обязаны. Публичный Д–

заключенный комм.организацией, устанавливает ее обязанности по продаже товаров,

выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности

должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (например, договор

розничной купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-

либо либо отказываться от заключения договора при наличии возможности

предоставления требуемой услуги или товара.




впрс 80.Договор: понятие и значение в гражданском обороте. Принцип свободы


договора.

Статья 420. Понятие договора

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках,

предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об

обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами

настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в

настоящем Кодексе.

К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре

применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

Договор является одним из центральных институтов гражданского права, ядром всей

системы частно-правовых отношений.

Договоры, будучи наиболее многочисленными в ряду разнообразных юридических

фактов, играют особо важную роль в экономической жизни общества. Поскольку

договор является продуктом взаимного согласия субъектов гражданского оборота,

его следует рассматривать в качестве инструмента саморегулирования в

экономическом обмене, основанном на равенстве и независимости участников

товарообмена. Договоры оптимизируют сложнейшие экономические процессы,

осуществляемые как в рамках производственно-хозяйственной, так и

распределительной деятельности.

Значение договоров столь велико, что законодатель придает им обязательную силу,

т.е. обеспечивает их исполнение принудительной силой государства. В случае если

лицо не исполняет договорные обязательства, его контрагенты вправе прибегнуть к

мерам государственного принуждения через институты судебной системы и понудить

нарушителя к соблюдению договора.

Традиция признания публичной властью за договорами их законной силы имеет

многовековую историю и отражена в формуле "pacta sunt servanda" (лат. -

"договоры должны исполняться"). При этом уровень добровольного исполнения

договора его участниками является индикатором зрелости гражданского общества,

основанного на принципах рыночной экономики.

Статья 421. Свобода договора

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда

обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или

добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный

законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный

договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа

смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда

содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми

актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная

норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить

условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения

условие договора определяется диспозитивной нормой.

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой,

соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к

отношениям сторон.




впрс 79.Убытки: структура и порядок возмещения.


Статья 15. Возмещение убытков

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных

ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в

меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его

право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных потерь

(вреда). Они складываются, во-первых, из расходов, которые потерпевшее лицо либо

произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий

правонарушения. К таким расходам, в частности, относятся: суммы санкций,

подлежащих уплате третьим лицам по вине своего контрагента, нарушившего

договорные обязательства; стоимость необходимых и разумных расходов по

выполнению обязательства за счет должника-нарушителя иным лицом или самим

потерпевшим, в том числе приобретение покупателем товара вследствие нарушения

обязательств продавцом у иного продавца по более высокой, но разумной цене либо

продажа продавцом товара вследствие нарушения обязательств покупателем иному

покупателю по более низкой, но разумной цене и т.п.

Во-вторых, в состав убытков включается стоимость утраченного или поврежденного

имущества потерпевшего.

В-третьих, сюда входят неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она

могла бы получить при отсутствии правонарушения.

Взыскание убытков - одна из наиболее сложных категорий судебных дел. В

соответствии с нормами отечественного гражданского законодательства (статьи 15 и

1083 Гражданского кодекса) для возмещения убытков истцу необходимо доказать в

совокупности:

- факт нарушения ответчиком обязанностей (или совершения незаконных действий);

- причинно-следственную связь между нарушениями и возникшими у истца убытками;

- размер убытков;

- факт того, что истец предпринимал действия для недопущения (уменьшения)

убытков.

Убытки могут быть договорными и внедоговорными.

Как мы уже отмечали выше, судебные споры по взысканию убытков можно разделить на

дела в связи с неисполнением (или ненадлежащим исполнением) обязательств и на

споры в случае причинения вреда (внедоговорные убытки).

Для возмещения внедоговорного вреда необходимо такие условие, как вина ответчика

(например, вина при порче имущества). Однако, законом предусмотрены случаи,

когда может быть "вина без вины". К таким случаям можно отвести ответственность

владельца источника повышенной опасности (самым распространенным из которых

является транспортное средство). Это означает, что при доказанности факта вреда,

нанесенного источником повышенной опасности, исковое заявление о взыскании

убытков будет удовлетворено даже, если в действиях его владельца вины нет.

Если говорить о практике возмещения убытков в рамках договорных обязательств, то

здесь нужно отметить, что особую сложность представляют собой дела о взыскании

упущенной выгоды.

Зачастую суд явно видит факт причинения вреда, установлены причинно -

следственные связи, а вот доводы истца размере упущенной выгоды выглядят весьма

неубедительно, и суд оставляет иск о возмещении без удовлетворения.

Практика судов по взысканию убытков неоднозначна и часто противоречива. Успех

дел от наличия доказательств, а также от квалификации юриста, ведущего дело.

Даже при наличии всей необходимой совокупности доказательств, отсутствие опыта

судебной практики по взысканию убытков может повлечь отказ в иске.

Кроме того, сложность вызывают и другие аспекты данной категории дел (например,

взыскание неустойки и убытков одновременно).

Порядок возмещения убытков

Расчет убытков. Данный расчет обязательно должен быть в дальнейшем приложен к

иску;

Претензия о возмещении убытков. Мы рекомендуем направлять ответчику

предварительно претензию в досудебном порядке. В результате грамотно изложенной

претензии судебного спора вообще может не быть, поскольку обязанное лицо

возместит убытки добровольно;

Предъявление иска в суд. Это наиболее ответственный этап. Помимо наличия

необходимых доказательств, успех дела зависит и от правильно сформулированных

требований иска;

Ведение дела о взыскании убытков в суде. На этом этапе нужно правильно

распорядиться имеющимися доказательствами; наладить общение с противоположной

стороной по делу и судьёй.

Юристы нашей компании имеют большой опыт работы по взысканию убытков. Мы

оказываем правовую помощь как на стадии досудебной подготовки путем

консультирования, рекомендаций по сбору доказательств, написания претензий, так

и на стадии взыскания убытков непосредственно в арбитражных судах и судах общей

юрисдикции во всех инстанциях.




впрс 78.Формы и меры гражданско-правовой ответственности.


Под формой гражданско-правовой ответственности понимают форму выражения

дополнительных обременений, налагаемых на правонарушителя.

Наиболее распространенной формой ответственности является возмещение убытков.

Под убытками понимаются те негативные последствия, которые наступили в

имущественной сфере пострадавшего в результате совершения против него

гражданского правонарушения. Эти негативные последствия состоят из двух частей:

реальных убытков и упущенной выгоды.

Реальными убытками есть потери, понесенные в связи с уничтожением или

повреждением вещи, а также расходы, которые лицо произвело или должно произвести

для восстановления своего нарушенного права. Другими словами - это сумма, на

которую уменьшилась стоимость имущества кредитора в результате неправомерных

действий должника.

Упущенная выгода - это та сумма, на которую не увеличилось имущество кредитора

через правонарушения. Примером может быть случай, когда наниматель повредил

нанятый автомобиль, в результате чего наймодатель не только был вынужден

затратить средства на ремонт автомобиля, но и не получил прибыли, который имел

бы получить от перевозки пассажиров, если бы не было правонарушениях. Упущенная

выгода включает в себя доходы, которые потерпевший мог реально получить при

обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. При этом необходимо

учесть правило, по которому тот, кто получил доходы вследствие правонарушения,

должен возместить упущенную выгоду пострадавшему в размере, не меньше полученные

им доходы. При определении размера упущенной выгоды должны учитываться точные

данные, что бесспорно подтверждают реальную возможность получения доходов

пострадавшим при условии не нарушения его права.

Задатком признается денежная сумма или недвижимое имущество, выдаваемая одной из

договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой

стороне в подтверждение обязательства и обеспечение его выполнения.

Специфика задатка как формы ответственности заключается в том, что если за

неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой

стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток,

она должна уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Таким образом можно

утверждать, что задаток выполняет две функции: обеспечение исполнения договора и

функцию ответственности.

Под конфискацией понимают бесплатное, по решению суда, изъятие у правонарушителя

имущества с передачей его в собственность государства.

Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет

ответственность только в той части, которая приходится на него в соответствии с

законодательством или договором. Долевая ответственность имеет значения общего

права и применяется тогда, когда законодательством или договором не установлено

солидарной или субсидиарной ответственности. Доли, приходящейся на каждого из

ответственных лиц, признаются равными, если законодательством или договором не

установлен иной размер.

Солидарная ответственность характеризуется тем, что кредитор может потребовать

возмещения убытков, как от всех должников совместно, так и от каждого из них в

отдельности, причем как полностью, так и в части долга. По действующим

гражданским законодательством солидарная ответственность наступает лишь в

случаях, предусмотренных законом или договором. Примером солидарной

ответственности, предусмотренной законом, ответственность нескольких лиц за

совместное причинение вреда.

Субсидиарная ответственность (дополнительная ответственность) применяется тогда,

когда в обязательстве участвуют два должники, один из которых является основным,

а второй - дополнительным. Суть субсидиарной ответственности заключается в том,

что перед тем, как обратиться с требованием к дополнительного должника, кредитор

должен привлечь к ответственности основного должника.




впрс 77.Основание гражданско-правовой ответственности, виды


Основанием возникновения всегда является гражданское правонарушение, (нарушении

требований закона либо договора). Состав гражданского правонарушения включает

элементы (условия): противоправность деяния; наличие вреда или убытков;

причинная связь между ними; вина правонарушителя.

Противоправность деяния - нарушение требований закона, иного правового акта либо

договора и ущемление субъективного права лица. М.б. действие, и бездействие в

случае, когда лицо могло и должно было совершить определенные действия, но не

совершило. Противоправность неравносильна вредоносности (повреждение имущества

вследствие тушения пожара являются вредоносными, но не противоправными).

Наступление ответственности возможно, и за правомерные действия, но только в

случаях, предусмотренных законом (в условиях крайней необходимости не исключают

ответственности).

Вред — какое-либо умаление личного или имущественного блага лица. М.б.

имущественным (связанным с определенными материальными потерями) либо

неимущественным (физический и моральный - м.б.связан как с материальными

потерями, так и выражаться только в нравственных страданиях потерпевшего).

Случаи компенсации морального вреда: причинен действиями, нарушающими личные

неимущественные права лица; совершено посягательство на другие принадлежащие

гражданину НМ блага; иные случаи, прямо предусмотренные законом (Закон РФ "О

защите прав потребителей"). Возмещение вреда возможно либо в натуре (ремонт

вещи), либо денежной компенсацией (возмещение убытков). Убытки - это денежная

оценка причиненного имущественного вреда: расходы, которые потерпевший произвел

или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или

повреждение его имущества (реальный ущерб); неполученные доходы, которые

потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его

право не было нарушено (упущенная выгода). Возможно наступление гражданско-

правовой ответственности и без причинения вреда или убытков (штраф за просрочку

исполнения обязательства).

Причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда - связь, при

которой деяние предшествует причинению вреда и порождает его.

Вина - психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению

и его результату. Формы вины: умысел (предвидело наступление вредных последствий

и желало их наступления либо относилось к ним безразлично; неосторожность

(грубая и простая) - предвидит наступление вредных последствий, но самонадеянно

рассчитывает их предотвратить, либо не предвидит, хотя должно и могло

предвидеть.

Ответственность в гражданском праве обычно наступает при любой форме вины.

Существует презумпция вины правонарушителя. ГК признает лицо невиновным, если

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего

исполнения обязательства.

Случаи наступления гражданско-правовой ответственности вне зависимости от вины:

- лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, если не докажет, что

это произошло вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств);

- ответственность владельцев источников повышенной опасности (автомобилей и

пр.);

- ответственность профессионального хранителя и некоторые другие.

Лицо, причинившее вред или убытки, должно возместить их в полном объеме.

Снижение размера гражданско-правовой ответственности допускается: вред наступил

по вине обеих сторон (ДТП); кредитор содействовал увеличению размера убытков

либо не принял разумных мер к их уменьшению. В случаях, установленных законом,

стороны могут увеличить размер ответственности (возможность повышения размера

законной неустойки).

Соотношение возмещения убытков и взыскания неустойки:

- зачетная неустойка — убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой;

- исключительная неустойка - взыскивается только неустойка, но не убытки;

- штрафная неустойка - убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки;

- альтернативная неустойка - по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо

неустойка.

Гражданско-правовая ответственность делится на виды по различным основаниям.

В зависимости от основания возникновения ответственности различают:

договорную ответственность, т. е. ответственность, наступающую в случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, возникающего из

договора. Данный вид ответственности наступает не только в случаях,

предусмотренных законом, но и сторонами в договоре;

внедоговорную (деликтную) ответственность, наступающую за вред, причиняемый

лицом, не состоявшим ранее в обязательственном правоотношении с потерпевшим. Она

возникает в момент причинения вреда имуществу или личности (гл. 59 Гражданского

кодекса).

Другим критерием деления гражданско-правовой ответственности на виды

являетсяхарактер распределения ответственности между несколькими лицами. По

этому критерию выделяют такие виды гражданско-правовой ответственности, как:

долевая ответственность - применяется в случаях, когда в обязательстве участвуют

несколько кредиторов и несколько должников (множество лиц). При этом общее

правило ст. 321 Гражданского кодекса закрепляет долевой характер ответственности

за нарушения обязательств с множественностью лиц, т. е. объем ответственности

(размер долей) должников предполагается равным, если иное не следует из

нормативных правовых актов или условий обязательства;

солидарная ответственность - согласно ст. 322 Гражданского кодекса она

возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором

или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. При

солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от

всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как

полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 Гражданского кодекса);

субсидиарная ответственность - это дополнительная ответственность к

ответственности другого лица – основного должника, применяемая в случаях,

предусмотренных законодательством. Важным условием применения субсидиарной

ответственности является предварительное обращение с требованием к основному

должнику, нарушившему обязательство. При отказе основного должника от

удовлетворения требования либо неполучении от него ответа кредитор приобретает

право требования исполнения обязательства от лица, на которое возложена

субсидиарная ответственность.




впрс 76.Гражданско-правовая ответственность: понятие и признаки.


с ГПО – обеспеченные гос.принуждением неблагоприятные для правонарушителя

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения его обязанностей,

повлекших нарушение субъективных ГП другого лица, выражающиеся в возложении на

правонарушителя гражданско-правовой обязанности, ограничении или лишении его

принадлежащего ему права. Виды: деликтная (возникает из причинения вреда) и

договорная (определена сторонами в своем договоре); первый вид регулируется

только законом, а второй – и законом, и договором; субсидиарная (дополнительная)

ответственность, солидарная ответственность идолевая ответственность.

Перечисленные виды ответственности возникают в обязательствах со множественными

субъектами. Различаются они правилами поведения кредитора в момент предъявления

взыскания. При субсидиарной ответственности должника кредитор должен предъявить

требование к основному ответчику и лишь в случае его неудовлетворения – к

субсидиарному должнику. Солидарная ответственность возможна лишь в случаях,

предусмотренных договором или законом. При солидарной ответственности кредитор

может требовать взыскания как со всех должников совместно, так и с любого из них

в отдельности, причем как полностью, так и части долга. Долевая ответственность

наступает в случаях, если законом не предусмотрена солидарная ответственность.

Объем долевой ответственности каждого из должников равный, если иное не следует

из закона. Каждый должник отвечает перед кредитором только в пределах своей

доли.

ответственность в порядке регресса возникает в случае, когда должник,

исполнивший обязательство по возмещению вреда за его причинителя, предъявляет к

этому причинителю требование о возмещении понесенных затрат

Значение ГПО: является разновидностью санкций (под санкцией понимают

последствия, установленные законом или договором для нарушителя в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей). Другая

разновидность санкций – меры защиты гражданских прав, направленных на:

предупреждение и пресечение нарушений прав; восстановление нарушенных интересов

сторон; защиту правопорядка. Функции: предупредительно-воспитательная;

репрессивная; компенсационная; сигнализационная.

В качестве основных черт (признаков) гражданско-правовой ответственности в

юридической литературе, в частности, выделяются такие ее признаки, как:

а) государственное принуждение, выражающееся в том, что меры ответственности

устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается

принудительной силой государства;

б) имущественный характер, выражающийся в том, что применение гражданско-

правовой ответственности всегда связано с возмещением убытков, взысканием

причиненного ущерба, уплатой неустоек (штрафов, пеней). При этом даже при

причинении вреда личности, а не имуществу субъекта гражданского права применение

гражданско-правовой ответственности будет означать присуждение потерпевшему

денежной компенсации в форме возмещения убытков, морального вреда, взыскания

упущенной выгоды;

в) ответственность правонарушителя перед потерпевшим, которая представляет собой

неблагоприятные последствия на стороне правонарушителя (должника);

г) соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков -

здесь речь идет о пределах гражданско-правовой ответственности, главным образом

заключающейся в компенсационном характере;

д) применение равных по объему мер ответственности к различным участникам

гражданского оборота за однотипные правонарушения - эта особенность следует из

принципа, закрепленного в ст. 1 Гражданского кодекса о равенстве участников

гражданского оборота.




впрс 75.Прекращение обязательств. Новация и отступное.


с Прекращение обязательства – утрата субъектами обязательства субъективных прав

и обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотношения,

вследствие прекращения обязательства. Прекращенное обязательство перестает

существовать, а его участников не связывают те права и обязанности, которые

связывали их, пока обязательство существовало. Основания прекращения: 1) по воле

сторон обязательства; 2) помимо воли его участников. Прекращение обязательства

должно быть оформлено таким же способом, каким ранее было установлено. Способы

прекращения обязательства: 1)надлежащее исполнение. При надлежащем исполнении

должником обязательства кредитор, принимая исполнение, должен выдать ему

расписку. Если должник выдал кредитору долговой документ, он должен возвратить

должнику этот документ и расписку заменить соответствующей надписью на этом

документе; 2)отступное. Если должник не в состоянии выполнить работу, которую

должен, он просит кредитора о переносе срока выполнения этой работы при выплате

отступного; 3)зачет взаимных требований. Возможен по однородным требованиям, по

которым срок выполнения уже наступил, либо определен моментом востребования.

4)новация – замена обязательства, существовавшего между сторонами, другим

обязательством между теми же сторонами, которое предусматривает иной предмет или

способ исполнения. Новация не допускается в случае требования о возмещении вреда

здоровью и при уплате алиментов; 5) невозможность исполнения; 6)прощение долга.

7)прекращение стороны (ликвидация предприятия, смерть гражданина).

Отступное как способ прекращения обязательств впервые введен в ГК РФ (ст. 409).

Ранее действовавшее гражданское законодательство такого способа прекращения

обязательства не предусматривало. Смысл отступного состоит в наделении должника

с согласия кредитора возможностью заменить первоначальный предмет исполнения

другим. В качестве отступного может выступать уплата денег, передача имущества и

т. п. Согласно п. 3 ст. 393 ГК РФ в качестве отступного может выступать

неустойка.

Кроме предмета отступного, в соглашении об отступном должны предусматриваться

размер, сроки и порядок его предоставления. Само по себе соглашение об отступном

не прекращает обязательства1. Его следует рассматривать как право изменяющий

юридический факт. Заключение такого соглашения изменяет первоначальное

обязательство, делая его факультативным. У должника возникает право заменить

исполнение основным предметом на исполнение факультативным (т. с.

предусмотренным в соглашении об отступном). Кредитор не вправе требовать

исполнения факультативным предметом. Кроме того, соглашение об отступном

приостанавливает право кредитора требовать исполнения первоначальным предметом

до истечения установленного сторонами срока предоставления отступного. При

неисполнении соглашения в определенный сторонами срок кредитор вправе

потребовать исполнения обязательства первоначальным предметом и применения к

должнику мер ответственности в связи с его неисполнением.

В отличие от соглашения об отступном, которое само по себе обязательство не

прекращает, соглашение о новации по отношению к первоначальному обязательству

выступает в качестве право прекращающего юридического факта. По общему правилу

новацией прекращается не только первоначальное обязательство, но и

дополнительные по отношению к нему обязательства (п. 3 ст. 414). Но стороны

могут соглашением между собой предусмотреть и продолжение дополнительных

обязательств. При этом необходимо учитывать, что речь идет лишь о тех

дополнительных обязательствах, в которых участниками являются стороны соглашения

о новации.

Новация допускается в отношении любых обязательств, кроме обязательств по

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов (п. 2

ст. 4140). В некоторых случаях закон предусматривает возможность новирования

одного обязательства другим. Например, в соответствии со ст. 818 ГК РФ денежный

долг, возникший из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может

быть заменен заемным обязательством.




впрс 74.Задаток.


с Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон

в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство

заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в

письменной форме.

В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет

причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие

несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма

считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного

задатком

При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо

вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен.

Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается

у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая

задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить

другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено

иное.




впрс 73.Банковская гарантия.


Банковская гарантия – такое поручительство, в котором в качестве поручителя

выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии

называется бенефициаром, а должник – принципалом. Основание возникновения - два

юр.факта: договор между принципалом и гарантом о предоставлении банковской

гарантии, а также выдача гарантий на определенный срок в письменной форме (это

односторонняя сделка). 2 вида гарантий: условные банковские гарантии, дающие

право бенефициару на удовлетворение требования лишь при предоставлении последним

судебного решения о невыполнении принципалом своего обязательства, и безусловные

банковские гарантии, при наличии которых гарант обязан выполнить требования

бенефициара без предоставления последним доказательств ненадлежащего выполнения

принципалом своих обязательств. Особенности: банковская гарантия не зависит от

главного обязательства; право требования бенефициара не передается; пределы

ответственности гаранта перед бенефициаром определены денежной суммой, указанной

в банковской гарантии; в случае невыполнения гарантом обязанности по уплате

долга принципала гарант может быть привлечен к ответственности за неправомерное

поведение и может отвечать денежной суммой в большем размере, чем она указана в

банковской гарантии; гарант, удовлетворивший требование бенефициара, имеет право

регрессного иска к принципалу.




впрс 72.Поручительство.


Статья 361. Договор поручительства

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица

отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства,

которое возникнет в будущем.

Статья 362. Форма договора поручительства

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение

письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Статья 363. Ответственность поручителя

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного

поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором

солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена

субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением

обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если

иное не предусмотрено договором поручительства.

Статья 364. Право поручителя на возражения против требования кредитора

Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог

бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства.

Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если должник от

них отказался или признал свой долг.

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому

обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том

объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также

вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и

возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю

документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права,

обеспечивающие это требование.

Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручителя с

должником и не вытекает из отношений между ними.

Статья 366. Извещение поручителя об исполнении обязательства должником

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручительством, обязан

немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою

очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно

полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. В последнем случае

должник вправе взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.

Статья 367. Прекращение поручительства

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а

также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение

ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без

согласия последнего.

Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному

поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия

отвечать за нового должника.

Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее

исполнение, предложенное должником или поручителем.

Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства

срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается,

если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного

поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок

исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или

определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не

предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора

поручительства.




впрс 71.Удержание имущества должника.


Удержание – предоставленная законом возможность кредитора не передавать должнику

вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обязательства до момента его

исполнения. Удержание – новый для российского гражданского права способ

обеспечения обязательства. Удержание применяется в случае, когда главное

обязательство связано с удерживаемой вещью либо с возмещением убытков, связанных

с нею (например, в договорах хранения, перевозки, подряда); для применения

удержания кредитором необязательно предусматривать условие об удержании в

договоре; удержание применяется при нарушении прав только кредитора; удержание

применяется кредитором без обращения в суд; взыскание удерживаемой вещи кредитор

осуществляет путем продажи ее на публичных торгах.




впрс 70.Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество.


Статья 348. Основания обращения взыскания на заложенное имущество

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя

(кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в

день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не

будет исполнено, за исключением случаев, если по закону или договору такое право

возникает позже либо в силузакона взыскание может быть осуществлено ранее.

В случаях, если обязательство, обеспеченное залогом в силу закона, не

предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие

определить этот срок, залогодержатель приобретает право обращения взыскания на

предмет залога по истечении срока, определяемого в соответствии с абзацем вторым

пункта 2 статьи 314 настоящего Кодекса.

2. Обращение взыскания не допускается, если допущенное должником нарушение

обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований

залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не

доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства

крайне незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен

стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены

следующие условия:

сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от

размера стоимости заложенного имущества по договору о залоге;

период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет

менее чем три месяца.

Если договором о залоге не предусмотрено иное, обращение взыскания на имущество,

заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами,

допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при

нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати

месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, даже при

условии, что каждая просрочка незначительна.

Должник и являющийся третьим лицом залогодатель вправе прекратить в любое время

до реализации предмета залога обращение на него взыскания и его реализацию,

исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой

просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.

При исполнении обеспеченного залогом обязательства или той его части, исполнение

которой просрочено, должник и являющийся третьим лицом залогодатель должны

возместить расходы, которые понес залогодержатель в связи с обращением взыскания

на предмет залога.

Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если

соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрено обращение взыскания

на заложенное имущество во внесудебном порядке.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества во

внесудебном порядке допускается на основании соглашения залогодателя и

залогодержателя, если иное не предусмотрено законом.

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в

случаях, если:

предметом залога является жилое помещение, принадлежащее на праве собственности

физическому лицу;

предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую,

художественную или иную культурную ценность для общества;

залогодатель - физическое лицо в установленном порядке признано безвестно

отсутствующим;

заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов,

при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или

разные способы реализации заложенного имущества;

имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким

созалогодержателям.

Законом могут быть предусмотрены иные случаи, при которых обращение взыскания на

заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается.

В договоре о залоге, содержащем условие об обращении взыскания на заложенное

имущество во внесудебном порядке или условие о порядке реализации заложенного

имущества на основании решения суда, могут быть предусмотрены способ либо

несколько способов реализации заложенного имущества, которые залогодержатель

вправе использовать по своему усмотрению, в том числе в определенной

последовательности или в зависимости от каких-либо иных условий.

Если договор о залоге, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное

имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально, в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства

допускается обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи

нотариуса без обращения в суд в порядке, установленном законодательством о

нотариате и законодательством Российской Федерации об исполнительном

производстве.

Особенности государственной регистрации перехода прав на заложенное недвижимое

имущество, на которое обращено взыскание во внесудебном порядке, по

исполнительной надписи нотариуса устанавливаются законом о государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Если залог возникает в силу закона, обращение взыскания на заложенное имущество

во внесудебном порядке возможно при условии соблюдения сторонами договора,

влекущего за собой возникновение залога в силу закона, положений пунктов 5 и 6

настоящей статьи




впрс 69.Залог: виды и основания возникновения.


Залогом признается передача должником материальных ценностей кредитору в

обеспечение исполнения основного обязательства. Так, для получения денежной

ссуды в ломбарде в обеспечение возврата ссуды передается в залог та или иная

вещь. Залог применяется при получении ссуды в банке (банковский залог), для

обеспечения возврата тары и т. п.

Залогодатель не приобретает права собственности (права оперативного управления)

на заложенное имущество, если обязательство не исполнено должником (например,

ссуда не возвращена). При удовлетворении иска кредитора к должнику взыскание

может быть обращено на заложенное имущество; при его реализации кредитор имеет

преимущественное право перед другими кредиторами на удовлетворение своего

требования (ст. 334 — 358 ч. 1 ГК РФ).

Предметом залога, в том числе банковского, может быть любое имущество, включая

имущественные права.

Заложенное имущество, выбывшее из владения залогодержателя или должника, у

которого оно было оставлено, может быть истребовано залогодержателем. При залоге

товаров в обороте они остаются у залогодателя (ст. 357 ч. 1 ГК РФ).

В случае перехода права собственности, права полного хозяйственного ведения или

права оперативного управления на заложенное имущество от залогодателя к другому

лицу залоговое право сохраняет силу.

Залог может быть без передачи и с передачей заложенного имущества

залогодержателю (ст. 338 ч. 1 ГК РФ).

Виды залога:

а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества залогодержателю (как

правило, движимого имущества). При этом важно, что «заимодавец, приобретая в

свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не пользуется, но только удерживает

ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в

целости под собственную ответственность». Залогодатель имеет право требовать

возвращения вещи по исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном.

б) Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма залога,

т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное имущество остается у

залогодателя, если иное не предусмотрено договором. Залогодатель сохраняет право

пользоваться заложенным имуществом в соответствие с его назначением, а условия

договора об ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, признаются

ничтожными.

Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ имущественных прав; б) залог

товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог – оставление залога

у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о залоге («под замком и

печатью залогодержателя»).




впрс 68.Неустойка.


Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки

исполнения (ст. 330 ч. 1 ГК РФ). Возможность взыскания неустойки позволяет

кредитору хотя бы частично возместить те потери, которые он понесет в связи с

неисправностью должника.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст.

330 ч. 1 ГК РФ). Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства

установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи:

когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;

когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору

кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (ст. 394 ч. 1 ГК РФ).

Неустойка обычно предусматривается нормативным актом (законная, или нормативная)

или договором. Если размер неустойки установлен нормативным актом, он не может

быть уменьшен соглашением сторон. Стороны могут повысить размер неустойки в

договоре.

В договоре может быть обусловлена неустойка за неисполнение или ненадлежащее

исполнение таких обязательств, за нарушение которых законом неустойка не

определена (например, в тех случаях, когда продукция (товары) соответствует

стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам), но не

отвечает повышенным требованиям к качеству, установленным договором, штраф за

поставку такой продукции (товаров) и его размер предусматриваются в договоре).

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения

обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если

иное не предусмотрено законом или договором (ст. 396 ч. 1 ГК РФ).

Неустойка устанавливается в форме штрафа и пени. Штрафом называется твердо

определенная в законе сумма, взыскиваемая с неисправного должника. Пеня

применяется за каждый день просрочки в процентах к сумме неисполненного

обязательства.

Альтернативная неустойка означает, что по выбору кредитора могут быть взысканы

либо неустойка, либо убытки. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки,

определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли

обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть

увеличен соглашением сторон, если законом это не запрещено (ст. 332 ч. 1 ГК РФ).

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку (ст. 333 ч. 1 ГК РФ).




впрс 67.Обеспечение исполнения обязательства: понятие и способы.


Обеспечение исполнения обязательств – это меры, предназначенные для защиты

интересов кредитора от ненадлежащего исполнения обязательства должником и

побуждения должника к исполнению обязательства посредством присоединения в силу

закона или договора к основному (главному) обязательству дополнительного.

Способы обеспечения исполнения обязательств исторически возникли как

естественная необходимость повышенной гарантированности прав и интересов

участников обязательственных правоотношений. Основными способами обеспечения

являются: неустойка; залог; удержание; поручительство; банковская гарантия;

задаток. Способы обеспечения исполнения обязательств всегда носят имущественный

характер. Обеспечение исполнения обязательства является дополнительным

обязательством по отношению к главному и потому зависит от него: в случае

прекращения главного обязательства прекращается и дополнительное обязательство.

Значение обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что оно стимулирует

должника к выполнению им своего обязательства перед кредитором.




впрс 66.Предмет, место, способ и срок исполнения обязательства.


с Исполнение обязательства – совершение его сторонами опр.действий, составляющих

содержание их прав и обязанностей, либо воздержание от таких действий; самый

желательный способ прекращения обязательств. Предмет исполнения обязательства –

действия, предусмотренные обязательством (передача вещи (денег), выполнение

работы, услуги). Способ исполнения– порядок совершения должником действий по

исполнению обязательства: представление предмета обязательства полностью или по

частям непосредственно кредитору или через другое лицо, путем отправки предмета

по почте либо путем вручения его лично.

Статья 316. Место исполнения обязательства

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или

договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства,

исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое

недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его

перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его

кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в

месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно

кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения

обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его

нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту

исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и

известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с

отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником

является юридическое лицо - в месте его нахождения.

Статья 314. Срок исполнения обязательства

. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено,

обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой

момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в

разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в

семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении,

если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых

актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа

обязательства.




впрс 65.Принцип реального исполнения обязательств.


. Принцип реального исполнения. В том случае, если должник приступил к

исполнению обязательств, но исполнил его ненадлежащим образом, уплата неустойки

и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательства в

натуре, конечно, если кредитор не согласится на замену исполнения обязательства

денежным возмещением. Но если должник и не приступал к исполнению обязательства

(что чаще говорит о невозможности его исполнения), возмещение убытков и уплата

неустойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре.

Реализация данного принципа на практике предполагает совершение должником именно

тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства: выполнить работу,

передать конкретное имущество, уплатить деньги или воздержаться от определенного

действия. Надлежащее исполнение является одновременно и реальным, но не всякое

реальное исполнение может быть надлежащим (заемщик вернул долг с нарушением

срока, подрядчик некачественно выполнил работу).

По мнению некоторых ученых реальное исполнение обязательства является одним из

параметров его исполнения – предметом, и в силу этого не может рассматриваться

как принцип исполнения обязательства. Кроме этого в законодательстве не

закреплены меры понуждения должника к реальному исполнению и в случае

неисполнения им своих обязанностей он возмещает убытки и уплачивает неустойку,

что в соответствии с законом освобождает его от исполнения обязательства в

натуре.




впрс 64.Принцип надлежащего исполнения обязательств.


Исполнение обязательства - совершение должником в пользу кредитора конкретного

действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от

определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности

соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или

НПА, а также другими требованиями законодательства. Исполнение, произведенное

должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или

соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте,

признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает

должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение

обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на

прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем

часто одностороннюю.




впрс 63.Перемена лиц в обязательстве.


Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу

Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к

другому лицу на основании закона.

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным

требованиям.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если

иное не предусмотрено законом или договором.

Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к

другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных

последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору

признается исполнением надлежащему кредитору.

Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в

частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или

здоровью, не допускается.

Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые

существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят

права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с

требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.



Статья 385. Доказательства прав нового кредитора

Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему

доказательств перехода требования к этому лицу.

Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы,

удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для

осуществления требования.

Статья 386. Возражения должника против требования нового кредитора

Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые

он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о

переходе прав по обязательству к новому кредитору.

Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и

наступления указанных в нем обстоятельств:

в результате универсального правопреемства в правах кредитора;

по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность

такого перевода предусмотрена законом;

вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем,

не являющимся должником по этому обязательству;

при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за

наступление страхового случая;

в других случаях, предусмотренных законом.

Статья 388. Условия уступки требования

Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит

закону, иным правовым актам или договору.

Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в

котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.



Статья 389. Форма уступки требования

Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или

нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть

зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное

не установлено законом.

Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на

этой ценной бумаге (пункт 3 статьи 146).

Статья 390. Ответственность кредитора, уступившего требование

Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором

за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение

этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял

на себя поручительство за должника перед новым кредитором.

Статья 391. Условие и форма перевода долга

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия

кредитора.

К форме перевода долга соответственно применяются правила, содержащиеся в

пунктах 1 и 2 статьи 389 настоящего Кодекса.

Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора

Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения,

основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником.




впрс 62.Множественность лиц в обязательстве.


с Множественность лиц в обязательстве.

Согласно п. 1 ст. 308 ГК РФ в обязательстве в качестве каждой из его сторон -

кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

В тех случаях, когда сторона обязательства представлена двумя и более лицами,

говорят о множественности лиц в обязательстве. В зависимости от того, на какой

из сторон обязательства множественность имеет место, различают активную,

пассивную и смешанную множественность.

Активная множественность возникает, если на стороне кредитора участвуют

несколько лиц при одном должнике, когда несколько участников гражданского

правоотношения имеют право требовать от должника совершения действий,

предусмотренных обязательством.

Пассивная множественность имеет место в случаях, когда одному кредитору

противостоят на стороне должника два и более лица и кредитор вправе требовать

исполнения обязательства от всех должников.

Смешанная множественность характеризуется тем, что и на стороне кредитора, и на

стороне должника одновременно выступают несколько лиц. Одновременно имеет место

и активная, и пассивная множественность, поэтому она называется смешанной.

Права и обязанности нескольких лиц, участвующих на одной стороне обязательства,

различаются в зависимости от вида множественности. Долевая множественность —

каждый участник обладает правами или несет обязанности в пределах определенной

доли. Активная долевая множественность: каждый кредитор вправе требовать от

должника исполнения лишь в пределах доли, принадлежащей этому кредитору.

Пассивная долевая множественность — право кредитора требовать от каждого

содолжника исполнения только в части приходящейся на него доли; должник,

исполнивший обязательство в своей доле, выбывает из него, для остальных оно

продолжается. Солидарная множественность — каждый участник обладает правами или

несет обязанности в полном объеме обязательства. Обязанности нескольких

должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью,

равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются

солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не

предусмотрено иное.




впрс 61.Основания возникновения обязательств. 19



впрс 60.Элементы обязательства.


Элементы обязательства: субъекты обязательственных правоотношений; объекты

обязательственных правоотношений; содержание обязательственных правоотношений.

Раньше включали еще и 4 элемент – основания возникновения обязательств. Теперь

его рассматривают отдельно. Субъекты обязательственных правоотношений – должник

и кредитор. Должник – обязанная сторона (он должен совершить определенное

действие или воздержаться от определенного действия). Его обязанность называется

долгом. Кредитор – сторона, управомоченная требовать от должника совершения

определенного действия либо воздержаться от определенного действия. Право

кредитора называется правом требования. В тех случаях, когда на стороне

обязательства имеется несколько субъектов, такое обязательство называют

обязательством со множественностью лиц. Объекты– определенные действия должника

(по передаче денег, имущества, вещей, совершению работ, услуг) или воздержание

от определенных действий (объект не следует путать с предметом обязательственных

отношений, под последним понимают то, в отношении чего совершаются действия –

деньги, вещи и т. д.). Содержание обязательственного правоотношения – права и

обязанности кредитора и должника по выполнению обязательства.

Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным обязательственным

правом. Осуществление субъективного обязательственного права кредитором возможно

лишь в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность.




впрс 59.Обязательство: понятие и виды.


Обязательством называется гражданское правоотношение, связывающее между собой

определенных лиц, которые должны совершить по отношению друг к другу

предусмотренное обязательством действие: передать имущество или оплатить его

стоимость, выполнить работу, возместить расходы, вызванные причинением вреда,

либо воздержаться от определенного действия (ст. 57 Основ, ст. 307 ч. 1 ГК РФ).

Виды обязательств:1) традиционная систематизация: договорные и внедоговорные;

2)Совр.систематизация: регулятивные (договорные и иные обязательства правомерной

направленности) и охранительные (возникающие из причинения вреда и из

неосновательного обогащения); 3)По основаниям возникновения: а) О из договоров и

сделок (О договорные и О из односторонних сделок); б) О из неправомерных

действий (О из деликтов и О из неосновательного обогащения); в) О из иных ЮФ (О

из ЮФ-поступков и О из ЮФ-событий); 4)Договорные делятся по типам: О по передаче

имущества в собственность; О по передаче имущества в пользование; О по

производству работ; О по реализации результатов творческой деятельности; О по

оказанию услуг; О из многосторонних сделок. Каждый тип делится на виды (О по

передаче имущества в собственность: купля-продажа, мена, дарение, рента), виды

на подвиды или разновидности (купля-продажа – розничная продажа, поставка,

контрактация, энергоснабжение и т.д.); 5)По ГП статусу участников: О связанные с

осуществлением предпринимательской деятельности, О с участием граждан-

потребителей




впрс 58.Обязательственное право: понятие, тенденции развития.


Обязательственное право - это совокупность юридических норм, регулирующих

различные виды обязательств.

Объектом обязательственных правоотношений могут вы¬ступать не только вещи,

имущество, но и здоровье, честь, до¬стоинство, репутация или доброе имя

человека. Унижение чести и достоинства личности может послужить причиной

обращения в суд за их защитой. Подобные правила действо¬вали в праве Древней

Греции, где особое внимание обраща¬ли на мнение, которое составляли о человеке

окружающие. Нередко нарушителя обязывали возместить не только мате¬риальный, но

и моральный ущерб. Последний возникал из нравственных и душевных переживаний

личности.

В любом обязательстве одна сторона выступает должником, а другая — кредитором.

Должник обязан совершать или не совершать какие-либо действия в пользу

кредитора. Сдав вещи в камеру хранения, человек должен быть уверен в том, что

они не пропадут. В данной ситуации должник берет на себя обязательство

обеспечить сохранность вещей. Кредитор же оплачивает предоставляемую услугу.



Обязательственное право характеризуется некоторыми общими направлениями своего

развития. Прежде всего, господствующее место в нем занимает договорное право,

регулирующее нормальные экономические отношения обмена. Внедоговорные

(правоохранительные) обязательства, особенно деликтные, напротив, являются

формой гражданско-правовой ответственности за имущественные правонарушения,

составляющие в целом исключительные ситуации, и в этом качестве обособляются от

обычных (договорных) обязательств. Вместе с тем обе эти сферы обязательственного

права характеризуются усилением правовой защиты интересов добросовестных

участников гражданского оборота. В договорном праве этому, например, служат

многие правила о порядке заключения договоров, специальные правила о защите

интересов граждан-потребителей, антимонопольные ограничения и запрет

недобросовестной конкуренции и т.д., а в деликтном праве - ответственность

независимо от вины правонарушителя, возмещение морального вреда и др.

Договорное право как ведущая часть обязательственного права развивается в связи

с развитием и усложнением самого оборота. Здесь прослеживается дифференциация

обязательств в сфере предпринимательской деятельности и обычных, общегражданских

обязательств, среди которых выделяются договорные обязательства с участием

граждан-потребителей. Развитие отношений обмена усиливает многообразие и

усложняет систему гражданско-правовых договорных обязательств, влечет ее все

более тщательную внутреннюю дифференциацию (складывавшуюся на основе

традиционных, классических типов и видов договоров), появление комплексных

(смешанных) и нетипичных договорных взаимосвязей. Оно вызывает также

определенное обособление обязательств по отраслям экономической (хозяйственной)

деятельности (торговля, строительство, транспорт, жилищная сфера, страховое,

банковское обслуживание и т.д.), где нормы о гражданско-правовых договорах и

возникающих на их основе обязательствах нередко составляют "ядро"

соответствующего комплексного законодательства (иногда неточно называемого

"торговым", "транспортным", "банковским", "жилищным" и тому подобным "правом").

При этом можно говорить о все большей коммерциализации современного договорного

права, усиливающемся влиянии предпринимательских (коммерческих) обязательств на

весь гражданский оборот. Об этом свидетельствует и все более значительное

воздействие на него правил о договорных обязательствах, оформляющих

внешнеэкономический товарообмен, а также известное усиление роли торговых

обычаев, в том числе обычаев международного коммерческого (предпринимательского)

оборота.

Все это, однако, не ведет к расчленению или распаду единого в своей основе

гражданского оборота.

Напротив, в регламентации постоянно усложняющихся и видоизменяющихся отношений

товарообмена усиливается роль единых общих норм обязательственного права,

позволяющих, в частности, отвечать и на запросы новой практики оборота. Более

того, выделяются единые для всех сфер гражданского оборота виды обязательств,

например денежные обязательства, возникающие в деятельности всех его участников.

Ряд общих тенденций свойственен и законодательству об обязательствах, особенно

договорных. Здесь в первую очередь следует назвать тенденцию унификации

договорного права, главным образом в сфере профессионального

предпринимательского оборота, реализующуюся в форме создания унифицированных

общих институтов, единообразно регулирующих товарообмен независимо от

национальной (государственной) принадлежности его участников. Такие институты

закрепляются в ряде специальных международных конвенций, в единообразных

нормативных и рекомендательных актах, в унификации торговых обычаев, что

призвано облегчить и усовершенствовать отличающийся наибольшим динамизмом

международный коммерческий (предпринимательский) оборот.

Данное обстоятельство оказывает большое влияние и на развитие внутреннего

(национального) договорного права, что позволяет говорить об усилении его

интернационализации. Именно под ее влиянием в национальном законодательстве

появляются правила о многих новых видах договоров, таких, например, как лизинг

(финансовая аренда), факторинг (финансирование под уступку денежного

требования), франчайзинг (коммерческая концессия) и др., о некоторых новых

способах обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств (банковская

гарантия), совершенствуются правила о порядке заключения договоров и т.д.

Названные тенденции активно проявляются в развитии законодательства о договорах

не только в России, но и в других странах-членах СНГ, содействуя формированию

между ними "единого правового пространства" прежде всего в сфере товарообмена,

т.е. гражданского оборота.






впрс 57.Раздел общей собственности, выдел доли.


Семейный кодекс РФ.

Статья 38. Раздел общего имущества супругов

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и

после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае

заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для

обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению.

По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть

нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет,

какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из

супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему

долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная

компенсация.

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного

проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности,

музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и

передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих

несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются

при разделе общего имущества супругов.

В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего

имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое

супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых

расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов

При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли

супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между

супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе

исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего

внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг

не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество

супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между

супругами пропорционально присужденным им долям.

Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства

При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из него

всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по

правилам, предусмотренным статьями 252 и 254 настоящего Кодекса.

Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным настоящим

Кодексом и земельным законодательством.

Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому

(фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не

подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации,

соразмерной его доле в общей собственности на это имущество.

В случаях, предусмотренных настоящей статьей, доли членов крестьянского

(фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства

признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.




впрс 56.Общая собственность: понятие и виды. 17



впрс 55.Вещно-правовые иски.


Виндикационный иск — иск об истребовании имущества его собственником из чужого

незаконного владения (ст. 301-303 ГК РФ). Это внедоговорное (т.е. стороны спора

не связаны обязательством по поводу спорной вещи) требование невладеющего вещью

собственника к владеющему несобственнику вещи (имущества) о возврате имущества

(вещи) в натуре.

Условия предъявления виндикационного иска:

предметом иска должна быть индивидуально-определенная вещь, а имущество с

родовыми признаками должно быть индивидуализировано. т.е. отделено от других

однородных вещей;

вещь должна находиться во владении другого лица;

истцом может быть не только собственник вещи, но и ее титульный владелец;

истец должен доказать свои права собственника на истребуемую вещь;

ответчиком по виндикационному иску является незаконный владелец, у которого

находится вещь (это может быть лицо, самовольно завладевшее вещью, либо лицо,

которое приобрело вещь у субъекта, не имевшего права распоряжаться ею).

Различают два вида незаконного владения вещью:

добросовестное владение (незаконный владелец не знает и не должен знать о

незаконности своего владения (покупка через комиссионный магазин и т.д.));

недобросовестное владение (фактический владелец знает либо по обстоятельствам

дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество (приобрел вещи «с рук»

по заведомо низкой цене)).

При этом действуют следующие правила.

Во-первых, вещь может быть изъята из чужого незаконного недобросовестного

владения всегда.

Во-вторых, вещь может быть изъята из чужого незаконного добросовестного владения

лишь в двух случаях:

имущество было получено безвозмездно, например, дарение, в порядке наследования

(ст. 302 ГК РФ);

в случае возмездного приобретения веши имеет значение способ выбытия вещи у

собственника:

если изначально имущество выбыло у собственника по его воле (аренда) и если оно

затем незаконно (например, продано) попало к добросовестному покупателю, то

собственник не вправе истребовать это имущество. Собственник вправе требовать

лишь возмещения убытков (т.е. ограничение виндикации):

если имущество выбыло из владения помимо воли собственника (утеряно, похищено),

то в этом случае оно может быть истребовано даже у добросовестного

приобретателя.

Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть изъяты у добросовестного

приобретателя.

Правила проведения расчетов при возврате имущества из незаконного владения:

недобросовестный владелец вещи обязан возвратить (возместить) собственнику все

полученные им за время пользования ею доходы, а добросовестный владелец вещи

обязан возместить лишь те доходы, которые он получил с момента, когда узнал о

неправомерности своего владения;

незаконный владелец вещи, понесший расходы на ее улучшение, вправе требовать от

собственника компенсации независимо от того, является он добросовестным или

недобросовестным владельцем вещи;

добросовестный владелец вещи, улучшивший ее, вправе оставить за собой такое

улучшение, если оно может быть отделено от вещи без ее повреждения;

за произведенное ухудшение вещи незаконный владелец, не зависимо от того,

является он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи, отвечает по

правилам внедоговорного обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.

Объектом виндикационного иска может быть только индивидуально-определенная вещь,

которая должна существовать в натуре к моменту предъявления иска. Если

индивидуально-определенная вещь погибла (или родовая вещь смешана с другими

вещами того же рода), то цель виндикационного иска не может быть достигнута.

Поэтому виндикационный иск не может быть предъявлен, поскольку вещи в натуре

нет. Если предмет взыскания погиб или уничтожен после предъявления иска, к

моменту рассмотрения дела, то виндикационный иск также не может быть

удовлетворен. Если вещь сохранила свое хозяйственное назначение, судьба

произведенных улучшений должна быть решена в соответствии с правилами ст. 303 ГК

РФ.

Истцом по виндикационному иску может быть собственник веши, притом собственник,

который вещью не владеет в момент предъявления иска. Однако практика в

соответствии со смыслом закона установила из этого правила изъятие. Если

имущество является государственной собственностью, то виндикационный иск

предъявляет от своего имени юридическое лицо, в оперативном управлении которого

находится имущество и которое наделено правомочиями владения, пользования и

распоряжения (п. 3 ст. 214 и ст. 125 ГК РФ).

Ответчик по делу — лицо, фактически владеющее имуществом в момент предъявления

иска, его фактический владелец.

Если незаконно владеющее лицо к моменту предъявления иска передало вещь другому

лицу (продало, подарило и т. п.), то иск должен быть предъявлен к тому лицу, у

которого фактически эта вещь находится. Притом такой владелец должен быть

незаконным.

Незаконным владельцем следует считать не только лицо, самостоятельно завладевшее

вещью (например, похитившее или присвоившее), но также и того, кто приобрел вещь

у лица, не управомоченного распоряжаться ею.

К лицу, владеющему имуществом на законном основании, хотя и не являющемуся

собственником, виндикационный иск не может быть предъявлен.

Незаконное владение означает, что лицо владеет имуществом без какого-либо

основания или владеет им по порочному основанию, не охраняемому законом.

Незаконным владельцем является и лицо, ранее владевшее имуществом на законном

основании, если это основание в дальнейшем отпало (истечение срока договора

имущественного найма). Для признания лица незаконным владельцем не требуется,

чтобы лицо, приобретшее вешь, было виновным (хотя бы в форме неосторожности).

Достаточно, чтобы основание владения было объективно незаконным.

Фактическим владельцем веши, к которому может быть предъявлен виндикационный

иск, может быть:

недобросовестный владелец, т. е. лицо, которое знает или должно знать о

незаконности владения вещью;

добросовестный приобретатель, т. е. лицо, которое возмездно приобрело вещь у

другого лица, не зная (и не имея возможности знать) о том, что последний был не

вправе отчуждать вещь.

Таким образом, добросовестный приобретатель:

получил вещь за деньги (по договору купли-продажи), в обмен на другую вещь (по

договору мены), в обмен на какую-то услугу либо в качестве вознаграждения за

выполненную работу (например, по договору подряда, поручения) и т. д., но в

любом случае возмездно;

не знал о том, что лицо, отчуждающее вещь (продавец, заказчик и т. д.), не

вправе было это делать. Иными словами, в действиях приобретателя не было умысла,

ибо он не сознавал, что приобретает вещь у лица, не имеющего на это права, не

предвидел, не знал и не желал наступления каких-либо неблагоприятных последствий

для истинного собственника веши;

не мог знать, что приобретает вешь у лица, которое не имеет право отчуждать ее,

т. е. в действиях приобретателя не было и неосторожной формы вины, ибо он не

только не сознавал и не желал, но и не допускал самой возможности наступления

каких-то неблагоприятных последствий для собственника.

У добросовестного приобретателя собственник вправе истребовать свою вещь по

виндикационному иску лишь в случаях, исчерпывающий перечень которых указан в ст.

302 ГК РФ, а именно:

если вещь утеряна собственником. При этом имеют значения обстоятельства и

причины потери (по забывчивости собственника, в результате небрежного хранения и

т. п.);

если имущество утеряно лицом, которому оно было передано во владение

собственником. При этом не играет никакой роли основание передачи имущества

собственником во владение другого лица (по договорам аренды, безвозмездного

пользования, хранения и т. п.). Главное, что это основание было правомерным, т.

е. владелец должен быть законным;

если вещь похищена у собственника либо ее законного владельца. Форма хищения

(кража, разбой, мошенничество, грабеж, растрата, присвоение путем

злоупотребления служебным положением) роли не играет, главное — установить, что

отчуждатель вещи завладел ею путем хищения;

если вещь выбыла из их владения иным путем помимо их воли. К иным путям выбытия

относятся, в частности, такие случаи, как: совершение сделок под влиянием

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя собственника с

другим лицом, под влиянием заблуждения и т. д.

Негаторный иск — требование устранения всяких нарушений права собственности,

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ).

Субъектом права на предъявление такого иска является собственник, сохраняющий

вещь в своем владении. Субъектом обязанности становится нарушитель прав

собственника, причем действующий незаконно. Если препятствование в осуществлении

правомочий собственника создается правомерными действиями (например,

прокладывается траншея вблизи домовладения с разрешения соответствующих

государственных органов), предъявлять негаторный иск нельзя. Придется либо

оспаривать законность таких действий (но не с помощью негаторного иска), либо

претерпевать их последствия.

Объектом требования по данному иску является устранение длящегося правонарушения

(противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому

правоотношение по негаторному иску не подвержено действию исковой давности, что

отличает данный вид исков от виндикационного. Негаторное требование можно

заявить в любой момент, пока сохраняется правонарушение.

Негаторный иск по устранению препятствий собственника по распоряжению имуществом

может возникать тогда, когда, например, налагается арест на имущество в порядке

исполнительного или уголовно-процессуального производства. Наряду с имуществом,

принадлежащим истцу на праве собственности, в опись арестованного имущества

может попасть имущество, которое принадлежит третьим лицам. Споры об

освобождении имущества от ареста рассматриваются по правилам искового

производства, независимо от того, наложен арест в порядке применения мер

обеспечения иска, обращения взыскания на имущество должника во исполнение

решения или приговора суда.

Иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а

также лицом, владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим

должнику.

В обоснование заявленных требований истец представляет документы, подтверждающие

его право собственности на спорное имущество.

По смыслу закона удовлетворение негаторного иска не ставится в зависимость от

виновности третьего лица, создающего своим поведением препятствия осуществлению

права собственности. Однако, если указанные действия причинили собственнику

убытки, последние могут быть взысканы с третьего лица лишь на основании ст. 1064

ГК. РФ, т. е. при наличии вины третьего лица. Если третье лицо докажет

правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит.




впрс 54.Система гражданско-правовых средств защиты права собственности.


Под системой гражданско-правовой защиты права собственности понимается

совокупность средств, способов и методов, которые собственник или иной титульный

владелец может применить для защиты своего права владеть, пользоваться или

распоряжаться имуществом. Различные нормы гражданского права играют в деле

защиты права собственности далеко не одинаковую роль. Одни нормы служат делу

отражения совершаемых правонарушений, например правила об ответственности за

причинение материального ущерба, за незаконное удержание чужого имущества и т.

д. Другие нормы непосредственно обеспечивают нормальные условия для

использования собственником принадлежащего ему имущества.

В гражданско-правовой литературе обычно выделяют две группы способов защиты

права собственности: вещно-правовые и обязательственно-правовые.

К первой группе относятся виндикационный иск, негаторный иск, а также иск о

признании права собственности. О них будет сказано подробнее при рассмотрении

следующих вопросов.

Под обязательственно-правовыми способами защиты прав собственности понимаются

иски, основанные на обязательстве, существующем между собственником и

нарушителем его нрава по этому обязательству и его права собственности.

Обязательственно-правовые иски могут быть основаны на договорах, а также

вытекать из внедоговорных обязательств. Это:

иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим

исполнением договоров. Применение обязательственно-правовых средств защиты права

собственности на базе договорных отношений зависит от предмета договора,

нарушенного договорного обязательства, от конкретного вида договора. При этом

защита основывается на общих нормах обязательственного права и нормах,

рассчитанных на обязательства определенного вида. Так, согласно ст. 398 ГК РФ в

случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в

собственность кредитор вправе требовать отобрания этой вещи у должника и

передачи се ему, кредитору.

Обязанность передать имущество приобретателю, в результате чего у него возникает

право собственности, предусмотрена как основная в нормах, регулирующих ряд

отдельных видов договоров (ст. 454, 506 ГК РФ и др.);

иски о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору. Согласно ГК РФ

возвращаемая вещь должна быть в том же состоянии, в каком должник получил ее, с

учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором (ст. 622 ГК

РФ). Поэтому, например, арендатор обязан пользоваться имуществом в соответствии

с его назначением и договором. Статья 619 ГК РФ предусматривает основания

досрочного расторжения договора по требованию арендодателя. Собственник

заинтересован в том, чтобы его имущество использовалось по назначению, не

допускалось его ухудшение. Имуществу арендодателя вред может быть причинен

вследствие того, что имущество было или оказалось впоследствии неисправным по

вине арендатора. В целом, по смыслу гражданского законодательства, лицо, у

которого находится чье-либо имущество, отвечает перед собственником за утрату,

недостачу или повреждение имущества. Однако закон устанавливает ограничение

ответственности обязанного лица. Оно заключается в том, что лицо, не исполнившее

своего обязательства по сохранению чужого имущества, несет ответственность при

наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или

договором предусмотрены иные основания ответственности;

иски о возмещении причиненного имущественного вреда. Статья 1064 ГК РФ обязывает

лицо, причинившее имущественный вред, возместить его в полном объеме. Закон

предусматривает возмещение вреда в двух формах: натуральной (вещественной) и

денежной (возмещение убытков).

Если вещи собственника причинен вред, в результате которого невозможно

восстановление цельности испорченной вещи либо ее каких-либо качеств, которые

позволяют использовать функциональные, потребительские и прочие качества вещи, и

при этом вещь остается во владении, пользовании и распоряжении собственника, и

никакие третьи лица не мешают собственнику использовать эту вещь, либо

индивидуально-определенная вещь утрачена необратимым образом, то в этом случае

возможна только компенсационная форма восстановления прав собственника, по

поводу утраченного или испорченного имущества. Собственник может в судебном

порядке возложить гражданско-правовую ответственность в форме компенсации

причиненного ущерба на то лицо, которое стало причиной утраты или порчи

имущества. При этом между действием или бездействием причинителя вреда и

последовавшим ущербом должна быть причинная связь.




впрс 53.Прекращение права собственности: классификация и характеристика


отдельных способов.

с Чаще всего прекращение права собственности происходит по воле собственника,

который передает это право другому лицу на основании различных договоров,

административных актов и т. п., а также при отчуждении собственником своего

имущества, отказе его от права собственности, гибели или уничтожении имущества и

при утрате права собственности на имущество в иных случаях в силу закона. Однако

существует и принудительное изъятие имущества у собственника. По общему правилу

оно допускается лишь по основаниям, предусмотренным законом (ст. 235

Гражданского кодекса).

В числе оснований принудительного возмездного изъятия имущества у собственника

закон выделяет следующие случаи:

отчуждение имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета,

имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте,

например оружие, наркотики и т. п.) – ст. 238 Гражданского кодекса;

отчуждение недвижимости (зданий, строений и т. п.) в связи с изъятием участка,

на котором она находится, – ст. 239 Гражданского кодекса. Например, земельный

участок изымается у частного собственника в публично-правовых интересах (скажем,

для прокладки магистрали, строительства каких-либо объектов и т. п.). При этом

собственнику недвижимого имущества, расположенного на земельном участке,

изымаемом у него для государственных или муниципальных нужд, предоставляются

необходимые гарантии. Так, требование об изъятии не подлежит удовлетворению,

если государственный орган или орган местного самоуправления не докажет, что

использование изымаемого участка невозможно без прекращения права собственности

на недвижимость, находящуюся на нем;

выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей – ст. 240 Гражданского

кодекса;

выкуп домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними – ст. 241

Гражданского кодекса.;

реквизицию (ст. 242 Гражданского кодекса), т. е. изъятие у собственника

имущества в общественных интересах при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные

бедствия, аварии, эпидемии и т. п.). Реквизиция допускается по решению

государственных органов с выплатой собственнику стоимости имущества, поскольку

целью реквизиции является не пресечение противоправного поведения собственника,

а обеспечение безопасности граждан, спасение имущества или уничтожение

зараженных животных;

выплату компенсации участнику долевой собственности взамен причитающейся ему

части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доле;

приобретение права собственности на недвижимость по решению суда в случаях

невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном

участке;

выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с решением суда;

изъятие у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением

предписаний законодательства;

продажу с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого

помещения;

национализацию, т. е. обращение в государственную собственность имущества,

находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц. Национализация

возможна только с возмещением собственнику стоимости имущества и других убытков

в соответствии с законодательством (п. 2 ст. 235, ст. 306 Гражданского кодекса).

К числу безвозмездных оснований принудительного изъятия имущества у собственника

относятся:

обращение взыскания на имущество собственника по его долгам (ст. 24, 56, 126,

237 Гражданского кодекса). Подобное взыскание осуществляется на основании

судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном

производстве. При этом законом установлена определенная очередность таких

взысканий;

конфискация, т. е. безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению

суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (ст. 243

Гражданского кодекса; в то же время в соответствии с Федеральным законом от

08.12.2003 № 162-ФЗ конфискация имущества как вид наказания из УК исключена).

Практически единственный случай применения конфискации за гражданское

правонарушение предусмотрен в ст. 169 Гражданского кодекса, устанавливающей

возможность безвозмездного изъятия имущества в доход государства в случае

умышленного совершения сделки с целью, противной основам правопорядка и

нравственности.




впрс 52.Приобретательная давность.


Статья 234. Приобретательная давность

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим

собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом

в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество

(приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной

регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу

приобретательной давности, с момента такой регистрации.

До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной

давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту

своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а

также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или

договором основания.

Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего

владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим

правопреемником это лицо является.

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица,

из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и

305 настоящего Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по

соответствующим требованиям.




впрс 51.Приобретение права собственности: классификация и характеристика


отдельных способов.

Способы (основания) возникновения права собственности довольно подробно

регламентированы Гражданским кодексом (гл.14 ГК РФ). Согласно ст.218 ГК РФ к ним

относятся различные правопорождающие юридические факты. В роли таких фактов

могут выступать как действия, так и события. К первым, например, относятся

различные сделки по отчуждению имущества, ко вторым - смерть гражданина,

вызывающая наследственное правоотношение.

Могут приобретаться различными способами: первоначальные (не зависящие от прав

предшествующего собственника на данную вещь) и производные (право собственности

на вещь возникает по воле предшествующего собственника, чаще -по договору с

ним). К первонач.способам: создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее

не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и

сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; на бесхозяйное имущество, в

т.ч. если собственник отказался или утратил право. К производным способам: на

основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в порядке наследования

после смерти гражданина; в порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ.




впрс 50.Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.


Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Данные права

возникают у предприятия или учреждения с момента фактической передачи

собственником им своего имущества (п. 1 ст. 299 Гражданского кодекса). Главной

особенностью этих прав следует считать то, что они являются производными,

зависимыми от прав собственника и не могут существовать в отрыве от права

собственности. Субъектами этих прав могут быть только юридические лица,

существующие в определенных организационно-правовых формах. Объектами этих прав

выступают имущественные комплексы, закрепленные на балансе соответствующих

юридических лиц.

Право хозяйственного ведения является более широким, нежели чем право

оперативного управления. Оно представляет собой право государственного или

муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться

имуществом публичного собственника в пределах, установленных законом или иными

правовыми актами (ст. 294 Гражданского кодекса). Этот вид вещного права

ограничен правами собственника имущества. Согласно норме ст. 295 Гражданского

кодекса собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в

соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета

и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает руководителя

предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и

сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник вправе получать

часть прибыли от использования имущества субъектом хозяйственного ведения.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать

его в аренду, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал

хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим

имуществом без согласия собственника.

Право оперативного управления по сравнению с правом хозяйственного ведения

является еще более ограниченным правом. Им обладают казенные предприятия,

создаваемые на базе части государственного или муниципального имущества, и

учреждения, финансируемые собственником. Субъекты этого права согласно ст. 296

Гражданского кодекса вправе владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным

за ними имуществом только в пределах, установленных законом, в соответствии с

целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Казенное предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться не только

недвижимым, но и движимым имуществом. Самостоятельно оно лишь реализует

произведенную им продукцию.




впрс 49.Ограниченные вещные права: понятие и виды.


Ограниченное вещное право -право на чужую вещь, уже присвоенную др.лицом -

собственником. Пример - сервитуты - права пользования чужой недвижимой вещью в

определенном, строго ограниченном отношении (право прохода или проезда через

чужой земельный участок). Зво предусм. несколько групп ограниченных вещных

прав: 1.ВП некоторых ЮЛ на хозяйствование с имуществом собственника; 2.овп по

использованию чужих земельных участков(бессрочная аренда); 3.права ограниченного

пользования иным недвижимым имуществом (возможность проживания в жилом

помещении, принадлежащем другому лицу); 4.обеспечивающие исполнение залога и

право удержания. К вещным правам ЮЛ на хозяйствование с имуществом собственника

относятся право хозяйственного ведения и право оперативного управления.

право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265

Гражданского кодекса);

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268

Гражданского кодекса);

сервитута (ст. 274, 277 Гражданского кодекса);

право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 Гражданского кодекса) и право

оперативного управления имуществом (ст. 296 Гражданского кодекса).

Этот перечень не является исчерпывающим. Так, за рамками указной статьи в

качестве вещных прав лиц, не являющихся собственниками, следует признать:

право залога (ст. 334 Гражданского кодекса);

право пользования жильем членами семьи собственника (ст. 292 Гражданского

кодекса);

право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества,

добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим (ст. 234

Гражданского кодекса);

право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом,

полученными в результате разрешенной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 298

Гражданского кодекса).




впрс 48.Собственность и право собственности. Правомочия собственника, их


содержание и осуществление.

В объективном смысле право собственности — система норм права, закрепляющих и

охраняющих отношения в обществе по присвоению продуктов производства, а также

средств, позволяющих собственнику осуществлять права владения, пользования,

распоряжения имуществом. В субъективном смысле — конкретные правомочия

собственника по принадлежности конкретного имущества и возможности поведения в

отношении этого имущества.

Содержание собственности заключается в том, что собственник вправе по своему

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, но

эти действия не должны противоречить закону и иным правовым актам, а также

нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Формы: частная, государственная и муниципальная собственность. Виды: общая

(долевая и совместная) и отдельного лица.

Основание возникновения — юридические факты, наличие которых необходимо для

возникновения права собственности.

Выделяют первоначальные способы приобретения права собственности и производные

способы приобретения права собственности.

Первоначальные способы — приобретение права собственности на вновь создаваемое

недвижимое имущество; право собственности на новую движимую вещь, изготовленную

лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов; обращение в

собственность общедоступных вещей (ягоды, грибы и др.); приобретение права

собственности на бесхозяйное имущество, безнадзорных животных, находку;

приобретение права собственности на клад; приобретательская давность (на

недвижимое имущество — 15 лет, на всё остальное — 5 лет).

Производные способы: национализация, приватизация, приобретение права

собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации,

обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника этого имущества,

обращение имущества в собственность государства в интересах общества

(реквизиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация), выкуп домашних

животных при ненадлежащем с ними обращении, выкуп бесхозяйственно содержащихся

культурных ценностей, приобретение права собственности по договору и в порядке

наследования.

Национализация — обращение собственности граждан и юридических лиц в

собственность государства.

Реквизиция — производимое в интересах общества по решению государственных

органов изъятие имущества у собственника в порядке и на условиях, установленных

законом, с выплатой собственнику стоимости этого имущества.

Конфискация — безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда в

виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения.

Изъятие имущества путем обращения на него взыскания по обязательствам

собственника производится по решению суда.

Право собственности прекращается с момента возникновения права собственности у

третьего лица, т. е. при наступлении определенных юридических фактов (отчуждения

или отказа собственника от имущества, его уничтожение) либо помимо воли

собственника (обращение взыскания, выкуп имущества: культурные ценности,

домашние животные).

Содержание правомочий собственника

В п. 1 ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной

для русского гражданского права "триады" правомочий: владения, пользования и

распоряжения. Под правомочием владения понимается основанная на законе (т. е.

юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать

его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.

п.). Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность

эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения

из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием

владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только

фактически владея им. Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность

определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности,

состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству,

уничтожение и т. д.).




впрс 47 Способы и формы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.


Право на защиту – возможность применения мер правоохранительного характера для

восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Различают юрисдик-

ционную и неюрисдикционную формы защиты. Юрисдикционная – деятельность

уполномоченных органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав

при обращении в суд и др. Неюрисдикционная – самост.действия организаций и

граждан, осуществляемые без обращения органы госвласти или ОМСУ. Способы защиты

–меры принудительного характера, с помощью которых производится восстановление

нарушенных прав и воздействие на правонарушителя. Защита может осуществляться

путем: 1) признания права (реализуется только в судебном порядке);

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения

действий, нарушающих право; 3) признания оспоримой сделки недействительной

(восстановление положения, существовавшего до нарушения права); 4) признания

недействительным акта госоргана или ОМСУ;

самозащиты права; 6) присуждения к исполнению обязанности в натуре (нарушитель

обязан реально выполнить те действия по требованию потерпевшего); 7) возмещения

убытков; 8) взыскания неустойки (м/б возмещена в добровольном порядке или по

решению суда); 9) компенсации морального вреда (выплата ден.компенсации за физ/

мор.страдания); 10) прекращения или изменения правоотношения; 11) неприменения

судом акта госоргана или ОМСУ, противоречащего закону. Допускается самозащита

гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

Злоупотребление правом - самостоятельная, специфическая форма нарушения принципа

осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением.

Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого

управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с

использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему общего

типа поведения*




впрс 46.Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.


Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а

также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав

(злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а

также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,

суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход

закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей

статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены

настоящим Кодексом.

Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо

вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий

предполагаются.




впрс 45.Исковая давность. 14



впрс 44.Сроки в гражданском праве: виды, значение и правила исчисления.


Сроки - периоды времени, с которыми закон связывает наступление определенных

юридических последствий.

Вместе с тем срок может представлять собой время, в течение которого

правоотношение действует (договор аренды, заключенный на определенное количество

лет), время, в пределах которого может быть осуществлено право лица (гарантийный

срок), или время, в течение которого возможно защитить нарушенное или оспоренное

право в суде (срок исковой давности).

В зависимости от того, кем установлен срок, можно выделить следующие виды

сроков:

-законные;-договорные;-судебные;-административные;-обычные.

Виды сроков:

По правовым последствиям сроки подразделяются на:

*правообразующие (с ними связывается возникновение правоотношения);

*правоизменяющие (с ними связывается изменение правоотношения);

*правопрекращающие (прекращающие правоотношение).

Виды сроков по возможности изменения:

*императивные (например, сроки исковой давности, сроки приобретательной

давности, сроки для принятия и отказа от наследства и другие сроки, которые не

могут быть изменены по решению сторон);

*диспозитивные (большинство сроков устанавливается самими сторонами, и лишь при

отсутствии условия о сроке в договоре применяются положения о сроке,

содержащиеся в диспозитивной правовой норме).

Виды сроков по степени определенности:

*абсолютно определенные (указывают на точный момент или период времени, с

которым связываются юридические последствия. Например, сроки, обозначенные

календарной датой или конкретным отрезком времени);

*относительно определенные («нормально необходимые», «разумные» сроки, сроки,

обозначенные ссылкой на событие);

*неопределенные (сроки, определенные моментом востребования).

Виды сроков по степени общности:

*общие (сроки, касающиеся любых субъектов и всех однотипных случаев. Например,

общий предельный срок действия доверенности — 3 года);

*специальные (сроки, установленные в качестве исключений из общих. Например,

срок действия доверенности, предназначенной для совершения действий за границей,

которая сохраняет свое действие до отмены ее лицом, выдавшим доверенность).

Важное практическое значение имеет механизм исчисления сроков. Так, в

соответствии со ст. 190 ГК РФ срок может определяться календарной датой или

истечением периода времени, а также указанием на событие, которое должно

обязательно наступить. В договорах чаще всего указывается календарная дата.

Если сроки устанавливаются периодами времени, то эти периоды могут исчисляться

годами, месяцами, неделями, днями и часами.

Статья 190. Определение срока

Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом

срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно

наступить.

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день

после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего

года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых

месяцами.

К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков,

исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет

кварталов ведется с начала года.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца

срока.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и

считается равным пятнадцати дням.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в

котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого

месяца.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели

срока.

Статья 193. Окончание срока в нерабочий день

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока

считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть

выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в

тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются

соответствующие операции.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати

четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.




впрс 43.Доверенность: понятие, виды, форма, прекращение


Доверенность — особый документ, удостоверяющий полномочия. Доверенность является

письменным уполномочием, выдаваемым одним лицом другому лицу для

представительства перед третьими лицами.

Доверенность должна быть оформлена надлежащим образом. Надлежащее оформление:

простая письменная форма и описание полномочий представителя.

Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу

заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение

зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально

удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,

санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены

начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их

отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,

учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других

органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников,

членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром

(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены

начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях

социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого

учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа

социальной защиты населения.

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с

трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей,

пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением

ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой

доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного

учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность

удостоверяется бесплатно.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя

или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными

документами.

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение

года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий

за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее

отмены лицом, выдавшим доверенность.

. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной.

Виды доверенности:

общая (генеральная) — определяет полномочия на совершение разнообразных сделок и

других юридических действий (например, управление имуществом гражданина);

специальная — дается для совершения однородных действий.




впрс 42.Понятие и виды представительства. Представительство без полномочий.


Представительство — совершение сделок представителем от имени представляемого

лица и в его интересах в силу имеющихся полномочий, основанных на доверенности,

указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или

органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает

гражданские права и обязанности представляемого. Виды представительства:

законное представительство (основывается на прямом указании в законе и не

зависит от воли представляемого (опекуны, родители);

договорное представительство основывается на договоре (необходимо специальное

оформление).

Субъекты представительства:

представляемый — лицо, которое нуждается в оказании ему помощи в приобретении,

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

представитель — лицо, юридическими действиями которого приобретаются, изменяются

или прекращаются права и обязанности для представляемого по отношению к третьим

лицам;

третье лицо — гражданин или организация, с которым вследствие действий

представителя возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности у

представляемого.



Понятие представительства без полномочий. Наличие у представителя полномочий -

непременное условие всякого представительства. В гражданском обороте

встречаются, однако, и такие случаи, когда сделки и иные юридические действия от

имени и в интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на это

необходимых полномочий. Иногда такая ситуация возникает в чистом виде, когда

между участниками гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо

предварительная договоренность о представительстве. Например, гражданин, зная,

что его знакомый нуждается в дачном помещении, но не имея от него на этот счет

никакого конкретного поручения, заключает от его имени договор об аренде дома.

Чаще, правда, в реальной жизни имеет место так называемое мнимое

представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что действуют

в соответствии с правилами о представительстве, но в действительности

представитель соответствующим полномочием не обладает. Примерами такого мнимого

представительства могут служить случаи неправильного оформления доверенности,

прекращения ее действия в связи с истечением срока, отменой ее представляемым и

т.п. Наконец, нередко случается, что представитель располагает полномочием,

однако при его осуществлении выходит за его пределы, например заключает договор

о приобретении для представляемого имущества в гораздо большем количестве, чем

ему было поручено


впрс 41.Сделки с пороками в субъектном составе.


Сделка - волевой юридический акт. Именно поэтому первым условием ее

действительности является требуемый законом необходимый и достаточный уровень

правосубъектности сторон.

Граждане, обладая общей правоспособностью, вправе в соответствии со ст. 18 ГК РФ

совершать любые не противоречащие закону сделки. Возможность вступать в сделки

может быть ограничена уровнем их дееспособности.

Юридические лица всегда дееспособны, однако одни из них обладают общей

правоспособностью (например, коммерческие организации, за исключением

государственных и муниципальных унитарных предприятий) и вправе совершать любые

сделки, другие же наделены специальной правоспособностью (например, общественные

организации) и совершать сделки могут только в пределах целей, определенных в их

уставах.

В отдельных случаях возможность участия в сделках для дееспособных субъектов

может быть также поставлена в зависимость от наличия лицензии на приобретение

определенного имущества, владение и пользование им либо на занятие тем или иным

видом деятельности.

Недействительность сделок, совершенных гражданами, признанными судом

недееспособными вследствие психического расстройства.

Никаким действиям указанных лиц закон юридического значения не придает. Сделки

от имени недееспособного совершает его опекун. Поэтому ст. 171 ГК РФ объявляет

любые сделки, совершенные таким гражданином, ничтожными. Вместе с тем, в целях

защиты интересов недееспособного, закон (п. 2 ст. 171 ГК РФ) дает возможность

опекуну требовать в судебном порядке признания сделки действительной, если она

совершена к выгоде недееспособного гражданина.

Основные правовые последствия исполнения ничтожной сделки недееспособного

состоят в двусторонней реституции. Помимо указанного применяются также

дополнительные имущественные последствия: если недееспособная сторона вследствие

заключения и (или) исполнения такой сделки понесла ущерб, он должен быть

возмещен дееспособной стороной при условии, что последняя знала либо должна была

знать о недееспособности контрагента. Ущерб подлежит возмещению в объеме уже

понесенных либо тех расходов, которые необходимо произвести для

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения имущества (реальный

ущерб).

Недействительность сделок, совершенных гражданином, не достигшим 14 лет.

Совершение малолетним иных сделок, кроме перечисленных в п. 2 ст. 28 ГК, влечет

в соответствии с п. 1 ст. 172 ГК РФ их ничтожность с приведением сторон в

первоначальное положение. При этом, если дееспособная сторона знала или по

обстоятельствам дела могла или должна была знать о недееспособности другой

стороны, на нее возлагается обязанность по возмещению реального ущерба.

Если сделка совершена к выгоде малолетнего, то в его интересах она может быть

признана судом действительной по требованию его законных представителей (п. 2

ст. 172 ГК РФ).




впрс 40.Сделки с пороками формы.


Сделка порождает права и обязанности только в случае, если соблюдена ее форма,

которая предписана законом (ст. 158, 162, 165 ГК РФ). Форма сделок бывает устной

и письменной. Письменная форма бывает простой и нотариальной. Нарушение формы

сделки приводит к ничтожности последней.

Устно могут совершаться любые сделки, если:

законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;

сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, для которых

требуется нотариальная форма, а также сделок, для которых несоблюдение простой

письменной формы влечет ее недействительность);

сделка совершается во исполнение письменного договора и имеет соглашение сторон

об устной форме исполнения (ст. 159 ГК РФ).

Письменная сделка совершается путем составления документа, определяющего

содержание сделки и подписанного непосредственно лицом, от имени которого она

совершена, или тем, кто действует по его полномочию (по доверенности), либо

путем обмена документами посредством почтовой, телетайпной и иной связи.

Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть дополнительно

введены требования к простой письменной форме, например оформление договора на

бланках установленной формы.

Для соблюдения простой письменной формы обязательным условием является

подписание документа уполномоченным лицом. Если гражданин вследствие физического

недостатка, болезни не может собственноручно подписать документ, то по его

просьбе документ может подписать другой гражданин. Подпись этого гражданина

должна быть нотариально удостоверена с указанием причин, в силу которых

совершающий сделку гражданин не мог подписаться собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК

РФ).

Для совершения наиболее существенных и важных сделок устанавливается

нотариальное удостоверение, которое обязательно в случаях, предусмотренных

законом или соглашением сторон, даже если по закону для сделок данного вида эта

форма не требовалась (ст. 163 ГК РФ).




впрс 39.Сделки с пороками воли.


Для действительности сделки необходимо соответствие волеизъявления внутренней

воле. Поэтому к сделкам с пороками воли относятся такие, при совершении которых

внутренняя воля сформировалась в ненадлежащих условиях (например, под влиянием

угрозы) либо волеизъявление неправильно выражает ее существо.

Пороками воли страдают сделки, совершенные под влиянием заблуждения, обмана,

угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой

стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, сделки гражданина, не

.способного понимать значения своих действий или руководить ими, а также сделки

лица, превысившего свои полномочия.

Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения.

Заблуждение – это не соответствующее действительности представление субъекта об

обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки. При заблуждении

внутренняя воля соответствует волеизъявлению, однако формировалась она в

ненадлежащих условиях – под влиянием незнания о тех или иных обстоятельствах

либо ошибочного представления о них.

Опорочивает сделку не всякое, но только существенное заблуждение (п. 1 ст. 178

ГК РФ). Статья 178 ГК РФ существенным признает заблуждение относительно природы

сделки (ее основания – см. § 1 наст. главы), а также тождества ее предмета или

таких его качеств, которые значительно снижают возможность использования данного

предмета по назначению. Неправильное представление субъекта об иных существенных

условиях сделки, о способе, месте, сроке ее исполнения и личности контрагента не

может служить основанием для признания сделки недействительной ввиду того, что

указанная норма содержит исчерпывающий перечень элементов сделки (только

основание и предмет), заблуждение относительно которых имеет существенное

значение.




впрс 38.Сделки с пороками содержания. Антисоциальные сделки.


Сделки с пороками содержания, именуемые иногда незаконными сделками,

подразделяются на несколько видов:

а) сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам (ст. 168 ГК) и

б) сделки, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности

(ст. 169 ГК). Поскольку сделка – действие правомерное, все условия сделки должны

соответствовать требованиям закона. При этом имеются в виду не только

предписания императивного характера, но и общий смысл гражданского

законодательства. Однако вовсе не требуется, чтобы возможность совершения тех

или иных сделок была прямо предусмотрена законом; важно, чтобы соответствующие

сделки не были законом запрещены. Иными словами, круг сделок, в том числе такой

разновидности, как договоры, законом не ограничен: субъекты гражданского права

могут совершать любые не противоречащие закону сделки, как предусмотренные

законом, так и не предусмотренные.

Сделки, условия которых расходятся с требованиями действующего законодательства,

обычно называют сделками с пороками содержания. Поскольку наиболее типичные

нарушения закона выделены в качестве специальных оснований недействительности

сделок, к таким сделкам применяются нормы соответствующего законодательства.

Если же специальной нормы нет, то независимо от характера нарушения к сделке с

пороком содержания применяется ст. 168 ГК РФ, в которой закреплено общее правило

о том, что сделка, не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов,

недействительна.

Условия недействительности антисоциальной сделки

Для применения ст. 169 ГК необходимо наличие следующих квалифицирующих

признаков:

- сделка нарушает требования правовых норм, обеспечивающих основы правопорядка,

т.е. направленных па охрану и защиту основ конституционного строя, прав и свобод

человека и гражданина, обороноспособности, безопасности и экономической системы

государства (например, сделки, направленные на ограничение передвижения товаров

по территории РФ, незаконный экспорт оружия и иных товаров, экспорт которых

запрещен или требует специального разрешения, уклонение от уплаты налогов либо

нарушение требований валютного законодательства; сделки, результат которых

создает угрозу жизни и здоровью граждан, и т.п.), либо одновременно с нарушением

правовых норм сделка противоречит основам общественной нравственности, т.е.

грубо нарушает сложившиеся в обществе представления о добре и зле, хорошем и

плохом, пороке и добродетели и т.п. (например, авторский договор па создание

порнографического произведения);



Квалифицированный состав антисоциальной сделки

Сделки, совершаемые с целью, заведомо противной основам правопорядка и

нравственности, представляют собой квалифицированный состав недействительной

сделки, не соответствующей требованиям закона.

Объектом антисоциальных сделок является основы правопорядка и основы

нравственности.

Термин «основы правопорядка, повторенный в ст. 1193 ГК, известен ряду

действующих в Российской Федерации законов (например, ст. 167 Семейного

кодекса), причем используется также его синоним - «публичный порядок» (ст. 412

ГПК, ст. 244 АПК).




впрс 37.Последствия признания сделки недействительной.


Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех,

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее

совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности

оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается

действовавшим добросовестно.

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в

том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом,

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если

иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена

на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие

на будущее время.

Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей

статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или

нравственности.




впрс 36.Понятие и виды недействительных сделок.


Существует деление недействительных сделок на оспоримые и ничтожные. Закон

выделяет следующие виды недействительных сделок:

Недействительная сделка —всякая сделка, не соответствующая требованиям закона

Виды недействительных сделок.

Оспоримая сделка -сделка, являющаяся недействительной в силу признания её

таковой судом.

Недействительные сделки могут быть либо оспоримыми, либо ничтожными. Как видно

из ее названия, оспоримая сделка может быть оспорена. Таковой ее может признать

суд по основаниям, установленным ГК РФ.

Ничтожная сделка —сделка, являющаяся недействительной независимо от признания её

таковой судом.

Ничтожная сделка недействительна в силу указания закона. Она считается ничтожной

независимо от ее признания таковой.

Последствия недействительных сделок:

двусторонняя реституция;

односторонняя реституция;

возмещение реального ущерба;

недопущение реституции.

Реституция -возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по

сделке в случае признания ее недействительной.

по содержанию (не соответствующие закону или иным правовым актам; совершенные с

целью, противной основам правопорядка и нравственности; мнимые и притворные

сделки. Мнимая – сделка, совершаемая без намерения создать соответствующие ей

правовые последствия. Притворная – сделка, совершаемая с целью прикрытия другой

сделки; 2) по субъекту (совершенные недееспособным; несовершеннолетним,

ограниченным судом в дееспособности; 3) по субъективной стороне (под влиянием

заблуждения; обмана, насилия, угрозы); 4) по форме: несоблюдение письменной

формы, если прямо предписано соблюдение формы. Когда недействительная сделка

исполнена полностью или в части, возможно применение двусторонней реституции,

односторонней реституции или неприменение реституции. Двусторонняя реституция –

восстановление сторон в прежнее положение. Односторонняя – восстановление только

потерпевшей стороны.




впрс 35.Форма сделки.


Форма сделок бывает устной или письменной.

Устная форма сделки.

Устно могут совершаться любые сделки, если:

законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;

они исполняются при самом их совершении;

сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение об

устной форме исполнения.

Конклюдентные действия - это поведение лица, свидетельствующее о его воле

совершить сделку (в качестве примера можно привести совершение сделок купли-

продажи через торговые автоматы, в которых действие продавца, поставившего

автомат, уже свидетельствует о его намерении совершить сделку).

Молчание может свидетельствовать о совершении сделки только в случаях,

предусмотренных законом или соглашением сторон.

Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма сделки.

Письменная форма бывает простой и нотариальной.

В соответствии со ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме

сделки (за исключением требующих нотариального удостоверения):

юридических лиц между собой и с гражданами;

граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях,

предусмотренных законом, — независимо от суммы сделки.

Не являются простой письменной формой сделки товарный или кассовый чеки,

поскольку они не содержат необходимых для этого реквизитов (сведения о сторонах

сделки, о предмете договора и др.).

Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет

недействительность сделки (п. 3 ст. 162 ГК РФ).

Нотариальная форма отличается от простой письменной формы сделок наличием

удостоверительной надписи нотариуса или другого должностного лица, имеющего

право на совершение такого нотариального действия. Так, обязательна нотариальная

форма для завещания, договора ренты.

Для некоторых видов сделок предусматривается, кроме облечения их в

соответствующую форму, еще и обязательная государственная регистрация. В

соответствии со ст. 164 ГК РФ обязательной государственной регистрации подлежат

сделки с землей, недвижимым имуществом и иные сделки, определенные законом.

Под содержанием сделки понимается совокупность составляющих ее условий (о

предмете, о правах и обязанностях сторон, об ответственности за неисполнение

обязательств и др.).




впрс 34.Условия действительности сделок.


Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта,

порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки.

Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей

системы условий:

а) законность содержания-означает её соответствие с законодательством.

б) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке-

совершать ее могут только дееспособные граждане.

в) соответствие воли и волеизъявления -Действительность сделки предполагает

совпадение воли и волеизъявления.

г) соблюдение формы сделки-соблюдения требуемой формы.

Для действительности сделки необходимо, чтобы ее содержание соответствовало

требованиям закона и иных правовых актов, т. е. чтобы не нарушало ни

запретительных, ни предписывающих норм действующего законодательства.

Вместе с тем сделки по содержанию могут отличаться от установленных

законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть предусмотренными

законом, но в любом случае они должны соответствовать общим началам и смыслу

гражданского законодательства.

Кроме того, содержание сделок должно соответствовать основам правопорядка и

нравственности общества.




впрс 33.Сделки: понятие и виды.


Сделкой признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

1.Виды сделок в зависимости от количеств участвующих в сделке сторон:

-односторонние

-двусторонние

-многосторонние сделки --

2.Виды сделок в зависимости от значения основания сделки для ее

действительности: каузальные

абстрактные

Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от ее цели. Причем

цель должна обладать двумя признаками: быть законной и достижимой.

Абстрактные сделки , когда основание сделки является юридически безразличным.

3.Виды сделок по влиянию сроков на наступление правовых последствий по сделке:

срочные

бессрочные

В бессрочных сделках не определяется ни момент ее вступления в действие, ни

момент ее прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу.

Срочными сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие,

либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента,.

Кроме вышеперечисленных видов выделяют также в отдельные группы биржевые и

фидуциарные сделки.

Фидуциарные сделки (от лат. fidueia - доверие) — сделки, которые имеют

доверительный характер.

Утрата доверительного характера взаимоотношений сторон может привести к

прекращению отношений в одностороннем порядке.

Биржевые сделки Основными особенностями биржевых сделок являются субъектный

состав (заключаются только лицами, допущенными к торгам на бирже), место

заключения (товарная или фондовая биржа), предмет (биржевой товар) и

регистрация.

Биржевой сделкой признается зарегистрированный биржей договор (соглашение),

заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе

биржевых торгов.

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке

(безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо без получения за это

встречного удовлетворения: дарение); б) возмездные (каждая из сторон вправе

требовать от другой опр. имущ. предоставления: поставка, подряд); 3) по моменту

совершения: (консенсуальные – сделка считается совершенной с момента достижения

соглашения между сторонами: поставка, аренда; реальные (требуется достижение

соглашения и одновр.передача имущества: заем, хранение); 4) по значению цели:

(каузальные- цель в них прямо выражена: купля-продажа, абстрактные (основание не

указывается, цель совершения не ясна: вексель).




впрс 32.Основания возникновения гражданско-правовых отношений. Классификация


юридических фактов.

Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом

и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые

хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных

сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;

из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и

обязанностей;

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и

иных результатов интеллектуальной деятельности;

вследствие причинения вреда другому лицу;

вследствие неосновательного обогащения;

вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

вследствие событий, с которыми закон или иной право

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на основании

различных жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает наступление

определенных правовых последствий. Эти обстоятельства обычно именуются

юридическими фактами. Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских

правоотношений и влекут за собой их установление, изменение или прекращение, их

называют основаниями гражданских правоотношений. Статья 8 Гражданского кодекса

содержит общий, не исчерпывающий перечень различных юридических фактов как

оснований гражданских правоотношений. При этом гражданские отношения могут

возникать, изменяться и прекращаться и на основе иных юридических фактов,

которые прямо не предусмотрены действующим законодательством, но не противоречат

его общим началам и смыслу.

Первую группу составляют действия граждан и юридических лиц, которые, в свою

очередь, подразделяются: а) на правомерные действия; б) неправомерные действия.

Здесь необходимо заметить, что нормы гражданского права связывают юридические

последствия как с действиями, так и с бездействиями.

К правомерным действиям относятся договоры, иные сделки, акты государственных

органов и органов местного самоуправления (например, выдача органом местного

самоуправления ордера на занятие жилого помещения), судебные решения,

установившие гражданские права и обязанности, факты приобретения имущества на

иных (кроме сделок) законных основаниях (к примеру, вследствие приобретатель-ной

давности – ст. 234 Гражданского кодекса), а также факты создания произведений

науки, литературы, искусства, изобретений и других результатов интеллектуальной

деятельности. По своему юридическому значению все правомерные действия делятся

на юридические поступки и юридические акты.

Юридические поступки - это правомерные действия, которые порождают гражданско-

правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека,

совершившего юридический поступок. Например, находка потерянной вещи порождает

обязательство по ее возврату потерявшему даже в том случае, если у нашедшего

вещь нет никакого желания возвратить эту вещь ее владельцу (ст. 227 Гражданского

кодекса).

Юридические акты - это правомерные действия, которые порождают соответствующие

юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным

намерением вызвать эти последствия. К числу юридических актов относятся

административные акты, сделки и решения суда. Сравнительная характеристика

административного акта и сделки выглядит следующим образом:

Неправомерные действия выражаются в причинении вреда (в том числе морального)

одним лицом другому лицу, а также в неосновательном обогащении, т. е.

приобретении или сбережении имущества без установленных законом, иными правовыми

актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица

(потерпевшего).

Вторую группу составляют юридически значимые события. К ним относятся такие не

зависящие от воли и сознания конкретного участника гражданского правоотношения

обстоятельства, как рождение и смерть человека, стихийные явления природы

(наводнения, пожары, землетрясения и т. п.), а также военные действия. С

подобными юридически значимыми событиями связано, к примеру, возникновение

наследственных прав, права на страховое возмещение, а также освобождение

предпринимателя от имущественной ответственности за нарушение договорных

обязательств. В зависимости от того, обусловлено возникновение событий волей

человека или нет, их принято подразделять наабсолютные и относительные события.

Первые представляют собой явления, возникновение которых не зависит от

деятельности человека (наводнения, землетрясения и др.); вторые – явления,

которые возникают в результате действия лиц, но в дальнейшем развиваются

независимо от их действий. Примером относительного события может быть

наступление смерти в результате причинения телесных повреждений.

Наряду с традиционной классификацией юридических фактов, цивилисты различают и

вспомогательную (факультативную) их классификацию по различным основаниям.

В зависимости от последствий, порождаемых юридическими фактами, последние

делятся:

на правопорождающие - с их наступлением гражданское законодательство связывает

возникновение гражданских правоотношений. Например, на основании договора аренды

у арендатора возникает право пользоваться арендованным имуществом;

правоизменяющие - с их наступлением гражданское законодательство связывает

изменение гражданских правоотношений. Например, некачественный пошив костюма по

договору бытового подряда может повлечь серьезное уменьшение стоимости работ со

стороны заказчика;

правопрекращающие - с их наступлением гражданское законодательство связывает

прекращение гражданских правоотношений. Например, истечение срока действия

лицензии на оказание медицинских услуг повлечет прекращение договора оказания

услуг в этой сфере;

правовосстанавливающие - с их наступлением гражданское законодательство

связывает восстановление ранее утраченных прав и обязанностей. Например, явка

лица, признанного умершим, приводит к восстановлению некоторых его прав и

обязанностей.

В зависимости от срока существования юридические факты разделяются:

на кратковременные юридические факты - существуют непродолжительный срок

(например, сделка);

состояния - существуют длительное время (например, состояние

нетрудоспособности).




впрс 31.Защита чести, достоинства и деловой репутации. Компенсация морального


вреда.

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство

или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет,

что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же

способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим

аналогичным способом.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и

деловой репутации гражданина и после его смерти.

Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и

распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех

же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах

массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать

наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах

массовой информации.

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,

содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене

или отзыву.

В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию

гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно

довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления

соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего

распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то

ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот

экземпляров материальных носителей, содержащих указанные сведения, если без

уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление соответствующей

информации невозможно.

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,

оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин

вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения

указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до

пользователей сети "Интернет".

Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую

репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных впунктах 2 - 5 настоящей

статьи, устанавливается судом.

Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не

освобождает его от обязанности совершить предусмотренное решением суда действие.

Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство

или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого

такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании

распространенных сведений не соответствующими действительности.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,

достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или

опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации

морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации

морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения

любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой

гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок

исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением

указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня

опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.

Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением

положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите

деловой репутации юридического лица.

Статья 1099. Общие положения

Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются

правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные

права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению

имущественного вреда.

Статья 1100. Основания компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда

в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую

репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.

Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также

степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием

возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться

требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и

индивидуальных особенностей потерпевшего.


впрс 30.Личные неимущественные права и нематериальные блага. Способы их защиты.



впрс 29.Работы и услуги как объекты гражданских прав.


с В ст. 128 ГК РФ среди объектов гражданских прав названы работы и услуги. Они

названы среди благ имущественного характера, но выделены в отдельную группу

объектов гражданского права. По общему правилу, услуга представляет собой

сложное действие, не имеет вещественного результата, обладает свойством

неосязаемости и этим кардинально отличается от наиболее распространенных

объектов гражданских прав - вещей. Услуга проявляется в ее эффекте, который

воспринимается зачастую на уровне чувств. Тут же проявляется другое ее свойство

- трудность обособления и неотделимость от источника. Иногда говорят о

потреблении услуги в момент ее оказания.

В числе главных свойств услуги следует отметить неустойчивость ее качества.

Определение качества обычно происходит через сроки, соотношение себестоимости и

конечной цены, количество обслуженных предметов, т.е. через количественные

показатели.

Под работами понимаются действия, направленные на достижение материального

результата, который может состоять в создании вещи, ее переработке, обработке

или ином качественном изменении, например ремонте. При этом, если результат

работы заранее известен и определяется лицом, заказавшим их выполнение, то

способ ее осуществления, по общему правилу, определяется самим исполнителем.

Принципиальное разграничение работ и услуг осуществляется по их конечному

результату. В случае проведения работ по договору подряда, заказчику должен быть

представлен материальный результат проведенных работ. Напротив, если оказывается

услуга (медицинская, образовательная, юридическая и т.д.), то какой-либо

овеществленный результат может отсутствовать. Поэтому не достижение эффекта от

оказанной услуги (студент не усвоил в ходе учебных занятий предусмотренного

государственным образовательным стандартом объема знаний) не позволяет считать

обязательства преподавателя не исполненными. Следует подчеркнуть, что некоторые

услуги могут иметь материальный результат, но этот результат должен быть

неотделим от самого действия или деятельности.

Таким образом, услуги – это фактические действия или фактическая деятельность,

не имеющая овеществленного результата в имуществе, реализуемые и потребляемые в

процессе осуществления, на возмездной основе.

Деятельность услугодателей и договор возмездного оказания услуг помимо ГК РФ,

регламентируются многочисленными нормативными актами, что вызывает значительные

сложности в правоприменительной практике




впрс 28.Ценные бумаги: понятие, признаки, виды.


Статья 142. Ценные бумаги

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом

требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или

передача которых возможны только при предъявлении таких документов

(документарные ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые

закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в

соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны

только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149

настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого

инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги,

названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном

законом порядке.

Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях,

установленных законом.

Статья 143. Виды ценных бумаг

Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными бумагами на

предъявителя), ордерными и именными.

Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом,

уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец.

Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным

требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана

на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду

индоссаментов.

Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным

требовать исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц:

владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях,

которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим

соответствующую лицензию лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность

передачи такого учета лицу, имеющему соответствующую лицензию;

владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к

нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования

(цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме

в соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).

Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускается в случаях,

установленных законом.

Возможность выпуска или выдачи определенных документарных ценных бумаг в

качестве именных либо ордерных может быть исключена законом.

Если иное не установлено настоящим Кодексом, законом или не вытекает из

особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким ценным

бумагам применяются правила об именных документарных ценных бумагах,

правообладатель которых определяется в соответствии с учетными записями.

Виды: 1)облигация – ценная бумага, право ее владельца на получение от лица,

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости

облигации или иного имущ.эквивалента; 2)вексель – ценная бумага, закрепляющая

обязательство выплатить по наступлению предусм.срока опр.сумму владельцу

векселя; 3)чек – ценная бумага, содержащая распоряжение банку произвести платеж

указанной в нем суммы чекодержателю; 4)сертификат– письм.св-во банка о вкладе

ден.средств, удостоверяющее право на получение по истечении установленного срока

суммы вклада и %; 5) сбер.книжка на предъявителя – ценная бумага, подтверждающая

факт внесения опр. суммы денег и предост.право на ее получение; 6) коносамент –

документ, удостоверяющий право его держателя на распоряжение грузом и получение

груза после его перевозки; 7) акция – ценная бумага, закрепляющая право ее

владельца на получение части прибыли АО в виде дивидендов; приватизационные

ценные бумаги – гос.ценные бумаги, используемые в качестве платежного средства в

процессе приватизации.

документарность— ценная бумага есть документ, то есть официально составленная

уполномоченным лицом в соответствии с реквизитами запись, имеющая правовое

значение

воплощает частные права — ценная бумага ценна не сама по себе, но поскольку

воплощает субъективные гражданские права имущественного (обязательственные и

вещно-правовые) и неимущественного характера (например, право на участие в

управлении обществом);

необходимость презентации — предъявление ценной бумаги обязательно для

осуществления закрепленных в ней прав;

оборотоспособность — ценная бумага может быть объектом гражданско-правовых

сделок;

публичная достоверность — по отношению к надлежащим образом легитимированному

обладателю ценной бумаги обязанное по ценной бумаге лицо может выдвигать лишь

такие возражения, которые вытекают из содержания самого документа или касаются

действительности бумаги, либо основаны на непосредственных отношениях между

должником по ценной бумаге и её обладателем.




впрс 27.Вещи: понятие и виды.


Вещами - предметы материального мира, представляющие ценность для человека,

способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений,

выступать предметом товарообмена. Вещами в гражданско-правовом смысле являются

объекты, ценность которых человеком осознана и на которые он может оказывать

влияние, управлять.

Движимые и недвижимые вещи.

К недвижимым вещам относятся земельные участки, строения, леса, многолетние

насаждения, т.е. все то, что прочно связано с землей и перемещение чего

невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Кроме того, к недвижимости

относятся предприятия как имущественные комплексы, а также космические объекты,

воздушные, морские и речные суда, подлежащие государственной регистрации.

Недвижимость обладает усложненной оборотоспособностью, так как любые сделки по

распоряжению недвижимостью нуждаются в нотариальном оформлении и государственной

регистрации учреждениями юстиции. Вещи, не относящиеся к недвижимости,

признаются движимым имуществом.

Делимые и неделимые вещи.

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без значительного ущерба ее назначению,

признается неделимой (автомобиль, коллекция картин, магнитофон и т.п.).В случае

раздела общей собственности делимые вещи делятся в натуре, неделимая вещь

остается

Индивидуально-определенные и родовые вещи.

Родовые вещи определяются родовыми признаками (число, вес, мера) и никак не

выделяются из себе подобных: зерно, мука, ситец и т. д.

Родовые вещи в случае гибели могут быть заменены другими вещами этого рода.

Индивидуально-определенные вещи -вещи, которые отличаются от других подобных

вещей конкретными, особенными, индивидуальными, т.е. присущими только им,

характеристиками: антикварная ваза, выполненная только в одном экземпляре,

автомобиль под конкретным номером, то же зерно, но сложенное и опечатанное на

складе по вполне определенному адресу.

Индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы, т.е. в случае гибели

какой-либо такой вещи можно будет претендовать лишь на возмещение убытков.

Предметом одних договоров могут быть только родовые (например, договор займа —

возвращать мы будем не те же самые купюры, которые взяли), а предметом других —

только вещи, определенные индивидуальными признаками (например, аренда

помещения).

Главная вещь и принадлежность.

Принадлежностью признается вещь, предназначенная для обслуживания другой,

главной, вещи и связанная с ней общим назначением (например, хозяйственные

постройки, туалет, забор, находящиеся на участке вместе с домом).

Принадлежность разделяет судьбу главной вещи, т.е. в случае совершения сделок с

главной вещью принадлежности считаются ее частью.

Сложная вещь.

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по

общему назначению, они рассматриваются как одна вещь. Сделка, заключенная по

поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части.

Плоды (результат органического развития одушевленных или неодуш.вещей),

продукция (получается в процессе хоз. использования вещи), доходы

(дене.поступления от участия вещи в гражд.обороте).




впрс 26.Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие имущества.


а Объекты ГП – те блага, по поводу которых субъекты права вступают в

правоотношения между собой, или то, на что направлены их субъективные права и

обязанности. Все блага можно разделить на мат. (предметы природы, вещи,

созданные трудом человека и удовлетворяющие имущ.интерес) и немат. (честь,

достоинство, доброе имя, произведения науки, искусства и др.). Виды: 1. вещи,

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущ.права; работы и

услуги; 2.информация; 3.результаты интелл.деятельности, в т.ч. исключительные

права на них (интелл.собственность); 4.немате.блага. Объекты делятся на: 1)

изъятые из оборота, отчуждение кот.не допускается. 2) кот.могут принадлежать

лишь опр.участникам либо нахождение допускается по спец.разрешению; 3) свободно

обращаемые объекты- могут свободно отчуждаться.

Имущество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо

физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая

деньги иценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или

имущественного удовлетворения от других лиц, и представляют для собственника

какую-либо полезность.




впрс 25.Участие государства в гражданских правоотношениях.


Статья 1204. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных

иностранным элементом

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием

государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если

иное не установлено законом.

Государство (как российское, так и иностранное) в договорных отношениях с

частными лицами может в порядке автономии воли участвовать в выборе подлежащего

применению права, с учетом случаев применения императивных норм (см. коммент. к

ст. 1192, 1210).

Государство может быть участником внедоговорных обязательств, в частности,

взыскивая в свою пользу с виновных лиц причиненный ему имущественный вред

(ущерб).

В качестве самостоятельного субъекта права государство участвует в авторских и

изобретательских правоотношениях.

Государственные образования непосредственно владеют, пользуются и распоряжаются

своей государственной казной, состоящей из средств госбюджета и иного имущества,

не закрепленного за государственными предприятиями и.

Государство, как и другие субъекты ГП, может участвовать в ГПО. Ряд

особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом

публичного права, носителем власти. Особый субъект ГПО: Государство само

принимает законы, которыми должны руководствоваться все остальные субъекты ГП;

Государство может принимать адм.акты, из которых возникают ГПО независимо от

воли другой стороны; Государство сохраняет властные функции даже тогда, когда

оно вступает в ГПО; Государство пользуется иммунитетом. Все это позволяет

говорить об особом положении государства в ГП. Государство участвует в

гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее

эфф.отправления публичной власти. Так как государство участвует в гражданском

обороте как совокупность субъектов разного уровня, все эти субъекты выступают

самостоятельно, как участники ГПО: РФ; субъекты– республики, края, области,

города Фед.значения, автономная область, автономные округа; МО.




впрс 24.Некоммерческие организации: виды, общая характеристика.


Некоммерческие организации отличаются от коммерческих целями своей деятельности.

Некоммерческие организации- организации, не преследующие извлечение прибыли в

качестве цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между

участниками.

организационно-правовые формы некоммерческих организаций:

Потребительские кооперативы- признается добровольное объединение граждан и

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных

потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами

имущественных паевых взносов.

Общественные и религиозные организации- признаются добровольные образования

граждан, в установленном законом порядке объединившиеся на основе общности их

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Фонды- признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных

взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные,

образовательные или иные общественно полезные цели (ст. 118-119 ГК РФ).

Учреждения- это организация, созданная собственником для осуществления

управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера и

финансируемая им полностью или частично (ст. 120 ГК РФ).

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) — это ассоциации и союзы.




впрс 23.Унитарные предприятия.


Статья 113. Унитарное предприятие

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество

унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по

вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведений, указанных в

пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете и целях деятельности

предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках

его формирования, за исключением казенных предприятий.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и

муниципальные предприятия.

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится

соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит

такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на

собственника его имущества.

Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается

собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника

его имущества.

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий

определяется настоящим Кодексом и законом о государственных и муниципальных

унитарных предприятиях.

Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по

решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного

самоуправления, если иное не предусмотрено законом.

Учредительным документом предприятия, основанного на праве хозяйственного

ведения, является его устав, утверждаемый уполномоченным на то государственным

органом или органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом.

Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,

не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и

муниципальных унитарных предприятиях.

Порядок формирования уставного фонда предприятия, основанного на праве

хозяйственного ведения, определяется законом о государственных и муниципальных

унитарных предприятиях.

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия,

основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного

фонда, орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в

установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов

становится меньше размера, определенного законом, предприятие может быть

ликвидировано по решению суда.

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано

письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения

обязательства, должником по которому является это предприятие, и возмещения

убытков.

Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,

не отвечает по обязательствам предприятия, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 3 статьи 56 настоящего Кодекса. Это правило также

применяется к ответственности предприятия, учредившего дочернее предприятие, по

обязательствам последнего.

Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственных и

муниципальных унитарных предприятиях, на базе государственного или

муниципального имущества может быть создано унитарное предприятие на праве

оперативного управления (казенное предприятие).

Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый

уполномоченным на то государственным органом или органом местного

самоуправления.

Фирменное наименование унитарного предприятия, основанного на праве оперативного

управления, должно содержать указание на то, что такое предприятие является

казенным.

Права казенного предприятия на закрепленное за ним имущество определяются в

соответствии со статьями 296 и 297 настоящего Кодекса изаконом о государственных

и муниципальных унитарных предприятиях.

Собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную ответственность

по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества.

Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии

с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.




впрс 22.Производственные и потребительские кооперативы.


Статья 107. Понятие производственного кооператива

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение

граждан на основе членства для совместной производственной или иной

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое

обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином

участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть

предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный

кооператив является коммерческой организацией.

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива

субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о

производственных кооперативах и уставом кооператива.

Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова

"производственный кооператив" или "артель".

Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов

определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производственных

кооперативах.

Статья 116. Потребительский кооператив

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных

потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами

имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в

пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия о размере паевых взносов членов

кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и

об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о

составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими

решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или

квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия членами кооператива

понесенных им убытков.

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную

цель его деятельности, а также или слово "кооператив", или слова

"потребительский союз" либо "потребительское общество".

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после

утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем

дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может

быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса

каждого из членов кооператива.

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской

деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом,

распределяются между его членами.

Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их

членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о

потребительских кооперативах.




впрс 21.Дочерние и зависимые общества. Аффилированные лица.


Статья 105. Дочернее хозяйственное общество

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное

общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале,

либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет

возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу,

в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает

солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение

таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного

общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его

долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным

обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу,

если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.

Статья 106. Зависимое хозяйственное общество

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее,

участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций

акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с

ограниченной ответственностью.

Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих

акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с

ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об

этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга

и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем

собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.

Аффили́рованное лицо́ — физическое или юридическое лицо, способное оказывать

влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами юридического лица являются:

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо,

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

собственники данного юридического лица;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего

количества голосов, приходящихся наакции (вклады, доли), составляющие уставный

(складочный) капитал данного юридического лица;

юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие

уставный (складочный) капитал данного юридического лица;

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его

аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных

советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных

органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие

полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной

группы;

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую

деятельность (индивидуального предпринимателя), являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое

лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться

более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие

акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного

юридического лица.




впрс 20.Управление акционерным обществом.


Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его

акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной

комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их

полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к

компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков

общества и распределение его прибылей и убытков;

решение о реорганизации или ликвидации общества.

Законом об акционерных обществах к исключительной компетенции общего собрания

акционеров может быть также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания

акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов

общества.

В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет директоров

(наблюдательный совет).

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества в

соответствии с законом об акционерных обществах должна быть определена его

исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные уставом к исключительной

компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы

им на решение исполнительных органов общества.

Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и

(или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее

руководство деятельностью общества и подотчетен совету директоров

(наблюдательному совету) и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов,

не составляющих исключительную компетенцию других органов управления обществом,

определенную законом или уставом общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества

могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или

индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Компетенция органов управления акционерным обществом, а также порядок принятия

ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с

настоящим Кодексом законом об акционерных обществах и уставом общества.

Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Кодексом или законом

об акционерных обществах публиковать для всеобщего сведения документы, указанные

в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, должно для проверки и подтверждения

правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального

аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его

участниками.

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не

обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть

проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в

уставном капитале составляет десять или более процентов.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного общества

определяется законом и уставом общества.




впрс 19.Формирование уставного капитала АО. Акция и порождаемые ею отношения.


Статья 99. Уставный капитал акционерного общества

Уставный капитал акционерного общества составляется из номинальной стоимости

акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества,

гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера,

предусмотренного законом об акционерных обществах.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества.

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к

обществу допускается в случаях, предусмотренныхзаконом об акционерных обществах.

Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается до полной оплаты

уставного капитала. При учреждении акционерного общества все его акции должны

быть распределены среди учредителей.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано

принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах.

Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения числа, суммарной

номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих

одному акционеру

Различают две категории акций: обыкновенные и привилегированные. Каждая из них

имеет свои особенности.

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные

акции чаще всего дают ее держателю право на один голос на собрании и на

получение дивиденда, но только после осуществления выплат держателям

привилегированных акций. Размер дивиденда колеблется в зависимости от объема

прибылей акционерного общества. Обыкновенные акции могут быть:

- голосующими;

- неголосующими;

- подчиненными;

- многоголосными;

- акциями с фиксированным дивидендом;

- акциями с отсроченными платежами.

Привилегированные акции обычно не дают права голоса на собрании акционеров, но

приносят фиксированный дивиденд или дают их владельцам право на первоочередное

получение дивиденда по фиксированной ставке. Эти акции дают ее владельцу

преимущественное первоочередное право на получение определенного дохода из

прибыли акционерного общества по фиксированной ставке. Но при этом ее владелец

не выигрывает при росте прибыли. Эти акции не дают права голоса, но при этом

если не хватает прибыли для выплаты дивидендов в данном году, то на время

отсрочки платежа она может получать право голоса.

Существуют следующие виды акций:

- конвертируемые акции - их обладатель имеет право обменять их в течение

определенного срока на конкретное количество простых акций;

- кумулятивные акции - привилегированные акции, обладателям которых могут

выплачиваться дивиденды, накопленные за несколько лет, в течение которых у

акционерного общества не было возможности их выплатить;

- акции с обязательством выкупа - привилегированные акции, в отношении которых

акционерным обществом установлена обязанность их выкупа через определенный срок;

- акции с номинальной ценой - на момент выпуска которых устанавливается

продажная цена (не ниже номинальной), общая сумма от продажи которых полностью

зачисляется в акционерный капитал.

В законодательном порядке предусматривается выпуск только именных акций, но

существует категория и предъявительских акций, которые могут выпускаться при

условии определенного соотношения к величине уставного капитала эмитента,

согласно установленному нормативу (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг

Российской Федерации) Федеральной службой по финансовым рынкам.



Субъектом прав по именной ценной бумаге (акции) является указанное в ней лицо,

т.к. на бланке акции при ее продаже указывается имя или наименование покупателя.

Поэтому для реализации прав, предусмотренных такой акцией, необходимо

предоставление информации о ее владельце. Такая информация должна содержаться в

Реестре акционеров акционерного общества. Акционерные общества в законодательном

порядке обязаны вести Реестр акционеров.



Акции могут выпускаться в документарной форме (на материальном носителе -

документарные ценные бумаги) либо в виде записей на счетах, в том числе

электронных (бездокументарные ценные бумаги).

Обладатели прав по бездокументарным ценным бумагам устанавливаются на основании

записей в Реестре их владельцев или записей по счетам депо.

Главное отличие одной категории акций от другой состоит в объеме прав, которые

предоставляются владельцам определенных акций.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.

Уставом общества должны быть определены количество, номинальная стоимость акций,

приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими

акциями. Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества,

право собственности на которые перешло к обществу, являются размещенными до их

погашения.

Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость,

категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к

размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать

дополнительные акции.




впрс 18.Акционерные общества.


Статья 96. Основные положения об акционерном обществе

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на

определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по

обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости

принадлежащих им акций.

Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и

указание на то, что общество является акционерным.

Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров

определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных

обществах.

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем

приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также

законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме

акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также

законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.




впрс 17. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.


Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал

которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной

части доли каждого из участников.

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно содержать

наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и

обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об

обществах с ограниченной ответственностью.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме обществ

с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников определяются

также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать

предела, установленного законом об обществах с ограниченной ответственностью. В

противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение

года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его

участников не уменьшится до установленного законом предела.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или

может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате

реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной ответственностью

Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный

капитал которого разделен на доли; участники такого общества солидарно несут

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом

для всех кратном размере к стоимости их долей, определенном уставом общества.

При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам

общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам,

если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными

документами общества.

Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно

содержать наименование общества и слова "с дополнительной ответственностью".

К обществу с дополнительной ответственностью применяются правила настоящего

Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью и закона об обществах с

ограниченной ответственностью постольку, поскольку иное не предусмотрено

настоящей статьей.




впрс 16. Правовое положение хозяйственного партнерства



впрс 15.Хозяйственные товарищества.


Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)

капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а

также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в

процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйственное общество может быть

создано одним лицом, которое становится его единственным участником.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и

товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества

с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере

могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут

быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать

участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если

иное не установлено законом.

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в

товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан

в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных

обществ.

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)

других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги,

ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие

денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по

соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях,

предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной

ответственностью не вправе выпускать акции.

Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного товарищества или

общества

Участники хозяйственного товарищества или общества вправе:

участвовать в управлении делами товарищества или общества, за исключением

случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса и законом об

акционерных обществах;

получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными

документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие права,

предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяйственных обществах,

учредительными документами товарищества или общества.

Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:

вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены

учредительными документами;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или

общества.

Участники хозяйственного товарищества или общества могут нести и другие

обязанности, предусмотренные его учредительными документами.

Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в

хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные

кооперативы по решению общего собрания участников в порядке, установленном

настоящим Кодексом.

При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший

участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную

ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу

от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не

освобождает его от такой ответственности. Правила, изложенные в настоящем

пункте, соответственно применяются при преобразовании товарищества в

производственный кооператив.




впрс 14.Реорганизация и ликвидация юридического лица.


Статья 57. Реорганизация юридического лица

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение,

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников)

либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его

разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц

осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению

суда.

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или

орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными

документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный

в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного

государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и

поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента

назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению

делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического

лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение

суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации

юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для

государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния,

присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия

уполномоченных государственных органов.

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь

возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого

юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенного юридического лица.

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему

переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с

передаточным актом.

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц

к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического

лица в соответствии с разделительным балансом.

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида

(изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу

переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии

с передаточным актом.

Статья 61. Ликвидация юридического лица

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом.

Юридическое лицо может быть ликвидировано:

по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица,

уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с

истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради

которой оно создано;

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона,

если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности

без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с

нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или

грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом

осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или

религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом,

деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2

настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или

органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого

требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников)

либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными

документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации

юридического лица.

Юридическое лицо, за исключением учреждения, казенного предприятия, политической

партии и религиозной организации, ликвидируется также в соответствии со статьей

65 настоящего Кодекса вследствие признания его несостоятельным (банкротом).

Государственная корпорация или государственная компания может быть ликвидирована

вследствие признания ее несостоятельной (банкротом), если это допускается

федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан

несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим

создание и деятельность такого фонда.




впрс 13.Создание юридического лица. Учредительные документы. 4



впрс 12.Органы юридического лица. Представительства и филиалы.


Статья 53. Органы юридического лица

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными

правовыми актами и учредительными документами.

Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и

учредительными документами.

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские

права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица

выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им

юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей

(участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или

договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.

Статья 55. Представительства и филиалы

Представительством является обособленное подразделение юридического лица,

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы

юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том

числе функции представительства.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются

имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных

им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и

действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах

создавшего их юридического лица.

Филиалы и представительства выполняют разные функции.

Представительства призваны выполнять в гражданском обороте функцию представителя

юридического лица, то есть от его имени заключают сделки, контролируют их

исполнение, обеспечивают защиту его интересов.

Например претензионное - исковая работа.

Предмет деятельности филиалов шире, они не только представляют интересы

юридического лица, но и ведут производственную и иную хозяйственную

деятельность, осуществляемую юридическим лицом.




впрс 11.Юридическое лицо: понятие, признаки, виды.


Статья 48. Понятие юридического лица

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету.

2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители

(участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического

лица либо вещные права на его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные

права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и

потребительские кооперативы.

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право

собственности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные

унитарные предприятия, а также учреждения.

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют

имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации

(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц

(ассоциации и союзы).

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в

качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не

имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную

прибыль между участниками (некоммерческие организации).

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться

в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций

(объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других

формах, предусмотренных законом.

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,

и соответствующую этим целям.

4. Допускается создание объединений коммерческих и (или) некоммерческих

организаций в форме ассоциаций и союзов.

Признаки ЮЛ: 1) независимость существования ЮЛ от сущ.входящих в его состав

участников; 2) самост.воли ЮЛ, не совпадающей с волей его участников; 3) наличие

собственного имущества, обособленного от имущества его участников; 4)

самост.ответственность по долгам; 5) совершение от своего имени гражданско-

правовых сделок; 6) возможность искать и отвечать в суде от собственного имени.




впрс 10.Опека, попечительство, патронаж.


Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над

несовершеннолетними устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие

этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются семейным

законодательством.

Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у

них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также

в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского

попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их

прав и интересов.

Статья 32. Опека

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом

недееспособными вследствие психического расстройства.

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их

имени и в их интересах все необходимые сделки.

Статья 33. Попечительство

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от

четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в

дееспособности.

Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся

под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.

Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в

осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от

злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту

жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с

момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления

опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания

обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и

попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся

в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель,

исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган

опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными

лицами.

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные

граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные

родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или

попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья

граждан.

Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны

учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению

обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом,

нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание

подопечного.

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства

Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях

вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены

ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки

и попечительства.

По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается,

а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем

несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по

достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при

вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности

до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27).

Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами

Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои

обязанности, может быть установлен патронаж.

В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина,

который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать

свои права и исполнять свои обязанности, ему назначается органом опеки и

попечительства помощник. Помощник может быть назначен с его согласия в

письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым

устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей социальное

обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в

установлении над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого

гражданина.

Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в

интересах гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с

этим лицом договора поручения, договора доверительного управления имуществом или

иного договора.

Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением

помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и

извещать находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его

помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними

договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного

договора.

Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекращением

договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного

договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.




впрс 9.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим.


Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте

его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое

число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - первое января

следующего года.

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости

постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое

определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о

доверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно

отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим

обязательствам безвестно отсутствующего.

Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений

о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его

имуществом.

Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей

статьей, определяются законом.

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно

отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На

основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

Статья 45. Объявление гражданина умершим

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет

сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его

гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными

действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет

со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в

законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления

умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой

гибели.

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим,

суд отменяет решение об объявлении его умершим.

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица

возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу

после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных

пунктом 3 статьи 302настоящего Кодекса.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по

возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что,

приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в

живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его

стоимость.




впрс 8.Дееспособность граждан: понятие и виды. Эмансипация.


Статья 21. Дееспособность гражданина

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном

объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого

судом.

Виды дееспособности:

●Полная дееспособность с 18 лет ● Частная от 6 -14●Ограниченная

●Недееспособность

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают

сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее

последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной

деятельности;

в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться

ими;

совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи

28 настоящего Кодекса.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно

несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с

пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие

несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами,

за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в

полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего

Кодекса.

Статья 28. Дееспособность малолетних

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за

исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени

только их родители, усыновители или опекуны.

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом

применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего

Кодекса.

Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно

совершать:

мелкие бытовые сделки;

сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или

с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного

распоряжения.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,

совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если

не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в

соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать

значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом

недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным

законодательством. Над ним устанавливается опека.

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд

признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная

над ним опека.

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина

Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления

спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое

материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке,

установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним

устанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой

гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им

сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок,

пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в

интересах подопечного в порядке, предусмотренном статьей 37 настоящего Кодекса.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали,

суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда

отменяется установленное над гражданином попечительство.

Статья 27. Эмансипация

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту,

или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается

предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится

по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей,

усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению

суда.

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим

вследствие причинения им вреда.




впрс 7.Гражданская правосубъектность. Соотношение дееспособности и


субъективного ГП.

Правосубъектность - способность физ.или юр.лица иметь и осуществлять, или через

своих представителей, юрид. права и обязанности, т.е. выступать субъектом

правоотношений.

Правосубъектность складывается из :1.правоспособности 2.дееспособности

Правосубъектность может быть общей (способность быть субъектом права вообще),

отраслевой (способность быть субъектом права в определенных социально-правовых

отношениях) и специальной (например, правосубъектность юридических лиц).

Правоспособность гражданина

Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская

правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается

смертью.

Дееспособность гражданина

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то

есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном

объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого

судом.

Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта

гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право - сложное

юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из

юридических возможностей, предоставленных субъекту. Юридические возможности как

составные части содержания субъективного гражданского права называются

правомочиями.

При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно

обнаружить, что оно является результатом разно вариантных комбинаций трех

правомочий:

правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного

субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;

правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного

совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;

правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования или

требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения

субъективного права.

Типичными субъективными правами, для содержания которых характерно наличие двух

правомочий - правомочия требования и правомочия на защиту, являются субъективные

гражданские права, входящие в содержание гражданско-правовых обязательств.

В них управомоченный субъект - кредитор, в целях удовлетворения своих интересов

может требовать от обязанного субъекта - должника совершения действий по

передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и т.п., а в случае их не

совершения - требовать применения к должнику гражданско-правовых мер.

Классической моделью субъективного гражданского права, включающего в свое

содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности.

Собственник обладает юридической возможностью требовать от всех лиц, чтобы они

не нарушали принадлежащее ему право собственности. Он также может притязать на

применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия.

Но главное и определяющее ядро в содержании субъективного права собственности -

правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и

распоряжению принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению.




впрс 6.Действие источников гражданского права, порядок их применения.


Акты гражданского законодательства действуют на всей территории Российской

Федерации,т. е. на территории подведомственной принявшему их органу. Тем самым

реализуетсядействие гражданского законодательства в пространстве. Однако из

этого правила есть исключения: 1) в силу указания закона территориальные границы

действия акта гражданского законодательства или действия его отдельных норм

могут быть ограничены; 2) при регулировании правоотношений международного

характера законодательство одной страны в определенных случаях и по определенным

вопросам может применяться на территории другой страны.

Действие гражданского законодательства по кругу лиц состоит в том, что его акты

распространяются на всех субъектов гражданских правоотношений, находящихся на

территории, в пределах которой действует гражданское законодательство. В порядке

исключения законодатель может прямо или косвенно определить круг лиц, на которых

распространяется та или иная норма права. Кроме того, на некоторых субъектов

гражданского права, в частности на граждан других государств и иностранных

юридических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, наряду с

гражданским законодательством России может распространятся и законодательство

государств, подданными которых они являются.

Действие гражданского законодательства во времени

По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского

законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после

введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения

в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со

статьей 422 настоящего Кодекса. (Если после заключения договора принят закон,

устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые

действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют

силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.)

Применение гражданского законодательства по аналогии.)

Так, согласно п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса аналогия закона применяется, если:

а) возникшие отношения по характеру являются гражданско-правовыми (п. 1, 2 ст. 2

Гражданского кодекса); б) отсутствует закон, иной нормативный акт, прямо

регулирующий эти отношения, а также договор, положения которого позволяют

урегулировать ситуацию, и, если спор возник в области предпринимательской

деятельности, то учитывается также отсутствие такого источника права, как обычай

делового оборота; в) имеется закон, регулирующий сходные отношения; г)

применение такого закона не противоречит существу спорных правоотношений. При

невозможности использовать аналогию закона применяется аналогия права: права и

обязанности сторон определяются исходя из общих начал, принципов и смысла

гражданского законодательства, регулирующих сходные отношения, а также

требований добросовестности, разумности и справедливости.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации

составной частью правовой системы Российской Федерации.

Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным

в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев,

когда из международного договора следует, что для его применения требуется

издание внутригосударственного акта.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила

международного договора.




впрс 5.Система источников гражданского права.


В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство

находится в ведении Российской Федерации.

Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в

соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), регулирующих

отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать

настоящему Кодексу.

Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, могут

регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны

противоречить настоящему Кодексу и иным законам.

На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов

Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе

принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.

В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления

Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону

применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон.

Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации (далее

- иные правовые акты), определяются правилами настоящей главы.

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать

акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах,

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами.

+ обычаи гражданского оборота. Обычаем признается сложившееся и широко

применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не

предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,

зафиксировано ли оно в каком-либо документе.




впрс 4.Виды гражданских правоотношений.


Классификация гражданских правоотношений проводится по различным основаниям или

критериям.

а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица:

Абсолютные – субъективному праву управомоченного лица противостоит обязанность

неопределенного круга обязанных лиц. Меры ответственности могут быть применены к

любому лицу, нарушившему абсолютное право управомоченного лица. Так, например,

собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от

совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои полномочия по

владению, пользованию и распоряжению принадлежащей ему вещью.

Относительные – управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное

лицо, поэтому требовать исполнения обязанности, а в случае неисполнения

применять меры принуждения можно только к этому конкретному обязанному лицу.

Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи

проданного имущества от конкретного продавца.

б) по содержанию

Исходя из содержания, гражданские правоотношения могут быть разделены на

имущественные и неимущественные.

Имущественные – правоотношения, возникающие всегда по поводу материальных благ

(имущества) и связаны либо с нахождением имущества у конкретного лица (право

собственности и т.п.), или с переходом имущества от одного лица к другому (по

договору, в порядке наследования). Для защиты имущественных прав могут

применяться только меры имущественного характера (неустойка, возмещение вреда и

т.п.).

Неимущественные – правоотношения, возникающие по поводу нематериальных благ,

таких как честь, достоинство, деловая репутация право авторства на произведение,

опытный образец и т.п. для защиты таких прав наряду с имущественными санкциями

(компенсация морального вреда) применяются и меры неимущественного характера

(признание авторства, публичное опровержение и т.п.).

Такая классифи¬кация основана на том, что имущественные отношения имеют

неко¬торое экономическое содержание и всегда связаны с обладанием имуществом

(например, правоотношения собственности, хозяйст-венного ведения, оперативного

управления и связанные с другими вещными правами) либо с его передачей одним

лицом другому (на¬пример, по договорам купли-продажи, мены и т.д.).

Неимущественные отношения не имеют экономического содер¬жания и возникают по

поводу нематериальных благ.

в) по распределению прав и обязанностей;

Простые – одному лицу принадлежит только одно право, а другому лицу — только

одна обязанность. Например, в договоре займа у заимодавца есть право требовать

возврата взятых взаймы денежных сумм, а у заемщика — только обязанность их

возвратить.

Сложные – у каждого субъекта правоотношения одновременно имеются права и

обязанности. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать

передачи ему проданной вещи, но, в свою очередь, обязан оплатить стоимость

проданной вещи, а продавец обязан передать вещь, но вправе требовать уплаты ее

цены. Каждое из сложных правоотношений представляет собой совокупность четко

опреде¬ленных взаимных прав и обязанностей. Определив эти права и обя¬занности,

можно сделать вывод о том, какие именно нормы граждан-ского законодательства

применимы в данном случае.

г) по предмету регулирования (способу удовлетворения интересов управомоченного

лица):

Вещные - опосредуют статику имущественных отношений и осуществляются действиями

самого управомоченного лица (владение, пользование, распоряжение вещью,

принадлежащей лицу на праве собственности).

Обязательственные – регулируют динамику имущественных отношений: по поводу

передачи вещи, исполнения работ и оказания услуг. В таких правоотношениях

субъективное право кредитора реализуется через исполнение должником лежащей на

нем обязанности.

Классификация гражданских правоотношений на вещные и обя¬зательственные основана

на том, что носитель вещного права в вещных правоотношениях может осуществлять

это право без содей¬ствия обязанных лиц (например, собственник имеет возможность

самостоятельно пользоваться принадлежащей ему на праве собст-венности вещью для

удовлетворения своих потребностей). Осново¬полагающим вещным правом является

право собственности, однако в соответствии с действующим законодательством

производными от права собственности вещными правами являются право пожизнен¬ного

наследственного владения земельным участком, право постоян-ного (бессрочного)

пользования земельным участком, сервитута, право хозяйственного ведения

имуществом, право оперативного уп¬равления имуществом.

д) по времени существования:

Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. ограниченные

определенным сроком (примером могут служить ав¬торские правоотношения,

вытекающие из исключительного автор¬ского права, действующего в течение жизни

автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом

смерти авто¬ра), и бессрочные, т. е. не ограниченные каким-либо сроком

(напри¬мер, право собственности), однако в последнем случае правоотноше¬ние

может в любой момент прекратить свое существование по воле собственника.




впрс 3.Гражданское правоотношение и составляющие его элементы


ГПО – это урегулированные нормами права гражданско-правовые ОО, в которых юр.

независимые субъекты связаны взаимными правами и обязанностями, исполнение

которых обеспечено гос. принуждением. Черты ГПО: субъекты явл. самостоятельными

и независимыми друг от друга, равенство участников, волеизъявление сторон,

имущ.характер ответственности сторон в случае неисполнения обязанностей.

Структура ГПО: субъекты, объекты, содержание правоотношений, юр.факты. Субъекты

– это участники ГПО (граждане, лица без гражданства, ин.граждане, юл, адм-тер.

единицы, ин.гос-ва. Объект- по поводу чего возникают ГПО (вещи, вкл.деньги и

ценные бумаги, иное имущество, имущ.права; работы и услуги; информация;

результаты интел.деятельности; немат.блага (честь, достоинство, имя и др.).

Содержание ГПО – это субъективные права и обязанности, т.е. те права и

обязанности, которые принадлежат субъекту в каждом конкр.правоотношении.

Юр.факты – это обстоятельства, с которыми связаны какие-либо последствия:

возникновение, изменение, прекращение ГПО.

По волевому началу:

События - явления реальной действительности, которые происходят независимо от

воли человека (события могут быть абсолютными (вообще не зависят от воли

человека, напр., стихийное бедствие) и относительными (напр., рождение

человека)).

Действия - обстоятельства всегда связанные с волей людей (заключение договора,

исполнение обязательства и т.п.).

Действия, в зависимости от соответствия нормам права, делятся на:

Неправомерные действия – противоречат требованиям закона или других нормативных

актов, н/р, причинение вреда, неосновательное приобретение или сбережение чужого

имущества.

Правомерные действия – соответствуют требованиям гражданского законодательства.

По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на:

Юридические поступки - правомерные действия, которые порождают правовые

последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего

юридический поступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент создания

писателем произведения в доступной для воспроизведения форме независимо от того,

стремился ли он при написании произведения к приобретению авторских прав или

нет.

Юридические акты - правомерные действия, которые заведомо нацелены на

определенные юридические последствия.

Юридические факты классифицируются в зависимости от порождаемых последствий:

Правоустанавливающие юридические факты.

Правоизменяющие юридические факты.

Правопрекращающие юридические факты.




впрс 2.Основные функции и принципы гражданского права.


Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой системы обладает

присущими ему в этой системе особыми функциями (задачами). Основными функциями

гражданского права являются регулятивная и охранительная. Особенностью

гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных

задач (в сравнении, например, с функ-

циями, выполняемыми уголовным правом). Роль гражданского права состоит прежде

всего в регулировании нормальных экономических отношений, складывающихся в

обществе. Иначе говоря, оно имеет дело не столько с правонарушениями, сколько с

организацией обычных имущественных (и неимущественных) взаимосвязей. Именно

поэтому оно содержит минимальное количество необходимых запретов и максимум

возможных дозволений. С помощью гражданско-правового инструментария участники

имущественных отношений самостоятельно организуют свою деятельность с целью

достижения необходимых им результатов.Таким образом, регулятивная функция

гражданского права заключается в предоставлении участникам регламентируемых

отношений возможностей их самоорганизации, саморегулирования. Это отличает ее от

регулятивных задач, стоящих перед публичным правом. Здесь регламентация

соответствующих отношений носит жестко определенный характер, почти не

оставляющий места свободному усмотрению участников.

Охранительная функция гражданского права имеет первоочередной целью защиту

имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она

направлена на поддержание имущественного и неимущественного состояния (статуса)

добросовестных субъектов в положении, существовавшем до нарушения их прав и

интересов. Поэтому по общему правилу она реализуется путем восстановления

нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. Ее

компенсаторно-восстановительная направленность обусловлена прежде всего

эквивалентно-возмездной, стоимостной природой регулируемых товарно-денежных

отношений. Важный аспект охранительной функции составляет также

предупредительно-воспитательная (превентивная) задача, состоящая в

стимулировании и организации такого поведения участников регулируемых отношений,

которое исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих интересов.

Первый принцип — равенство участников гражданских правоотношений. О нем можно

сказать все то, что уже говорилось применительно к методу гражданского права.

Второй принцип — неприкосновенность собственности. Этот принцип находит свое

выражение в нормах Гражданского кодекса, конкретизирующих положение,

закрепленное в п. 3 ст. 35 Конституции РФ. Никто не может быть лишен своего

имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для

государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного

и полного возмещения. Гражданский кодекс устанавливает полный и исчерпывающий

перечень оснований принудительного прекращения права собственности (обращение

взыскания на имущество по обязательствам, реквизиция, выкуп бесхозяйственно

содержимых культурных ценностей, конфискация, выкуп домашних животных при

ненадлежащем обращении с ними, прекращение права собственности лица на

имущество, которое не может ему принадлежать, отчуждение недвижимости в связи с

отчуждением участка, на котором она находится). При этом безвозмездное изъятие

имущества у собственника возможно только по решению суда в виде санкции за

совершение преступления или иного правонарушения (конфискация — ст. 243 ГК РФ).

Акты государственных органов и органов местного самоуправления, судебные

решения, прекращающие право собственности, могут быть обжалованы в судебном

порядке. Споры о возмещении убытков также разрешаются судом.

Третий принцип — свобода договора — заключается в том, что участники гражданских

правоотношений самостоятельно решают вопрос о том, вступать ли им в эти

отношения, с кем и на каких условиях. Принуждение к заключению договора не

допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор

предусмотрена Гражданским кодексом или другим законом (например, обязанность

предприятия-монополиста при поставках для государственных нужд — заключить

договор), либо добровольно принимается на себя в обязательстве (например, в

предварительном договоре — ст. 429 ГК РФ). Этот принцип выражается также в том,

что вступая в гражданско-правовые отношения, их участники могут заключать

договоры как предусмотренные Гражданским кодексом, так и не предусмотренные им,

однако не противоречащие общим началам гражданского законодательства. Возможно и

заключение договоров, состоящих из элементов различных договоров.

Четвертый принцип — недопустимость вмешательства в частные дела — состоит в

следующем. Конституция РФ (ст. 23) закрепила право каждого на неприкосновенность

частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени.

Положения указанной статьи конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена

нематериальным благам и их защите.

Пятый принцип — беспрепятственное осуществление гражданских прав — заключается в

том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической

деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ).

Как следует из ст. 9 ГК РФ, граждане и юридические лица по своему усмотрению

осуществляют принадлежащие им гражданские права, причем отказ от осуществления

принадлежащих им прав не влечет, по общему правилу, прекращения этих прав.

Вместе с тем в случаях, предусмотренных законодательством, осуществление

гражданских прав может быть ограничено. Так, допускается ограничение либо

запрещение деятельности, направленной на ограничение конкуренции либо

проявляющейся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Недопустимы

действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с целью

причинить вред другому лицу, равно как и злоупотребление правом в других формах

(п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Шестой принцип — восстановление и судебная защита нарушенных прав — означает, с

одной стороны, наличие строгой имущественной ответственности субъектов

гражданского права при нарушении принятых на себя обязательств, а с другой —

возможность защищать гражданские права в суде, в том числе оспаривать в

арбитражном суде акты государственных органов или органов местного

самоуправления, незаконно ограничивающие права участников имущественного оборота

(ст. 13 ГК РФ).




впрс 1.Гражданское право как отрасль права, его предмет и метод.


ГП – совокупность правовых норм, регулирующих на начало юридического равенства

имущественные отношения между самостоятельными и равноправным лицами, которые

сами распоряжаются принадлежащим им имуществом, а также личные неимущественные

отношения.

Предмет ГП составляют: 1) имущ.отношения 2) личные неимущ.отношения (личные

неимущ. отношения связанные с имуществом (авторское право) и личные неимущ.

отношения не связанные с имуществом (право на имя, честь и достоинство) 3)

Корпоративные отношения: создание и функционирование различных орг-ций,

реорганизацию, ликвидация юр. лиц, банкротство юр. лица, установление хоз.

деятельности юр. лиц, отношения между лицами, осущ, предприним. деятельность

Метод: 1) юр. равенство субъектов- обладают полным равенством, строят отношения

на основе договоров и других волевых актов. 2) Диспозитивность - свобода выбора

вариантов поведения в гражданском обороте. 3) Инициативность -осуществляют свои

ГП своей волей и в своих интересах. 4) Особый порядок защиты - спорные отношения

должны быть решены путем взаимной договоренности, а при недостижении согласия –

судом. 5) Специфические способы защиты ГП - чтобы восстановить положение,

существующее до нарушения законодательства, в если оно невозможно – возмещение

убытков. 6) Имущ.характер гражданско-правовой ответственности не оказывает

влияние на личность нарушителя, а ущемляет его имущ. права. 7) За нарушителя

могут нести отв. др. лица.




Охарактеризовать предмет и методы теории государства и права.

Наука – это сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и упорядочивание объективных знаний о действительности, а также прогнозирование на их основе тенденций развития технический, биологических и социальных систем.

Теория государства и права – это гуманитарная наука о закономерностях возникновении, развитии и функционировании государства и права, а также это наука, которая вырабатывает систему основных понятий, которыми пользуются все юридические науки.

Предмет теории государства и права (сторона объективной действительности, которая изучается ТГП):

1. Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права (возникновение государства и права, смена их исторических типов, эволюция форм государства и права, построение органов государства и права, осуществление функций государства и права, пределы регулирующего воздействия государства и права на общественные отношения, расширение и обогащение прав личности и условия их защиты, укрепление принципов демократии, законности и правопорядка, соблюдение, исполнение, использование и применение норм права, развитие юридической науки);

2. Система основных понятий юриспруденции, которые используются всеми остальными юридическими науками.

Метод ТГП – это совокупность приемов, средств и правил, с помощью которых постигается предмет ТГП, получаются новые знания.

В зависимости от степени распространения, можно выделить следующие методы:

1. Всеобщие (философские) – это философские, мировоззренческие подходы, которые выражают наиболее универсальные принципы мышления:

- Метафизика;

- Диалектика (идеалистическая или материалистическая).

2. Общенаучные – это приемы и способы, которые применяются (в отличии от всеобщих) лишь на отдельных этапах:

- Анализ – отделение сложного явления на отдельные части;

- Синтез – это условное объединение составных частей сложного явления;

- Системный поход – раскрытие целостности объекта, выявление многообразных связей;

- Функциональный подход – выявление форм воздействия одних социальных связей на другие;

- Метод социального эксперимента– проверка проекта решений.

3. Частнонаучные – методы, которые выступают следствием достижения усвоения ТГП научных достижений конкретных (частных) технических, естественных и гуманитарных наук:

- Социологический – получение о фактическом поведении субъектов на основе данных анкетирования, интервьюирования, наблюдения и других приемов;

- Статический – получение количественных показателей;

- Кибернетический;

- Математический.

4. Частноправовые – это методы, которые используются только юридическими науками:

- Формально-юридический – метод, в основе которого лежит исследование категорий, дефиниций, юридических конструкций, специально-юридические приемы, например, приемы толкования и законодательная техника;

- Сравнительно-правовой метод – сопоставление различных правовых систем или отдельных правовых явлений.


Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. Предмет

ГПП, метод правового регулирования. Задачи



Гражданское процессуальное право и гражданский процесс – два понятия,

соотносящиеся как общее и частное.

Гражданское процессуальное право – самостоятельная отрасль права в системе

российского законо-дательства, которая представляет собой совокупность норм,

регулирующих деятельность судов общей юрисдикции, а также направленных на защиту

нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций,

имеющих право на защиту.

Давая определение термину «гражданский процесс», необходимо рассмотреть его в

нескольких аспек-тах – как учебную дисциплину, науку и практическую деятельность

по рассмотрению и разрешению гражданских дел.

Гражданский процесс как учебная дисциплина представляет собой систему знаний,

определенную учебным процессом в области законодательства и практики его

применения.

Гражданский процесс как наука представляет собой совокупность теорий, учений,

доктрин, а также предписаний в сфере гражданского судопроизводства. Гражданский

процесс как практическая деятель-ность по рассмотрению и разрешению гражданских

дел представляет собой деятельность суда, направ-ленную на защиту нарушенного

или оспариваемого права и регулируемую нормами гражданского про-цессуального

права.



Гражданское судопроизводство (гражданский процесс) – определенная, специфичная,

урегулирован-ная гражданско-процессуальными нормами деятельность всех участников

судопроизводства, в том чис-ле и органов исполнения судебных решений.

Предметом гражданского процессуального права являются общественные отношения,

возникающие между субъектами гражданского процессуального права в сфере

гражданского судопроизводства. Кро-ме того, предметом гражданского

процессуального права также являются нормы права, регулирующие отправление

правосудия в РФ.



Методом правового регулирования гражданского процессуального права является

совокупность при-емов, способов и средств, при помощи которых российское

государство регулирует общественные от-ношения, возникающие по поводу и в связи

с осуществлением судами правосудия. Выделяют два вида методов правового

регулирования: императивный (метод властных предписаний) и диспозитивный

(свободу распорядительных действий в рамках закона).

Метод правового регулирования гражданского процессуального права – совокупность

юридических средств, правовых приемов и способов, посредством которых

государство регламентирует обществен-ные отношения, возникающие по поводу и в

связи с осуществлением судами общей юрисдикции и ми-ровыми судьями правосудия по

гражданским делам, и воздействует на них.



Для гражданского процессуального права наиболее характерен принцип императивно—

диспозитивный. Диспозитивность проявляется в том, что участники гражданского

процесса наделяют-ся объемом прав, которые закреплены в ГПК РФ. Императивность

выражается в обязательном участии суда, осуществляющего судебную власть от имени

РФ.





Задачами гражданского процесса согласно ст. 2 Гражданского процессуального

кодекса от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ (ГПК РФ) являются:

1) правильное и своевременное разрешение и рассмотрение гражданских дел в целях

защиты нарушен-ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,

организаций, прав и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,

других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений;

2) способствование укреплению законности и правопорядка, предупреждению

правонарушений, фор-мированию уважительного отношения к закону и суду.


Предмет, метод и функции теории государства и права


Теория государства и права – общетеоретическая фундаментальная юридическая

наука, изучающая наиболее общие закономерности возникновения, развития и

функционирования государственно-правовых явлений.

Предметом теории государства и права выступают такие явления общественной жизни,

как государство и право, основные закономерности их возникновения и развития, их

сущность, назначение и функционирование в обществе, а также особенности

политического и правового сознания и правового регулирования.

Метод теории государства и права – система принципов, способов, приемов научной

деятельности, посредством которых осуществляется процесс получения объективных

знаний о сущности и значении государственных и правовых явлений.

Виды методов теории государства и права:

1) всеобщие методы, выражающие наиболее универсальные принципы мышления

(диалектика, метафизика);

2) общенаучные методы, используемые в различных областях научного познания и

независящие от отраслевой специфики науки:

а) общефилософские – методы, используемые в течение всего процесса познания

(метафизика, диалектика);

б) исторический – метод, с помощью которого государственно-правовые явления

объясняются историческими традициями, культурой, общественным развитием;

в) функциональный – метод выяснения развития государственно-правовых явлений, их

взаимодействия, функций;

г) логический – метод, основанный на использовании:

– анализа – разделения объекта на части;

– синтеза – соединения в единое целое ранее разделенных частей;

– индукции – получения знаний по принципу «от частного к общему»;

– дедукции – получения знаний по принципу «от общего к частному»;

– системности– исследования государственно-правовых явлений как систем;

3) частно-научные (специальные) методы, направленные на изучение особенностей

предмета познания:

а) формально-юридический. Позволяет познать структуру государства и права, их

развитие и функционирование на основании политических и правовых понятий;

б) конкретно-социологический. Оценивает государственное управление и правовое

регулирование посредством анализа информации, полученной при анкетировании,

опросе, обобщении юридической практики, исследовании документов и т. п.;

в) сравнительный. Способствует выявлению особенностей государственно-правовых

явлений на основе сопоставления с аналогичными явлениями, но только в других

отраслях, регионах или странах;

г) социально-правовой эксперимент. Позволяет экспериментально проверить

использование на практике научных гипотез и предложений и включает в себя

методы:

– статистический. Основан на количественных способах изучения и получения

данных, которые объективно отражают состояние, динамику и тенденции развития

государственно-правовых явлений;

– моделирования. Государственно-правовые явления изучаются на их моделях, т. е.

путем мыслительного, идеального воспроизведения исследуемых объектов;

– синергетики. Является необходимым для установления закономерностей

самоорганизации и саморегулирования социальных систем и т. д.

Функциями теории государства и права принято считать главные направления

исследовательской деятельности, которые выявляют и представляют роль теории

государства и права как науки в юридической практике и общественной жизни.

Можно выделить следующие функции теории государства и права:

1) онтологическая. Данная функция изучает государственно-правовые явления,

анализирует их;

2) прогностическая. Направлена на обеспечение наукой теории государства и права

прогнозирования развития государства и права в будущем, выявление

закономерностей развития и проблем, которые могут возникнуть в процессе;

3) гносеологическая. Эта функция призвана обеспечить познание категорий

государства и права, а также иных государственных и правовых явлений.

С ее помощью осуществляется получение нужных знаний (при этом они толкуются с

научных позиций);

4) методологическая. При ее реализации теория государства и права выступает в

качестве методологической основы для всех юридических наук, так как в процессе

обобщения государственно-правовой практики она изучает методологические вопросы

всей юридической науки, формирует базовые государственно-правовые понятия,

выводы, основополагающие утверждения, которые используют другие юридические

науки в качестве основных при изучении своих предметов;

5) прикладная. Данная функция состоит в разработке практических рекомендаций для

многих сфер государственно-правовой области функционирования;

6) политическая (другие названия: политико-управленческая или организационно-

управленческая). Функция, которая направлена на выработку методов и средств для

перестройки правовых и государственных институтов использования норм права,

дальнейшего укрепления законности, а также формирования органов государственной

власти, создает условия для обеспечения научности государственного управления,

построения научных основ как для внутренней, так и для внешней политики;

7) эвристическая. Это функция, с помощью которой теория государства и права,

используя логические приемы, правила исследования, выявляет закономерности в

развитии права и государства;

8) воспитательная функция, с помощью которой теория государства и права

обеспечивает правовое воспитание граждан государства;

9) идеологическая. Данная функция характеризуется тем, что она решает вопросы по

сбору идей, взглядов, представлений о государстве и праве для разработки

научного обоснования объяснения государственно-правовых явлений;

10) практически-организаторская. Функция, которая проявляется в том, что теория

государства и права разрабатывает рекомендации, которые призваны обеспечить

совершенствование государственно-правового строительства, законодательства, а

также юридической практики;

11) теоретико-познавательная функция состоит в научной интерпретации

государственно-правовых явлений;

12) учебная. Эта функция призвана обеспечивать общетеоретическую подготовку по

теории государства и права как учебного предмета.

shpora.net